Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

шпоры_ГП_2010

.rtf
Скачиваний:
31
Добавлен:
17.03.2015
Размер:
2.9 Mб
Скачать

1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА ОТРАСЛИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.

Гражданское право – это самостоятельная отрасль российского права, которая подобно другим отраслям выделяется по своему предмету и методу правового регулирования.

Традиционно в предмете ГП выделяют две группы общественных отношений:

* имущественные,

* личные неимущественные, связанные с имущественными.

1) Имущ.отнош – обществ отн-я, кот. возникают по поводу различного рода материальн. благ, т.е. вещей, работ, услуг и иного им-ва в широком смысле этого слова. Однако ГП рег-т далеко не все имущ. отн-я, а только определ их часть именуемую имущественно-стоимостн.отношениями (ИСО). ИСО делятся на товаро-денежные и не связанные с товароден. (напр. отношения по обмену вещами). Однако нетоварноденежн отношения носят также стоимостн. хар-р, т.к. все они связаны с действ-м з-на стоимости.

2) личн. неимущ. отн-я – воз-т по поводу неимущ. благ – честь, достоин-во, дел. реп-я, авторство и т.д., непрерывно связаны с личн-ю и в этих отн-ях проявляется индивидуальность. В соответствии с ГК регулируются те неимущ. отн-я. кот-е непоср-но связаны с им-ом.

Общее у 1 и 2 – имущественно-стоимостные отношения предлагают взаимную оценку уч-ми этих отн-й кол-ва и кач-ва труда, воплощенного в том мат-ом благе, по поводу кот-го эти отн-я складыв-ся. Личные неимуществ. отн-я в свою очередь предполагают взаимную оценку их участн. тех немат.благ по поводу кот-х эти отн-я скл-ся. Взаимооценочный хар-р и состовл-т то общее свойство, которое позвол-т объед-ть их в пред-те ГП.

На сегодняшний день можно говорить о том, что такой подход к предмету ГП подвергается критике. Предлагается включать в предмет организационные отношения (отношения по заключению договора).

Вывод: ГП регулирует ту часть имущественных, связанных с ними личных неимущественных, а также организационных отношений, которые, не являясь отношениями власти и подчинения, существуют не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости, возникают не по предписанию публичного акта (в том числе закона), а по автономной воле независимых друг от друга субъектов, которые благодаря их имущественной самостоятельности и равенству вступают в указанные отношения свободно, по своему усмотрению.

Под методом отрасли ГП понимается совокупность приемов и средств, с помощью к-ых правовые нормы, входящие в данную отрасль, воздействуют на общественные отношения, составляющие предмет правового регулирования.

Среди всех этих приемов и средств одно является центральным (главным), а все остальные играют служебную (подчиненную) роль.

Сердцевину ГП метода регулирования отношений составляет юридическое равенство сторон, благодаря чему этот метод именуется как:

* метод координации (в других отраслях напротив – метод власти и подчинения, или субординации),

* метод равенства,

* диспозитивный метод (т.к. приоритет договору и число диспозитивных норм права преобладает над императивными).

2. ИСТОЧНИКИ ГП. ТОЛКОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ НОРМ.

Источники ГП - форма внешнего выражения ГП норм.

В настоящее время в России используются следующие источники ГП:

1. Нормативно-правовой договор,

т.е. содержащий нормы ГП официальный документ, являющийся результатом согласованного волеизъявления 2-х или более лиц.

2. Нормативно-правовые акты.

* ФЗ

- кодифицированные, регулируют определенный блок общественных отношений на основе чёткой системы принципов (ГК, Кодекс торгового мореплавания. Кодекс внутреннего водного транспорта и т.д.)

- обычные, не обладают такой комплексностью и системностью (Закон о защите прав потребителей, Закон об ОАО и т.д.)

* Указы Президента РФ,

* Постановления Правительства РФ.

* нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти (Министерств, агенств и т.д.)

Гражданское законодательство находится в исключительном ведении РФ, поэтому ни субъекты РФ, ни муниц.образования не в праве принимать нормативные акты, создающие гражданские нормы.

3. Правовые обычаи

т.е. правила поведения, которые сложились в результате длительного использования; признаны государством и в силу этого являются общеобязательными.

Гражданское законодательство нередко отсылает участников к различным обычаям. Кроме того ГК особенно выделяет обычаи делового оборота – т.е. сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные законодательством, независимо от того зафиксированы они в каком-нибудь документе или нет.

Обычаи делового оборота имеют наименьшую юридическую силу среди источников ГП.

Если обычай будет противоречить конкретному договору между конкретными участниками, то такой обычай применению не подлежит.

Гражданско-правовые нормы, содержащиеся в источниках ГП могут применяться:

* напрямую,

* по аналогии закона,

* по аналогии права.

Прямое применение ГП норм имеет место в тех ситуациях, когда правовая норма применяется к тому общественному отношению, на урегулирование которого она и направлена.

По аналогии закона к общественному отношению применяются те ГП нормы, которые направлены на регулирование сходных общественных отношений (н-р, «закон об ООО» - уставный капитал в рублях, а «об ОАО» - не написано.)

По аналогии права. В этом случае права и обязанности участников спорного отношения будут определяться исходя из:

- общих начал гражданского законодательства (ст.1 ГК)

Статья 1. Основные начала гражданского законодательства

1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства

3. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ.

Гражданско-правовые нормы, содержащиеся в различного рода НА, призваны регулировать общественные отношения, составляющие предмет ГП.

В результате воздействия правовых норм на общественные отношения у участников возникают взаимные субъективные права и юридические обязанности.

В результате урегулирования нормами ГП все общественные отношения приобретают правовую форму и становятся гражданскими правоотношениями.

Т.о. Гр правоотношение - это не что иное, как само общ отнош, урегулированное нормой ГП, участники которого наделены взаимными субъективными правами и юридическими обязанностями.

В предмет ГП входят как имущественные, так и личные неимущ отнош. В результате регулирования ГП имуществ отнош возникают гр имущ правоотнош. Если же урегулированы гражданско-правовыми нормами личные неимущ отнош, устанавливаются личные неимущ правоотнош.

ГП имеет дело прежде всего с имущ отнош, лежащими в сфере экономического базиса общества. Их правовое регулирование характеризуется рядом особенностей, которые не могут не отражаться на гражданских правоотношениях. Одна из наиболее важных особенностей гражданского имущественного правоотношения состоит в том, что в нем отражается единство правовой надстройки и экономического базиса, их связь и взаимодействие. Право не могло бы воздействовать на экономику, если бы элементы правовой надстройки не были связаны с общественными отношениями, входящими в экономический базис общества. Эта связь правовой надстройки и экономического базиса как раз и происходит в том звене, которое называют гражданским имущественным правоотношением. Поэтому гражданское имущественное правоотношение представляет собой специфическую форму связи между правовой надстройкой и экономическим базисом общества.

В силу изложенного трудно согласиться с мнением тех авторов (Ю.К.Толстой), которые рассматривают гражданское правоотношение в качестве особого идеологического отношения, существующего наряду с реальным имущественным отношением. Такой подход к понятию гражданского правоотношения позволяет четко разграничить идеологические и базисные отношения, но не дает достаточно ясного представления о том, как право воздействует на экономику. Раскрывая же механизм правового регулирования имущественных отношений, важно показать не противоположность правовой надстройки и экономического базиса, а наоборот, выявить их единство, взаимодействие и отразить это в научном понятии гражданского правоотношения.

Более ясное представление о гр правоотношении возникает тогда, когда оно рассматривается не только как единое целое, но и в виде отдельных составляющих его элементов, к числу которых относятся содержание, форма, субъекты и объекты правоотношения.

В процессе гражданско-правового регулирования общ отнош их участники наделяются субъективными правами и обязанностями, кот в дальнейшем и предопределяют поведение участников в рамках существующих между ними правоотношений. Как и любое общ отнош, гражданское правоотношение устанавливается в результате взаимодействия между людьми.

4. ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ГПО делятся на виды по различным критериям. К числу классификаций, имеющих наибольшее значение можно отнести следующие:

1) по степени определенности обязанного лица:

- абсолютные,

- относительные.

В относительных правоотношениях управомоченному лицу противостоят как обязанные строго определенные лица. Это может быть как одно, так и несколько точно определенных лиц.

Так, между участниками долевой собственности существует относительное правоотношение, поскольку субъектный состав данного правоотношения строго определен.

В абсолютных же правоотношениях управомоченному лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц.

Например, в качестве обязанных в авторском правоотношении выступают все окружающие автора произведения лица.

Практическое значение такого разграничения гражданских правоотношений состоит в том, что право управомоченного лица в абсолютном правоотношении может быть нарушено любым лицом. Право же управомоченного лица в относительном правоотношении может быть нарушено со стороны строго определенных лиц, участвующих в данном правоотношении. Так, любое лицо, незаконно использующее произведение автора, нарушает принадлежащее ему право на данное произведение. Преимущественное же право покупки участника долевой собственности может быть нарушено только другим участником долевой собственности. В соответствии с этим право управомоченного лица в абсолютном правоотношении защищается от нарушений со стороны любого лица, а право управомоченного лица в относительном правоотношении защищается от нарушений со стороны строго определенных лиц.

Следует иметь в виду, что деление гражданских правоотношений на абсолютные и относительные носит в значительной степени условный характер, поскольку во многих гражданских правоотношениях сочетаются как абсолютные, так и относительные элементы. Так, арендное правоотношение носит относительный характер. Между тем право арендатора может быть нарушено и защищается от нарушений со стороны не только арендодателя, но и других окружающих арендатора лиц.

2) по своей функциональной направленности:

- регулятивные,

- охранительные.

Регулятивные ПО опосредуют нормальное развитие имущественных и личных неимущественных отношений.

Напротив, охранительные ПО опосредуют развитие отношений в случае спора, конфликта или иного сбоя в их нормальном развитии.

Чаще всего охранительные ПО возникают в результате нарушения регулятивных.

Регулятивные отношения могут быть как абсолютными, так и относительными.

Охранительные ПО всегда относительные, поскольку нарушителем является строго определенное лицо.

3) по характеру юридических связей между участниками отношений:

- простые,

- сложные.

5. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ФИЗИЧЕКИХ ЛИЦ.

Общественные отношения, урегулированные нормами ГП, существуют между людьми. В отношения могут вступать как отдельные граждане, так и коллективные образования, обладающие предусмотренными законом признаками. К числу таких образований относятся организации, именуемые ЮЛ, а также особые субъекты гражданского права - государства, национально-государственные и административно-территориальные образования. Наряду с термином "ЮЛ" закон использует термин "ФЛ", которым охватываются не только граждане России, но также иностранные граждане и лица без гражданства (апатриды). Гражданские правоотношения могут возникать между всеми субъектами гражданского права в любом их сочетании.

Поскольку правовое регулирование предполагает наличие определенных качеств у субъектов той или иной отрасли права, в теории права выработалась такая категория, как правосубъектность. Правосубъектность определяет, какими качествами должны обладать субъекты правового регулирования для того, чтобы иметь права и нести обязанности в соответствующей отрасли права.

Представления о гражданской правосубъектности связываются с наличием у лиц таких качеств, как правоспособность и дееспособность. Имущественные отношения, ретулируемые гражданским правом, сопровождают человека на протяжении всей его жизни: с момента рождения и до его смерти. Естественно, трудно представить новорожденного ребенка, например, заключающим договор, однако новорожденный ребенок уже может обладать определенным комплексом гражданских прав и обязанностей (наследовать завещанное ему имущество, стать собственником и т. п.). Для правового регулирования экономического оборота необходимо придать отношениям достаточно устойчивый характер, чтобы они складывались бы из осознанных волевых действий сторон. Вместе с тем из отношений, регулируемых гражданским правом, не могут полностью выключаться граждане, не обладающие должным уровнем психического развития. Для решения этих, на первый взгляд противоположных, задач в гражданском праве и появились такие категории, как правоспособность и дееспособность. Первая - правоспособность - означает способность иметь гражданские права и нести обязанности, вторая - дееспособность – означает способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

Если правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами с момента рождения и до смерти, то дееспособность возникает, как правило, с момента достижения определенного возраста, а в полном объеме - с восемнадцати лет, т. е. совершеннолетия. Отрыв правоспособности от дееспособности может иметь место в отношении граждан, поскольку именно они обладают способностью взросления и постепенного приобретения определенных волевых и психических качеств. Юридические лица, государства, национально-государственные и административно-территориальные образования обладают правоспособностью и дееспособностью в их неразрывном единстве.

В то же время гражданская правосубъектность не может быть охарактеризована в отдельности в отношении граждан, юридических лиц и иных субъектов гражданского права. Это поня-

6. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ГРАЖДАН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА. ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ…

Дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ст.21 ГК).

Дееспособность, в отличие от правоспособности, приобретается гражданином не с момента рождения, а постепенно – по достижению определенных рубежей возраста.

С т.з. дееспособности граждане делятся на 4 группы:

1. Граждане от рождения до 6 лет.

Не обладают Д., все сделки от их имени совершают их законные представители (родители, усыновители, опекуны). Эти же лица несут ответственность за вред, причиненный гражданами в возрасте до 6 лет.

2. лица от 6 до 14 лет.

Их Д. в основном совпадает с Д. граждан до 6 лет. Т.е. отсутствует: специфика – могут совершать 3 категории сделок:

- мелкие бытовые сделки (незначительные по сумме и совершаемые за наличный расчет сделки, направленные на удовлетворение каждодневных бытовых нужд)

- сделки по безвозмездному получению выгоды (принятие дара, наследства и т.п.) Однако закон специально оговаривает. Что малолетние не могут самостоятельно совершать те сделки, которые требуют нотариального удостоверения или гос.регистрации.

- сделки по распоряжению денежными сделками, к-ые предоставлены законным представителям или с их согласия 3-им лицам (д/с на определенную цель либо для свободного распоряжения; объем таких средств по общему правилу значения не имеет).

3. граждане от 14 до 18 лет.

По общему правилу совершают все сделки сами, но с письменного согласия своих законных представителей. При этом согласие м.б. предварительным или последующим.

Из этого общего правила есть 4 исключения (категории сделок, к-ые они могут совершать самостоятельно):

- сделки по распоряжению ЗП, стипендией, пенсией и т.п.

- сделки по осуществлению авторских прав и иных прав на результаты интеллект. деят-ти.

- сделки по внесению вкладов в кредитные организации и по распоряжению этими вкладами;

- мелкие бытовые, а так же иные сделки, которые могут совершать малолетние.

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними от 14 до 18 лет, несут сами.

Если у него недостаточно имущества для того чтобы возместить причиненный вред, то к субсидиарной (дополнительной) ответственности в недостающей части привлекаются законные представители.

Иные правила установлены по ответственности по совершенным сделкам – такую ответственность несовершен-нолетние несут всегда самостоятельно, не зависимо от того, с согласия или без него совершалась сделка.

4. граждане от 18 лет и до смерти.

Обладают полной дееспособностью, самостоятельно совершают все категории сделок, и самостоятельно несут полную гражданско-правовую ответственность как по совершенным сделкам, так и за причиненный вред.

* В двух случаях возрастной рубеж между III и IV группами мо-

В правоотношении взаимодействие его участников осуществляется в соответствии с принадлежащими им субъективными правами и возложенными на них обязанностями. Так, в правоотношении купли-продажи продавец передает проданную вещь покупателю в собственность на условиях и в сроки, определяемые договором между ними, а покупатель уплачивает продавцу деньги в размере и в сроки, установленные этим же Д.

Входящие в предмет ГП общ.отношения в результате их правового регулирования не исчезают, а лишь приобретают правовую форму, с помощью кот упорядочивается их содержание. Поэтому содержание гр.правоотнош образует взаимодействие их участников, осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями.

Субъективные права и обязанности, принадлежащие участникам гражданского правоотношения, образуют его правовую форму. Под субъективным правом понимается юр обеспеченная мера возможного поведения управомоченного лица, а под субъективной обязанностью – юр обусловленная мера необходимого поведения обязанного лица в гражданском правоотношении.

Единство содержания и формы гр правоотношения. Гр имущ правоотношение нельзя отнести полностью ни к экономическому базису, ни к правовой надстройке. Оно представляет собой диалектическое единство эконом содержания и правовой формы. Форма гр имущ правоотношения (субъективные права и обязанности) находится в области правовой надстройки, а его содержание (взаимодействие участников) - в сфере экономич базиса. В отличие от имущественного как форма, так и содержание личного неимущ правоотношения находятся вне экономического базиса. Поэтому личное неимущ правоотн целиком относится к надстроечным явлен.

В цивилистической лит широко распространено мнение о том, что содержание гражданского правоотношения образуют субъективные права и обязанности его участников. Эта позиция вполне допустима для тех авторов, кот рассматривают гр правоотнош как особое идеологическое отношение, существующее наряду с регулируемым общ отн. Содержанием такого правоотношения ничего, кроме субъективных прав и обязанностей, не может и быть. Однако авторы, рассматривающие гражданское правоотношение как само общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права, впадают в противоречие, утверждая, что содержание такого правоотношения составляют гражданские права и обязанности. Субъект права и обязанности появляются лишь в результате прав регулирования. Поэт получается, что общ отнош до его правового регулирования не имело своего содержания, либо оно улетучилось в процессе правового регулирования. Вместе с тем вполне допустимо говорить о субъективных правах и обязанностях как о юридическом содержании гражданских правоотношений, поскольку в них заложена возможность того взаимодействия участников правоотношения, которое образует его содержание.

участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты…

- смысла гражданского законодательства,

- принципов ГП, в качестве которых выступают требования добросовестности, разумности и справедливости.

Возникает проблема соотношения основных начал (ст.1) и названных 3-х требований (принципов права).

Авторы Концепции полагают, что требование добросовестности к участникам гражданского оборота должно быть включено в ст.1 ГК.

Этому требованию предполагается придать основополагающее значение и рассматривать любое недобросовестное поведение как злоупотребление правом и карать его:

- отказом в защите,

- взысканием убытков, вызванных данным недобросовестным поведением.

Из юридического равенства сторон вытекают 3 второстепенных приёма:

1. Дозволительная направленность ГП норм (принцип «разрешено всё, что прямо не запрещено»),

2. Диспозитивный характер ГП норм (диспозитивные нормы в отличие от императивных содержат правила поведения, к-ые обязательны к исполнению только в тех случаях, когда участники общественных отношений своим соглашением не изменили или не отменили их) «…, если иное не предусмотрено соглашением».

3. Компенсационный характер ГП ответственности.

Она применяется, как правило, только по заявлению потерпевшего и направлена на полное возмещение причиненных ему убытков.

Поскольку ГП практически идентична частному праву, то его система должна совпадать с системой частного права.

В мировой практике известно 2 основных способа изложения частно-правовых норм:

* институционный

* пандектный.

Для институционной системы характерно распределение частно-правовых норм по отдельным институтам (лица(субъекты), вещи (объекты), иски (действия).

Для пандектной системы характерно выделение наряду с отдельными институтами общей части, в которую включаются те частно-правовые нормы, которые имеют одинаковое отношение ко всем остальным институтам.

Российское ГП построено по пандектной системе, и соответственно подразделяется на:

* общую часть,

* особенную часть

* общая часть:

- общие положения ГП,

- нормы о лицах (субъектах) ГП,

- нормы об объектах ГП,

- нормы о сделках,

- нормы о сроках в ГП.

* особенная часть:

- вещное право.

- обязательственное право,

- право интеллектуальной собственности,

- наследственное право.

Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством

1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.

2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ.

3. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.

жет изменяться, т.е. полная дееспособность приобретается ранее:

1. эмансипация (с 16 лет: - работа по трудовому договору, - осуществление предпринимательской деятельности)

2. вступление в брак в возрасте до 18 лет (если брак расторгнут, то дееспособность сохраняется, если же брак признан недействительным, то решает суд).

Действующее законодательство предусматривает 2 разновидности ограничения дееспособности:

1. несовершеннолетних от 14 до 18 лет (судом по заявлению законных представителей, а также органа опеки и попечительства м.б. ограничены в праве самостоятельно распоряжаться своим доходом). Основания для этого в законе не названы.

2. любые граждане (судом по заявлению членов семьи либо наркологического мед.учреждения)

Ограничение допускается при наличии двух связанных между собой условий:

- злоупотребление (систематическое)алкоголем или наркотиками

- тяжелое материальное положение семьи;

По другим основаниям нельзя!!!

Ограничение касается только их сделкоспособности.

Ограниченному в дееспособности назначается попечитель, который дает согласие на получение дохода, на распоряжение этим доходом, а также на распоряжение имуществом.

Самостоятельно- только мелкие бытовые сделки.

Если основания для ограничения отпали, то суд отменяет своё решение и попечительство прекращается.

Основания для лишения дееспособности:

Совокупность 1) наличие психического расстройства

2) неспособность вследствие этого расстройства понимать значение своих действий и руководить ими.

Заявление о признании гражданина недееспособным могут подавать члены семьи, близкие родственники, соответствующие медицинские учреждения.

Гражданину назначается опекун, который совершает все сделки, в т.ч. мелкие бытовые; он также отвечает за вред, причиненный гражданином.

В случае отпадения оснований для признания гражданина недееспособным, суд отменяет своё решение и опека прекращается.

тие должно охватывать всех субъектов гражданского права, а не наделять каждого из субъектов собственной правосубъектностью. Юридические лица, государства, национально-государственные и административно-территориальные образования обладают обеими возможностями в их неразрывном единстве, о гражданах, как видим, такого сказать нельзя. Может ли гражданин, обладающий только правоспособностью и не достигший возраста наступления дееспособности, быть полноценным субъектом гражданского права? Сам единолично - нет, однако отсутствие у него дееспособности может быть восполнено действиями его законных представителей -родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Таким образом, в качестве обобщающей категории гражданская правосубъектность означает единство право- и дееспособности.

Правоспособность граждан. Закон определяет правоспособ-ность как способность иметь гр.права и нести обязанности (ст. 17 ГК). Правоспособности свойственны абстрактность и неотчуждаемость. Содержание правоспособности граждан раскрывается через весь тот комплекс прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин в соответствии с гражданским законодательством. Специально посвященная объему правоспособности граждан ст. 18 ГК дает перечень только основных, наиболее значимых гражданских прав, к числу которых относятся возможность иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской либо любой иной деятельностью, не запрещенной законом; создавать юридические лица; совершать сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права автора. Кроме того, гражданин вправе иметь иные существенные и личные неимущ права, включая и такие, которые прямо законом не предусмотрены, но не противоречат общим началам и смыслу гр законодательства.

В связи с этим невозможно обрисовать исчерпывающий перечень тех правовых возможностей, обладание которыми составляет объем гражданской правоспособности, однако перечень, приведенный в ст. 18 ГК, дает представление о наиболее значимых правах, возможность обладания которыми включается в содержание гражданской правоспособности.

Гр правосп. в равной мере обладают все граждане. Это не означает, что объем конкретных субъективных прав каждого гражданина равен объему прав другого гражданина, но объем возможностей иметь такие права является равным независимо от конкретного объема прав и обязанностей конкретного лица.

Прекращается правоспособность смертью гражданина. Для определения момента, с которым гражданское законодательство связывает прекращение правоспособности, следует говорить о биологической смерти, т.е. тогда, когда возврат человека к жизни исключен. В противном случае следовало бы признавать, что, если после наступления клинической смерти гражданин усилиями реаниматологов был возвращен к жизни, его правоспособность, прекратившись на какое-то время, возникла вновь. Правоспособность возникает один раз и прекращается также только один раз. Никаких изменений не претерпевает правоспособность гражданина и в случаях, когда его правовой статус приравнивается к смерти, т.е. при объявлении судом гражданина умершим. При вынесении такого решения суд исходит не из достоверных фактов о смерти гражданина, а из предположения о его возможной смерти, поэтому, хотя правовые последствия такого решения точно такие же, как и при смерти гражданина (в частности, происходит открытие наследства), его правоспособность будет существовать до момента его фактической смерти. Так, если при вынесении решения судом гражданин уже умер, то его правоспособность прекратилась задолго до вынесения решения судом, если на самом деле гражданин жив, то решение суда не может прекратить его правоспособность, поскольку это качество неотъемлемо от личности гражданина.

В простом ПО существует только одна юридическая связь, в рамках которой одному лицу принадлежит только субъективное право, другому – юридическая обязанность. (н-р, отношение займа)

В сложном ПО между участниками существует 2 или более юр.связи, каждый из участников правоотношения является и управомоченным и обязанным. (н-р, договор купли-продажи).

4) в зависимости от непосредственного объекта ПО:

- имущественные,

- личные неимущественные.

Имущественные правоотношения устанавливаются в результате урегулирования нормами гражданского законодательства имущественно-стоимостных отношений, а личные неимущественные - в результате урегулирования гражданским законодательством личных неимущественных отношений. Специфика имущественных и личных неимущественных правоотношений предопределяет и особые способы защиты субъективных прав, существующих в рамках этих правоотношений. По общему правилу, имущественные права защищаются посредством возмещения причиненных убытков. Защита же личных неимущественных прав осуществляется другими способами. Так, в случае опубликования в газете сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, выплата ему денежной компенсации сама по себе не восстановит его пошатнувшуюся репутацию. Однако репутация гражданина будет восстановлена, а его личное неимущественное право защищено, если по решению суда газета опубликует опровержение.

Имущественные делятся на отношения статики (вещное ПО) и отношения динамики (обязательственное ПО).

Отношения статики опосредуют состояние закрепленности матер.блага за одним лицом и состояние отчуждения от данного мат.блага всех остальных лиц.

Отношения динамики опосредуют переход мат.благ от одного лица к другим.

7. ИМЯ И МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА. БЕЗВЕСТНОЕ ОТСУТСТВИЕ И ОБЪЯВЛЕНИЕ УМЕРШИМ.

Нельзя представить нормальное осуществление гр прав и обязанностей без четкого представления о том, с кем именно вы вступаете в гражд отнош. Индивидуализация каждого отдельного граж осуществ прежде всего по его имени. Имя гражданину дается при рождении и, как правило, состоит из фамилии, собственно имени и отчества, если законом или национальным обычаем не предусмотрено иное, напр, не употребляется отчество. Все гр права гражд вправе приобретать только под собствен именем, не пользуясь именем др лиц. В случ, предусмот законом, гражд вправе использовать вымыш имя - псевдоним либо не пользоваться ни подлинным ни вымышленным именем. Напр, при опубликовании произвед науки, литер или искус гражд вправе выпустить произведение в свет как под собственным именем, так и используя псевдоним или анонимно, т.е. без указания имени автора (п.1 ст. 15 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"). Все права и обязанности при этом за ним сохран, кр того, на него возлаг обязан сообщ об измен имени его кредиторам и должникам (ст.19). право на имя-это личное неимущественное абсолютное по своей природе субъективное право, к-ое вкл-т 2 правомочия:1.использовать имя, 2. требовать от всех других лиц его признания.

Вред, причиненный нарушением права на имя, возмещается по общим правилам ГЗ.

Другим индивидуализир гражд признаком явл его место жительства (ст.20ГК). Исполнение обязательств, открытие наследства и мн др гр-правовые действия совершаются в МЖ гражд. Наряду с именем мж позволяет более точно конкретизировать субъекта гр права. Есть случаи полного совпад имени, фамилии и отчества у различ граж, однако совпадение мж встречается крайне редко. Мж признается место, где гражданин постоянно или преимущ проживает. Если гражд постоянно проживает в одном и том же месте, его место жительства определяется довольно просто. Однако бывают случаи, когда гражданин проживает в разных местах, переезжая по различ обстоятельс с одного места на др. В этом случае закон предусматривает определение места жительства по преимуществ месту нахожд гражд, т.е. тому месту, где он находится наиболее часто и наиболее продолжительное время. Не имеют знач место прописки гражд, место нахождения его имущ, либо мж супруга и др подобные факты, поскольку закон не связывает с ними определение мж гражданина. Особо следует подчеркнуть, что прописка явл лишь одним из доказательств преимуществ проживания гражд по конкретному адресу и сама по себе не предопределяет решения вопроса о мж гражд. Гражд вправе сами выбирать себе мж, что, является одним из элементов правоспособности гражд. Единственным исключением, установленным в законе, является определение мж малолетних, а также граждан, признанных недееспособ вследствие психич заб. Их мж признается мж их законных представ - родителей, усыновителей или опекунов (п.2 ст.20ГК).

Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим

Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего года.

8. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЮР. ЛИЦ

Статья 48. Понятие юридического лица

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.

Признаки ЮЛ:

1. Организационное единство.

Заключается в том, что ЮЛ – это не просто совокупность составляющих его ФЛ, а это некое абстрактное образование, с которым правовые нормы связывают субъективные права и юридические обязанности. Организационное единство закрепляется в учредительных документах ЮЛ (Устав, Учредительный договор).

2. Имущественная обособленность.

Имущество ЮЛ обособ-лено, отдалено как от имущества других ЮЛ, так и от имущества учредителей данного ЮЛ.

3. Самостоятельная имущественная ответственность.

По общему правилу ЮЛ отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Однако есть исключения:

- не всем своим имуществом, а только определенной его частью (н-р, бюджетные организации – денежными средствами);

- к субсидиарной (т.е. дополнительной) ответственности могут привлекаться учредители и участники (н-р, полное товарищество).

4. Самостоятельное выступление в гражданском обороте от своего лица.

Каждое ЮЛ имеет своё наименование (фирменное наименование), к-ое регистрируется при создании ЮЛ и защищается в том же порядке, что и имя гражданина.

Классификация ЮЛ:

1) в зависимости основной цели своей деятельности:

Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации

1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ (полное товарищество, товарищество на вере) и обществ (ООО, ОДО, АО (ЗАО и ОАО), производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом.

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.

4. Допускается создание объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов.

2) в зависимости от прав учредителей (участников) ЮЛ в отношении имущества ЮЛ делятся на 3 группы:

1 группа - ЮЛ, в отношении которых их участники (учредители) имеют обязательственное право (н-р, хозяйственное товарищество, хозяйственное общество, кооператив)

2 группа – ЮЛ, в отношении которых их учредители имеют

9. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ЮР.ЛИЦ

Статья 49. Правоспособность юридического лица

1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено юридическим лицом в суде.

3. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.

Для ЮЛ правосп-ть и деесп-ть, как правило, не разграничиваются, чаще всего речь идет о правосубъектности ЮЛ: воз-ть иметь пр. и об-ти, так и воз-ть приобретать, осущест-ть и исполнять эти пр. и об-ти. В отличие от ФЛ у ЮЛ и правосп-ть и деесп-ть возникают одномоментно: с момента их создания.

В науке гражданского права принято различать общую (универсальную) и специальную правоспособность. Общая правоспособность означает возможность для субъекта права иметь любые гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности. Именно такой правоспособностью обладают граждане. Специальная правоспособность предполагает наличие у юридического лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных документах.

До недавнего времени юридические лица в России могли обладать лишь специальной правоспособностью, что, несомненно, сдерживало развитие рыночных отношений. Новый Гражданский кодекс РФ 1994 г. наделил частные коммерческие организации общей правоспособностью. Было бы ошибочным, однако, полагать, что теперь правоспособность юридических лиц носит, по общему правилу, универсальный характер. Анализ ст. 49 ГК показывает, что общим принципом для юридических лиц, как и прежде, остается специальная правоспособность. Универсальная же правоспособность носит характер исключения из общего правила (которое, как известно, не может толковаться расширительно) и действует лишь в отношении коммерческих негосударственных юридических лиц. Этот вывод ничуть не колеблет даже тот факт, что ныне такие организации составляют численное большинство в стране.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, который приурочен к его государственной регистрации (п. 3 ст. 49 и п. 2 ст. 51 ГК), и прекращается в момент исключения его из единого государственного реестра юр лиц (п. 8 ст. 63 ГК).

Объем правоспособности юридического лица определяется не только ее общим или специальным характером. Юридическое лицо не может обладать такими правами, которые в силу своей специфики могут принадлежать лишь гражданам. Осуществление некоторых видов деятельности требует получения от государства специальных разрешений (лицензий). Кроме того, законом могут быть установлены специальные ограничения правоспособности для отдельных видов юридических лиц.

10. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ Ю.ЛИЦ

Возникновение. ЮЛ возникают первоначально (учреждаются) или в результате реорганизации других ЮЛ как их правопреемники.

Выделяют несколько способов возникновения ЮЛ:

Наиболее распространенным в условиях рыночной экономики и соответствующим идее автономии воли является явочно-нормативный способ, при котором для гос.регистрации ЮЛ учредителю достаточно заявить об этом в регистрирующий орган. который не вправе проверять решение о необходимости и целесообразности создания ЮЛ и отказать в его регистрации при формальном наличии всех необходимых документов, при этом от учредителей не требуется получения разрешений или санкций от каких-либо органов. Здесь же следует сказать о так называемом уведомительном способе, используемом, в частности, при создании (государственной регистрации в качестве ЮЛ) профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов, первичной профсоюзной организации, которые могут функционировать и без приобретения статуса ЮЛ, т.е. без гос.регистрации.

Самостоятельными способами создания ЮЛ являются разрешительный, при котором учредители должны получить разрешение (санкцию) со стороны того или иного гос.органа (в частности. антимонопольного), а также распорядительный, когда ЮЛ возникает в силу волевого акта компетентного гос.органа (он был распространен в СССР, сегодня таким способом - путем принятия специального закона - возникают государственные корпорации).

Отказ в гос.регистрации ЮЛ допускается только в случаях, установленных законом. Это возможно, в частности, при непредоставлении необходимых документов, обращении в ненадлежащий регистрирующий орган, а также в других случаях (например, если учредительные документы некоммерческой организации противоречат законодательству РФ, если ее наименование оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства граждан, а также при наличии уже зарегистрированной некоммерческой организации с таким же наименованием).

Всякое ЮЛ (в отличие от гражданина) возникает в результате осуществления юридических процедур, общий смысл которых сводится к двум основным этапам:

1)подготовка заинтересованными лицами учредительных документов в письменной форме и их представление в регистрирующий орган;

2) государственная регистрация ЮЛ (ст. 51,52 ГК).

Реорганизация. Понятие «реорганизация» закон не раскрывает, однако общий её смысл состоит в том, что дана юридическая процедура преследует цель создания одних и прекращения других ЮЛ, как правило, связывая между собой эти процессы и обуславливая одно (создание) другим (прекращением). Поэтому реорганизация, с одной стороны, - альтернатива первоначальному возникновению ЮЛ, с другой – один из способов прекращения одного (нескольких) ЮЛ.

Реорганизация возможна в пяти формах: а) слияние (А+В=С); б) присоединение (А+В=А); в) разделение (А=В+С); г) выделение (А=А+В); д) преобразование (А в В).

Специфической чертой всякой реорганизации независимо от её формы является универсальное правоприемство, т.е. процесс перехода прав и обязанностей как единого целого от одного ЮЛ

11. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА

1. Общие положения

Статья 66. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах

1. ХТ признаются коммерч. организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное ХТ в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности…

2. ХТ могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества)…

4. Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут быть ИП и (или) коммерческие организации.

Вкладчиками в товариществах на вере могут быть граждане и ЮЛ.

5. ХТ могут быть учредителями (участниками) других ХТ, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами.

6. Вкладом в имущество ХТ могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

7. ХТ не вправе выпускать акции.

Статья 67. Права и обязанности участников ХТ или общества

1. Участники ХТ вправе:

участвовать в управлении делами товариществ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 84 настоящего ГК

получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке;

принимать участие в распределении прибыли;

получать в случае ликвидации товарищества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники ХТ могут иметь и другие права, предусмотренные настоящим Кодексом, учредительными документами товарищества.

2. Участники ХТ обязаны:

вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами;

не разглашать конфиденц. информацию о деятельности товарищества.

Участники ХТ могут нести и др.обязанности, предусмотренные его учред.док-ми.

Статья 68. Преобразование хозяйственных товариществ и обществ

1. ХТ одного вида могут преобразовыв. в ХТ другого вида или в производ. кооперативы по решению общ.собрания участников в порядке, установлен. ГК.

2. При преобразовании товарищества в общество каждый полный товарищ, ставший участником (акционером) общества, в течение двух лет несет субсидиарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам, перешедшим к обществу от товарищества. Отчуждение бывшим товарищем принадлежавших ему долей (акций) не освобождает его от такой ответственности. Правила, изложенные в настоящем пункте, соответственно применяются при преобразовании товарищества в производственный кооператив.

2. Полное товарищество

Статья 69. Основные положения о полном товариществе

1. Полным признается товарищ-во, участники кот-го (полные товарищи) в соотве-тствии с заключенным между ними договором занимаются предприним. деят-тью от имени товарищества и несут ответ-сть по его обязат-вам принадлежащим им имуществом.

2. Лицо может быть участником только одного полного товарищества.

Статья 70. Учредительный договор полного товарищества

1. ПТ создается и действует на основании учредительного договора. Учредительный договор подписывается всеми его участниками.

Статья 71. Управление в полном товариществе

1. Управление деятельностью ПТ осуществляется по общему согласию всех участников.

2. Каждый участник ПТ имеет один голос, если учредительным договором не предусмотрен иной порядок определения количества голосов его участников.

Статья 72. Ведение дел полного товарищества

1. Каждый участник ПТ вправе действовать от имени товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его участники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным участникам.

При совместном ведении дел товарищества его участниками для совершения каждой сделки требуется согласие всех участников товарищества.

Если ведение дел ПТ поручается его участниками одному, остальные участники для совершения сделок от имени товарищества должны иметь доверенность от участника, на которого возложено ведение дел товарищества.

12. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА

Общество с ограниченной ответственностью

1. ООО признается общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

3. Правовое положение ООО и права и обязанности его участников определяются ГК и законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Статья 88. Участники общества с ограниченной ответственностью

1. Число участников ООО не должно превышать предела, установленного законом об ООО. В противном случае оно подлежит преобразованию в АО в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного законом предела.

2. ООО может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

ООО не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Статья 89. Учреждение ООО и его учредительный документ

1. Учредители ООО заключают между собой договор об учреждении ООО, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер их долей в уставном капитале общества и иные установленные законом об обществах с ограниченной ответственностью условия.

3. Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является его устав.

Статья 91. Управление в обществе с ограниченной ответственностью

1. Высшим органом ООО является общее собрание его участников.

В ООО создается исполнительный орган (коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. Единоличный орган управления обществом может быть избран также и не из числа его участников.

Статья 92. Реорганизация и ликвидация ООО

1. ООО может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются настоящим Кодексом и другими законами.

2. ООО вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Статья 94. Выход участника ООО из общества

1. Участник ООО вправе выйти из общества путем отчуждения обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества.

2. При выходе участника ООО из общества ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале общества или выдано в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества.

Общество с дополнительной ответственностью

1. ОДО признается общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их долей, определенном уставом общества. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами общества.

Акционерное общество

1. АО признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники АО (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3. Правовое положение АО и права и обязанности акционеров определяются в соответствии с ГК и законом об акционерных обществах.

Статья 97. Открытые и закрытые акционерные общества

Применительно к юридическим лицам со специальной правоспособностью важно разграничивать предмет их уставной деятельности и конкретные правомочия по осуществлению этой деятельности. Так, торговля не входит в предмет уставной деятельности религиозной организации. Однако право совершения сделок купли-продажи (к примеру, культового инвентаря) у таких организаций не оспаривается, если это необходимо для ведения их основной деятельности. Таким образом, в сфере гражданского оборота конкретные правомочия организации со специальной правоспособностью могут быть шире предмета ее уставной деятельности.

Приобретение и, отчасти, осуществление прав и обязанностей - прерогатива так называемого органа юридического лица. Орган юридического лица - это правовой термин, обозначающий лицо (единоличный орган) или группу лиц (коллегиальный орган), представляющих интересы юридического лица в отношениях с другими субъектами права без специальных на то уполномочий (без доверенности). В соответствии со ст. 53 ГК именно через свои органы юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности. Поэтому действия органа рассматриваются как действия самого юридического лица.

Юридическое лицо может иметь как один орган (директор, правление и т.п.), так и несколько одновременно (например, директор и дирекция, правление и председатель правления), причем они могут быть и единоличными, и коллегиальными. Органы могут назначаться, если у ЮЛ единственный учредитель, или избираться, если участников (учредителей) несколько.

Статья 174 ГК впервые вводит общее правило на случай совершения органом юридического лица сделок с превышением его полномочий, установленных учредительными документами. Подобные сделки могут признаваться недействительными только в том случае, если другая сторона знала или заведомо должна была знать о таком превышении. Гражданские права и обязанности для юридического лица могут приобретать его представители, действующие на основе доверенности, выдаваемой органами юридического лица.

Осуществление приобретенных органом или представителем юридического лица прав и исполнение обязанностей (например, выполнение заключенных договоров), как правило, невозможно без целенаправленной деятельности всего коллектива работников организации. В той мере, в какой действия работников организации охватываются их служебными обязанностями, такие действия также рассматриваются как действия самого юридического лица, за которые оно несет ответственность (см. ст. 402 ГК).

вещное право на имущество – право собственности.

Учредители, создавая ЮЛ, вносят капитал и сами являются собственниками.

Ограниченные вещные права – право хозяйственного ведения и оперативного управления (ГУПы, МУПы, учреждения).

3 группа – ЮЛ, в отношении которых их участники и учредители на обладают ни каким правом (н-р, общественные религиозные организации, благотворительные и иные фонды)

Учредитель, создавая ЮЛ, вносит средства, утрачивает их, не приобретая взамен ничего.

3) в широком смысле

На законодательном уровне предлагается закрепить деление ЮЛ на:

- корпорации,

- некорпоративные ЮЛ.

Корпорации – это ЮЛ, основанные на членстве. Между участниками этих ЮЛ и самими ЮЛ возникают так называемые членские или корпоративные отношения, которые достаточно детально, противоречиво регулируются гражданским законодательством, что нередко приводит к возникновению корпоративных споров.

Некорпоративные ЮЛ не имеют членства и не выступают участниками собственных корпоративных отношений.

(н-р, АО, ООО, производственный кооператив – корпорации, а благотворительный фонд – нет).

Такой подход позволит унифицировать правовой статус всех корпоративных ЮЛ, к-ый не зависит от их организационно-правовой формы.

Решение о признании гражд БО выносится судом в порядке особого производства (см. гл.28ГПК). При вынесении решения суд оценивает все имеющиеся факты, которые могут повлиять на вынесение реш. Так, гражданские отношения рассчитаны на нормальное их развитие и не предполагают, что кто-либо может специально прятаться, уклоняться от обнаружения его местонахождения. Поэтому, если суду станут известны факты, кот могут свидетельствовать о желании гражд скрыться, напр, из боязни подвергнуться уголовному наказанию за совершенное преступление, суд должен воздержаться от вынесения решения о признании гражд БО, ибо безвестность отсутствия может быть устранена его розыском.

Статья 43. Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим

1. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим органом.

Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего.

2. Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его имуществом.

3. Последствия признания лица безвестно отсутствующим, не предусмотренные настоящей статьей, определяются законом.

Статья 44. Отмена решения о признании гражданина безвестно отсутствующим

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. На основании решения суда отменяется управление имуществом этого гражданина.

Статья 45. Объявление гражданина умершим

1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.

2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

3. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

Статья 46. Последствия явки гражданина, объявленного умершим

1. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим.

2. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 302 настоящего Кодекса.

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость.

1. АО, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается ОАО. Такое АО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами.

Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

2. АО, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается ЗАО. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Акционеры ЗАО имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

Статья 98. Образование акционерного общества

1. Учредители АО заключают между собой договор, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, размер уставного капитала общества, категории выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные условия, предусмотренные законом об акционерных обществах.

2. Учредители акционерного общества несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации общества.

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием акционеров.

3. Учредительным документом акционерного общества является его устав, утвержденный учредителями.

Статья 103. Управление в акционерном обществе

1. Высшим органом управления АО является общее собрание его акционеров.

2. В обществе с числом акционеров более 50создается совет директоров (наблюдательный совет).

В случае создания совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества в соответствии с законом об акционерных обществах должна быть определена его исключительная компетенция. Вопросы, отнесенные уставом к исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета), не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.

3. Исполнительный орган общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) и (или) единоличным (директор, генеральный директор). Он осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров.

Статья 104. Реорганизация и ликвидация акционерного общества

1. АО может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

2. АО вправе преобразоваться в ООО или в производственный кооператив, а также в некоммерческую организацию в соответствии с законом.

Дочерние и зависимые общества

Статья 105. Дочернее хозяйственное общество

1. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества).

Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Статья 106. Зависимое хозяйственное общество

1. Хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более 20% голосующих акций АО или 20% уставного капитала ООО.

Статья 74. Распределение прибыли и убытков полного товарищества

1. Прибыль и убытки ПТраспределяются между его участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников...

Статья 75. Ответственность участников полного товарищества по его обязательствам

1. Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества…

Статья 78. Последствия выбытия участника из полного товарищества

1. Участнику, выбывшему из ПТ, выплачивается стоимость части имущества товарищества, соответствующей доле этого участника в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором. По соглашению выбывающего участника с остающимися участниками выплата стоимости части имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

Статья 81. Ликвидация полного товарищества

ПТ ликвидируется по основаниям, указанным в статье 61 ГК, а также в случае, когда в товариществе остается единственный участник. Такой участник вправе в течение шести месяцев с момента, когда он стал единственным участником товарищества, преобразовать такое товарищество в хозяйственное общество в порядке, установленном настоящим Кодексом.

3. Товарищество на вере

Статья 82. Основные положения о товариществе на вере

1. Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.

2. Положение полных товарищей, участвующих в товариществе на вере, и их ответственность по обязательствам товарищества определяются правилами настоящего Кодекса об участниках полного товарищества.

3. Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе на вере.

Участник ПТ не может быть полным товарищем в товариществе на вере.

Полный товарищ в товариществе на вере не может быть участником ПТ.

Статья 83. Учредительный договор товарищества на вере

1. Товарищество на вере создается и действует на основании учредительного договора. Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами.

Статья 84. Управление в товариществе на вере и ведение его дел

1. Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полными товарищами. Порядок управления и ведения дел такого товарищества его полными товарищами устанавливается ими по правилам ГК о ПТ.

Статья 85. Права и обязанности вкладчика товарищества на вере

1. Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в складочный капитал.

2. Вкладчик товарищества на вере имеет право:

1) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, в порядке, предусмотренном учредительным договором;

2) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества;

3) по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад в порядке, предусмотренном учредительным договором;

Учредительным договором товарищества на вере могут предусматриваться и иные права вкладчика.

Статья 86. Ликвидация товарищества на вере

1. Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участвовавших в нем вкладчиков. Однако полные товарищи вправе вместо ликвидации преобразовать товарищество на вере в полное товарищество.

Товарищество на вере ликвидируется также по основаниям ликвидации полного товарищества (статья 81). Однако товарищество на вере сохраняется, если в нем остаются по крайней мере один полный товарищ и один вкладчик.

2. При ликвидации товарищества на вере, в том числе в случае банкротства, вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами право на получение вкладов из имущества товарищества, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов.

Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется между полными товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале товарищества…

(правопредшественника) к другому ЮЛ (правоприемнику).

При слиянии 2 или более ЮЛ прекращают своё существование, а права и обязанности каждого из них переходя к вновь возникшему ЮЛ.

При присоединении права и обязанности одного или нескольких ЮЛ переходят к другому, уже существующему ЮЛ. При этом присоединившиеся ЮЛ прекращают своё существование.

При разделении права и обязанности одного ЮЛ переходят к 2 или более вновь возникшим ЮЛ (в определенной пропорции). При этом разделившееся ЮЛ прекращает своё существование.

При выделении из состава ЮЛ одного или нескольких ЮЛ к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного ЮЛ (с наименьшим набором прав и обязанностей). Первое ЮЛ продолжает существовать.

При преобразовании (изменении организационно-правовой формы) ЮЛ к вновь возникшему ЮЛ переходят права и обязанности реорганизованного ЮЛ. (по сути одно и тоже ЮЛ).

Статья 57. Реорганизация юридического лица

1. Реорганизация ЮЛ (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) м.б. осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа ЮЛ, уполномоченного на то учредительными документами.

2. В случаях, установленных законом, реорганизация ЮЛ в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких ЮЛ осуществляется по решению уполномоч. гос.органов или по решению суда…

3. В случаях, установленных законом, реорганизация ЮЛ в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

4. ЮЛ считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента гос.регистрации вновь возникших ЮЛ.

При реорганизации ЮЛ в форме присоединения к нему другого ЮЛ первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый гос.реестр ЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного ЮЛ.

Статья 61. Ликвидация юридического лица

1. Ликвидация ЮЛ влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

2. Юридическое лицо может быть ликвидировано:

по решению его учредителей (участников) либо органа ЮЛ, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано ЮЛ, с достижением цели, ради которой оно создано;

по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. Требование о ликвидации ЮЛ по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд гос.органом или органом МСУ, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

Решением суда о ликвидации ЮЛ на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию ЮЛ его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации ЮЛ.

4. ЮЛ, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации, ликвидируется также в соответствии со статьей 65 настоящего Кодекса вследствие признания его несостоятельным (банкротом). Гос.корпорация или гос.компания может быть ликвидирована вследствие признания ее несостоятельной (банкротом), если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание. Фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено законом, предусматривающим создание и деятельность такого фонда.

13. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

Статья 107. Понятие производственного кооператива

1. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промыш-ленной, с/х и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и учредительными документами ПК может быть предусмотрено участие в его деятельности ЮЛ. ПК является коммерческой организацией.

2. Члены ПК несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных законом о производственных кооперативах и уставом кооператива.

3. Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и слова "производственный кооператив" или "артель".

4. Правовое положение производственных кооперативов и права и обязанности их членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом законами о производственных кооперативах.

Статья 108. Образование производственных кооперативов

1. Учредительным документом ПК является его устав, утверждаемый общим собранием его членов.

3. Число членов кооператива не должно быть менее 5.

Статья 109. Имущество производственного кооператива

1. Имущество, находящееся в собственности ПК, делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива.

Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть принадлежащего кооперативу имущества составляет неделимые фонды, используемые на цели, определяемые уставом.

Решение об образовании неделимых фондов принимается членами кооператива единогласно, если иное не предусмотрено уставом кооператива.

2. Член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не менее 10% паевого взноса, а остальную часть - в течение года с момента регистрации.

3. Кооператив не вправе выпускать акции.

4. Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом и уставом кооператива.

В таком же порядке распределяется имущество, оставшееся после ликвидации кооператива и удовлетворения требований его кредиторов.

Статья 110. Управление в производственном кооперативе

1. Высшим органом управления ПК является общее собрание его членов.

В кооперативе с числом членов более пятидесяти может быть создан наблюдательный совет, который осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов кооператива.

Исполнительными органами кооператива являются правление и (или) его председатель. Они осуществляют текущее руководство деятельностью кооператива и подотчетны наблюдательному совету и общему собранию членов кооператива.

Членами наблюдательного совета и правления кооператива, а также председателем кооператива могут быть только члены кооператива. Член кооператива не может одновременно быть членом наблюдательного совета и членом правления либо председателем кооператива.

2. Компетенция органов управления кооперативом и порядок принятия ими решений определяются законом и уставом кооператива.

3. К исключительной компетенции общего собрания членов ПК относятся: 1) изменение устава кооператива;

2) образование наблюдательного совета и прекращение полномочий его членов, а также образование и прекращение полномочий исполнительных органов кооператива

14. УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья 113. Унитарное предприятие

1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. Устав унитарного предприятия должен содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, сведения о предмете и целях деятельности предприятия, а также о размере уставного фонда предприятия, порядке и источниках его формирования, за исключением казенных предприятий.

В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия.

2. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

3. Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на собственника его имущества.

4. Органом унитарного предприятия является руководитель, который назначается собственником либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен.

5. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества.

6. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий определяется настоящим Кодексом и законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

Статья 114. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения

1. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, создается по решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

2. Учредительным документом предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, является его устав, утверждаемый уполномоченным на то государственным органом или органом местного самоуправления.

3. Размер уставного фонда предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не может быть менее суммы, определенной законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

4. Порядок формирования уставного фонда предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, определяется законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

5. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, окажется меньше размера уставного фонда, орган, уполномоченный создавать такие предприятия, обязан произвести в установленном порядке уменьшение уставного фонда. Если стоимость чистых активов становится меньше размера, определенного законом, предприятие может быть ликвидировано по решению суда.

6. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда предприятие обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов.

