Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Гражданское право

.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.05.2015
Размер:
111.36 Кб
Скачать

1.Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет, метод, принципы, источники гражданского права

Гражданское право - это система правовых норм, регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на независимости и имущественной самостоятельности их участников, методом юридического равенства сторон в целях наделения частных лиц возможностью самоорганизации и удовлетворения своих потребностей, т.е. отношения, связанные с обеспечением производства сырьем, оборудованием, с капитальным строительством, транспортом, кредитной деятельностью банков, страхованием

Предмет:имущественные (вещные, обязательственные отношения,) и личные неимущественные отношения (неотчуждаемые нематериальные блага).Вещные (отношения собственности, ограничение вещных прав) Обязательственные (договорные, внедоговорные). Носит товарно-денежный характер.

Метод: Комплекс правовых средств и способов воздействия на общественные отношения составляющие предмет г.п. Дозволение и правонаделение – совершения инициативных действий, самостоятельное использование правовых средств.

Принципы гражданского права – это основные начала, выражающие характерные, коренные черты гражданского права, т.е. его сущность и, имеющие в силу их правового закрепления, общеобязательное значение.

ПРИНЦИПЫ:

1. Дозволительная направленность норм гражданского права для всех субъектов. Широкий выбор правовых возможностей и т.д.

2. Принцип юридического равенства.

3. Принцип недопустимости вмешательства в частные дела. Пример: ст. 12, 13, 16 ГК.

4. Принцип неприкосновенности собственности.

5. Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. (ст. 34 Конституции, ст. 2 ГК).

6. Принцип свободы перемещения товаров, услуг и финансовых средств. (ст. 18 ГК).

7. Принцип обеспечения и восстановления и защиты нарушенных прав.

Эти принципы находят конкретное выражение в других случаях, кроме как в указанных статьях.

Источники гражданского права — нормативные акты, содержащие нормы гражданского права. Такие нормативные акты в совокупности образуют гражданское законодательство в широком смысле.

Виды источников:

- Общепризнанные принципы и нормы международного права, закреплённые в международных соглашениях, участником которых является Российская Федерация;

- Международные договоры, заключенные Российской Федерацией с другими субъектами международного права и ратифицированные в установленном порядке;

- Конституция РФ, ГК РФ, федеральные законы, касающиеся регулирования гражданских правоотношений;

- Подзаконные акты: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ; нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы гражданского права.

2. Гражданское правоотношение: понятие, состав, классификация. Основания возникновения гражданских правоотношений.

Гражданское правоотношение — это юридическая связь равных, имущественно и организационно обособленных субъектов имущественных и личных неимущественных отношений, выражающаяся в наличии у них субъективных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их нарушителям государственно-принудительных мер имущественного характера.

Элементы гражданского правоотношения:

- субъекты – участники правоотношения – физические и юридические лица;

- объекты – материальные и нематериальные блага по по поводу которых возникают гражданские правоотношения;

- содержание - взаимодействие его участников, осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями, а также совокупность этих прав и обязанностей.

- субъективное право — юридически обеспеченная мера возможного поведения управомоченного лица.

- субъективная обязанность — юридически обусловленная мера необходимого поведения обязанного лица в гражданском правоотношении.

В зависимости от вида общественного отношения, урегулированного правовой нормой, различают имущественные и личные неимущественные правоотношения. Специфика указанных видов правоотношений различается в способах защиты субъективных прав:

- имущественные права защищаются, как правило, посредством возмещения причиненных убытков;

- личные неимущественные права защищаются другими способами такими как опровержение порочащих сведений, компенсация морального вреда и т. п.

В зависимости от структуры связи между субъектами гражданские правоотношения делятся на относительные и абсолютные.

Относительные правоотношения – правоотношения в которых правообладателю противостоят в качестве обязанных строго определенные лица, его права могут быть нарушены только ими, и соответственно подлежат защите от посягательств со стороны определенного круга лиц.

В абсолютных правоотношениях правообладателю противостоит неопределенное число обязанных лиц, и его права могут быть нарушены любым лицом.

правоотношения.

Вещное правоотношение реализуется самим правообладателем извлечением из вещи ее полезных свойств путем его непосредственного с нею взаимодействия.

Обязательственное правоотношение реализуется обязанным лицом путем предоставления правообладателю определенных благ.

Основаниями возникновения гражданских правоотношений являются юридические факты.

Юридический факт - это такое обстоятельство (или их совокупность), с которым закон связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Основанием гражданского правоотношения может служить единичный юридический факт. Так, для установления обязательства купли-продажи достаточно заключения договора между продавцом и покупателем. Такие обстоятельства именуются простыми юридическими фактами.

Основание некоторых гражданских правоотношений образуют два, а иногда и более юридических фактов, возникающих либо одновременно, либо в определенной последовательности.

3. Физическое лицо как субъект гражданского права: правоспособность, дееспособность, предпринимательская деятельность граждан.

Чтобы стать субъектом гражданского права, гражданин должен обладать определенными законом качествами, которые в своей совокупности составляют гражданскую правосубъектность. Эта гражданско-правовая категория раскрывается в 2-х применяемых в законодательстве понятиях: гражданская правоспособность и дееспособность.

Гражданская дееспособность - это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

Дееспособность возникает в полном объеме:

• с наступлением совершеннолетия, то есть с достижением восемнадцатилетнего возраста;

• с момента вступления в брак в случаях, когда это допустимо до достижения совершеннолетия;

• с момента объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельно­стью (эмансипация).

Полностью недееспособными являются:

- дети до 6 лет;

- признанные судом недееспособными граждане, которые вследствие психического расстройства не могут понимать значения своих действий или руководить ими. Над такими гражданами устанавливаетсяопека. При отпадении оснований, в силу которых гражданин был признан недееспособным, суд признает его дееспособным.

Гражданская правоспособность - способность иметь гражданские права и нести обязанности признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Она является равной для всех граждан и не зависит от возраста, психического и физического состояния.

Содержание гражданской правоспособности составляют гражданские права и обязанности, которые граждане могут иметь по действующему законодательству. Причем перечень их не является исчерпывающим, так, помимо них, граждане могут иметь имущественные и личные неимущественные права, не запрещенные законом и не противоречащие общим началам гражданского права.

Согласно п. 1 ст. 23 ГК гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это право основано на Конституции РФ, в соответствии с которой каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Под предпринимательской понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Порядок государственной регистрации граждан-предпринимателей установлен Законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК, которые регулируют деятельность юридических лиц - коммерческих организаций, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

Предприниматель должен получать лицензии на осуществление определенных видов деятельности, а также нести ответственность за нарушение обязательств даже при отсутствии вины.

4. Юридическое лицо как субъект гражданского права: понятие, признаки, порядок создания, реорганизации и ликвидации.

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, а также может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Признаки:

- организационное единство (организация действует в гражданском обороте как единый и самостоятельный субъект права);

- имущественная обособленность (имущество обособлено от имущества граждан, иных организаций и государства в целом);

- самостоятельная имущественная ответственность (ответственность распространяется, как правило, только на имущество, закрепленное за юридическим лицом);

- способность выступать в гражданском обороте от своего имени и выступать от него в гражданских правоотношениях, может быть истцом или ответчиком.

Способы создания юридических лиц:

1)распорядительный- решение об образовании организации исходит извне, от компетентных органов, как правило, от собственников имущества, закрепляемого за юридическим лицом, или уполномоченного им органа;

2)добровольный- инициатива образования юридического лица принадлежит членам будущей организации.

Добровольный способ делится на: 1) разрешительный - сначала члены юридического лица принимают решение о его образовании, а затем обращаются к компетентной организации за разрешением на такое образование; 2) нормативно-явочный - инициатива образования организации исходит от будущих ее членов, однако в отличие от разрешительного способа общее разрешение на образование юридического лица дается до момента проявления такой инициативы. Юридическое лицо действует на основании устава и (или) учредительного договора и подлежит обязательной государственной регистрации в налоговых органах. Виды прекращения юридического лица: реорганизация и ликвидация.

Реорганизация - его прекращение, влекущее возникновение новых организаций или значительное изменение характера юридической личности существующих организаций. Реорганизация возможна в форме:слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования юридического лица.

Ликвидация - его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Юридическое лицо может быть ликвидировано:

1)по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано;

2)по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям.

5. Виды юридических лиц.

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, а также может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Вследствие разнообразия целей, преследуемых ими, юридические лица весьма разнообразны как по своему устройству, так и по характеру их деятельности. Для правильного понимания правового статуса юридических лиц необходима их классификация, которая может проводиться по различным основаниям.

По форме собственности имущественных вкладов:

· публичные - государственные и муниципальные;

· частные.

По целям деятельности:

· коммерческие, имеющие целью извлечение прибыли для распределения ее между участниками;

· некоммерческие, имеющие иные цели, извлечение прибыли для достижения этих целей.

По объему вещных прав на принадлежащее организации имущество — юридические лица, имеющие его:

· на праве оперативного управления: учреждения и казенные предприятия;

· на праве хозяйственного ведения: унитарные предприятия, кроме казенных;

· на праве собственности: все остальные юридические лица.

