Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Шпоры ГП 2012

.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
17.02.2016
Размер:
901.63 Кб
Скачать

В1 Гражданский кодекс РФ как источник гражданского законодательства (структура, понятии гражданско-правового института).Гражданское законодательство ( в широком смысле) - это вся система признанных государством источников, содержащих нормы гражданского права, которые действуют в РФ.В ст.3 ГК РФ, говорится «гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов».Основной принцип. По Конституции РФ гражданское законодательство «находится в ведении РФ» Это значит, что вопросы гражданского права определяются и в основном регулируются федеральными нормативными актами. По вопросам установленного Конституцией совместного ведения акты субъектов Федерации, касающиеся гражданско-правовых опросов (например, по жилищным отношениям), должны основываться и строиться в соответствии с федеральными нормативными актами.Гражданский Кодекс РФ:Особое место в системе гражданского законодательства принадлежит ГК, это отмечено в п.2 ст.3 ГК РФ – «нормы гражданского права содержащиеся в других источниках должны соответствовать ГК». ГК принимали как обычный федеральный закон, а не федеральный конституционный закон, хотя фактически он обладают более высокой юридической силой, чем федеральные законы, его статус определяется формулой "первый среди равных". Если есть коллизия норм между ГК и другим федеральным законом (не зависимо от даты его принятия), то применяется ГК. Однако нормы специального закона вытесняют действие ГК. п.2 ст.3 - гражданское законодательство включает в себя только ГК и иные федеральные законы.Основные виды федеральных нормативных актов по гражданскому законодательству таковы:1.Законы - федеральные и субъектов Федерации. Центральное место занимает ГК РФ2.Подзаконные акты высокого ранга ( в ГК они получили название» иные нормативные акты») Это: А) Указы Президента РФ, которые не должны противоречить ГК РФ и иным федеральным законам;Б) Постановления правительства РФ, которые могут содержать нормы гражданского права, принятые на основании и во исполнение ГК РФ, федеральных законов и указов Президента РФ.3. К другим источникам гражданского права относятся:1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры, для их действия, согласно ст.7 ГК РФ, характерно то, что они:- обладают непосредственным действием- имеют приоритетное действие, что предусмотрено Конституцией РФ. Как говорится в ст.7 ГК РФ, « если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, принимаются правила международного договора».2. Обычаи делового оборота. При рассмотрении и решении гражданских дел могут применяться обычаи, которые в ГК РФ получили название «обычаев делового оборота». Это не противоречащие закону, иным обязательствам для субъектов положения правила поведения, сложившиеся и широко применяемые в какой – либо области предпринимательской деятельности. При этом не имеет значение, зафиксированы ли эти правила в каком – либо документе или нет. ( Ст.5 ГК РФ)Применение закона по аналогии.Необходимо обращение к аналогии возникает при пробелах, а именно – когда то или иное отношение, имеющее гражданско-правовою природу, требует правового регулирования в условиях отсутствия нормы законодательства, соглашения сторон и обычая делового оборота.По вопросам аналогии гражданское законодательство впервые вводит эту категорию как институт материального - а только процессуального – права. При этом ГК РФ ст.6 предусматривает ода вида аналогии:- аналогия закона, когда при пробелах в законодательстве, в договорном регулировании и при отсутствии для данного случая обычая делового оборота применяется гражданское законодательство.- аналогия права, когда при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяется исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства, а также принципов добросовестности, разумности и справедливости.

В2. договор банковского вклада (понятие, субъекты, права и обязанности). Договор банковского вклада (депозита) - это соглашение, в силу которого одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму ( вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором РФ).Договор банковского вклада является односторонним и реальным, то есть он считается заключенным с момента принятия банком вклада.

бумагами. Стороны договора банковского вклада.• банк, получивший лицензию Центрального банка России на соверше­ние операций по привлечению во вклады денежных средств населения и юридических лиц;• вкладчик - юридическое или физическое лицо. Банк обязан страховать вклады, а в предусмотренных законом случаях обеспечивать возврат вкладов и иными способами.В договоре банковского вклада с юридическим лицом должно быть ус­ловие о способе обеспечения возврата вклада.В случае неисполнения банком обязательств по обеспечению возврата вклада, а также в случае утраты обеспечения или ухудшения его условий вкладчик вправе потребовать досрочного возврата вклада, уплаты установ­ленных договором процентов за весь период пользования банком средства­ми и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

В9. завещательный отказ и завещательное возложение при наследовании по завещанию

Суть завещательного отказа (легат) состоит в том, что завещатель в завещании возлагает на одного или нескольких наследников по закону или по завещанию обязанность совершить действия имущественного характера в пользу другого лица – отказополучателя (легатария).

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Обязанность может быть возложена как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону.Предмет завещательного отказа определен сейчас значительно шире, чем в действовавшем ранее законодательстве. Ныне в открытом перечне указывается, что это может быть, в частности:- передача отказополучателю в собственность, во владение на ином праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;- передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;-приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;- выполнение для него определенной работы;- оказание ему определенной услуги;- осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей.Предмет завещательного отказа представляется отказополучателю в форме обязательства, где наследник - должник, а отказополучатель - кредитор. Естественно, при этом право требования отказополучатель имеет не по поводу всего наследственного имущества и не ко всем наследникам, а только к тому, доля которого обременена отказом. Легат обременяет не наследника, а наследственную массу, т.о. если наследник отказался от наследства, не принял наследство, был признан недостойным наследником, умер раньше или одновременно с наследодателем, обязанность по легату переходит к тому лицу, которое заступает на его место. В самом завещании м.б. подназначен наследник. Право требования легатария носит срочный характер. Оно д.б. реализовано им в течение 3х лет с момента открытия наследства. К лицу, совершающему завещательный отказ, предъявляются такие же требования, что и к завещателю (возраст, дееспособность). Следует иметь в виду, что отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

Под завещательным возложением понимается право наследодателя возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Завещательное возложение представляет собой обременение, связанное с исполнением наследниками определенной обязанности, которое наследодатель может установить только в завещании.

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

В тех случаях, когда предметом завещательного возложения являются действия имущественного характера, на них распространяются правила об исполнении завещательного отказа.

Поскольку возложение - действие, совершаемое для общеполезной цели, требовать его выполнения имеет право весьма широкий круг лиц. Среди них, в частности, заинтересованные лица, любой из наследников, а также исполнитель завещания. Правда, правило это сформулировано диспозитивно: оно действует лишь в том случае, если завещанием не предусмотрено иное.

В16. расторжение договора найма жилого помещения на коммерческой основе по инициативе наймодателя (основания, порядок)

По договору найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.

По требованию наймодателя договор коммерческого найма может быть расторгнут в судебном порядке в случаях:- невнесения нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме - в случае невнесения платы более двух раз по истечении установленного договором срока платежа;- разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;- использования жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает, не по назначению (наймодатель сначала может предупредить нанимателя о необходимости устранения нарушений, причем данная стадия является обязательной для наймодателя, решившего расторгнуть договор) - нарушения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает, прав и интересов соседей (наймодатель сначала может предупредить нанимателя о необходимости устранения нарушений, причем данная стадия является обязательной для наймодателя, решившего расторгнуть договор).

По решению суда нанимателю может быть предоставлен срок не более года для устранения им нарушений, послуживших основанием для расторжения договора найма жилого помещения. Если в течение определенного судом срока наниматель не устранит допущенных нарушений или не примет всех необходимых мер для их устранения, суд по повторному обращению наймодателя принимает решение о расторжении договора найма жилого помещения. При этом по просьбе нанимателя суд в решении о расторжении договора может отсрочить исполнение решения на срок не более года.