Кредитор предприятия вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это предприятие, и возмещения убытков.

7. Собственник имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 56 настоящего Кодекса. Это правило также применяется к ответственности предприятия, учредившего дочернее предприятие, по обязательствам последнего.

Статья 115. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления

15. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НЕКОММЕРЧЕСК. ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 116. Потребительский кооператив

1. ПК признается добровольное объединение граждан и ЮЛ на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

4. Члены ПК обязаны в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.

Члены ПК солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

5. Доходы, полученные ПК от предпринимательской деятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с законом и уставом, распределяются между его членами.

6. Правовое положение ПК, а также права и обязанности их членов определяются в соответствии с ГК и законами о ПК.

Статья 117. Общественные и религиозные организации (объединения)

1. Общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.

Общественные и религиозные организации являются некоммерческими организациями. Они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.

2. Участники (члены) общественных и религиозных организаций не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязательствам общественных и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а указанные организации не отвечают по обязательствам своих членов.

3. Особенности правового положения общественных и религиозных организаций как участников отношений, регулируемых настоящим Кодексом, определяются законом.

Статья 118. Фонды

1. Фондом для целей настоящего Кодекса признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) ЮЛ на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

2. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

3. Порядок управления фондом и порядок формирования его органов определяются его уставом, утверждаемым учредителями.

Статья 119. Изменение устава и ликвидация фонда

2. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

Фонд может быть ликвидирован:

1) если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей

16. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Объект гражданских правоотношений – это то, на что направлены взаимные права и обязанности участников гражданских правоотношений.

В теории права сложились 2 подхода к определению объекта гражданских правоотношений:

1) Монистическая теория

Объектом любого ГПО является поведение его участников, т.к. право может воздействовать только на поведение участников.

В действующем ГК

2) Плюралистическая теория

Объект ПГО – не только поведение участников, но и различные материальные либо нематериальные блага.

Виды объектов ГПО:

1) материальные (имущественные) блага;

2) нематериальные (неимущественные) блага.

В свою очередь материальные блага делятся на:

а) имущество; б) работы; в) услуги

Имущество – содержание этого понятия в ГК определяется неоднозначно. Применительно к объектам ГПО термин «имущество» включает в себя :

- вещи (в т.ч. деньги и ценные бумаги);

- имущественные права;

- иное имущество (энергия и т.д.)

Работы и услуги Общее – они представляют собой действия участников гражданского оборота; Различие - в результате;

Работа – действие, которое имеет овеществленный результат, который можно отделить от самого действия; чаще всего в виде создания новой вещи или видоизменения уже существующей вещи.

Услуга – такого результата не имеет; её полезный эффект либо в самом процессе её оказания, либо она имеет неовеществленный результат.

Нематериальные блага, являющиеся объектами ГПО:

- охраняемые законом результаты интеллектуальной деятель-ности (изобретения), а также приравненные к ним средства индиви-дуализации (марка и т.п.)

- нематериальные блага в узком смысле, которые по своему существу носят личный характер (имя, честь, достоинство и т.д.)

Статья 128. Объекты гражданских прав

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

17. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕЙ

Вещь – обособленный и обезличенный предмет материального мира, который способен подлежать господству человека и удовлетворять его потребность.

Признаки вещи:

*обособленность, *обезличенность, *материальность, * способность подлежать господству человека и удовлетворять его потребность.

Классификация вещей:

1) по критерию оборотоспособности:

- находящиеся в обороте (в т.ч. свободнообращаемые и ограниченные в обороте)

- изъятые из оборота.

Статья 129. Оборотоспособность объектов гражданских прав

1. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

2. Виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе.

Виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (объекты, ограниченно оборотоспособные), определяются в порядке, установленном законом.

3. Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах.

4. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225) не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом.

2) движимые и недвижимые.

Статья 130. Недвижимые и движимые вещи

1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.

2. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе.

3) потребляемые и непотребляемые

Потребляемые вещи утрачивают в той или иной мере своё назначение при однократном использовании.

Непотребляемые – многократное использование.

Практическое значение этого критерия проявляется при разграничении договоров займа и аренды. В аренду – только непотребляемые вещи, в займ – только потребляемые вещи.

4) делимые и неделимые вещи

Статья 133. Неделимые вещи

Вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой.

Особенности выдела доли в праве собственности на неделимую вещь определяются правилами статей 252, 258 настоящего Кодекса.

Значение этого критерия проявляется при разделе общего имущества. Делимая вещь – соответствующая часть, неделимая вещь – целиком одному из сособственников, на которого возлагается обязанность выплатить второму денежн.компенсацию.

18. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Статья 142. Ценная бумага

1. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.

2. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютеризованном).

Статья 143. Виды ценных бумаг

К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Статья 145. Субъекты прав, удостоверенных ценной бумагой

1. Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать:

1) предъявителю ценной бумаги (ценная бумага на предъявителя);

2) названному в ценной бумаге лицу (именная ценная бумага);

3) названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо (ордерная ценная бумага)…

Определение Крашенинникова: ц/б – документ, удосто-веряющий субъективное гражданское право, кот. м.б. осуществлено лишь при условии предъявления документа. Недостатки легального: ц/б может не отвечать всем реквизитам, удостоверяет имущественное право (членство в корпорации – личное неимущ.право, акция – не ц/б?), предъявляют только должнику (при передаче предъявлять не нужно).

Признаки ц/б:

* документ, т.е. как объект гражданских отношений –вещь;

* воплощает в себе определенное субъективное право;

* предъявление ц/б необходимо для осуществления выраженного в ней права.

Легитимация – процесс удостоверения того, что предъявитель бумаги является субъектом выраженного в ней субъективного гражданского права.

В зависимости от этого способа все ц/б делятся на 4 группы:

1) ц/б на предъявителя, к-ые легитимируют своего держателя одним лишь фактом предъявления бумаги обязанному лицу (сберкнижка на предъявителя, предъявительский чек, простое складское свидетельство и др.)

2) ордерные ц/б легитимируют своего держателя если на нем заканчивается непрерывный ряд индоссаментов, совершенных на предъявленной им бумаге (от индоссанта индоссату). Н-р, ордерные векселя, ордерные чеки, ордерные коносаменты, двойное складское свидетельство и др.

3) именные ц/б легитимируют своего держателя, если если его имя обозначено в качестве кредитора как в тексте, так и в реестре обязанного лица. Н-р, акции.. в настоящее время именные ц/б могут выпускаться только в бездокументарной форме, т.е. их в природе нет…

4) обыкновенные именные ц/б (ректа-бумаги) легитимируют своего держателя по общим правилам гражданского права, т.е. легитимированным считается либо лицо, названное в бумаге, либо лицо, получившее бумагу в порядке общегражданского правоприемства (договор уступки). Н-р, именные чеки. Именные коносаменты, закладные и т.д.

и вероятность получения необходимого имущества нереальна; 2) если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут быть произведены; 3) в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных уставом; 4) в других случаях, предусмотренных законом.

3. В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе фонда.

Статья 120. Учреждения

1. Учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.

Права учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а также на имущество, приобретенное учреждением, определяются в соответствии со статьей 296 настоящего Кодекса.

2. Учреждение может быть создано гражданином или ЮЛ (частное учреждение) либо соответственно РФ, субъектом РФ, муниципальным образованием (государственное или муниципальное учреждение).

Государственное или муниципальное учреждение может быть бюджетным или автономным учреждением.

Частные и бюджетные учреждения полностью или частично финансируются собственником их имущества. Порядок финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений определяется законом.

Частное или бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его имущества.

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенных автономным учреждением за счет выделенных таким собственником средств. Собственник имущества автономного учреждения не несет ответственность по обязательствам автономного учреждения.

3. Особенности правового положения отдельных видов государственных и иных учреждений определяются законом и иными правовыми актами.

Статья 121. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)

1. Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями.

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, либо может создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.

2. Общественные и иные некоммерческие организации, в том числе учреждения, могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих организаций.

Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является некоммерческой организацией.

3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в порядке, предусмотренных учредительными документами ассоциации.

5. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основной предмет деятельности ее членов с включением слова "ассоциация" или "союз".

Статья 122. Учредительные документы ассоциаций и союзов

1. Учредительными документами ассоциации (союза) являются учредительный договор, подписанный ее членами, и утвержденный ими устав.

1. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, на базе государственного или муниципального имущества может быть создано унитарное предприятие на праве оперативного управления (казенное предприятие).

2. Учредительным документом казенного предприятия является его устав, утверждаемый уполномоченным на то государственным органом или органом местного самоуправления.

3. Фирменное наименование унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления, должно содержать указание на то, что такое предприятие является казенным.

4. Права казенного предприятия на закрепленное за ним имущество определяются в соответствии со статьями 296 и 297 настоящего Кодекса и законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

5. Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества.

6. Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии с законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

3) прием и исключение членов кооператива;

4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов кооператива и распределение его прибыли и убытков;

5) решение о реорганизации и ликвидации кооператива.

Законом о ПК и уставом кооператива к исключительной компетенции общего собрания может быть также отнесено решение иных вопросов.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания или наблюдательного совета кооператива, не могут быть переданы ими на решение исполнительных органов кооператива.

4. Член кооператива имеет один голос при принятии решений общим собранием.

Статья 111. Прекращение членства в производственном кооперативе и переход пая

1. Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. В этом случае ему должна быть выплачена стоимость пая или выдано имущество, соответствующее его паю, а также осуществлены другие выплаты, предусмотренные уставом кооператива.

Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему члену кооператива производится по окончании финансового года и утверждении бухгалтерского баланса кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива.

2. Член кооператива может быть исключен из кооператива по решению общего собрания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него уставом кооператива, а также в других случаях, предусмотренных законом и уставом кооператива.

Член наблюдательного совета или исполнительного органа может быть исключен из кооператива по решению общего собрания в связи с его членством в аналогичном кооперативе.

Член кооператива, исключенный из него, имеет право на получение пая и других выплат, предусмотренных уставом кооператива, в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену кооператива, если иное не предусмотрено законом и уставом кооператива.

Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся членом кооператива, допускается лишь с согласия кооператива. В этом случае другие члены кооператива пользуются преимущественным правом покупки такого пая (его части).

4. В случае смерти члена производственного кооператива его наследники могут быть приняты в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. В противном случае кооператив выплачивает наследникам стоимость пая умершего члена кооператива.

5. Обращение взыскания на пай члена производственного кооператива по собственным долгам члена кооператива допускается лишь при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке, предусмотренном законом и уставом кооператива. Взыскание по долгам члена кооператива не может быть обращено на неделимые фонды кооператива.

Статья 112. Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов

1. Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован или ликвидирован по решению общего собрания его членов.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации кооператива определяются настоящим Кодексом и другими законами.

2. Производственный кооператив по единогласному решению его членов может преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество.

Статья 146. Передача прав по ценной бумаге

1. Для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу.

2. Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии). В соответствии со статьей 390 настоящего Кодекса лицо, передающее право по ценной бумаге, несет ответственность за недействительность соответствующего требования, но не за его неисполнение.

3. Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на этой бумаге передаточной надписи - индоссамента. Индоссант несет ответственность не только за существование права, но и за его осуществление.

Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ценной бумагой, на лицо, которому или приказу которого передаются права по ценной бумаге, - индоссата. Индоссамент может быть бланковым (без указания лица, которому должно быть произведено исполнение) или ордерным (с указанием лица, которому или приказу которого должно быть произведено исполнение).

Индоссамент может быть ограничен только поручением осуществлять права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи этих прав индоссату (препоручительный индоссамент). В этом случае индоссат выступает в качестве представителя.

Статья 147. Исполнение по ценной бумаге

1. Лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, отвечают перед ее законным владельцем солидарно. В случае удовлетворения требования законного владельца ценной бумаги об исполнении удостоверенного ею обязательства одним или несколькими лицами из числа обязавшихся до него по ценной бумаге они приобретают право обратного требования (регресса) к остальным лицам, обязавшимся по ценной бумаге.

2. Отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не допускается.

Владелец ценной бумаги, обнаруживший подлог или подделку ценной бумаги, вправе предъявить к лицу, передавшему ему бумагу, требование о надлежащем исполнении обязательства, удостоверенного ценной бумагой, и о возмещении убытков.

Большинство ц/б обладают свойством публичной достоверности, т.е. свойством ц/б, в силу которого добросовестный приобретатель ц/б получает выраженное в ней право таким, каким оно является согласно текста бумаги.

Против добросовестного приобретателя ц/б публичной достоверности должник может выдвинуть только 3 категории возражения:

* возражение, касающееся действительности ц/б;

* возражение, вытекающее из содержания бумаги (срок предъявления);

* возражение, касающееся личности предъявителя, т.е. против предъявителя.

Возражения, направленные против предшественников предъявителя исключены!

Публичной достоверностью обладают *предъявительские ц/б, *ордерные ц/б, *именные ц/б.

Ректа-бумаги – нет, т.к. они подчиняются принципу «право на бумагу следует праву из бумаги»

5) простые и сложные

Статья 134. Сложные вещи

Если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь).

Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если договором не предусмотрено иное.

6) главная вещь и принадлежность

Статья 135. Главная вещь и принадлежность

Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначением (принадлежность), следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное.

7) одушевленные и неодушевленные

По общему правилу, закон одинаково определяет правовой режим одушевленных и неодушевленных вещей.

Исключение, лишь одно положение ГК:

Статья 137. Животные

К животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное.

При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности.

Нарушение этого правила может являться основанием для принудительного выкупа, изъятия одушевленных вещей от собственника.

8) – индивидуально определенная;

- определенная родовыми признаками.

Индивидуально определенной – веешь, которая определяется посредством указания только ей присущих признаков, что позволяет её выделить среди других однородных вещей.

Вещами, определенными родовыми признаками называют такие вещи, которые определяются указанием на признаки, присущие определенной группе.

Практическое значение: до тех пор, пока существует хотя бы одна вещь, принадлежащая к данному роду, обязательства по поводу такой вещи может быть и должно быть исполнено.

Гибель же индивидуально определенной вещи создает невозможность выполнения обязательства, и как следствие, прекращает его.

9) плоды и плодоносящие вещи.

Статья 136. Плоды, продукция и доходы

Поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором об использовании этого имущества.

Плоды м.б. естественными (которые вещь дает в результате её физических свойств) и цивильными (которые вещь даёт в результате её использования в гражданском обороте (продукция от предприятия, доход от аренды и т.д.)

10) специфической разновидностью вещей являются наличные деньги, которые являются обязательным платежным средством и должны приниматься в качестве платежа по любому обязательству (т.е. всеобщий эквивалент всех вещей)

Деньги относятся к *родовым (т.к. достоинство денег зависит не от особенности каждого денежного знака, а от числа денежных единиц), *делимым (однако делимость эта имеет свои пределы = 1 коп.), * потребляемым вещам (т.к. при их использовании по назначению, в качестве всеобщего эквивалента, данные вещи перестают являться деньгами для данного субъекта – субъективно потребляемые)

19. ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Статья 132. Предприятие

1. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Предприятие в целом как имуществен. комплекс признается недвижимостью.

2. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Признаки п/п:

* п/п имеет имущественный характер;

* п/п имеет комплексный характер;

* п/п реально используется для осуществления предприни-мательской деятельности.

Если отсутствует хотя бы один из этих признаков (например, продаются 1-2 цеха, или весь комплекс, но не используются в настоящее время), то п/п как объекта права не существует.

Состав п/п:

1. Вещи (основные средства и оборотные средства);

2. Имущественные права;

3. Долги (юридические обязанности);

4. Клиентелла (совокупность наработанных хоз.связей, умений и навыков ведения предпринимательской деятельности, а также сложившаяся клиентура);

В некоторых случаях в состав п/п входит

5. Права на обозначения, индивидуализирующие п/п, его продукцию, работы и услуги (товарные знаки, знаки обслуживания)

Однако, в отличие от предыдущих 4-х элементов 5-ый является факультативным; он входит в состав п/п только в том случае, если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон.

Из анализа структуры п/п, как имущественного комплекса, следует, что п/п по своей сути не является вещью.

Однако законодатель при регулировании отношений, связанных с п/п, использует особый прием – юридическую фикцию: «п/п юридически объявляется вещью, хотя фактически ею не является».

П/п в целом, как имущественный комплекс, признается недвижимостью.

В таком качетсве п/п может быть предметом самых разнообразных сделок; при этом законодатель регламентирует:

1. залог п/п;

2 продажу п/п;

3 аренду п/п.

На практике сделки с п/п практически не востребованы.

20. ЛИЧНЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА. КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Статья 150. Нематериальные блага

1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.

2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения.

Понятие нематериального блага. К особой группе объектов гр прав относятся нематер блага, под кот понимаются не имеющие экономического содержания и не отделимые от личности их носителя блага и свободы, признанные действующим законодательством.

Характерная особенность этой группы объектов состоит в том, что они: 1) не имеют материального (имущественного) содержания; 2) неотделимы от личности их носителя; 3) обладают свойством индивидуализации самой личности обладателя этих прав.

Действующий ГК подразделил личные неимущественные отношения на регулируемые и защищаемые гражданским законодательством. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, регулируются гражданским законодательством (п. 1 ст. 2 ГК). Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ (п. 2 ст. 2 ГК).

Нематериальные блага рассматриваются ГК в качестве разновидности объектов, по поводу которых могут возникать гражданские правоотношения. Статья 150 ГК дает примерный перечень юридически защищаемых нематериальных благ, подразделяя их на: а) нематериальные блага, приобретаемые гражданами и юридическими лицами в силу рождения (создания), и б) нематериальные блага, приобретаемые ими в силу закона.

То, что ГК дает лишь примерный перечень нематериальных благ, пользующихся гражданско-правовой защитой, позволяет сделать вывод о том, что объектом гражданско-правовых отношений может оказаться и не названное ГК нематериальное благо. К нематериальным благам, приобретаемым гражданами и юридическими лицами в силу рождения (создания), ГК относит жизнь, здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; к нематериальным благам, приобретаемым в силу закона, -право свободного передвижения, право выбега места пребывания и жительства, право на имя, иные личные неимущественные права.

В качестве иных нематериальных прав, принадлежащих личности, могут оказаться право на жизнь, здоровье и пр. Личное неимущественное право, корреспондирующее нематериальному благу или существующее отдельно от него, оказывается как бы благом второго уровня, а сами жизнь, здоровье и пр. являются

21. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И ИХ ВИДЫ

Юридико-фактическими основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей служат юридически значимые факты. Юридически значимым называется факт, который (один или вместе с другими) вызывает правовое последствие, т. е. возникновение, изменение или прекращение субъективных прав и обязанностей.

Так, причинение вреда другому лицу обусловливает возникновение деликтного обязательства;

уступка требования приводит к его изменению, которое заключается в перемене управомоченного по требованию лица;

заявление о зачете влечет прекращение активного и пассивного требований и корреспондирующих им обязанностей.

В приведенных примерах соответствующее правовое последствие вызывается одним юридически значимым фактом.

Но во многих случаях для наступления правового последствия необходима определенная совокупность юридически значимых фактов.

Например, для приобретения притязания против поручителя требуется заключение договора поручительства и неисполнение должником основного обязательства, а для возникновения кондикционного притязания - обогащение на стороне приобретателя, уменьшение имущества лица, за счет которого произошло обогащение, и отсутствие правового основания обогащения.

Юридически значимые факты (единичные факты или совокупности таких фактов), с которыми закон связывает правовые последствия, именуются фактическими составами наступления этих последствий.

Статья 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей

1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и ЮЛ, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

2) из актов гос.органов и органов МСУ, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;

3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;

4) в рез-те приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;

5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;

6) вследствие причинения вреда другому лицу;

7) вследствие неосновательного обогащения;

8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;

9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.

2. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.

Юридически значимые факты, общий перечень которых дан в ст. 8 ГК, могут быть подвергнуты следующей классификации.

* в зависимости от своего волевого или неволевого характера юридически значимые факты делятся на события, протекающие помимо воли людей (рождение, смерть, истечение срока) и действия, совершаемые по воле человека (выдача полномочия, уведомление должника об уступке требования, передача вещи).

22. ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Под приобретением права понимается установление юридической связи субъективного права с определенным лицом.

В цивилистике принято выделять :

* первоначальное (оригинарное),

* производное (деривативное) приобретение гражданских прав.

Однако критерии их разграничения являются спорными.

С одной точки зрения, в качестве критерия – наличие или отсутствие воли отчуждателя права на его приобретение другим лицом. В первом случае (первоначальное приобретение) – независимо от такой воли, во втором (производное приобретение) – по воле отчуждателя.

Более распространенной является вторая точка зрения, в соответствии с которой критерием разграничения является наличие или отсутствие правоприемства.

Производное приобретение опирается на право другого лица и. следовательно, зависит от этого права. При первоначальном приобретении такого отношения зависимости нет. Производным является приобретение права на основания отчуждения права его прежним обладателем, на основании принятия на себя чужого договора, а также приобретение наследника.

Примером первоначального приобретения служит приобретение требования посредством заключения обязательственного договора.

При всяком производном приобретении права происходит переход права, т.е. перемена управомоченного субъекта при сохраняющейся идентичности содержания права. Однако право может перейти к другому лицу без того, чтобы его приобретение было зависимым от права прежнего обладателя. Так, в случае приобретения движимой вещи в собственность добросовестным лицом от неуправомоченного отчуждателя (ч.1 ст.302 ГК) наличествует переход права собственности на вещь, но отсутствует производное приобретение, потому что приобретатель основывает свое право собственности не на праве действительного собственника вещи, а исключительно на предусмотрен ном законом фактическом составе приобретения. Таким образом, здесь имеет место первоначальное приобретение права собственности на вещь.

Производное приобретение называется правопреемством, или сукцессией.

1) Различают транслятивное и конститутивное правопреемство.

В случае транслятивного правопреемства преемник приобретает то же самое право, какое принадлежало его предшественнику.

При конститутивном правопреемстве, например при установлении собственником сервитута или права залога, речь идет не о переходе, а о возникновении у конститутивного приобретателя нового (дочернего) права, которое создается на основании права предшественника (материнского права). Поскольку конститутивно приобретенное право производно от материнского права, оно имеет тот же правовой характер, что и материнское право: дочерние права, которые производны от права собственности, являются вещными; дочерние права, которые производны от требования, являются обязательственными.

2) Правопреемство может быть частным (сингулярным) правопреемством, т. е. правопреемством в одном или нескольких правах, или общим (универсальным) правопреемством.

23. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СДЕЛОК

Сделки - один из наиболее распространенных юридических фактов.

Статья 153. Понятие сделки

Сделками признаются действия граждан и ЮЛ, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Таким образом, сделку характеризуют следующие признаки:

а) сделка - это всегда волевой акт, т.е. действия людей;

б) это правомерные действия;

в) сделка специально направлена на возникновение, прекращение или изменение гражданских правоотношений;

г) сделка порождает гражданские отношения, поскольку именно гражданским законом определяются те правовые последствия, которые наступают в результате совершения сделок.

Как волевому акту сделке присущи психологические моменты. Поскольку сделка предполагает намерение лица породить определенные юридические права и обязанности, для совершения такого действия необходимо желание лица, совершающего сделку. Такое намерение, желание называют внутренней волей. Однако наличия только внутренней воли для совершения сделки недостаточно, необходимо ее довести до сведения других лиц. Способы, которыми внутренняя воля выражается вовне, называются волеизъявлением. Все способы выражения внутренней воли могут быть сгруппированы по трем группам:

1) прямое волеизъявление, которое совершается в устной или письменной форме, например, заключение договора, сообщение о согласии возместить ущерб, обмен письмами и т. п.;

2) косвенное волеизъявление имеет место в случае, когда от лица, намеревающегося совершить сделку, исходят такие действия, из содержания которых явствует его намерение совершить сделку. Такие действия называются конклюдентными (от лат. concludere -заключать, делать вывод). Оплата проезда в метро, помещение товара на прилавке сами по себе уже означают намерение лица заключить сделку. В соответствии с п. 2 ст. 158 ГК конклюдентными действиями могут совершаться лишь сделки, которые в соответствии с законом могут быть совершены устно;

3) изъявление воли может иметь место и посредством молчания. Однако такое выражение волеизъявления допускается только в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Так, стороны могут договориться о том, что молчание одного из участников договора на предложение другого участника об изменении условий договора означает его согласие со сделанным предложением. Законом также могут быть предусмотрены случаи, когда молчание признается выражением воли совершить сделку.

Воля и волеизъявление – две стороны одного и того же процесса психического отношения лица к совершаемому им действию. Естественно, что воля и волеизъявление должны соответствовать друг другу. В случае, когда воля направлена на одно действие, а волеизъявление выражает намерение совершить другое действие, сделка может вызвать споры между участниками, что препятствует ее совершению. Таким образом, для сделки важно единство воли и волеизъявления.

Следует отличать мотив и цель сделки от ее основания (causa), т.е. того типового юридического результата, который должен быть достигнут исполнением сделки. Так, приобретение права собственности является основанием для купли-продажи, передача имущества в пользование - основанием для аренды и т. п. Конкретная правовая цель лиц может не совпасть с основанием сделки, в этом случае мы имеем дело с притворной или мнимой сделкой. Основание является обязательным элементом сделки, за исключением случаев, специально указанных в законе.

Классификация сделок на виды производится по различным признакам. Не существует какой-либо единой классификации, охватывающей все возможные виды сделок, поскольку в основу деления сделок на виды положены различные классификационные основания.

24. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ. АБСТАКТНЫЕ, КАУ-ЗАЛЬНЫЕ И ФУДУЦИАРНЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

В особую группу сделок выделяются представительные сделки. Под предоставлениями понимаются сделки, через которые одно лицо создает имущественную выгоду другому лицу. Такая выгода может создаваться как посредством благоприятного для лица распоряжения (например, передачи права собственности или требования, прощения долга, установления права залога), так и посредством обязательственной сделки (например, дарственного обещания), которая обосновывает для него требование.

Предоставление совершается не ради самого себя, т. е. не для достижения непосредственного вытекающего из него правового результата (например, перехода права собственности), а для того, чтобы с его помощью вызвать другой, косвенный, правовой результат. Например, вещь передается в собственность для того, чтобы этим исполнить обязанность к передаче вещи или чтобы безвозмездно увеличить имущество другого лица. Намерение, направленное на косвенный правовой результат предоставления, называется каузой (causa), или правовой целью предоставления, а поскольку намерение достигнуть цели в то же время является и побудительной причиной предоставления, его именуют также правовым основанием предоставления.

Различают следующие основные виды кауз предоставлений:

1) causa solvendi - предоставление происходит с целью исполнения обязанности; 2) causa credendi - предоставление совершается с целью приобретения требования; 3) causa donaldi - предоставление происходит с целью безвозмездного увеличения чужого имущества. В некоторых случаях предоставление имеет несколько кауз. Так, предоставляя обещанный им кредит, банк исполняет свою обязанность и приобретает требование о возврате кредита; поэтому его предоставление основывается как на causa solvendi, так и на causa credendi.

Правовая цель предоставления определяется предоставляющим, как правило, по соглашению с другой стороной. Означает ли передача одним лицом другому лицу 30 тысяч рублей исполнение обязанности, заем или дарение, вытекает из их соглашения. Если соглашение о каузе отсутствует или оговоренная сторонами кауза не осуществляется (например, ввиду того, что исполняемый при causa solvendi долг не существует), то предоставление оказывается безосновательным (sine causa). В таких случаях возникает вопрос, является ли предоставление недействительным вследствие своей безосновательности или действительным, несмотря на отсутствие правового основания. Предоставления, действительность которых зависит от наличия каузы, именуются каузальными; предоставления, которые являются действительными и при отсутствии правового основания, называют абстрактными. К каузальным предоставлениям относятся почти все обязательственные сделки, к абстрактным – большинство распорядительных сделок (передача права собственности на движимую вещь, уступка требования, установление права залога, прощение долга и т.д.)

Предоставление, вызывающее правовое последствие, которое идет дальше преследуемой хозяйственной цели предоставления, называется фидуцаарным. Типичными примерами фидуциарного предоставления являются обеспечительная передача в собственность, при которой кредитору для обеспечения его требования передается право собственности на вещь, хотя для этой

Будучи проявлением (или осуществлением) человеческой воли, действия подразделяются на правомерные и неправомерные (противоправные).

Неправомерные действия противоречат требованиям правовых норм. Совершение таких действий вызывает возникновение охранительных субъективных гражданских прав и обязанностей. Правомерные действия соответствуют требованиям норм права. Поэтому порожденные ими субъективные гражданские права и обязанности в подавляющем большинстве случаев носят регулятивный характер.

Правомерные действия, в свою очередь, делятся на три основные группы: сделки, сделкоподобные действия и реальные акты.

Сделки направлены на вызывание правовых последствий, относящихся к области гражданского права. Эти последствия определяются содержанием воли действующих лиц и наступают не только потому, что закон связывает их с совершением сделок, а в первую очередь потому, что те, кто совершают сделки, желают их наступления.

Сделкоподобные действия, как, например, признание долга (абз. 1 ст. 203 ГК), уведомление должника об уступке требования (ст. 386 ГК) и отказ кредитора принять предложенное должником надлежащее исполнение (абз.1 п. 1 ст. 406 ГК), отличаются от сделок тем, что правовые последствия этих действий определяются не волей лица, а законом и наступают независимо от того, желает ли их действующее лицо или нет. В связи с содержащимся в сделкоподобных действиях обнаружением воли к ним могут применяться по аналогии предписания, предусмотренные для сделок, в частности предписания о дееспособности и оспаривании, если цель данных предписаний оправдывает их соответствующее применение.

Реальными актами являются действия, которые совершаются без цели обнаружения воли и с которыми закон связывает правовое последствие без учета правового последствия, желаемого действующим лицом. К реальным актам, в частности, относятся переработка (ст. 220 ГК), обнаружение клада (ст. 233 ГК) и находка (ст. 227, 228 ГК). для совершения реального акта не требуется дееспособности. Так как реальные акты имеют очень мало общего со сделками, предписания о сделках к ним не могут применяться даже по аналогии.

Неправомерные действия подразделяются на правонарушения и объективно-противоправные действия.

Правонарушение представляет собой виновное неправомерное действие.

Объективно-противоправное действие характеризуется тем, что совершается невиновно.

благом, предшествующим праву на него, и в этом смысле могут признаваться благом первого уровня.

Статья 151. Компенсация морального вреда

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти.

2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.

Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.

Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.

3. Гражданин, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации.

4. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в размере и в порядке, предусмотренных процессуальным законодательством, в доход Российской Федерации. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие.

5. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.

6. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.

7. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица.

Статья 152.1. Охрана изображения гражданина

Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;

3) гражданин позировал за плату.

цели было бы достаточно залога вещи, и инкассовая цессия, при которой одно лицо уступает другому требование с тем, чтобы оно получило по нему исполнение, хотя для этой цели было бы достаточно наделения его полномочием. В таких случаях приобретатель права (фидуциар) принимает на себя по отношению к отчуждателю (фидуцианту) обязанность обращаться с приобретенным правом сообразно с целью предоставления, в частности при определенных обстоятельствах возвратить право отчуждателю.

Фидуциарное предоставление не является мнимой сделкой, так как выступающее предметом предоставления право в соответствии с волей сторон действительно переносится на фидуциара. Поскольку последний становится собственником переданной ему вещи или кредитором по уступленному ему требованию, он может распорядиться приобретенным правом от собственного имени. Поэтому если фидуциар, злоупотребляя доверием фидуцианта, передает фидуциарно приобретенное право третьему лицу, то его вероломное распоряжение имеет силу. Однако в этом случае он нарушает свою обязанность по отношению к фидуцианту, вследствие чего должен возместить ему убытки.

В связи с этим при характеристике сделок обычно указывается видовая принадлежность той или иной сделки одновременно по нескольким группам. Например, купля-продажа -двусторонняя, возмездная, консенсуальная, каузальная сделка. В качестве классификационных оснований выступают и количество сторон в сделке, и момент возникновения прав и обязанностей, и возмездность и т. п.

1) В зависимости от числа участвующих в сделке сторон сделки бывают односторонними, двусторонними и многосторонними. В основу этого деления положено количество лиц, выражение воли которых необходимо и достаточно для совершения сделки. Односторонней считается сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны (п. 1 ст. 154 ГК). Например, составление завещания, принятие наследства, объявление конкурса не требуют чьего-либо согласия, эти действия совершаются одним лицом. Односторонняя сделка, как и любая иная, должна приводить к возникновению, изменению или прекращению прав и обязанностей. Права по односторонней сделке могут возникать как у лица, совершающего сделку, так и у третьих лиц, к интересу которых сделка совершена. Возникновение обязанности у третьего лица вследствие действий только одного субъекта противоречило бы общим установлениям права, поскольку право лица на действия других лиц может возникнуть либо на эквивалентно-возмездной основе либо с согласия другого лица. В связи с этим законом установлено, что обязанным по односторонней сделке является лицо, совершившее сделку. Односторонняя сделка может породить юридические обязанности для других лиц, не участвующих в данной сделке, только в случаях, установленных законом или соглашением с этими лицами (ст. 155 ГК).

Сделки, для совершения которых требуется согласование воли двух или более лиц, являются двух- и многосторонними. Такие сделки именуются договорами. Д, в свою очередь, также классифицируются по различным признакам, однако для характеристики договоров как разновидностей сделок следует обратить внимание прежде всего на делен Д на возмез и безвозм.

2) Возмездным признается договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей по договору (ст. 423 ГК).

Если сторона по договору обязуется исполнить свои обязанности без какого-либо встречного предоставления, имеющего имущественный характер, то такой договор является безвозмездным.

3) По значению основания сделки для ее действительности различают каузальные (от лат. causa - причина) и абстрактные. По общему правилу, действительность сделки прямо зависит от наличия основания. Если каузальная сделка совершена с соблюдением всех необходимых условий, но у нее отсутствует основание, такая сделка является недействительной. Законом могут быть предусмотрены случаи, когда основание является юридически безразличным, такие сделки признаются абстрактными. Для действительности абстрактных сделок обязательно указание на их абстрактный характер в законе. Так, абстрактной сделкой является вексель. Выдаваемый в качестве платы за конкретные товары или услуги, вексель представляет собой не обусловленное никаким встречным предоставлением общее обещание выплатить определенную денежную сумму.

4) Сделки бывают бессрочными и срочными. В бессрочных сделках не определяется ни момент ее вступления в действие, ни момент ее прекращения. Такая сделка немедленно вступает в силу. Сделки, в которых определен либо момент вступления сделки в действие, либо момент ее прекращения, либо оба указанных момента, называются срочными. Срок, который стороны определили как момент возникновения прав и обязанностей по сделке, называется отлагательным. Если сделка вступает в силу немедленно, а стороны обусловили срок, когда сделка должна прекратиться, такой срок называется отменительным.

Особенность срочных сделок в том, что наступление срока обязательно должно произойти.

Под общим правопреемством, типичным примером которого служит наследование (п. 1 ст. 1110 ГК), понимается приобретение имущества как единого целого. В этом случае переход имущества к преемнику или преемникам осуществляется uno actu, так что обособленного перенесения каждого из относящихся к имуществу прав не требуется. Напротив, при частичном правопреемстве каждое право должно предаваться обособленно в соответствии с предписаниями, установленными для передачи этого рода прав.

3) прямое (непосредственное) и косвенное (опосредованное).

Критерий – наличие промежуточных субъектов при приобретении прав.

Прямое (А В), косвенное (А B C)

Статья 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей

1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и ЮЛ, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

2) из актов гос.органов и органов МСУ, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;

3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;

4) в рез-те приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;

5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;

6) вследствие причинения вреда другому лицу;

7) вследствие неосновательного обогащения;

8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;

9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.

2. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.

25. УСЛОВНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В СОГЛАСИИ

Условные сделки – сделки, действие которых по воле сторон поставлено в зависимость от условия, т.е. обстоятельства, относительно которого неизвестно наступит оно или нет.

Действующий закон выделяет две классификации условных сделок:

1) * с отлагательными условиями

* с отменительными условиями

Статья 157. Сделки, совершенные под условием

1. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.

2. Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.

2) * сделки со случайными условиями,

* сделки с неслучайными условиями

Практический смысл этой классификации заключается в том, что при условиях, зависящих от воли участников, возможны ситуации, когда условие фактически наступило, а юридически оно может считаться ненаступившим. И наоборот, условие, которое фактически не наступило, юридически может считаться наступившим.

Для этого необходимо доказать, что сторона, для которой выгодно наступление или ненаступление условий, недобросовестно воспрепятствовала ненаступлению условий или, наоборот, недобросовестно способствовала наступлению условия.

Статья 157. Сделки, совершенные под условием

3. Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим.

Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим.

Сделка, осложненная отлагательным условием, получает свой правовой эффект только после наступления условия.

До этого момента существует состояние подвешенности. С одной стороны сделка совершена, с другой – неизвестно, наступит ли её правовой эффект.

Вопрос о правовом положении участников относительно-обусловленной сделки является спорным.

Господствующая т.з. гласит, что до наступления отлагательного условия участников сделки связывают условные права и обязанности, которые превращаются в полные права и обязанности после наступления отлагательного условия.

Определенным сходством с условными сделками обладают сделки, нуждающиеся в согласии.

Их правовой эффект наступает только в том случае, если к сделке присоединяется согласие третьего лица (н-р, когда опекун совершает сделку от имени подопечного с согласия органа опеки)

26. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК

Для того чтобы сделка привела к тем правовым последствиям, которых желают достичь ее участники, необходим ряд условий, которым она должна соответствовать:

Во-первых, совершать сделки могут лишь лица, обладающие такой составной частью дееспособности, как сделкоспособность.

Во-вторых, требуется, чтобы лицо действительно желало совершить сделку и правильно выразило вовне волю на ее совершение.

В-третьих, необходимо, чтобы волеизъявление на сделку было облечено в требуемую законом форму.

Наконец, в-четвертых, содержание сделки, т.е. её условия, не должно противоречить действующему законодательству.

С учетом этого действительность сделок и в доктрине, и на практике обычно оценивается с позиций соответствия действующему законодательству их:

а) субъектного состава; б) воли и волеизъявления; в) формы; г) содержания.

Нетрудно заметить, что данный подход основывается на традиционном учении о четырех элементах всякой сделки, каждый из которых должен отвечать требованиям закона. Иными словами, дефект любого из этих элементов приводит к недействительности сделки, если иное не предусмотрено законом. Соответственно, выделяются:

1) сделки с пороками субъектного состава;

2) сделки с пороками воли и (или) волеизъявления;

3) сделки с пороками формы;

4) сделки с пороками содержания.

А) Субъектный состав сделки. Совершать сделки, т.е. право-мерные юридические действия, направленные на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, могут не все субъекты гражданского права, а лишь те из них, которые обладают для этого таким необходимым качеством, как сделкоспособность. У разных субъектов гражданского права это качество появляется в разные моменты и имеет несовпадающее содержание.

У граждан сделкоспособность как составной элемент их дееспособности формируется поэтапно и связывается законом с достижением ими определенного возраста. Соответственно выделяется сделкоспособность малолетних в возрасте от б до 14 лет, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и лиц, достигших совершеннолетия. Кроме того, сделкоспособность совершенно-летних граждан может зависеть от состояния их психического здоровья и некоторых иных факторов. При этом граждане с учетом ограничений, установленных законом с учетом их возраста и состояния психического здоровья. могут совершать любые сделки.

У юридических лиц сделкоспособность в полном объеме возникает сразу же с момента их образования. Однако в отличие от граждан ЮЛ могут быть ограничены в праве совершать отдельные виды сделок с учетом целей их деятельности, определенных законом или их учредительными документами. Кроме того, поскольку ЮЛ представляют собой искусственные правовые образования необходимо, чтобы воля на совершение сделки была сформирована и выражена надлежащим органом.

Б) Действительность сделки закон одновременно связывает с тремя обстоятельствами: а) волей лица на совершение сделки, сформировавшейся в нормальных условиях; б) волеизъявлением,

27. СДЕЛКИ С СУБЪЕКТНЫМИ ПОРОКАМИ И ПОРОКАМИ ФОРМЫ

Сделки, совершенные лицами, не обладающими сделкоспособностью. а также сделки, выходящие за пределы сделкоспособности, являются недействительными (сделки с пороками субъектного состава). К данной группе относятся :

Статья 171. 1. Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства.

Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах.

Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.

2. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина.

Статья 172. 1. Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним). К такой сделке применяются правила, предусмотренные абзацами 2 и 3 пункта 1 статьи 171 ГК.

2. В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего.

3. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие бытовые и другие сделки малолетних, которые они вправе совершать самостоятельно...

Статья 175. 1. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с ГК, может быть признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя.

Если такая сделка признана недействительной, соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами 2 и 3 пункта 1 статьи 171 ГК.

2. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки несовершеннолетних, ставших полностью дееспособными.

Статья 176. 1. Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, может быть признана судом недействительной по иску попечителя.

Если такая сделка признана недействительной, соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.

2. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие бытовые сделки, которые гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе совершать самостоятельно в соответствии со статьей 30 настоящего Кодекса.

Статья 173. Недействительность сделки ЮЛ, выходящей за пределы его правоспособности

Сделка, совершенная ЮЛ в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо ЮЛ, не имеющим лицензию на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску этого ЮЛ, его учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью ЮЛ, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности.

Статья 174. Последствия ограничения полномочий на совершение сделки

Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа ЮЛ - его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

28. СДЕЛКИ С ПОРОКАМИ СОДЕРЖАНИЯ И С ПОРОКАМИ ВОЛИ И ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ

Сделки с пороками воли:

Статья 177. 1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.

2. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими.

3. Если сделка признана недействительной на основании настоящей статьи, соответственно применяются правила, предусмотренные абз.2 и 3 п.1 ст.171 ГК.

Статья 178. 1. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.

Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.

2. Если сделка признана недействительной как совершенная под влиянием заблуждения, соответственно применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 167 настоящего Кодекса.

Кроме того, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. Если это не доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны.

Статья 179. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств

1. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

2. Если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, то потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах. Имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход Российской Федерации. При невозможности передать имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Кроме того, потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб.

Обман имеется в тех случаях, когда участники договора или лицо может получить выгоду из односторонней сделки путем намеренного сообщения ложных сведений или наоборот умышленного умолчания о фактах.

Заблуждение сходно с обманом, но отличается: * оно может виться результатом поведения не только участников сделки, но и сторонних лиц, * может наступить и при отсутствии вины или быть результатом неосторожности, * заблуждение порочит сделку в том случае, если оно является существенным.

Угроза – способ психического воздействия в целях понуждения к совершению сделки. Опорочить сделку может только существенная угроза.

Насилие отличается от угрозы по способу понуждения (физическое воздействие) и совершения сделки.

Кабальные сделки: * заключаются на крайне невыгодных условиях для одного контрагента, * этот контрагент соглашается

29. ПОРОЧНЫЕ СДЕЛКИ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПОСЛЕД-СТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ

Если сделка не удовлетворяет одному из 4-х условий её действительности, то её необходимо обозначать как сделу страдающую пороком или как порочную сделку.

Однако, чаще всего в литературе, а также в действующем законодательстве такого рода сделки именуются недействительными.

Это не совсем точно, т.к. понятие «порочности» и «недействительности» имеют разную смысловую нагрузку.

«недействительная» сделка – сделка, не имеюща действия, т.е. не имеющая того правового действия, на которое она была направлена.

«порочная» сделка – сделка, страдающая определенным пороком, при этом она может быт как действительной, так и недействительной.

Порочные сделки подразделяются на 2 вида:

Статья 166. Оспоримые и ничтожные сделки

1. Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе.

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе.

Ничтожная сделка по своей природе является действием неправомерным и поэтому она изначально не влечёт желаемого правового эффекта.

В тоже время она не является действием юридически безразличным, она всё таки имеет правовой эффект, который заключается в возникновении у заинтересованного лица притязания, направленного на судебное подтверждения невозникновения вызванного сделкой правового последствия.

Оспоримая сделка по своей природе является действием правомерным. С момента её возникновения она влечёт правовое последствие и следовательно является действительной.

Однако действительность оспоримой сделки условна, т.к. оспоримая сделка может быть оспорена в суде. Удовлетворяя требование суд прекращает её правовое действие, в силу чего оспоримая сделка становится недействительной.

Возниконовение права на оспоривание сделки и соответствующая обязанность суда – это охранительное последствие, которое однако связано не с самой оспоримой сделкой, а с опорачивающим её обстоятельством.

Статья 167. Общие положения о последствиях недействительности сделки

1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

2. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

3. Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

30. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДОГОВОРОВ

Договор - ЮФ, лежащий в основе обязательственного правотношения. В этом смысле Д представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гр.их прав и обязанностей. Д - это наираспространенный вид сделок. К Д применяются правила о двух-и многосторонних сделках. К обязательствам, возникающим из Д, применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено общими правилами о Д и правилами об отдельных видах Д.

Содержание Д. Условия, на которых достигнуто соглашение сторон, составляют содержание дог-ра.

1) Существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения Д. Для того чтобы Д считался заключенным, необходимо согласовать все его существенные условия:

* условия о предмете Д;

* условия, которые необходимы для Д данного вида;

* условия, которые названы в качестве существенных в законе или иных правовых актах;

* любые иные устовия, если по заявлению одной из сторон Д относительно этих условий должно быть достигнуто соглашение.

Круг существенных условий зависит от особенностей конкретного Д. (цена земельного участка или др. недвижимого. имущества является существенным условием Д купли-продажи недвижимости (п. 1 Ст. 555 ГК), хотя для обычного Д купли-продажи цена продаваемого товара существенным условием не считается (п. 1 Ст. 485 ГК.).

2) В отличие от существенных, обычные условия не нуждаются в согласовании сторон. Обычные условия предусмотрены в соответствующих нормативных актах и автоматически вступают в действие в момент заключения Д. Предполагается, что если стороны достигли соглашения заключить данный Д, то тем самым они согласились и с теми условиями, которые содержатся в законодательстве об этом Д.

При заключении, напр., Д аренды автоматически вступает в действие условие, в соответствии с кот. риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, т. е. арендодатель.

3) Случайными называются такие условия, которые изменяют либо дополняют обычные условия. Они включаются в текст Д по усмотрению сторон. В отличие от обычных они приобретают юр.силу лишь в случае включения их в текст Д.

Н-р, если при согласовании условий Д купли-продажи стороны не решили вопрос о том, каким видом транспорта товар будет доставлен покупателю, Д считается заключенным и без этого случайного условия. Однако, если покупатель докажет, что он предлагал договориться о доставке товара воздушным транспортом, но это условие не было принято, Д купли-продажи считается незаключенным.

Виды.

1) Консенсуальные и реальные (по моменту заключения Д)

Консенсуальный договор считается заключенным в момент достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям (Д купли-продажи).

Для заключения реального договора помимо соглашения требу-

Пороки формы.

Статья 159. Устные сделки

1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.

2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.

3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.

Статья 160. Письменная форма сделки

1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 настоящего Кодекса.

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований. Если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (пункт 1 статьи 162).

2. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

3. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно.

Однако при совершении сделок, указанных в пункте 4 статьи 185 настоящего Кодекса, и доверенностей на их совершение подпись того, кто подписывает сделку, может быть удостоверена также организацией, где работает гражданин, который не может собственноручно подписаться, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки

1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

3. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки.

Статья 165. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации

1. Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, - требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

2. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.

3. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.

4. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки.

выраженным в надлежащей форме; в) соответствием между внутренней волей и волеизъявлением.

В) Статья 158. Форма сделок

1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.

3. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

Статья 159. Устные сделки

1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.

2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.

3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.

Статья 160. Письменная форма сделки

1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами…

Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме

1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом МРОТ, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.

2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть совершены устно.

Статья 163. Нотариально удостоверенные сделки

1. Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения на документе удостоверительной надписи нотариусом или другим ДЛ, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно:

1) в случаях, указанных в законе;

2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась.

Г) Содержание.

Под содержанием сделки принято понимать совокупность её условий. В данном случае термин «условие сделки» трактуется самым широким образом, поскольку охватывает собой все включенные в неё положения, касающиеся её предмета, цены, срока и т.д., прав и обязанностей сторон, средств обеспечения возникающих из сделки обязательств, санкций за их неисполнение и т.п.

Поскольку сделка – действие правомерное, все условия сделки должны соответствовать требованиям закона.

Сделки по содержанию могут отличаться от установленных законодательством диспозитивных норм либо вообще не быть предусмотренными законом, но во всяком случае они должны соответствовать общим началам и смыслу гражданского законодательства.

В зависимости от того, в какой момент дается согласие на совершение сделки, согласие может представлять собой:

1) разрешение, т.е. предшествовать сделке,

2) одобрение, т.е. следовать за уже совершенной сделкой (последующее согласие)

По общему правилу, не имеет значение в какой момент дано согласие.

В некоторых случаях закон указывает, что допустимо только одно из двух, чаще разрешение.

Практически важное значение имеет то обстоятельство, что согласие не является элементом сделки, на которую оно дается.

Согласие – самостоятельная сделка или административный акт, который является условием действия другой сделки.

ется передача имущества от одной стороны другой (Д займа, перевозка).

2) Основные и предварительные Д. (различаются в зависимости от их юр.направленности).

Основной Д непосредственно порождает права и обязанности сторон, связанные с перемещением материальных благ: передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг и т. п.

Предварительный Д - это соглашение сторон о заключении основного Д в будущем.

3) Д в пользу их участников и Д в пользу третьих лиц. Различаются в зависимости от того, кто может требовать исполнения Д.

Как правило, Д заключаются в пользу их участников и право требовать исполнения таких Д принадлежит только их участникам. Вместе с тем встречаются и Д в пользу лиц, которые не принимали участия в их заключении, но имеют право требовать их исполнения.

Так, если арендатор заключил Д страхования арендованного имущества в пользу его собственника (арендодателя), то право требования выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая принадлежит арендодателю, в пользу которого и заключен Д страхования. И только в том случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по Д, кредитор может воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым актам и дог-ру.

4) Односторонние и взаимные Д.

Односторонний Д порождает у одной стороны только права, а у другой - только обязанности.

(односторонним является Д займа, поскольку заимодавец наделяется по этому Д правом требовать возврата долга и не несет каких-либо обязанностей перед заемщиком. Последний, наоборот, не приобретает никаких прав по Д и несет только обязанность по возврату долга).

Во взаимных Д каждая из сторон приобретает права и одновременно несет обязанности по отношению к другой стороне.

5) Возмездные и безвозмездные Д.

Возмездным называется договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное представление за исполнение своих обязанностей.

Безвозмездный – одна сторона обязуется предоставить что-нибудь другой стороне без встречного представления.

6) Свободные и обязательственные Д.

Свободные - это такие Д, заключение которых всецело зависит от усмотрения сторон.

Заключение же обязательственных Д, как это следует из самого их названия, является обязательным для одной или обеих сторон.

(в силу прямого указания закона, банк обязан заключить Д банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет).

7) Взаимосогласованные Д и Д присоединения. Указанные Д различаются в зависимости от способа их заключения.

Последствия: 1) двусторонняя реституция. Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах. 2) односторонняя реституция. Потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах. Имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход РФ. При невозможности передать имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Кроме того, потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб. 3) для сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход РФ взыскивается все полученное ими по сделке (двусторонняя конфискация), а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход РФ все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.

Статья 169. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

совершить сделку вследствие стечения тяжелых обстоятельств, * это обстоятельство используется другим контагентом при совершении сделки и определении её условий, * д.б. доказана необходимость или вынужденность совершения данной сделки.

Сделки, совершенные с злонамеренным соглашением – необ-ходимо установить: * что представитель совершил волеизъявление несоответствующее воле представляемого, * контрагент по сделке знает об этом несоответствии, * представитель и контагент входят в сговор, цель которого обеспечить их имущественные интересы за счет представляемого, * содержание сделки, т.е. совокупность условий, на которых она совершается, должно соответствовать закону.

Сделки с пороками содержания

Их числа сделок с пороками содержания ГК называет 3 разновидности:

1) сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности

2) мнимые сделки

3) притворные сделки

Статья 169. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок

1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила.

Помимо этих трех случаев в ГК есть предписание ст.168, которые выполняют роль резервного состава недействительной сделки.

Статья 168. Недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам

Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

31. ДОГОВОР В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу.

Его необходимо отличать от договора об исполнении третьему лицу. Здесь есть множественность лиц на стороне кредитора, т.е. 3-е лицо тоже является кредитором и обретает право требовать исполнения договора. Это особый вид множественности, характерный только для договора в пользу 3-го лица.