По характеру имущественных прав участников:

· имеющие вещное право на имущество унитарных предприятий, учреждений;

· имеющие обязательственные права на имущество хозяйственных товариществ и обществ, кооперативов, некоммерческих партнерств;

· не имеющие никаких прав на имущество остальных юридических лиц.

По степени ответственности участников по обязательствам юридического лица:

· отвечают в пределах своих вкладов в капитал;

· отвечают дополнительно к вкладу в капитал: участники обществ с дополнительной ответственностью;

· отвечают субсидиарно к обязательствам юридического лица: учредители казенных предприятий и учреждений, полные товарищи, члены кооператива, члены ассоциаций (союзов).

6. Понятие и виды сделок в гражданском праве. Состав сделки. Недействительность сделки и ее последствия.

Сделка- правомерное действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Признаки:

- юридический факт;

- волевой акт;

- правомерное юридическое действие;

- направлена на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Виды сделок:

1)по количеству участвующих сторон:

а)односторонние (для совершения необходимо выражение воли одной стороны);

б)двусторонние (выражение воли двух сторон);

в)многосторонние (выражение воли трех и более сторон);

2)по наличию встречного предоставления за исполнение обязанностей по сделке:

а)безвозмездные (одна сторона обязуется передать что-либо другой стороне без получения за это встречного удовлетворения: дарение);

б)возмездные (порождает правоотношение, в силу которого каждая из сторон вправе требовать от другой определенного имущественного предоставления: поставка, подряд);

3)по моменту совершения:

а)консенсуальные - сделка считается совершенной с момента достижения соглашения между сторонами: поставка, аренда;

б)реальные (требуется достижение соглашения и одновременно передача имущества: заем, хранение);

4)по значению цели:

а)каузальные, к их числу относятся почти все сделки (цель в них прямо выражена: купля-продажа);

б)абстрактные (основание не указывается, цель совершения не ясна: вексель).

Состав сделки- совокупность определенных фактов, наличие которых необходимо в каждой сделке. Отклонение от указанных фактов влечет не те последствия, наступления которых желало лицо, совершая сделку. Объективная сторона характеризуется волеизъявлением сторон, которое может быть прямым (совершаемым в устной или письменной форме) или косвенным (лицо совершает такие действия, из сущности которых явно следует намерение заключить сделку). Субъективная сторона характеризуется обстоятельствами, характеризующими субъектов сделки.

Недействительность сделки - несоответствие сделки требованиям законодательных актов, морали, совершенная с нарушением формы. Несоблюдение требуемой законодательством формы влечет за собой недействительность сделки лишь в том случае, когда такое последствие прямо указано в законодательстве.

Недействительной признается сделка, не соответствующая подлинной воле обеих или одной из сторон, совершенная в результате обмана, шантажа, заблуждения, угрозы, насилия или злоупотребления влиянием, а также сделка, заключенная недееспособными, либо частично недееспособными лицами вне пределов дееспособности, предоставленной им по закону, или заключенная лицами, например, находящимися на грани банкротства, накануне объявления их неплатежеспособными.

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке (двусторонняя реституция), а в случае невозможности возвратить полученное в натуре возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

В некоторых случаях, специально установленных законом, исполненное обратно получает только одна сторона, являющаяся добросовестной, т.е. применяется не двусторонняя, а односторонняя реституция.

Также к последствиям недействительности сделки относится недопущение реституции и обязанность виновной стороны возместить реальный ущерб.

7. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. Срок исковой давности

Срок - момент или период времени, в который должны реализовываться права и выполняться возложенные обязанности, с которым гражданское законодательство связывает определенные правовые последствия. Сроки по своей природе относятся к той категории фактов, которые именуются событиями, так как истечение сроков носит объективный характер.

Срок может определяться календарной датой или истечением отрезка времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями и часами, также срок может определяться указанием на событие, которое неизбежно должно наступить.

Срок, определенный периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. Срок, определенный в полгода, исчисляемый кварталами года, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням.

Срок, исчисляемый неделями, истекает в последней день недели срока. Если последний день срока - рабочий день, днем окончания срока считается ближайший рабочий день. Срок, установленный для совершения какого-либо действия, истекает в двадцать четыре часа последнего дня срока. Если это действие должно быть совершено в организации, истечение срока приходится на тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.

Виды сроков: 1) по субъекту установления: а) судебные сроки (устанавливаемые судом);

б)законные сроки (устанавливаемые нормативно-правовыми актами);

в)договорные сроки (устанавливаемые соглашением, договором сторон);

2) по характеру определенности:

а)императивные (установленные законом и обязательные для соблюдения) и диспозитивные (могут быть изменены соглашением сторон);

б)абсолютно определенные, относительно определенные, неопределенные: первые указывают на точный момент совершения действия, вторые менее точны, но связаны с конкретным промежутком времени, а третьи подразумевают определенные временные рамки совершения действия, хотя таковых не установлено;

в)общие (установленные для всех и определяемые конкретным периодом времени) и специальные (устанавливаются как исключение из общих сроков и действуют по прямому указанию закона).

Исковая давность - срок для защиты права по иску, лица, право которого нарушено и который может требовать защиты своих нарушенных прав и интересов.

Сроки и порядок исчисления исковой давности не могут быть изменены соглашением сторон. Течение сроков исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало (или должно было узнать) о нарушении своего права. Исключение составляют обязательства с определенным сроком исполнения - течение исковой давности здесь начинается по окончании срока исполнения. Если срок исполнения обязательства не определен или определен моментом востребования, то течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.

Виды сроков исковой давности: 1) общая исковая давность устанавливается в три года и подлежит распространению практически на все отношения, для которых не предусмотрены специальные сроки;

2) специальная исковая давность, прямо указанная в законе (для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком).

8. Представительство и доверенность в гражданском праве. Представительство - сложное гражданско-правовое отношение, в котором одно лицо (представитель) в силу имеющихся у него полномочий совершает от имени и в интересах другого лица (представляемого) сделки и иные юридически значимые действия в отношениях с третьими лицами.

Признаки представительства:

• представительдействует не от своего имени, аот имени представляемого;

• действия представителя в пределах его полномочий считаются действиями представляемого, следовательно, права и обязанности по сделке, заключенной представителем, возникают, минуя его, непосредственно у представляемого;

• представитель действует строго в рамках предоставленных ему полномочий;

• представитель действует от имени представляемого осмысленно и разумно. Следовательно, представителем по общему правилу может быть либо юридическое лицо, либо полностью дееспособный гражданин.

Нельзя осуществлять через представителя:

- права строго личного характера (вступление в брак и пр.);

- иные сделки, прямо указанные в законе (например, составление завещания).

Представительне может:

- совершать от имени представляемого сделки в отношении себя лично;

- представлять обе стороны сделки одновременно (кроме коммерческого представительства).

Виды представительства:

законное представительство, возникающее в силу прямого указания закона вне зависимости от воли представляемого. Законными представителями являются, например, родители, усыновители, опекуны;

договорное представительство, осуществляемое на основании договора. Оно отличается тем, что всегда требует специального оформления. Объем переданных представителю полномочий определяется представляемым самостоятельно.

Особо выделяется коммерческое представительство. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. Коммерческий представитель может одновременно представлять разные стороны в сделке с их согласия.

Доверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое одним липом другому для представительства перед третьими лицами. Доверенность - это способ оформления отношений представительства.

По-иному оформляется:

•коммерческое представительство - договор коммерческого представительства;

• агентирование - агентский договор.

Выдача и принятие доверенности - две односторонние сделки. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев предусмотренных законом.

В зависимости от характера и объема полномочий представителя выделяют:

разовые доверенности, то есть доверенности на совершение одной конкретной сделки;

специальные доверенности - доверенности на совершение юридически значимых действий в определенной области, либо на совершение ряда однородных сделок (например, доверенность на представительство интересов в суде);

генеральные доверенности - доверенности на совершение с имуществом доверителя всех возможных сделок.

Срок действия доверенности может быть не более трех лет. Если срок не указан, то он считается равным одному году (кроме доверенностей на совершение действий за рубежом - в этом случае такая доверенность действует до отзыва ее доверителем).

Доверенность, в которой не указанадата ее выдачи, ничтожна.

Отношения представительства носят доверительный характер, поэтому по общему правилу представитель обязан лично совершать предусмотренные доверенностью действия.

Передоверие, то есть передача представителем полномочий другому лицу, допускается только тогда, когда представитель уполномочен на это доверенностью, либо принужден к этому силой для охраны интересов доверителя. Передоверие теряет силу с прекращением доверенности.

Действие доверенности прекращаетсявследствие:

• истечения срока доверенности;

• отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

• отказа лица, которому выдана доверенность;

• прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность;

• смерти гражданина, выдавшего доверенность (или которому выдана доверенность), признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

9. Понятие и содержание права собственности. Формы собственности. Возникновение и прекращение права собственности.

В объективном смысле право собственности - система норм права, закрепляющих и охраняющих отношения в обществе по присвоению продуктов производства, а также средств, позволяющих собственнику осуществлять права владения, пользования, распоряжения имуществом. В субъективном смысле - конкретные правомочия собственника по принадлежности конкретного имущества и возможности поведения в отношении этого имущества.