В случае расторжения договора коммерческого найма жилого помещения наниматель и другие граждане, проживающие в жилом помещении к моменту расторжения договора, подлежат выселению из жилого помещения на основании решения суда. Выселение как принудительная мера применяется, если указанные граждане отказываются добровольно освободить жилое помещение. На наймодателя-собственника здесь не возлагается обязанность обеспечить нанимателя, подлежащего в соответствии с законом выселению, другим жилым помещением. Такое решение означало бы необоснованное ограничение права собственности, вторжение в сферу правомочий и интересов собственника.

Классификация ценных бумаг:1.Предъявительские ценные бумаги-требовать реализации права по такой ценной бумаге может любой ее держатель. Переход заключенного в ценной бумаге на предъявителя права осуществляется путем простой передачи бумаги.2.Именные ценные бумаги-обладателем заключеного в такой ценной бумаге права является указанное в ней лицо. Именные ценные бумаги передаются путем уступки права требования (цессия).3.Ордерные-право по которым принадлежит названному в них лицу. Такое лицо может само осуществить это право или назначить своим распоряжением(приказом) управомоченное лицо, право по ордерной ценной бумаге передается путем совершения на этой бумаге передаточной надписи-индосамента.

В17 Понятие обязательства как вида гражданского правоотношения. Сравнительная характеристика обязательственного отношения и правоотношения собственности.

Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица ( кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п, либо воздержаться от определенного действия, а другая сторона – кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Все обязательства характеризуются чертами, наличие которых позволяет выделять обязательства среди иных гражданско- правовых отношений:1) обязательственные отношения это имущественные отношения2) они опосредуют перемещение материальных благ( товарообмен). Это отношения экономического оборота.(К-П, аренда, подряд)3) Обязательство носит относительный характер, изначально известен и кредитор и должник.4) защита предоставляется кредитору против конкретного лица.

Участники: должник (лицо, обязанное совершить определенные действия) и кредитор ( лицо, имеющее право требовать совершения таких действий ).

Право собственности законодательно определяется тем, что собственнику принадлежат правомочия владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

В отличие от права собственности (вещного) обязательственное право выражает не прямое отношение субъектов в вещам и возникающие на этой основе отношения (вещные отношения, вещные права и обязанности), а отношения между самими субъектами – отношения, которые концентрируются вокруг действий этих субъектов- кредиторов и должников.

Как на стороне кредитора, так и на стороне должника может выступать несколько лиц ( множественность лиц в обязательстве: пассивная- несколько должников, активная – несколько кредиторов, смешанная).

Обязательство может быть долевым, солидарным, кроме того на стороне должника может выступать основной должник и субсидиарный. Обязательство не создает обязанности для лиц которые в нем не участвуют – третьи лица. В случаях предусмотренных законом, правовыми актами, договором обязательство может создавать для третьих лиц права, как в отношении одной стороны обязательства, так и в отношении обоих сторон обязательства.

В24 . Договор ренты (понятие, пожизненное содержание с иждивением).

По договору ренты- одна сторона ( получатель ренты) передает другой стороне ( плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты, в обмен обязуется периодически выплачивать определенную в договоре денежную сумму. Либо представляет содержание в иной форме.

Договор реальный ( согласование условий), возмездный, двух сторонний обязывающий, доверительный характер (фидуциарный). Форма: подлежит нотариальному удостоверению. Если объектом договора является недвижимость, договор подлежит гос. регистрации. Рента рассматривается действующим законодательством, как обращения недвижимого имущества т.е право получать ренту следует за объемом недвижимости. Особенностью Российского гражданского законодательства является то, что рента объединяет не только недвижимость, но также и лицо, являющееся собственником недвижимости. Если собственник- плательщик ренты продает, дарит, обменивает недвижимость он и покупатель одаряемый несут ответственность перед получателем ренты совместно ( субсидиарная ответственность, если в законе или договором не предусмотрена субсидиарная ответственность). С/У/Д: в договоре ренты должен быть определен предмет договора ( действия которые должен совершить, субъект, направленные на платеж), при этом указывается на какой срок договор ренты заключается. Виды: постоянная ( договор действует бессрочно), пожизненная ( договор который действует в течении жизни получателя ренты).В договоре определяется размер содержания, сроки и порядок его выплаты, а также способ обеспечения, исполнения договора.

Если по договору ренты передается движимое имущество, с/у/д является условие об обеспечении исполнения обязательства.

Договор ренты может быть расторгнут в том случае, если плательщик ренты не исполняет обязанности предоставить обеспечения исполнения обязательства или застраховать ответственность, а также в том случае когда обеспечение утрачено. Кроме того, в этих случаях плательщик ренты должен возместить получателю ренты причиненные ему убытки. Мера ответственности - % за правомерное пользование чужими денежными средствами.Договор пожизненного содержания с иждивением.Данный договор обладает рядом существенных черт: 1) получателем ренты могут быть только граждане; 2) плательщик любое лицо; 3) под выплату ренты отчуждается недвижимость.Если объектом который передается является квартира, жилой дом, как правило, в самом договоре предусматривается, что получатель ренты сохраняет право проживания в квартире или в жилом доме.4) Рента в данном случае предоставляется в виде обеспечения жильем, уходом, если это необходимо, обеспечение одеждой, питанием; можно предусмотреть ритуальные услуги. Должна быть определена сумма на которую содержание предоставляется. (И эта сумма не может быть меньше минимума установленного ГК РФ).5) срок выплачивания по мере необходимости6) по соглашению сторон договора ренты возможно замена предоставления содержания выплатой определенной денежной суммы.Плательщик ренты имеет право распоряжаться имуществом переданным под ренту, но только с предварительного согласия получателя ренты. Обязан принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности такого имущества.7) договор ренты прекращается со смертью получателя ренты( последний из получателей ренты, если их было несколько); соглашение сторон. Вне зависимости от того, было ли передано имущество возмездно или безвозмездно с гибелью имущества, обязанности плательщика ренты продолжают существовать.

В25. Открытие наследства. Время и место открытия наследства, их правовое значение.

Открытие наследства – это момент, с которого открывается сама возможность фактического перехода имущества в порядке наследования.1) наследство открывается со смертью гражданина наследодателя. Момент смерти фиксируется на основании медико-биологических данных, которые свидетельствуют о том, что в организме человека произошли изменения не совместимые с жизнью ( патологические). Факт смерти удостоверяется справкой которая выдается органами ЗАГСа. 2) Объявление гражданина умершим по решению суда.Время открытия наследства- днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, в случае когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели,- день смерти , указанный в решении суда..Место открытия наследства –является последнее место жительства лица.МЖ лица как правило, зарегистрировано, если регистрация отсутствует, МЖ может быть подтверждено с использованием всех допустимых доказательств ( справка с места работы, учебы, показания свидетелей- устанавливается факт юридического значения ( суд)). Если МЖ гражданина не известно либо гражданин проживал за пределами РФ, местом открытия наследства будет местом нахождения имущества наследодателя. Если имущество в разных местах, то месту нахождения недвижимости; если несколько объектов недвижимости, то по месту нахождения наиболее ценного имущества. Если у гражданина было в собственности, только движимое, то месту нахождения более ценного (рыночная цена).Правовое значение:Время (момент открытия) 1) определяется НПА, которые подлежат применению к регулированию наследственных правоотношений.2) влияет на круг лиц, которые могут быть призваны к наследству.Место: 1) определяет нотариус к которому должны обратиться наследники с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, что позволяет избежать путаницы.

В32. Форма сделок и правовые последствия ее нарушения.