Право у 3-го лица возникает с момента, когда оно выразило намерение воспользоваться предоставленным ему правом.

Право у 3-го лица возникает с момента заключения договора в его пользу.

3-е лицо после заключения договора может либо отказаться от предоставляемого ему права либо заявить о намерении воспользоваться им.

2. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица.

3. Должник в договоре вправе выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора.

4. В случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор может воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.

32. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

Статья 432. Основные положения о заключении договора

1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

Статья 433. Момент заключения договора

1. Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

2. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (статья 224).

3. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Статья 434. Форма договора

1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору…

Статья 435. Оферта

1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Оферта должна содержать существенные условия договора.

2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом.

Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается не полученной.

Статья 436. Безотзывность оферты

Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано.

Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта

1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.

2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

Статья 438. Акцепт 1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.

33. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯД-КЕ. ПУБЛИЧНЫЙ ДОГ-ОР И ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Статья 445. Заключение договора в обязательном порядке

1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты.

Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта.

2. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий.

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда.

3. Правила о сроках, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, применяются, если другие сроки не установлены законом, иными правовыми актами или не согласованы сторонами.

4. Если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.

Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами.

Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.

Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.

34. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Статья 450. Основания изменения и расторжения договора

1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

Статья 451. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств

1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

3. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

Статья 452. Порядок изменения и расторжения договора

1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

35. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ЕГО ПРЕДЕЛЫ

Под осуществлением права понимается реализация тех возможностей, которые представляются законом или договором обладателю субъективного права. Иными словами, осуществить субъективное гражданское право – значит реально воспользоваться той юр.свободой, которая гарантирована субъекту государством.

Способы осуществления гражданских прав.

Субъективные ГПрава осуществляются прежде всего посредством собственных юридически значимых активных действий управомоченных лиц.

Так, собственник может сам пользоваться своим имуществом, может сдать его в аренду, продать, обменять и т.п.

Право на положительные действия, однако, связано с правом требования соответствующего поведения обязанных лиц. Данный способ осуществления права характерен для обязательственных правоотношений.

Н-р, в обязательстве из договора подряда заказчик вправе требовать от подрядчика своевременного и качественного выполнения работы и передачи ему результата этой работы.

Пределы осуществления ГПрав.

Закрепляя принцип свободной реализации принадлежащих гражданам и ЮЛ субъективных прав, действующее законодательство одновременно предъявляет определенные требования, которые должны соблюдаться при их осуществлении.

К сожалению, в ГК (ст.10) общие пределы осуществления ГПрав обозначены весьма скупо, в связи с чем некоторые из них приходится выводить из общих начал и смысла гражданского законодательства.

Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав

1. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

3. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Временные пределы. Когда право существует в течение определенного срока.

Субъективные пределы. Право может быть осуществлено только управомоченным лицом.

Целевые пределы. Субъективное право может быть осуществлено только с той целью, ради которой оно (это право) было предоставлено.

Если эта цель не соблюдается, то можно говорить о злоупотреблении субъективным гражданским правом

Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

36. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОВЕРЕННОСТЬ

Статья 182. Представительство

1. Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.

Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.).

2. Не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени (коммерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании и т.п.), а также лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок.

3. Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично. Он не может также совершать такие сделки в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением случаев коммерческого представительства.

4. Не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе.

Статья 183. Заключение сделки неуполномоченным лицом

1. При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку.

2. Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.

Статья 184. Коммерческое представительство

1. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности.

2. Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке допускается с согласия этих сторон и в других случаях, предусмотренных законом. При этом коммерческий представитель обязан исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя.

Коммерческий представитель вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения и возмещения понесенных им при исполнении поручения издержек от сторон договора в равных долях, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

3. Коммерческое представительство осуществляется на основании договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний - также и доверенности.

Коммерческий представитель обязан сохранять в тайне ставшие ему известными сведения о торговых сделках и после исполнения данного ему поручения.

4. Особенности коммерческого представительства в отдельных сферах предпринимательской деятельности устанавливаются законом и иными правовыми актами.

Статья 185. Доверенность

1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему 3-му лицу.

2. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом.

3. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:

1) доверенности в/служащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других в/лечебных учреждениях, удостоверенные нача-льником такого учреждения, его замом по мед.части, старш. или дежурн. врачом;

2) доверенности в/служащих, а в пунктах дислокации в/частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

Акцепт должен быть полным и безоговорочным.

2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон.

3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Статья 439. Отзыв акцепта

Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным.

Статья 440. Заключение договора на основании оферты, определяющей срок для акцепта

Когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока.

Статья 441. Заключение договора на основании оферты, не определяющей срок для акцепта

1. Когда в письменной оферте не определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, до окончания срока, установленного законом или иными правовыми актами, а если такой срок не установлен, - в течение нормально необходимого для этого времени.

2. Когда оферта сделана устно без указания срока для акцепта, договор считается заключенным, если другая сторона немедленно заявила о ее акцепте.

Статья 442. Акцепт, полученный с опозданием

В случаях, когда своевременно направленное извещение об акцепте получено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона, направившая оферту, немедленно не уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием.

Если сторона, направившая оферту, немедленно сообщит другой стороне о принятии ее акцепта, полученного с опозданием, договор считается заключенным.

Статья 443. Акцепт на иных условиях

Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом.

Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой.

Статья 444. Место заключения договора

Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту.

Статья 429. Предварительный договор

1. По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

2. Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.

3. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора.

4. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор.

Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.

5. В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса.

6. Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы;

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

4. Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в банке, денежных средств с его банковского счета, адресованной ему корреспонденции в организациях связи, а также на совершение от имени гражданина иных сделок, указанных в абзаце первом настоящего пункта, может быть удостоверена соответствующими банком или организацией связи. Такая доверенность удостоверяется бесплатно.

5. Доверенность от имени ЮЛ выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

Доверенность от имени ЮЛ, основанного на гос. или муниц. собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.

Статья 186. Срок доверенности

1. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

2. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.

Статья 187. Передоверие

1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность.

2. Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшего полномочия ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные.

3. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 185 настоящего Кодекса.

4. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

Статья 188. Прекращение доверенности

1. Действие доверенности прекращается вследствие:

1) истечения срока доверенности;

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

3) отказа лица, которому выдана доверенность;

4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность;

5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;

6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

2. Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, - отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно.

3. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Статья 453. Последствия изменения и расторжения договора

1. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.

2. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

3. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

5. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

37. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОХРАНИТЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТИВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Охранительным называется субъективное гражданское право предоставляемое лицу в целях защиты нарушенного или оспоренного регулятивного права или охраняемого законом интереса.

Право на защиту состоит из двух правомочий:

  1. на свои;

  2. на чужие действия.

Соотношение между этими правомочиями не одинаково.

Правомочия на чужие действия или правомочия требования преобладают.

Такие охранительные права называют притязаниями. Те притязания, которые осуществляются в исковом производстве называются исковые права или право на иск.

3 группы притязаний:

1) исполнительное

2) преобразовательное

3) установительное

1) связывает его обладателя с нарушителем, который обязуется совершить определенное положительное действие.

2) и 3) притязания связывают их обладателя с юрисдикционным органом, который обязуется в 2) случае – изменить правовое положение применителя, а в 3) случае – констатировать наличие или отсутствие прав и обязанностей.

Общее между всеми тремя притязаниями в том, что они могут быть принудительно осуществлены через юрисдикционные органы.

В охранительных правах другой группы преобладающее значение имеет правомочие на свои действия. В зависимости от того, какие действия совершает управомоченный, эти права делятся на две группы:

1) это право на применение мер оперативного воздействия. При которых управомоченный совершает юридические действия по защите своего права. Например: отказывается от договора при нарушении его другой стороной.

2) право на самозащиту. Управомоченный совершает действия по защите своего права (ст.14 ГК РФ). Отдельными видами самозащиты являются действия в состоянии крайней необходимости и необходимой обороны. (угол. право). Общее между мерами оперативного воздействия и мерами самозащиты состоит в том, что они принимаются управомоченным самостоятельно, без обращения в юрисдикционные органы.

38. ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Гражданско-правовая ответственность – это разновидность охранительной юридической обязанности, которая возникает в момент правонарушения и связана с лишениями правонарушителя имущественного или иного характера. (Пример: взыскивается неустойка, убытки за нарушение договора).

Основанием гражданско-правовой ответственности является полный состав гражданского правонарушения, который включает в себя 4 элемента:

  1. Противоправный характер действий правонарушителя.

Противоправным признается такое действие, которое нарушает норму права независимо от того, знал или не знал правонарушитель о неправомерности своего действия.

  1. Наличие вреда (имущественного или морального).

  2. Причинно-следственная связь между правонарушением и вредом.

  3. Вина правонарушителя.

Вина представляет собой психическое отношение лица к своему противоправному поведению, в котором проявляется пренебрежение к интересам общества или отдельных лиц. В соответствии со Ст. 401 ГК вина может выступать в форме умысла и неосторожности. В свою очередь, неосторожность может проявиться в виде простой или грубой неосторожности

Статья 401. Основания ответственности за нарушение обязательства

1. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

2. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

3. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

4. Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.

39. ВИНА КАК ЭЛЕМЕНТ СОСТАВА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ. СЛУЧАЙ И НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

Вина представляет собой психическое отношение лица к своему противоправному поведению, в котором проявляется пренебрежение к интересам общества или отдельных лиц. В соответствии со Ст. 401 ГК вина может выступать в форме умысла и неосторожности.

Вина в форме умысла имеет место тогда, когда из поведения лица видно, что оно сознательно направлено на правонарушение. Главное- это установить намерение нарушителя причинить вред.

Неосторожность характеризуется отсутствием намерения причинить вред и стремлением нарушителя предотвратить причинение вреда.

В свою очередь, неосторожность может проявиться в виде простой или грубой неосторожности, которая зачастую приравнивается к умыслу.

Грубая налицо тогда, когда правонарушитель не предпринял самых обычных мер по предотвращению вреда, которые можно было бы ожидать от добросовестного участника гражданского оборота.

Если такие меры приняты, но не приняты меры, которые следовало бы ожидать от нарушителя в соответствии с его статусом (Например: предприниматель) – то налицо легкая неосторожность.

Гражданское право говорит об ответственности независимо от вины. В данном случае налицо гражданско-правовая ответственность. И следовательно вина – не единственное ее основание. Возможна ответственность без вины (1-я точка зрения ). 2-я точка зрения – ответственности без вины не бывает.

Существуют два обстоятельства, при которых речь идет о невиновном причинении вреда. Это случай и непреодолимая сила.

Непреодолимая сила - это чрезвычайное и непредотвратимое в данных условиях обстоятельство. Наличие ее освобождает как от ответственности, так и от защиты. Если один из признаков непреодолимости отсутствует, то налицо случайное причинение вреда, которое освобождает от ответственности, но не от применения мер защиты.

Случай – это то, что заранее никто предвидеть не может.

Если случай характеризуется субъективной непредотвратимостью, то для непреодолимой силы характерна объективная непредотвратимость. Ее не только невозможно предвидеть, но и невозможно предотвратить любыми доступными для лица средствами даже тогда, когда лицо могло предвидеть действие непреодолимой силы

40. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Существуют две основные формы гражданско-правовой ответственности:

  1. Возмещение убытков (Общая (универсальная) форма гражданско-правовой ответственности).

  2. Уплата неустойки (Специальная форма гражданско-правовой ответственности).

  1. Ее можно требовать при нарушении любого правоотношения, независимо предусмотрено это законом либо договором.

  2. Ее можно требовать, только если это предусмотрено законом или договором.

Существуют 4 вида неустойки:

  1. Зачетная. Она засчитывается в размер убытков. Убытки взыскиваются только в части, не покрытой неустойкой.

  2. Исключительная. У кредитора нет права на взыскание убытков, оно исключено. Взыскать можно только неустойку.

  3. Штрафная. Убытки взыскиваются в объеме сверх неустойки.

  4. Альтернативная. По выбору потерпевшего взыскивается либо неустойка, либо убытки.

Существуют и другие формы гражданско-правовой ответственности: уплата задатка, уплата процентов по Ст. 395 ГК и др

Статья 393. Обязанность должника возместить убытки

1. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

2. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.

3. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, - в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения.

4. При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

Статья 394. Убытки и неустойка

1. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.

2. В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена ограниченная ответственность (статья 400), убытки, подлежащие возмещению в части, не покрытой неустойкой, либо сверх ее, либо вместо нее, могут быть взысканы до пределов, установленных таким ограничением.

Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства

1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

41. СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Сроки - моменты или периоды времени, наступление или истечение которых влечет определенные правовые последствия.

Статья 190. Определение срока

Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Статья 191. Начало срока, определенного периодом времени

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Статья 192. Окончание срока, определенного периодом времени

1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.

К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами.

2. К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года.

3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.

Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням.

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

4. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока.

Классификация.

  1. в зависимости от того кем устанавливаются:

1. законные.(срок ИД) 2. Договорные. 3. судебные.

  1. По правовым последствиям:

1. правообразующие (момент передачи вещи определяет момент возникновения право собст-ти) 2. правоизменяющие 3.правопрекращающие.

  1. По характеру их определения:

1.императивные (срок ИД) 2.диспозитивные

3.абсолютно определенные (обозначенные календарной датой или конкретным отрезком времени)

4. относительно определенные(обозначенные указанием на событие, предусмотренные некоторыми нормами закона, ст. 441, 314)

5.неопределенные (в аренду без указания на конкретный срок пользования)

6. общие (касаются любых субъектов ГП и всех отднотипных случаев, н-р, срок доверенности общий 3 года)

7. специальные.

  1. По их назначению:

1. сроки осуществления гражд. прав. 2. сроки исполнения гражд. обяз-ей. 3. сроки защиты гражд. прав.

Сроки осуществления гражд. прав – сроки, в течение к-х обладатель субъективного права м. реализовать воз-ти, заложенные в субъективном праве. Подразделяются на сроки существования гр. прав (срок действия субъективных прав во времени -доверенность на срок не более 3-х лет, срок действия патента на изобретение ограничен 20 годами), пресекательные, претензионные, гарантийные, сроки годности, службы, реализации, хранения, транспортабельности и др.

Пресекательный срок – срок, с истечением к-го, с пропуком к-го, правообладатель регулятивного права требовния, его теряет (лишается). Н-р, п.2 ст. 250 преимущественное право покупки.

42. ТЕЧЕНИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЁ ИСТЕЧЕНИЯ

Статья 200. Начало течения срока исковой давности

1. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.

2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения...

3. По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства.

Статья 202. Приостановление течения срока исковой давности

1. Течение срока исковой давности приостанавливается:

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение;

3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий);

4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.

2. Течение срока ИД приостанавливается при условии, если указанные в настоящей статье обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев срока давности, а если этот срок равен 6 месяцам или менее 6 месяцев - в течение срока давности.

3. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев - до срока давности.

Статья 203. Перерыв течения срока исковой давности

Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Статья 205. Восстановление срока исковой давности

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите….

Статья 206. Исполнение обязанности по истечении срока исковой давности

Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении давности.

Претензионный срок – срок, в течение к-го управомоченный субъект впарве, а иногд аи должен обратиться непосредственно к обязанному лицу в целях урегулирования возникшего между ними разногласия до обращения в суд за защитой нарушенного права.

Срок исполнения обязанности-срок, в течение к-го должник обязан совершить опр-ые действия или воздержаться от их исполнения.

Под сроком защиты гр. прав понимается срок, в течение к-го лицо, право к-го нарушено, м. требовать принудительного осуществления или защиты своего права, т.к. основным средством защиты нарушенного гр. права яв-ся иск, указанный срок получил наим-ие срок исковой давности.

Статья 195. Понятие исковой давности

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Статья 196. Общий срок исковой давности

Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Статья 197. Специальные сроки исковой давности

1. Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки ИД, сокращенные или более длительные…

Статья 208. Требования, на которые ИД не распространяется

Исковая давность не распространяется на:

требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;

требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска;

требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (статья 304);

другие требования в случаях, установленных законом.

2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.

3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Статья 396. Ответственность и исполнение обязательства в натуре

1. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором.

2. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата неустойки за его неисполнение освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором.

3. Отказ кредитора от принятия исполнения, которое вследствие просрочки утратило для него интерес (пункт 2 статьи 405), а также уплата неустойки, установленной в качестве отступного (статья 409), освобождают должника от исполнения обязательства в натуре.

Статья 397. Исполнение обязательства за счет должника

В случае неисполнения должником обязательства изготовить и передать вещь в собственность, в хозяйственное ведение или в оперативное управление, либо передать вещь в пользование кредитору, либо выполнить для него определенную работу или оказать ему услугу кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, договора или существа обязательства, и потребовать от должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

Статья 398. Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь

В случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление или в возмездное пользование кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях. Это право отпадает, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из кредиторов, в пользу которого обязательство возникло раньше, а если это невозможно установить, - тот, кто раньше предъявил иск.

Вместо требования передать ему вещь, являющуюся предметом обязательства, кредитор вправе потребовать возмещения убытков.

Статья 399. Субсидиарная ответственность

1. До предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

2. Кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требования к основному должнику от лица, несущего субсидиарную ответственность, если это требование может быть удовлетворено путем зачета встречного требования к основному должнику либо бесспорного взыскания средств с основного должника.

3. Лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно до удовлетворения требования, предъявленного ему кредитором, предупредить об этом основного должника, а если к такому лицу предъявлен иск, - привлечь основного должника к участию в деле. В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного требования лица, отвечающего субсидиарно, возражения, которые он имел против кредитора.

43. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ ВЕЩНЫХ ПРАВ. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Под вещным правом принято понимать право, обеспечивающее удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на вещь, к-я находится в сфере его хозяйственного господства.

Признаки вещного права:

1.обеспечивают ту или иную степень господства над вещью;

2. носят абсолютный характер (п.4 ст. 216 ГК-вещные права лица не являющегося собственником защищаются от их нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном ст 305 ГК)

3. защищаются (негаторный иск, виндикационный иск)

Два других признака относятся к вещному праву (кроме пр. собст-ти)

4. право следования (переход права соб-ти на имущество не яв-ся основанием для прекращения др. вещных прав на это имущества, н-р право собст-ти на имущество, сданное в аренду.)

5. право преимущества (требования, вытекающие из вещных прав, подлежат преимущественному удовлетворению по сравнению с требованиями, вытекающими из обязательственных прав).

закреплены в законе только 2 (абсолютный характер защиты и право следования –ст. 216)

При коллизии неск. вещных прав на одну и ту же вещь, приоритет имеет то право, к-ое возникло раньше, если одновременно воз-ли, то преимущество имеет тот обладатель, к-ый 1-м заявил соотв-ие требование.

Виды вещных прав.

В ст 216 ГК к вещным правам отнесены:

1. право соб-ти;

2. право пожизненного наследуемого владения землей;

3.право постоянного (бессрочного) пользования землей;

4. право хоз. ведения;

5. право опер-го ведения

6. сервитут.

Перечень носит примерный характер. М.б. отнесены к вещным правам и др.: принадлежащие учреждению право самостоятельного распоряжения имуществом; залог недвижимости; право члена кооператива на кооперативную к-ру до ее выкупа; право членов семьи соб-ка жилого помещения на пользование этим помещением.

Субъективное гр. пр.собст-ти-это возможность лица по своему усмотрению, и беспрепятственно со стороны всех др. лиц ВЛАДЕТЬ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ и РАСПОРЯЖАТЬСЯ принадлежащим ему имуществом, не нарушая при этом прав и охраняемых законом интересов др. лиц.

Содержание права собственности составляют принадлежащие собственнику правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью.

Правомочие владения – это юридически обеспеченная возможность хозяйственного господства собственника над вещью. Речь при этом идет о хозяйственном господстве над вещью, которое вовсе не требует, чтобы собственник находился с ней в непосредственном соприкосновении

Владение вещью может быть законным и незаконным. Законным называется владение, которое опирается на какое-либо правовое основание, т.е. на юридический титул владения. Законное владение часто именуют титульным. Незаконное владение на правовое

44. ОСНОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Право собственности принадлежит к числу таких субъективных прав, которые могут возникнуть лишь при наличии определенного юридического факта, а иногда и их совокупности. Эти юридические факты называются основаниями возникновения права собственности.

В цивилистической науке основания возникновения права собственности издавна принято подразделять на первоначальные и производные. Что же касается критерия разграничения первоначальных и производных способов возникновения права собственности, то в одних случаях предпочтение отдают критерию воли, в других – критерию правопреемства

1. Если пр. соб-ти приобр-ся по воли предыдущего соб-ка, то это будет производное пр. соб-ти. Если воли предыдущего соб-ка нет, либо не самого предыдущего соб-ка, то приобретение первоначальное.

2. В тех случаях, где правоприемство есть, то это производное приобретение. Если правоприемства нет, то это первоначальное приобретение пр. соб-ти.

К первоначальным способам приобретения права собственности относятся:

* приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь (п. 1 ст. 218 ГК);

* переработка (ст. 220 ГК);

* обращение в собственность общедоступных вещей (ст. 221 ГК);

* приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (п. 3 ст. 218; ст. 225 и 226; п. 1 ст. 235, ст. 236 ГК), находку (ст. 227-229 ГК); безнадзорных животных (ст. 230-232 ГК);клад (ст. 233); - ЭТО ВСЁ ОККУПАЦИЯ.

* приобретателъная давность (ст. 234 ГК);

* приобретение права собственности на самовольную постройку (ст. 222 ГК);

* от неуправомоченного отчуждателя.

Есть и такие способы приобретения права собственности, которые в одних случаях выступают как первоначальные, а в других – как производные. Таково, в частности, приобретение права собственности на плоды, продукцию и доходы (ст. 136 и абз. 2 п. 1 ст. 218 ГК).

Приобретение права собственности на вновь изготовленную или созданную вещь относится к первоначальным способам, поскольку право собственности возникает на вещь, которой раньше не было, т.е. возникает на эту вещь впервые. Собственником вещи становится тот, кто изготовил или создал ее для себя с соблюдением закона и иных правовых актов (абз. 1 п. 1 ст. 218 ГК). Вновь изготовленная или созданная вещь может быть как движимой, так и недвижимой. При этом право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, в соответствии с общим правилом ст. 131 ГК возникает с момента такой регистрации (ст. 219 ГК).

Переработка или спецификация как способ приобретения права собственности на вновь изготовленную движимую вещь характеризуется тем, что вещь создается в результате приложения труда одного лица к материалу, принадлежащему другому лицу. Если иное не предусмотрено договором, право собственности на эту вещь приобретает собственник материала. Таким образом, в догово-

45. ОСНОВАНИЯ ПРОИЗВОДНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Право собственности принадлежит к числу таких субъективных прав, которые могут возникнуть лишь при наличии определенного юридического факта, а иногда и их совокупности. Эти юридические факты называются основаниями возникновения права собственности.

В цивилистической науке основания возникновения права собственности издавна принято подразделять на первоначальные и производные. Что же касается критерия разграничения первоначальных и производных способов возникновения права собственности, то в одних случаях предпочтение отдают критерию воли, в других – критерию правопреемства

1. Если пр. соб-ти приобр-ся по воли предыдущего соб-ка, то это будет производное пр. соб-ти. Если воли предыдущего соб-ка нет, либо не самого предыдущего соб-ка, то приобретение первоначальное.

2. В тех случаях, где правоприемство есть, то это производное приобретение. Если правоприемства нет, то это первоначальное приобретение пр. соб-ти.

К производным способам приобретения права собственности относятся:

*национализация (ч. 3 п. 2 ст. 235, ст. 306 ГК);

* приватизация (ст. 217, ч. 2 п. 2 ст. 235 ГК);

* приобретение права собственности на имущество ЮЛ при его реорганизации и ликвидации (п. 7 ст. 63 и абз. 3 п. 2 ст. 218 ГК);

* обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам (подл. 1 п. 2 ст. 235 и ст. 238 ГК);

* обращение имущества в собственность государства в интересах общества (реквизиция) или в виде санкции за правонарушение (конфискация) – ст. 242 и 243 ГК;

* выкуп недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится (ст. 239 ГК);

* выкуп бесхозяйственно содержимого имущества (ст.240, 293 ГК);

* выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241 ГК);

* приобретение права собственности на имущество лица, которому это имущество не может принадлежать (подп. 2 п. 2 ст. 235, ст. 238 ГК);

* приобретение права собственности по договору;

* приобретение права собственности в порядке наследования.

Есть и такие способы приобретения права собственности, которые в одних случаях выступают как первоначальные, а в других – как производные. Таково, в частности, приобретение права собственности на плоды, продукцию и доходы (ст. 136 и абз. 2 п. 1 ст. 218 ГК).

Национализация, т.е. что обращение в государственную собственность имущества, находящегося в частной собственности граждан и юридических лиц, производится на основании закона с возмещением государством собственнику стоимости этого имущества и других убытков. Споры о возмещении убытков разрешаются судом (см. ч. 3 п. 2 ст. 235 и ст. 306 ГК). Т.о., закон о национализации оспариванию в суде в порядке гражданского судопроизводства не подлежит, но суд может разрешать споры о возмещении причиненных собственнику убытков.

46. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 244. Понятие и основания возникновения общей собственности

1. Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности.

2. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).

3. Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.

4. Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона.

Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, предусмотренных законом или договором.

5. По соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия по решению суда на общее имущество может быть установлена долевая собственность этих лиц.

Понятие и виды права общей собственности.

когда имущество принадлежит на праве собственности не одному лицу, а двум или более лицам возникает общая собственность на имущество.

Она может возникнуть в силу различных оснований: *наследования, *состояния в браке, *образования крестьянского (фермерского) хозяйства, *приватизации, *совместной покупки вещи, *совместной постройки дома.

Объектом права общей собственности, как и любого другого вида права собственности, является индивидуально-определенная вещь (например, жилой дом) или совокупность таких вещей (например, совокупность вещей, входящих в состав наследства). Объектом права общей собственности может быть и предприятие в целом как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Для общей собственности характерна множественность субъектов права собственности, которые именуются участниками общей собственности или сособственниками.

Закон закрепляет два вида общей собственности: долевую и совместную (п. 2 ст. 244 ГК). Общая собственность именуется долевой тогда, когда каждому из ее участников принадлежит определенная доля. В общей совместной собственности доли ее участников заранее не определены, они фиксируются лишь при разделе совместной собственности или при выделе из нее.

Общая собственность на имущество является долевой, кроме случаев, когда законом предусмотрено образование на это имущество совместной собственности. Тем самым в законе закреплена презумпция, согласно которой общая собственность в случае ее возникновения предполагается долевой.

Общая долевая собственность может возникнуть в силу любых допускаемых законом или договором оснований. Исчерпывающего перечня оснований ее возникновения закон не предусматривает. Более того, по соглашению участников общей совместной собственности, а если оно не достигнуто, то по решению суда, на их общее имущество может быть установлена долевая собственность. Иными словами, допускается перевод имущества с режима общей совместной на режим общей долевой собственности.

Не ограничивается законом и состав участников общей долевой собственности, которые могут представлять различные формы и виды собственности. Допускается общая долевая собственность не только граждан, но также граждан и юридических лиц, граждан и

47. ЗАЩИТА ВЕЩНЫХ ПРАВ

Под гражданско-правовой защитой права собственности и других вещных прав понимается совокупность предусмотренных гражданским законодательством средств, применяемых в связи с совершенными против этих прав нарушениями и направленных на восстановление или защиту имущественных интересов их обладателей. Указанные средства неоднородны по своей юридической природе и подразделяются на несколько относительно самостоятельных групп.

1. вещно-правовые средства защиты права собственности, характеризующиеся тем, что они направлены непосредственно на защиту права собственности как абсолютного субъективного права, не связаны с какими-либо конкретными обязательствами и имеют целью либо восстановить владение, пользование и распоряжение собственника принадлежащей ему вещью, либо устранить препятствия или сомнения в осуществлении этих правомочий.( иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения, иск об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения, и иск о признании права собственности).

2. обязательственно-правовые средства защиты, составляющее их притязание вытекает не из права собственности как такового, а основывается на других правовых институтах и соответствующих этим институтам субъективных правах. (иск о возмещении причиненного собственнику вреда, иск о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, иск о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору)

3. не относятся ни к 1,ни ко 2 группе, вытекают из различных институтов гражданского права (правила о защите имущественных прав собственника, признанного в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявленного умершим, в случае его явки (ст. 43, 46 ГК), о защите интересов сторон в случае признания сделки недействительной (ст. 167-180 ГК), об ответственности залогодержателя (ст. 344 ГК), хранителя или опекуна наследственного имущества (ст. 556 ГК 1964 г.) за порчу или утрату имущества и т. д)

4. гражданско-правовые средства, которые направлены на защиту интересов собственника при прекращении права собственности по основаниям, предусмотренным в законе (гарантии, установленные государством на случай обращения в государственную собственность имущества, находящеюся в собственности граждан и юридических лиц (национализация)).

1. Под виндикационным иском (от лат. vin dicere – объявлять о применении силы) понимается внедоговорное требование невладеющего собственника к фактическому владельцу имущества о возврате последнего в натуре. Соб-ек вправе истребовать своё имущество из чужого незаконного владения при наличии необходимых и достаточных условий:

А. вещь выбыла из владения соб-ка;

Б. соб-к не состоит в обязательственном правоотношении с нез. владельцем.

В. Индивидуально-определенная вещь;

Г. Виндикац. требование обяз-но направлено к тому лицу, кто в данный момент времени нез. владеет вешью. (соб-к д.знать нез. владельца, иначе он не сможет реализовать винд. треб-ие).

48. ПОНЯТИЕ, ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Понятие, основания возникновения и система обязательств.

Легальное опр-ие дано в п.1 ст. 307 ГК « в силу обязательства одно лицо –ДОЛЖНИК обязано совершить в пользу др. лица-КРЕДИТОРА определенное действие, как-то

Передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а КРЕДИТОР имеет пр. Т. от ДОЛЖНИКА исполнение его об-тей.

Обязательство (Мотовиловкер) – это имущественное (РП1) гражданское (РП2) правоотношение (РП3), по к-му кредитор имеет пр Т., а должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, юр-ий смысл к-го закл-ся в переходе имущества от должника к кредитору (иногда к третьим лицам).

Основания возникновения:

  1. договор;

  2. односторонние сделки, кроме завещания, т.к. умирает (публичное обещание награды)

  3. неправомерные действия: причинение вреда (деликты) и неосновательное обогащение.

  4. событие-это не волевое действие. Действует вместе с договром, н-р страхование.

Система обязательств.

к наиболее общей классификации обязательств можно отнести деление их на регулятивные и охранительные.

Первая группа охватывает обязательства, которые юридически опосредуют нормально возникающие экономические отношения (купли-продажи, подряда, перевозки, оказания услуг и т.д.).

Вторая группа охватывает обязательства, которые возникают, когда перемещение материальных благ и закрепление их за определенными лицами в том или ином звене оказывается нарушенным (обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения)

Типы обязательств. В зависимости от основания возникновения все обязательства делятся на два типа: договорные и внедоговорные обязательства.

Договорные обязательства возникают на основе заключенного договора, а внедоговорные обязательства предполагают в качестве своего основания другие юридические факты. Значение разграничения всех обязательств на два типа состоит в том, что содержание договорных обязательств определяется не только законом, но и соглашением лиц, участвующих в обязательстве. Содержание же внедоговорных обязательств зависит только от закона или закона и воли одной из сторон в обязательстве.

Группы обязательств. Как договорные, так и внедоговорные обязательства, в свою очередь, подразделяются на группы обязательств. Так, в рамках договорных обязательств в зависимости от характера опосредуемого ими перемещения материальных благ выделяются следующие группы: обязательства по реализации имущества, обязательства по предоставлению имущества в пользование, обязательства по выполнению работ, обязательства по перевозкам, обязательства по оказанию услуг, обязательства по расчетам и кредитованию, обязательства по страхованию, обязательства по совместной деятельности, смешанные обязательства.

Приватизация-процесс, в результате которого имущество, входившее в состав государственной и муниципальной собственности, переходит в собственность хозяйственных обществ и товариществ, отдельных граждан, других физических и юридических лиц.

Приобретение права собственности на имущество ЮЛ при его реорганизации и ликвидации. В случае реорганизации ЮЛ право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к ЮЛ-правопреемникам реорганизованного ЮЛ согласно передаточному акту или разделительному балансу (см. абз. 3 п. 2 ст. 218, ст. 58 и 59 ГК). Сложнее обстоит дело при ликвидации ЮЛ, т.е. его прекращении без перехода прав и обязанностей к правопреемникам. Судьба имущества зависит от того, как она определена в законодательстве и учредительных документах данного ЮЛ, а также от оснований его ликвидации. Имеет также значение, сохраняют ли учредители (участники) юридического лица какие-либо права на его имущество или не сохраняют, и если сохраняют, то какие. Согласно п. 7 ст. 63 ГК имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов юридического лица, передается его учредителям (участникам), имеющим на это имущество вещные или обязательственные права, если иное не предусмотрено в законодательстве или учредительных документах данного юридического лица. Если учредители имеют на имущество ликвидированного юридического лица вещные права, то нет оснований говорить о том, что они приобретают на это имущество право собственности, оно и без того им принадлежит.

Принудительное обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам. На первый взгляд, прекращение права собственности у одного лица напрямую не связано здесь с возникновением его у другого. Однако в п. 2 ст. 237 ГК предусмотрено, что право собственности на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у собственника лишь с момента возникновения права на это имущество у другого лица. Важной гарантией для собственника является то, что принудительное взыскание на его имущество обращается по решению суда, если иной порядок не предусмотрен законом или договором. При обращении взыскания следует учитывать перечень имущества граждан и юридических лиц, на которое взыскание обратить нельзя (см., напр., ч. 2 ст. 24, п. 2 ст. 56; п. 2 ст. 120 ГК), очередность удовлетворения претензий и другие правила, установленные как в гражданском, так и в гражданском процессуальном законодательстве.

Реквизиция и конфискация (ст. 242 и 243 ГК).

В случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии, массовых беспорядков, межнациональных конфликтов и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества.(реквизиция)

В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения. Это и есть конфискация. Таким образом, в отличие от реквизиции, конфискация во всех случаях носит безвозмездный характер и применяется в виде санкции за совершенное правонарушение.

ре может быть предусмотрено, что собственником станет спецификатор (см. абз. 1 п. 1 ст. 220 ГК).

Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (сбор ягод, лов рыбы, сбор или добыча других общедоступных вещей и животных). Такой сбор может иметь место, когда он допускается в соответствии с законом, общим разрешением, данным собственником, или местным обычаем. Право собственности на указанные вещи приобретает лицо, осуществившее их сбор или добычу. В то же время обращение в собственность общедоступных для сбора вещей не относится к оккупации в юридико-техническом смысле слова, поскольку лицо, осуществившее сбор или добычу, приобретает право собственности не на вещи, которые никому не принадлежат, а на вещи, которые к моменту сбора и добычи составляют чью-то собственность (например, государства или муниципального образования).

Статья 222. Самовольная постройка

1. Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

2. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.

Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Статья 233. Клад

1. Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное.

Статья 234. Приобретательная давность

1. Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации.

2. До приобретения на имущество права собственности в силу приобретательной давности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного законом или договором основания.

3. Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является.

4. Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со статьями 301 и 305 настоящего Кодекса, начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям.

основание не опирается, а потому является беститульным.

Незаконные владельцы, в свою очередь, подразделяются на добросовестных и недобросовестных. Владелец добросовестен, если он не знал и не должен был знать о незаконности своего владения. Владелец недобросовестен, если он об этом знал или должен был знать. В соответствии с общей презумпцией добросовестности участников гражданских прав и обязанностей (п. 3 ст. 10 ГК) следует исходить из предположения о добросовестности владельца.

Деление незаконных владельцев на добросовестных и недобросовестных имеет значение при расчетах между собственником и владельцем по доходам и расходам, когда собственник истребует свою вещь с помощью виндикационного иска, а также при решении вопроса, может ли владелец приобрести право собственности по давности владения или нет.

Правомочие пользования – это юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи полезных свойств в процессе ее личного или производительного потребления.

Правомочие распоряжения – это юридически обеспеченная возможность определить судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении этой вещи.

Не вызывает сомнений, что в тех случаях, когда собственник продает свою вещь, сдает ее внаем, в залог, передает в виде вклада в хозяйственное общество или товарищество или в качестве пожертвования в благотворительный фонд, он осуществляет распоряжение вещью. Значительно сложнее юридически квалифицировать действия собственника в отношении вещи, когда он уничтожает вещь, ставшую ему ненужной, либо выбрасывает ее, или когда вещь по своим свойствам рассчитана на использование лишь в одном акте производства или потребления.

Если собственник уничтожает вещь или выбрасывает ее, то он распоряжается вещью путем совершения односторонней сделки, поскольку воля собственника направлена на отказ от права собственности. Но если право собственности прекращается в результате однократного использования вещи (например, Вы съедаете яблоко или сжигаете дрова в камине), то воля собственника направлена вовсе не на то, чтобы прекратить право собственности, а на то, чтобы извлечь из вещи ее полезные свойства. Поэтому в указанном случае имеет место осуществление только права пользования вещью, но не права распоряжения ею.

Внутри внедоговорных обязательств можно выделить две группы: обязательства из односторонних сделок и охранительные обязательства.

Входящие в одну и ту же группу обязательства характеризуются экономической общностью, предопределяющей и общность их правового регулирования. Например, такие обязательства по реализации имущества, как купля-продажа, мена и рента, подчиняются целому ряду общих правил (см. п. 2 ст. 567, п. 2 ст. 585 ГК).

Виды обязательств. Входящие в отдельные группы обязательства наряду с объединяющими их общими признаками характеризуются определенными различиями, предполагающими их последующую классификацию. В зависимости от экономического содержания в пределах одной и той же группы различаются отдельные виды обязательств. Так, в группу обязательств по выполнению работ входят обязательства подряда, бытового подряда, строительного подряда, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и т.д.

Подвиды и формы обязательств. Отдельные виды обязательств, в свою очередь, могут выступать в разной форме или подразделяться на различные подвиды. Классификация обязательств по отдельным формам имеет место тогда, когда в рамках одного и того же вида обязательственных правоотношений специфические особенности приобретает форма их выражения. Например, розничная купля-продажа может выступать в форме купли-продажи в кредит, по образцам, по предварительным заказам, в порядке самообслуживания, посылочной купли-продажи и т.д. Конкретный вид обязательства может быть представлен и различными подвидами, если в пределах данного вида специфические особенности приобретают содержание обязательственных правоотношений. Так, внутри одного и того же вида обязательства – обязательства аренды транспортных средств – различают два ее подвида: аренду транспортного средства с экипажем и аренду транспортного средства без экипажа.

Приобретатель- (в смысле ст. 302) это лицо, к-ое приобрело вещь, принадлежащую на пр. соб-ти др. лицу у лица, не имеющего права его отчуждать.

Соб-к не вправе истребовать свою вещь из владения приобретателя, если

  1. вещь выбыла по воли соб-ка;

  2. отчуждается возмездно лицом, к-ое не имело права отчуждать;

  3. приобретатель добросовестный.

Только при наличии всех этих 3 признаков соб-к теряет право на виндикцию, т. е. соб-к не имеет права треб-ть признания сделки, по к-ой была отчуждена его вещь, недействительной.

2. Негаторный иск (от лат. actio negotoria – отрицающий иск) есть внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении препятствий в осуществлении правомочий пользования и распоряжения имуществом.

в соответствии со ст. 304 ГК может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

1. Вещь не выбывает тз сладения соб-ка

2. Но созданы препятствования для пользования, владения.

Негаторный иск, как и виндикационное требование, относится к числу вещно-правовых средств защиты права собственности. Он предъявляется лишь тогда, когда собственник и третье лицо не состоят между собой в обязательственных или иных относительных отношениях по поводу спорной вещи и когда совершенное правонарушение не привело к прекращению субъективного права собственности.

Исковая давность не распространяется (ст. 208).

государства, юридических лиц и государства, других субъектов гражданского права в любом их сочетании.

Общая совместная собственность. Во-первых, образование общей совместной собственности допускается лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Во-вторых,- и это вытекает из предыдущего – перейти с режима общей долевой на режим общей совместной собственности можно опять-таки лишь тогда, когда это допускает закон. Объясняется это тем, что отношения общей совместной собственности в гораздо большей степени носят лично-доверительный характер, нежели отношения общей долевой собственности, а потому круг участников общей совместной собственности неизбежно должен быть ограничен. Действующее законодательство предусматривает, в частности, общую совместную собственность супругов; членов крестьянского (фермерского) хозяйства; членов семьи на приватизируемое жилье.

Принципиальное различие м/у общедолевой и общесовместной собст-ти.

  1. Владение и пользование (ст.247 и п1 ст. 253).

Дол.соб-ть: осущ-ся по соглашению всех участников, а при недостижении согласия-в порядке, установленном судом; Участник долевой соб-тиимеет право на рпедоставление в его владение и пользование части общего им-ва, соразмерной его доле, а при невоз-ти этого вправе требовать от других участников, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации.

Сов-ая соб-ть:участники сов. Соб-ти, если иное не предусмотрено соглашением м/у ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом.

  1. распоряжение (ст 246+250 и п2,3 ст.253).

Дол. Соб-ть: осущ-ся по соглашению всех ее участников. Участник вправе продать, завещать, отдать или распорядиться иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил преимущественного права покупки.

Совм. соб-ть: Сделки по распоряжению общим имуществом может совершать каждый из участников совместной собственности, если иное не вытекает из соглашения между ними. Согласие других сособственников на совершение сделки предполагается. В тех случаях, когда один из сособственников совершил сделку по распоряжению общим имуществом, не имея необходимых полномочий, она может быть признана недействительной по требованию других сособственников, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была об этом знать. Таким образом, бремя доказывания лежит на стороне, требующей признания сделки недействительной, причем должно быть доказано наличие у стороны, совершившей сделку с сособственником, не имевшим полномочий, умысла или грубой неосторожности.

49. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ

Стороны в обязательстве – кредитор и должник – могут быть представлены как одним лицом, так и несколькими лицами (п. 1 ст. 308 ГК). В тех случаях, когда стороны в обязательстве представлены не одним лицом, а двумя или более лицами, говорят о множественности лиц в обязательстве

Активная множественность имеет место в случае, если на стороне кредитора участвует несколько лиц при одном должнике.

Если множественность лиц существует на стороне должника, а на стороне кредитора участвует только одно лицо, говорят о пассивной множественности.

При участии в обязательстве одновременно нескольких должников и кредиторов имеет место смешанная множественность. Смешанная множественность может возникать как при множественности участников на одной стороне обязательства, если обязательство взаимное, так и при участии нескольких кредиторов и нескольких должников в односторонних обязательствах.

Множественность лиц предполагает право для другой стороны в обязательстве обращаться с требованием либо производить исполнение нескольким лицам одновременно, однако права и обязанности лиц, участвующих в таком обязательстве, различаются по объему прав и обязанностей, принадлежащих каждому участнику В соответствии с объемом прав и обязанностей различают обязательства долевые, солидарные и субсидиарные.

Долевая множественность означает, что каждый из участников обладает правами и несет обязанности в обязательстве лишь в пределах определенной доли. Так, при активной долевой множественности каждый из кредиторов вправе требовать от должника исполнения лишь в пределах доли, принадлежащей соответствующему кредитору. Пассивная долевая множественность дает право кредитору требовать от каждого из содолжников исполнения только в части доли, приходящейся на каждого из содолжников При этом должник, исполнивший обязательство в своей доле, выбывает из обязательства, и для него обязательство считается исполненным. Для остальных же должников обязательство продолжает действовать до исполнения ими своих обязанностей. Статья 321 ГК определяет долевую множественность в качестве общего правила, если иное не предусмотрено законом или договором.

Солидарные обязательства возникают только в случаях, специально предусмотренных законом или договором. Так, при неделимости предмета обязательства, при совместном причинении вреда, а также при осуществлении предпринимательской деятельности возникает солидарное обязательство (ст. 322 ГК).

Обратим внимание на то, что если обязательство с множественностью лиц – независимо от того, идет ли речь о пассивной, активной или смешанной множественности – связано с предпринимательской деятельностью, то общее правило о соотношении долевых и солидарных обязательств перевернуто: обязательство является солидарным, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное (ср. ст. 321 и 322 ГК).

Солидарное активное обязательство предоставляет любому из кредиторов право требовать от должника исполнения в полном объеме. Если ни один из кредиторов не потребовал исполнения, должник вправе произвести исполнение любому из солидарных

50. ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ

п1 ст. 382 Право (треб-ие), принадлежащие кредитору на основании обяз-ва (обяз-ное пр.тр.) может быть передано кредитором другому лицу по сделки (уступка треб-ия) или прейти к др. лицу на основании закона.

5 случаев перехода пр. тр-ия на основании закона:

1. в результате универсального правопреемства, например, при реорганизации ЮЛ или наследственном правопреемстве (переходят все права наследодателя, когда же переходят отд-ые пр. тр-ия, то получаем термин сингулярное (частичное) правоприемство);

2. по решению суда о переводе права кредитора на другое лицо, когда возможность такого перевода предусмотрена законом (например, при реализации одним из сособственников права преимущественной покупки, вследствие чего он заступает на место прежнего покупателя);

3. вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству;

4. при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая;

5. в иных случаях, предусмотренных законом (п.2 ст. 313).

Следовательно, перечень оснований уступки права требования в силу закона не является исчерпывающим.

Уступка требования.

аб. 1 п.1 ст. 332указывает на воз-ть кредитора передать свое пр тр-ия др. лицу по сделки (уступка тре-ия). допустим, что гр-н а являясь кредитором по денежному об-ву хочет продать своё денежное пр. тр-ие за деньги др. лицу. ГК РФ позволяет ему это сделать на основании п.1 ст. 332 и ст. 824..

Замена кредитора называется уступкой права требования, или цессией. Кредитор, передающий свое право требования, называется цедентом, а принимающий право требования (новый кредитор) цессионарием.

Цессия – это соглашение между кредитором по обязательству, с одной стороны, и третьим лицом, с другой стороны, о передаче принадлежащего кредитору права. Уступка права представляет собой сделку, правовым результатом которой является переход права требования от кредитора к третьему лицу. Цессия есть каузальная и, как правило, двусторонняя сделка ГК не содержит никаких указаний о возмездности или безвозмездности соглашения о передаче права требования. Цессия, совершаемая за плату, может рассматриваться как разновидность договора купли-продажи, а безвозмездная уступка права как дарение.

Согласие должника на уступку права требования не требуется, поскольку личность кредитора, по общему правилу, не может оказывать какого-либо влияния на исполнение должником обязательства. Однако вполне можно представить обязательства, в которых личность кредитора имеет существенное значение для должника. В таком случае для уступки права требования необходимо получить согласие должника (п. 2 ст. 388 ГК). Цессия, для которой согласие должника обязательно, является трехсторонней сделкой.

Должника при всех обстоятельствах следует поставить в известность о состоявшейся уступке права требования, в противном случае исполнение, произведенное должником первоначальному кредитору (цеденту), должно считаться надлежащим исполнением и должник, исполнивший обязательство первоначальному кредитору,

51. ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Действующее гражданское законодательство предусматривает два принципа исполнения обязательств: принцип надлежащего исполнения и принцип реального исполнения.

Принцип надлежащего исполнения, предусмотренный ст. 309 ГК, устанавливает, что «обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями». Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательство должно быть исполнено надлежащими субъектами, в надлежащем месте, в надлежащее время, надлежащим предметом и надлежащим образом.

Принцип реального исполнения сформулирован в ст. 396 ГК и в качестве общ правила предписывает обязательность исполнен обязательства в натуре, т.е. совершение должником именно того действ, кот составляет содержан обязательства без замены этого действия ден эквивалентом в виде возмещ убытков и уплаты неустойки. В то же время действие принципа реального исполнения обязательства в ст. 396 ГК сужено. Если уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором, то на случай неисполнения обязательства сформулировано иное правило: возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательства освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или Д.

Оба принципа имеют диспозитивный характер, поскольку нормы, в которых они воплощены, предоставляют сторонам право сформулировать правила иные, чем установленные законом. Так, в ст. 309 ГК предусмотрено, что стороны прежде всего должны руководствоваться условиями обязательства, определяемыми сторонами, и сущностью самого обязательства, а также требованиями закона и иных правовых актов. Статья 396 ГК предусматривает оговорку «если иное не предусмотрено законом или договором». Роль общих принципов исполнения обязательств проявляется в тех случаях, когда стороны не устанавлив специальных правил исполнения, которые, разумеется, указанным принципам не должны противоречить.

Соотношение принципов надлежащего и реального исполнения обязательств не может быть определено как субординационное. Оба принципа имеют самостоят знач, и ни один не является доминирующим по отношению к др. Скорее можно говорить об их взаимообусловленности.

Роль принципа реального исполнения проявляется в полной мере в случае ненадлежащего исполнения, когда обязанность исполнить обязательство в натуре не связывается с выплатой денежной компенсации (убытков или неустойки). Исключением из этого правила является соглашение об отступном (ст. 409 ГК). Законом предусмотрены отдельные случаи принудительного исполнения обязательства в натуре (ст. 398,397)

52. ПОНЯТИЕ И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗА-ТЕЛЬСТВ. НЕУСТОЙКА И ЗАДАТОК

Под способами обеспечения исполнения обязательств подразумеваются специальные меры, которые в достаточной степени гарантируют исполнение основного обязательства и стимулируют должника к надлежащему поведению.

Способы, стимулирующие надлежащее исполнение сторонами возложенных на них обязательств, определяются законодательством или устанавливаются соглашением сторон.

Большинство из способов обеспечения исполнения обязательств носят зависимый от основного обязательства характер и при недействительности основного обязательства или прекращении его действия прекращают свое существование. Однако законодательством предусмотрены и такие способы обеспечения, которые могут быть самостоятельными, например банковская гарантия.

Способы, обеспечивающие исполнение обязательств, устанавливаются в интересах кредитора. Хотя и не все способы обеспечения относятся к санкциям, но все они прямо или косвенно создают дополнительные обременения для должника.

В зависимости от того, что составляет содержание способа обеспечения исполнения основного обязательства – только ли достижение с его помощью исполнения основного обязательства или также возложение на должника дополнительного обременения, – способы обеспечения либо относятся к мерам ответственности, либо таковыми не признаются. Так, неустойка относится к мерам гражданско-правовой ответственности, а залог, поручительство, банковская гарантия мерами ответственности не являются.

По действующему законодательству исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором (п. 1 ст. 329 ГК).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в срок просрочки исполнения. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.

Две формы неустойки: пени (% за каждый день просрочки) и штрафы (фиксированная денежная сумма)

Виды неустойки.

  1. в зависимости от источника появления различают законную и договорную неустойку. Договорную неустойку устанавливают сами стороны. К законной относится неустойка, устанавливаемая законом. Применение законной неустойки не зависит от воли сторон. Законная неустойка подлежит применению в случаях, когда условие о неустойке не включено в договор или размер договорной неустойки меньше размера неустойки, установленной законом. Стороны не могут своим соглашением уменьшить размер законной неустойки, но при отсутствии прямого запрета в законе могут увеличить размер законной неустойки (ст. 332 ГК).

  2. В зависимости от возможности сочетания неустойки с возмещением убытков закон различает четыре вида неустойки: зачетную, штрафную, исключительную и альтернативную (ст. 394 ГК). Зачетная – убытки возмещаются в части непокрытой

53. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО И БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

§ 5. Поручительство

Статья 361. Договор поручительства

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем.

Статья 362. Форма договора поручительства

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Статья 363. Ответственность поручителя

1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

2. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

3. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Статья 364. Право поручителя на возражения против требования кредитора

Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства. Поручитель не теряет право на эти возражения даже в том случае, если должник от них отказался или признал свой долг.

Статья 365. Права поручителя, исполнившего обязательство

1. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.

2. По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование.

3. Правила, установленные настоящей статьей, применяются, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручителя с должником и не вытекает из отношений между ними.

Статья 367. Прекращение поручительства

1. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего.

2. Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника.

3. Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем.

4. Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.

§ 6. Банковская гарантия

Статья 368. Понятие банковской гарантии

В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.

54. ЗАЛОГ И УДЕРЖАНИЕ

§ 3. Залог

Статья 334. Понятие и основания возникновения залога

1. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. В случаях и в порядке, которые установлены законами, удовлетворение требования кредитора по обеспеченному залогом обязательству (залогодержателя) может осуществляться путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя.