Содержание собственности заключается в том, что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, но эти действия не должны противоречить закону и иным правовым актам, а также нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц.

Формы: частная, государственная и муниципальная собственность.

Виды: общая (долевая и совместная) и отдельного лица.

Основание возникновения - юридические факты, наличие которых необходимо для возникновения права собственности.

Выделяют первоначальные способы приобретения права собственности и производные способы приобретения права собственности.

Первоначальные способы - приобретение права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество; право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов; обращение в собственность общедоступных вещей (ягоды, грибы и др.); приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, безнадзорных животных, находку; приобретение права собственности на клад; приобретательская давность (на недвижимое имущество - 15 лет, на все остальное - 5 лет).

Производные способы: национализация, приватизация, приобретение права собственности на имущество юридического лица при его реорганизации и ликвидации, обращение имущества в собственность государства в интересах общества (реквизиция) или в виде санкции за правонарушение (конфискация), выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей, приобретение права собственности по договору и в порядке наследования.

Право собственности прекращается с момента возникновения права собственности у третьего лица, т. е. при наступлении определенных юридических фактов (отчуждения или отказа собственника от имущества, его уничтожение) либо помимо воли собственника (обращение взыскания, выкуп имущества: культурные ценности, домашние животные).

10. Общая собственность: понятие, виды, особенности реализации правомочий собственника.

Если право собственности на имущество принадлежит не одному, а двум или более лицам, на имущество возникает общая собственность, при которой, помимо внешних отношений участников общей собственности со всеми третьими лицами, существуют так же внутренние отношения между самими участниками этой собственности.

Необходимость урегулирования внутренних отношений между такими лицами, которые именуются сособственниками вызвало появление правовых норм, рассчитанных на согласование воли собственников при осуществлении принадлежащих им правомочий по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом.

Общая собственность может возникнуть в силу различных оснований:

• наследования,

• состояния в браке,

• образования крестьянского (фермерского) хозяйства,

• приватизации, совместной покупки вещи,

• совместной постройки жилого помещения и т.д.

Закон закрепляет два вида общей собственности:

• долевую;

• совместную.

Общая собственность именуется долевой тогда, когда каждому из ее участников принадлежит определенная доля.

В общей совместной собственности доли ее участников заранее не определены, они фиксируются лишь при разделе совместной собственности или при выделе из нее. Вследствие этого совместная собственность нередко обозначается как бездолевая собственность.

Общая долевая собственность может возникнуть в силу любых допускаемых законом или договором оснований. Исчерпывающего перечня оснований ее возникновения закон не предусматривает. Более того, по соглашению участников общей совместной собственности, на их общее имущество может быть установлена долевая собственность. Иными словами, допускается перевод имущества с режима общей совместной на режим общей долевой собственности.

Не ограничивается законом и состав участников общей долевой собственности, которые могут представлять различные формы и виды собственности. Допускается общая долевая собственность не только граждан, но также граждан и юридических лиц, граждан и государства, юридических лиц и государства, других субъектов гражданского права в любом их сочетании.

Иным является подход законодателя к общей совместной собственности. Во-первых, образование общей совместной собственности допускается лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Во-вторых,- это вытекает из предыдущего -перейти с режима общей долевой на режим общей совместной собственности можно опять-таки лишь тогда, когда это допускает закон. Объясняется это тем, что отношения общей совместной собственности в гораздо большей степени носят лично-доверительный характер, нежели отношения общей долевой собственности, а потому круг участников общей совместной собственности неизбежно должен быть ограничен.

11. Право хозяйственного ведения и оперативного управления как основные виды ограниченных вещных прав.

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления составляют особую разновидность вещных прав.Это вещные права юридических лиц по хозяйственному и иному использованию имущества собственника. Они призваны оформить имущественную базу для самостоятельного участия в гражданских правоотношениях юридических лиц-несобственников, что невозможно в обычном, классическом имущественном обороте.

Субъектами прав хозяйственного ведения и оперативного управления могут быть только юридические лица и притом не любые, а лишь существующие в специальных организационно-правовых формах предприятия и учреждения.

Субъектом права оперативного управления могут быть как унитарные (казенные) предприятия, принадлежащие к категории коммерческих организаций, так и учреждения, относящиеся к некоммерческим структурам, а также предприятия, принадлежащие частным собственникам.

Различие прав хозяйственного ведения и оперативного управления состоит в содержании и объеме правомочий, которые они получают от собственника на закрепленное за ними имущество. Право хозяйственного ведения, принадлежащее либо предприятию как коммерческой организации, либо учреждению, осуществляющему разрешенную ему собственником предпринимательскую деятельность, в силу этого является более широким, нежели право оперативного управления, которое может принадлежать либо некоммерческим по характеру деятельности учреждениям, либо казенным предприятиям.

Собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.

Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется собственником его имущества.

12. Защита права собственности и иных вещных правЗащита права собств-ти – совок-стьпредусм-х законом приемов и способов, с помощью которых осущ-тся защита наруш-го права собственности, направленных на восстановление и защиту имущ.интересов обладателей этих прав.

К способам защиты относятся 2 вида исков: вещно-правовые и обязательственно-правовые. Абсолютная защита, носящая вещно-правовойхар-р, вступает в действие, когда непоср-но нарушается право собстве-ти. Защита обязательственно-правового хар-ра прим., когда между нарушителем и собственником отсут-т договор.отношения.

Закон предусм-ет2 вещно-правовых способа защиты: виндикац. истребование имущества из чужого незаконного владения и негаторное устранение нарушений права собств-ти, не связ-х с владением.

Для истребования своего имущ-ва из чужого незаконного владения собственник может предъявить виндикац. иск – иск невладеющего собственника к лицу, незаконно владеющему его вещью, о возврате вещи и принесенных ею доходов.

Предметом виндикации могут быть только индивидуально-определенные вещи, т. к.виндикационный иск направлен на возвращение именно той вещи, которая была у истца. При истребовании имущества из недобросовестного владения собственник вправе потребовать от лица, которое знало или должно было знать о незаконности своего владения (недобросов. владельца), возмещения всех доходов, извлеч-х этим лицом за все время владения вещью; недобросов. владелец возвращает собств-ку все доходы, полученные им от пользования вещью, начиная с того времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности своего владения либо когда получил повестку по иску собств-ка о возврате имущества.

Виндикац. иск не может быть предъявлен в сл. уничтожения имущества. Добросов. и недобросов. владельцы вправе требовать от собств-ка имущ-ва возмещения затрат, произвед-х ими на имущество. При создании помех собств-ку в пользовании и распоряжении своим имущ-вом он может подать негаторный иск.

Истец по негаторному иску – собств-к имущ-ва, ответчик – лицо, мешающее собств-ку осущ-ть свои правомочия в отн-и собств-ти.

Негатор. иск не может быть предъявлен, если действия 3х лиц, мешающие собств-ку пользоваться или распоряжаться своим имуществом, прекращены. В таком случае возможна подача иска о возмещении убытков, понес-х собств-ком вследствие правонарушения.

Законом уст-ся защита прав не только собственника, но и титульного владельца, которому вещь на праве собств-ти не принадлежит.

Титульный владелец – лицо, хотя и не явл.собств-ком имущества, но владеющее имущ-вом на праве пожизн.наслед. владения, хоз. ведения, операт. управления либо на ином основании, предусм-м законом или договором. Титул.владелец так же, как и собств-к имущества, вправе истребовать вещь из чужого незак. владения, а также вправе требовать устранения помех, мешающих ему пользоваться и распоряжаться имущ-вом.

13. Понятие, субъекты обязательств. Виды обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательств.

Обязательство= правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу др.лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от совершения такого действия ст. 307 ГК РФ.

Совок-ть отношений, подчиняющихся действию норм обязательств-го права, именуют обязательственными. Принцип-ое их отличие от вещных правоотн-ний сост. в том, что они обладают не абсолют., а относит.хар-ром.

Относит.хар-р проявляется в том, что они связывают не абсолютно всех субъектов права, а лишь участников отношений, вытекающих из того или иного обяз-ва. Это значит, что для того, чтобы связать себя обязат. правоотношением, лицо должно сначала вступить в него, войти в круг лиц, относ-ся к числу его участников. По общему пр-лу, обязат-ва не могут создавать обяз-тей для лиц, не участв-х в них в качестве сторон.

Круг же участников обязат. отношений не может быть неопределенным, они всегда известны и конкретны.

Стороны=.должник и кредитор. Ими могут быть только лица, способные быть носителями прав и обяз-тей (субъекты ГП). Это граждане и юр. лица. Кредитор = кто вправе требовать исполнения обязат-ва, а должник - кто несет обязанность такого исполнения.

В одност. договор.обязат-вах (н-р, вытек-х из д. займа) стороны занимают относ-но предмета исполнения полярные позиции - у 1й стороны имеются только права, у др. - только обяз-ти.

В двустор. договор.обязат-вах1а и та же сторонаможет одновременно занимать позицию и должника и кредитора.

В обязат-ве могут участвовать неск. кредиторов или неск. должников. Это множественность лиц в обязат-ве. Она чаще встречается на стороне должника.