Форма сделки – выражение воли ее сторон.1. Устная: - может быть совершена сделка, для которой письменная форма в качестве обязательного условия не установлена, - которые исполняются непосредственно в момент их совершения, исключения: для сделки установлена нотариальная форма, - сделки, которые направлены на исполнение договора, заключенного в письменной форме.2. Письменная: - простая: Между ЮЛ, между гражданином и ЮЛ, между гражданами, если сумма сделки превышает 10 МРОТ.- квалифицированная (нотариальная): если для сделки такая форма предусмотрена законом, - если участники договорились. Нотариальному удостоверению подлежат договор ренты, завещание. Правовые последствия несоблюдения простой письменной формы: 1) закон предусматривает для данного вида сделок в качестве правового последствия несоблюдения к требованиям формы ее недействительность. Недействительность сделки наступает только по прямому указанию закона.2) если указанной нормы нет, то несоблюдение простой письменной формы сделки влечет за собой невозможность ссылаться на свидетельские показания, при этом могут быть использованы письменные доказательства.

Правовые последствия несоблюдения нотариальной формы:1) несоблюдение влечет недействительность сделки. Такая сделка считается ничтожной.2) сторона, которая полностью или частично исполнила сделку вправе рассчитывать на признание этой сделки действительной судом (санация сделки), но лишь при соблюдении следующих условий: - несоблюдение нотариальной формы наступило не по ее вине, а по вине другой стороны; - другая сторона уклонялась от нотариального удостоверения сделки; - сама сделка не противоречит закону; - была соблюдена хотя бы письменная форма. Государственной регистрации подлежат сделки с недвижимостью, а также в случаях, предусмотренных законом с движимостью.

Правовые последствия несоблюдения государственной регистрации сделки является ее недействительность, ничтожность. Законодатель допускает санацию сделки: когда одна сторона уклоняется от ее регистрации, другая сторона вправе прибегнуть к судебной защите своих прав и потребовать от суда вынести решение о гос. регистрации, но только если сделка совершена в надлежащей форме и не противоречит закону. На основании решения суда сделка регистрируется.

В33. Договор аренды транспортных средств (понятие, субъекты, содержание, ответственность)

Виды: С экипажем; без экипажа.

По договору аренды транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование, а также предоставляет арендатору услуги по технической эксплуатации.

По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование, при этом техническая эксплуатация осуществляется арендатором.

Стороны договора: арендодатель – собственник имущества, а также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду; арендатор.

Содержание:Договор аренды транспортного средства с экипажем: Арендодатель обязан сформировать экипаж транспортного средства. Экипаж – работники арендодателя. В договоре аренды, как правило, предусматривается требования, предъявляемые к квалификации членов экипажа. Отношения между членами экипажа – договорные. Они подчиняются распоряжениям арендодателя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям арендатора, касающимся коммерческой эксплуатации транспортного средства. Арендодатель обязан обеспечить техническую эксплуатацию транспортного средства. Арендодатель в течение всего срока договора аренды транспортного средства с экипажем обязан поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей. Коммерческая эксплуатация транспортного средства осуществляется арендатором., в том числе расходы на оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации материалов и на оплату сборов.Арендатор может, если это не запрещено договором, сдавать транспортное средство по договору субаренды. Может заключать договоры с 3-ми лицами (договор перевозки).

Договор аренды транспортного средства без экипажа.

Арендатор обязан поддерживать надлежащее состояние арендованного имущества. Он осуществляет текущий и капитальный ремонт. Управление транспортным средством осуществляется самим арендатором. Техническая и коммерческая эксплуатация осуществляется арендатором. Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства без экипажа, арендатор несет расходы на содержание арендованного транспортного средства, его страхование, включая страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией. Если договором аренды транспортного средства без экипажа не предусмотрено иное, арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать арендованное транспортное средство в субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа.

В38. Защита гражданских прав (органы защиты, способы защиты прав).

Защита гражданских прав – предусмотр з-ом мера, направленная на восстановление или признание гражд прав и защиту гражд интересов при их нарушении или оспаривании.

Выделяют юрисдикционную и неюрисдикционную формы защиты.

Юрисдикционная форма – деятельность гос органов по защите нарушенных или оспариваемых субъективных прав. При этом лицо, права которого нарушены неправомерными действиями обращается за защитой своих прав к компетентным органам ( в суд, арбитражный суд, третейский суд).

В рамках юрисдикционной формы защиты выделяют общий и специальный порядок защиты нарушенных прав.По общему правилу защиту гражд прав и охраняемых законом интересов осуществляется в судебном порядке.Специальный порядок – административный; применяется в виде исключения, т. е. в прямо указанных в законе случаях. Н-р: защита прав и законных интересов участников гражданского оборота от действий тех хозяйствующих субъектов, которые злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке определенного товара или осуществляют недобросовестную конкуренцию. Решение, принятое в административном порядке может быть в дальнейшем оспорено в суде:- обращение в патентное ведомство; - оспаривание решений федеральной антимонопольной службы и ее территориальных подразделений.Неюрисдикционная форма – действия граждан и организаций по защите гражд прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно без обращения за помощью к гос и иным компетентным органам. (в ГК указанные действия объединены в понятие самозащита гражд прав).Способы защиты предусмотрены статьей 12 ГК. 1) признание субъективного права, 2) восстановление положения, которое существовало до нарушения права, 3) пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, 4)признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки, 5) признание недействительным акта гос органа или ОМС, 6) неприменение судом акта гос органа или ОМС, противоречащего закону, 7) присуждение к исполнению обязанности в натуре, 8) возмещение убытков, 9) взыскание неустойки, 10) компенсация морального вреда, 11) прекращение или изменение правоотношения.Как правило способ защиты нарушенного права прямо определен специальным законодательством, регламентирующим конкретное гражданское правоотношение. Чаще обладателю субъективного гражд права предоставляется возможность определения выбора способа защиты своего нарушенного права.

В39. договор финансирования под уступку денежного требования (понятие, субъекты, прав и обязанности сторон).По договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.Факторинг очень близок к цессии, по своей юридической сущности это форма кредитования одного лица другим лицом с условием платежа в форме правопреемства.Цель заключения договора – получение денежных средств в счет уступаемого требования. Иногда обеспечение исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.Форма - простая письменная.Существенные условия договора: 1) предмет – указать право требования, которое уступается, обязательство из которого возникло, указать должника, срок исполнения обязательства, 2) цена, 3) ответственность.Свойства: конссесуальный, возмездный, двустронний.Субъекты: 1)финансовый агент (Коммерческие организации с наличием лицензии, банк, кредитные организации); 2)клиент – кредитор (коммерческая организация), 3)должник- 3-е лицо, не является участником договора.Объект договора денежное требование; право, которое возникает в будущем. Возможно заключение договора по которому уступается право требования по еще не существующему обязательству.Права и обязанности сторон.Финансовый агент осуществляет финансирование клиента путем передачи ему цены договора. Финансовый агент может оказать клиенту дополнительные услуги: предъявить к 3-му лицу требование. Клиент обязан передать финансовому агенту документы, необходимые для реализации права требования. Стороны договора обязаны уведомить должника о том, что уступка состоялась; если эта обязанность не исполнена, должник может исполнить ее первоначальному кредитору.Ответственность клиента перед финансовым агентом.1) если договор заключен с целью получения денежных средств в счет уступаемого требования клиент отвечает перед финансовым агентом за действительность, но не за его исполнение. Если финансовый агент предъявил требование к 3-му лицу и 3-е лицо уплатило сумму меньшую, чем сумма, переданная клиенту, финансовый агент не имеет право требовать уплаты разницы с клиента.2) если договор был заключен с целью обеспечения исполнения обязательства существующего между финансовым агентом и клиентом и сумма, полученная с должника меньше, чем долг клиента перед финансовым агентом, финансовый агент имеет право требовать от клиента уплаты разницы.Последующая уступка права требования не допускается, если иное не предусмотрено договором.

В44. Реорганизация юридических лиц, основные виды: слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование. Правовые последствия реорганизации.