Залогодержатель имеет право получить на тех же началах удовлетворение из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества независимо от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не произошли по причинам, за которые залогодержатель отвечает.

2. Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества (ипотека) регулируется законом об ипотеке. Общие правила о залоге, содержащиеся в настоящем Кодексе, применяются к ипотеке в случаях, когда настоящим Кодексом или законом об ипотеке не установлены иные правила.

3. Залог возникает в силу договора. Залог возникает также на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге.

Правила настоящего Кодекса о залоге, возникающем в силу договора, соответственно применяются к залогу, возникающему на основании закона…

Статья 335. Залогодатель

1. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо.

2. Залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения.

Лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения, вправе заложить ее без согласия собственника в случаях, предусмотренных п.2 ст.295 ГК.

3. Залогодателем права может быть лицо, которому принадлежит закладываемое право.

Залог права аренды или иного права на чужую вещь не допускается без согласия ее собственника или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения, если законом или договором запрещено отчуждение этого права без согласия указанных лиц.

Статья 336. Предмет залога

1. Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.

2. Залог отдельных видов имущества, в частности имущества граждан, на которое не допускается обращение взыскания, может быть законом запрещен или ограничен.

Статья 337. Обеспечиваемое залогом требование

Если иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию.

Статья 338. Залог без передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю

1. Заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором.

Имущество, на которое установлена ипотека, а также заложенные товары в обороте не передаются залогодержателю.

2. Предмет залога может быть оставлен у залогодателя под замком и печатью залогодержателя.

Предмет залога может быть оставлен у залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог).

3. Предмет залога, переданный залогодателем на время во владение или пользование третьему лицу, считается оставленным у залогодателя.

4. При залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, она передается залогодержателю либо в депозит нотариуса, если договором не предусмотрено иное.

С точки зрения правовой природы исполнение обязательства является правомерным волевым действием, кот влечет прекращение обязанности должника. Следов, можно утверждать, что исполнение обязательства является сделкой. О. А. Красавчиков придерживался иного взгляда. По его мнению, исполнение не является сд, поскольку правовые последствия наступают независимо от того, было действие направлено на достижение этих послед или нет. Представляется, однако, что должник, совершая предусмотренное обязательством действие, стремится освободить себя от лежащей на нем обязан. Кроме того, исполнение обязательства представ собой именно тот результат, к кот стороны стремились, достижение этого результата является целью сторон обязательства. Поскольку исполнение явл сделкой, то к исполнению обязательства применяются общ требов к совершению сделок. Исключение составляет правило о форме сделок. В соответствии с п. 3 ст. 159 ГК сделки во исполнение письм дог по соглашению сторон могут соверш устно.(ст. 328 ГК встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, кот обусловлено исполнением обязательств другой стороной).

Закон предоставляет стороне, совершающей встречное исполнение, приостановить исполнение либо отказаться от исполнения и потребовать возмещения убытков, если обусловленное договором исполнение другой стороной не предоставлено либо имеются обстоятельства, свидетельствующие о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок.

Обычно обязательства имеют сложное содержание, предполагающее совершение для исполнения обязательства нескольких действий. При сложном характере взаимных обязательств имеет значение, погашается ли исполнением отдельной части обязательства соответствующая обязанность должника и корреспондирующее ей право кредитора. Представляется, что взаимообусловленность каких-либо условий обязательства вполне допускает возможность погашения части обязательства

освобождается от исполнения обязательства перед новым кредитором, т.е. цессионарием (ст. 382 ГК).

Первоначальный кредитор (цедент), уступивший тр-ие отвечает перед новым кредитором(цессионарием) за недействительность переданного ему пр. Т., но не отвечает за неисполнение этого тр-ия должником, кроме случая, когда первоначальный кредитор (цедент) принял на себя поручительство за должика перед новым кредитором.

Права, неразрывно связанные с личностью кредитора, не могут быть переданы третьим лицам. Особо закон упоминает такие права, как требования об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, которые в силу личного характера не могут быть переданы в порядке уступки права требования (ст. 383 ГК).

Уступка права требования означает только замену кредитора в обязательстве, никаких изменений в объеме прав и обязанностей сторон при уступке права не происходит. Цессионарий приобретает права в том же объеме и на тех условиях, которые имел первоначальный кредитор на момент заключения соглашения об уступке права требования (ст. 384 ГК).

Равным образом и должник имеет право предъявлять новому кредитору все те претензии, которые он имел к первоначальному кредитору на момент уведомления должника об уступке прав (ст. 386 ГК). Эта норма также основана на неизменности содержания обязательства при цессии. Поэтому если должник имел какие-либо претензии до уступки прав, то эти претензии могут быть предъявлены и после состоявшейся уступки прав и уведомления об этом должника Новый кредитор не вправе отклонять претензии должника, ссылаясь на то, что он на тот момент еще не участвовал в обязательстве.

Результатом уступки права требования является замена кредитора в обязательстве, в порядке цессии передается лишь право, принадлежащее кредитору на основании обязательства (п. 1 ст. 382 ГК). Однако обязательства неоднородны. Если обязательство простое, т е. содержит только одно право требования и корреспондирующую ему обязанность, как, например, при безвозмездном пользовании имуществом (ссуде), то решение вопроса о возможности замены кредитора не вызывает затруднений. Однако обязательства могут содержать несколько прав требования, каждое из которых может представлять и самостоятельный интерес, например, лизингополучатель вправе определить продавца имущества, требовать передачи приобретенного по его указанию имущества и т.д.

кредиторов по своему усмотрению. Должник, исполнивший обязательство полностью одному из солидарных кредиторов, считается исполнившим обязательство. Остальные кредиторы должны обращаться для получения своей части исполнения к кредитору, принявшему исполнение от должника (ст. 326 ГК).

Пассивное солидарное обязательство предоставляет кредитору право требовать исполнения от любого из содолжников в полном объеме либо от всех должников совместно. Если исполнение, предоставленное одним из должников, окажется неполным, кредитор вправе требовать недополучен ное с остальных должников. Обязательство считается исполненным только в случае полного его исполнения Должник, исполнивший обязательство в какой-либо части, продолжает считаться обязанным до полного исполнения обязательства перед кредитором (ст. 323 ГК).

Если какой-либо из солидарных должников полностью исполнил обязательство перед кредитором, то обязанность остальных должников перед кредитором прекращается. Исполнивший обязательство должник имеет право регрессного (обратного) требования к остальным должникам в равных долях. Таким образом, солидарное требование существует лишь у кредитора, а исполнивший обязательство должник имеет регрессное требование, основанное на долевой множественности. Исключением является правило о том, что если один из содолжников не возмещает исполнившему солидарную обязанность долю, то неуплаченная доля распределяется в равных долях на всех содолжников, включая и самого должника, исполнившего солидарную обязанность (ст. 325 ГК)

В солидарных обязательствах должник не вправе выдвигать против кредитора возражения, основанные на отношениях других должников с кредитором (при пассивной множественности) или должника с другими кредиторами (при активной множественности), в которых данный должник не участвует (ст. 324, п. 2 ст. 326 ГК).

Субсидиарные обязательства бывают только при пассивной множественности. Особенность таких обязательств в особом характере отношений основного и субсидиарного должника, а также в очередности исполнения обязательства перед кредитором (ст. 389 ГК). Субсидиарный должник исполняет обязательство только в той части, которая не исполнена основным должником. Кредитор в первую очередь обязан предъявить требование об исполнении основному должнику. При недостаточности средств погашение оставшейся части кредитор вправе требовать с субсидиарного должника. Субсидиарные обязательства возникают как в силу закона, так и из договора. Так, субсидиарной может быть ответственность поручителя, если это предусмотрено законом или договором (ст. 363 ГК).

Особый характер отношений субсидиарных должников заключается в том, что субсидиарный должник, исполнивший обязательство за основного должника, как правило, не имеет регрессного требования к основному должнику.

Статья 339. Договор о залоге, его форма и регистрация

1. В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В нем должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.

2. Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме.

Договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению.

3. Договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом.

4. Несоблюдение правил, содержащихся в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, влечет недействительность договора о залоге.

5. Законом могут быть предусмотрены учет и (или) регистрация договоров о залоге и залогов в силу закона отдельных объектов движимого имущества.

Статья 340. Имущество, на которое распространяются права залогодержателя

1. Права залогодержателя (право залога) на вещь, являющуюся предметом залога, распространяются на ее принадлежности, если иное не предусмотрено договором.

На полученные в результате использования заложенного имущества плоды, продукцию и доходы право залога распространяется в случаях, предусмотренных договором.

6. Договором о залоге, а в отношении залога, возникающего на основании закона, законом может быть предусмотрен залог вещей и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем.

Статья 352. Прекращение залога

1. Залог прекращается:

1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства;

2) по требованию залогодателя при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 статьи 343 настоящего Кодекса;

3) в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если залогодатель не воспользовался правом, предусмотренным пунктом 2 статьи 345 настоящего Кодекса;

4) в случае реализации (продажи) заложенного имущества в целях удовлетворения требований залогодержателя в порядке, установленном законом, а также в случае, если его реализация оказалась невозможной.

(пп. 4 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 306-ФЗ)

2. О прекращении ипотеки должна быть сделана отметка в реестре, в котором зарегистрирован договор об ипотеке.

3. При прекращении залога вследствие исполнения обеспеченного залогом обязательства либо по требованию залогодателя (пункт 3 статьи 343) залогодержатель, у которого находилось заложенное имущество, обязан немедленно возвратить его залогодателю.

§ 4. Удержание

Статья 359. Основания удержания

1. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.

2. Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом.

3. Правила настоящей статьи применяются, если договором не предусмотрено иное.

Статья 360. Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества

Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

Статья 369. Обеспечение БГ обязательства принципала

1. БГ обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства).

2. За выдачу БГ принципал уплачивает гаранту вознаграждение.

Статья 370. Независимость БГ от основного обязательства

Предусмотренное БГ обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство.

Статья 371. Безотзывность банковской гарантии

БГ не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное.

Статья 372. Непередаваемость прав по банковской гарантии

Принадлежащее бенефициару по БГ право требования к гаранту не может быть передано другому лицу, если в БГ не предусмотрено иное.

Статья 373. Вступление банковской гарантии в силу

БГ вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии не предусмотрено иное.

Статья 374. Представление требования по банковской гарантии

1. Требование бенефициара об уплате денежной суммы по БГ должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.

2. Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана.

Статья 375. Обязанности гаранта при рассмотрении требования бенефициара

1. По получении требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить об этом принципала и передать ему копии требования со всеми относящимися к нему документами.

2. Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с приложенными к нему документами в разумный срок и проявить разумную заботливость, чтобы установить, соответствуют ли это требование и приложенные к нему документы условиям гарантии.

Статья 376. Отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара

1. Гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены гаранту по окончании определенного в гарантии срока.

Гарант должен немедленно уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его требование.

2. Если гаранту до удовлетворения требования бенефициара стало известно, что основное обязательство, обеспеченное банковской гарантией, полностью или в соответствующей части уже исполнено, прекратилось по иным основаниям либо недействительно, он должен немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу.

Полученное гарантом после такого уведомления повторное требование бенефициара подлежит удовлетворению гарантом.

Статья 377. Пределы обязательства гаранта

1. Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия.

2. Ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по БГ не ограничивается суммой, на которую выдана БГ, если в гарантии не предусмотрено иное.

Статья 378. Прекращение банковской гарантии

1. Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается:

1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;

2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;

3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту;

4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств.

Прекращение обязательства гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2 и 4 настоящего пункта, не зависит от того, возвращена ли ему гарантия.

2. Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен без промедления уведомить об этом принципала.

неустойкой (неустойка + убытки-неустойка). Искл-ая – взыскивается только неустойка, а не убытки. Штрафная –убытки м.б. взысканы в полном объеме сверх неустойки. Альтернативная- по выбору кредитора м.б. взысканы либо неустойка либо убытки.

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (п. 1 ст. 380 ГК).

Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме.

Задаток выполняет три функции: платежную, удостоверительную и обеспечительную. Задаток выдается в счет причитающихся платежей по основному обязательству, тем самым он оказывается средством полного или частичного исполнения основного обязательства, способом его исполнения и выполняет платежную функцию. Способность к оплате основного долга сближает задаток с авансом, который также выполняет платежные функции. Однако, в отличие от аванса, задатку присущи и иные функции. Исполняя передачей задатка часть или все основное обязательство, должник подтверждает его наличие (удостоверительная функция). Сумма, переданная в качестве задатка, засчитывается в счет исполнения основного обязательства и в этой части гарантирует, обеспечивает его исполнение (обеспечительная функция).

Задаток может выполнять и компенсационную функцию, ибо сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка (ч. 2 п. 2 ст. 381 ГК).

§ 7. Задаток

Статья 380. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке

1. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

2. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме.

3. В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, в частности вследствие несоблюдения правила, установленного пунктом 2 настоящей статьи, эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное.

Статья 381. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком

1. При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения (статья 416) задаток должен быть возвращен.

2. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное.

55. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Статья 407. Основания прекращения обязательств

1. Обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

2. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

Статья 408. Прекращение обязательства исполнением

1. Надлежащее исполнение прекращает обязательство.

2. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части.

Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот документ, а при невозможности возвращения указать на это в выдаваемой им расписке. Расписка может быть заменена надписью на возвращаемом долговом документе. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства.

При отказе кредитора выдать расписку, вернуть долговой документ или отметить в расписке невозможность его возвращения должник вправе задержать исполнение. В этих случаях кредитор считается просрочившим.

Статья 409. Отступное

По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами.

Статья 410. Прекращение обязательства зачетом

Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Статья 411. Случаи недопустимости зачета

Не допускается зачет требований:

если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек;

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;

о взыскании алиментов;

о пожизненном содержании;

в иных случаях, предусмотренных законом или договором.

Статья 412. Зачет при уступке требования

В случае уступки требования должник вправе зачесть против требования нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору.

Зачет производится, если требование возникло по основанию, существовавшему к моменту получения должником уведомления об уступке требования, и срок требования наступил до его получения либо этот срок не указан или определен моментом востребования.

Статья 413. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице

Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице.

56. ПОНЯТИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Договором купли-продажи называется договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (вещь, товар) в собственность другой стороне (покупателю), которая обязуется принять этот товар уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (ст. 454 ГК).

Д консенсуальный, возмездный, взаимный, двусторонний.

Отграничим от других Д?

* договор дарения предусматривает безвозмездное отчуждение имущества.

* в договоре мены в качестве встречного удовлетворения выступают не деньги, а другие товары.

* по договору аренды имущество передается не в собственность, а во временное владение и (или) пользование.

* в отличие от купли-продажи предметом подрядных договоров являются не вещи сами по себе, а результаты деятельности подрядчика, имеющие овеществленную форму.

* основным содержанием рентного договора является обязанность должника осуществлять периодические выплаты получателю ренты, передавшему должнику в собственность определенное имущество.

Таким образом, основными отличительными признаками обязательства из договора купли-продажи являются: возмездность, бесповоротная смена собственника имущества (иного правообладателя) и обусловленная этим уплата покупной цены в виде денежной суммы.

5 элементов Д к-п:

1. стороны

2. объект

3. цена

4. срок

5. форма.

Стороны: круг субъектов не ограничен, воз-ть участия лиц в Д к-п зависит от объема их права и дееспособности в качестве продавца, как правило выступает соб-к им-ва, иск. Комиссионер, хранитель вещи.

Объект д-к-п: товар, наиболее распрост-ый товар-вещи. Деньги м.б. объектом, если это иностран. валюта, коллекционные монеты. Имуществен. права: на результаты твор-й и интел-ой деят-ти, обязательственные –дог-ый и внедог-ые, вещные не подподают.

Имущ-ое право на результаты твор-ой деят-ти м. передаваться по лиценз-му д-ру, но в этом случае не происходит полная смена правообл-ля. С цедью полной смены право-ля примен-ся д-к-п.

Обычно для обяз-го права исп-ся цессия и спец. нормы об уступке.

Пр. тр-ия возмещения вреда им-ву м.б. передано по д-ру к-п, а пр. тр-ия возмещения вреда , причин-му здоровью и жизни чел-ка тесно связано с личностью чел-ка и не м.б. передано по д-к-п.

Корпоративное право (пр. членства) на практике дог-р продажи доли в ООО. Зак-ль допускает продажу

Обяз-тей только в составе имущ-го комплекса, т. .е. в составе предприятия. Условие о предмете д-к-п. предмет счит-ся согласованным, если стороны оговорили наименование и кол-во передаваемого товара.

Цена: не яв-ся сущ-м условием данного д-ра. (ст.424). искл-ие предусмотрены законом. Д-р к-п- недвижимости.

57. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИЗ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО НЕИСПОЛНЕНИЯ

Обяз-ть продавца: Обязанность по передаче товара покупателю включ целый ряд условий (треб-ний) и предполагает передачу товара:

а) путем вручен товара или предоставлен его в распоряж покупателя;

б)вместе с принадлежн-тями и документами, относящимися к товару;

в) в определенном количестве;

г) в согласованном ассортименте;

д) соответствующей комплектности и в комплекте, если таковой предусмотрен;

е) установленного качества;

ж) свободным от прав третьих лиц;

з) в таре и упаковке.

Обязанность передать товар в срок опред-ый д-м. момент исполнения данной об-ти опр-ся правилами:

  1. при наличие условия об обяз-ти продавца доставить товар, пр-ц исполнит это об-ть в момент вручения товара пок-лю.

  2. если в соот-ии с д-м товар д.б. передан в месте его нахождения, то пр-ц счит-ся исполн-м свою об-ть в момент предоставления товара в распоряжение пок-лю

  3. во всех остальных случаях пр-ц счит-ся испол-м свою об-ть с момента передачи перевозчику, орган-ии связи для доставки пок-лю.

Момент исполнения об-ти по передачи товара опр-т момент надлежащего испол-ия об-ти пр-цов, момент перехода риска случ. Гибели, повреждения товара от пр-ца к пок-лю.

Дог. закл.(01.02) - оплатили (10.02)- индивидуализ-ли (12.02) – ЧП (15.02)

Исполнено об-во по передаче 12.02 =переход риска на пок-ля (хотя соб-к про-ц).

Об-ть пр-ца передать товар терьим лицам: пр.залога, пр.аренды.

Искл-ие – пок-ль согласен приобрести товар с обременениями.

3 вида нарушений этой об-ти:

1. соб-к совершает нес-ко д-к-п в отношении 1-ой вещи с различными вещами. Отношение сторон регул-ся ст. 398.

2. пр-ц отчуждает пок-лю имущество, правами на к-ое обладают 3-и лица (залог,аренда)

3. если передается товар в отн-ии к-го есть пр. тр-ия 3-х лиц, о к-х пр-цу известно и к-ые вследствие признаны правомерными.

Во всех случаях пок-ль м. требовать уменьшения покупной цены, или расторжения д-к-п.

Если к пок-лю 3-им лицом предъявлен иск о передаче вещи, ПК-ль обязан уведомить об этом продавца. На продавце об-ть вступить в процесс на стороне пок-ля с целью защитить пок-ля от отсужения вещи (от эвикции).если пок-ль не увеждомляет пр-ца, то он утрачивает право на возмещение пр-цом убытков, связанных с истребованием вещи. Если же пр-ц после уведомления не вступает в процесс, то он обязан возместить убытки даже в тех. Случаях, когда пок-ль неправильно вел процесс.

Из опр-ия д-к-п следуют 2 об-ти пок-ля:

  1. об-ть оплатить товар

  2. об-ть принять товар (совершение действий, к-ые позволили бы пр-цу передать товар (сообщить адрес отгрузки, иногда предоставить транспорт, получить лицензию на вледение)

58. ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Статья 492. Договор розничной купли-продажи

1. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

2. Договор розничной купли-продажи является публичным договором (ст426)

3. К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Договором розничной купли-продажи называется договор, по которому продавец (розничный торговец) обязуется передать покупателю вещь, предназначенную для использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (ст. 492 ГК).

Прод-ц – субъект предпр. деят-ти. Пок-ль-потребитель (экономически слабая сторона, поэтому у норм императ. хар-р.). Т.к. потребитель делитант, на пр-ца доп. обяз-ти.

Д-р выд-ся в самост-ый вид в силу признаков:

1. продавец- субъект предпринимательской Дея-ти, к-ый в качестве осн. вида д-ти занимается продажей товара в розницу.

2. товар, к-ый передается по д-ру, предназначен для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпр-ой деят-тью. Пок-ль м.б. как г-н, так и ЮЛ.

Пок-ль –гр-н – ГК о розн. к-п, закон о защите прав потребителей.

Пок-ль-ЮЛ – ГК о розн. к-п.

Правила розн. к-п не прим-ся для нед-ти, энергии, газа, воды, т.к. есть спец-ые главы в ГК.

Д. розн. к-п – консенсуальный, возмездный, взаимный, пкбличный (условия д.б. одинаковы для всех, за искл. отд-х льгот, к-ые закреплены в сот-х НПА.

Прав-во РФ м. издавать обяз-ые правила для закл-ия и исполнения д. розн. к-п. (Пост. Пр-ва «правила продажи отд-х видов товаров»).

Цена д.: яв-ся существенным условием. Д-р яв-ся д-м присоединения, поэтому пок-ль не оказ-т влияние на опр-ие цены.

В зависимости от условия о порядке оплаты выд-ют след. разн-ти:

1. д. с уловием предвар-ой оплаты. Для этой разновидности уст-ся правило, к-ое гласит, что несоблюдение условия предвар. оплаты, сч-ся отказом от исполнения д. (санкции не предусмотрены).

2. продажа товара в кредит, рассрочку.

В отличие от общих правил в этом д-ре на сумму кредита или сумму очередного платежа, к-ые не внесены в срок % за такую просрочку не начисл-ся, ни закон, ни д-р не м. предусмотреть уплату % за такую просрочку. 395 (% за просрочку и % за пользование кредитом). «правила продажи гр-м в кредит» предусмотрено взыскание % за просрочку, но в этой части они противоречат з-ну и не д. примен-ся.

« о кредитном д-ре»-пок-лю предоставлено право в любое время в пределах рассрочки оплатить товар.

Форма д-ра: Д. должен закл-ся в простой письменной форме. В отл. От ст. 162 п-ль у к-го отсутст-т письм-ые док-ва факта заключения д-ра вправе ссылаться на свид-ие показания в подтвер-ие факта заключения д-ра и его условий. Если по общему правилу д=р сч-ся закл-м когда согласованы существенные условия д-ра, то

59. ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

По Д-ру купли-продажи недв-ти продавец обязуется передать в собственность покупателя недвижимое имущество, а покупатель обязуется принять это имущество по передаточному акту и уплатить за него определенную сторонами денежную сумму.

Договор продажи недвижимости является консенсуалъным, возмездным и взаимным.

Д. продажи недв-ти явл. консенс., он счит. закл. в момент достижения соглаш. м/у стор-ми в требуемой законом форме. Присущи общие для всех Д.ов К-П черты, а именно возмездность и взаимность. Стороны Д.: продавец и покуп-ль. В кач-ве продавца выступ., собственник недв-ти, действ. непосред­ственно или через своего представителя. Участн. Д. продажи недв-ти на стороне как продавца, так и покуп-ля могут выступать любые субъекты права.

Предметом - явл. недвиж. имущ-во. В соотв-ии с п. 1 ст. 130 ГК к недвижимым вещам отнесены зем. участки, участки недр, обособл. водные объкты и все, что прочно связано с землей, леса, многолетние насаждения, здания, сооруж. и проч. Цена явл. сущ-м условием Д. К-П недв-ти, при ее отсутствии Д. счит. незаключенным.

Д. продажи недв-ти, по общему правилу, совер­ш. в письм. форме путем составл. 1 док-та, подпис. сторонами. (ст. 550 ГК).

Переход права собст-ти на недвиж. по Д. к пок-лю подлежит гос. регистрации.

Осн-ая обяз-ть продавца — передача недв-ти покуп-лю. Учитывая устан. законодат-вом треб-е регистра­ции перехода права собств-ти, на каждую из сторон Д. возлаг. обяз-ть обратиться в гос. региструю-й орган. Если одна из сторон уклон. от вып. указ. обяз-ти, то суд вправе по треб-ю др. стороны вынести решение о гос-енной реги­страции перехода права собственности. Несмотря на то, что Д. считается закл. только после его регистрации, суд вправе вынести реше­ние о регистрации, если сделка совершена в надлеж. форме (ст. 165 ГК).

Выделение в главе 30 ГК особых правил, посвященных продаже недвижимости, обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, большинство объектов недвижимости неразрывно связано с теми земельными участками, на которых они расположены. Во-вторых, поскольку недвижимое имущество по сравнению с другими объектами обладает, как правило, повышенной ценностью, требуются особые меры охраны интересов как продавцов, так и покупателей. В-третьих, в связи с целевым назначением и особой социальной значимостью многих объектов недвижимости законодательством устанавливается ряд ограничений по их участию в гражданском обороте. Наконец, в-четвертых, недвижимость является, как правило, индивидуально-определенной и незаменимой вещью, что также накладывает известный отпечаток на правовое регулирование связанных с ней отношений.

Сторонами договора являются продавец и покупатель. В качестве продавца выступает, как правило, собственник недвижимости. Благодаря обязательной государственной регистрации права собственности на недвижимость, правомочия собственника подтверждаются свидетельством, выданным государственным регистрирующим органом.

Цена: цена яв-ся сущест-м условием при продаже нед-ти.

Форма д-ра: в простой письменной форме в виде одного док-та с подписями обеих сторон. Несоблюдение условий ведет к недейст-

60. ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

Статья 506. Договор поставки

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Д поставки - Д, по кот поставщик-предприниматель обязуется передать в обусловленный срок пок-лю товары для использования в хоз целях (ст.506).

Гл. особенность - в особом хар-ре использ-я товара, являющегося его предметом. Согл ст. 506 ГК такой товар приобретается для использ в предприн. деят или в ин цел, не связ-ых с личн, семейн, домашн и др. бытов использ.

Сторонами Д - лица, ведущие предприн. деят-ть. На стороне поставщика, как правило, выступают ком. орг-ии. Покуп-лями м/б любые лица (за исключением гр-на, приобрет. товары для бытовых нужд.

Предмет - любые не изъятые из оборота вещи. Имущ-венные права и др. объекты гр. прав пред­метом поставки выступать не могут.

Условие о цене применительно к Д.у поставки специально не рег-уется. =>, в силу общих положений о к-п она не относится к сущ-м условиям этого Д.. Цена Д. обычно согласуется его сторонами. Цены на отд. виды товаров устанавливаются или рег-уются гос-ом.

Срок явл. существен условием Д поставки, как следует из его опред-ия. Срок исп-я Д. опред-ется его сторона­ми.

Форма и порядок закл-я Д. поставки урег-ованы ГК с учетом отмеченных особенностей этого обязат-ва. В >ве случаев ДП закл. в письменной форме. Если же его сторонами являются 2 гр-на-предприн., а общая ст-ть поставляемых товаров не превышает 10 МРОТ, он может облекаться и в устную форму.

Необход-ость, с одной стор, формализовать процедуру закл-я Д., а с др., обеспечить устойчивость хоз-го оборота привела к появлению в ГК ст. 507, рег-ующей процедуру закл-я Д. поставки. Оферент, получивший на свое предложе­ние о закл-и Д не акцепт, а встречную оферту, обязан в течение 30 дней с даты получения последней принять меры по согласованию соотв-х условий Д с партнером либо уведомить его об отказе от закл Д. на новых услов. Эта норма согласуется с правилами дело­вой этики. Если же первоначальный оферент не выполнил дан­ной обяз-ти (не согласовал оконч усл Д и не уведомил партнера об отказе от Д), он должен возм-ть прич убытки.

Обяз-ти продавца заключа­ются в передаче товара покуп-лю со всеми необход-ыми принад­лежностями и док-тами, в согласованном кол-ве, ассортименте и комплекте (комплектности), устан-ного качест­ва, свободным от прав третьих лиц, в надлежащей упаковке и (или) таре.

Обяз-ть передать товары покуп-лю осуществляется путем отгрузки их покуп-лю (или лицу, указ. в Д.е в качестве получателя) либо путем предоставл. товаров в распоряжение покуп-ля в месте нахождения поставщика.

Обяз-ть доставки лежит на продавце. =>, ему же будет принадлежать и право выбора вида транспорта и др. условий доставки, если они не опред-ы в Д.е и не вытекают из треб-й НА, существа обязат-ва или обычаев делового оборота (абз.2 п.1 ст.510 ГК).

Статья 456. Обязанности продавца по передаче товара

1. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

2. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.

Статья 457. Срок исполнения обязанности передать товар

1. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

2. Договор купли-продажи признается заключенным с условием его исполнения к строго определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к договору.

Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после истечения определенного в нем срока только с согласия покупателя.

Статья 458. Момент исполнения обязанности продавца передать товар

1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:

вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;

предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом.

2. В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное.

Статья 460. Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц

1. Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц.

Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-продажи, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

2. Правила, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, соответственно применяются и в том случае, когда в отношении товара к моменту его передачи покупателю имелись притязания третьих лиц, о которых продавцу было известно, если эти притязания впоследствии признаны в установленном порядке правомерными.

Статья 469. Качество товара

1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

2. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.

3. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.

4. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установленном им порядке.

Срок: это не сущесст-ое условие д-ра к-п, кроме случаев указ-х в законе (продажа в рассрочку). Если стороны не определили срок исполнения обяз-тей передать товар и срок оплаты товара в д-к-п, то прим-ся след. правила: для опред-ия срока для исполнения обяз-ти по передачи товара –ст. 314 (разумный срок. закл-ие д-ра-разумный срок-треб-ие пок-ля-7 дней-исполнение-штрафные санкции)

Срок оплатить товар опред-ся правилом товар д.б. оплачен непосредственно до или после передачи.

Форма: регулируется общими положениями ГК о форме сделок.

Статья 414. Прекращение обязательства новацией

1. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация).

2. Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов.

3. Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Статья 415. Прощение долга

Обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора.

Статья 416. Прекращение обязательства невозможностью исполнения

1. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

2. В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванной виновными действиями кредитора, последний не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству.

Статья 417. Прекращение обязательства на основании акта государственного органа

1. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их возмещения в соответствии со статьями 13 и 16 настоящего Кодекса.

2. В случае признания в установленном порядке недействительным акта государственного органа, на основании которого обязательство прекратилось, обязательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа обязательства и исполнение не утратило интерес для кредитора.

Статья 418. Прекращение обязательства смертью гражданина

1. Обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника.

2. Обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью кредитора.

Статья 419. Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица

Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.).

ДП обычно предусм-ет передачу покуп-лю товаров отдельными партиями в течение срока Д., т. е. опред-ную периодичность поставок. Но чтобы условие о периодичности поставок имело силу, его необход-о включить в Д.. В противном случае поставщик обязан передать покуп-лю все кол-во товаров единовременно.

Из сущ-го хар-ра условия о сроке в Д.е поставки вытекает правило о невозможности досрочной поставки товаров без согласия покуп-ля. (если товар все-таки поставлен досрочно - товары принимаются покуп-лем на ответственное хранение (ст. 514 ГК) и в дальнейшем будут оплачиваться по цене, действующей на момент наступления соотв-ующего срока поставки. Если же покуп-ль согласился с досрочной поставкой, она будет зачтена поставщику в счет следующего периода поставок (п. 3 ст. 509 ГК).

Поставщик обязан передать покуп-лю устан-ное Д. кол-во товара. Способы опред-ия кол-ва товара в Д.е поставки в целом аналогичны общим правилам о купле-продаже. Нарушение поставщиком условия о кол-ве товара (т.е просроч­ка поставки или недопоставка) дает покуп-лю право: а) уведомив поставщика, отказаться от принятия просроченных товаров. Однако товары, поставленные до получения поставщиком уведомления, он все же обязан принять и оплатить (п.3 ст. 511 ГК); б) приобрести непо­ставленные товары у др.их лиц и отнести на поставщика все расходы на их приобретение, при условии, что они являются необход-ыми и разумными. Д. (реже — законом) может предусм. неустойка за недопост. или просрочку поставки товаров.

Условие об ассортименте ГК рег-ует прим-но к случаю недопоставки товаров (ст. 512 ГК). (если недопоставленный товар должен был передаваться в опред-ном ассортименте, восполнение недопоставки, по общему правилу, должно осуществляться в том же ассортименте товаров). Последствия поставки товаров

ненадлежащего качества в общем виде в ст. 518 ГК. Сущ. отличие от общ. правил - треб-я, основанные на поставке недоброкачественных товаров, могут быть заявлены поставщику не только покуп-лем, но и получ-м, т.е. лицом, кот. покуп-ль предоставил право получения товара.

Нарушение условия о комплектности - соотв-ующие права покуп-ля рег-уются ст. 480, а не ст. 475 ГК. Покуп-ль, получивший затаренные товары, обязан возвратить поставщику многооборотную тару, если иное не устан-о Д.. Срок возврата устанавливается обяза­тельными треб-ями законодательства.

Осн-ые обяз-ти покуп-ля по Д.у поставки закл. в принятии товара и его оплате. Обяз-ть принять товар сформулир. шире, чем в общих положениях о купле-продаже. Если доставка осущ-ся поставщ., покуп-ль обязан осмотреть товары и проверить их кол-во и кач-во. Если же товары вручены покуп-лю не самим поставщ., а транспортной орг-ей, он обязан проверить соотв-е товаров транспортным и сопроводительным док-там и принять эти товары от транспортной орг-ии в устан-ном порядке.

Расчеты м/у стор. осущ-ся платежными поручениями. Если покуп-ль перепоручил оплату получателю товаров, он продолжает нести соотв. обяз-ть перед поставщиком. Поэтому в случае неоплаты товаров полу­чателем поставщик вправе предъявить соотв. треб-е к покуп-лю.

Обяз-ть покуп-ля информир. продавца о наруш. им Д., п, распространяется и на поставку.

Ответственность по Д.у поставки. Строится на началах риска. Возм-е убытков и уплата неустойки - осн-ые формы такой отв-ти.

Прекращение ДП. Так, одностор. отказ от исп-я Д. поставки (или его изменение) допуск. в случаях сущ-го наруш. его условий одной из сторон. Такими наруш. для поставщ. считаются: а) поставка товаров ненадлеж. кач-ва с недостат­ками, кот. нельзя устранить в приемлемый для покуп-ля срок, и б) неоднократная просрочка поставки. Сущ-е наруш. Д. покуп-лем выраж. в: а) неоднократной просрочке оплаты товаров и б) неоднократной невыборке товаров.

ти д-ра. Нотариальное удост-ие или гос. Регистрация не тр-ся. Обязательна лишь для перехода праа собст-ти гос. регистрация. Д-р продажи недвижимости счит-ся заключенным с момента подписания его сторонами, соот-но с момента подписания воз-т права и об-ти за искл-ем права собст-ти, к-ое воз-т с момента гос. регистрации. Искл-ие д-р продажи жилых помещений и иных объектов, указанных в законе, а также д-р продажи предприятий подлежит обязательной гос. регистрации. Д-р считается заключенным с момента гос. регистрации.

Существенным условием яв-ся цена, цена вкл-т в себя право на земе-ый участок.

Существенным условием яв-ся предмет (треб-ся техпаспорт)

Исполнение д-ра к-п недвижимости.

Об-ть прод-ца передать нед-ть пок-лю. Необ-мо отличать передачу пр. соб-ти (с момента гос.регистрации) и фактическую передачу.(по акту передаточному происходит). Риск случайного повреждения им-ва переходит в момент фактической передачи, в момент подписания акта передачи.

Подписание акта подтверждает исполнение данного д-ра, соот-но: не подписание акта, подписание ненадлежащем лицом, отсутствие акта ставят под сомнение факт исполнения данного д-ра, но не влияют на его дейст-ть.

для розн. к-п действ-т след-ие правила:данный д-р сч-ся закл-м с момента выдачи док-та, подтвержд-го оплату.

Содержание д. розн. к-п.:

1.условие о доставке товара.

Срок д.б. указан в д-ре, если же такой срок не согласован сторонами, то доставка д.б. осуществлена в разумный срок с момента предъявления требования пок-ля (499) отличие от ст. 314.

314. закл.д-ра – разумный срок-требование кредитору.

499 закл. д-ра- требование кредитору-разумный срок.

2. условие о комплекте товара.

Опред-ся только согласованием сторон. ЗоЗПП запрещает пр-цу обуславливать приоб-ие одних товаров приоб-ем др.

3. условие об упаковке товара.

Упаковка произ-ся продавцом бесплатно, кроме спец. упаковки-подарочной. Если продаются крупногабаритные предметы, то пок-ль м. потр-ть др. тару, стоимость такой тары в стоимость товара не входит.

4. обяз-ти пр-ца предоставить пок-лю необ-ую и дост-ую информацию о товаре.

Об-ть носит не дог-ой хар-р. Под необх-ой инф-ей понимается её полнота, у пок-ля д. сложиться четкое представление о св-вах товара, о правилах его использования и хранения. Состав инф-ции перечислен в ст. 10 ЗоПП. Пок-ль делитант в этом вопросе, отсут-т сведения о товаре, условиях хранения, вся отв-ть ложится на пр-ца. Под достоверной инф-ей поним-ся её соот-вие дейст-ти. Если д. розн. к-п не заключен ещё и пок-лю не пред-ся полная или дост-ая инф-ия, пр-ц рассматривается как уклоняющий необоснованно от закл-ия д-ра, то пок-ль м. взыскать убытки, связанные с необоснованным уклонением от закл-ия д-ра.

Д-р заключен, но инфо не предоставлена достоверной, то пок-ль вправе:1. либо в разумный срок отказаться от исполнения д-ра и потр-ть возврата уплоченной суммы и возмещения убытков, либо на основании ст. 503 ГК предъявить требовнаия, связанные с недостатками товаров, возникшими из-за отсутствия инфо., либо потребовать возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или им-ву потр-ля на основании гл. 59, параг. 3 ГК.

5. условия, к-ые предусматривают право пок-ля требовать обмена качественного товара.

1. товар не подошел пок-лю по размеру, форме, габаритам.

2. обмен непродовольственных товаров

3. товар надлежащего качества

4. товар не был в употребление и сохранил товарный вид и потреб-ие свойства

5. реализовать это право м. в 14 дней с момента покупки, пресекательный срок. Для реализации данного правила не обязан док-ть мотивы обмена.

Д-р счит. заключ. в надл. ф. с мом. выдачи продавцом покупателю касс. или тов. чека или иного док., подтв. оплату товара. Предлож. товара в его рекламе, каталогах и описан., обращ. к неопр. кругу лиц, призн. публ. офертой, если оно содержит все сущ. усл. дог-ра. Выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о продав. товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия договора розничной купли-продажи…

61. ДОГОВОР ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ… ст.824-833.

Новый институт в ГК РФ. Вытекает из дог-ра Факторинга (этот термин исп-ся только в заруб.цивилистике) и из норм цессии(ст.382–390).

По Дог-ру ФПУДТ одна сторона (финанс. агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) ден. ср-ва в счет денежн. треб-я клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, вып-я им работ или оказ-я услуг 3-му лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное треб-е.

Взаимный и возмездный. М.б.реальным (агент передает деньги или клиент уступает требование), и консенсуалъным (агент обязуется передать денежные средства или клиент обязуется уступить требование) по усмотрению его сторон.

Цель Д-ра–1)получение клиентом ден.ср-в в счет уступаемого им права требования.2)цессия происходит в целях обеспечения исполнения обязательства самого клиента перед его фин. агентом (абз. 2 п. 1 ст. 824 ГК-ден. треб-е переходит к фин. агенту только при неисполнен. клиентом своего основного обя-ва!).

Элементы Д-ра. Возникает 2 группы прав-х отн-ний: основные (внутр-е-мужду финансовым агентом (фактором) и клиентом) и производные (внеш-е). Фин. агент–спец. субъект договора, коммерч. орг-ация, профессион. оказывающая факторингов. услуги (банки и ин. кредит-е орг-ции+др. коммерч. организации,имеющ. спец-ю лицензию на осуществление деятельности такого рода (ст. 825 ГК). Клиент-любое лицо, но зачастую это коммерч. орг-ции. Внеш. правоот-ния - между фин. агентом и 3им лицом (должником клиента по заключенному между ними договору (покупателем товаров, заказчиком работ или услуг)

Предмет Д-ра - денежн. треб-е, уступаемое в целях получ-я финансиров-я (ст. 826 ГК). Если не денеж-е,а другое имущ-е треб-е(передача вещи/выполнение работы)-то использ-ся общ. нормы цессии. Разновидности предмета Д-ра: а) ден.треб-е,срок платежа по кот. уже наступил (существующее треб-е)б)ден. треб-е, кот. возникнет в будущем (будущее треб-е).

Срок в Д-ре-соглашением сторон(напр-р: Д-р действует до момента исполнения должником уступленного требования)

Цена Д-ра–стоимость уступ-го требов-я клиента к должнику. Вознаграждение фин-му агенту м.б.: в виде твердой суммы,% от стоимости переданных требований, разницы м/у номинальной стоимостью требования по дог-ру,и его оценочной(рыночной) стоимостью.

Форма консенсуального Д-ра ФПУДТ-по общ. правилам о форме сделок. Но реальный Дог.ФПУДТ и уступка прав, совершаемая во исполнение консенсуального договора д.б. совершены в той же форме, что и сделка, на которой основано уступаемое право(м.б.простая или квалифицированная письи. форма сд-ки, а в устан-х законом случаях – письм. форма с гос. рег-цией уступки треб-я) Последующ. уступка ден. треб-я финансовым агентом не допускается, если ин. не предусмотрено соглашением сторон.

Содержание Д-ра-права и обяз-ти фин. агента и клиента. Обязан-ти фактора:осуществить финан-ние клиента путем передачи цены договора (ден. ср-в) в договорном порядке;в спец. оговоренных случаях принять у клиента необходимую документацию для ведения бухг. учета операций клиента;

62. ДОГОВОР МЕНЫ ст.567-571

Это Д-р, в силу кот. кажд. из сторон обяз-ся передать в собств-ть др. стороне товар в обмен на другой.

Отлич-е от других возмездн. Д - характер встречного пердоставления. По ДМ исключ-ся возврат имущества аналогично полученному как при д-ре займа или оплата стоимости как при Д к-п.

Элементы ДМ. Стороны в Д - собственники предметов мены или действуют по уполномочию собственников. При заключ. ДМ м/у гос. и муниц. унитарн. предпр-ми передается или возникает право хоз. вед-я или право опер-го упр-я.

Предмет ДМ: м.б. любые движ. или недвиж. вещи(д.соблюдаться треб-я к форме сделки и правила о гос. рег-ции недв-ти) Нет спец. указаний о форме ДМ(прим-ся общ. правила ГК о форме сд-к,о форме д-ра куп.-пр.) ДМ считается заключенным в устн. форме в момент передачи стор-ми др. другу обмениваемых вещей. М.заключить ДМ в письм. форме, даже если закон не предписывает. ДМ с участ. ЮЛ требует письм. формы. Письм. форма необходима при обмене недв-ти. Товар и его кол-во д.б. определенными, иначе ДМ - незаключен-й. ДМ - возмездный, по общ правилу обмениваемые товары - равноценны. Но если в д-ре указано, что товары неравноценны - сторона, передающ. товар, который по цене ниже получаемого взамен, обязана уплатить др. стороне разницу.

Права и обяз-ти сторон: Кажд. из сторон выступ. в кач-ве продавца передаваемого другой стороне товара и пок-ля товара, получаемого взамен:для каждого пр-ца прим-ся обязанность по передаче товара. Тов-ры передаются одновременно,если иое не указ. в Д-ре. Риск случ. гибели вещи перехо-т на приобрет-ля в момент,когда прод-ц считается исполнившим св. обяз-ть по передаче тов-ра.

Статья 567. Договор мены

1. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.

2. К договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже (глава 30), если это не противоречит правилам настоящей главы и существу мены. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.

Статья 568. Цены и расходы по договору мены

1. Если из договора мены не вытекает иное, товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными, а расходы на их передачу и принятие осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет соответствующие обязанности.

2. В случае, когда в соответствии с договором мены обмениваемые товары признаются неравноценными, сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения ее обязанности передать товар, если иной порядок оплаты не предусмотрен договором.

Статья 569. Встречное исполнение обязательства передать товар по договору мены

В случае, когда в соответствии с договором мены сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают, к исполнению обязательства передать товар стороной, которая должна передать товар после передачи товара другой стороной, применяются правила о встречном исполнении обязательств (статья 328).

Статья 570. Переход права собственности на обмениваемые товары

Если законом или договором мены не предусмотрено иное, право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами.

63. ДОГОВОР ДАРЕНИЯ ст.572-582

Д. дарения называется Д., по кот. одна сторона (даритель) безвозм. передает или обязуется передать опред-ное имущ-во (вещь в собств-ть или имущ-ное пр.) др. стороне (одаряемому) либо освобождает или обяз. осв-ть ее от имущ-венной обяз-ти (ст. 572 ГК).

По действ. ГК дарение м. выступать в кач-ве как реального, так и консенсуального Д. В последнем случае Д. порождает обязат-во передать опред. имущ-во одаряемо­му в момент, не совпад. с моментом закл-я Д., т.е. в будущем.

Основанием Д. дарения явл. не само по себе желание одарить, а намерение передать имущ-во безвозм. Безвозм-сть как гл. квалифицирующий признак Д. дарения не означает, что одаряемый вообще свободен от любых имущ-венных обяз-тей. Так, передача дара м/б обусловлена его использ-ем в общеполезных целях, в т.ч. — по к-либо опред-ному назнач-ю (пожертвование).

Предмет Д. дарения, включив в него вещи, имущ-венные права (треб-я) в отношении дарителя или третьих лиц, а также освобождение от имущ-венных обяз-тей перед дарителем или третьим лицом. Дарение прав в отнош. третьих лиц происходит в форме их уступки — цессии.

Осн. видами дарения: реальный Д. (непос­редственное дарение) и консенсуальный Д. дарения (дарственное обещание). В качестве классификационного критерия здесь выступает момент закл-я Д. Но возможна и др. классификация (цель дарения). Так, различаются дарение в собственном смысле слова, т.е. действие, соверш. в интересах одаряемого лица, и пожертвование — дарение, совершаемое в общих интересах неопред-ного круга лиц, преследующее общепо­лезные цели, а также освоб. от имущ. обязанности.

Форма Д. дарения опред-ется его предметом, составом и ценой.

Все Д. дарения недвиж. имущ-ва дол­жны закл. в письм. форме и подлежат обяз. гос. регистр.

Стор. Д. дарения — дарителем и одаряемым — могут быть гр-не, юр. лица и гос-во.

Серьезное влияние на возможность закл-я Д. дарения гр-ми оказ. объем их дееспособности. Недееспособный гр-н может заключать Д. дарения только через своего опекуна (п. 2 ст. 29 ГК). При этом от его имени можно производить дарение только обычных подарков небольшой ст-ти (не дороже пяти МРОТ); право на получ. им подарков через опекуна не ограничено.

Лицо, признанное огранич. дееспособным, вправе самост. совершать лишь мелкие бытовые сделки, а все остальные — только с согласия попечителя. Малолетние и н/летние могут совершать сделки, направленные на безвозм-е получение выгоды, т. е. выступать в кач-ве одаряемых, если соотв-ующие Д. не треб. нотар. удостоверения или гос-енной регистрации.

Рад запретов на получение подарков закон связывает с особенно­стями проф. статуса одаряемых лиц, пытаясь => бороться со злоупотреблениями работников соц. сферы и гос. упр-я. В отношении Д. дарения с участием юр. лиц ГК также предусм-ет ряд ограничений. прямо запрещает дарение м/у ком. орг-ми, за искл. обычных подарков небольшой ст-ти. Др. ограничение, устан-ное , касается даре­ния вещей, принадлежащих юр. лицу на праве хоз. ведения или оперативного упр-я. Действительность такого дарения, осущ-мого унитарным предприятием либо казенным предприятием или учрежд., требует согласия собственника вещи.

64. ДОГОВОР РЕНТЫ ст.583-605

ДР-Одна стор. (получатель ренты) передает др. стор-не (плательщику ренты) в соб-ть им-во, а плательщик р. обяз-ся взамен периодически выплачив-ть ренту в виде определен. денежн. суммы или предоставлять получателю р. сведства на содерж-е в ин. форме.

Цели: им-во передается под выплату ден. суммы,предназнач-й для содерж-я.ДР-реальный(заключен с момента,когда получ-ль р. передал им-во плат-ку р.) Односторон. Дог-р-получ-ль р. обладает лишь правами и не несет обяз-тей после предачи им-ва.

ДР-возмездн. д-р. Отличие от Дог-ра к.-п.:в целях и сумме выплаты(при ДР-сумма заранее не известна! Д к.-п. с переходом им-ва прекращ-ся, а ДР-начин-ся)

Характ-ка ДР: Отшош-я-длительные;они не м.б. ограничены указанием срока;при пожизн. содержании с иждивением они носят доверит. хар-р (правоприемство в отнош. прав получ-ля р.тут исключается); принцип аннаторности(рискованности) - размер р. платежей м. оказаться <или> стоим-ти им-ва; р. платежи не связаны с предприним. деят-тью

Форма ДР: наториал. заверение;если недвиж-ть-то гос. рег-ция д-ра. Права получ-ля р. хар-ся признаком следствия за недвиж. им-вом(все обяз-ва по выплате р. переход-т к нов. приобтерателю им-ва,не зависимо от того знал он или нет. Отчуждатель им-ва несет субсидиарн. ответ-ть с нов. собств-ком по исполнен-ю р.

В Д. м.б. предусм-на солидарн. ответств-ть)Отчужден-е движ. имущества - перед получ-м р. обязан-ть несет плательщик р.

Обеспечиение выплаты р.: с недв. им-вом – оно станов-ся предметом залога, с движ. им-вом - стороды д. указать способы обеспеч-я или обязаны заклюсить д. страхован-я риска ответств-ти плат-ка р.(это существенное услов ДР вместе с предметом Д.)

Виды:

(1) Д. постоян. р. Получ-ли ПР:ФЛ и некомм. ЮЛ(если не противоречит осн. цели их деят-ти).ДПР м.б. заключен в пользу 3-го лица. Возм-но правоприемство. Для плательщ-в р. и для им-ва нет ограничен-й. Р. выплач-ся бессрочно (деньги,раб.,усл.).

Периодичность выплаты: оговарив-ся сторонами или выплачив-ся по окончан. календ. квартала. Обяз. усл. Д.-усл. о выкупн. цене р. и усл. и о размере постоян. р. Прекращ-е ДПР: 1)случ. гибель, поврежден. имущества, предназначеннное под выплату р. (2 усл.: им-во д.было передав-ся за плату+плательщик потребовал прекращ-е/изменен.ДПР), 2)выкуп пост. р.

(2) Д пожизнен р. Устанавл-ся на период жизни гр-на (неск. лиц одноврем-но - родителей, супругов), кот. передает им-во или на период жизни др. указан-го им лица. Прекращ-е ДПожР - смерть гр-на или признан. его умершим. Нет правоприемства за исключ. ДПожР в пользу неск. лиц. Р. выплач-ся только в ден. форме. Ее размер - это существ. усл-е Д.(не м.б<МРОТ). Нет права на выкуп им-ва, случ. гибель, поврежден-е им-ва не осбобожд-ет плат-ка от его обяз-тей. Подвид ДПожР - Д.Пож.Содерж-я с иждивением: под выплату р.- только недвиж. им-во; обеспечивает получ-лю содержание; м. выплач-ся в виде денег, иного им-ва или благ(ухаживать). Правов.регулир-е: Объем р. опред-ся матер. и нематер. потребностями получ-ля р.; размер р. не м.б.<2МРОТ; существ. усл: объем пердоставлен-го содерж-я; плательщик р. ограничен в св. правах на им-во, кот. передано ему под выплату р. (отчуждение, сдача в залог и др.- с соглас. получателя р.) Если плательщик р. докажет, что получатель р. использ-ет содержание не по назнач-ю, то возможно прекращ-е Д.

65. ПОНЯТИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ. АРЕНДА КАК ДЛЯЩЕЕСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ОТНОШЕНИЕ

ст.606-625

По Д. аренды одна сторона (арен­додатель) обяз. предоставить др. стороне (арендатору) имущ-во за плату во временное владение и польз-е или во времен пользов-е, а арендатор обяз-ся уплачивать ар.плату (ст. 606), .