Активнаямнож-ть- при множ-ти кредиторов (н-р. сдача внаем общего им-ва, при которой все сособственники = кредиторы), пассивная - при множ-ти должников (н-р, продажа общего им-ва, при которой продавцы = должники в отн. проданной вещи).

Перемена лиц в обязательстве: 1. Переход (уступка)права треб-я кредитора к др.лицу.Смысл: если у кредитора есть право (треб-е) на осн.обязат-ва, то оно может быть им передано др. лицу по сделке (уступка права треб-я) или перейти к др. лицу в силу з-на.

2. Перевод долга  состоит в переводе должником своего долга с согласия кредитора на др. лицо. Новый должник может выдвигать против кредитора возражения, осн-ные на отношениях между кредитором и первоначальным должником. К форме соглашения о переводе долга применяются правила, аналогичные уст-ным правилам применительно к уступке права треб-я.

В случаях, когда обязательством не предусм-ся срок его исполнения и в нем не содержится условий, позв-щих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникн-я обязат-ва. Обязат-во, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в 7дн. срок со дня предъявления кредитором треб-я о его исполнении, если обяз-сть исполнения в др.срок не вытекает из закона, иных прав. актов, условий обязат-ва, обычаев делового оборота или существа обязат-ва.

Досрочное исп-е обязательств, связанных с осущ-ем его сторонами предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена законом, иными пр. актами или условиями обяз-ва либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обяз-ва.

Должник или кредитор считается нарушившим сроки исполнения обязательства или принятия исполнения, если он не докажет, что в этом нет его вины.

14. Способы обеспечения исполнения обязательств.

Способы обеспечения исполнения обяз-ва- это предусм-е зак-вом или договором спец. правовые средства имущ-гохар-ра, стимулирующие должника к надлежащемуисп-ниюобяз-ва путем установления доп. гарантий удовлетворения требований (интересов) кредитора.

Во-1х, способы обеспечения исполнения договора должны быть предусмотрены законом или договором.

Во-2х, они применяются, как пр-о, лишь по инициативе сторон договора. Договор, таким образом, служит юр. фактом, «запускающим» данные пр. ср-ва.

В-3х, данные способы носят исключ-но имущ.хар-р.

В-4х, они направлены на побуждение должника к исполнению своего долга.

В-5х, они носят доп. характер по отношению к осн. обязательству, которое они обеспеч-т. Это проявляется в том, что они следуют судьбе осн.обязат-ва (передаются и прекращаются вместе с ним).

Способы:

1. Неустойка (штраф, пеня).=определенная законом или договором денеж. сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в сл. неисполнения или ненадлеж.исп-я договора. Т. о., привлекательность неустойки по сравнению с возмещением убытков обусловл-ся тем, что в случае взыскания неустойки кредитор освобождается от обяз-ти доказывать наличие и размер убытков: размер неустойки заранее опред-ся в д-ре или з-не и не зав. от размера убытков.

Штраф - сумма, размер которой заранее определен и взыскивается однократно, а пеня - определенный процент от суммы долга, уст-ный на случай просрочки его исполнения и подлежащий периодической уплате (н-р, 0,5% от суммы долга за кажд. день просрочки).

2. Залог. Суть заключается в обособлении имущества должника (называемого залогодателем), обычно переходящего во владение кредитора (называемого залогодержателем), для обеспечения первоочередного удовлетворения его требований. Но при нарушении обязат-ва должником кредитор вовсе не становится собственником заложенногоимущ-ва. Он вправе лишь требовать его реализации (обычно продажи с публич. торгов), с тем чтобы за счет вырученных от продажи сумм удовлетворить свои треб-я преимущ-но перед др. кредиторами.

3. Удержание. Имущ-во должника может находиться у кредитора не только в кач-ве предмета залога, но и по другому основанию, н-р на основании договора о вып-нии работ, об оказании услуг. Н-р, прачечная не может не обладать бельем своего клиента.В том случае, если должник не исполняет обяз-ти по оплате этой вещи или возмещению кредитору связ-х с нею издержек и др. убытков, кредитор имеет право удерживать такую вещь до тех пор, пока соотв.обяз-во не будет исполнено.

4. Поручительство. По договору поручит-ва поручитель обязывается перед кредитором др.лица отвечать за исп-ние последним его обязат-ва полностью или в части. В случае неисп-я или ненадлеж.исп-я обяз-ва кредитор получает возможность предъявить свои треб-я как первонач. должнику, так и поручителю. Поручитель, исполнивший за должника его обяз-сть, приобретает по отношению к нему права кредитора.

5. Задаток. В момент заключ-я договора или несколько позже 1 сторона, обязанная произвести платеж, выплачивает др. стороне часть подлежащей выплате суммы, оговаривая при этом, что данная выплата явл. задатком. Соглаш-е об этомоформл. письменно и может сод-ся либо в осн. договоре, либо в отд. док-те.

Если за неисполнение договора окажется ответственной сторона, давшая задаток, он останется у др. стороны. Если же за неисп-ние договора ответст-сть несет сторона, принявшая задаток, она должна будет уплатить др. стороне двойную сумму задатка.

15. Договор как основание возникн-я обязат-ва: понятие, сод-ние, форма, заключение и расторжение. Виды

Д-р - это соглашение 2х или более лиц об установлении, изменении или прекращении гр. прав и обяз-тей. Т.е. это инструмент, с помощью к-ого стороны устан-ют друг для друга права и обяз-ти, имеющие юр. значимость. Эта юр. значимость возникает в силу того, что исполнение обязат-твобеспеч-ся гр.зак-вом и, соотв-но, силой гос.принуждения. Пр-п свободы договора: 1.Предпол., что субъекты ГП свободны в решении вопроса, заключать или нет д-р. 2.Предусм. свободу выбора партнера при заключ-и д-ра.3. предпол. свободу уч-ков в выборе вида д-ра. 4.Предпол. свободу определения условий д-ра.Сод-ние - это совок-ть его условий. Сущ-т неск. разновидностейусловий. Сущ-ные условия имеют особую юр. значимость, т. к. они явл.необх-ми для заключ-я д-ра. При отсутствии хотя бы 1го сущ-ного условия в д-ре он считается незаключенным. Это всегда предмет д-ра, +др. названные сущ-ми з-ном или признанные таковыми по заявлению 1й из ст. Обычные условия закреплены в законе, но по тем или иным причинам продублированы в д-ре. Случ. условия изменяют или доп-т обычные условия и приобретают юр. силу лишь в сл.включения их в текст д-ра. Порядок заключ-я. В зак-ве выделяют 2 стадии достижения соглашения: предложение заключить д-р - оферта; согласие заключить д-р - акцепт. Оферта делается 1у или неск. конкретным лицам. Но сущ-т ситуации, когда в предложении усматривается воля лица, делающего предложение, заключить д-р на указ-х в предложении условиях с любым, кто отзовется. Это публичная оферта. Реклама = предложение делать оферту. Оферта не может быть беспредметной. Расторжение д-равозможно только по взаимномусоглаш-ю сторон или если это предусм. з-ном. В тех сл., когда возм-ть расторжения д-ра не предусм.з-ном или д-ром и сторонами не достигнуто соглашение об этом, д-р может быть расторгнут только по решению суда в след.сл.:1.при сущ-ном нарушении д-ра др. стороной (т.е. влечет для др. стороны такой ущерб, что она в значит. степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении д-ра);2при сущ-ном изменении обстоят-тв, из которых стороны исходили при заключении д-ра (когда они изм-сьтак, что если бы стороны могли это предвидеть, д-р вообще не был заключен или закл. на др.усл.);3в др. сл., предусм-х з-ном или д-ром.Классификации:1) По юр. природе: консенсуальные (в которых права и обяз-ти сторон возн-т сразу после достижения сторонами соглашения об установлении прав и обяз-тей, д-р купли – продажи)и реальными (если права и обяз-тивозн-т после достижения соглашения и передачи вещи, договор займа).2) По хар-руотн-ний м/у сторонами:возмездные (имущ. предоставлению со стороны контрагента исп-гообяз-сть, соотв-т встречное имущ. предоставлениедр. контрагента – д-р купли-продажи) и безвозмездные(1 сторона обязуется сов-ть или сов-ет какое-либо дей-е в пользу др., не получая от нее ден.вознагражд-я).3) В зав-тиот наличия у сторон прав и обяз-тей:одностор.(1-только права, 2ой-только обяз-ти - займ) и двустор. (обе стороны и то, и др.- купля-продажа) 4) Д-ры в интересах сторони д-рыв интересах 3х лиц.5) В зав-стиот основания заключ-я: свободные (закл-е зав-т от усмотрения сторон) и обязательные (обяз.хар-р – д-р страх-я от несч. случаев при перевозках пассажиров).6) От юр. направленности: осн. (непосредственно порождает права и обязанности сторон) и предварит. (соглашение сторон о заключении осн. д-ра в будущем). 8) От кол-ва уч-ков: двустр. и многостор. договоры.9) Взаимосогласованныед-ры (условия устан-ся всеми сторонами, уч-щими в д-ре)и д-ры присоединения.(условия уст-тся только 1й стороной, др. лишена этой возм-тии может только присоед-ся)10) От объекта: вещные (объект=вещь) и обязательственные(объект=дей-е/бездей-е лица)11)Имущ-е (направл-е на регулирование деят-ти лиц по поводу опред. блага. Это а) на передачу имущества; б) выполнение работ; в) оказание услуг. А они в свою очередь, подразделяются на подвиды (н-р, купля - продажа, подряд, комиссия и др.).Средиорганизац-хд-ров также можно выделить 3осн. вида:а) учредительные (об образовании юр. лиц);б) д-ры - соглашения (между юр. лицами и органами местного самоупр-я);в) генеральные (в них опред-ся наиболее общие условия будущей деят-ти, к-ые затем детализир-ся или доп-ся в имущ-х д-рах).