Реорганизация юридического лица – это форма прекращения деятельности юр.лица при котором права и обязанности реорганизуемого юр.лица переходят другим юр.лицам (правопреемство)

Сущ. 2 виды реорганизации:

  1. принудительная (в судебном, либо в адм. порядке)

  2. добровольная

Формы:А) слияние (несколько юр.лиц в одно)Б) присоединение (одно или несколько лиц прекращают свое существование с переходом их прав и обязанностей к другому юр.лицу)В) разделение (это когда реорганизуемое юр.лицо прекращает свою деятельность, а его права и обязанности переходят вновь возникшим из него юр.лицам)Г) преобразование (изменяется организационно-правовая форма юр.лица)Д) выделение (это когда из состава одного реорганизуемого юр.лица выделяется одно или несколько новых юр.лиц, которым переходит часть прав и обязанностей реорганизуемого лица, но само оно при этом не прекращает существования)

Законодатель устанавливает целый ряд правил направленных на защиту прав и интересов кредитора реорганизуемого юридического лица.

  1. Приняв решение о реорганизации, юридическое лицо должно в течений 3-х дней уведомить об этом налоговые органы, уведомление должно быть письменным, регистрирующий орган вносит соответствующую информацию в реестр, в том числе указывается и форма реорганизации юридического лица.

  2. Реорганизуемое юридическое лицо обязано поместить в СМИ сообщение о том, что юридическое лицо реорганизуется. Такая публикация должна быть осуществлена дважды с периодичностью один раз в месяц. В сообщении указывается, какие юридические лица реорганизуются, указывается форма, указывается условие и порядок предъявления кредиторами их требовании.

  3. Кредиторы реорганизуемого юридического лица. Если право требования возникает до опубликования уведомления о реорганизации юридического лица, то они вправе обратиться к юридическому лицу и потребовать исполнить обязательство досрочно, если досрочно невозможно кредитор вправе требовать его прекращения, кроме того, он вправе требовать возмещения причиненных убытков. Иное правило устанавливается для юридического лица акционерного общества, которое реорганизуется в форме слияния, присоединения, преобразования.

  4. Каждый из кредиторов реорганизуемого юридического лица должен быть уверен, что юридическое лицо реорганизуется.

  5. При реорганизации юридическое лицо составляет передаточный акт или разделительный баланс. Отсутствие этих документов влечет отказ в государственной регистрации вновь созданных юридических лиц.

  6. Разделительный баланс и передаточный акт дают возможность установить какие права и обязанности перешли в порядке правопреемства вновь созданы юридическим лицам. Если из документов правопреемства установить нельзя кредитор реорганизуемого юридического лица может предъявить требования к любому из вновь созданных юридических лиц, причем он может требовать и полностью и в части (солидарная ответственность).

Правопреемство:

  1. универсальное, то что случилось при реорганизации: а) реорганизация, б) наследование;

  2. частичное (сельгулярное) переходит одно право либо несколько прав (уступка права требования - цессия)

В3. Срок действия авторского права. Правопреемство в авторском праве.Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно. Автор вправе в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания (статья 1134), указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения (абзац второй пункта 1 статьи 1266) после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного автором лица от исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими заинтересованными лицами. Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти. На произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, срок действия исключительного права истекает через семьдесят лет, считая с 1 января года, следующего за годом его правомерного обнародования. Если в течение указанного срока автор произведения, обнародованного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, исключительное право будет действовать в течение срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи. Исключительное право на произведение, обнародованное после смерти автора, действует в течение семидесяти лет после обнародования произведения, считая с 1 января года, следующего за годом его обнародования, при условии, что произведение было обнародовано в течение семидесяти лет после смерти автора. Если автор произведения был репрессирован и посмертно реабилитирован, срок действия исключительного права считается продленным и семьдесят лет исчисляются с 1 января года, следующего за годом реабилитации автора произведения. Если автор работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, срок действия исключительного права, установленный настоящей статьей, увеличивается на четыре года.

В4. Понятие представительства, область его применения. Виды представительства (добровольное, основанное на законе, административном акте).Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.).Сфера применения представительства:

Есть сферы, где представительство не допускается:А) они не могут совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично или в отношении другого лица представителями которого они одновременно являются (кроме коммерческой деятельности)Б) не допускается решение через представительство сделок, которые по своему характеру могут быть совершены только лично.В) не допускается решение сделок, указанных в законе. Представителем может выступать любое лицо, которое должно быть в достаточной мере право и дееспособно.Если лицо совершает от имени другого лица сделку не имея на то полномочий или превышая их, такая сделка порождает права и обязанности для совершившего ее лица, кроме случае когда представляемый в последствии прямо одобряет эту сделку.Виды представительства:1.основанное на законе (законное)а) родители – законные представители своих несовершеннолетних детейб) наступает по прямому указанию закона 2.основанное на административном акте3.добровольное (основанное на доверенности), т.е. одно лицо по собственной воле назначает своего представителя, а тот по доброй воле соглашается, его представитель подтверждает факты заключения сделки и ее условия, но не лишает стороны права приводить письменные и иные доказательства.

В5. Дееспособность гражданина в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация.Общие правила заключают, что они совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей. Согласие может быть предварительным (до совершения) или последующим (одобрение), но без согласия они вправе совершать следующие сделки:1.распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;2.осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;.По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов.По любым сделкам, а также за причиненный вред они несут ответственность самостоятельно. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме.Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия – по решению суда.

В10. Сроки в гражданском праве. Виды сроков, их юридическое значение.

Срок – промежуток времени, определяемый календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступать.Срок устанавливается:- законом- иными правовыми актами- сделкой- судом

Юридическое значение имеет начало течения либо прекращение срока. Течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.Окончание срока:1. срок, исчисляемый годами истекает в соответствующий месяц и число последнего года 2. месяцами – в соответствующее число последнего месяца срока, если окончание срока исчисляемого месяцами приходиться на месяц, а соответствующего числа нет, то срок истекает в последний день этого месяца.3. неделями – в соответствующий день последней недели срока.4. если окончание срока приходится на нерабочий день, то срок истекает в ближайший следующий за ним рабочий день.5. если срок установлен для совершения каких-нибудь действий, то оно будет выполнено до 24 часов последнего дня срока, но если это действие совершено в организации, то срок истечет в тот час когда в этой организации прекращается работа.6. письменные заявления считаются сделанными в срок если они сданы в организацию связи до 24 последнего дня срока.

Виды сроков:1. по способу исчисления:а) определяются промежутком времени (неделя, месяц, года)б) устанавливается точная дата (1 января)2. по способу установления:а) нормативными актамиб) соглашением сторон3. по характеру определения:а) определенные – определяются датой или промежутком времениб) неопределенные – «разумный срок»4. по назначениюа) сроки возникновения гражданских правб) сроки осуществления гражданских прав. Период времени, в течении которых управомоченное лицо может совершить действие или реализовать другие возможности предоставленные субъектам права. в) сроки исполнения гражданских обязанностей. Это время, в течении которого должник обязан возложить на него либо воздержаться от совершения определенных действии.г) сроки защиты гражданских прав5. императивные – которые установлены законодателем раз и навсегда, стороны не могут изменить сроки.6. диспозитивные – наоборот могут изменить сроки.

В11. Приватизация жилых помещений в домах государственного муниципального жилого фонда.

Приватизация жилищных помещений - бесплатная передача в собственность гр-н РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.