Дог-р аренды явл. консенс., взаимным и возмездным.

Цель Д. - обеспечить передачу имущ. во врем. польз-е. В этом заинтерес. обе стороны Д.. Арен­датор, как правило, нуждается в имущ-ве врем. или не имеет возм. приобрести его в собств-ть. Арендодатель же пресле­дует цель извлеч. прибыли из передачи имущ-ва во врем. польз-е др. лицу.

Стороны Д. — арендодатель и арендатор. По общему прави­лу, и в роли арендодателя, и в роли арендатора могут выступать любые субъекты гр. права, как физ., так и юр. лица. Арендодатель — это собств-к передаваемого в польз-е имущ-ва или лицо, уполномоч. З-м или собств-м сдавать имущ-во в аренду (ст. 608 ГК). Арендатор — это лицо, заинтерес. в получении имущ-ва в польз-е. Никаких спец. треб-й к нему закон, по общему правилу, не предъявляет.

Предмет Д. — любая телесная непотребляемая вещь, по­скольку она не теряет своих натур. св-в в процессе использ-я.

Помимо общих треб-й к форме всякого Д., законом для Д. аренды устан. и спец. треб-я. Д. аренды на срок более года, а также если хотя бы одной из сторон Д. явл. ЮЛ, независимо от срока д/б закл. в простой письм. форме. Д. аренды недвиж. им. подлежит гос. регистрации.

Сод-е Д. аренды образуют права и обяз-ти. Сущ-м условием явл. предмет. В отношении него прямо сказано, что при отсут­ствии в дог-ре данных, позволяющих определить имущ-во, кот. подлежит передаче в аренду, условие о предмете считается не согласо­ванным сторонами, а соотв. дог-р — незаключенным (п. 3 ст. 607 ГК).

Цена Д. (арендная плата), как и срок, не относится к сущ-м условиям. Если арендная плата дог-ром не устан-а, прим-ся обычная ар. плата (п. 3 ст. 424 ГК, п. 1 ст. 614 ГК). Что же касается срока, то дог-р аренды м/б заключен как на опред-ный (п. 1 ст. 610 ГК), так и на неопред-ный срок (п. 2 той же ст.и).

Нет перехода пр. соб-ти! Арендатор - м.б. признан титулованым владельцем (наделяется 1) вещ.-правовыми способами защиты - вендикац-й и неготорн. иски; 2) пр.следования-переход пр. соб-ти,др. вещ. права др. лицу на сданое в аренду им-во не влечет измен-я или расторж-я ДА). Плоды продукции и доходы принадлежат аренд-ру. Возможна передача им-ва с субаренду (если это указано в ДА).

ДА-консенсуальный, возмездный, взаимный. Сущестенные усл-я: предмет (индивид.-определен. вещь, непотребимая). Срок ДА: "на неопред. срок" - этот Д. м.б. расторгнут в люб. время по треб-ю кажд. из сторон при усл.-сторона,требующ. расторжения д. предупредить др. сторону при движ им-ве-за 1 мес., при недвиж. им-ве - за 3 мес.

Цена (ар. плата):форма платы м.б. любая,сроки внесенияар.пл.-указ-ся в ДА, ар.пл. м. измен-ся по соглаш. сторон,но не чаще 1 раза в год.

66. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИЗ ДОГОВОРА АРЕНДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО НЕИСПОЛНЕНИЯ

Обяз-ти арендодателя. 1) предоставить арендатору имущ-во в состоянии, соотв. условиям Д. аренды и назнач-ю имущ-ва. Состояние имущ-ва, подлежащего передаче в аренду, должно быть опред-о дог-ром аренды. Имущ-во сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему док-тами (тех. паспортом, серти­фикатом кач-ва и т. п.). Имущ-во должно быть передано в аренду в устан. срок. Этот срок д/б указан в дог-ре аренды. Если срок передачи дог-ром устан. не был, имущ-во подлежит передаче в разум. срок.

Обяз-ть обеспечить надлежащ. сост-е имущ-ва дейст­вует на протяжении всего срока аренды, хотя вещь и передается аренд-ру, как правило, вскоре после закл-я Д.

При обнаруж. в имущ-ве недостатков, за кот. отвечает арендодатель, арендатор вправе по своему выбору: а) потреб. от арендодателя либо безвозм-го устран. недостатков имущ-ва, либо соразмерного уменьшения ар. пла­ты, либо возм-я своих расходов на устран. недостатков имущ-ва; б) непосредственно удержать сумму понес. им расходов на устран. данных недостатков из ар. платы, предварительно уведомив об этом арендодателя. В данном случае уведомление необход., чтобы арендодатель узнал о причинах, по кот. ар. плата уплачивается ему не в полном р-ре; в) потреб. досрочного расторж-я Д..

Арендодатель обяз. предупредить арендатора о всех правах 3 лиц на сдаваемое в аренду имущ-во; производить за свой счет кап. ремонт передан. в аренду имущ-ва, если иное не предусм. з-м, иными пра­в. актами или Д. аренды

Нарушение обяз-ти по проведению кап. ремонта дает арендатору право: а) произвести кап. ремонт, предусм. дог-ром или вызванный неотложной необход-остью, и взыскать с арендода­теля ст-ть ремонта или зачесть ее в счет ар. платы; б) потребовать соотв-ующего уменьшения ар. платы; в) потребовать досрочн. расторж-я Д. и возм-я убытков; возместить арендатору ст-ть неотделимых улучшений, про­извед. с согласия арендодателя и за счет арендатора, если иное не предусм. дог-ром аренды (п. 2 ст. 624 ГК). Под неотдели­мыми понимаются такие улучшения, кот. не м.б. отделены от арендованного имущ-ва без прич. ему вреда. Арендатор имеет право на такое возм-е только при наличии одновременно двух условий: а) согласия арендодателя на произв. неотделимых улучшений. б) использ-я для произв-ва улучшений собств. ср-в арендатора.

Обяз-ти арендатора. 1) польз. арендованным имущ-вом в соотв-ии с усло­виями Д. аренды, а если такие условия в дог-ре не опред-ы, то в соотв-ии с назнач-ем имущ-ва. Если арендатор пользуется имущ-вом не в соотв-ии с усло­виями Д. аренды или назнач-ем имущ-ва, арендодатель имеет право потребовать досрочного расторж-я Д. и возм-я убытков; 2) своеврем. вносить плату за польз-е имущ-вом (п. 1 ст. 614 ГК). Ар. плата может уплачиваться в форме: а) опред-ных в твердой сумме платежей, вносимых периодиче­ски или единовременно; 6) устан-ной доли получ. в рез-те использ-я аренд. имущ-ва продукции, плодов или доходов; в) предоставл. арендатором опред-ных услуг и др.; 3) при прекращении Д. аренды вернуть арендодателю имущ-во в том состоянии, в кот. он его получил, с учетом норм. износа или в состоянии, обусл. дог-ром (ч. 1 ст. 622 ГК); 4) поддерживать аренд. имущ-во в исп-м состоянии, производить за свой счет текущий

Гл. обяз-тью дарителя явл. передача дара. Если предметом Д. явл. вещь, то ее передача одаряемому может осущ-ся посредством вручения, символической передачи (напр., вручение ключей) либо вручения правоустанавливающих док-тов (абз. 2 п. 1 ст. 574 ГК). Передача дара в виде имущ-венного права в отношении третьего лица обычно производится путем вручения док-тов, фиксирующих осн. возникнове­ния этого права (напр., уступка прав по предъявительской ЦБ). Единственным основанием возникновения права в отношении самого дарителя явл. Д. дарения.

Обяз-ти дарителя по консенсуальному Д. дарения пере­ходят к его правопреемникам, если иное не предусм. Д. В отнош. пожертвования это правило не действует

Право отказа от исп-я консенс. Д. дарения — одно из важнейших прав дарителя. Даритель может воспользоваться этим правом в ряде случаев (в судебном порядке): 1) если обращение с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимуществееную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты; 2) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, члена его семьи или близкого родственника либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения; 3) Д. дарения, соверш. ИП либо ЮЛ в нарушении правил о несост. (банкр.) – по треб. заинтерес. лица; 4) если даритель переживет одаряемого (это основание д.б. оговорено в Д.).

Правила об отмене подарков не прим-ся к пожертв. и подаркам неб. ст-ти (до 5 МРОТ)

Права и обяз-ти одаряемого. Право на получение дара логически вытекает из самого предмета Д. дарения. Право отказа от принятия дара закреплено за одаряемым ГК. Это право м/б осуществлено в любой момент до передачи дара и даже не обусловлено налич. каких-либо уважитель­ных причин.

Существование обяз-тей на стороне одаряемого лица — явле­ние довольно редкое для обычного дарения. Но в Д. пожертвования обяз-ть одаряемого по использ-ю имущ-ва в общеполезных целях присутствует всегда. В Д. пожертвования гражданину эта обяз-ть трансформируется в обяз-ть использ-я дара по конкретному назнач-ю, указ. дарителем. Аналогичная обяз-ть может возлагаться и на одаряемое юр. лицо

Пожертвование м. получать:

- гр-не;

- лечеб., воспит. и иные социальные учрежд.;

- благотворит., научные, учебные учрежд.;

- фонды, музеи, учрежд. культуры;

- обществ. и религиозн. учрежд.;

- РФ, субъекты РФ, муницип. учрежд.

Принятие пожертвования не требует чьего-либо согласия или разрешения.

Жертвователь или наследники м. требовать отмены пожертвования если:

- исп-е пожертв. им-ва осущ. не в соотв. с назнач.;

- назнач. исп-я пожертв. им-ва изменено без согласия жертвователя.

Статья 571. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены

Сторона, у которой третьим лицом изъят товар, приобретенный по договору мены, вправе при наличии оснований, предусмотренных статьей 461 настоящего Кодекса, потребовать от другой стороны возврата товара, полученного последней в обмен, и (или) возмещения убытков.

предоставить клиенту иные фин. услуги, связанные с ден. треб-ми, кот. являются предметом уступки (напр, выдать поручительство по сделке клиента, осуществить учет выписанных на него векселей) Основная обязанность клиента - уступка фактору ден треб-я. По общ. правилу, клиент несет перед фин. агентом ответств-ть лишь за действительность денежного требования, являющегося предметом уступки.

2усл-я действительности - клиент д. иметь соответствующ. субъективное право в момент совершения уступки+в момент передачи права клиенту не д.быть известны обстоят-ва, в рез-те кот. должник вправе не исполнять уступаемое требование. В эт. случ. клиент не отвечает перед финансовым агентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником треб-я (но эта отв ть м.б. возлодена на клиента в д-ре).

Нов. норма в Гр зак-ве - передача ден. треб-я правомерна даже тогда, когда между клиентом (кредитором) и должником ранее было достигнуто соглашение о недопустимости уступки прав по договору! должник в д-ре становится обязанным произвести платеж фин. агенту при условии, что он получил от клиента (кредитора) или от финан. агента уведомление об уступке денежного требования в пользу фактора. В ходе осуществления платежа фин. агенту должник вправе предъявить к зачету свои денежные требования, основанные на д-ре с клиентом, кот. имелись у должника ко времени, когда им было получено уведомление об уст. треб-я в пользу фактора.

Имущ. ответств-ть: в Консенс-м д-ре фактор отвечает за отказ от передачи клиенту ден. ср-в в счет денежного требования последнего,клиент-за несовершение или ненадл. оформл. уступки треб-я, за действит-сть передан. треб-я, когда это установлено договором, клиент отвечает за неисп-е или ненадл. исп-е треб-я должником. В реал-м Д ответ-ть за его неисп-е для клиента – за действ-ть предмета д-ра, за его исполнимость. Ответ-ть - компенсац. убытков и уплата неустойки (если есть в соглашен.)

ремонт (устран. недостатков имущ-ва, не связ-ое с заменой осн-ых (гл.) составных частей (деталей, узлов, конструкций)) и нести расходы на сод-е имущ-ва, если иное не устан-о законом или дог-ром аренды; 5) без согласия арендодателя не сдавать аренд. имущ-во в субаренду, не передавать свои права и обяз-ти по Д. аренды др. лицу (перенаем), не передавать имущ-во в безвозм-е польз-е, а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в кач-ве взноса в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса.

Содержание ДА Ар-ру принадлежит имущ. право заключ-я ДА на нов. срок. Ар-р д. предупредить об этом до истеч. срока прежнего ДА. Если это право наруш-ся, то ар-р в суд. пор-ке м. потребовать перевода на себя пр.и обяз-тей по нов. ДА. В суде ар-р д. доказать: намерение ар-ля заключить нов. ДА с др. лицом, факт ненарушения им условий пердудущ. ДА, дать согласие на заключ-е ДА на нов. усл-ях.

Есть спец. усл-я прекращ-я ДА по инициат. ар-ра (непредоставление ар-лем им-ва, препятствие пользованием им-вом,есть существенные недостатки, кот. препятств. польз-ю эт. им-вом, не производится капит. ремонт, если это явл. обяз-ю ар-ля, им-во в непригодном сост-и по независящ. от ар-ра обст-вам.) и по иниц. ар-ля (нарушен. дог-ра по пользов-ю им-вом, существ. ухудшение им-ва ар-ром, > 2раз подряд не вносит ар. плату, не произв. кап-го ремотна в разумн. сроки, если обяз-то возложена на ар-ра). Оч. важна досудебн. процедура урегулир-я спора: если ДА расторг-ся по иниц. ар-ля, то ар-ль д. потребовать у ар-ра в письм. фор. исполнен. дан. обязат-ва в разумн.ср. Если по иниц. ар-ра-ар-р д. отправить письм. требов-е расторгнуть ДА (если получен отказ ар-ля или в теч. 30 дней не получен ответ, то ар-р м. обращ-ся в суд о досрочн. расторж. ДА) Есть общ. основ-я расторж-я ДА (при существ. наруш-и услов. д-ра,при существ. изменен. обстоят-в) ДА на срок более года и если одна из сторон-ЮЛ, то в письм. форме. ДА недвиж. им-ва - гос. рег-ция.

67. ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ПРОКАТА И ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)

ДП представляет собой соглашение, по кот. арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предприн. д-ти, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование. Им-во, предоставленное по ДП, использ-ся для потребительских целей, если ин не предусм Д. или не вытек из существа обязательств (п.1 ст.626).

ДП отличают: во-первых, особый статус арендодателя; во-вторых, особый предмет Д. Арендодателем по ДП м.б. только коммерч организ, профессионально занимающаяся прокатом им-ва, т.е. ЮЛ, для кот сдача им-ва в аренду явл. постоянной целью его предприн. д-ти. Разов операц-и по сдаче движ им-ва в аренду нельзя отнести к ДП.

Предметом ДП мож служить лишь движ имущество. Движ им-во, кот может сдаваться напрокат, весьма разнообразно: бытовые электроприборы, одежда, музыкальные приборы, легковые автомобили, мебель, спортивный инвентарь и т.п. Сделки аренды (включая и краткосрочные) с любой недвиж-ю, даже осущес-мые профессиональными коммерч организ-ми по торговым операциям с недвиж-ю, ни при каких условиях не м.б. отнесены к ДП.

По общему правилу имущество, предоставленное по ДП, должно использоваться для потребительских целей. Однако при этом закон оговаривает, что иное м.б. предусмотрено Д. или вытекать из существа обяз-ва. Это означ, что предмет ДП при наличии соответствующих условий в Д. может использоваться и для предпринимательских целей (напр, использование высокоточной измерительной аппаратуры для осуществл времен контроля за производств процессами, осуществляемыми аренд-ром). Сущность обяз-ва, по кот. арендатор – индив предприн-ль ежедневно берет напрокат весы для осуществления собственной торговой д-ти, предопределяет коммерч цель и хар-р использ-я предмета проката.

Т.о, наряду с бытовым (потребительским) прокатом законодатель допускает и небытовой прокат. Вследствие этого правомерен и вывод о том, что помимо граждан, составляющих осн контингент аренд-ров по ДП, в этом кач также могут выступать юр лица и индив предприн..

Особ. ДП закл. и в том, что он относится законом к категории публичных Д (п3 ст.626). Поэтому коммерч орган – аренд-ль не вправе отказать какому-либо лицу из числа обратившихся к ней в заключении ДП или оказать кому-либо из них предпочтение в отношении закл. Д. Арендодателем должны устанавливаться одинаковые для всех арендаторов условия ДП, в том числе и об аренд плате. Льготы для отдельных категорий арендаторов допускаются лишь в случаях, указ. в законе и ин правов актах. Форма ДП должна быть письменной. Традиционно в сфере регулирования отношений по прокату имущества используют различные формуляры, определенные арендодателями, и стандартные (типов) формы Д. Поэт зачастую ДП облад признаками Д. присоединения (ст. 428 ГК).

Срок ДП не может превышать 1 года (п.1 ст.627). При этом согласно п.2 ст.627 к ДП не прим-ся правила о возобновлении Д. аренды на неопредел срок и о преимуществен праве арендатора на возобновление Д. аренды.

Несм на то, что ДП явл. срочной сделкой, арен-р вправе отказаться от ДП в любое время, письменно предупредив о своем

68. ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ Т/СРЕДСТВ И АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ

По дог. аренды ТС арендодатель обяз. пре­доставить арендатору ТС во временное владение и пользо­вание.

Виды аренды транспортных средств:

• аренда ТС с экипажем предполагает предоставле­ние арендодателем арендатору за плату во врем. владение, а также пользование ТС и оказ услуг по управлению им и технической эксплуатации;

• аренда ТС без экипажа, то есть без предоставления услуг по управлению им и технической эксплуатации.

Особенности аренды ТС:

• обязательная письменная форма Д.;

• здесь не прим-ся правила о продлении арендных отношений на неопред. срок и о преимуществ. праве арендатора на зак­л. нового арендного Д.;

• арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать арендованное ТС в субаренду, закл. с 3 лицами дог. перевозки и иные договоры;

• особенности аренды отдельных видов ТС устан-ются трансп. уставами и кодексами.

Отлич. черты аренды ТС с экипажем:

• обяз-ть по производству как капитального, так и текущего ремон­та лежит на арендодателе;

• арендодатель обязан обеспечить нормальную и безопасную эксплуата­цию ТС в течение срока Д.;

• арендодатель обязан обеспечить ТС экипажем, чле­ны кот. явл. раб-ми арендодателя;

• расходы по оплате услуг членов экипажа несет арендод-ль, а расх, связ. с ком. эксплуатацией ТС, - ар-р;

• обяз-ть по страхованию ТС и ответственность за ущерб, прич. в связи с экспл. ТС, лежат на арендодателе;

• ар-р отвечает за вред, прич. ТС-ву, толь­ко если вред наступил по его вине или по вине лиц, за д-я кот он несет ответственность.

Отлич. черты аренды ТС без экипажа:

• ар-р обязан производить как текущий, так и кап. ремонт транспортного средства;

• ар-р своими силами осущ-ет управл-е и технич эк­сплуат ТС;

• ар-р несет обязанности по страхованию ТС и отвечает за вред, причиненный в связи с его эксплуатацией.

По договору АЗд и Соор арендодатель обяз. предос­тавить арендатору здание или сооружение за плату во временное владение и пользование, а арендатор обяз. уплачивать обусловл. догово­ром ар. плату.

Закон ограничивает аренду жилых помещений:

ЮЛ вправе арендовать жилые помещения только в целях прож. в них граждан;

Граждане могут получить жилое помещение во временное владение и пользование только путем закл. Д. найма жилого поме­щения.

До закл. Д. аренды здания или сооружения арендодатель обязан информировать арендатора о правах 3 лиц на сдаваемое в аренду им-во.

ДА здания или сооружения закл. в простои пись­м. форме путем составления единого док-та, подпис-го сторо­нами. Если срок д-я Д. > одного года, то обяз. гос регистр-я Д.

69. ПОНЯТИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИК ДОГОВОРА КОММЕР-ЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ…

ДКК-одна сторона - правообладатель обязуется предоставить другой стороне - пользователю право использовать комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, а другая сторона обязуется использовать полученные права в своей предпринимательской деятельности в обусловленном договором объеме и выплачивать вознаграждение .

Субъект.состав: правообл-ль- коммерч.организ-я, юр.лицо. получатель- тж м.б предприниматель.

Общ.хар-ка- консен-й. возмездный, взаимный.

Предмет дог-ра- комплекс исключительных прав кот-й можно разделить на: обязательные (право на фирменное наименование. Право на охраняемую коммерч-ю информацию. Д.б оговорены обязательно иначе предмет не оговорен и д-р не заключен.) и дополнит-ые- (право на товарный знак. Знак обслуживания. Если не согласованы, предмет все равно оговорен).

Коммерч-ое обозначение- незарегистрированное но общеизвестное наименование использ-ое в деят-ти предпринимателя. В соот-ии с суд.практикой- комм.обозначение не регист-ся.

Коммерч-я информация: неизвестная 3-м лицам, к ней нет свободного доступа на законных основаниях, обладатель принимает все меры по охране ее кондифициальности. Товарный знак- обозначение отличающее знак обслуживания товара, услуги 1 юр и физ лиц от однородных товаров др.лиц. дополн-е объекты- деловая репутация.

Виды франчайзенга: бытовой - польз-ль распространяет товары выпускаемые правообладателем. Сетевой - пользователь под знаком правооблад-ля оказывает те или иные услуги. Торговый – организ-я открывает сеть своих магазинов под знаком обслуживания правооблад-ля и др виды.

Форма д-ра: письменная несоблюдение – недействит-ть. Гос. регистрация в органе осущ-ем регистрацию правооладателя в качестве юр.лица.. сущ-е условия- предмет и вознаграждение. обяз-ти правообл-ля: пердать всю иформ-ию, документацию, необходимую для использования права, выдать польз-лю лицензию на право использ-ть объект, оказывать содействие польз-лю, контролировать качесто товаров.

Обяз-ти пользователя: обеспечить соответ-ее качество товаров, работ, услуг, не разглашать кондиф-ую инфор-ию и др.

70. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИЗ ДОГОВОРА КОММ. КОНЦЕССИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО НЕИСПОЛНЕНИЯ

ДКК-одна сторона - правообладатель обязуется предоставить другой стороне - пользователю право использовать комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, а другая сторона обязуется использовать полученные права в своей предпринимательской деятельности в обусловленном договором объеме и выплачивать вознаграждение

Ответ-ть сторон ДКК как предпринимателей друг перед другом наступает независимо от вины(по правилам ответственности по обязательствам при осуществлении предпр. деятельности-в следств. непредолим. сылы,при чрезвычайн. и непредотвратим-х обчтоят-х) ДКК м.б.предусмотрено и ограничение ответ-ти. Передаваемые исключ. права используются,в целях расширения сбыта товаров, выполнения работ или оказ. услуг. Качество этих товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем, должно быть не ниже, чем у правообладателя. Последний обязан контролировать качество товаров (работ, услуг), если ДКК не предусмотрено иное. Ответственность правообладателя перед третьими лицами за ненадлежащее качество товаров (работ, услуг) м.б. как субсидиарной, так и солидарной. Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по ДКК (ч. 1 ст. 1034). По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, последний отвечает солидарно с пользователем (ч. 2 ст. 1034). Правообладатель отвечает независимо от того, продаются ли товары потребителям или иным участникам гражданского оборота. (Применяются доп-но нормы законодательства о защите прав потребителей).

Ответственность правообладателя наступает только при несоответствии качества (но не количества, ассортимента, комплектности, сроков и иных условий договора пользователя с его контрагентом). ДКК действует в течение срока, на который он заключен, а если договор заключен без указания срока – до прекращения в установленном законом порядке. В период действия Д он м.б. изменен или досрочно прекращен (расторгнут).

Д. прекращается: в случ.:

а) одностороннего отказа от договора, заключенного без указания срока (п. 1 ст. 1037). Любая из сторон вправе отказаться от такого договора во всякое время, уведомив об этом другую сторону за шесть месяцев, если более продолжительный срок не предусмотрен договором;

б) одностороннего отказа пользователя от договора в случае изменения фирм наименования или коммерческого обозначения правообладателя (п. 2 ст. 1037 и ст. 1039);

в) прекращения принадлежащих правообладателю прав на фирм наименование и коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами (п.3 ст.1037).

г) смерти правообладателя, если наследник в течение шести месяцев со дня открытия наследства не зарегистрируется в качестве индив предпр-ля (п.2 ст.1038)

д) объявления правообладателя или пользователя несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном действующим законодательством (п. 4 ст. 1037);

71. ДОГОВОР ССУДЫ

По Д. - (Д. ссуды) одна сто­рона (ссудодатель) обяз-ся передать или передает вещь в безвозм-е врем. польз-е др. стороне (ссудополучателю), а последняя обяз. вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом норм. износа или в состоянии, обусловл. Д.

Д. ссуды явл. безвозмездным. Именно это св-во по­зволяет провести четкую границу м/у ним и Д. аренды. Д. ссуды м/б как консенс., так и реальным — в завис. от того, в каком порядке он заключается. (если вещь будет передана в ссуду после закл-я Д. - консенсуальным. Если в момент закл-я - реальный)

Цель Д. ссуды — обеспечить предоставл. им-ва во врем. безвозм-е польз-е. Собственником вещи, переданной в безвозм-е польз-е, остается ссудодатель. Однако при опред-ных обст-твах он осво­б. от несения риска случайной гибели или случ. повреж­дения вещи. (вещь погибла или была испорчена в связи с тем, что ссудопол-ль использовал ее не в соотв-ии с Д. безвозм-го польз-я и др.). В остальн. случаях риск несет ссудодат. как собственник вещи.

Сто­роны Д. — ссудодатель и ссудопол-ль. В их роли могут выступать любые субъекты гр. права. Предмет Д. - ссуда подчинена правилам ГК о Д. аренды. Форма Д. - опред-ется по общим правилам о форме сделок (требует письм. формы, за искл. случаев, когда одной из его сторон явл. ЮЛ или когда ст-ть предмета ссуды в 10 раз превышает МРОТ (п 1. ст. 161 ГК).

Сущ-ми условиями Д. ссуды явл. его предмет и безвозм-сть. При отсутствии в дог-ре данных, позв. определить имущ-во, кот. подлежит передаче в ссуду, условие о предмете считается не согласованным сторонами, а соотв-ующий дог-р — незаключенным (п. 3 ст. 607 ГК). Возмездность - аренда. Срок - м/б заключен как на опред-ный (п. 1 ст. 610 ГК), так и на неопред-ный срок (п. 2 ст. 610 ГК).

Ссудодатель обязан: 1) отвечать за недостатки вещи, переданной в безвозм-е польз-е (ст. 693 ГК). Не отвечает за те недостатки, кот.ые: а) оговорены им при закл-и Д. ссуды; б) заранее известны ссудополучателю (кот.ый, к примеру, ранее ту же самую вещь арендовал); в) долж. были быть обнаруж. ссудополучат-м во время осмотра вещи или проверки ее исп=сти при закл-и Д. или при передаче вещи (п. 3 ст. 693 ГК).

При обнаружении в вещи недостатков, за кот.ые ссудодатель несет ответственность, ссудополучатель вправе потребовать: а) безвозм-го устранения недостатков вещи или возм-я своих расходов на устранение недостатков; б) досрочного расторж-я Д. и возм-я понесенного ссудополучателем реального ущерба.

2) предупредить ссудополучателя о всех правах третьих лиц на передаваемую в безвозм-е польз-е вещь (сервитуте, праве залога и т.п.; ч. 2 ст. 694 ГК).

Если ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, последний вправе потребовать расторж-я Д. безвозм-го польз-я и возм-я понесенного им реального ущерба (ст. 692 ГК). При этом ссудополучатель, в отличие от арендодателя, не вправе истребовать вещь у ссудодателя на основании ст. 398 ГК. Это правило, ослабляющее позиции ссудополучателя, также связано с безвозм-стью Д. ссуды.

Ссудополучатель обязан:

1) пользоваться переданной в безвозм-е польз-е вещью в соотв-ии с условиями Д., а если такие условия в дог-ре не опред-ы, то в соотв-ии с назнач-ем вещи (п. 1 ст. 615 ГК).

72. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ЗАЕМ И КРЕДИТ

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собств. другой стороне (заемщику) деньги или др. вещи, опред. родовыми признаками, а заемщик обяз. возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа реальный, поэтому счит. закл. с момента передачи заемщику денег или вещей. Односторонний. Возмездный (м.б. безвозмездным если спец прописать, или если указано в законе – 1. между гражданами сумма менее 50 МРОТ, 2. передаются не деньги, а вещи) , если % не оговорены в договоре, то считаются в размере ставки рефинансир ЦБ РФ (сейчас 10 % годовых)

Предметом Д. займа могут быть:

• деньги (в том числе иностранная валюта);

• вещи, опред. родовыми признаками.

Субъекты – любые, кроме ограниченных законом (бюджет учреждения, гос органы, органы местн самоуправ). Особый суб. Состав только в договоре гос.займа.

Форма – письменная, искл. Между ФЛ на сумму менее 10 МРОТ, (письменный договор, м.б. расписка в случае с ФЛ, м.б. ценные бумаги: вексель, облигация)

Содержание: обязанность заемщика возвратить сумму займа и ей корреспондирует право требования займодавца

Срок – устанавливается Д, если не установили или установили «по требованию» - срок 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом (абз. 2 п. 1 ст. 810 ГК), а не в 7-дневный срок, как это предусматривает общее правило абз. 2 п. 2 ст. 314 ГК.

Если договор требовал простой письм формы, то его оспаривание по безденежности на основании свидетельских показаний не допускается (если только речь не идет о договоре, заключенном под влиянием обмана) При установлении судом факта неполучения заемщиком денег или вещей от заимодавца договор займа считается незаключенным, а при доказанности получения им денег или вещей в меньшем количестве, чем указано в договоре, последний считается заключенным на фактически полученное количество денег или вещей.

% могут выплачиваться в любом согласованном сторонами порядке (в том числе и однократно). Однако при отсутствии иного соглашения они должны выплачиваться ежемесячно, причем не до определенного договором срока возврата суммы займа, а до дня ее фактического возврата (п. 2 ст. 809 ГК).

Начисление % на % недопустимо

Исполнение договора займа, т.е. возврат заимодавцу имущества с % обеспечивается: залогом, банковск гарантией, поручительством, неустойкой. Утрата залога влечет возникновения права у займодавца треб-ть досрочн возврат займа, %, а также со дня возникновения этого права на сумму займа начисл %-за пользование чужими ден ср-ми

Разновидности Д займа: вексель, облигация, целевой заем, гос займ.

Кредит (разновидность договора займа)

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор), получив­шая лицензию ЦБ России на осущ. кредитных операции, обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных Д, а заемщик обязуется возвратить полученную ден сумму с % (п.1 ст.819ГК).

Консенсульный, Возмездный, Двусторонний

Предмет – деньги, (искл. В товарном кредите м.б. вещи)

Субъект – специальный (банк, кред организация)

К кредитному договору прим-ся правила, регулирующие договор займа, если это не противоречит спец. нормам о кредитном дог. и существу кредитного Д..

Кредитором может быть только банк или иная кредитная орг-я. Кредитный договор явл. конс-м,

поэтому заемщик впра­ве требовать от кредитора предоставления кредита в соотв. с усло­виями Д..

Кредитный договор должен быть заключен в письм. форме. Несоблюде­ние письм. формы кред. Д. влечет его недействительность.

Кредитный договор является возмездным. Заемщик обязан уплатить кре­дитору проценты на сумму кредита в размере, устан. договором, а при отсутствии такого условия в договоре - в р-ре ставки рефинансиро­вания, устан. ЦБ России. При предоставлении кредита в иностранной валюте и отсутствии в договоре условий о р-ре процентов проценты опред. на осн. средних ставок банковс­кого процента по краткосрочным валютным кредитам, сущ-щим в месте нахождения кредитора.

Передача арендованного им-ва осущ-ся путем составления передаточного акта или иного акта о передаче. Отказ стороны от подписа­ния передаточного акта рассм. как отказ от исп-я Д. и влечет соответств-щие последствия. Возврат арендованного им-ва осуществл-ся путем составления передаточного акта.

Арендатор здания или сооруж-я получает право польз-я частью зем. участка, на кот. находится объект аренды и которая необ­ходима для нормального пользования им.

Ар-р не вправе производить никаких капитальн преобраз-й, затрагивающих несущие конструкции, переплан-ку арендован­ здания или сооружения без согласия арендодателя.

Иные права и обязанности сторон аналогичны обычным правам и обя­занностям сторон по договору аренды

По дог. аренды предприятия аренд-ль обязуется предоставить арен­датору предприятие как единое целое за плату во временное владение и пользо­вание, а арен-р обязуется уплачивать обусловленную арендную плату.

Отлич. черты Д. аренды предприятия:

• предметом А является предпр-е в целом как имущ. комплекс, предназн. для исп-я в предприн. д-ти. В состав предпр м. входить основные фонды (зем уч, здан, сооруж, оборуд. и др), обо­рот ср-ва (сырье, мат-лы, продукция), исключит права (право на фирмен наимен., товарн знак, знак обслужив-я), права треб-я и долговые обязательства;

• не могут передаваться по ДА права, получ на основ-и разрешения (лицензии) на занятие опред. видом деят;

• обяз-но уведомление кредиторов предприятия.

Кредитор, не давший согласия на перевод долга, вправе в течение 3 месяцев со дня получ. уведомления потребовать прекращения или досрочного исп-я обяз-ва и возмещ. причиненных этим убыт­ков. Кредитор, не уведомленный об А предпр-я, вправе заявить те же требования в течение года со дня, когда он узнал или д.б. узнать об А предпр-я;

• ДА предпр-я составляется в простой письм форме путем составл-я единого докум, подписан-го сторонами;

•передача предпр-я осуществл по передаточному акту;

• обязательная гос. регистрация Д.;

• арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать предприятие в субарен­ду, передавать его в перенаем, продавать, обменивать материальн ценно­сти и др, но с условием, чтобы не уменьшалась стоимость предприятия;

• ар-р вправе без соглас арендодат вносить в состав предпр-я улучшения;

• ар-р имеет право возмещ расходов на производство любых неотделим улучшений, если иное не предусм Д и не противор принц-пам рациональности и экономичности.

намерении арендодателя не менее чем за 10 дней (п.3 ст.627). Ар-р, досрочно возвративший им-во, вправе требовать от арендодателя возвращения ему соответствующей части полученной ар платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата им-ва (п.2 ст.630). Ар-ль же может требовать досрочного расторжения ДП только по основ-м, предусмотр для расторжения Д аренды, заключен на определенный срок (ст. 619 ГК), с учетом специальных норм о ДП.

Общая обяз-ть любого арендодателя предоставить арендатору им-во в состоянии, соответствующем условиям Д. и назначению имущества, дополняется в Д. бытового проката рядом дополнительных обяз-тей, обусловленных публичным характером этого Д.

Так, арендодатель по ДП должен в присутствии арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду имущества, ознакомить арендатора с правилами его эксплуатации либо передать вместе с им-вом инструкцию о правилах его использования (ст.628).

Обяз-ть арендатора по внесению арендных платежей м.б. осуществлена только в твердой сумме, вносимой периодич или единоврем (п.1 ст.630). Иные формы ар платы использоваться в бытовом прокате не могут.

Права арендатора по владению и пользованию предметом проката существенно уже, чем в простом Д. аренды. В тех случаях, когда арендатором по Д. бытового проката явл. гр-н-потребитель, его права защищают также нормы Закона РФ "ОЗПП": о специальных гарантиях кач-ва и безопасности имущ (ст.4,7); о повышенной отв-ти арендодателя за вред, причинен вследств недостатков арендов имущ, в том числе о возможн возмещ моральн ущерба (ст.13-15), и т.п.

По дог. фин. аренды (дог. лизинга) аренд-ль обяз. приобрести в собств-ть указ. арендатором имущ-во у опред. им продавца и предоставить им-во аренда­тору за плату во врем. владение и польз-е для предприн. целей. Арен-ль в этом случае не несет отв-ти за выбор предмета аренды и продавца (ст. 665 ГК).

Предметом ДФА, как и предметом ДА вообще, м б только непотребл вещи, кот. не уничтож. в процессе их исп-я, а лишь подвергаются постепенному снашиванию. Притом эти вещи должны исп-ся для предприн. д-ти. Однако предметом ДФА не могут быть зем. участки и др. природные объекты. Кр того, предметом ДФА д.б. не им-во, ранее исп-е арендодателем, а новое, специально приобрет. им исключит. с целью передачи его в аренду. Не м.б. предметом ДФА и имущ права.

Арендодатель, по общему правилу, не отвечает перед арендатором за д-я продавца по дог. к-п. Искл. состав­ляют лишь случаи, когда в соотв. с дог. лизинга выбор продавца и приобрет. им-ва был возложен на арендодателя. В последн случае аренд-р вправе по своему выбору предъявить треб-я, вытекающие из дог. к-п, как непосредст­венно продавцу им-ва, так и арендодателю, кот. несут соли­дарн. отв-ть.

По ДФА арендатор не связан дог-ми отношениями с продавцом. Однако он вправе предъявлять непосредст­венно продавцу им-ва треб,

вытекающие из Д к-п, заключ-го между продавцом и арендодателем, в частн, в отнош. кач-ва и комплектности им-ва, сроков его поставки и в др. случаях ненадлеж. исп-я Д. продавцом.

Т.о., при ненадлеж. исп-и условий дог. к-п арендатор наделяется правами и несет обяз-ти, как если бы он был покуп-м в дог. к-п соотв. им-ва (за искл. обяз-ти оплатить приобре­т. им-во). Однако поскольку арен-р не явл. стороной Д, он не может расторгнуть дог. к-п с продав­цом без согласия арендодателя.

В отнош с продавцом ар-р и ар-ль выступают как солидарные кредиторы. Это знач, что и тот и др могут предъ­явить треб. к прод-цу в полном объеме.

Кредитор вправе отказ. от предоставления кредита в случае:

• признания заемщика неплатежеспособным;

• наличия док-в, свид. о том, что заемщик не в силах выполнить свои обяз-ва по возврату ден. средств и уплате устан. процентов.

Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или в ча­сти, если иное не предусм. законом или договором, уведомив об этом кредитора до наступления срока предоставления кредита или в иной срок, предусм. договором. Договором может быть устан. обя­з-ть заемщика возместить кредитору убытки, вызванные отказом от получения кредита полностью или в части.

В случае нарушения заемщиком условий обеспечения возврата кредита (если такие условия предусм. договором) кредитор вправе потребо­вать досрочного возврата кредита и уплаты соответств. %.

Отв-ть заемщика за невозвращение кредита в устан. срок аналогична отв-ти по договору займа.

По дог. товарного кредита одна сторона (кредитор) обяз. предо­ставить др. стороне (заемщику) вещи, опред. родовыми признака­ми, а заемщик обязуется возвратить в устан. срок получ. вещи и заплатить кредитору обусловл. договором вознаграждение.

На дог. тов. кредита распрост. нормы о кредитном Д., если иное не предусм. дог. тов. кредита и не вытекает из сущ-ва обяз-ва.

Дог. товарного кредита явл. консенс., поэтому заем­щик вправе требовать от кредитора передачи обусловленных договором вещей.

Кредитором по дог. тов. кредита м.б. любая ком. орг-я, за искл. банка или иного кред. учрежд.

Дог. должен быть заключен в письм. форме.

Условия о кач-ве, комплектности, ассорт., кол-ве, таре и упаковке вещей регулируются нормами о к-п, если дог. не предусмотрено иное.

Предоставление ком. кредита может осущ-ся путем предо­ставления аванса, предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты товаров, работ, услуг по дог. к-п, подряда и т. д.

Предоставление ком. кредита осущ-ся не по отдель­ному дог., а во исполнение обяз-тв по предоставлению товаров, выполнению работ или оказанию услуг.

Содержание и исполнение кредитного договора

Обязанность кред-ра - предоставление безналичн ден ср-в заемщику.

Обязанности заемщика - возврат полученного кредита и уплате предусмотренных договором или законом %.

Порядок, сроки и другие условия как у займа.

возможность одностороннего отказа: Кредитор - при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о невозможности возврата суммы кредита в срок. заемщик по общему правилу не может быть принужден к получению кредита, обязан уведомить кредитора о своем отказе до установленного договором срока предоставления кредита. Если у кредитора в связи с отказом заемщика появляются убытки, то их компенсация возможна только при наличии соответствующего условия в конкретном кредитном договоре.

Виды кредитов:

Целевой

Кредитование счета – «овердрафт»

Онкольный кредит – почти овердрафт, погашение по первому требованию банка

Аваль (акцепт) векселя банком

Ломбардные кредиты – бездокументарные, под залог прав требования.

Бюджетный кредит

Товарный кредит - Д, предусматривающий обязанность одной стороны предоставить др стороне вещи, определенные родовыми признаками (договор товарного кредита).

Коммерческий кредит - Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне ден сумм или др вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты

2) поддерживать вещь в исп=м состоянии, включая осуществление текущего и капиталь­ного ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено дог-ром ссуды (ст. 695 ГК).

3) без согласия ссудодателя не передавать вещь, полученную в безвозм-е польз-е, третьим лицам по любым основаниям.

4) при прекращении Д. безвозм-го польз-я вернуть ссудодателю ту же вещь в том состоянии, в кот.ом он его получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном дог-ром (п. 1 ст. 689 ГК).

Смена ссудодателя не влечет за собой прекращения Д. ссуды. В случае смерти гражданина-ссудодателя права и обяз-ти ссудодателя переходят к на­следнику (п. 2 ст. 700 ГК). Дог-р прекращается в случае смерти гражданина-ссудополучателя, если иное не предусмотрено дог-ром

е) в иных случаях, предусмотренных гл 26 ГК, например при новации или прощении долга. Гос рег-ция должна быть проведена в отнош его изменения или прекращ-я Д.

Правообладатель м. отказать в заключении ДКК на новый срок при условии, что в течение трех лет со дня истечения срока данного договора он не будет заключать с другими лицами аналогичные договоры концессии и соглашаться на заключение аналогичных договоров субконцессии, действие которых будет распространяться на ту же территорию, на которой действовал прекратившийся договор, или на какую-либо часть этой территории. Если до истечения трехлетнего срока правообладатель пожелает предоставить кому-либо те же права, какие были предоставлены пользователю по прекратившемуся договору, он обязан предложить пользователю заключить новый договор либо возместить понесенные им убытки. При заключении нового договора его условия должны быть не менее благоприятны для пользователя, чем условия прекратившегося договора (п.2 ст.1035). Т.е.правообладатель обязан заключить договор коммерч концессии на новый срок далеко не во всех случаях. Если он не желает иметь пользователей на данной территории, никаких неблагоприятных последствий для него не возникает. Ненадлежащее исполнение договора пользователем также позволяет правообладателю не заключать с ним никакого договора. Если же он захочет иметь пользователей на аналогичных условиях, о в течение трех лет обязан предложить прежнему пользователю заключить договор на условиях не хуже, чем прежние, либо возместить убытки. Стороны по взаимному соглашению могут установить в договоре и более длительный срок действия указанных ограничений. Сократить же его нельзя. Если правообладатель заключил ДКК, не сделав соответствующего предложения, то прежн пользователь им. право понудить правообладателя к заключению ДКК и одновременно потребовать возмещения убытков (в дан. случ. это мера ответственности правообладателя, основанная на нарушении им обязанности, предусмотренной непосредственно законом).

73. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА

ДБВ (депозитн Д.) — соглашение, в силу кот одна сторона (банк), принявшая поступившую от др стор (вкладчика) или поступившую для нее ден сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить % на нее на условиях и в порядке, предусм Д (ст.834).

Предметом Д. является денежная сумма (вклад), которая может быть вне­сена как в наличной, так и в безналичной форме.

Д реальный, односторонний, возмездный, если заключен с гражданином, то публичный.

Д. реальный, поскольку для его заключения необ­ходима передача вклада банку, возмездным и односторонне-обязывающим. Вкладчик приобретает право требования к банку о возврате суммы вклада и процентов по нему. Каких-либо обязанностей перед банком у него не возникает, поэтому депозитн Д и является односторонне-обязываюшим и возмездным. Если в качестве вкладчи­ка в Д банковского вклада выступает гражданин, на такой Д. распространяются правила о публичном Д. На правоот­нош сторон по Д. распространяется действие Закона РФ от 7.02.1992 «ОЗПП».

Сторонами Д. являются банк и вкладчик. Вкладчиком может быть любое юр или физ лицо. Банк должен иметь лиценз на совершение банк операц, предусматривающую право на привлечение ден средств во вклады.

Вклад может быть внесен на условиях выдачи его по первому тре­бов вкладчика (вклад до востреб) и на условиях возврата вклада по истечении определенного Д. срока (срочный вклад). Но независимо от вида вклада банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика. Иное может быть предусмотрено Д. только для вкладов, внесенных ЮЛ. Всякое условие, направленное на ограничение права гражданина-вкладчика на получение вклада по первому требованию, ничтожно. Д. м б предусм внесение вкладов на ин услов их возврата, не противореч З.

Д. банк вклада должен быть заключен в письмен форме. Несоблюдение формы депозитного Д. влечет его ни­чтожность. Письм форма считается соблюденной не только при подписании сторонами единого документа, но и в том случае, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегатель­ным или депозитным сертификатом либо иным выданным вкладчику документом, который отвечает требованиям законодательства, бан­ковским правилам и обычаям делового оборота.

Банк обязан возвратить вкладчику сумму вклада с уплатой обу­словленных Д. %. Проценты представляют собой плату за пользование заемными сред, предоставленными вкладчиком банку. Их размер обычно устанавливается в Д. Од­нако в силу принципа возмездности депозитных отнош % подлежат уплате в любом случае, даже если стороны Д. не согласовали их размер. В этом случае банк обязан уплатить их в раз­мере, определяемом по тем же правилам, что и в Д займа. Банк не вправе в односторон порядке изменять % ставки по вкладу, если иное не установлено ФЗ или Д. с вкладчиком.

У Д. банк вклада с участием граждан-вкладчиков у банка есть существенная особенность: гражданин-вкладчик, открывший счет в банке, вправе дать последнему поручение о перечислений третьим лицам ден средств с вклада. Для ЮЛ такая операция прямо запрещена п.3ст.834. Их права ограничиваются возвратом вклада и получением %. Все расчеты ЮЛ происходят на основан заключен ими ДБС.

74. ПОНЯТИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА. СПЕЦИФИКА ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ Н/И РАБОТ…

По Д. подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК).

Двусторонний, Консенсуальный, Возмездный

В отличие от обязат-в по передаче имущ-ва, обязат-ва подрядного типа рег-уют отношения по оказанию услуг. Подряд отно­сится к таким обязат-вам, в кот. должник обязуется не что-либо дать, а что-либо сделать. Выполнение работы подрядчиком направлено на достижение опред-ного рез-та, напр., изг-е вещи, а результат работы подрядчик обязан передать заказчику.

Признаки обязат-ва, устанав­ливаемого дог-ром подряда, таковы:

1. Подрядчик выполняет работу по заданию заказчика с целью удовлетворения тех или иных индивидуальных запросов и треб-й заказчика. 2. Подрядчик обязуется выполнить опред-ную работу, резуль­татом кот.ой явл. создание новой вещи либо восстановление, улучшение, изменение уже существующей вещи. 3. Вещь, созданная по дог-ру подряда, принадлежит на праве собственности подрядчику до момента принятия выполненной работы заказчиком. 4. Подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов дости­жения обусловленного дог-ром результата. 5. Подрядчик обязуется выполнять работу за свой риск, т. е. он выполняет работу и может получить вознаграждение только в том случае, если в ходе ее выполнения он достигает оговоренного дог-ром результата. 6.Подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право на по­лучение кот. у него возникает по выполн-ю и сдаче всей работы заказчику.

Отмеченные признаки предопред-ют хар-ристику дог-ра подряда как консенсуального, возмездного и взаимного.

Наиболее сущ-е получили в зак-тве относит. самост. выражение. В п. 2 ст. 702 ГК названы такие отдельные виды дог-ра подряда, как бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскатель­ских работ, подрядные работы для гос. нужд.

Стороны в Д. подряда — заказ­чик и подрядчик. Заказчиком явл. сторона, кот. поручает др. стороне выполнение опред-ной работы, а подрядчиком — сторона, кот. обяз выполнить работу. И заказчиком и подрядчиком могут выступать как граждане, так и ЮЛ.

Предметом явл. результат выполненной рабо­ты. В зав-ти от задания заказчика и вида работ рез-т может выражаться в создании новой вещи либо в восстановлении, улучшении или ином изменении уже существующих вещей.

Форма дог-ра подряда должна соотв. общим правилам о форме сделок (ст. 158—161 ГК). Наиболее распростр. простая письменная форма.

Важность опред-ия срока в дог-ре подряда не вызывает сомне­ний, поскольку заказчик заинтерес. в выполнении своего заказа не вообще, а к опред-ному сроку. В дог-ре подряда принято разли­чать момент начала и окончания вып-я работы, а также проме­жуточные сроки, напр., срок примерки в дог-ре подряда на индивид. пошив верхней одежды. В соотв-ии с ч. 1 ст. 708 д/б указаны начальный и конечный сроки. Продолжительность срока опред-ется соглашением м/у заказ­чиком и подрядчиком.

75. ОБЗАТЕЛЬСТВО ИЗ ДОГОВОРА ПОДРЯДА И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО НЕИСПОЛНЕНИЯ

Обяз-ти и отв-ть подрядчика

По Д. подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК).

Подрядчик обязан:

- принять все необходимые меры по обеспечению сохранности имуще­ства, полученного от заказчика;

- использовать материалы экономно. В случае использования материалов заказчика по окончании работ дать отчет об их использовании и воз­вратить остаток материалов заказчику (либо по соглашению сторон уменьшить цену работ);

- своевременно приступить к работе и сдать в установленный срок гото­вый результат заказчику;

- соблюдать требования и качество работы;

- немедленно предупредить заказчика и приостановить выполнение ра­бот до его решения в следующих случаях:

а) при обнаружении непригодности для выполнения работ материа­лов, оборудования или технической документации, предоставленной за­казчиком;

б) при возможных неблагоприятных для заказчика последствий при указанных им способах выполнения работ;

в) при иных обстоятельствах, не зависящих от подрядчика и влияющих на качество или сроки выполнения работ.

При невыполнении указанной обязанности по уведомлению заказчика подрядчик лишается права ссылаться на эти обстоятельства при сдаче ре­з-та работ;

- передать заказчику информацию, касающуюся эксплуатации предмета договора;

- подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов.

Подрядчик вправе:

- не приступать к выполнению работ либо приостановить их выполнение в случае нарушения заказчиком условий договора;

- требовать возмещения убытков, вызванных неоказанием заказчиком со­действия в выполнении работ, если такое содействие предусмотрено договором;

- при уклонении заказчика от приемки работ по истечении одного меся* ца и после двукратного предупреждения продать результат работы, а выручку, за вычетом причитающихся ему платежей, внести на имя заказчика в депозит нотариуса или суда;

- удерживать результат работ и иное оставшееся у него имущество заказ­чика при нарушении последним условий договора.

Подрядчик вып-ет задание заказчика лично либо с привлеч. др. лиц (субподрядчиков). В этом случае он явл. генподрядчиком и кот. ответственен:

- перед заказчиком за неисп. или ненадлеж. исп-е обяз-в субподр.;

- перед субподр. за неисполн. или ненадлеж. исп-е обяз-в заказчиком.

Задание заказчика исполн. подрядчиком из своих мат-в, своими силами и ср-вами, если иное не предусм. Д. За ненадлеж. кач-во мат-в и оборуд-я подрядчик несет отв-ть. Д. подряда м.б. предусм., что мат-л и оборуд. предост. заказчиком. В этом случае подрядчик д. исп-ть мат-л экономно и расчетливо и возвр. остаток. Подрядчик несет отв-ть за несохранность предост. мат-в, вещи, переданной в переработку, и иного им-ва, перед. для исп-я Д. подряда.

В случае, если в рез-те недостатков предоставленных заказчиком мат-в работа не была выполнена или вып-на, но не пригодна к исп-ю, подрядчик имеет право на оплату своей работы, если докажет, что недостатки мат-в заказчика не м.б. обнаружены при надлеж. приемке.

Риск гибели или порчи мат-ла, оборуд-я несет предоставившая их сторона.

76. ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА БЫТОВОГО ПОДРЯДА

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Договор публичный, Консенсуальный, взаимный, возмездный

Специфика субъектов:

Заказчик – ФЛ, заказавший выполнение работ для удовлет-ия своих нужд

Подрядчик – суб-т предпринимат деят-ти, который выполн-т работы по заказам граждан

Предмет: рез-т работ, предназнач-й для удв-ия быт потребностей (это единственное существ условие)

Эл-ты:

Форма – письменная (правила бытов обслуживан населения – в ГК этого нет) м.б. заключен посредством выдачи квитанции, жетона. М.б. чек-если работы исполнили в присутствии заказ-ка.

Содержание:

1.выполнение работ из мат-ла заказчика ( в дог-ре д.б. указано наименование мат-ла, описание, цена)

в случае утраты подрядчиком мат-ла заказчика: подрядчик обязан в 3х днев срок заменить подобным мат-ом и при согласии заказ-ка изготовить изделие в разум срок; заказ-к имеет право отказаться от принятия работы; если однород мат-ла нет, то подряд-к возмещает 2х кратную цену утраченного мат-ла + расходы заказчика

2. из мат-ла подрядчика: цена мат-ов учитывается при закл-ии дог-ра.

3. мат-ы с особыми свойствами: риск использования лежит на подрядчике, действует презумпция что он знал или д.б. знать об особ свойст-х мат-ов.

4. Заказ-к м. в любое время отказ-ся от договора.

5. подряд-к должен преоставить информац о рез-те работы до закл-ия дог-ра; если наврал,то заказ-к м. треб-ть растржение дог-ра.; даже если часть работ выполнена заказ-к не должен их оплач-ть, а наоборот вправе треб-ть возмещ-ия убыт-в, связан-х с расторжен-м дог-ра

6. Просрочка подрядчиком: заказчик в праве 1. назначить нов срок; 2. назначить вып-ие работ 3-м лицам, а с подряд-ка треб-ть возмещ-ия расходов 3. потреб-тьрасторжения дог-ра 4. в любом случае треб-тьвозмещ-ия убытков. 5. по з-ну о защите прав потреб треб-ть неустойку в размере 3% от цены работы за кажд день, но не более цены дог-ра

7. обнаружение недостатков – требование о безвозмездном устранении: явные недостатки – требование предъяляется при приемке, скрытые – в течен гарант срока, если не установлен, то в течен 6 мес со дня приемки, по недвижим-ти – в течен 2х лет.; по недостаткам опасным для жизни – 10 лет с момента обнаружения

77. ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА…

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. (ст. 740)

Существ условия: предмет, цена, срок

Если строит работы имеют целью удв-ие быт-х потреб-й гражд-н нормы строит подряда примен-ся субсидиарно с нормами бытов подряда (в перв очередь применяем быт подряд)

Обяз-ти:

1. Тех докум-ия и смета д.б. согласованы сторонами и после остаются неизменны, предполагается что все работы и их цена учтены.

1.1.При внесении измен-ий подряд-ом: если нужно сделать доп работы подряд-к д. информир-ть заказ-ка, кот-й д. ответить и соглас-тьобъем и цену при этом подрядк-к должен согласится (искл. 1. Это не проф компетенц подрядк-ка и 2. подряд-к не м. выполнить работу по независящ от него причинам), если заказ-к не ответил подряд-к приостан-т работы, простой за счет заказ-ка.

1.2.При внесен измен-й заказ-ом: без согл-ия подрядка на сумму не более 10% сметы, при этом хар-р работ тот же, иначе только с согл-ия подряд-ка

1.3.при существенном изм-ии обстоят-в и при отсутсвии согл-ия заказ-ка на внесен-ие изм-й в документация подряд-к вправе треб-ть внесения измен-ий в суд порядке.

1.4.измен-ия связан с обнаружен-м дефектов в тех документ-ии: подряд-к вправе треб-ть возмещен-я разум-х расх-в для устран-ия дефектов. Бремя доказ-ия неразумности действий на заказчике. этораспростран-ся если нет вины подрядчика.

2.обяз-ти заказ-ка с осуществл-м контроля и надзора за выполнением работ: заказ-к д. занимать актив роль- о всех недостатках сообщает подряд-ку и требует устранения, иначе в дальнейшем теряет право сослаться на необнаруженные недостатки, он м. выявлять недостатки и в ходе приемки

3. обязанности сторон по сотрудничеству: 3.1. принимать меры для устранения препятствий в выполнении работ 3.2. расходы на преодолении препятствий несет та сторона, которая их произвела.

Окончание работ со сдачей объекта:

1.строит-во идет за счет бюбжета: 2 этапа 1. приемка раб комиссией ( подряд-к, заказ-к, гос орган), 2. гос приемочная комиссия;

2.строит-во частично за счет бюд-та – остатется только второй этап, но с участием гос органов от бюджета

приемка работ оформляется актом: если заказ-к подписал, то это не лишает его права оспар-ть достов-ть и стоимость работ. Включение доп работ в акт и подпись заказ-ка означают что заказ-к подтверждает их выполнение, но не факт что он их оплатит.

Акт м.б. односторонне подписан подряд-м: заказ-к вправе оспорить односторон акт, суд решает обоснован—ть отказа

Поэтапная приемка работ: риск случайн гибели переходит на зсказ-ка в рамках выполненногои принятого этапа; поэтапаня оплата обязательна – если прямо установлено в дог-ре, иначе за весь объект.

78. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ. ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Обязательства по оказанию услуг: перевозка, транспортная экспедиция, заем и кредит, факторинг, банковский счет, банковский вклад, безнал расчеты, хранение, страхование, поручение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, возмездное оказание иных услуг.

Общими признаки: 1. особенности объекта обязательства - услуги немат хар-ра; 2. специфика связи с личностью услугодателя.(по этим признакам идет отличие т подряда). Положения о подряде и бытовом подряде применяются в части непротиворечащей оказ-ию услуг.

Договорные обязательства по оказанию услуг: 1. обязательства об оказании услуг фактического характера (перевозка, хранение, возмездное оказание иных услуг).2.обязательства об оказании услуг юридического характера (поручение, комиссия). 3.обязательства об оказании услуг как фактического, так и юридического характера (транспортная экспедиция, агентирование, доверительное управление имуществом). 4. обязательства об оказании услуг денежно-кредитного характера (заем и кредит, факторинг, банковский счет, банковский вклад, а также безналичные расчеты, страхование).

Договор возмездного оказания услуг: По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 ГК).

консенсуальный, двусторонний и возмездный. Субъект- общий

исполнитель обязан оказать услуги лично (иначе по договору). Общее правило – ген подряд не применяем (иначе по договору). При участии нескольких исполнителей – при неделимости объекта работ - солидарная ответственность, при делимости – пропорцион своей доле.

Предметом - либо совершение исполнителем определенных действий либо осуществление им определенной деятельности

Требования к качеству =подряд (как указано в дог-ре или как принято в «жизни»)

Цена – в дог-ре д.б. указана цена или способ ее определения. Иначе определяем по цене действующ на данной территор в данное время

Срок=подряд (начальный, конечный, м.б. промежуточный – по этапам)

Содержание:

1.Права и обязанности исполнителя:

1.1. оказание по заданию заказчика услуги. Риск невозможности исполнения по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, по общему правилу несет заказчик (возмещает фактич понесенные расходы)

1.2 предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуги, если им будут обнаружены либо возможные неблагоприят для заказчика последствия выполнения его указаний

1.3. оказат услугу соотвтетсв кач-ва: иначе Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 1. соразмерного уменьшения цены; 2. безвозмездного оказания услуги заново с возмещением заказчику убытков от просрочки (иначе по дог-ру)

Риск гибели или порчи вып. работы несет:

- подрядчик до приемки ее заказчиком;

- сторона, допустившая просрочку в приемке рез-та работы.

Отв-ть заказчика по Д. подряда

По Д. подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а

заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК).

Заказчик обязан:

- уплатить подрядчику обусловленную цену работы после окончательной сдачи работы, если она выполнена надлежащим образом, если догово­ром не предусмотрен иной порядок оплаты (например, полная или частичная предварительная оплата);

- оказывать подрядчику обусловленное договором содействие в выпол­нении работ (подсоед-е к сетям электро- и газоснабжения, обес­печение водой, жильем и пр.);

- заказчик несет ответственность за качество предоставленных им мат-в и оборудования;

- осмотреть и принять результат работы в соответствии с условиями до­говора, а при обнаружении недостатков - немедленно заявить об этом подрядчику;

- известить подрядчика в разумный срок об обнаруженных после прием­ки скрытых недостатках.

При неисполении этой обязанности сод-ть в вып-ии работ подрядчик вправе требовать:

- возмещения прич. убытков;

- перенесения сроков исп-я работы.

В случае, если заказчик не исп-ет обяз-ва по предоставл. мат-в, оборуд-я, технич. док-ции, препятствует исп-ю Д. подрядчиком, последний вправе: - не приступать к работе, а начатую приостановить;

- отказ-ся от исп-я Д. и потребовать возмещения убытков;

- сохраняет право на уплату цены с учетом выполненной части работы.

Заказчик вправе:

- в любое время проверять ход выполнения и качество работ, не вмеши­ваясь в деятельность подрядчика;

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения вызванных этим убытков, если подрядчик явно не успевает закончить работу в срок;

- в любое время до сдачи результата работ отказаться от исполнения дого­вора, уплатив подрядчику за уже выполненную работу и возместив убыт­ки от расторжения договора в пределах разницы между ценой, определен­ной за всю работу, и выплаченной за уже выполненную работу суммой;

- при очевидной недоброкачественности работы установить подрядчику разумный срок для устранения допущенных недостатков. При неиспол­нении этого отказаться от исполнения договора либо поручить другому лицу исправление недостатков за счет подрядчика и потребовать возме­щения вызванных этим убытков;

- в случае неисполнения подрядчиком условий договора о качестве рабо­ты заказчик вправе потребовать:

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

б) соразмерного уменьшения цены;

в) возмещения собственных расходов на устранение недостатков (если договором предусмотрено право заказчика на их устранение).

Если недостатки существенны и неустранимы или не устранены в со­гласованный срок либо появляются вновь после их устранения, то заказ­чик вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных этим убытков.

Требования могут быть предъявлены заказчиком в течение двух лет со дня передачи работы, если иное не установлено законом, договором или обыча­ями делового оборота. Срок исковой давности по требованиям к качеству -один год, а по требованиям к качеству зданий и сооружений - три года;

- договором подряда может быть установлен гарантийный срок на результат работы, в течение которого заказчик вправе требовать безотказной служ­бы предмета договора и заявлять требования, связанные с его качеством.

Ценой в дог-ре подряда явл. ден. сумма, кот. за­казчик обязуется уплатить подрядчику за вып-е работы. Цена опред-ется соглаш. сторон путем указания в дог-ре конкрет­ной суммы либо способа ее опред-ия. Если ни то, ни др. дог-ром подряда не предусм., цена опред-ется в соотв-ии с правилом п. 3 ст. 424 ГК (цена за аналог. товар). В качестве цены в дог-ре подряда может выступать не только ден. сумма, но и иное предоставление в любой форме (п. 1 ст. 423 ГК). Цена складывается из вознаграждения, уплачиваемого подрядчику за вып-ю работу, и компенсации издержек подрядчика (ст-ть материала и оборуд-я, а также ст-ть услуг, предоставляемых подрядчику третьими лицами).

На выполнение работ м/б составлена твердая или прибли­зит- смета. Если имеются все исходные данные, опред-ы все необход-ые виды работ, то составл. твердая смета, отступления от кот. ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не допуск. По общему правилу, смета, предусм. Д. подряда, явл. твердой. Смета считается приблизительной только при наличии специального указания об этом в Д. (п. 4 ст. 709).

Экономия подрядчика представляет собой снижение фактиче­ских расходов подрядчика по сравнению со сметой. Обяз-ть за­казчика оплатить выполненную работу при этом не подлежит пересмотру. =>, подрядчик вправе требовать уплаты цены в объеме, предусм. сметой. Вместе с тем закон допускает возм. пересмотра цены в сторону ее уменьшения, если дог-ром предусм. распределение получ. подрядчиком экономии м/у сторонами.

Способы оплаты работы:

- предвар. оплата работы или отд. этапов, если это прямо предусм. в Д.;

- по общ. правилу – оплата после окончат. сдачи рез-тов раб., вып. надлеж. образом в срок;

- выплата задатка или аванса по треб. подрядчика, если это предусм. з-м или Д.

Виды подряда:

- бытовой подряд;

- строительный подряд;

- подряд на вып-е проектных и изыскат. работ;

- подрядные работы для гос. нужд.

Подрядчик вып-ет задание заказчика лично либо с привлеч. др. лиц (субподрядчиков). В этом случае он явл. генподрядчиком и кот. ответственен:

- перед заказчиком за неисп. или ненадлеж. исп-е обяз-в субподр.;

- перед субподр. за неисполн. или ненадлеж. исп-е обяз-в заказчиком.

Статья 834. Договор банковского вклада

1. По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

2. Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин, признается публичным договором (статья 426).

3. К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета (глава 45), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы или не вытекает из существа договора банковского вклада.

Юридические лица не вправе перечислять находящиеся во вкладах (депозитах) денежные средства другим лицам.

4. Правила настоящей главы, относящиеся к банкам, применяются также к другим кредитным организациям, принимающим в соответствии с законом вклады (депозиты) от юридических лиц.

Статья 835. Право на привлечение денежных средств во вклады

1. Право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки, которым такое право предоставлено в соответствии с разрешением (лицензией), выданным в порядке, установленном в соответствии с законом.

2. В случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим на это права, или с нарушением порядка, установленного законом или принятыми в соответствии с ним банковскими правилами, вкладчик может потребовать немедленного возврата суммы вклада, а также уплаты на нее процентов, предусмотренных статьей 395 настоящего Кодекса, и возмещения сверх суммы процентов всех причиненных вкладчику убытков.

Если таким лицом приняты на условиях договора банковского вклада денежные средства юридического лица, такой договор является недействительным (статья 168).

3. Если иное не установлено законом, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются также в случаях:

привлечения денежных средств граждан и юридических лиц путем продажи им акций и других ценных бумаг, выпуск которых признан незаконным;

привлечения денежных средств граждан во вклады под векселя или иные ценные бумаги, исключающие получение их держателями вклада по первому требованию и осуществление вкладчиком других прав, предусмотренных правилами настоящей главы.

Статья 836. Форма договора банковского вклада

1. Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме.

Письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

2. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет недействительность этого договора. Такой договор является ничтожным.

Статья 837. Виды вкладов

1. Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования) либо на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный вклад).

Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на иных условиях их возврата, не противоречащих закону.

2. По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором.

Условие договора об отказе гражданина от права на получение вклада по первому требованию ничтожно.

3. В случаях, когда срочный либо другой вклад, иной, чем вклад до востребования, возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования, если договором не предусмотрен иной размер процентов.

4. В случаях, когда вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока, по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, договор считается продленным на условиях вклада до востребования, если иное не предусмотрено договором.

срок исковой давности по кач-ву - один год

1.4. передать необходим справочн информацию (например по уходу за животн – веет услуги)

2. права и обязанности заказчика

2.1. оплатить.

2.2. проверять ход и качество оказываемых услуг,

2.3. право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков. – если исполнитель динамит со сроками или тормозит.

2.4. исполнитель в процессе делает ненадлежащим образом - заказчик вправе назначить исполнителю разумный срок для устранения недостатков. При невыполнении - отказ +возмещение убытков; найти другого исполните-ля

2.5. содействовать исполнителю, простой по вине заказ-ка – им же и оплачивается в полном объеме.

2.6. оценить полученный результат

2.7. известить о недостатках явные при приемке, скрытые – сразу после обнаружения

Спор о недостатках – через экспертизу, расходы на исполнителе (если его вины нет – на заказчике)

Подряд на выполнение проектных и изыскат-х работ

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. (ст. 758) Эти работы предваряют начало строит-ва

В части не урегулированной спец нормой необходимо руководствоваться положениями о строительном и бытовом подряде.

Изыскательские работы – начальная стадия проектирования, подготовка всех данных для обоснования строит-ва и последующего составления тех докумен-ии (климат, почва, водоснабжение, транспорт)

Тех документ-ия – комплекс документов, определяющих объем и содержание работ

Особенность предмета – ценность в информации, которая содержится в документации, а не в мат носителе (в строит подряде нас интересует мат носитель предмета – дом)

Стороны: заказ-к – любой; подряд-к – предпринимат деят-ть+ спец разрешение лицензия.

Цена почти как смета

Срок – не существ условие, срок м. устанавлив-ся по этапам.

Обяз-ти подряд-ка: 1. выполнить работы; 2. согласовать тех докумет-ию с заказ-ом, 3. получить согласование гос оганов, 4. передать рез-т работ заказ-ку, 5. не передовать тех документ-ию третьим лицам, 6. обеспечить надлежащ кач-во тех документ-ии

Обяз-ти заказ-ка: 1. передать задание на проектировку и исходные данные; 2. оплатить – общее правило после всех работ; 3. оказывать содействие, 4. привлечь подряд-ка по иску третьего лица в связи с неостатками тех документ-ии – если не привлек, то подряд-к освобожд-ся от ответ-ти

Подрядные работы для гос нужд

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. (ст. 763)

Строны: гос заказ-к и подрядчик

Цена определ-ся на основании конкурса, существен условие

Обычнов sltkztncz аванс, промежуточные расчеты в пределах 95% от стоимости, окончат расчет – в теч месяца посли принятия в эксплуатация – если не оговорили иное

Способы исполнения сторонами обязательств – существ условие со стороны заказ-ка – гарантия приватиельства, субъекта, со стороны подрядчика – поручительство, банковская гарантия, неустойка.

79. ПОНЯТИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ…

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. (ст. 886)

Данное правоотношение принадлежит к категории обязательств по оказанию услуг и представляет собой совокупность необходимых последовательных действий:

1) передача объекта хранения в чужое владение с целью сохранения его полезных свойств в течение определенного срока;

2) действия хранителя по обеспечению сохранности объекта и (или) его полезных свойств;

3) возвращение объекта хранения поклажедателю по истечении установленного срока или по требованию.

Договор односторонний, безвозмездный (вопрос дискуссион, т.к. в определении возмездность не указана, а ГК исходит из призумпции возмездности), для проф участника - наоборот

Элементы:

Предмет – вещи как правило инидвид определенные, но м.б. и дог-р хранения с обезличением, если деньги-то это уе дог-р займа, как правило это движим вещи, всегда реальный (консенсуальн м.б. при наличии профессионального хранителя)

Хранение с обезличеванием (иррегулярное хранения) – вещи одного покалжедателя смешиваются с вещами другого, хранитель должен вернуть вещь того же рода. Собственником при иррегуляр хранении является (3 точки зрен): 1. хранитель 2. поклажедатели – долев собственность№. Поклажедатель, т.к. вещи передаются во владение!!!.

Форма – общее правило, подтверждение письмен формы м.б. квитанция, жетон.

Срок не является существенным условием договора. Он устанавливается в договоре или определяется в соответствии с разумным сроком сохранности вещи.

Отличие дог-ра хранения от смежных договоров:

Аренда (услугу оказывает собственник вещи, в хран-ии – приниматель вещи)

Займ: (вещи передаются в собственность заемщику, в хранении –во владение)

Договор охраны (вещи продолжают быть во владении собственника, вещные полномочия охраннику не передаются, на охрану как пр-ло вещи передаются без описи), если охранник продаст вещь даже добросовестн приобретателю, то собственник может ее истребовать,а в хранении – нет

Содержание дог-ра хранения:

Вещь передается во владение; пользование по общ правилу недопустимо искл:1.с согласия поклажедателя; 2. если пользование вещью необходимо для ее сохранности. Если хранитель самовольно пользуется, то м. ужержать сумму неосновательного обогащение, при повреждении вещи – возмещение вреда.

Распоряжение:только в случае, если были обстоятельства не позволяющие обеспечитьсохранность вещи, если вещь опасна – то хранитель вправе ее обезвредить или уничтожить, если поклажедатель не забрал вещь – хранитель впрае продать вещь при цене менее 100 мрот в месте хранения иначе с аукциона

80. ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ…

По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности.

Двусторонний, Консенсуальный, возмездный.

Товарным складом признается организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги. (ст. 907)

Специфика хранения на товарном складе :

а) особый объект;

б) особый субъект;

в) особый характер формализации заключенного договора(складские документы)

Объект: не просто вещь, а вещь как товар, т.е. продукт труда, предназначенный для последующей реализации, а не для потребления

Субъект: Товарный склад как субъект предпринимательской деятельности представляет собой юридическое лицо (а также индивидуального предпринимателя), которое в виде направления своей коммерческой деятельности осуществляет комплекс услуг по хранению товаров. При этом принято различать собственно товарный склад и склад общего пользования. Последний также является товарным складом, но его деятельность осуществляется в режиме публичного договора,

Исполнение договора хранения на товарном складе

Обязан-ти тов склада: 1. за свой счет производить осмотр товаров с целью определения их количества и внешнего состояния.

Товаровладелец вправе периодически осматривать находящиеся на складе товары (при варианте хранения с обезличением - образцы товаров), брать пробы и со своей стороны принимать необходимые меры для обеспечения сохранности товаров.

2. когда состояние товара требует существенного изменения условий хранения, согласованных сторонами в договоре, обязанность в последующем уведомить товаровладельца о принятых мерах.

3. На товарный склад возлагается обязанность составлять акт в случае обнаружения повреждений товара, которые являются не обусловленными договором или следствием естественной порчи. Товаровладелец должен быть извещен об этом в день составления акта.

Возврат товара: Обе стороны при возвращении товара имеют право требовать осмотра на предмет проверки количества товара. Если замечаний товаровладельца по кол-ву и кач-ву товара нет – то товар возвращен. Если есть претензии – то заявлениепо почте на склад сразу или в теч 3х дней с момента получ-ия товара (если длит доставка), срок пропустил –> бремя доказывания на поклажедателе.

Складские документы:

двойное складское свидетельство (ЦБ)

простое складское свидетельство (ЦБ)

складскую квитанцию.

Двойное складское свидетельство состоит из двух частей - складского свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые могут быть отделены одно от другого.

81. ПОНЯТИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА…

Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании Д перевозки ст.784 ГК.

Договор перевозки груза – это соглашение, в силу которого перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (ст.785 ГК)

Договор перевозки груза - взаимный и возмездный, строго формальный. Он считается заключенным лишь после передачи груза перевозчику, т.е. относится к числу реальных договоров, однако, договор фрахтования является консенсуальным. Договор перевозки груза, как правило, носит публичный характер при соблюдении след-их условий:

- перевозчик – специализированная комм-ая организация, осуществляющая перевозки транспортом общего пользования;

- в соответствии с трансп.законодательством или лицензией эта организация д.б. наделена функциями общественного возчика, обязанного осуществлять перевозки по требованию всякого, кто обратится.;

- эта организация д.б. включена в особый перечень лиц, обязанных осуществлять перевозки транспортом общего пользования, который подлежит обязательному опубликованию.

Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз).

Заключение реального договора приурочивается к моменту вручения перевозчику груза вместе с сопроводительными документами. Если консенсуальный договор, то он заключается в общем порядке.

Субъекты: перевозчик и грузоотправитель.

Предмет – услуги по доставке вверенного перевозчику матер-ых ценностей (грузов) в пункт назначения.

Срок . перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения в сроки, определенные трансп-ым законодательством, а при отсутствии таких сроков – в разумный срок.

Содержание:

Погрузка и выгрузка осуществляется транспортной организацией или отправителем (получателем) в порядке, предусмотренным договором, с соблюдением правил транспортного законодательства ( п.2 ст.791 ГК).

Провозная плата д.б. внесена грузоотправителем при заключении договора перевозки, допускается перевод платежной обязанности на получателя. Размер провозной платы устанавливается соглашением сторон, если иное установлено трансп.законодательством.

Доставка груза – основная обязанность перевозчика. Ее исполнение требует не только соблюдение срока доставки, но и обеспечение сохранности перевозимого груза. Перевозчик отвечает за сохранность с момента принятия груза к перевозке и до выдачи получателю.

Прибывший в адрес получателя груз д.б. принят получателем, а в соответствующих случаях еще и вывезен со станции (порта, пристани). Получатель вправе отказаться от получения груза только при том условии, если качество груза вследствие порчи или повреждения изменилось настолько, что возможность его полного

82. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИЗ ДОГОВОРА ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗА И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО НЕИСПОЛНЕНИЯ

Ст.793 ГК: в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответственность, установленную ГК, трансп.уставами и кодексами, а также соглашением сторон.

Специфика ответ-ти:

- случаи ограниченной ответственности, сужающей право на полное возмещение убытков по сравнению с общим порядком. (ограничения на упущенную выгоду и даже на часть реального ущерба).

- ответстаенность в значительной мере явл-ся односторонне-нормативной: соглашение перевозчиков с грузовладельцами об ограничении или устранении установленной законом ответственности перевозчика недействительны, за исключением, когда такие соглашения допускается трансп.уставами. ( т.е. уровень ответственности перевозчика Ии др.субъектов м.б. повышен.)

- ответственность наступает не только за нарушение уже заключенного договора перевозки, но и за не совершение действий, связанных с организацией перевозок. (ответственность перевозчика за неподачу трансп.средств и отправителя за их неиспользование. (ст.794 ГК) Это ответственность гражданско-правовая, носит формальный характер.Ответственность перевозчика за несохранность груза (т.е. утрата- невозможность выдать груз получателю в теч. установленных сроков, недостача- наличие разницы в весе или количестве груза, принятого к перевозке и сданного получателю по одной накладной, повреждение или порча – несоответствие качества прибывшего в пункт назначения груза его первоначальному качеству, указанному в трансп.документах). Общее условие ответ-ти перевозчика – его вина, которая презюмируется. Именно перевозчик д. доказать свою невиновность путем ссылки на одно из обстоятельств, которые он не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. (ст.796 ГК)

Исключение ст.167 кодекса торгового мореплавания: перевозчик не отвечает за сохранность груза и просрочку в его доставке, если докажет, что это произошло вследствие действий и упущений капитана и др.лиц судового экипажа.

Первозчик м.б. освобожден от ответ-ти за утрату, недостачу или порчу груза путем простой ссылки на одно из установленных законом обстоятельств: прибытие груза в исправном трансп.средстве с исправными запорно-пломбировочными устройствами отправителя и др.;прибытие груза в сопровождении представителя отправителя или получателя;недостоверность, неточность или неполнота сведений, указанных в перевозочном документе;естественные причины, связанные с перевозкой груза в открытом месте;естественная убыль грцза в пределах нормы.Виды имущ-ой ответственности:Отвественность за не подачу транспортных средств или за их неиспользованиеУплата неустойки (штрафа)Ответственность перевозчика за несохранность груза ограничивается частью реального ущерба, причиненного грузовладельцу. Наряду с возмещением ущерба , вызванного несохранностью груза, перевозчик возмещает отправителю провозную плату, взысканную за перевозку груза, если она не входит в стоимость груза.Ответственность за просрочку в доставке груза. Перевозчик платит штраф, который исчисляется в %-ом отношении к провозной плате в зависимости от длительности

83. ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА И БАГАЖА

По договору перевозки пассажиров обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдачи багажа и за провоз багажа. (ст.786 ГК).

Договор перевозки пассажира – взаимный, возмездный и консенсуальный, а также публичный.Договор оформляется выдачей пассажиру проездного билета, в котором указываются все существенные условия договора. Договор перевозки пассажира м.б. разовым или длительным.

Цена договора – провозная плата, определяется тарифами, или соглашением сторон. (ст.790 ГК). Тарифы устанавливаются фед-ыми и местными органами исполнительной власти.

Пассажир имеет право: провозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях; провозить с собой ручную кладь в пределах установленных норм;сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу;сделать одну остановку в пути, предупредив об этом перевозчика, с продлением срока годности билета на установленное время;отказаться от договора до начала перевозки или в пути следования.

Перевозчик несет ответ-ть за задержку отправления пассажира., а также за опоздание прибытия трансп.средства в пункт назначения. Ответственность наступает при наличии его вины и состоит в уплате неустойки (штрафа). Вина перевозчика в такой просрочке презюмируется.

Договор перевозки багажа – взаимный, возмездный, реальный (т.к. считается заключенным в момент сдачи багажа к перевозке), публичный.

Багаж м.б. сдан как в пункте отправления, так и в пути.Перевозка багажа оформляется выдачей пассажиру багажной квитанции.

Перевозчик вправе потребовать вскрытия багажа для проверки его содержания.Багаж перевозится, как правило, в том трансп.средстве, что и пассажир.В пункте назначения багаж выдается предъявителю багажной квитанции. Прибывший в пункт назначения багаж хранится бесплатно в течение суток, считая с 00 ч суток, следующих за днем прибытия, затем взимается плата по тарифу.

Перевозчик несет ответственность за сохранность принятого к перевозке багажа.

Независимо от от предъявления претензии пассажир вправе заявить перевозчику иск. Но кодекс внутр-его водного транспорта и устав автомоб-ого транспорта предусматривают обязательный претензионный порядок.

Срок исковой давности по КВВТ - 3 года; по УАТ – 45 дней для требований, 6 мес.во всех остальных случаях; на ж.д. транспорте – 1 год.

84. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА

По договору банк обязуется принимать и зачислять на счет, открытый клиенту, денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдачи сумм со счета и проведении др. операций по счету.

Договор – консенсуальный, возмездный, двусторонне-обязывающий.

В силу возможности вытекает обязанность банка выплачивать %% за пользование денеж. средствами клиента, в размере который указан в договоре банк.счета. Если в договоре не определен размер %%, то они соответствуют % по вкладу до востребования, т.е. не д.б. ниже ставки рефинансирования. ЦБ. Если в договоре не указаны сроки зачисления %% на счет клиента, то они д. зачисляться поквартально. %% за пользование денеж.средствами д. начисляться до момента списания средств со счета клиента. Если же банк списывает средства со счета , но не перечисляет их по назначению, то банк м.б. привлечен к ответственности:

- за неисполнение поручения клиента

- на сумму списанных средств м.б. начислены %% за пользование чужими денежными средствами.

Несмотря на то, что закон не называет данный договор публичным, его часто относят к таковому, т.к. предусмотрена обязанность банка заключить этот договор со всеми и с каждым, кто к нему обращается. Исключение: у банка отсутствует возможность принять лицо на обслуживание.

Стороны: банк, в т.ч. иная кредитная организация, которая обладает соответ-ей лицензией; клиент – любое ф.л. или юр.л.

Предмет – денежные средства, находящиеся на счете. Клиент не обладает на них право собственности, права клиента носят обязательственный характер.

Виды счетов:

  1. расчетный счет. Открывается всем коммерч-им и бльшинству неком-им организациям, фиилалам и представительствам для осуществления любых операций предусмотренных договором банковского счета.

  2. Временный расчетны счет. Зачисляются средства в оплату уставного капитала при создании хоз.товариществ и обществ их учредителями.

  3. Текущий счет. Открывается неком-им учреждениям, филиалам и представительствам юр.лиц при отсутствии у них комм-ой деятельности.

  4. Бюджетный счет. Открывают субъектам, которым дано право распоряжатся бюджетными средствами.

  5. Текущий валютный счет. Для зачисления иностранной валюты и расчетов ею.

  6. Корреспондентские счета (субсчета). На них учитываются взаиморасчеты банков.

Порядок заключения.

Для открытия счета клиент – юр.л. представляет в банк :

- заявление на открытие счета;

- учредительные документы и свидетельство о гос.регистрации юр.л.;

- карточку с образцами продписей руководителя и гл.буха клиента и оттиска его печати. Д. удостоверить права лиц, имеющих право распоряжаться денж.средствами, находящимися на счете.

- документы, свидеьтельствующие о постановке клиента на учет в качестве налогоплательщика и о регистрации в качестве

или частичного использования исключена.

Встречные действия сторон обязательства перевозки: 1) перевозчик должен подать под погрузку исправные транспортные средства, а 2) грузоотправитель – предъявить груз к перевозке (ст.791 ГК).

1) Перевозчик обязан подать транспортные средства в количестве, согласованном с грузоотправителем, в обусловленный срок и в определенном месте. Сроки подачи перевозочных средства определяются по соглашению сторон или в нормативном порядке Условия и порядок подачи перевозочных средств устанавливаются специальными правилами, которые действуют на отдельные виды транспорта. Место подачи транспортных средств зависит от особенностей их эксплуатации и технических возможностей перевозчика и отправителя.

Перевозчик обязан подать грузоотправителю исправные транспортные средства в состоянии пригодном для перевозки соответствующего груза. Отправитель груза вправе отказаться от поданных трансп.средств, не пригодных для перевозки соответствующего груза. Проверка пригодности является обязанностью отправителя, т.к. он лучше знает свойства конкретного груза.

2 условия сдачи груза к перевозке бывают общими (т.е. подлежат выполнению во всех случаях, независимо от специфики груза: количество, наименование груза, определение его веса, тары, маркировки и объявление ценности) и специальными (применяются при перевозке грузов, обладающих особыми свойствами, т.е. т.е. требующих соблюдение особых мер и условий их транспортировки).

Права держателей складского и залогового свидетельств

1. Держатель складского и залогового свидетельств имеет право распоряжения хранящимся на складе товаром в полном объеме.

2. Держатель складского свидетельства, отделенного от залогового свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но не может взять его со склада до погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству.

3. Держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель складского свидетельства, имеет право залога на товар в размере выданного по залоговому свидетельству кредита и процентов по нему. При залоге товара об этом делается отметка на складском свидетельстве.

Простое складское свидетельство выдается на предъявителя

Спец виды хранения: в ломбарде (публичный, вещь вместе оценивают, выдается квитанция), в банке (выдается именной сохран-й документ, храним – деньги, ценности, золото), в индивидуальном банк сейфе (банк несет ответ-ть за сохран-ть, иначе – дог-р аренды), в камерах транспортн организаций (публ дог-р, выдается жетон, квитанция, ответственность камеры хранения в пределах оцен ст-ти определенной перед сдачей вещи), в гардеробе, в гостинице, хранение вещей являющ-ся предметом спора (секвестр)

Обязанности сторон договора хранения

Обязанности поклажедателя. К числу обязанностей поклажедателя, кроме вышеупомянутой обязанности оплатить услуги хранителя либо только в виде возмещения, либо в виде и возмещения, и вознаграждения, относятся следующие: 1. опалат, 2. взять вещь обратно 3. при сдаче вещи на хранение предупредить хранителя об опасных свойствах вещи.

Обязанности хранителя. а) принять вещь на хранение; б) хранить вещь в течение всего срока или до востребования вещи поклажедателем; в) предпринимать действия, направленные на сохранение вещи в объеме, в каком бы он заботился о сохранении своих вещей; г) оказывать услуги по хранению лично, если иное не предусмотрено договором или другим способом не согласовано с поклажедателем; д) не пользоваться вещью, переданной поклажедателем без его согласия; е) незамедлительно уведомлять поклажедателя о необходимости изменить условия хранения, предусмотренные договором; ж) возвратить сданную на хранение вещь управомоченному лицу по первому требованию.

страхователя в органах Фонда социального страхования РФ.

Заключение Д банковского счета м. происходить двояко: путем подписания единого документа либо путем подачи клиентом заявления с указанными выше приложениями (оферты) и учинения на заявлении разрешительной надписи руководителя банка (акцепт).

Расторжение возможно в одностороннем порядке.

Если расторжение оуществляется по инициативе клиента, то оно возможно в любое время. В случаях, когда договор банк.счета ограничивает право клиента на расторжение договора, ссылаясь наневозврат банку кредита или по др.причинам, то такое условие договора считается ничтожным.

Остаток ден.средств на счете при расторжении договора выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на др.счет не позднее 7 дней после получения заявления клиента. Такой договор прекращается с момента получения банком заявления

клиента о расторжении договора . более поздний срок м.б. указан в самом заявлении. Если после расторжения договора банк удерживает остаток средств, то ответственность банка наступает по ст.395 ГК, до подачи заявления – по ст.856,866 ГК.

Наличие неисполненных платежных документов, предъявленных к счету клиента, не является препятствием для расторжения договора. Неисполненные исполнительные документы, возвращаются банком лицам, от которых они поступили. Причина неисполнения указывается на исполнительном документе.

По инициативе банка договор м.б. расторгнут только в судебном порядке и только в 2 случаях:

- когда сумма ден.средств, находящихся на счете ниже min , указанного банк.правилами или договором. Если эта сумма не м.б. восстановлена в течение месяца со дня предупреждения клиента.

- отсутствие операций по счету в течение года. Ионное м.б. предусмотрено договором.

Обязанностью банка считается:

- выполнение операций по счету клиента: обязан зачислять, выдавать и перечислять ден.средства не позднее дня,следующего за днем поступления в банк платежного документа. При этом банк проверяет по внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и печатей на документе с образцом подписей и оттиска печатей, которые имеются у банка. Если данный банк использовал имеющиеся у него технические способы проверки соответствия подписям и печати все же выдал ден.средства не уполномоченному лицу, банк все же несет ответственность за причиненный клиенту вред (т.к. является субъектов предпринимательской деятельности). Суд м. уменьшить размер ответственности банка, если установить, что клиент способствовал своими действиями поступлению в банк распоряжения от не уполномоченных лиц. Банк не д. выполнять поручение клиента при отсутствии ден.ср-в на счете.

- обязанность банка-плательщика перед его клиентом считается исполненной в момент зачисления ден.суммы на счет банка получателя, иное м.б. предусмотрено договором м/у клиентом и банком.

- хранение банковской тайны.

Обязанности клиента:

- соблюдать банковские правила при совершении банковских операций (клиент д. проявлять точность при заполнении банковских документов)

- оплачивать расходы банка на совершение операций по счету. (если это прямо предусмотрено договором банковского счета).

просрочки в доставке груза.Особый претензионный порядок: до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии. Если претензия не б. заявлена истец лишается права на иск.Срок исковой давности – 1 год с момента, определяемого в соответствии с трансп.уставами и кодексами.

85. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ

Формы безналичных расчетов – разновидность обязательства клиента и обслуживающего его банка по исполнению (получению) безналичного платежа. В ГК содержится перечень наиболее важных форм расчетов (ст. 862). Это расчеты платежными поручениями, аккредитивами, по инкассо и расчеты чеками. Допускаются и иные формы расчетов, предусмотренные законом, банковскими правилами и обычаями делового оборота. Исходя из принц свободы Д и автономии воли, стороны вправе избрать люб из указ форм расчетов.

Для осуществления любых безналичных расчетов установлен законный срок: он составляет два операционных дня в пределах одного субъекта РФ и пять операционных дней в пределах различных субъектов Федерации (ст. 80 Закона о Банке России). Операционным является день, который заканчивается в момент прекращения соответствующих операций с клиентами в банке (п. 1 ст. 194 ГК). При этом документы, принятые банком от клиентов в операционное время, проводятся им по балансу в этот же день. Исчисление указанных сроков начинается с момента списания денежных средств с банк счета плательщика (соответствующего корреспондентского счета банка плател) и завершается в момент зачисления на счет получателя (на корреспондентский счет банка получателя).

Расчеты платежными поручениями. При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или установленный в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота (ст. 863 ГК).

признаки банковского перевода:

а) перевод осуществляется за счет средств плательщика. Перевод средств при их отсутствии на счете плательщика может быть исполнен банком только в порядке кредитования счета (ст. 850 ГК);

б) перевод осуществляется банком на тот счет, который указан плательщиком в этом же банке или ином банке;

в) перевод осуществляется в срок, установленный законом или в соответствии с ним (2 и 5 операционных дней).

Поручение является действительным в течение 10 дней со дня выписки, причем день выписки в расчет не принимается.

Банк при выполнении перевода имеет право уточнить содержание платежного поручения, если оно не соответствует требованиям. Запрос банка плательщику делается незамедлительно после получения документа. Когда ответ не получен в установленные законом или банковскими правилами сроки или при их отсутствии в разумный срок, банк вправе (но не обязан) не исполнять поручение и возвратить его плательщику, если иное не предусмотрено законом, банковскими правилами или договором банковского счета (ст. 864 ГК). Разумным в данном случае следует считать срок, необходимый для пробега почтово-телеграфной корреспонденции или иных информационных носителей от банка к клиенту и обратно.

Исполн поруч заключается в перечислении банком ден суммы со счета плательщика на счет получателя средств через его банк. Такая обязан возлаг на банк плательщ, принявший поручение к исполнению.

На банк возложена обязанность информировать плательщика по его требованию об исполнении поручения. В этом случае банк оформляет извещение об исполнении поручения клиента. Моментом исполнения поручения плательщика является день зачисления средств на корреспондентский счет банка получателя, который обязан в соответствии со ст. 849 ГК зачислить поступившие его клиенту средства на счет последнего не позднее дня, следующего за днем поступления в банк платежного документа.

За неисполнение или ненадлежащее исполн поручения клиента о переводе банк несет полную имущественную ответственность по общим правилам, установленным для коммерческих организаций.

Кр того, если нарушение правил расчетов повлекло неправомерное удержание ден средств, банк уплачивает % в порядке и размере, установленных для денежных обязательств ст. 395 ГК.

Расчеты по аккредитиву. Смысл аккредитива как формы расчетов состоит в получении продавцом твердых гарантий платежа, а покупателем – полноценных прав на отгруженный товар. Это возможно, когда деньги перечисляются плательщиком лишь при выполнении его контрагентом определенных условий, что и создает преимущества, которые имеет продавец, договорившийся с покупателем об аккредитивной форме оплаты.

86. ПОРУЧЕНИЕ. КОМИССИ. АГЕНТИРОВАНИЕ

ПОРУЧЕНИЕ ДП - форма представительства (действия поверенного приводят к возникновению прав и обязанностей не у него, а непосредственно у доверителя). Представитель (поверен) совершает действия не от собственного имени, а от имени представляемого (доверителя). Функция ДП-регулирование отнош м/ представителем и представляемым. Внешн стор отнош представит-ва отраж в полномоч представителя, зафиксир в доверенности.

Особенность ДП: наряду с отношениями представительства он может порождать и обязательственные отношения - обязательство по оказанию посреднических услуг. Возмезд ДП отношения представительства, и обязательство по оказанию посреднических услуг, и безвозм ДП порождает исключит отнош представительства.

По ДП одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия, в результате совершения которых права и обязанности возникают непосредственно у доверителя. (консенсуальный, взаимный, преимущественно безвозмездный, так как вознаграждение выплачивается только в случае, если это предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором).

Фидуциарный - основанный на лично-доверительном характере отношений сторон, за исключением, если заключен между юр. лицами. Две разновидности обязательств, которые могут возникать из договора поручения: применяемые в общегражданских отношениях и в предпринимательской деятельности (специфика коммерческого представительства:1. коммерческое представительство всегда возмездно, 2. коммерческий представитель вправе одновременно представлять обе стороны в совершаемой им сделке .

Элементы договора Если ДП оформляет отношения коммерческого представительства, то в качестве поверенного может выступать только гражданин, являющийся предпринимателем, либо коммерческая организация. Некоммерческие организации в качестве коммерческого представителя, как правило, выступать не вправе.

Предмет договора - оказание нематериальных посреднических услуг. Посреднические услуги могут выражаться как в совершении сделок, так и в иных действиях, в том числе и не влекущих приобретение каких-либо прав и обязанностей (осуществление контрольно-инспекционных функций на строящемся объекте). Указания доверителя поверенному д.б. «правомерными, осуществимыми и конкретными» Особой формы дог. не предусмотрено (общие правила) + доверитель обязан выдать поверенному доверенность на совершение действий, предусмотренных договором поручения.

Договор поручения может быть как срочным, так и бессрочным.

Цена в возмездном договоре поручения - по соглашению сторон.

Интересы коммерческого представителя имеют большую степень защиты: право удержания вещей, причитающихся доверителю, в обеспечение своих требований по договору; односторонний отказ от договора коммерческого представительства только при условии предварительного уведомления другой стороны не позднее чем за тридцать дней, право отступать от указаний доверителя с соблюдением его интересов, не испрашивая на то предварительного согласия доверителя. Право требовать возмещения убытков, вызванных односторонним отказом от договора, при коммерческом представительстве имеют и доверитель, и поверенный.

Содержание. взаимный. Обязанность поверенного - выполнение поручения доверителя в точном соответствии с его указаниями. Даже тогда, когда поверенный имеет возможность заключить сделку на более выгодных условиях, чем те, которые содержались в указаниях доверителя, он не вправе самостоят изменить указание о способе и порядке исполнения поручения. Исключение: поверенный в интересах доверителя по обстоятельствам дела вынужден был отступить от его указаний и не мог предварительно запросить доверителя либо не получил в разумный срок ответ на свой запрос. Иначе все неблагоп последст совершенной им сделки возлагаются на поверенного. Поверенный обязан также при первой возможности уведомить доверителя о допущенных им отступлениях.

Передоверие представл собой особ случай перемены лиц в обязательстве, поскольку допускается лишь тогда, когда поверенный прямо уполномочен на замену доверенностью либо вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов доверителя. Как и при переводе долга, для передоверия необх соглас кредитора-доверителя, поэт доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным.

Поверенный отвечает перед доверителем лишь за выбор заместителя, но не за исполнение им поручения. Однако в ДП возможный заместитель может быть и указан=> поверенный не отвечает перед доверителем ни за выбор заместителя, ни

87. ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Относится к числу вспомогат Д, связанных с оказанием транспортных услуг. Осн. функция, возлагаемая на экспедитора- по поручению клиента отправлять или получать грузы, а также оказывать иные сопутствующие этому услуги.

ДТЭ - соглашение, в силу которого одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента – грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. (взаимный, возмездный, м. б. либо консенсуальным, когда экспедитор организует выполнение экспедиционных услуг, либо реальным, когда он выполняет их с вверенным ему грузом. Сходен с рядом др. дог-в о представительстве (поручение, комиссия, агентирование, возмездное оказание услуг), но их предмет - совершение любых сделок и действий, в том числе вовсе не относящихся к транспортной деятельности, экспедиция - оказание услуг, непосредственно связанных с перевозкой груза. При этом правила о возмездном оказании услуг не расп-ся на экспедиц услуги, но не исключена возможность субсидиарного применения норм о поручении, комиссии и агентировании к транспортной экспедиции. => экспедицию следует рассматривать как особую разновидность сделки о представительстве.

Элементы Д. Клиенты- любые лица (отправитель и получатель груза, а также его собственник). Экспедитор - ком орг-я или физ лицо, м. б. как специализированная организация, так и обычный перевозчик (например, структурное подразделение транспортного предприятия). Экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц, если иное не предусмотрено ДТЭ. При этом экспедитор не слагает с себя ответственности за исполнение Д третьим лицом, на которое возложено исполнение.

Предмет Д - услуги, связанные с перевозкой груза, делятся на осн. (по организации перевозок, включая заключение договора перевозки) и доп. - любые вопросы, касающиеся транспортировки груза. Д м. б. заключен на полное или частичное транспортно-экспедиционное обслуживание. Форма договора– простая письменная. М.б. Д присоединения. Клиент д. выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей (в частности, в том случае, когда экспедитор действует от имени клиента).

Д м.б. на предоставление разовой услуги и носить длительный характер.

Цена (вознаграждение экспедитора) определяется по соглашению сторон. (м.б.тарифы и таксы, т. е. система ставок за выполнение тех или иных операций).

Содержание Д. Содержание и объем обязанностей экспедитора зависят от потребностей клиента. Содержание осн. обязанностей: а) организация перевозки груза определенным видом транспорта и по маршруту, выбранному клиентом или экспедитором; б) заключение Д перевозки груза от своего имени или от имени клиента; в) обеспечение отправки груза и его получения в согласованном месте; г) осуществление иных операций, непосредственно связанных с перевозкой. При этом экспедитор может выполнять не только собственно экспедиционные функции, но и обязанности перевозчика.

88. ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

По дог. доверит. упр-я им-вом одна сторона (учре­дитель упр-я) передает др. стороне (доверительному управляю­щему) на опред. срок им-во в довер. управление, а доверит. управляющий обяз-ся осущ-ть управление этим им-вом в интересах учредителя упр-я или иного указ. им лица (выгодоприобретателя).

Хар. черты дог. доверит. упр-я им-вом:

• дог. доверит. упр-я им-вом не влечет перехода права собств-ти на им-во к доверит. управляющему;

• доверительный управляющий вправе совершать как юр-е, так и иные д-я по договору;

• доверит. управляющий должен осущ-ть управление им-вом от своего имени, указывая, что он явл. доверит. управляющим;

• договор доверит. упр-я явл. консенс., двусто­ронним и, по общему правилу, возмездным;

• доверит. упр-е им-вом может возникнуть не только на основании Д., но и в силу закона (доверительное управление им-вом подопечного, безвестно отсутствующего и пр.).

3. Объекты доверит. упр-я:

- недвижимое имущество; - ЦБ и права, удостов. бездокументарными ЦБ; - исключительные права; - иное имущество.

Не могут быть объектом доверит. упр-я нематериальные блага. Передаваемое в доверительное управление имущество должно быть обо­злено от другого имущества учредителя упр-я и им-ва самого доверит. управляющего. Для этого оно отражается на отдельном балансе у доверит. управляющего, а для расчетов по нему открывается отдельный счет.

Передача в доверительное управление ден. средств допускается, только если доверит. управляющим явл. кредитная орг-я либо иное ЮЛ, получившее разрешение (лицензию) на осущ-е доверит. упр-я ден. ср-ми граж-н и ЮЛ.

Стороны Д. доверит. упр-я им-вом:

учредитель упр-я - лицо, передающее соответствующее имуще­ство в доверительное управление. Им может быть обладатель соответ­ствующего права, собственник имущества, а в случаях, предусмотрен­ных законом, и несобственник имущества (орган опеки и попечительства, исполнитель завещания и т. п.);

доверительным управляющим может быть только коммерческая орга­низация или индивидуальный предприниматель. Не может выступать в качестве доверит. управляющего государственное или муници­пальное унитарное предприятие.

Форма и сод-е Д. доверит. упр-я им-вом

1. Договор доверит. упр-я им-вом должен быть заключен в письменной форме. Договор доверит. упр-я недвижимым им-вом должен быть заключен в виде единого документа, подписанного сторонами, с обязательной государственной регистрацией.

Передача недвижимого имущества в доверительное управление также требует обязательной государственной регистрации.

2. Существенными условиями Д. доверит. упр-я им-вом без согласования которых он не считается заключенным, являются:

• состав имущества, передаваемого в доверительное управление;

• наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которого осуществляется управление им-вом (учредителя упр-я или выгодоприобретателя);

• размер и форма вознаграждения управляющего, если выплата вознаг­раждения предусмотрена договором;

• срок действия Д., который по общему правилу не может быть

больше пяти лет.

В случае отсутствия заявления сторон о прекращении Д. по окон­чании срока его действия договор доверит. упр-я считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, которые были предус­мотрены договором.

3. Права и обязанности сторон по договору доверит. упр-я. Доверит. управляющий обязан:

• осуществлять доверительное управление лично, кроме случаев, когда он:

а) уполномочен договором поручать управление им-вом друго­му лицу;

б) получил на это письменное согласие учредителя упр-я;

в) вынужден поручить управление им-вом другому лицу силон обстоятельств для обеспечения интересов учредителя упр-я или вы­годоприобретателя и не имеет возможности получить указания учредителя упр-я в разумный срок.

Доверительный управляющий отвечает перед учредителем упр-я за действия избранного им поверенного как за свои собственные;

• проявлять должную заботу об интересах учредителя упр-я или выгодоприобретателя.

89. ПОНЯТИЕ СТРАХОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ СТРАХОВОГО ПРАВА…

Статья 927. Добровольное и обязательное страхование

1. Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком).

Договор личного страхования является публичным договором (статья 426).

2. В случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц (обязательное страхование), страхование осуществляется путем заключения договоров в соответствии с правилами настоящей главы. Для страховщиков заключение договоров страхования на предложенных страхователем условиях не является обязательным.

3. Законом могут быть предусмотрены случаи обязательного страхования жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств, предоставленных из соответствующего бюджета (обязательное государственное страхование).

Стр риск – это предполагаемое событие, на случай наступления которого производится стр-е. Событие, рассматриваемое в качестве стр риска, как правило, должно обладать признаками случайности и вероятности его наступления. Риск в подавляющем большинстве случаев не зависит от воли участников страхования, в рамках их отношений он субъективно случаен. Поскольку риск – это только предполагаемое, а не реальное событие, он может иметь различные степени вероятности наступления и влечь за собой различные по размеру убытки. Это и позволяет оценивать риск. Оценка страхового риска является правом страховщика (ст. 945 ГК). Риски должны быть перечислены в договоре стр-я.