16. Договор купли-продажи: понятие, элементы, исполнение. Виды купли-продажи

Д-р, по которому продавец, осущ-щийпредпринимат. деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназнач-й для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимат.деятельностью. Стороны: продавец и покупатель (любые субъекты гр.права). Предмет: любые не изъятые из оборота вещи, нах-ся в собств-ти продавца, либо вещи, которые еще только будут созданы или приобретены продавцом. Цена: как пр-ло, согласуется самими сторонами, т.е. является свободной (договорной). Срок: может быть определен сторонами календ.датой, истечением периода времени, указанием на событие, которое неизбежно должно наступить (н-р, открытие навигации), либо моментом востреб-я. Если же срок д-ра сторонами не установлен, его следует определять исходя из общих правил ст. 314 ГК РФ с учетом требований ст. 457 и п.1 ст. 486 ГК РФ. Форма: продажи недвижимости должны заключаться в письм. форме и подлежат обязательной гос. регистрации. Письм. форма обяз-на также и для д-ров внешнеторговой купли-продажи. В отношении договоров купли-продажи движимых вещей письм. форма требуется лишь для договоров с участием юр. лиц, а также для д-ров между гражданами, если их цена в 10 раз и более превышает МРОТ. Однако письм. форма не обязательна, если такие сделки исполняются в момент совершения (большинство д-ров розничной купли-продажи). Продавец: обязанность по передаче товара покупателю, качество которого соотв. условиям д-ра купли-продажи. Продавец обязан передать покупателю товар в таре или упаковке. Эта обязанность не распространяется на продажу товаров, которые по своему характеру не требуют затаривания или упаковки. Покупатель обязан принять товар, предложенный продавцом. Продавец управомочен на взыскание с покупателя убытков. Покупатель обязан оплатить купленный товар по цене, уст-ной д-ром купли-продажи.

Д-ром, по которому продавец (розничный торговец) обязуется передать покупателю вещь для использования, не связанного с предпринимат. деятельностью (ст. 492 ГК). Порождает обязательство по возмездному отчуждению имущества. Считается заключенным с момента достижения соглашения между сторонами, т.е. явл. консенсуальным. Обязат-ва сторон носят встречный хар-р (является взаимным). Во всех случаях публичный. На договор распространяются правила об обязанностях продавца заключить д-р с каждым, кто к нему обратится, при наличии в продаже необходимых покупателю товаров, а в случае необоснованного уклонения от заключения д-ра возместить причиненные этим убытки, не оказывать предпочтение одному лицу перед другим. Виды: по месту исполнения (продажу товара на дому у покупателя и продажу в торговом заведении продавца); по времени передачи товара (продажу по предварит.заказам, в том числе — посылочную торговлю, и продажу с немедленной передачей товара); по способу вручения товара (через автоматы, путем самообслуживания, а также обычную продажу с обслуживанием покупателя работниками продавца); по сроку оплаты товара (с предварит.оплатой, с немедленной оплатой и с оплатой в кредит, в т. ч. в рассрочку); по обязанности доставки товара (продажу с обязательством доставить товар покупателю и без такового). Стороны продавец и покупатель. Продавцом может быть только предприниматель (индивид.или коллектив. — коммерч. орг-ция), осущ-щийдеят-сть по продаже товаров в розницу. Покупателем обычно выступает гражданин. Юр. лица могут приобретать товары в порядке розничной торговли только для их использования в целях, не связанных с предпринимат. деят-тью. Предметом могут быть любые вещи, не изъятые из оборота. Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения д-ра розничной купли-продажи. При этом цена должна быть одинаковой для всех покупателей.

17. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением: сравнительная характеристика.

В ныне действующем ГК, вопросам ренты и пожизненного содержания с иждивением посвящена глава 33, которая, к сожалению, не совсем точно передает ее содержание. Ведь «пожизненное содержание с иждивением» тоже является разновидностью ренты, т.к. согласно переводу, слово RENT - это доход, не связанный с предпринимательской деятельностью.

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на получение имущества периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы, либо представление средств на его содержание в иной форме.

Из данного определения следует, что договор ренты носит реальный характер, т.к. помимо придания договору соответствующей формы для его заключения требуется передача имущества плательщику ренты.

Договор ренты похож на договор займа. Относится он к группе договоров, направленных на передачу имущества в собственность. Среди них выделяют:

• постоянную ренту;

• пожизненную ренту;

• пожизненное содержание с иждивением.

Эти виды договора ренты имеют ряд общих признаков, но различаются:

• формой предоставления содержания рентополучателю;

• минимальным размером содержания, представляемого рентополучателю;

• сроками предоставления содержания рентополучателю;

• возможностями правопреемства у сторон договоров;

• возможностями выкупа ренты;

• последствиями случайной гибели имущества.

Предмет договора пожизненного содержания с иждивением имеет следующие особенности:

• передаваться под ренту может лишь недвижимое имущество;

• рента может включать в себя обязанность по обеспечению потребностей получателя ренты в жилище, питании, одежде, а также уход за ним, если этого требует его здоровье.

• размер ренты должен быть не менее двух МРОТ, причем в договоре должна быть определена стоимость всего объема содержания;

• допускается замена содержания в натуре периодическими платежами в денежной сумме.

Срок договора ограничен периодом, начинающимся с момента заключения договора и заканчивающимся моментом смерти получателя ренты.

Ситуация 1

Когда маленький ребенок и гуляете с мамой по парку, вы, как все дети хотите покататься на каруселях и поесть вкусного мороженного, мама хочет и обязана помогать и следить за ребенком – она дает Вам деньги и вы сами решаете карусели вы выберете или мороженное, а может вообще передумаете и купите сладкую вату. При этом, мама водит вас в парк постоянно. Она же мама.  – Вот это РЕНТА.

Ситуация 2

Когда маленький ребенок и гуляете с мамой по парку, вы, как все дети хотите покататься на каруселях и поесть вкусного мороженного, мама хочет и обязана помогать и следить за ребенком – она сама принимает решение, какую из сладостей купить вам и покупает. При этом, мама водит вас в парк постоянно. Она же мама.  – Вот это ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ИЖДИВЕНИЕМ.

18. Договор аренды: понятие, элементы, исполнение. Виды договоров аренды.

Договор аренды: арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату имущество во временное владение и пользование либо только во временное пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью. Может быть предусмотрено право арендатора на выкуп арендованного имущества по истечении срока аренды либо внесении им полностью выкупной цены. Субаренда (поднаем) – сдача арендатором имущества в аренду третьему лицу. К субаренде применяются правила об аренде, если иное не установлено законодательством. Объем прав субарендатора не может превышать объема прав арендатора. Стороны – любые субъекты гражданского права. Предмет – любая индивидуально-определенная вещь, не теряющая своих свойств в процессе использования (непотребляемая). Условие о предмете – единственное установленное законом существенное условие договора аренды. Договор на срок более 1 года независимо от его цены заключается в письменной форме; договор аренды недвижимости подлежит государственной регистрации. Цена не является существенным условием. Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон, но не чаще 1 раза в год (если иное не предусмотрено законом или договором). Срок может быть как определенным, так и неопределенным. При отсутствии в договоре условия о сроке он считается заключенным на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон вправе расторгнуть договор в любое время, предупредив другую сторону об этом за 1 месяц (при аренде недвижимости – за 3 месяца). Обязанность арендодателя – предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора и назначению имущества. Обязанность арендатора – пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями аренды, а если они договором не определены, - в соответствии с назначением имущества. Виды: прокат и аренда транспортных средств, аренда зданий, сооружений и предприятий, финансовая аренда (лизинг). По истечении срока договора арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок.

19. Договор подряда: понятие, элементы, исполнение. Виды договоров подряда.

Договор подряда является консенсуальным,возмездным, двусторонне-обязывающим.

Его стороны — подрядчик и заказчик, которыми в обычном договоре подряда могут быть любые лица.

Предмет договора подряда — выполнение подрядчиком определенной работы, завершающейся имеющим овеществленную форму результатом.

Обязанность подрядчика — выполнить по заданию заказчика такую работу и сдать ее результат заказчику, обязанность заказчика — принять и оплатить результат.

Предмет договора подряда могут составлять изготовление, переработка или обработка, вещи либо иная работа, имеющая овеществленный результат. Право собственности на изготовленную вещь принадлежит подрядчику, его обязанность — передача изготовленной им вещи в собственность заказчика.

Если из договора подряда не вытекает обязанность подрядчикавыполнить работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению обязательств других лиц — субподрядчиков. Сам подрядчик в таком случае выступает в роли генерального подрядчика, оставаясь ответственным перед заказчиком за убытки, последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

Начальные и конечный сроки выполнения работы являются существенными условиями договора подряда; при их отсутствии договор считается незаключенным.