Цель: создание условий для осуществления права гр-н на свободный выбор способа удовлетворения потребности в жилище, а т.ж. улучшения использования и сохранности жилого фонда. Вступление в права собственности на жилище дает гр-нам возможность эффективно вкладывать свои средства, осуществление накопление недвижимой собственности, выступать с ней на рынке недвижимости, свободно владеть, пользованием и распоряжаться своим жилищем. Передача жилого помещения в собственность гр-н осуществляется их органами гос. власти, ОМС, а т.ж. государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за которыми закреплен жилой фонд на праве хозяйственного ведения, гос. или муниципальных учреждении, казенными предприятиями, в оперативное управление которого передан жил. фонд. Право собственности на приобретение жилого помещение возникает с момента гос. регистрации права в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Решение вопроса о приватизации жилого помещения должно приниматься по заявлению гр-н в 2-х месячный срок со дня подачи документов. Каждый гр-н имеет право приватизировать жилое помещение в государственном и муниципальном жилищном фонде соц. исполнения 1 раз. Несовершеннолетние, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию и после достижения ими совершеннолетия.

В12. Объявление гражданина умершим (основания, порядок, правовые последствия). Последствия явки гражданина, объявленного умершим.

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течении 5 лет.2 исключения:1) если человек пропал без вести при обстоятельствах угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от неопределенного несчастного случая (необходимо 6 месяцев)2) если пропал без вести в связи с военными действиями, то нужно ждать 2 года со дня окончания военных действии.Объявления гражданина умершим судом – это лишь презумпция (предположение о его гибели).Последствия:1.в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, суд отменяет решение об объявлении его умершим.2.гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу.

Если имущество перешло возмездно, то оно подлежит возврату только если доказано, что приобретая его приобретатель знал что объявленный умершим на самом деле жив. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость.

В18. Доверенность. Понятие, формы, виды, срок действия доверенности. Прекращение доверенности.

Доверенность – это письменное уполномочие (документ), выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

Выдача доверенности односторонняя сделка, принятие этой доверенности представителем тоже является односторонней сделкой.

Форма простая письменная. Доверенность от имени юридического лица подписывается его руководителем и скрепляется печатью, если доверенность юр.лица выдается на получение и выдачу денег, то ее должен подписать главный бухгалтер. Доверенность граждан на получение зарплаты, авторских вознаграждений, пенсий, стипендии, вкладов в банк, на получение корреспонденции может быть удостоверена по месту работы, учебы, жительства. Доверенность на вклад в банке, может быть удостоверена этим же банком.

Нотариальная форма доверенности как правило, требуется, если доверенность выдается на совершение нотариальных сделок.

К нотариальным доверенностям приравниваются: (рента, передоверие)

-доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом; - доверенность лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы; - доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

Срок действия доверенности ( предельный) 3 года со дня выдачи. Исключение: нотариальная доверенность выданная для совершения действий заграницей без указания срока действия. Если срок не указан, то действует в течении 1 года со дня выдачи . Если в доверенности не указана дата ее выдачи, то доверенность ничтожна.

Виды: Разовая - для совершения единичного, конкретного действия (получение почтового перевода).

Специальная – та, которая выдается на совершение6 неопределенного числа, но однородных действий (К-П ценных бумаг). Генеральная - для любых юридических действий( управление имуществом гражданина).

Передоверие. Представитель должен лично совершить действие в интересах представляемого. НО: в 2 случаях возможно передоверие, т.е передача другому лицу представительных полномочий :а) если это прямо предусмотрено в доверенности; б) когда это необходимо в силу обстоятельств для охраны интересов представляемого. Передоверие тоже оформляется доверенностью, удостоверена нотариусом. О передоверии представитель обязан известить представляемого и сообщить необходимые сведения о своем заместители. Срок пере доверенности не может быть больше срока доверенности.

Прекращение доверенности: если истек ее срок; отмена доверенности лицом, выдавшим ее; отказ лица, которому выдана доверенность; прекращение юридического лица, от имени которого выдана доверенность; прекращение юр.лица, которому выдана доверенность ; смерть гражданина, признание его недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим. С прекращением доверенности теряет силу пере доверенность.

В19. Учет вины потерпевшего при причинении вреда его здоровью и жизни. Учет имущественного положения причинителя вреда.Учет вины: 1 простая неосторожность - в расчет не берется2 умысел со стороны потерпевшего3 грубая неосторожность.

Вред возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер должен быть уменьшен.

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни и здоровью гражданина отказ от возмещения вреда не допускается.

При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел или определенно мог иметь. Рассчитывается по формуле: ср/зар.пл – ср/зар.пл * % трудоспособности. А также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санитарно-курортное лечение, если установлено что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет право на их бесплатное получение. Вина потерпевшего также не учитывается при возмещении вреда в связи со смертью кормильца, при возмещении расходов на погребение.

Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.

В26. Акционерное общество как юридическое лицо ( понятие, виды, понятие и виды акций, органы управления).

Регулируется ГК и рядом ФЗ « Об АО», «АО работников народных предприятий».

АО- это общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, участники АО (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков от его деятельности в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акция удостоверяет обязательственные права акционеров по отношению к АО. АО бывает 2 видов: ОАО, ЗАО.

ОАО участники которых могут свободно отчуждать свои акции без согласия других акционеров. ОАО может проводить открытую подписку на акции и их продажу. Одно должно ежегодно публиковать годовой отчет, бух. баланс и счет прибылей и убытков. Число акционеров не ограничивается.

В ЗАО акции распределяются только среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц. ЗАО не вправе проводить открытые подписки на свои акции. Число акционеров не может быть более 50. Акционеры ЗАО имеют преимущественное право приобретения акций продаваемые другими акционерами. Уставный капитал АО складывается из номинальной стоимости выпущенных акций. (Минимальный уставный капитал в ЗАО 100МРОТ, ОАО 1000 МРОТ). Не менее 50% уставного капитала должно быть оплачено в первые 3 месяца деятельности общества, остальное в течении года..

Этот уставный капитал может увеличиваться или уменьшаться. Уменьшение возможно : уменьшение номинальной стоимости; скупка и погашение общества части акций. Увеличение : увеличение номинальной стоимости выпущенных акций; выпуск дополнительных акций.

Основная обязанность акционеров оплатить свои акции.

Права акционеров:Получать дивилент; ликвидационную квоту; голосовать своими акциями на общем собрании акционеров ( если это обыкновенные акции); знакомиться с документами общества; быть избранным в управленческий или надзорный орган АО; продать (выйти) из АО, т.е акция- товар которым можно распоряжаться.Акция – ценная бумага, удостоверяющая права акционера по отношению к АО.Акция размещается партиями и в пределах одного выпуска акции должны выпускать определенный порядок прав.Существуют обыкновенные ( простые, голосующие) и привилегированные ( акции дают право на фиксированный размер дивиденда, но не дают право голоса на общем собрании как правило не голосуют).

В обыкновенных размер дивиденда зависит от итогов деятельности АО, дает право голоса на общем собрании. Выпуск любых акций подлежит гос. регистрации в особом гос. органе « Федеральная служба по финансовым рынкам». Сделки с акциями выпуск которых не зарегистрирован ничтожны. ФЗ « о рынке ценных бумаг».

Акции могут выпускаться и как правило, только без документарной формы т.е ни какой бумаги на руки не выдается, но о наличии бумаги у акционера делается запись в электронном виде в реестре акционеров.

Реестр акционеров может вести само АО, либо поручено специализированной организации: « реестр держатель» или « специализированный регистратор».

Сделки с акциями совершаются всегда путем обращения к реестра держателю и изменение записи в реестре акционеров.Органы управления АО. 1) высший орган « общее собрание акционеров»2) наблюдательный орган « совет директоров»3) исполнительный орган, как единоличный так и коллегиальный.

В27. Договор займа ( понятие, форма, предмет договора, проценты). Виды договора займа.

По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне ( заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег ( сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Свойства: реальный, возмездный (безвозмездный), односторонний обязывающий

Форма: письменная в случаях, если 1) сумма займа более 10 МРОТ 2) займодавец юр.лицо. Договор займа может так же подтверждать расписка заемщика ( не явл письменной формой) или иной документ, где указывается определенная сумма денег или определенное количество вещей.