Стр случай – фактически наступившее событие, которое предусмотрено законом или договором страхования и влечет возникновение обязанности страховщика произвести страховую выплату. Стр. случай, чтобы служить основанием для выплаты, должен наступить после начала действия страхования (вступления в силу договора страхования).

Стр интерес – основанный на законе, ином правовом акте или договоре объективно обусловленный интерес страхователя (выгодоприобретателя) стать участником договора страхования. Страховой интерес – это объективное основание договора страхования. Эта позиция состоит прежде всего в обладании тем благом, которое лицо желает защитить при помощи страхования, – имуществом, жизнью, здоровьем, телесной неприкосновенностью и т. д. Страховой интерес должен быть правомерным. Запрещено страхование и некоторых правомерных интересов, а именно страхование: 1) убытков от участия в играх, лотереях и пари. 2) расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников.

Стр сумма – это установленная законом или договором страхования сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить стр возмещение. При имущественном стр-нии (кроме стр-я ответственности) эта сумма не должна превышать действительную стоимость имущества (стр стоимость). В остальных видах страхования стр сумма определяется сторонами по их усмотрению. Стр сумма служит основой для определения страхового взноса и размера стр выплаты.

Стр выплата – ден сумма, которую страховщик обязан уплатить в соответствии с законом или договором стр-я в результате наступления стр случая. Стр выплата, как правило, не может превышать стр сумму, но может быть и меньше последней.

При имущественном стр-нии стр выплата принимает форму стр возмещения, которое должно соотноситься с действительной стоимостью застрахованного имущества. В личном стр-нии - стр обеспечение, выплачиваемое застрахованному независимо от покрытия понесенного им ущерба по другим основаниям. Стр премия – это плата за стр-е, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, установленные законом или договором стр-я. С уплатой стр премии м. быть связано как заключение реального договора стр-я, так и исполнение заключенного ранее консенсуального договора. Стр премия может уплачиваться единовременно или частями (страховыми взносами). В основе расчета величины стр премии лежат стр тарифы.

Стр взнос – часть страховой премии, если она подлежит уплате в рассрочку.

Стр тариф – это ставка, взимаемая страховщиком с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, которая используется для расчета размера страховой премии.

90. ПОНЯТИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ

По договору имущ стр-я страховщик взамен уплаты страхователем стр премии обязуется при наступлении стр случая возместить страхователю или выгодоприобретателю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущ интересами страхователя (выплатить стр возмещение) в пределах страховой суммы. (возмездный даже тогда, когда стр случай не наступает, поскольку договор был заключен в расчете на встречное удовлетворение со стороны страховщика в виде получения от него страховой выплаты; взаимный, по общему правилу реальный, но в договоре можно предусмотреть, чтобы он был консенсуальным) Договор стр-ия распространяется на стр случаи, произошедшие после вступления его в силу.

Договор рисковый (алеаторный): возникновение, изменение или прекращение тех или иных прав и обязанностей зависит от наступления объективно случайных для самих сторон обстоятельств (событий).

Форма договора стр-ия – письменная, несоблюдение, по общему правилу, влечет недействительность договора. Договор стр-я м. б. заключен путем составления одного документа либо вручения страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления стр полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного страховщиком. Выдача полиса не препятствует заключению еще и отдельного договора стр-я. Полис должен включать все существенные условия договора стр-я, м.б. разовым и генеральным. Генеральный полис распространяется на несколько однородных операций по стр-ю имущества (в отношении группы предметов) - «стр-е в обороте».

Правила стр-я – это содержащий условия договора стр-я документ, принятый, одобренный или утвержденный страховщиком либо объединением страховщиков. Условия, содержащиеся в правилах стр-я и не включенные в текст договора стр-я (стр полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре (стр полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором (стр полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. При заключении договора стр-я страхователь и страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений правил стр-я и о дополнении правил. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на правила стр-я соответствующего вида, на которые имеется ссылка в договоре стр-я (стр полисе), даже если эти правила для него необязательны. Существенные условия договора стр-я:1) стр интерес;2) стр риск;3) стр сумма; 4) срок договора стр-я.

В последнем случае на его отношения с клиентом распространяются правила о перевозке, включая размер ответственности, сокращенный срок исковой давности и др

Доп. обязанности: а) получение требующихся для экспорта и импорта документов (сертификатов, санитарных свидетельств и иных разрешений и др.); б) выполнение таможенных и иных формальностей (оформление грузовых таможенных деклараций и пр.); в) проверка количества и состояния груза; г) погрузка и выгрузка груза силами экспедитора; д) сопровождение груза в пути; е) уплата пошлин, сборов и иных расходов, возлагаемых на клиента; ж) хранение груза в пункте назначения; з) выполнение иных операций и услуг. Обязанности клиента-осн.: а) передача грузов для осуществления экспедирования; б) получение грузов у экспедитора; в) уплата предусмотренного договором вознаграждения; г) возмещение понесенных экспедитором при исполнении договора расходов; д). предст-е экспедитору документов и иной информации, необходимой для исполнения экспедитором обязанностей. Соответственно экспедитор обязан сообщит клиенту об обнаруженных недостатках полученной информации, а также запросить у последнего необходимые доп данные. Отказ в предоставлении необх информации дает экспедитору право не приступать к исполнению своих обязанностей до момента ее получения.

Прекращение Д. Особенность – возм-сть одностор отказа от его исполнения. Любая из его сторон вправе сделать это, предупредив об этом своего контрагента в разумный срок м. б. установлен в договоре)=> возмещение отказавшейся от договора стороной другой стороне убытков, вызванных его расторжением.

При неисполнении или ненадлеж исполнении сторонами своих обязанностей влечет для сторон договора ответственность по общим правилам ГК => ответственность является, полной как для клиента, так и для экспедитора (основана на предпринимат риске: вина+случай). Поскольку экспедитор выступает в качестве посредника между отправителем, перевозчиком и получателем, нарушение им условий Д может привести к ответственности клиента перед перевозчиком. В равной мере нарушение своих обязанностей клиентом может повлечь ответственность экспедитора перед перевозчиком. Поэтому ответственность сторон в договоре может быть как прямой, так и регрессной.

Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность экспедитора перед клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. Последствием применения этого правила может быть ограничение ответственности экспедитора пределами, которыми замыкается ответственность транспортной организации. Одновременно в ДТЭ до одного года сокращаются и сроки исковой давности.

В зависимости от характера нарушенной обязанности ответственность по договору экспедиции может выражаться в уплате неустойки или в возмещении убытков.

за ведение им дел.

Поверенный обязан также информировать доверителя по его требованию о ходе исполнения поручения, т .е. сообщать обо всех обстоятельствах, которые могут воспрепятствовать достижению цели договора Представление доверителю полного отчета с приложением в случае необходимости оправдательных документов.

Поверенный обязан незамедлительно передавать доверителю все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения (иначе, требование изъятия и возмещение убытков).

Обязанности доверителя. Поскольку поверенный действует и за счет доверителя. Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если договор поручения является возмездным. Прекращение Д поручения. Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный – отказаться от него во всякое время (односторонний отказ от договора=>доверительные отношения м/д сторонами). Правопреемство по договору поручения невозможно. По общему правилу, одностороннее прекращение договора поручения не служит для другой стороны основанием требовать возмещения убытков, вызванных прекращением договора. Исключение: когда поверенный отказывается от исполнения поручения в условиях, при которых доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы.

КОМИССИЯ ДК не порождает отнош представительства: комиссионер действует, хотя и в интер комитента, но от собствен им.

Многие правила, аналогичны правилам, применяемым в договоре поручения. Отличия: ДК является всегда возмездным, в действиях комиссионера всегда должно присутствовать совершение сд, хотя они могут этим и не ограничиваться. (консенсуал, возмезд, взаимный).

Это Д, по кот одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению др стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента

Элементы ДК. Комитент - гражданин или организация, в интересах которых совершаются сделки. Комиссионером может выступать и гражд, и орган. В подавляющем большин случ комиссионер осуществляет именно предпринимательскую деятельность.

Стор вправе наклад-ть определен ограничен др на др при заключ ДК.

Содержание ДК. Права и обязанности сторон, составляющие содержание договора комиссии, носят взаимный характер. Основной обязанностью комиссионера является заключение обусловленной Д сделки в точном соответствии с указаниями комитента и на наиболее выгодных для него условиях. Комиссионер, не получивший от комитента соответствующих указаний, обязан исполнить поручение в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Комиссионер, заключивший сделку на более выгодных усл, чем те, кот указаны комитентом, вправе претендовать сверх суммы комиссионного вознагражд дополнительно на половину выручен суммы. М.б. и иное распределение сумм по Д.

АГЕНТИРОВАНИЕ Договор, по которому одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юр и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. (консенсуальный, возмездный, взаимный).

АД может порождать особую форму представительства, не оформляемую доверенностью, для совершения действий от имени принципала агенту достаточно иметь заключенный в письм форме ФД, в кот предусм, что агент вправе действ-ть от имени принципала.

АД м б ограничена свобода как агента, так и принципала в части заключения аналогичных АД. В то же время закон не допускает установления АД ограничений по кругу лиц.

Содержание Обязанности агента, Права и обязанности сторон по АД во многом сходны с правами и обязанностями сторон по ДП или ДК.

Агент вправе привлекать к исполнению поручения третьих лиц путем заключения субагентского договора. Ответственным перед принципалом за действия субагента остается агент, что характерно для общих правил о возложении исполнения на третье лицо. Субагент не может полностью заместить агента, поскольку закон запрещает субагенту заключать с третьими лицами сделки от имени принципала.

Может быть прекращен вследствие отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения срока его действия, смерти агента, умаления его дееспособности (вследствие ограничения либо недееспособности), объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, а также вследствие банкротства агента, являющегося индивидуальным предпринимателем (ст. 1010 ГК).

При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поруч плат об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель (ст. 867 ГК).

Признаки аккредитива:

а) аккредитив является денежным обязательством, исполнение которого обычно происходит под условием предоставления документов, предусмотренных в аккредитиве;

б) аккредитив - сделка, обособленная от Д, в кот предусм аккредитивная форма расчетов, и банк не участв в исполн этого Д

в) банк осуществляет платеж по аккредитиву от собственного имени, но по поручению своего клиента;

г) банк осуществляет платеж по аккредитиву за счет собственных средств или средств клиента;

д) выставление аккредитива и платеж с аккредитива порождают единую цепь сделок м/у различн участн кредитно-расчетных отнош

В аккредитивном обязательстве, как правило, имеются четыре участника: плательщик (покупатель или приказодатель аккредитива), банк плательщика (банк-эмитент), банк получателя (исполняющий банк) и получатель средств (продавец или иной бенефициар). Схематично взаимоотношения участников аккредитивных расчетов включают четыре стадии. 1 стадия – поручение плательщика банку-эмитенту об открытии (выставлении) аккредитива с инструкциями о платеже. 2 стадия состоит в передаче полномочий по осуществлению платежей от банка-эмитента исполняющему банку (банку получателя). 3 стадия – предъявление продавцом (бенефициаром) документов, указанных в аккредитиве и свидетельствующих об отгрузке товара. 4 стадия – совершение исполняющим банком платежа против принятых им документов.

Наиб важн деление аккред на отзывные и безотзывные. Судьба отзывного аккредитива зависит от воли банка-эмитента и соответственно плательщика. Такой аккредитив м б изменен или отменен без предварительного уведомления получателя средств. При этом сам отзыв не порождает каких-либо обязательств банка-эмитента перед бенефициаром. Обязанность исполняющего банка по осуществл платежа в рамках отзывного аккредит существ до мом получен им уведомл об измен или аннуляции аккредитива.

Напротив, безотзывный аккредитив не может быть изменен без согласия получателя средств Безотзывный аккредитив может приобрести характер подтвержденного аккредитива. Для этого исполняющий банк, участвующий в аккредитивной операции, принимает на себя обязанность дополнительно к обязательству банка-эмитента произвести платеж бенефициару в соответствии с условиями аккредитива. Т.о., наряду с платежным обязательством банка-эмитента возникает дополнительное твердое обязательство исполняющего банка, что создает для бенефициара эффект двойного обеспечения платежа. При этом подтвержденный безотзывный аккредитив становится зависим не только от усмотрения получателя средств, но и от его банка: он не может быть изменен или отменен без согласия последнего (п. 2 ст. 869 ГК).

Расчеты по инкассо. При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. Признаками инкассо являются:

а) поручение клиента банку получить (инкассировать) деньги от плательщ или получить согласие уплатить деньги (акцепт платежа);

б) выполнение поручения за счет клиента;

в) выполн поруч-я банком-эмитентом самост или с пом исполняющ б

Расчеты чеками. Чек является ЦБ, содержащей ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю (ст.877ГК). Участниками чекового правоотнош выступ три лица: чекодатель (должник по к-л обязательству), плательщик (банк) и чекодержатель (кредитор по к-л обязательству или назначенное им лицо). В качестве плательщика в чековом обязательстве может выступать только банк, где чекодатель имеет сред, кот он вправе распоряжаться путем выставления чеков. Тем не менее выдача чека не погашает ден обязательства, во исполнение которого он выдан. Чек является лишь суррогатом денег, а потому такое обязательство считается исполненным в момент получ кредитором настоящих ден средств (зачисл их на его счет).

Страхователь – это лицо, заключающее договор стр-я; по общему правилу, любое лицо. Страхователь, как правило, уплачивает стр премию; в консенсуальном договоре стр-я обязанность по уплате стр премии может быть возложена и на третье лицо – выгодоприобретателя.

Выгодоприобретатель – это лицо, в пользу которого страхователь заключил договор стр-я, пусть даже в этот момент оно неизвестно. Например, при стр-нии деликтной ответственности выгодоприобретатель станет известным только при наступлении стр случая. В некоторых договорах стр-я участие выгодоприобретателя исключено (стр-е предпринимательского риска), а в других – обязательно (стр-е гражд ответствен). Выгодоприобретатель не участвует в заключении договора стр-я, но приобретает вытекающие из него права и обязанности только при наличии его на то согласия.

Выгодоприобретатель должен иметь страховой интерес (если последний отсутствует у страхователя) и может быть назначен по договору как личного, так и имущественного стр-я.

Страхователь вправе заменить выгодоприобретателя другим лицом, уведомив об этом страховщика. Застрахованное лицо – это физическое лицо, жизнь или здоровье которого застрахованы по договору личного страхования или страхования ответственности. Застрахованное лицо всегда имеет стр интерес. В его роли могут выступать как страхователь, так и выгодоприобретатель. Если застрахованное лицо не совпадает со страхователем (выгодоприобретателем), договор личного стр- может быть заключен только с письменного согласия застрахованного лица. Замена страхователем застрахован лица в период действия Д личного страх возмож лишь с согласия самого застрахованного лица и страховщика.

Страховщик – это юр л, которое имеет разрешение (лицензию) на осуществление страхования соответствующего вида. Требования, кот должны отвечать страховые организ, порядок лицензиров их деятельности и осуществления гос надзора (Департ страх надзора при Минфине РФ) за этой деятельн определ-ся зак о страховании.

В роли страховщиков могут выступать как ком, так и неком организации, созданные в одной из предусмотренных рос законодательством организационно-правовых форм.

Стр-е может осуществляться в добровольной и обязательной формах в зависимости от его обязательности для страхователя.

Добровольное стр-е осуществляется по воле сторон. Обязательным является стр-е, осуществляемое в силу закона. Закон устанавливает обязанность страхователя заключить договор стр-я на предусмотренных в законе условиях. Объекты, подлежащие обязательному стр-ю, стр риски и минимальные размеры стр сумм должны быть определены законом.

Разновидность обязательного стр-я - обязательное государственное стр-е, осуществляемое за счет средств, предоставленных из соответствующего бюджета; устанавливается законом в отношении жизни, здоровья и имущества государственных служащих определенных категорий в целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов государства; страхователи - фед гос органы исполнительной власти, т. е. бюджетные учреждения; застрахованные - гос служащие.

В добровольной и в обязательной формах может осуществляться как имущ, так и личное стр-е.

Имущ стр-е. По Д имущ стр-я страховщик взамен уплаты страхователем стр премии обязуется при наступлении стр случая возместить страхователю или выгодоприобретателю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущ интересами страхователя (выплатить стр возмещение) в пределах страховой суммы.

К имущ интересам относятся:

– риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества;

– риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам – риск гражданской ответственности;

– риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов – предпринимательский риск.

Цель имущ стр-я - компенсация понесенных убытков, а не извлечение доп доходов. => величина стр возмещения не может превышать действительного размера понесенных убытков.

Доверительный управляющий вправе:

• осуществлять полномочия собственника на переданное ему имущество в пределах, установленных законом и договором;

• применять все гражданско-правовые способы для защиты переданного в доверительное управление имущества;

• требовать уплаты ему вознаграждения, если такое условие предусмот­рено договором;

• потребовать от учредителя упр-я после заключения Д. ре­альной передачи ему имущества.

Бремя содержания имущества и риск его приращения и уменьшения после передачи его в доверительное управление продолжает нести соб­ственник имущества.

4. Ответственность доверит. управляющего:

• в случае непроявления должной заботливости об интересах учредителя упр-я (выгодоприобретателя) доверительный управляющий обя­зан возместить учредителю упр-я убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, включая упущенную выгоду, а выго-доприобретателю - упущенную выгоду. Доверительный управляющий освобождается от этой ответственности, если докажет, что убытки на­ступили вследствие непреодолимой силы либо действий учредителя упр-я или выгодоприобретателя;

• по обязательствам перед третьими лицами, возникшим в связи с осу­ществлением доверит. упр-я им-вом, убытки пога­шаются из имущества, находящегося в доверительном управлении, а при его нехватке - из личного имущества управляющего, и только при его нехватке - из имущества учредителя упр-я, не переданного в доверительное управление;

V если при совершении сделок с третьими лицами доверительный управ­ляющий или назначенный им поверенный выходит за пределы предо­ставленных доверительному управляющему полномочий либо действу­ет с нарушением установленных для него ограничений, то ответственность по возникшим при этом обязательствам несет довери­тельный управляющий своим собственным им-вом, кроме случа­ев, когда такие третьи лица докажут, что они не знали и не могли знать о допущенных доверительным управляющим или назначенным им по­веренным указанных нарушениях.

5. Основания прекращения Д. доверит. упр-я:

• смерть гражданина или ликвидация юридического лица, являющегося выгодоприобретателем;

• отказ выгодоприобретателя от получения выгод, если иное не предус­мотрено договором;

• смерть доверит. управляющего, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

• признание доверит. управляющего, являющегося индивидуаль­ным предпринимателем, несостоятельным (банкротом);

• отказ доверит. управляющего или учредителя упр-я от осу­ществления доверит. упр-я в связи с невозможностью для доверит. управляющего лично осуществлять свои полномочия;

• отказ учредителя упр-я от исполнения Д. по иным причи­нам с выплатой доверительному управляющему обусловленного воз­награждения:

• признание учредителя упр-я, являющегося ИП несостоятельным (банкротом).

Осуществляя ДУИ, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором ДУИ любые юридические и фактические действия Правоотношения по ДУИ возникают на основании договора ДУИ+по другим основаниям, предусмотренным законом (учреждение вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного в случаях, предусмотренных ст. 38 ГК; на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания (душеприказчик); др. основания, предусмотренные законом). К отношениям по ДУИ, учрежденному по основаниям, предусмотренным законом, правила о договоре ДУИ применяются, если иное не предусмотрено законом и не вытекает из существа таких отношений.

91. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИЗ ДОГОВОРА ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО НЕИСПОЛНЕНИЯ

Страховщик обязан нести риск, предусмотренный договором, и при наступлении стр случая произвести стр выплату в установленный срок.

Подача страхователем заявления о наступлении страхового случая – основной способ извещения страховщика об этом случае (ст. 961 ГК). Срок стр выплаты определяется договором стр-я, иначе - по правилам ст. 314 ГК-срок не начинает течь до тех пор, пока страхователь (выгодоприобретатель) не обратится за выплатой.

Страховщик имеет право выяснять причины и обстоятельства стр случая - вытекает из права страховщика на оценку стр риска и обязанностей страхователя сообщать об обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки риска или увеличивающих стр риск в период действия договора страхования.

Страховщик освобождается от стр выплаты, если:а) стр случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица.Страховщик не освобождается от выплаты стр возмещения по договору стр-я гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, даже если вред причинен по вине (любая, даже умысел) ответственного за него лица. Неосторожность страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица не может служить основанием для отказа в стр выплате. б) страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;в) убытки возникли вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов. При этом договором имущественного стр-я может быть предусмотрено иное правило;г) страхователь не уведомил страховщика о наступлении стр случая. Договором могут быть предусмотрены и иные основания для отказа в стр выплате, кроме случаев, когда отказ в выплате запрещен императивными нормами.

Обязанность страховщика хранить тайну стр-я.

Страхователь обязан уплачивать страховые взносы, если они предусмотрены договором. При заключении договора страхователь д. сообщить страховщику известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления стр случая и размера возможных убытков от его наступления (стр риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику.

К числу данных обстоятельств следует относить такие, несообщение о которых существенно нарушает договор.

Страховщик имеет право самостоятельно оценить этот риск. Требования страховщика о такой оценке для страхователя обязательны.

Если после заключения договора страхования установлено, что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения стр риска, страховщик вправе потребовать признания договора недействительным.

Страхователь должен незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на

92. ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА

ДПТ – это дог-р, по которому несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать для достижения общей цели.

Наличие общей для всех товарищей цели – главный квалифицирующий признак договора простого товарищества – позволяет участвовать в договоре неограниченному числу лиц, каждое из которых является его самостоятельной стороной. Поэтому договор простого товарищества м.б. и двусторонним, и многосторонним. ДПТ является консенсуальным; он считается заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем условиям (о предмете, вкладах участников в общее дело и обязанностях по ведению совместной деятельности).

Предметом ДПТ является совместное ведение деятельности, направленной на достижение общей для всех участников цели. Дог-р, в кот-м цель совместной деят-ти не согласована считается не заключенным. Сторонами ДПТ м.б. любые фл и юл. В зависимости от цели для которой создается ПТ их м. подразделить на коммерческие и некоммерческие. Соответственно участ-ми коммерч. ПТ. м.б.: ИП, коммерч. орг-ции, а также неком-е, занимающиеся пред-кой деят-тью, если это служит достижением их основных целей. Неком-е м.б. – любые лица.

Форма и порядок заключения ДПТ законом не урегулированы, поэтому стороны должны руководствоваться общими положениями ГК о форме сделок и заключении договоров. Письменная форма ДПТ обязательна:

1. Если участвует хотя бы одно юл.

2. Для фл (ИП) если сумма такого договора не менее чем в десять раз превышает минимальный размер оплаты труда.

Срок ДПТ, как правило, обусловлен его целью (выступающей в качестве отменительного условия), достижение которой прекращает действие договора. При отсутствии указаний на срок или способ его определения в ДПТ он будет считаться заключенным на неопределенный срок.

Основными обязанностями участника ДПТ являются: 1. внесение вклада в общее дело. 2. ведение совместно с другими участниками предусмотренной договором деятельности. Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело (деньги, вещи, имущ-ые и неимущест-е права, профессиональные знания, навыки, умения, а также деловая репутация и деловые связи).

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенное в результате совместной деятельности продукция и полученные от этой деятельности плоды и доходы признаются общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором ДПТ.

Вклады товарищей подлежат денежной оценке по взаимному соглашению и предполагаются равными, если иное не предусмотрено ДПТ.

Основными правами участника ПТ являются: 1. права на участие в управлении общими делами. 2. права по ведению общих дел товарищества. 3. право на информацию. 4. права, возникающие в отношении общего имущества, в том числе на получении доли прибыли.

Ответственность товарищей по общим для них обязательствам перед третьими лицами обычно является солидарной. В отношениях между самими участниками товарищества (коммерческого и

93. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ВНЕДОГВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ИГРЫ И ПАРИ

Обязательством признается относительное гражданское правоотношение в рамках которого одно лицо (кредитор) вправе требовать от другого л. (должника) совершения определенного действия имущ-го хар-ра, т.е. действия по перемещению мат-х. благ. Внедогов-е обяз-во м. возникать из любых юр-х фактов за исключ-ем граждан-го правового договора. Это обст-во предполагает две черты внедоговорных обяз-в по сравнению с обяз-ми договорными: 1. если в догов-ое обяз-во стороны вступают по взаимному волеизъявлению, то по внедогов-ым обяз-ам этого не наблюдается. Они возникают либо по воле одного субъекта, либо независимо от воли участников общест-ых отношений при наступлении указанных в законе обстаят-ах 2. Содержание внедогов-х обяз-в как правило определяется предписаниями гражд-го зак-ва и в некоторых случаях волеизъявлением одного из будущих участ-ков обяз-в. В договор-ых обяз-ах этого не происходит. По своей функциональной направленности все внедог-ые обяз-ва делятся на две группы:

- регулятивные (нормальные бесконфликтные ситуации)

- охранительные (когда возникает спор, конфликт)

К числу регулятивных внедог-ых обяз-в относится:

1. обяз-ва из односторонних сделок, они м.б. различными с учетом того, что по граж-му зак-ву граж-не и юл м. совершить любые сделки как предусмотренные, так и непредусмотренные зак-м:

- публич-е обещ-е награды

- публич-ый конкурс.

2. Обяз-ва из действий не являющихся сделкам (это действия, которые сами по себе не имеют цели возникновения изменения прекращения прав и обязанностей, но, тем не менее влекут возникновение обяз-в).

- действия в чужом интересе без поручения

- нелегитимированные игры и пари.

К охранительным внедог-ым обяз-вам относятся три группы обяз-в: 1. Деликтное обяз-во или обяз-во из причинения вреда. 2. Кондикционное обяз-во или обяз-во из неосновательного обогащения.

Игры и пари

ГП интересуют не любые игры и пари, а только те, которые предполагают возможность выиграть или проиграть, при этом значение имеет тот выигрыш, который носит имущ-ый хар-р.

Под игрой следует понимать соглашение, единственным основанием которого явл-я возможность приобретения кем-либо из уч-ков имущ-ой выгоды за счет другого при наступлении определенных случайных условий.

Пари – это такое соглашение на основе которого один из уч-ков утверждает о наличии определенного обстоятельства, а другой отрицает это, при этом выигрыш получает тот, чье утверждение оказывается верным. В современной цивилистике спорным явл-я вопр. о юридич-й природе игр и пари. Для легитимированных игр и пари этот вопр. прямо решен законод-ем. Для нелегитимир-х игр и пари этот вопр явл открытым. В соотв. со ст. 1063 ГК отнош-я между организатором и участником игр и пари основаны на дог-ре.

Дог-р м.б. как односторонним (пари), так и двусторонним (азартные игры). Организатором азартной игры м. выступать РФ, ее субъекты, муниц-е образования, а также ИП, получившие от уполномоч-го гос-го или муниц-го орг-на соответ-щую лицензию.

94. ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ И ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС

Все публичные объявления принято условно делить на две группы: ПОН и ПК.

ПОН – это обращенное к неопределенному кругу лиц обещание имущ-го вознаграждения за достижение указанного результата тому, кто его достигнет.

Обещание награды м.б. выражено в любой форме (письменно, устно, по радио). Это односторонняя сделка.

Обещавший награду – должник.

Любой откликнувшийся на обещание – кредитор.

При ПОН обещающий становится обязанным выплатить обещающее вознаграждение тому, кто совершит указанное действие (возврат украд-х или потерян-х вещей, животных, за предост-е каких-либо сведений ДТП). ПОН само по себе никаких прав и обязанностей не порождает. Права возникают при достижении указанного в обещании результата. Однако к возник-ю обяз-ва приводит не всякое ПОН а только то к-е отвечает определенным требованиям: 1. Общ-е обещания награды д.б. публичным т.е. адресовано к неопределенному кругу лиц. Если обещ-е награды дается конкретному лицу или группе лиц, то отнош-е будут носить догов-ый хар-ер. 2. Обещанное вознаграж-е д.б. имущ-ым т.е. д. иметь стоимостное выражение (деньги, турист-путевка, билет на концерт). 3. Награда д.б. обещана за правомерное действие, кроме того публичное обещание д.иметь деловой хар-ер. Необходимым элементом содержания ПОН явл-я указание на результат, который д.б. достигнут в качестве условия получения вознаг-я. 4. Обещание награды должно давать возможность установить, кем она обещана.

Лицо, отозвавшееся на обещание, в праве потребовать письменного подтверждения обещания, т.к. он несет риск. Если размер награды в обещании не указан, то он определяется по соглашению между сторонами, при недостижении – судом.

Если требуемый результат достигнут двумя и более л – вознаграждение д. распределяться между всеми пропорционально. Если вопрос о степени участия вызывает спор, то не выдавать вознагр-е пока спор не б. разрешен. Если треб-й результат б. достигнут несколькими л., но не совместно то выплач-ся первому, остальные даже не м. требовать возмещение расходов. Если неск. л. представят результат одновременно, то вознагр. делиться поровну, если они сами не догов-ся об ином распределении. Срок выплаты вознагр-я законом не определен, применяется общее правило ст. 314 ГК- 7 дней с момента заявления треб-я награды.

Л. вправе отменить свое обещание, но закон устанавливает условия к-е. д.б. соблюдены. При отмене обещания не м.б. отказ: 1. когда в объяв-и предусмотрено или из него вытекает недопустимость отказа. 2. если к моменту объявл. отказа отозвавшиеся л. или нескол. л. уже выполнили указанное действие.

Сообщение об отмене обещ-я награды д.б. в той же форме, что и обещания. Отмена обещания не освобождает от возмещения отозвавшимся л. расходов, понесенных при достижении результата. Освобождается лишь в том случае если докажет, что понесенные издержки не моли увенчаться успехом.

ПК как разновидность ПОН хар-ся следующими чертами:

1. Обещ-е возн-я д.б. публичным т.е. обращенным более чем к одному л. ПК бывают открытыми и закрытыми. Открытый конк-с когда предлагается учасв-ть всем желающим, т.е. неопределенному

95. ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ

Возникают ситуации, когда одно лицо добровольно совершает (гестор) в интересах другого лица (доминуса) фактические или юридические действия (добровольное участие в тушении пожара соседского дома, совершение сделки в интересах другого лица по приобретению имущества). Лицо, действующее в чужом интересе без поручения, при определенных условиях приобретает право на то, чтобы ему были возмещены расходы, а иногда и выплачено вознаграждение за его действия. Для того, чтобы действия в чужом интересе породили возникновение гражданско-правовых обязательств они должны удовлетворять определенным условиям:

1) действия должны совершаться по собственной инициативе лица т. е. при отсутствии не только поручения или иного договора, но и всякого иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица;

2) действия должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы лица в интересах которого они совершаются;

3) при действиях в чужом интересе гестор должен учитывать очевидные либо вероятные намерения доминуса, т.е. он не должен действовать вопреки воли доминуса. Закон делает исключение лишь для двух случаев: 1.- предотвращение опасности для жизни лица, оказавшегося в опасности, допускается против воли этого лица, оказавшегося в опасности; 2. – исполнение обязанности по содержанию кого-либо допускается против воли того на ком лежит соответствующая обязанность.

4) гестор должен быть лишен возможности испросить согласия заинтересованного лица на совершение действий в его интересе.

5) лицо, совершающее действие, должно осознавать их направленность на удовлетворение интересов другого лица и не преследовать при этом собственных целей.

Соотношение обяз-в из действий в чуж-м интересе со смежн-ми правоотношениями Если действия соверш-ся из передполагаемого одобрения действий со стороны доминуса,то м.б. договорные обяз-ва. Ограничение от неосноват-го обагащения(прирост имущ-ва или уменьшение пассива на стороне др-го лица)

Права и обяз-ти Д.и Г.У Г. Вознакает пр-во Треб-я возмещения понесенных расходов и ин-го реального ущерба(обяз-во не связано привели ли эти действия к нужному рез-ту или нет).

Закон ограничивает возможность заявления соответствующ-го требов-я в 2х случ-х:

1)нельзя терб-ть возмещения расходов в той или ин. части,в кот. они превышают стоимость того им-ва,кот-е сохранено или пердполагалось сохранить.

2)нельзя треб-ть возмещ-я расходов,понесенных в связи с передоствращением опасности,создан-я сами Г.

Обяз-ти Д-са по выплате вознаграждений Г-ру в случ-ях:

1)действия Д. привели к положит-му рез-ту;

2)выплата вознаграждения д.б. предусмотрена законом,соглашением (до совершения действий)заинтер-го лица или обячаем делов. оборота.

Обязанности Г.:

- должен действовать с неоюходимой по обстоят-ву дела заболливостью и осмотрительностью;

-Г.обязан при первой же возможности сообщить Д-су о соверщ-х действиях и выждать в течении разумного срока об одобрении/необобрении его действий.

96. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДЕЛИКТ

Деликтное обяз-во – обяз-во вследствие причинения вреда. Лицо обязано возместить в полном объеме:-

- вред, причиненный личн или имущ гражданина;

- вред, прич. имуществу ЮЛ.

Вред возмещается:

- лицом, его причинившим, либо не являющимся причинителем, но на которого такая обязанность возложена законом;

- при наличии вины либо при отсутсвии вины в случаях, определенных законом;

- причиненный правомерными действиями в случаях, предусмотренных законом;

- причиненный в состоянии крайней необходимости – для устранения опасности, угражающей причинителю либо третьему лицу. Причинитель либо третье лицо могут быть освобождены судом полностью или частично от возмещения вреда.

Не возмещается вред:

- причиненный по просьбе или с согласия потерпевшего;

- причинен в сост необх обор, если не превыш ее пред;

- возникший вследствие умысла потерпевшего.

Вред возмещается солидарно лицами, его причинившими. По заявлению заинтересован лиц возмещение вреда м б возложено на виновных лиц в долях. Способы возмещения вреда определяет суд:

- возместить вредв натуре;

- возместить причиненные убытки.

При определении размера возмещения принимается во внимание: степень вины потрерпевшего – при грубой неосторожности потрерпевшего и отсутсвии вины причинителя размер возмещения подлежит уменьшению либо потерпевшему в возмещении отказывается; вина потерпевшего, исключение – при возмещении доп. расходов, при возмещении вреда со смертью кормильца, возмещении расходов на погребении; имущественное положение причинителя вреда, исключение – умышленное причинение вреда.

Регрессное требование – лицо, возместившее другим лицом вред, имеет право обратного требования к такому лицу в размере выплаченного возмещения.

Право регрессного требования имеют:

- один из причинителей вреда, возместивший совместно причиненный вред, - вправе требовать возмещения в разм, соответсв-м степени вины каждого;

- РФ, субъекты РФ, муницип. образования – к д/л органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда.

Вред, причиненный работником при исполнении им своих трудовых обязанностей, возмещает работодатель.

Вред, причиненный гос. органом, органом местного самоуправления и их д/л, возмещается за счет казны РФ, субъекта РФ или муницип. образования соответсвенно.

За вред, причиненный н/л в возрасте до 14 лет отвечают родители (усыновители, опекуны), если не докажут, что вред возник не по их вине. В случае, если причинитель вреда имеет ср для его возмещ, а законные представители умерли или не имеют достаточн ср, суд может решить вопрос возмещен за счет самого причинителя.

Н/Л в возрасте от 14 до 18 лет ответственность за причиненный вред несут самостоятельно. Если недостаточно средств- законные представители. Родители, лишенные родительских прав по решению

Игроком м.б. любое дееспособное фл.

Нелегитим-е игры и пари не являются ГП договорами. Обяз-ва возникающие из такого рода соглашений не подлежат судебной защите, но не смотря а то, что они не явл-я дог-ми все же влекут возникновения ГП обяз-в. Поэтому если проигравший добровольно уплачивает свой проигрыш, то он не сможет истребовать уплаченную сумму обратно в качестве неосновательного обогащ-я. Обяз-ва возникающие из нелегитим-х игр и пари связывают выигравшего и проигравшего это обяз-во явл. Простым поскольку в нем выигравший имеет только право требовать(как кредитор), а проигравший имеет только долг(исключительный должник). Форма и размер выигрыша подлеж-щий уплате опред-ся единством соглашения сторон.

Предмет дог-ра – выигрыш. Форма дог-ра – общие правила ГП о форме сделок.

В некот-х случ-х обяз-васвязан-е с нелег-ми И и П явл-ся обычными гр.-пр. обяз-ми,т.к. они пользуются суд-й защитой(И и П,кот-е страдают пороками воли или волеизъявления)

некоммерческого) господствует принцип долевой ответственности. По всем взаимным обязательствам, вытекающим из договора простого товарищества, стороны несут долевую ответственность пропорционально стоимости своих вкладов в общее дело.

Прекращение ДПТ происходит по основаниям, которые можно разделить на несколько групп:

1. Прекращения правосубъектной личности одного из товарищей. Смерть гражданина, ликвидация или реорганизация юл, объявление одного из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим по общему правилу прекращают действие договора. Однако по соглашению товарищей м.б. предусмотрено сохранение договора в силе между оставшимися товарищами или замена умершего гражданина.

2. Ухудшение финансового положения одного из товарищей в результате объявления его несостоятельным (банкротом) или выдела его доли в общем имуществе по требованию кредитора приводит к снижению уровня финансовых гарантий кредиторов товарищества. Это увеличивает возможность неблагоприятных последствий для остальных участников договора. Поэтому в указанных случаях договор простого товарищества прекращается, если соглашением товарищей не предусмотрено сохранение его в силе между оставшимися участниками.

3. Выход одного из товарищей из договора возможен как в отношении договора, заключенного на срок или с указанием цели в качестве отменительного условия, так и в отношении бессрочного договора товарищества. Однако досрочный выход из договора, заключенного с указанием срока или цели в качестве отменительного условия, является его нарушением и влечет гражданско-правовую ответственность в форме возмещения убытков в полном объеме. Лишь при наличии уважительных причин для досрочного выхода из договора выходящий участник ограничивается возмещением реального ущерба, причиненного остающимся товарищам. Выход из бессрочного договора простого товарищества является действием правомерным и не влечет за собой мер ответственности. Но в этом случае выходящий участник должен заявить об отказе от договора не менее чем за три месяца до даты предполагаемого выхода. Ограничение или отказ от права на выход из бессрочного договора простого товарищества ничтожны.

4. К иным правомерным основаниям прекращения договора относятся истечение его срока, а также достижение цели, являвшейся его отменительным условием. Договор также и по другим основаниям (по соглашению сторон, изменение обстоятельств).

Прекращение ДПТ приводит к разделу имущества, находившегося в общей долевой собственности. Участник, внесший в качестве вклада в общую собственность индивидуально-определенную вещь, вправе требовать возврата ему этой вещи, если она сохранилась в натуре и если такая передача не ущемит интересов других товарищей и кредиторов. Вещи, которые передавались товарищам только во владение и пользование, возвращаются по принадлежности без особого вознаграждения, если иное не предусмотрено договором товарищества.

увеличение страхового риска.=>Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.

Если страхователь (выгодоприобретатель) возражает против этого, страховщик вправе потребовать расторжения договора. Уплаченная страхователем стр премия возврату не подлежит;страховщик лишается права на получение не уплаченных ему стр взносов.

Страхователь обязан сообщить страховщику о наступлении стр случая в сроки, установленные договором стр-ия. Неисполнение - право страховщика отказать в стр выплате, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая.

Договор действует в течение предусмотренного в нем срока, после чего безоговорочно прекращается. М. б. досрочно прекращен (расторгнут) в случаях:

1) если после его вступления в силу возможность наступления стро случая отпала и существование стр риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем стр случай (гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление стр случая; прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью; перечень открыт.) Страховщик имеет право на часть стр премии пропорционально времени, в течение которого он нес риск;

2) когда страхователь (выгодоприобретатель) отказался от него в одностороннем порядке; в любое время в период действия договора, если только возможность наступления стр случая не отпала. Отказ - право страхователя (выгодоприобретателя), объяснять причины отказа не нужно; нужно уведомить страховщика Уплаченная страховщику стр премия (взносы) не подлежит возврату по общему правилу.

Возможность страховщика в одностороннем порядке отказаться от договора стр-я должна быть предусмотрена договором. Когда она предусмотрена, то об отказе следует уведомлять в те же сроки

3) ликвидации страховщика - страхователь вправе потребовать возврата всей стр премии (взносов);

4) ликвидации страхователя – юр. л. или смерти страхователя – физ. л. - его права на имущество автоматически переходят к наследникам этого имущества=> переход права (обязанности) по договору стр-я. Если ликвидация страхователя, страховщик обязан вернуть уплаченную стр премию (взносы) в наследственную массу (имущество ликвидируемого юридического лица) для последующего распределения;

5) если страховщик требует расторжения договора на основании отказа страхователя (выгодоприобретателя) от его изменения или от доплаты стр премии вследствие увеличения стр риска.

суда, несут ответсвенность за вред, причиненный ребенком, в течение 3 лет с момента лишения их прав в случ, если причинение вреда явл следствем их ненадлеж осущ своих прав.

Вред, причиненный лицом, признанным недееспос., возмещает опекун или организация, осущ. над ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их вине.

Лицо, признанное огранич. дееспос., возмещает вред самостоятельно.

Вред, причиненный лицом, застраховавшим свою ответсвенность, возмещается в соответствии с договором об обязательном или добровольном страховании. При недостаточности страхового возмещения лицо обязано возместить разницу.

Вред, прчиненный д-тью, создающей повышенную опасность для окружающих, возмещается ЮЛ или гр-ном, если не докажут воздействия непреодолимой силы или умысла потрерпевшего. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, прич. гр-ном, с учетом его имущ. положения, за искл. случаев, когда вред причинен умышленными действиями. Владельцы ИПО несут солидарную ответсвенность в случае, если вред является результатом взаимодействия таких источников.

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, всегда производится по правилам об обязательствах по причинению вреда, неза­висимо от того, причинен ли вред в связи с нарушениями договорных обязательств или не связан с ними.

2 вар

ОПВ иногда также называют деликтными О-ми, т.к. возникают из правонарушения – деликта (но это определение не точно, т.к. в некот. случаях возмещ. подлежит вред и не из правонарушения). Росс. зак-ство при решении вопроса ОПВ исходит из принципа ГД. В соотв. с ним какой бы вред не был причинен, он подлежит возмещению в полном объеме лицом, чьими противоправными, виновными действиями вред был причинен. Кроме ГД в росс. зак-стве предусм. несколько видов спец. деликтов(СД), которые отлич. от ГД по одному или неск. признакам. Напр., законом м. б. предусм. возмещение правомерно причиненного вреда; обяз-сть по возмещению вреда м.б. возложена не на причинителя, а на другое лицо. ГД и СД-ты в своей совокупности образуют систему ОПВ. Выделяют 4 условия возникновения ОПВ:

1) Вред: а) материальный - его денежное выражение-убытки; б) моральный;

2) Противоправность поведения причинителя вреда, т.е. действия не соответствуют императивным предписаниям закона;

3) Вина причинителя вреда (умысел и неосторожность: грубая и легкая;

4) Причинно-следственная связь между действиями причинителя и наступившим вредом.

Виды ОПВ – СД:

1) Возмещение вреда, причиненного действиями работников (участников) хоз. товариществ и прозводств. кооперативов;

2) Возмещение вреда, причиненного актами власти;

3) Возмещение совместно причиненного вреда;

4) Возмещение вреда, причиненного м/л и н/л-ми;

5) Возмещение вреда, причиненного огр. деесп-ными, недеесп-ными и лицами не способными понимать значение своих действий;

6) Возмещение вреда, причиненного источником повыш. опасности.

Г. согласовывает свои шаги с действительной волей Д-са.(есть 2 исключения-когда действия соверш-ся в присутствии Д-са;когда промедление может повлечь для Д-са серьезный ущерб):-после совершен-х действий Г-р обязан предоставить Д-су отчет с полученными доходами и понесенными затратами.Эти обяз-ти Г-ра носят дополнит-й характер.

кругу л. Участ-ами закрытого конк-са м.б. строго определенные л. по выбору организатора конк-а.

2. ПК д.б. направлен на достижение каких-л. общественно полезных целей (лучшее озеленение дворов). 3. Обещанное вознагр-е д.б. не обычной платой за выполнение работы, а специально установленной премией. Вознаг-е д. носить имущ-й хар-р (денежный или вещевой: путевка, автомобиль). Иное поощрение (выдача грамоты, медали) если оно не сочетается с выплатой премии – конкурсным вознагр-ем не признается. 4.Награда обещается за достижение лучшего результата выполненной работы.

Конк-с д.б. признан не состоявшимся если представлена только одна работа либо несколько работ, но от одного лица. Объявление о проведении конк-са м.б. в различ. форме: по радио, телевидению, газете. Сведения (условия), к-е должно содержать конк-е объявление делятся на обязательные и факультативные.

Обязательные: 1. сведения о задании. 2. Срок выполнения задания. Не представление работы в установленный срок независимо от причин влечет отказ в приеме работы на конкурс, который не м. б. обжалован не в адм. ни в судеб порядке. 3. Порядок представления работ на конкурс. 4. Место представления работы. 5. Критерий, порядок и срок сравнительной оценки работ (предварительный отбор и оценка или конкурс состоит из этапов и каждом – отбор наиболее достойных работ). 6. Размер вознаграждения. 7. Порядок и срок объявления результатов кон-са. Если в объяв-и отсут-ет хотя бы одно из обязательных условий, то конк-с считается не объявленным.

Факультативные условия включаются в конкурсное объявление по усмотрению организаторами (оформление работ, состав жюри, порядок и сроки выплаты вознагр-я, порядок возврата участ-ам конк-са работ, не удостоенных премии).

ПК – это односторонняя сделка. Объявление конк-са само по себе конк-ого обяз-ва не порождает. Правоотношения возникают в момент представления конкур-х работ. Конк-е обяз-ва возникают на более поздней стадии, после принятия оценочного решения. Участники кон-са д.б. уведомлены о порядке оценки работ.

Если предметом конк-са б. создание произведения науки, лит-ры или иску-ва, то у орг-ра есть преимущественное право на заключение с автором дог-ра об использовании произвед-я. Конкурсные работы не удостоенные награды д.б. возвращены участникам конкурса после объявления результатов. Не исполнение данной обяз-ти дает право требовать возврата своих работ, а в случае утраты или повреждения – возмещения убытков, если в условиях конкурса не будет предусмотрено, что представленные работы не подлежат возврату.

97. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ДЕЙСТ-ВИЯМИ МАЛОЛЕТНИХ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ…

Ответственность за вред, причиненный лицами, не достигшими че­тырнадцати лет (малолетними), несут их родители, усыновители или опе­куны, если не докажут, что вред причинен не по их вине.

Родители, лишенные родительских прав, в течение трех лет после это­го несут ответственность за вред, причиненный малолетними, в отноше­нии которых они лишены родительских прав, если будет установлена при­чинная связь между действиями малолетних и ненадлежащим выполнением лицами, лишенными родительских прав, своих обязанностей по воспита­нию малолетних.

Ответственность за действия малолетних, находящихся под надзором воспитательных, образовательных, лечебных и т. п. учреждений, может быть возложена на эти учреждения, если доказано, что вред причинен по их вине в неосушествлении надзора за малолетними. Обязанности соответствующих лиц по возмещению вреда не прекраща­ются с достижением малолетним совершеннолетия или получения им иму­щества, достаточного для возмещения вреда. Однако суд вправе возложить обязанности по возмещению вреда на малолетнего причинителя вреда, достигшего совершеннолетия и имеющего достаточно средств для возме­щения вреда в случае, если граждане, на которых возложена ответствен­ность за причиненный малолетним вред, умерли или не имеют достаточ­ных средств для возмещ. вреда.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный ими вред, а если у несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостаю­щей части его родителями, усыновителями или попечителями при наличии их вины в ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего.

Субсидиарная ответственность указанных лиц прекращается по дости­жении несовершеннолетним совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совер­шеннолетия приобрел полную дееспособность.

Ответственность за вред, причиненный лицами, признанными судом недееспособными в связи с тем, что вследствие психического расстройства они не могут отдавать себе отчет в своих действиях, несут их опекуны или учреждения, осуществляющие над ними надзор, если вред причинен в результате неосуществления надзора над ними, а для соответствующих уч­реждений - также и в результате неустановления надзора, если причини-тель вреда в нем нуждался.

Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, то суд вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет имущества непосредственного причинителя, если опекун умер или не имеет достаточно средств для возмещения вреда, а сам причинитель обладает такими средствами.

Лица, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребле­ния спиртными напитками или наркотическими средствами, самостоя­тельно несут ответственность за причиненный ими вред.

Гражданин, который в момент причинения вреда не отдавал себе отчет в своих действиях, освобождается от обязанности его возместить, кроме случаев, когда он сам привел себя в такое

98. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ИСТОЧ-НИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ…

Есть 2 понимания об источн-х повышенной опас-ти:1.повышенная опасность действий гражд-на;2)сами предметы при осущ-нии такой деят-ти делают ее повышенно-опасной(человек не может осуществлять полный контроль за этим предметом)

Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

2. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.

3. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам

Не признается владельцем и не несет ответственность за вред перед потерпевшим лицо, управляющее источником повышенной опасности в силу трудовых отношений с владельцем этого источника (шофер, машинист, оператор и др.). Автотранспортные и др. предприятия передают по договору аренды принадлежащие им автомашины своим работникам. Если такой работник действует в интересах предприятия, пользуется его ремонтной базой и транспортное средство фактически не выходит из владения предприятия, иначе говоря, когда договор аренды является формой организации трудовых отношений, ответственность за причиненный вред согласно ст.1079 должно нести предприятие как владелец (собственник) источника повышенной опасности (Бюллетень ВС РФ, 1994, N 9, с.11).

Если собственник передает транспортное средство другому лицу в техническое управление без надлежащего юридического оформления (например, управление автомашиной в присутствии и с разрешения собственника производится его знакомым), то субъектом ответственности за причинение вреда является собственник транспортного средства. Если же лицо управляло

99. ОБЪЕМ, ХАРАКТЕР И РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА В ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ…

По общему правилу, вред, причиненный личности или имущ-ву гр-на, а также вред, прич. имущ-ву ЮЛ, возмещ-ся в полном объеме.

Искл.:

1) когда в возникновении вреда имеется вина самого потерпевшего;

2) когда суд учитывает имущ. положение гр-на, прич-го вред.

При этом закон уст-т ряд правил:

1. Вред, возникший вследствие умысла самого потерпевшего возмещению не подлежит, даже если прич-ль вреда действовал противоправно и виновно;

2. Если потерпевший действовал с грубой неосторожностью, то возникший вследствие этого вред возмещ-ся, но размер возмещ-я д.б. уменьшен в завис-ти от степени вины потерпевшего и прич-ля вреда. Если прич-ль вреда в такой ситуации не виновен, но в силу закона он д. был бы отвечать независимо от своей вины, то возникший в рез-те этого вред по реш-ю суда либо не возмещ-ся, либо размер возмещ-я уменьш-ся.

Указанное правило об учете вины потерпевшего не прим-ся в след. ситуациях:

а) При прич. вреда зд-ю в части компенсации доп. расходов, понесенных в связи с повреждением зд-я;

б) При возмещении вреда в связи со смертью кормильца;

в) При возмещ. расходов на погребение.

Имущ. положение гр-на, прич-го вред м. повлечь за собой уменьшение размера возмещаемого им вреда. Степень уменьш-я в каждом конкр. случае опред. суд. Не учит-ся имущ. положение прич-ля вреда только когда он действовал умышленно.

Сущ-т неск. способов возмещ-я прич. вреда. Приоритет с т. зр. закона – возмещение вреда в натуре в виде предоставления вещи того же рода и кач-ва вместо поврежденной, исправление поврежд. вещи и т.п. Если не удается в натуре – то возмещ-ся прич. убытки (в опред. ден. сумме).

При повреждении зд-я гр-на возмещ. подлежат 2 вида вреда:

1) Утраченный потерпевшим заработок или иной доход, кот. тот имел или определенно мог иметь. При опред. заработка или дохода не учит-ся пенсии, пособия и т.п., нанач. потерпевшему как до, так и после прич. вреда его зд-ю;

2) Доп. расходы, вызванные повреждением зд-я (лекарства, лечение, подготовка к др. профессии).

Все эти расходы возмещ-ся при наличии одновр. 2-х условий:

а) Потерпевший д. нуждаться в них по мед. показателям;

б) Он не д. иметь права на соотв. получение помощи.