Виды договоров подряда:

• договор бытового подряда (в качестве подрядчика выступает лицо, осуществляющее соответствующую предпринимательскую деятельность;

• договор строительного подряда (выполнение строительных, монтажных, пусконаладочных и иных связанных со строительством объекта работ);

• договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (разработка технической документации подрядчиком-проектировщиком)

• договор подряда на выполнение работ для государственных нужд (подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы,предназначенные для удовлетворения потребностей РФ или субъектов РФ и финансируемые за счет средств соответствующих источников и внебюджетных источников).

20. Договор перевозки: общая характеристика. Виды договоров перевозки. Договор транспортной экспедиции.

По договору перевозки грузов перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

Особенности договора перевозки грузов:

  • договор перевозки грузов является двусторонним и возмездным;

  • наличие в договоре третьего лица (получателя груза), который не участвует в заключении договора, однако наделяется определенными правами (право требовать от перевозчика выдачи груза) и обязанностями (обязанность принять груз и доплатить провозную плату). Грузополучателем также может быть грузоотправитель или его экспедитор;

  • сам по себе договор перевозки грузов является реальным, т.е. он считается заключенным с момента передачи груза перевозчику;

  • договор перевозки грузов обычно заключается не путем подписания единого документа, а путем составления квитанций, накладных, коносаментов, иных документов, предусмотренных транспортным законодательством;

  • провозная плата часто жестко регулируется тарифами, установленными нормативно-правовыми актами.

Виды договоров перевозки:

•договоры перевозки транспортом общего пользования:

•договоры перевозки железнодорожным транспортом;

•договоры перевозки внутриводным транспортом;

•договоры перевозки воздушным транспортом;

•договоры перевозки внутриводным транспортом; договоры перевозки морским транспортом;

•международные морские перевозки;

•перевозки внутри страны (каботажные перевозки), в том числе малый каботаж (перевозки между портами одного моря) и большой каботаж (перевозки между портами разных морей).

По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

Договором могут быть предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор перевозки груза, обеспечить его отправку и получение,а также другие обязанности.

Договор является взаимным, возмездным, может быть либо консенсуальным, либо реальным.

Предмет договора — услуги, связанные с перевозкой груза, которые делятся на основные (заключение договора перевозки и ее организация) и дополнительные (любые услуги, связанные с транспортировкой груза).

Экспедитором может быть только предприниматель,имеющий лицензию на этот вид деятельности.

Форма договора простая письменная.

Прекращение договора имеет особенность: оно возможно в результате одностороннего отказа любой стороны, но с обязательным предупреждением другой стороны в разумный срок и возмещении стороной,заявившей об отказе, убытков, вызванных расторжением договора.

21. Договор хранения: общая характеристика. Виды хранения. Особенности хранения на товарном складе

Договор, по которому одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Д.х., в котором хранителем является коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель), может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного Д.х. срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем. В случаях, прямо предусмотренных Д.х., принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей (хранение с обезличением). Поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества. Как особую разновидность Д.х. ГК РФ выделяет договор складского хранения. Специальными видами хранения являются: хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе, хранение в гардеробах организаций, хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). Для д.х. между гражданами соблюдение письменной формы требуется, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем в 10 раз МРОТ. Д.х., предусматривающий обязанность хранителя принять вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение. Передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения) может быть доказываема свидетельскими показаниями. Простая письменная форма считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено выдачей сохранной расписки, квитанции, свидетельства, номерного жетона, иного знака.

Договор складского хранения в коммерч.деят-ти реальный, двусторонне обязывающий, возмездный. Хранителем является спец. субъект – товарный склад, т. е. орг-ция, осущ-щая хранение товара и связанные с хранением услуги в качестве предприним. деятельности.

Предметом д-ра является деят-сть хранителя по хранению товара, переданного поклажедателем (без права пользования товаром) и предназнач-го для реализации с возвратом этого товара в сохранности (т. е. впервонач. состоянии с учетом ее естеств.ухудшения).

Поклажедатель выплачивает вознаграждение. Причем при возмездном хранении расходы хранителя предполаг-сявключенными в вознаграждение за хранение и не подлежат возмещению сверх этого вознаграждения. По общему правилу чрезвычайные расходы на хранение подлежат возмещению только с согласия поклажедателя.

Особенность договора складского хранения в том, что поклажедатель м. отказаться от д-ра без объяснения причин, заявив хранителю об отказе от его услуг в разум.срок. Неисполнение поклажедателем обязанности передать вещь на хранение влечет возникновение у хранителя права на возмещение убытков и прекращение его обязанности принять вещь на хранение.

Хранитель не вправе передавать вещь на хранение 3му лицу. Искл.явл. случаи, когда хранителя вынуждают к передаче вещи не зависящие от него обстоят-ва и он лишен возм-сти получить согласие поклажедателя.

22. Договор займа и кредитный договор: сравнительная характеристика

По договору займа заимодавец передает в собственность заемщику деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа или равное количество полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа реальный, поэтому считается заключенным с момента передачи заемщику денег или вещей.

Предметом договора займа могут быть:

=деньги (в том числе иностранная валюта);

=вещи, определяемые родовыми признаками. Договор займа должен быть заключен вписьменной форме, если:

=сумма займа превышает десять установленных законом минимальных размеров оплаты труда;

=заимодавец - юридическое лицо. Несоблюдение письменной формы договора займа не влечет его недействительности, а только лишает стороны возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

В подтверждение договора займа может быть выдана расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу заимодавцем заемщику денежной суммы или вещей.

Договор займа предполагается безвозмездным, если в нем не предусмотрено иное, в случае, когда:

=договор займа заключен между гражданами на сумму, не превышающую 50-кратного установленного законом МРОТ, и не связан с осуществлением одной из сторон предпринимательской деятельности;

=предметом договора являются вещи, определенные родовыми признаками.

В остальных случаях, если иное не предусмотрено законом или договором, заемщик обязан уплатить заимодавцу сверх суммы займа проценты на эту сумму в размере и порядке, установленных договором, а если в договоре таких условий нет, то в размере учетной ставки банковского процента в месте жительства (нахождения) заимодавца на день исполнения обязательства.

Заемщик обязан возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты по ней в порядке и на условиях, предусмотренных договором займа. При отсутствии в договоре займа указанных условий заемщик обязан возвратить всю сумму займа и уплатить проценты по ней не позднее тридцати дней со дня предъявления заимодавцем соответствующих требований.

Обязанность заемщика по возврату суммы займа считается исполненной в момент зачисления денежных средств на счет заимодавца или непосредственного их вручения заимодавцу.

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором,а заемщик — возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Кредитный договор консенсуальный, возмездный и двусторонне-обязывающий. В отличие от обычного договора займа, предметом кредитного договора могут быть только денежные средства. Стороны этого договора — кредитор и заемщик. Кредитором может быть только банк или иная кредитная организация, имеющая лицензию ЦБ РФ на совершение банковских операций.

Несоблюдение письменной формы кредитного договора влечет его ничтожность.

23. Договоры поручения, комиссии и агентирования: сравнительный анализ

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.

Договор поручения консенсуальный, двусторонне-обязывающий и по общему правилу безвозмездный. Стороны договора поручения — доверитель и поверенный. В качестве доверителя и поверенного могут выступать как физ. так и юр. лица.

Предмет договора поручения — юридические действия, которые должны быть определены в договоре поручения. Договор поручения служит основанием возникновения у поверенного полномочия,в силу которого в результате совершения поверенным юридических действий соответствующие этим действиям праа и обязанности возникают,изменяются или прекращаются непосредственно у доверителя.

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя комитент и был назван в сделке или вступил в непосредственные отношения по исполнению сделки.

Договор комиссии консенсуальный, возмездный и двусторонне-обязывающий.

Предмет договора — совершение комиссионером сделок по поручению комитента и за его счет. В отличие от поверенного в договоре поручения, комиссионер действует от своего имени, поэтому именно он приобретает права и становится обязанным по сделке.

Сторонами агентского договора являются принципал и агент.

По агентскому договору агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала. Агентскийдоговр является возмездным, консенсуальным и двусторонне-обязывающим.

Предмет агентского договора шире,чем предметы договоров комиссии и поручения. Если предметомдоговора комиссии является совершение комиссионером сделок, а предметом договора поручения — совершение поверенным не только сделок, но и иных юридических действий, то статус агента предполагает совершение им не только юридических, но и фактических действий (выполнение работы, оказание услуги).

Агент всегда действует по поручению принципала. Но при этом, в зависимости от условий агентского договора, он может действовать либо от своего имени,как в договоре комиссии, либо от имени принципала — как поверенный в договоре поручения.

Агентский договор подчиняется общим правилам о форме сделок. Если агентский договор заключен в письменной форме и в нем предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, то в отношениях с третьими лицами принципал не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента.

Агентский договор может быть заключен как на определенный, так и на неопределенный срок. Если срок договора не определен,то любая из сторон договора вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения. А если агентский договор заключен на определенный срок,то он не может быть расторгнут в одностороннем порядке ни одной из сторон, и в этом одно из его существенных отличий от договором комиссии и поручения.