С/У/Д Предмет; в договоре можут быть согласованы срок возврата ( с указанием до востребования, без указания); величина %; условия об ответственности. Для договора заключенного до востребования срок – 30 дней.

Элементы договора: Субъективный состав: не устанавливаются ограничения, любые субъекты, исключение: договор гос-го займа, в котором заемщик гос-во или муницип.

В данном случае речь идет о внутреннем долге РФ, выпускаются ценные бумаги ( облигации). Объект: вещи определенные родовыми признаками. Содержание-обязанность заемщика возвратить денежные суммы и уплатить %. В целях защиты заемщика законодатель устанавливает его право оспорить заем по его безденежности ( безвалютности) т.е доказать, что деньги ( вещи определенные родовыми признаками) ему на самом деле не были переданы или переданы в меньшем количестве ( ссылка на свидетельские показания).

Виды займа: целевой заем – предусматривает в качестве существенного условия об использовании заемщиком полученных средств на определенные договором цели. Договор займа может быть зак5лючен путем выпуска и продажи облигации. – это ценная бумага.

По договору гос-ного найма заемщиком выступает РФ, SРФ, а займодавцем – гражданин или юридическое лицо. Из закона вытекают следующие особенности договора займа: гос. займы являются добровольными; договор гос. займа заключается путем приобретения займодавцем выпущенных гос-ных облигаций или иных гос-ных ценных бумаг;

В34. Обязательные наследники при наследовании по завещанию, их права и порядок защиты.

Обязательные (необходимые) наследники – это граждане, которые вне зависимости от содержания завещания имеют право на долю наследства.

Обязательные наследники являются наследниками по закону, они призываются к наследству вместе с наследниками по завещанию (если наследование происходит по завещанию) или вместе с наследниками по закону той очереди наследников, которые призываются к наследованию (если по закону).Необходимые наследники имеют право на так называемую обязательную долю. Размер ее определяется в зависимости от момента открытия наследства.Если наследство открылось после 1.03. 2002 г, наследование происходит по действующему ГК, и обязательная доля составляет ½ от той доли, на которую наследник имел бы право, если бы наследование происходило по закону.Если наследство открылось до 1. 03. 2002 г., то действуют нормы ГК 1964 г. (статья 535 «Право наобязательную долю в наследстве»).Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя ( в том числе усыновителя), а также нетрудоспособный супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют независимо от содержания завещания не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). При определении обязательной доли учитывается и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.Право на обязательную долю в соответствии с действующим законодательством имеют: 1) несовершеннолетние дети наследодателя, 2) нетрудоспособные дети наследодателя, 3) нетрудоспособный супруг наследодателя, 4) нетрудоспособные родители, 5) нетрудоспособные иждивенцы. Право на обязательную долю удовлетворяется за счет незавещанного имущества, если такого имущества не достаточно, то за счет завещанного имущества, даже и в том случае, если это приведет к ущемлению интересов наследника по завещанию.

Законодатель устанавливает 2 исключения из этого правила: 1) жилое помещение; 2) орудия, средства, которые используются лицом как средства для получения средств к существованию.

В этих 2-х случаях суд, исходя из имущественного положения наследников, может принять решение об обязательной доле, либо может отказать в реализации права на обязательную долю.

В35. Осуществление гражданских прав (понятие, пределы, ограничения).

Осуществление гражданских прав – это реализация тех возможностей, которые составляют содержание права.Существуют общие требования, которые предъявляются к лицу при реализации им права – это принципы осуществления субъективных гражданских прав.

1. Принцип диспозитивности. 2. Принцип законности, 3. Принцип разумности, добросовестности.

Принцип диспозитивности закреплен в статье 9 ГК. Его суть состоит в том, что субъект ГП осуществляет принадлежащие им права по собственному усмотрению, т. е. своей волей и в своем интересе.Принцип законности проявляется в том, что действуют нормы закона и они обязательны для всех участников экономического оборота, а также для органов власти. Субъекты ГП вправе выбирать вариант своего поведения в пределах, установленных законом.

Принцип разумности и добросовестности означает, что субъект ГП должен осуществлять принадлежащее ему право таким образом, чтобы не допускать необоснованного ущемления интересов других лиц. Действие этого принципа проявляется в запрете злоупотребления субъективным гражданским правом, который установлен в статье 10 ГК.

Статья 10 устанавливает запрет злоупотребления правом в любой форме, в частности, запрещена шикана, т. е. действия граждан и ЮЛ исключительно с намерение причинить вред другому лицу. Кроме того, установлен запрет злоупотребления правом на конкуренцию, а именно, не допускается использовать гражданские права в целях ограничения конкуренции, не допускается злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением на рынке.Принципы осуществления субъективных гражданских прав устанавливают пределы осуществления гражданских прав – общеправовые запреты, которые должны соблюдаться при осуществлении любых гражданских прав. Помимо общих пределов существуют и пределы, установленные применительно к конкретным гражданским правам.

Злоупотребление субъективным гражданским правом рассматриваются как особый вид правонарушения. Санкцией за его совершение является отказ в защите права.

Субъективные гражданские права могут быть ограничены только в тех случаях, когда это предусмотрено законом и по основаниям, предусмотренным законом. Возможность ограничения субъективных гражданских прав предусмотрено п 2 ст 1 ГК РФ. В качестве таких оснований названы защита основ конституционного строя, защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства.По своей правовой природе ограничения гражданских прав представляют собой изъятие иной возможности, поэтому иногда говорят, что при введении ограничений имеет место сужение содержания субъективного гражданского права. При отмене ограничений субъективные гражданские права восстанавливаются в своем объеме.Все ограничения могут быть разделены в зависимости в чьих интересах они устанавливаются на ограничения публично-правовые и частноправовые. Публично-правовые устанавливаются в интересах общества в целом (н-р: определение назначения земельного участка), а частноправовые в интересах частного лица (н-р: соседские права).

В40. Субъекты наследования. Недостойные наследники.В качестве наследников при наследовании по закону могут выступать граждане, РФ и муниципальные образования.

При наследовании по завещанию круг наследников не ограничивается, он определяется исключительно по усмотрению завещателя. Это могут быть физические лица, причем как те, которые названы законом в качестве наследников по закону, так и те, которые не указываются в качестве таковых. Это могут быть ЮЛ, но только те, которые существуют на момент открытия наследства. Это могут быть международные организации, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования.Наследники – ФЛ- это граждане в не зависимости от их возраста и состояния здоровья.

Если наследник не обладает дееспособностью в полном объеме, реализация права на принятие наследства относится к правомочиям законных представителей таких лиц. Это могут быть родители, усыновители, опекуны, попечители, т. е. те лица, которые в силу закона имеют право на приобретение прав и обязанностей от имени подопечного.Законом установлен круг лиц, которые не могут наследовать. Это так называемые недостойные наследники.1. Лица, совершившие противоправные деяния против наследодателя, других наследников. Это должно быть подтверждено решением суда. Данное лицо действовало умышленно. Цель деяния – признание такого лица наследником либо других лиц, увеличение доли наследства либо увеличение доли наследства других лиц. Исключение: наследодатель после вынесения судом решения составил завещание в пользу такого лица.2. Лица, лишенные родительских прав не могут наследовать по закону. Исключение: ребенок, в отношении которое было вынесено такое решение по достижении совершеннолетия составил завещание в пользу данного лица.3. Граждане, которые злостно уклонялись от исполнения своих обязанностей по содержанию наследодателя. Нужно доказать, что имело место уклонение и то, что оно было злостным. В данном случае, чтобы лишить гражданина возможности выступать в качестве наследника необходимо обращение с соответствующим иском в суд.Правила о недостойных наследниках распространяются на обязательных наследников, которые утрачивают право на обязательную долю в наследстве и на отказополучателей.

В41. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности (договорная, внедоговорная, долевая, солидарная, субсидиарная).