При прич. смерти кормильцу право на возмещ. вреда имеют иждивенцы умершего, к кот. относ-ся:

1) Нетрудоспособные лица, которые состояли на иждивении или имели ко дню смерти право на содержание;

2) Дети, родившиеся после смерти;

3) Один из родителей, супруг или другой член семьи, который не работает в связи с уходом за лицами, состоявшими на иждивении умершего;

4) Лица, состоявшие на иждивении и ставшие нетрудоспособными в теч. 5 лет после смерти кормильца, независимо от причин этой нетруд-сти ( пенсия и т.д.). Все эти лица

100. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ

Обязательство, возник. из необоснованного обогащения, имеет место в случае, если: приобретение или сбережение имущества произведено за счет другого лица; приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе, ни на сделке.

Лицо, неосновательно приобретшее имущество, обязано возвратить его, за исключением ряда случаев.

Неосновательное обогащение может быть результатом действий приобретателя имущества, потерпевшего, третьих лиц (ст.1102).

Лицо, неосновательно обогатившееся имуществом, обязано: возвратить его в натуре; компенсировать стоимость имущества и возместить причиненные убытки при невозможности вернуть имущество в натуре; возместить сбереженное имущество по цене, которая существовала на день окончания пользования им при временном пользовании чужим имуществом без намерения его приобрести; возместить потерпевшему все доходы, которые были извлечены из имущества с момента, когда узнало о своем неосновательном обогащении; уплатить проценты за пользование чужими средствами с момента, когда узнало о своем неосновательном приобретении денежных средств.

При этом лицо, неосновательно приобретшее, вправе при возврате имущества требовать от потерпевшего возмещения произведенных затрат на содержание и сохранение имущества. Такое право не имеет лицо, умышленно удерживающее имущество, которое подлежит возврату.

Требования о возврате имущества, неосновательно приобретенного, применяются также к требованям: о возврате исполненного по недействительной сделке; об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения; одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

Не подлежит возврату при неосновательном обогащении: имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; имущество, переданное в исполнение обязательства, по истечении срока исковой давности; заработная плата и приравненные к нем платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутсвии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

101. ПОНЯТИЕ, ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА

иму­щественные и личные неимущ-е отношения, связанные с созда­нием и исп-ем произведении литературы, науки и искусства.

Принципы авторского права:

*свобода творчества;

*сочетание личных интересов автора и обществ. интересов; воз­можность использования авторских произведений для удовлетворения личных потребностей других лиц;

*моральное и материальное стимулирование авторов, выраженное в при­знании за ними опред. комплекса личных неимущественных и имущественных прав;

*защита прав авторов.

Вопросы авторского права урегулированы рядом международных кон­венций, а также Законом РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 1993 года, и др. ФЗ с изменениями.

Объекты авторского права - это произведения науки, литературы и ис­кусства, которые:

явл. рез-м творческой деятельности, то есть интеллект. д-ти, направленной на создание нового (оригинального) произведения;

имеют объективную форму выражения, то есть могут быть воспроизве­дены без участия автора (рукопись, фонограмма и т. п.).

В ст. 6 Закона "Об авторском праве и смежных правах" приведен при­мерный перечень объектов авторского прав.

Объектами авт. права явл. произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинтсва произведения, а также способа его выражения.

Произведение признается результатом творческой деятельности, когда оно создано путем умственной работы, а не физической.

Объективная форма произведения, как обнародованного, так и необнародованного – письменная (рукопись, ноты и т.д.), устная (публичное исполнение и т.д.), звуко- или видеозапись, объемно-пространнственная (скульптура, макет и т.д.), изображение (рисунок, чертеж, фотокадр и т.д.).

Виды объектов: литературные произведения (включая программы для ЭВМ); драматические, музыкально-драмматические, сценарные произведения; хореографические произведение и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения (кино, видеофильмы и др.); произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна и др.; произведений декоративно-прикладного и стенаграфичского искусства; произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства; фотографические произведения; географические, геологические и др. карты, планы, эскизы и др. произведения.

Производные и составные произведения.

Производные – это такие произведения, которые непосредственно связаны с другим произведением, являются их новой формой, - рефераты, резюм, переводы, обработки, аранжировки.

Составные произведения – те, которые представляют собой результат творческого труда по сбору, подбору и расположению в определенном порядке исходных материалов – энциклопедии, базы данных.

Существует ряд произведений, которые не являются объектами авторского права. Это вызвано тем, что использование данных произведений не может зависеть от одного или нескольких лиц или

102. ПРАВА АВТОРОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ… АВТОРСКИЙ ДОГОВОР

Различают личные неимущественные права и имущественные права авторов.

К личным неимущ. правам относятся право авторства, право на имя, право на обнародование произведения, право на защиту своей репутации. Данные права могут принадлежать исключительно авторам произведений и не зависят от имущественных прав или их переуступке.

К имущ. правам относятся право на воспроизведение, право на распространение, право на импорт, праов на публичный показ, право на публичное исполнение, право на передачу в эфир, право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, право на перевод, право на переработку.

Право авторства – право признаваться автором созданного произведения.

Право на имя – право использовать произведение под своим подлинным именем, псевдонимом или без обозначения имени.

Право на обнародование произведения – право обнародовать или разрешить обнародовать произведение в любой форме, включая право на отзыв. Отозванное произведение считается необнародованным.

Право на защиту своей репутации – право на защиту произведения от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора. Данное право осуществляется в соответсвии с гражд. зак-вом, предусм. зашиту чести, достоинства и деловой репутации.

Право на воспроизведение – право на изготовление одного или более экземпляров произведения в любой форме.

Право на распространение – право на реализацию различными способами (продажа, сдача в прокат).

Право на импорт – право ввозить из-за границы и распространять произведение.

Праов на публичный показ – право на показ, демонстрацию произведения непосредственно на экране с помощью технических средств.

Право на публичное исполнение – право назвуковое исполнение произведения перед неопределенным кругом лиц.

Право на передачу в эфир – право сообщать произведение путем передачи в эфир.

Право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю – право сообщать произведение по кабелю, т.е. только для абонентов того или иного канала.

Право на перевод – право менять языковую форму произведения как самостоятельно, так и разрешать это другим лицам.

Право на переработку – право переделывать, аранжировать или иным образом перерабатывать произведение самостоятельно или разрешать другим лицам.

Передача имущ-х прав может осущ-ся на основе авт. договора о передаче искл-х прав или на основе авт. дог. о передаче неискл-х прав.

Авторский дог. о передаче исключительных прав разрешает использование произведения определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, кот. эти права передаются, и дает такому лицу право запрещать подобное исп-е произведения другим лицам.

Право запрещать исп-е произведения др. лицам может осущ-ся

вправе требовать возмещ-я прич. вреда в той части заработка или иного дохода умершего, кот. они получали или могли бы получать ко дню его смерти. Продолжительность возмещ-я вреда устан-ся законом отдельно для каждой категории лиц.

транспортным средством по доверенности, то отвечает за причиненный вред это лицо, а не собственник.

Применительно к транспортным средствам ГК предусматривает две разновидности аренды - договор аренды транспортного средства с экипажем (ст.632) и договор аренды транспортного средства без экипажа (ст.642). Если в первом случае ответственность за причинение вреда возлагается на арендодателя (ст.640), то во втором - на арендатора (ст.648).

Владелец источника повышенной опасности не может быть признан субъектом ответственности за вред, если докажет, что этот источник вышел из его обладания в результате противоправных действий других (третьих) лиц, например, при угоне. В таких случаях ответственность лиц, фактически владевших источником повышенной опасности, определяется по правилам ст.1079.

состояние путем употребления спиртных напитков или наркотических веществ либо иным способом.

Кроме того, если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд вправе возложить на причинителя обязанность его возместить полнос­тью или частично.

Вред,приченненный совместными действиями 2х и более лиц возмещ-ся солидарно.Отвечают только сопричинетили вреда.Если закон возлагает обязанность возмещения не на причинителя,а на друг-е лицо,то их ответственность будет долевой.

автором произведения, если лицо, кот. переданы исключительные права, не осуществляет защиту этого права.

Авторский договор о передаче неисключительных прав разрешает пользователю использование произведения наравне с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения таким же способом.

Права, передаваемые по авторскому договору, считаются неисключительными, если в договоре прямо не предусмотрено иное.

Условия авторского договора

Авторский договор должен предусматривать: способы исп-я произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору); срок и территорию, на кот. передается право; размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознагражд. за каждый способ исп-я произведения, порядок и сроки его выплаты, а также др. условия, кот. стороны сочтут сущ-ми для данного договора.

При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на кот. передается право, договор может быть расторгнут автором по истечении 5 лет с даты его закл., если пользователь будет письменно уведомлен об этом за 6 месяцев до расторжения договора. При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на кот. передается право, действие передаваемого по договору права огранич. территорией РФ.

Все права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными.

Предметом авторского договора не могут быть права на использование произведения, неизвестные на момент заключения договора.

Вознаграждение определяется в авторском договоре в виде процента от дохода за соответствующий способ исп-я произведения или, если это невозможно осуществить в связи с характером произведения или особенностями его использования, в виде зафиксированной в договоре суммы либо иным образом.

Минимальные ставки авторского вознаграждения устанавливаются Прав. РФ. Минимальные размеры авторского вознаграждения индексируются одновременно с индексацией минимальных р-ров ЗП.

Права, переданные по авторскому договору, могут передаваться полностью или частично другим лицам лишь в случае, если это прямо предусмотрено договором.

Предметом авторского договора не могут быть права на использование произведений, которые автор может создать в будущем.

Условие авторского договора, ограничивающее автора в создании в будущем произведений на данную тему или в данной области, является недействительным.

Условия авторского договора, противоречащие положениям настоящего Закона, являются недействительными.

. Авторский договор должен быть заключен в письменной форме. Авторский договор об использовании произведений в периодической печати может быть заключен в устной форме

Ответственность по авторскому договору

1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по авторскому договору, обязана возместить убытки, причиненные другой стороне, включая упущенную выгоду.

2. Если автор не представил заказное произведение в соответствии с условиями договора заказа, он обязан возместить реальный ущерб, причиненный заказчику.

определить непосредственного автора не представляется возможным. К таким объектам относятся:

- официальные документы (Законы, судебные решения, иные НПА), а также их официальные переводы;

- гос. символы и знаки (флаги, гербы, ден. знаки и т.д.);

- произведения народного творчества;

- сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

Субъекты авторского права - авторы, то есть ФЛ, творч. трудом кот. созданы произведения.

Иностранный гражданин может быть субъектом авторского права в РФ, если его произведение выпущено в свет на территории РФ либо находится на ней в какой-

либо объективной форме. Во всех остальных случаях инос­транный гр-н признается автором по российскому праву только в силу специально заключенных РФ международных соглашений. Авторы - это первоначальные субъекты авторского права. В определенных случаях появляются и иные субъекты авторского права, которые непосредственно не участвовали в создании произведения (право­преемники): наследники, государство, определенные ЮЛ. К ним по договору или

в порядке наследования переходят определенные права по использованию произведений (право на опубликование, распростране­ние и т. п.). Однако автором все равно признается то лицо, творческим трудом кот. создано произведение.

Соавторство - создание произведения совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторов). Авторское право на такое произведение принадлежят соавторам совместно.

Признаки соавторства:

*совместный творческий труд;

*создание общего произведения;

*принадлежность авторского права на произведение соавторам совместно.

Если совместно созданное произведение образует неразрывное целое, то это нераздельное соавторство.

Если общее произведение состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение, то это раздельное соавторство (например, слова и музыка к песне, написанные разными авторами). В этом случае каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения по своему усмотрению, если иное не предусм. соглашением между ними.

Субъектами авторского права на зависимые произведения (сборники, пе­реводы) явл. физические лица, творческим трудом которых они со­зданы (составители сборников, переводчики). Для использования при со­здании сборников и переводов произведений, являющихся объектами авторского права, необходимо получение согласия их авторов.

Закон выделяет также четыре группы смежных прав, которые охраняют­ся наряду с авторскими:

*исполнительские права (права исполнителей на их исполнение и поста­новки);

*фонограммные права (права производителей на их фонограммы);

*права организаций эфирного вещания на их передачи в эфир;

*права организаций кабельного вещания на их передачи для всеобщего сведения.

Общий срок действия авт. права – в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти автора (последнего соавтора). Право автора, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно. Срок охраны авторского права исчисляется с 01 января года, след. за годом, в котором имел место ЮФ (создание произведения, смерть автора).

Если автор не известен – 70 лет после даты его правомерного обнародования. Если раскроет свое имя – общий срок действия авт. права.

2 вариант

НО сходно с прич-ем вреда в том, что имущ. положение одного из лиц изменяется, но там прич-ль не увелич-т собственную имущ. массу, а при НО наоборот. Такое увеличение имущ. массы одного лица и одноврем. уменьшение другого м.б. основано на законе или договоре. В тех случаях, когда этого нет, такое обогащение признается неосновательным и влечет за собой возникновение О-ва, в силу которого потерпевший вправе требовать возврата НО, а обогатившийся обязан его вернуть. Причины, по которым возникло НО (вина обогатившегося или потерпевшего) в данном случае во внимание не прин-ся. НО м.б. 2-х видов: 1) Н. приобретение имущ-ва (обогат-ся не имел права на приобретение, но приобрел); 2) Н. сбережение имущ-ва (обогат-ся в силу закона или договора д.б. передать свое имущ-во 3-им лицам, но не сделал этого за счет имущ-ва потерпевшего). По общему правилу, имущ-во, составляющее НО, возвращ-ся потерпевшему в натуре. При этом обогат-ся отвечает за умышл. и грубонеосторожную вину при прич. вреда соотв. имущ-ву. После того, как обогат-ся узнал о неосн-сти своего обогащения, он отвечает за любые (в т.ч. случайные) повреждения имущ-ва. Если НО в натуре возвратить не удается, то потерпевшему возмещается: 1) действительная стоимость имущ-ва на момент приобретения; 2) Убытки, которые вызваны последующим изменением стоимост имущ-ва(если только обогат-ся не возместил стоимость немедленно как узнал о НО).

Если обогащение состоит во временном пользовании чужим имущ-вом или чужими услугами, то размер НО опред-ся по той цене, которая сущ-ла к моменту завершения пользования и в том месте, где это пользование происходило.

Если НО состоит в передаче имущ. права др. лицу на основании несуществующего (недействит-го) О-ва, то НО возмещ-ся в форме восстановления предыдущего положения, существовавшего до его нарушения.

Имущ-во не подлежащее возврату в кач-ве НО:

1) Имущ-во, переданное во исполнение О-ва до наступления срока исполнения;

2) Имущ-во, переданное по задавненному О-ву (истечение И.Д,);

3) Зарплата, пенсии, стипендии и любые иные ден. суммы, предост. гр-ну в кач-ве ср-ва к существованию. 2 условия:

а) при отсутствии недобросовестности со стороны обогат-ся;

б) при отсутствии счетной ошибки;

4) Ден. суммы и иное имущ-во, предост. во исполнение несуществующего О-ва, если приобретатель докажет одно из 2-х обстоятельств:

а) лицо, требующее возврата знало об отсутствии О-ва;

б) лицо предоставило это имущ-во в целях благотворительности.

103. СМЕЖНЫЕ ПРАВА: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

Установленные законом авт и смеж права иногда наруш-ся и нужд в защите. Обычно нарушители, в качестве кот выступают как физич, так и юр лица, незаконно изготавливают и распространяют экземпляры, т.е. копии произведен и фонограмм на различ материальных носителях. Указ. копии -контрафактные экземпл. К их числу относятся не только копии, сделанные в РФ, но и экземпляры охраняемых в РФ произведений и фонограмм, незаконно, т.е. без согласия правообладателей, импортируемые в РФ из страны, в кот. они либо никогда не охранялись, либо уже перестали охраняться.

При нарушении авторских и смежных прав их обладатели могут обращаться в установленном порядке в суд, арбитражный суд, третейский суд, орган дознания, органы предварительного следствия.

За нарушение авторских и смежных прав установлена гражданская, уголовная и административная отв-ть. Учитывая рост числа нарушений авторских и смежных прав, закон устанавливает широкий круг как способов защиты, так и органов, уполномоченных осуществлять защиту данных прав.

В зависимости от характера нарушения обладатели авторских и смежных прав могут требовать от нарушителей признания своих прав, восстановления положения, существовавшего до нарушения, прекращения действий, нарушающих права или создающих угрозу их нарушения. Например, право на защиту возникает не только после выпуска на рынок контрафактных фонограмм, но и в случае приобретения и настройки потенциальным нарушителем оборудования, необходимого для их копирования в коммерческих целях.

Т.к. гражданская отв-ть имеет компенсационный (восстановительный) хар-р, нарушители обяз. возместить убытки правообладателя. Учитывая объективные трудности подсчета этих убытков, закон предоставляет правообладателю по своему выбору альтернативно требовать либо возмещения убытков, включая упущенную выгоду, либо взыскания дохода, полученного нарушителем, либо выплаты компенсации в сумме от 10 до 50 000 минимальных размеров оплаты труда, установленной по усмотрению суда. Помимо возмещения убытков, взыскания дохода или выплаты компенсации в твердой сумме суд может взыскать с нарушителя штраф в размере 10% от суммы, присужденной в пользу истца, с направлением его в доход соответствующего бюджета.

Кр того, возможно возмещение морального вреда.

Во избеж незаконного использования контрафактных экземпляров произведений или фонограмм они подлеж. обязательной конфискации по решению суда или судьи единолично, а также арбитражного суда. Конфискованные экземпляры уничтожаются, кроме случаев их передачи обладателю авторских или смежных прав по его просьбе. Кроме того, м.б. вынесено решение о конфискации материалов и оборудования, используемых для изготовления и воспроизведения контрафактных экземпляров.

Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно присвоение авторства, если эти деяния причинили крупный ущерб либо совершены неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, влекут наказание в соотв. со ст. 146 УК РФ.

104. ПОНЯТИЕ, ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА. ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

ПП - совокуп норм, регулир-х имущ-е и личные неимущ-е отнош, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышл. образцов, установлением режима их исп-я, материальным и моральным стимулированием и защитой права их авторов и патентообладателей.

Источ ПП - ГК РФ, Патент закон РФ от 1992 г., др акты, содержащие нормы ПП, издаваемые Гос. патентн ведомством РФ, патентн правила, разъяснения по прим-ю ПЗ. Ист ПП - также межд соглаш, Конвенц-и.

Объектами ПП явл. патентоспос-е изобрет-я, полезн. модели и промышл. образцы.

Патентоспос-ть - это св-во новшества быть признанным изобретением, полезной моделью или промышл-м образцом в правовом смысле. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно явл. новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Органом, осущ. акт признания (квалиф-и) новшества в кач-ве изобретения (полезной модели или промышленного образца), является Патент ведомство.

По общ правилу приоритет изобретения устан-ся по дате поступления в Патентное ведомство заявки на изобретение. Приоритет может устанав-ся по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если заявка на изобретение поступила в Патентное ведомство в течение 12 месяцев с указан даты. Если по независящим от заявителя обстоят-вам заявка с испрашиванием конвенцион приоритета не могла быть подана в указан срок, этот срок м/б продлен, но не более чем на 2 мес.

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета, обяз. указать это при подаче заявки или в теч 2 месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство и приложить копию первой заявки или представить ее не позднее 3-х месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Законодательство (ст. 19 ПЗ) предусм-ет и др правила установления приоритета изобретения.

Помимо объективной новизны изобретение должно отличаться изобретательским уровнем и быть промышленно применимым. Изобретение имеет изобретательск уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. В свою очередь, изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельс хоз, здравоохр и др отраслях.

Для получения патента автор, работодатель или их правопреемники (Заявители) подают заявку в Патентное ведомство. Заявка может быть подана как самим З непосредственно, так и через патентного поверенного, зарегистрир-го в Патентном ведомстве. В обязательном порядке через патентных поверенных, зарегистрир-х в Патентном ведомстве, ведут дела по получению патентов и поддержанию их в силе физ лица, проживающие за пределами РФ, или иностран юр лица либо их патентн поверенные. Полномочия патент поверен д/б удостоверены доверен-ю, выд-й ему З-лем.

Требования к документам заявок на объекты промышленной собственности устанавливаются Патентным ведомством. Конкретные реквизиты док-в, входящих в состав заявки, различаются в зависимости от вида объекта - изобретения, полезной модели или промышленного образца. Вместе с тем в состав заявки на любой из объектов промышленной собственности должны входить: заявление о выдаче патента (свидетельства) с указанием автора (авторов) объекта и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент (свидетельство), а также их места жительства или места нахожд; описание объекта, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления; чертежи.

В заявку на изобрет и полезную модель входит также формула, выражающая сущность изобретения либо полезной модели и полностью основанная на их описании. Заявка на промышленный образец д содержать комплект фото, отображающих изделие, макет или рисунок, дающих полное детальн представ о внешн виде изделия.

Любая заявка д относиться к одному изобретению, полезной модели или промышленному образцу (требование единства объекта промышленной собственности). ПЗ (ст.16-18) на определенных условиях допускает изложение в заявке группы изобретений, полезных моделей или вариантов промышленного образца. К заявке на объект промышл. собственности прилагается док, подтверждающий уплату пошлины в установл размере или основ. для освобож от ее уплаты либо для уменьшения ее размера.

105. ПРАВА АВТОРОВ ОБЪЕКТОВ ПРОМВШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ…

Право на подачу заявки. Одним из принципиальных положений патентного права является то, что признаются и охраняются права и законные интересы не только патентообладателей, но и самих разработчиков.закон предоставляет автору изобретения, полезной модели или промышленного образца право подать заявку на выдачу патента и стать патентообладателем.Право авторства и право на авторское имя. Право авторства можно определить как возможность, предоставленную законом действительному создателю разработки, быть признанным ее единственным творцом. Право авторства носит абсолютный и исключительный характер. Оно неотчуждаемо, что обусловлено его личным характером. Это право принадлежит создателю разработки пожизненно и прекращается лишь с его смертью. В дальнейшем авторство охраняется как общественно значимый интерес.Право на вознаграждение. К числу имущественных прав авторов, которые по тем или иным причинам не становятся патентообладателями, относится право на получение вознаграждения от патентообладателя или иных лиц, использующих разработку. Это право возникает у двух категорий авторов-1)авторы, создавшие разработку в связи с выполнением служебных обязанностей, когда право на получение патента принадлежит работодателю 2)правом на вознаграждение пользуются те изобретатели и дизайнеры, которые не воспользовались правом обмена принадлежащих им авторских свидетельств на изобретение и свидетельств на промышленные образцы на патенты РФ.Патентная форма охраны прав на объекты промышл.собственности-Патентообладателю гарантируется возможность извлечения выгоды из монопольного владения запатентованным средством в пределах установленного законом срока, по истечении которого оно поступает во всеобщее пользование. Предоставление такой возможности осуществляется в рамках специальной процедуры, которая включает доведение до сведения общества данных о созданном техническом новшестве (составление и подача заявки, публикация материалов заявки и т. п.), проверку компетентным государственным органом того, действительно ли заявленное новшество обогащает мировой уровень техники (экспертиза заявки), и, наконец, выдачу от имени государства особого охранного документа, гарантирующего права заявителя. Таким документом является патент на изобретение или иной объект промышленной собственности, который официально подтверждает права его обладателя и устанавливает их объем.Права патентообладателя носят абсолютный, исключительный и срочный характер, а также ограничены территорией того государства, патентное ведомство которого его выдало.Под защитой прав и законных интересов изобретателей и патентообладателей понимаются предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению правонарушений, применению к нарушителям мер ответственности, а также самый механизм практической реализации этих мер.Защита прав на объекты промышленной собственности осуществляется путем использования предусмотренных законом форм, средств и способов защиты. В рассматриваемой сфере защита прав производится в основном в юрисдикционной форме, т. е. путем обращения к специальным юридическим органам. Она, в свою очередь, охватывает судебный и административный порядки- реализации

106. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА….

Фирменное наименование. Под фирменным наименованием понимается то наименование, под которым предприниматель выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует его среди других участников гражданского оборота. Действующее законодательство предъявляет к фирменным наименованиям ряд требований:должно правдиво отражать его правовое положение и не вводить в заблуждение других участников гражданского оборота;должно содержать истинные указания на организационно-правовую форму предприятия, его тип (государственное, муниципальное, частное), профиль деятельности (производственное, научное, торговое и т. п.), личность владельца и т. д. Фирменное наименование должно быть новым и отличным от уже используемых наименований.Оно остается неизменным в течение всего времени, пока пользующийся им предприниматель сохраняет свой организационно-правовой статус.

Предъявляемые к фирме требования определяют и ее структуру. Принято выделять две части фирмы – основную, которая именуется еще корпусом фирмы, и вспомогательную, которую называют добавлениями.

В качестве субъектов права на фирменное наименование выступают прежде всего коммерческие юридические лица (п. 4 ст. 54 ГК). Это и понятно, так как практическую потребность в индивидуализации среди других участников гражданского оборота испытывают именно они. Граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, обычно приобретают и осуществляют права и обязанности под своими собственными именами, что, по общему правилу, является достаточным для их индивидуализации. Но в ГК предусматривается возможность обладания особым фирменным наименованием и индивидуальными предпринимателями.

Сущность права на фирму заключается в гарантированной лицу возможности выступать в обороте под собственным фирменным наименованием. Конкретные формы реализации права на фирму достаточно многообразны. Под своим фирменным наименованием лицо совершает гражданско-правовые сделки и иные юридические действия, осуществляет личные неимущественные права, защищает свои имущественные или неимущественные права и т. д. Фирмовладелец вправе помещать свое фирменное наименование на вывесках, бланках, счетах, прейскурантах и т. п. Фирменное наименование может использоваться в разнообразных публикациях рекламного характера, объявлениях, аннотациях и т. п.

Фирмообладатель вправе требовать от всех третьих лиц воздержания от любых действий, связанных с неправомерным использованием принадлежащего ему фирменного наименования. Фирменное наименование нередко получает достаточно конкретную стоимостную оценку в составе нематериальных активов предприятия, а нарушение права на него может повлечь за собой возмещение причиненных убытков.

Право на фирму носит в принципе бессрочный характер. Лицо не только вправе выступать в гражданском обороте под собственным фирменным наименованием, но и « обязано это делать. Право на фирму охраняется на всей территории РФ.

Вопрос с какого момента возникает право на фирменное наименование, в настоящее время не решен однозначно.На протяжении многих лет (на практике и сейчас) права на фирму возникали в явочном порядке, т. е. приобретались теми юридическими лицами, которые первыми начинали ими пользоваться.Ст. 54 ГК намечен переход к. регистрационной системе, при которой необходимым условием возникновения исключительных прав на фирменные наименования будет их специальная регистрация

Право на фирму является в принципе правом неотчуждаемым. фирменным наименованием может владеть только сам фирмообладатель. Выдача разрешений на пользование фирменным наименованием сейчас может осуществляться на основе договоров коммерческой концессии.

Право на фирменное наименование прекращается одновременно с ликвидацией самого фирмообладателя.

Товарный знак и знак обслуживания. Под товарным знаком и знаком обслуживания понимается обозначение, способное отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц (ст. 1 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»). Чтобы быть признанным товарным знаком, обозначение должно отвечать ряду условий:1)товарным знаком признается условное обозначение, который помещается на выпускаемой продукции, ее упаковке или сопроводительной доку-

107. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

Наследственное право - подотрасль гражданского права, нормы кот. регулируют отношения, связанные с переходом прав и обязанностей умершего к другим лица. В субъективном смысле НП предусмотрено К РФ и реализуется при наличии 2-х фактов: смерти (событие); принятия наследства (односторонняя сделка). Наследство - переход имущества, принадлежащего умершему, к другим лицам, (универсальное правопреемство. Наследуется а)все имущество целиком (кроме тех, кот. не могут насл-ся); в один момент. Субъекты:Наследник - любой субъект гражданского права. Физическое лицо - по закону и по завещанию. Зачатые в период жизни наследодателя и родившиеся после его смерти живыми. Живые лица. РФ -вымороченное имущество (по завещанию и по закону). Юр.лицо - только по завещанию лица (существующие на день открытия наследства), субъект РФ, муниципальные образования, ин. государства, международные организации - могут быть только наследниками по завещанию. Наследодатель - лицо, умершее и оставившее после себя имущ, (физические лица независимо от возраста и дееспособности - по закону; завещатель должен отвечать определенным требованием).

Наследственная масса- имущество, переходящее после смерти наследодателя в порядке наследования: Вещи; Имущ, права и обяз-и (право собст-ти и др. права - право сервитута); обязательственные права (право требовать уплаты долга); обязанности (уплатить долг), возместить вред и т.д.); доли в уставном или складочном капитале общества или товарищества, акции (Искл.: потребительский кооператив -обязательно!). Личные права (на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, на алименты и др.) -не наследуются!(Искл.: - право на защиту авторских прав; право наполучение патента; охрана прав лица, изображенного в произвед-х изобразит, искусства.

Место открытия наследства- последнее место жительства наследодателя (т.е. место, где он постоянно или преимущественно проживает). Если его определить невозможно, то по месту нахождения наследственной массы, если она разбросана, то по месту нахождения недвижимого имущества или его наиболее ценной части, если нет недвижимого - то движимого или его наиболее ценной части. Если умер за пределами РФ, а в состав наследства входит имущество, находящееся в РФ, то местом открытия наследства на это имущество считается РФ. Имеет значение для: применения законодательства; для обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства или об отказе; для определения места выдачи свидетельства о праве на наследство.

Время открытия наследства — определяется по дню смерти наследодателя, не имеет значения час или минута смерти. Только день! (Напр., муж с женой попали в автокатастрофу - он умирает сразу, она в тот же день через 5 часов - они считаются, умершими одномоментно, но если он умер в 23-50, а она в 00-40 - то она наследует имущество после него). Если лицо считается умершим по суду, то днем открытия считается день вступления в законную силу решения суда. Если гражданин пропал при обстоятельствах, грозящих ему смертью, то в решение суда указывается день предполагаемой гибели - этот день и будет днем открытия наследства. Имеет значение для: определения круга наследников; определения состава наследств. массы; для исчисления сроков принятия нас-ва (6 месяцев); для исчисления сроков, в теч. кот. кредиторы могут предъявить свои требования; определения законодательства, которое необходимо применять (законодательство, действующее на момент вступления завещания в силу, а не на день составления). Недостойные наследники: 1 .абсолютно недостойные - А: не наследуют ни по закону, ни по завещанию -их незаконные действия способствовали призванию себя к наследованию или др. лиц и т.д.

108. ПОНЯТИЕ И ФОРМА ЗАВЕЩАНИЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ

Завещание - распоряжение наследодателя относительно принадлежавшего ему имущества на случай своей смерти, составленное в установленном законом порядке. По юр. природе это односторонняя сделка (не требуется ни согласия, ни поставления в известность наследников), более того есть тайна завещания. Т.к. завещание - сделка, то все требования к сделке должны быть соблюдены: 1) дееспособность на момент составления завещания (не могут составить завещ. подростки и ограниченно дееспособные лица - этот вопрос долго был спорным), если лицо, составившее завещание было дееспособным, а потом лишилось ее, то завещание остается в силе. Наоборот - признается недействительным, даже если не было отменено; 2) должно быть составлено от имени одного лица; 3)сделка строго личного характера (т.е. невозможны доверенности и представители); 4)должно наблюдаться совпадение воли и волеизъявления при составлении завещания, т.е. если присутствовали угроза, насилие, иное принуждение - признается завещание недействительным; 5)3ав-е - сделка, носящая формальный характер ( нет «домашних завещаний» как в др.странах). Непременными атрибутами зав-я явл.: дата, место составления; подпись наследодателя (в ряде случаев рукоприкладчик). Завещатель не связан завещанием - он может менять его хоть каждый день!; 6) принцип «свободы завещания» и свободы «завещательного распоряжения» - наследодатель не связан никаким кругом лиц (Искл: «обязательными наследниками» (1893 г. составлено завещание для человека первого, шагнувшего на луну -Армстронгу).

Содержание: Наследодатель вправе: ^назвать лиц, которые наследуют после его смерти; 2)определить состав имущ, и распределить долг для наследников; 3)лишить к-л. наследования: либо умолчать о лице; указать прямо на лицо, не имеющее право наследовать. Если завещано не все имущ.: то последнее не может его наследовать в любом случае, а лицо, о кот. умолчал насл-тель может наследовать эту долю; 4)указать завещательные распоряжения: подназначить наследника, сделать завещательный отказ или сделать возложение.

Форма завещания: только писм.форма завещания. В одном из законопроектов предусматривалась устная форма в экстренных условиях. 4 варианта писм.форм: 1 .Нотариальная форма завещания может быть написано: собственно завещателем; с его слов нотариусом; с помощью тех. средств - с ознакомлением. Присутствия свидетелей не требуется, но может присут-ть свидетель по просьбе завещателя. Подписывается по просьбе завещателя. В ряде случаев (физический недостаток, неграмотность) необходим рукоприкладчик; 2.Завещание, приравненное к нотариальному: излечение в больнице (завещание удостоверяется главврачом); плавание на судах под флагом РФ (капитаном суда); военнослужащие (начальник военной части), т.е. определенный случай - опред. д/л. Зав-е должно быть собственноручно подписано завещателем. Свидетель необходим. Возможен рукоприкладчик. Такие завещания пересылаются в нотариальную контору по месту жительства наследодателя. Зав-е может быть подписано д/л ОМСУ и консульских учреждений РФ (в местах, где нет нотконтор). Зав-е также может быть подписано работником банка, уполномоч. принимать распоряжения клиентов - только на ден.средства, находящиеся во вкладах в банках. Завещание собственноручно пишется завещателем (возможно в филиале), удостоверяется и хранится в банке - касается только той массы, кот.явл.вкладом в банк- вклады, завещанные т.о. входят в наследств.

предусмотренных законом мер защиты. Административный порядок защиты означает подачу возражений на экспертное заключение в Апелляционную палату Патентного ведомства РФ, а также обжалование решений Апелляционной палаты в Высшую патентную палату.Решение Апелляционной палаты может быть обжаловано в шестимесячный срок в Высшую патентную палату, а в последующем – в суд.Защита прав авторов и патентообладателей осуществляется с помощью предусмотренных действующим законодательством способов.. В соответствии со ст. 14 Патентного закона РФ любое физическое или юридическое лицо, использующее изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищены. патентом, без согласия патентообладателя, является нарушителем патентных прав. В законе названы и наиболее типичные виды нарушений – несанкционированные патентообладателем изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение запатентованного продукта в хозяйственный оборот.Наиболее распространенными мерами защиты патентообладателя являются взыскание убытков, неустойки, досрочное расторжение лицензионного договора.

Заявление о выдаче патента представляется на рус яз. Прочие док-ты представляются на рус или др языке. Если док-ты заявки представлены на др языке, к заявке прилагается их перевод на рус яз.

Важнейшими док-ми заявки на изобретение или полезную модель являются описание объекта и его формула, т.е. краткое словесное выражение сущности изобретения или полезной модели. Обычно формула строится по принципу формально-логического определения и сост из ограничительной и отличительной частей, включающих известные (прототип) и новые призн изобрет или полезной модели.

Поданная в Патент ведомст заявка проходит формальную экспертизу, а в отношении изобретений и промышленных образцов - также экспертизу по существу. При экспертизе заявки на полезную модель проверка соответствия услов патентоспособности, т.е. экспертиза по существу, не осуществл. Свидет на полезную модель выд под отв-ть заявителя без гарант действительности.

В ходе провед формальной экспертизы заявки проверяется наличие необходимых док-в, соблюдение установленных требов к ним и рассматр вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, кот предоставляется правовая охрана, а также оцениваются представленные З дополнит материалы по заявке. В частн, если эти материалы изменяют сущность заявленного объекта, заявителю м/б предложено оформить их в качестве самостоятельной заявки.

При полож решении формальной экспертизы дальнейш судьба заявок на изобретения, полезные модели и промышл образцы различается. По истечении 18 месяцев с даты поступления заявки на изобретение Патент ведомс публикует сведения о ней, после чего любое лицо вправе знакомиться с ее материалами. По ходатайству З сведения о заявке м/б опубликованы и ранее указ срока. При этом автор изобрет вправе отказ быть упомянутым в публикуемых сведениях по заявке.

Экспертиза заявки на изобретение по существу с проверкой патентоспособности изобретения проводится лишь по ходатайству З или третьих лиц, подаваемому в Патент ведомс в любое время в течение 3 лет с даты поступления заявки. Если ходатайство не будет подано в указ срок, заявка считается отозванной. Патент ведом уведомляет З о поступивших ходатайствах третьих лиц.

Если в результате экспертизы заявки по существу Патент ведомс установит, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной З, соответствует условиям патентоспособности, выносится решение о выдаче патента с данной формулой. При несоответствии изобретения с формулой З условиям патентоспособн приним реш об отказе в выдаче патента.

Помимо экспертизы по существу З и третьи лица могут ходатайствовать о проведении по заявке, прошедшей формальную экспертизу с полож результатом, информационного поиска для определения уровня техники, в сравнении с кот будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного предложения.

Публикуются сведения о выдаче патента на промышленный образец, что позволяет любому лицу познакомиться с материалами заявки. Публикация сведений о выдаче патента является важным этапом всего процесса получения патента. По общему правилу сведения о выдаче патента публикуются в официальном бюллетене Патент ведомс при условии уплаты заявителем пошлины за выдачу патента. Указанные сведения включают имя автора (авторов), если он (они) не отказался быть упомян, и патентообладателя, назван и формулу изобрет-я или полезной модели или перечень ествен призн промыш образца и его изображ.

Одновременно с публикацией сведений о выдаче патента Патент ведом вносит изобретение, полезную модель или промышлен бразец в один из Гос реестров РФ (т.е. соответственно изобретений, полезных моделей или промышленных образцов). После этого Патент едом выдает патент лицу, на имя кот он испрашивался. При наличии нескольких лиц им выдается один патент. В необходимых случаях по просьбе патентообладателя ему может быть выдан Патент ведомс дубликат охранного документа на объект промыш собственности.

З вправе до публикации сведен по заявке на изобрет, но не позднее даты его регистрац либо до даты регистрац промыш образца или полезной модели отозвать заявку, преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи заявления в Патент ведомство. До принятия решения о выдаче свидетельства допускается также преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение. В обоих случаях сохраняется приоритет первой заявки.

Ряд нарушений автор и смеж прав влечет администр отв-ть. В соотв. со ст. 150-4 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях (КоАП) отв-ть наступает в случае продажи, сдачи в прокат или иного использования в коммерч целях экземпляров произвед-й или фонограмм при налич люб из трех условий:

1) экземпляры явл. контрафактными;

2) на экземплярах указана ложная инф-ия об их изготовителях и о местах их производства, а также иная инф-ия, кот. может ввести в заблуждение потребителей;

3) на экземплярах произведений или фонограмм уничтожен либо изменен знак охраны авторского права или смежных прав, проставленный правообладетелем.

Важной новеллой в сфере авторских и смежных прав явл. предоставление суду, в необходимых случаях судье единолично, а также арбитражному суду возможности вынесения определения о запрещении ответчику либо предполагаемому нарушителю авторских или смежны х прав совершать определенные действия. В частности, нарушителю, в том числе предполагаемому, м.б. запрещ. изготавливать, продавать, сдавать в прокат, импортировать, хранить или владеть с целью выпуска в гражданский оборот экземпляры произведений и фонограмм, в отношении которых лишь предполагается, что они явл. контрафактными. Те же суд органы могут вынести определение об аресте и изъятии всех экземпл произвед и фонограмм, в отнош кот предполагается, что они явл. контрафактными, а также материалов и оборудования, предназначаемых для их изготовления и воспроизведения.

Новейшее законодательство ужесточает превентивные меры воздействия на всех правонарушителей в области авторских и смежных прав, включая сокрытие контрафактных экземпляров и орудий их производства. При наличии достаточных данных о нарушении прав орган дознания, следователь, суд или судья единолично не только вправе, но и обяз. принять меры для розыска и наложения ареста на предположительно контрафактные экземпляры, а также на материалы и оборудование для их изготовления. При необходимости все эти предметы изымаются и передаются на ответственное хранение.

Мерами административной ответсвенности являются наложение штрафа в размере от 15 до 400 МРОТ (в зависимости от субъекта правонарушения); конфискация контрафактных экземпляров.

Уголовная ответсвенность предусматривается за присвоение авторства (плагиат) или незаконное использование объектов авторского или смежного права, если это причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю. Деяния признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм, либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 50 т.р. (ч.1, 2 ст.146 УК) и 250 т.р. – в особо крупном размере (ч.3).

Мерами уголовной ответственности являются штраф, обязательные работы, арест, л/св.

массу и наследуются в обычном порядке; 3. Закрытые завещания - Новелла! С текстом завещания никто не знакомится. Требования: а)собственноручно написанное; б)собственноручно подписано; передается в запечат.конверте нотариусу в присутствии 2-х свидетелей. Нотариус запечатывает его в еще 1 конверт (все подписывают). Нотариус должен предупредить завещателя об обязанности 2-х предыд. условий. Об этом делается отметка. Через 15 дней после смерти (предоставляется свидетельство о смерти) конверт вскрывается у нотариуса при 2-х свидетелях (не обязательно те, которые подписывали) составляется протокол. 4.Завещание при чрезвычайных обстоятельствах: 1) обстоят-ва, явно угрожающие жизни наследодателя (причем у последнего не должно быть возможности совершить данную сделку по правилам); зав-е должно быть собственноручно написано (не может быть написано и подписано никем другим); в присутствии 2-х свидетелей (обязательно); нужно, чтобы из док-та явствовало то, что это -завещание; если чрезвычайные обстоятельства отпали, то завещание действует в течение 1 месяца. Зав-е, написанное т.о. подлежит исполнению только при условии подтверждения его судом (подтверждение должно быть сделано до истечения 6 месяцев).Виды завещательных распоряжений:

1 .Подназначение наследника - указание в завещании лица, другого наследника, на случай, если основной наследник умрет: а) до открытия завещания; б)вместе или до наследодателя; в)откажется от зав-я; г)будет лишен права наследования.

2.Завещательный отказ - возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или закону исполнения обязанностей имущ.характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей, кот. имеют право требовать исполнения обязательств от наследника, т.е. становятся кредиторами по отношению к наследнику). Например: передать из наслед.массы к-л вещь в собст-ть или пользование (временное или постоянное) отказополучателю; выполнить работу, оказать услугу в пользу отказополучателя; передать ден. сумму однократно или периодически; предоставить часть дома в безвозмездное пользование отказополучателю. Завещ.отказ выполняется в пределах наследственной массы. Завещ.отказ обременяет не наследника, а имущество и при переходе права собственности завещательный отказ не прекращается. Если вещь погибла, то наследник не обязан предоставлять свою личную вещь взамен.

3.Возложение - это вид завещ. распоряжения, при котором завещатель возлагает на одного или нескольких наследников по закону или по завещанию совершить к-л действия имущ, или неимущ, характера, направленные на достижение общественно-полезной цели.

Отличия завещ.отказа от возложения: Завещ.отказ - всегда носит имущ, характер, возложение же может быть и имущ, и неимущ, характера; зав.отказ всегда сов-ся в пользу конкретного лица - фигура кредитора точно определена, возложение же прямо не указывает лиц, в чью пользу осущ-ся возложение (общ.организация, гос.организация). Пример возложения: ученый завещает свою библиотеку, но обремен. Возложением сл.хар-ра - обяз-ю давать возможность пользоваться всем желающим.

4.Назначение исполнителя завещания — поручение завещателем лицу (душеприказчику) исполнения завещания (он может не входить в число наследников). Но необходимо согласие душеприказчика! Формы согласия: расписаться в самом завещании; заявление до смерти наследодателя; фактические действия по испонению завещания в течении месяца после смерти. Может делать все это возмездно. Все завещательные распоряжения - это содержание завещания.

Условия: должны быть противоправными; противоправность должна быть подтверждена в судебном порядке; умышленные действия (если убийство по неосторожности-это уже не относ, к недостойным насл-м); направленность действий против наследодателя, его воли (последней воли), либо способствовали призванию к наследству себя или др. лиц или увеличению доли.

Если после всего этого завещатель все-таки оставит свое имущ, этим лицам - они его наследуют. Но здесь есть спорный вопрос: знает или не знает об этом наследодатель.

Б^ не наследуют по закону родители, лишенные родительских прав. Но!, если ребенок об этом знает, и все равно оставляет имущество в их пользу, то они могут наследовать.

2.Относительно недостойные - лица, которые злостно уклоняются от выполнения лежавших на них всилу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Не наследуют по закону. Суд может устранить их от наследования по требованию заинтересованного лица. Если уже успели чего-либо взять, а потом суд признал их недостойными - обязаны вернуть.

ментации. 2)относительная новизна тов-го знака.3)оно в установленном законом порядке зарегистрировано. Российское законодательство не охраняет не зарегистрированные в Патентном ведомстве РФ обозначения, за исключением так называемых общеизвестных товарных знаков, которые охраняются в силу международных обязательств РФ.

Виды товарных знаков. а)По форме своего выражения товарные знаки могут быть словесными (различные оригинальные слова и короткие фразы), изобразительными (разнообразные значки, рисунки, изображения), объемными (оригинальная форма изделий или их упаковки) и комбинированными (сочетающими в себе элементы названных выше знаков)б)В зависимости от числа субъектов, имеющих право на пользование товарным знаком, различаются индивидуальные и коллективные товарные знаки.в) По степени известности товарные знаки подразделяются на обычные и общеизвестные.4)необходимым условием их признания и охраны является обязательная государственная регистрация обозначения. Общеизвестным товарным знаком признается такое обозначение, которое знакомо широкому кругу потребителей благодаря его использованию для обозначения определенных товаров. Субъектами права на товарный знак могут быть любые юридические и физические лица, осуществляющие в установленном порядке предпринимательскую деятельность(с момента государственной регистрации соответствующего обозначения в Патентном ведомстве РФ).

Юридические и физические лица, зарегистрировавшие на свое имя товарный знак, приобретают право на его использование на всей территории РФ в течение десяти лет

Сущность права на товарный знак состоит в возможности его неограниченного хозяйственного использования для обозначения производимых и реализуемых товаров.

Право на товарный знак является абсолютным и исключительным субъективным правом.

Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в РФ товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, образует уголовное преступление (ст. 180 УК РФ).

Владелец товарного знака может распоряжаться знаком в форме уступки права на него или выдачи разрешений (лицензий) на его использование.

Право на товарный знак прекращается путем аннулирования его регистрации Патентным ведомством РФ по одному из следующих оснований:-в связи с прекращением срока действия регистрации, если владелец знака своевременно не позаботился о продлении срока охраны;-основанием для аннулирования регистрации товарного знака служит решение Высшей патентной палаты;-охрана товарного знака может прекратиться досрочно, если знак не используется без уважительных причин в течение пяти лет

Наименование места происхождения товара. Данный способ индивидуализации продукции представляет собой название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами либо природными условиями и людскими факторами одновременно. Наименования мест происхождения товаров, несмотря на сходство с товарными знаками, обладают рядом специфических признаков, которые и обусловили необходимость их выделения в качестве самостоятельных объектов правовой охраны. Прежде всего обозначение товара в данном случае должно содержать прямое или косвенное указание на то, что товар происходит из конкретной страны, области или местности. Конкретный способ указания на место происхождения товара может быть любым, важно лишь, чтобы обозначение ассоциировалось у потребителей с определенным местом происхождения товара

Защита прав на средства индивидуализации. В случае нарушения прав на фирменное наименование, товарный знак или наименование места происхождения товара их обладатели могут добиваться восстановления своих прав, пресечения правонарушений и применения к нарушителям иных предусмотренных законом санкций. Защита указанных прав осуществляется в основном в юрисдикционной форме в рамках административной, гражданской и уголовно-правовой процедур.

109. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обяз.ностей умершего гр-на (наследодателя) к другим лица (наследникам) в установленном законом порядке.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. При этом доля наследника по закону, умерше­го до открытия наследства или одновременно с наследодателем, пере­ходит по праву представления к его соответствующим потомкам в рав­ных долях (наследование по праву представления).

При наследовании по закону наследниками в равных долях явля­ются:

в первую очередь — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родив­шийся после его смерти; внуки наследодателя и их потомки наследу­ют по праву представления;

во вторую очередь — полнородные и неполнородные братья и се­стры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери; дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) на­следуют по праву представления;

в третью очередь — полнородные и неполнородные братья и се­стры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя); двоюрод­ные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представле­ния;

в четвертую очередь — прадедушки и прабабушки наследодателя;

в пятую очередь — дети родных племянников и племянниц насле­додателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

в шестую очередь — дети двоюродных внуков и внучек наследода­теля (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных бра­тьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди'и тети);

в седьмую очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха насле­додателя.

К наследникам по закону относятся граждане, которые ко дню от­крытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали со­вместно с ним. При наличии других наследников по закону они на­следуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая при­зывается к наследованию, а при отсутствии других наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Наследники каждой последующей очереди призываются к насле­дованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествуюшей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, •когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования.

Граждане, относящиеся к наследникам по закону и являющиеся при этом нетрудоспособными ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой г очереди, если не менее года до смерти

110. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ОХРАНА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ

Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обяз. умершего гражданина (наследодателя) к другим лица (наследникам) в установленном законом порядке.

В случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обяз-ти, а весь их комплекс. Весь комплекс прав и обяз.ностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

Субъектами наследственного преемства являются наследодатель и наследники. Наследодатель - лицо, после смерти которого наступает наследственное правопреемство. Наследники - лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя. Наследовать может любой субъект гражданского права: гражданин, юридическое лицо, государство или муниципальное образование.

Одной из важнейших категорий наследственного права является наследственное имущество (наследство, наследственная масса), под которым понимается совокупность имущественных прав и обяз.ностей наследодателя, переходящих к наследникам в установленном законом порядке. Права составляют актив наследства, обяз-ти - его пассив.

Для приобретения наследства необходимо его принять (1152 – 1156). Особенности:

- принятие части означает принятие всего наследства;

- принятие наследства одним наследником не означает его принятие другими наследниками;

-принять наследство не возможно под условиями или с оговорками;

- принятое наследство считеатся принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, не зависимо от фактического принятия, государственной регистрации прав;

- наследник, призванный к наследованию по нескольким основаниям, может принять наследство по всем или одному основанию.

Принятие наследства осуществляется следующими способами:

- подача заявления натариусу по месту открытия наследства;

- фактическое принятие наследства – наследник вступил во владение или в управление наследственным имуществом: принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства;

- принятие наследства через представителя: полномочие на принятие наследства должно быть специально предусмотренов доверенности; доверенность для законного представителя не требуется.

Сроки для принятия наследства:

- общий срок – 6 месяцев со дня открытия наследства;

- 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим;

- для наследников, право наследования которых возникает при отказе от наследства или отстранения наследников, срок принятия наследства – 6 месяцев со дня возникновения у них таких прав;

- для наследников, право наследования которых возникает при непринятии наследства другими наследниками, срок принятия наследства – 3 месяца со дня окончания первоначального срока.

Если срок для принятия наследства истек, то истекший срок может быть восстановлен судом по заявлению наследника при наличии уважительных причин. При истекшем сроке наследство может быть принято наследником без обращения в суд, если все остальные наследники в письменной форме дадут на это свое согласие.

Отказ от наследства (1157-1160). Особенности:

- наследник вправе отказаться от наследства с указанием лица, в пользу которого отказывается, и без такого указания;

- отказ в последствии не может быть изменен или взят обратно;

- отказаться от наследства можнов течение 6 месяцев со дня открытия наследства, даже если наследство уже принято;

- отказаться можнов пользу любого наследника по завещанию или по закону любой очереди;

- не допускается отказ с оговорками или под условием;

- отказ от части наследства не допускается.

Не допускается отказ от наследства в пользу других лиц: если наследнику подназначен наследник; от обязательной доли в наследстве; от имущества,

наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам.

Способы отказа от наследства:

- путем подачи заявления натариусу по месту открытия наследства;

- через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ.

наследодателя находились на его иждивении, при этом не имеет значения, проживали ли они со­вместно с наследодателем.

Усыновленные и их потомство не наследуют после смерти родителей усыновленного, других его кровных родственников по восходящей линии, а также его кровных братьев и сестер. Родители усыновленного и другие его кровные родственники по восходящей линии, а также кровные братья и сестры не наследуют после смерти усыновленного и его потомства. Однако в случае, когда в соответствии с семейным законодательством усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими кровными родст­венниками, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти таких родственников, а они наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Соседние файлы в предмете Гражданское право