24. Договор доверительного управления имуществом: понятие, сфера применения, элементы, исполнение. Особенности доверительного управления имуществом паевых инвестиционных фондов

По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется управлять этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Этот договор является реальным, по общему правилу безвоздмездный и односторонне-обязывающий, хотя в предусмотренном договоре случае может быть возмездным и в силу этого двусторонне-обязывающим.

Предмет договора доверительного управления имуществом — юридические и фактические действия доверительного управляющего в отношении переданного в управление имущества. Срок действия договора является одним из его существенных условий.

Объектами доверительного управления могут быть любые объекты гражданских прав, которые могут иметь денежную оценку и быть предметом гражданского оборота, за исключением денег (только «безналичные» деньги).

Существенными условиями договора доверительного управления являются:

• состав имущества;

• наименование юридического лица или имя гражданина;

• размер и форма вознаграждения управляющему, если такое условие предусмотрено;

• срок действия договора.

Доверительный управляющий несет ответственность перед выгодоприобретателем в размере упущенной выгоды, а перед учредителем управления — в полном объеме причиненных убытков.

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - это объединенные средства инвесторов, переданные в доверительное управление управляющей компании.

Сам паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом - это так называемый "имущественный комплекс", а по сути, это инвестиционный портфель.

Вкладывая денежные средства в паевой инвестиционный фонд, инвестор фактически заключает с управляющей компанией договор доверительного управления и становится владельцем инвестиционных паев. Паи выдает управляющая компания, осуществляющая доверительное управление этим паевым инвестиционным фондом.

Имущество, передаваемое в паевой фонд пайщиками, остается собственностью пайщиков, а управляющая компания осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом, совершая сделки с этим имуществом.

Управляющая компания вправе передать свои права и обязанности по управлению паевым фондом другой управляющей компании.

25. Обязательства из причинения вреда: общая характеристика. Обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности.

Обязательство, возникающее вследствие причинения вреда, относится к категории внедоговорных обязательств.

Определения этого обязательства закон не дает. Однако основная идея, характеризующая его, содержится в п. 1 ст. 1064 ГК РФ, согласно которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Субъектами указанного обязательства являются потерпевший и лицо, ответственное за причинение вреда, как правило, не состоящие в договорных отношениях. Потерпевший, т.е. лицо, которому причинен вред, выступает в обязательстве из причинения вреда в качестве кредитора, а лицо, ответственное за причинение вреда, — в качестве должника.

Основания ответственности за причинение вреда можно поделить на фактические и юридические. Фактическим основанием является причинение вреда одним лицом другому. Юридическим основанием служит закон, охраняющий имущественное положение потерпевшего и предписывающий причинителю возместить причиненный вред. Однако для возникновения обязательства этого недостаточно. Необходимы еще определенные условия.

Условиями во всех случаях являются:

— наличие вреда;

— противоправность поведения причинителя вреда;

— причинная связь между противоправным поведением и вредом.

В большинстве случаев условием ответственности выступает также вина причинителя вреда, но закон предусматривает и случаи, когда обязательство возникает независимо от наличия или отсутствия вины причинителя.

Указанные основания являются общими, поскольку перечисленный состав необходим, если иное не предусмотрено законом (например, ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, наступает независимо от вины причинителя вреда).

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Закон устанавливает презумпцию вины причинителя вреда. В силу этого лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.

Возможно причинение вреда и правомерными действиями, к которым относятся действия, совершенные в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Однако вопрос о наступлении ответственности за вред, причиненный такими действиями, решается в ГК РФ по разному для каждого из них: вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, если при этом не были превышены ее пределы; в то же время вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.

Наличие вины в поведении потерпевшего влечет полное или частичное освобождение от ответственности причинителя вреда.

Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, не подлежит возмещению. Грубая неосторожность потерпевшего, содействовавшая возникновению или увеличению вреда, влечет уменьшение размера возмещения в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда.

Обязательства вследствие причинения вреда могут быть классифицированы:

В зависимости от личности причинителя различается вред, причиненный:

- несовершеннолетним в возрасте до 14 лет (малолетним);

- несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет;

- недееспособным;

- лицом, которое не могло понимать значения своих действий или руководить ими;

- гос. органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами;

- органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда;

- юридическим лицом или гражданином за вред, причиненный его работником.

По характеру вреда:

- вред, причиненный имуществу;

- вред, причиненный жизни и здоровью;

- моральный вред.

В зависимости от характера противоправной деятельности выделяется:

- вред, причиненный источником повышенной опасности;

- вред вследствие недостатков товаров, работ или услуг.

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих

Сущность этого обязательства заключается в том, что юр.лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности.

Источник повышенной опасности - проявление исключительно в деятельности, то есть использовании, в том числе организованном, свойств и характеристик природных или созданных человеком предметов материального мира, обладающих особой вредоносностью и неподдающихся полному контролю со стороны человека. К источникам повышенной опасности относится деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов производственного, хозяйственного и иного назначения, обладающих такими же свойствами.

Гражданский кодекс дает примерный, далеко не полный перечень источников повышенной опасности: использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов, а также осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности. Следует иметь в виду, что источником повышенной опасности может быть только движущийся автомобиль, работающий механизм, самопроизвольное проявление вредоносных свойств материалов, веществ.

Субъектом обязательства возмещения вреда, причиненного источн. повышенной опасности, выступают юр. лицо или гражданин, которые владеют источником повышенной опасности:

а) на праве собственности, праве хоз. ведения или праве оперативного управления;

б) на праве аренды, по доверенности на право управления ТС, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и на ином законном основании.

Главная особенность данного вида деликтной ответственности закл. в том, что обязательство за вред, причиненный источн. пов. оп-ти, возникает у владельца независимо от наличия или отсутствия его вины.

Владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности только в следующих случаях:

- вред возник вследствие непреодолимой силы;

- вред явился результатом умысла потерпевшего;

- источник повышенной опасности выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц.

В последнем случае ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, несут лица, противоправно завладевшие им. Вместе с тем если будет установлено, что в противоправном завладении источником повышенной опасности виновен и его владелец (например, оставил без присмотра работающее транспортное средство), суд вправе возложить ответственность как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.

При отсутствии вины владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности полностью или частично, если вред возник вследствие грубой неосторожности потерпевшего.

Отдельно закон предусматривает ситуации, когда вред причиняется взаимодействием источников повышенной опасности: столкновением автотранспортных средств между собой, взаимодействием механизмов и взрывчатых веществ и т.д. В таких случаях:

а) вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам друг другу, возмещается по общим правилам (ст. 1064 ГК РФ);

б) если вред третьим лицам причинен в результате взаимодействия ист-ов пов. оп-ти, их владельцы несут ответственность солидарно.

26. Обязательства из неосновательного обогащения.

Глава 60 ГК РФ.

Неосновательное обогащение (НО)- приобретение или сбережение имущества без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований одним лицом (приобретателем) за счет другого лица (потерпевшего).

При НО приобретатель обязан возвратить потерпевшему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество или возместить стоимость имущества, за исключением следующих случаев. Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;

3) зарплата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

К НО могут приводить действия приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или действия, произошедш. помимо их воли.

Имущество, составляющее НО приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосноват. приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал о неосн-ти обогащ. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность.

В случае невозможности возвратить в натуре имущество приобретатель должен возместить потерпевшему:

- действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения;

- убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования.

Возмещение потерпевшему неполученных доходов

Приобретатель обязан возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые он извлек или должен был извлечь из этого имущества с того времени, когда узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения ден. средств.

Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества или возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы с зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается, если приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату.

Последствия неосновательной передачи права другому лицу

Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право др. лицу на основании несуществующего или недействит. обяз-ва, вправе требовать восстановл. прежнего положения, в том числе возвращения ему док-ов, удостоверяющ. переданное право.

Соотношение требований о возврате НО с другими требованиями о защите гражданских прав. Вышеизложенные правила подлежат применению также к требованиям:

1) о возврате исполненного по недействительной сделке;

2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;

3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством;

4) о возмещении вреда, в т.ч. причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

27. Понятие наследственного правопреемства. Основания наследования. Особенности наследования по закону.

Наследственное правопреемство (наследование) – переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке.

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Основания наследования:

Наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.

Наследование по закону - это переход имущества умершего (наследства, наследственного имущества) к другим лицам при отсутствии завещания, на основании очередности в порядке, предусмотренном законом.

Принцип очередности означает, что закон устанавливает последовательные группы наследников, причем так, что каждая последующая очередь наследует, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если они:

- вообще отсутствуют;

- никто из них не имеет права наследовать (в частности, все они отстранены от наследования);

- лишены наследства;

- никто из них не принял наследства или все они отказались от наследства.

В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за исключением лиц, наследующих по праву представления: они наследуют на равных основаниях, но в пределах одной доли.

Если вообще отсутствуют какие-либо лица, которые могли быть призваны к наследованию, либо никто из наследников не принял наследства, либо кто-либо из наследников не приняли его без указания на то, в пользу кого совершен такой отказ, имущество умершего считается выморочным. Согласно ГК РФ такое имущество в порядке наследования по закону переходит в собственность Российской Федерации. Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.