Гражданско-правовая ответственность – это меры имущественного характера, которые предусмотрены законом и применяются против правонарушителя с тем, чтобы восстановить имущественную сферу потерпевшего, и которые влекут неблагоприятные последствия для правонарушителя.

Виды:1. В зависимости от основания возникновения правоотношений:1)договорная – ответственность, которая возникает в том случае, если между участниками отношений до нарушения существовала правовая связь, и нарушение связано с неисполнением обязанности либо ненадлежащим исполнением обязанности участником обязательства – должником2) внедоговорная – имеет место в том случае, когда нарушение, допущенное лицом не связано с ненадлежащим исполнением договорного обязательства. Обязательство может быть между правонарушителем и потерпевшим, но нарушение ни коим образом с этим обязательством не связано. Внедоговорные обязательства – это обязательства, возникающие из деликтов и неосновательного обогащения.2. В зависимости от распределения соответствующих обязанностей по возмещению вреда:1) долевая – каждый из субъектов ответственности отвечает в пределах приходящейся на него доли, н-р: внедоговорная ответственность родителей малолетних, причинивших вред. 2) солидарная – кредитор (потерпевший) вправе предъявить требование ко всем должникам совместно или к любому из них в отдельности, причем как полностью, так и в части, н-р: при совместном причинении вреда.3) субсидиарная – субсидиарный должник несет дополнительную ответственность по отношению к ответственности, которую несет основной должник, н-р: в отношении законных представителей несовершеннолетнего от 14 до 18 лет.

В45. Право общей долевой собственности (понятие, приобретение, виды). Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности, выдел доли из общего имущества.Общая долевая собственность — это имущество, находящееся в общей собственности с определением доли каждого из участников и право сособственника на получение определенной доли доходов от пользования имуществом, а также его обязанность нести определенную долю расходов на содержание общего имущества.Доля выражается в виде дроби или процентов. Доли участников предполагаются равными, если иное не вытекает из закона, договора или существа сложившихся между ними отношений.Размер доли может изменяться по различным причинам: изменение состава участников, внесение в имущество улучшений и т. д. При внесении в имущество улучшений с соблюдением установленного порядка участник имеет права на увеличение своей доли соразмерно повышению стоимости общего имущества, если улучшение неотделимо или приобретает право собственности на отделимое улучшение без увеличения своей доли.

Осуществление права общей долевой собственности происходит по взаимному согласию всех собственников. Если отсутствует согласие по вопросам владения или пользования общим имуществом, каждый участник вправе разрешить спор в суде. Если отсутствует согласие по вопросам распоряжения общим имуществом, спор не может быть урегулирован судом.Сособственник имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества соразмерно своей доле, а при невозможности этого — требовать от других участников соответствующей компенсации. Право сособственника на выделенную ему во владение и пользование долю является вещным и при надлежащем оформлении пользуется защитой от посягательств собственников других долей.Каждый из сособственников вправе самостоятельно распоряжаться лишь своей долей в праве общей собственности. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними.Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.В целях устойчивости положения других сособственников законом установлена норма о преимущественном праве покупки отчуждаемой доли: при продаже доли постороннему лицу остальные участники имеют право выкупить ее на тех же условиях, кроме продажи с публичных торгов, в течение месяца для недвижимости и 10 дней для движимости со дня их письменного уведомления отчуждателем об условиях покупки. В случае продажи доли с нарушением этого порядка любой сособственник в течение трех месяцев вправе требовать через суд перевода на него прав и обязанностей покупателя.

В46. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства.Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.Задаток отличается от других способов защиты обязательств тем, что сразу же обеспечивает выполнение трех функций:А) удостоверяющей - удостоверяет факт начала исполнения обязательства;Б) обеспечительной - обеспечивает часть обязательства;В) платежной - является формой платежа.Кроме того, задаток имеет следующие специфические черты: он обеспечивает лишь те обязательства, которые возникают из договоров; выполняет роль доказательства заключения договора; задатком обеспечивается лишь исполнение денежных обязательств.Соглашение о задатке независимо от его суммы должно быть заключено в письменной форме. Если имеются сомнения в том, является ли уплаченная сумма задатком (в частности, вследствие несоблюдения правила о простой письменной форме соглашения о задатке), то в этом случае внесенная денежная сумма признается авансом, если не будет доказано другое. Законодательство предусматривает возвращение уплаченной денежной суммы стороне, внесшей задаток, в случае, когда обязательство, обеспеченное задатком, прекращается по основаниям, установленным законом, до начала его исполнения.Задаток как способ обеспечения договорного обязательства прежде всего имеет целью предотвратить неисполнение договора. Этой цели служат и правовые нормы о последствиях неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. Если за неисполнение обязательства ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если же за неисполнение обязательства ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить стороне, внесшей задаток, двойную сумму задатка. Необходимо отметить, что данные правила применяются лишь в ситуации, когда соответствующее обязательство не исполнено сторонами в полном объеме, и не распространяются на случаи ненадлежащего исполнения договорных обязательств.Неисполнение обязательства влечет возмещение убытков: если в договоре не предусмотрено иное, убытки подлежат возмещению с зачетом суммы задатка. При этом, если за неисполнение договора отвечает сторона, давшая задаток, она должна возместить убытки в части, превышающей сумму задатка; если отвечает сторона, получившая задаток, другая сторона (предоставившая задаток) может потребовать уплаты двойной суммы задатка и, сверх того, возмещения убытков в части, превышающей однократную сумму задатка.

Задаток может выступать в качестве способа обеспечения договорных обязательств, сторонами в которых являются как физические, так и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

В6. Договор перевозки грузов ж/д (понятие, виды, стороны, форма договора, права и обязанности).По договору перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. Договор: - реальный (д-р заключен, когда груз сдан к перевозке вместе с накладной), - возмездный, - взаимный. Условия перевозки определяются Уставом ж/д транспорта; могут устанавливаться договором, если иное не вытекает из закона. Виды: ж/д перевозки грузовой и более высок. скор., пассажир. поездами и грузобагажом. Стороны: перевозчик – ж/д, сост. в гос. федеральной собственности; отправитель – любое дееспособное лицо. Получатель не является стороной договора, но выступает в качестве 3-го лица, имеющего право требовать выдачи груза, если получатель представитель отправителя, то 3-го лица в договоре нет. Обычно заключается договор перевозки грузов предшествование предпосылки заключения договора: договор об организации перевозок, заявки (заказы) на представление перевозки. Форма: накладная (грузо сопроводительный документ) – выдается грузополучателю вместе с грузом (является: обязательной письменной формой договора; доказывает факт его заключения и воплощает его содержание; на ее основании могут быть предъявлены иски к транспортной организации, вытекающих из ненадлежащего исполнения договора. Составляется Грузоотправителем). Перевозчик выдает отправителю грузовую квитанцию, в удостоверении приема груза (основание для иска к ж/д в случае утраты груза и накладной). Иные перевозные документы: дорожная ведомость, вагонный лист, передаточная ведомость при перевозке прямым смешанным сообщением. Срок устанавливается транспортным уставом, в случае отсутствия в разумный срок. Права и обязанности сторон: Перевозчик обязуется в установленный срок подать исправленные вагоны под погрузку; доставить груз в пункт назначения в установленный срок, который зависит от расстояния, вида отправки, скорости перевозки и др. в сохраненном виде; осуществить загрузку (выгрузку) груза, если это предусмотрено договором; ж/д должна уведомить получателя о доставке груза не позднее, чем в 12 ч. дня, следующего за днем прибытия груза; при несвоевременной внесения платы отправление погружение груза м.б. задержано. Отправитель: обязан уплатить провозную плату (установленную тарифом, дополнительные работы, услуги оплачиваются отдельно по соглашению сторон); предоставить груз для перевозки; имеет право отказаться от перевозки в случае задержки отправления и требовать возврата провозной платы; вправе отказа от поданных вагонов, не пригодных для перевозки соответствующего груза; обязан осуществить погрузку (выгрузку) груза, если это предусмотрено договором в установленные сроки; вправе предъявлять свои претензии в суд после соблюдения претензионного порядка для ж/д претензии м.б. предъявлены в течении 6 мес.