Наследники первой очереди: дети, супруг и родители наследодателя.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Наследники второй очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Наследники третьей очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Наследники последующих очередей

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Призываются к наследованию:

в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Наследование по праву представления

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.

Наследование усыновленными и усыновителями

При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Право на обязательную долю в наследстве

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Право на обязат. долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследств. им-ва, даже если это приведет к уменьшению прав др. наследников по закону на эту часть им-ва, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части им-ва, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если осуществление права на обязат. долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущ. положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

28. Субъекты и объекты авторских прав. Права авторов и их гражданско-правовая защита.

Авторские права - это интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства.

Объекты авторских прав: существующие в объективной форме произведения, независимо от их достоинств и назначения, а также от способа их выражения.

Не являются объектами авторских прав:

1) Официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления, международных организаций (нормативные акты, судебные решения и т.п.), а также их официальные переводы.

2) Государственные и муниципальные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.).

3) Фольклор.

4) Сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер.

Авторские права не распространяются на:

- идеи, концепции, принципы,

- методы, процессы, системы, способы,

- решения технических, организационных или иных задач,

- открытия, факты,

- языки программирования

Условие признания произведения объектом авторского права: индивидуальность произведения.

Субъекты авторских прав.

Авторы. Существует презумпция того, что лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором. Гражданин считается автором с момента создания произведения.

Правообладатели - автор или же лица, которым автор передал или к которому от автора перешло исключительное право на произведение.

Авторы и иные обладатели смежных прав (а также обладатели смежных с авторскими прав) могут объединяться в особые некоммерческие организации - организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами. Эти организации а) выдают лицензии на использование переданных им в управление объектов, б) собирают вознаграждение за использование объектов по выданным лицензиям, в) собирают платежи за использование объектов, которое допускается без согласия правообладателей, г) распределяют полученные средства.

Исключительное имущественное право на произведение - это право на использование произведения (как в целях извлечения прибыли, так и без такой цели) следующими способами:

1) Воспроизведение произведения.

2) Создание производного произведения (за исключением пародии и карикатуры).

3) Распространение произведения.

4) Импорт произведения в целях распространения.

5) Прокат произведения.

6) Практическая реализация проекта.

7) Доведение произведения до всеобщего сведения:

а) опубликование (выпуск в свет);

б) публичный показ (непосредственно либо на экране с помощью технических средств);

в) публичное исполнение (вживую или с помощью технических средств);

г) сообщение в эфир и по кабелю (включая сообщение кодированными сигналами).

8) И др. способы

Личные неимущественные права автора - это неотчуждаемые и непередаваемые интеллектуальные права:

Иные права автора - это интеллектуальные права, занимающие промежуточное положение между имущественными и неимущественными правами:

1) Право на обнародование произведения.

2) Право на отзыв: право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения.

3) Право следования: право автора на получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены каждой публичной перепродажи оригинала произведения изобразительного искусства либо автографа литературного или музыкального произведения.

4) Право доступа: право автора требовать от собственника оригинала предоставления возможности воспроизвести произведение изобразительного искусства или возможности осуществлять фото- и видеосъемку произведения архитектуры.

5) Права автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства по контролю за разработкой документации для реализации проекта и надзору за реализацией проекта.

6) Право автора на вознаграждение за использование: а) служебного произведения; б) программы для ЭВМ и баз данных, созданных по договору.

За совершенное правонарушение, в том числе в авторско-правовой сфере и интеллектуальной собственности, в отношении нарушителя может наступать ответственность трех видов, согласно действующему законодательству:

  • гражданско-правовая ответственность за нарушение

  • административная ответственность

  • уголовная ответственность

Гражданско-правовая ответственность за нарушение авторских прав

Данный тип ответственности за нарушение авторских прав - самый распространенный. Ответственность в таком случае регулируется четвертой частью Гражданского кодекса.

Гражданско-правовая ответственность за нарушение может наступить в случае предъявления требований:

  • от обладателей исключительных имущественных авторских прав

  • от лиц, ими уполномоченных

  • от организаций по управлению имущественными правами на коллективной основе

В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Особенности отв-ти за нарушение исключительного права.

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;

- в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

29. Субъекты и объекты патентных прав. Порядок выдачи патента. Права патентообладателей.

Изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Эти объекты относятся к патентному праву, которое в объективном смысле представляет совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, защитой авторов и патентообладателей.

В субъективном смысле патентное право значительно уже - представляет собой имущественное и личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

Авторами, т.е. создателями изобретений и других объектов промышленной собственности, признаются граждане РФ и иностранцы.

Закон не ограничивает возникновение субъективного права авторства и других патентных прав достижением определенного возраста. От возраста зависит лишь возможность самостоятельного осуществления патентных прав.

К числу субъектов патентного права, не являющихся авторами объектов промышленной собственности, относятся физические и юридические лица, приобретающие патентные права на основе закона или договора. Это прежде всего правопреемники авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Следует отметить, что к данной группе субъектов принадлежит и государство.

Порядок получения патента.

Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в Роспатент лицом, обладающим правом на получение патента (заявитель). Ведение дел с Роспатентом может осуществляться заявителем, патентообладателем, иным заинтересованным лицом самостоятельно либо через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или иного представителя по доверенности выданной заявителем. Роспатент осуществляет аттестацию и регистрацию патентных поверенных. Заявка на выдачу патента на изобретение и полезную модель должна содержать: заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения та же автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также их местожительства или местонахождения; описание изобретения так же полезной модели, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления; формулу изобретения так же полезной модели , выражающую его сущность и полностью основанную на описании; чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения и полезной модели; реферат (реферат служит для целей информации об изобретении и полезной модели и представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения и полезной модели, включающее его название, характеристику области техники, к которой относится и/или области применения.Рекомендуемый объем текста реферата - до 1000 печатных знаков).

Заявка на выдачу патента на промышленный образец:

•заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и лица, на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также их местожительства или местонахождения; комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия; чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца; описание промышленного образца; перечень существенных признаков промышленного образца.

К заявке на изобретение, полезную модель, промышленный образец прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.

Под защитой прав патентообладателей понимаются предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению правонарушений, применению к нарушителям мер ответственности.

Способы защиты прав патентообладателей.

Способы защиты, которыми располагает патентообладатель (лицензиар), обычно определяются в самом лицензионном договоре или вытекают из общих положений гражданского законодательства. Наиболее распространенными мерами защиты являются взыскание убытков, неустойки, досрочное расторжение лицензионного договора и т. п.

Внедоговорное нарушение патентных прав имеет место при любом несанкционированном использовании разработки третьими лицами. Обязанность доказывания факта нарушения патентных прав возлагается на патентообладателя. Решающее значение при этом имеет установление четких границ действия патента и того, что они нарушены ответчиком.

Самым распространенным способом защиты патентных прав является требование патентообладателя о прекращении нарушения. В частности, решением суда нарушителю может быть предписано прекратить незаконное изготовление запатентованного продукта или производство продукта запатентованным способом. Указанные действия признаются контрафактными и относятся к наиболее грубым нарушениям патентных прав.

Другой способ защиты патентных прав – требование о возмещении убытков. Убытки патентообладателя чаще всего, выражаются в форме упущенной выгоды, что может быть связано с сокращением объемов производства, вынужденным повышением цен и т. п.

30. Договоры о распоряжении интеллектуальными правами: общая характеристика. Лицензионный договор, договор об уступке исключительного права.

Распоряжение исключительным правом возможно двумя способами: путем отчуждения (уступки) права (заключения договора об отчуждении исключительного права) или путем предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности в установленных договором пределах (заключения лицензионного договора).

По договору об отчуждении (уступке) исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объемедругой стороне (приобретателю).

По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

По общему правилу, данные договоры носят возмездный, консенсуальный и взаимный характер.

При отсутствии в возмездном договоре о распоряжении исключительным правом условия о цене (размере вознаграждения или порядке его определения) договор считается не заключенным.

Договоры о распоряжении исключительным правом заключаются, как правило, в письменной форме, а в случаях, указанных в ГК РФ, подлежат государственной регистрации.

Виды лицензионных договоров:

1) простая (неисключительная) лицензия – лицензиар сохраняет право выдавать лицензии другим лицам;

2) исключительная лицензия – лицензиар не вправе выдавать лицензии другим лицам в отношении данного способа использования объекта интеллектуальной собственности.

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

Сублицензионный договор – договор, по которому лицензиат при письменном согласии лицензиара может предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.

Принудительная лицензия – предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности на основании решения суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

Специальное правовое регулирование предусмотрено ГК РФ для использования результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта (кинофильма, театрально-зрелищного представления, единой технологии и т. п.). Организатор создания сложного объекта приобретает право указывать свое имя (наименование) и право на использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности по договорам об отчуждении права (если интеллектуальный продукт специально создан для сложного объекта) или лицензионным договорам. При этом лицензионные договоры заключаются на весь срок и в отношении всей территории действия соответствующего исключительного права, если договором не предусмотрено иное.