В7. вещно-правовые способы защиты права собственности (виндикационный, негаторный иски)ВЕЩНО-ПРАВОВОЙ ИСК - один из способов гражданско-правовой защиты права собственности. В.-п.и. характеризуется тем, что направлен непосредственно на защиту права собственности как абсолютного субъективного права, не связан с какими-либо конкретными обязательствами и имеет целью либо восстановить владение, пользование и распоряжение собственника принадлежащим ему имуществом, либо устранить препятствия или сомнения в осуществлении этих правомочий. Соответственно, к В.-п.и. относятся иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск), иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск), и иск о признании права собственности.Виндикационный иск – это внедоговорное требование не владеющего собственника к фактическому владельцу имущества о возврате указанного имущества в натуре (не владеющего собственника к владеющему не собственнику).,.Предметом иска является требование о возврате имущества в натуре. Основанием ВИ являются юридические факты, с которыми истец связывает своё требование к ответчику, а именно: выбытие вещи из владения истца, условия поступления вещи к ответчику, наличие вещи в натуре, отсутствие между истцом и ответчиком связи обязательственного характера по поводу истребуемой вещи. .Негаторный иск – это внедоговорное требование владеющего собственника к 3му лицу об устранении препятствий к осуществлению правомочий пользования и распоряжения вещью.Такие препятствия могут,.Истец – собственник или иной титульный владелец. Ответчик – это лицо которое своми противоправными действиями создаёт препятствие к нормальному осуществлению собственником, титульным владельцем своих правомочий (обычно это касается правомочия пользования, а не владения или распоряжения, что очевидно, например, по отношению к объектам недвижимости). Предмет иска – это требование лица об устранении нарушений не связанных с лишением владения, а также устранении возможности нарушения права собственности если существует угроза такого нарушения. Специфика негаторного иска проявляется и в том, что предметом спора по негаторному иску является только недвижимое имущество. Фактическим основанием негаторного иска является нарушение, обладающие следующими характеристиками:1) это нарушение в форме действия2) это действие является противоправным. НИ подлежит удовлетворению только в случае, если будет доказана противоправность действия нарушителя3) противоправное действие носит длящийся характер, т.е. выражено в форме противоправного состояния.

В13. Хозяйственные товарищества как юридические лица (понятие,субъекты,виды,права и обязанности членов товарищества).

Хоз.товарищества - это договорные объединения, нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем.

Главное действующее лицо-полный товарищ -несет неограниченную ответ-ть по обязательствам фирмы всем своим имущ-ом. Круг учредителей обычно узкий, в силу личных доверительных отношений между ними. Цель: извлечение прибыли от совместной деятельности. Уставный капитал-складочный капитал. Права и обязанности в общем виде:участники имеют право управлять делами фирмы, получать информацию о ее деятельности, участвовать в распределении прибыли и получать часть имущества, оставшегося после ликвидации товарищества. Обязаны участвовать в образовании имущества товарищества, не разглашать кондифициальную информацию о его деятельности.

Виды:-Полные;-Товарищество на вере.

Полное товарищество - организация, участники которого (полные товарищи) в соответствии заключеным между ними договором,занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и отвечает по его обязательствам,принадлежащим им имуществом.

Участниками полного товарищества могут быть: - коммерческие организации;-индивидуальные предприниматели.1 лицо может участвовать только в 1 полном товарищ-ве.

Порядок ведения дел в полном товариществе:1.Общее правило(каждый участник может действовать от имени товарищества.2.Все участники ведут дела совместно.3.Ведение дел может поручатся 1 или нескольким участникам., остальные участники должны иметь доверенность.

Все товарищи несут солидарно-субсидиарную ответ-ть всем своим имуществом.

Прибыль и убытки распределяются между участниками пропорционно своему вкладу или возвозможно,что часть годовой прибыли делиться пропорционно вкладу, а 2 поровну.

Если товарищество учреждено без срока, то товарищ может выйти из него предупредив об этом за 6 мес.,а если товарищество учреждено на опред. Срок, то выйти можно только по уважит. Причине. Если в полном товариществе остается 1 товарищ,оно должно быть ликвидировано или реорганизовано в товарищество на вере.

Товарищество на вере - товарищество, где наряду с участниками,осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деят-ть и отвечающие по его обязательствам своим имуществом(полные товарищи),имеется 1 или несколько вкладчиков(коммандист),которые несут риск убытков от деятельности товарищества в пределах внесенных ими сумм, и не принимают участия в осуществлении предпринимательской деятельности.

Вкладчиками могут быть любые граждане, их основная обязаность вносить вклад.(что удостоверяется свидетельством об участи. Учредительный договор подписывают только вкладчики. Вкладчики не могут участвовать в деятельности товарищества, но и они не отвечают субсидиарно по долгам товарищества, а лишь рискуют потерять тот вклад, что вносили. Они вправе получать часть прибыли соразмерно своему вкладу, могут знакомится с балансами, годовыми отчетами. Вкладчики могут выйти из товарищества по окончании финансового года и получить назад свой вклад. При ликвидации вкладчики имеют преимущество перед полными товарищами в возврате своих вкладов.

В14.Ценные бумаги как объекты гражданских прав (понятие и оборотоспособность).

Ценная бумага-это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении.

С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые его права в совокупности.

Признаки: -Тот кто обладает правом собс-ти на бумагу, тот обладает и вытекающими из нее обязательственным и корпоративным правом; -Ценная бумага должна быть письменно оформлена(кроме бездокументарных);-Ценная бумага должна содержать определенные формальные реквизиты, отсутствие которых или несоответствие ценной бумаге установленной для нее форме влечет ее ничтожность;-Недействительность сделки,по которой выдана ценная бумага, не влечет недействительности самой ценной бумаги.

Виды ценных бумаг:1.Облигации (в том числе гос-ые)-это ценные бумаги, удостоверяющие право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента, а также фиксированного в ней % от номинальной стоимости, либо имущественные права. 2.Вексель-удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векседодателя либо иного указанного в качестве плательщика лиуа выплатить векселедаржателю по наступлению определенного срока обусловленную сумму денег. 3.Чек-ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести плетеж указанной в нем суммы чекодателю.в качестве плательщика может быть указан только банк,где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжатся путем выставления чеков..5.Акция-ценная бумага, удостоверяющая право акционера на участие в управлении А.О(за искл. Привилигированных акций), на получение части прибыли общ-ва(дивидента) и соотв-ей части имущества, оставшегося после ликвидации общества. Правом выпускать акции обладает только А.О.6.Депозитный и сберегательный сертификат-ценная бумага, представляющая письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и % по ней в любом учреждении данного банка. Вкладчикам -организациям выдаются депозитные сертификаты,а свободные денежные средства граждан оформляется с помощью сберегательных сертификатов.

В20. Договор доверительного управления имуществом ( понятие, стороны, форма содержание).

Регулируется нормами главы 53 ГК РФ, которые регулируют отношения возникающие в силу передачи имущества лицу доверительному управляющему в управлении. Управление означает совершение в отношении имуществом юридических и фактических действий. Имущество переданное в доверительное управление это вещи, могут быть права. Передача вещи не влечет за собой прекращение права собственности, но к доверительному управляющему переходят правомочия содержащие право собственности.

По договору доверительного управления имуществом одна сторона ( учредитель управления) передает другой стороне ( доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона осуществляет управление имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Форма договора: простая письменная ( 1 документ – если недвижимость; обмен документами). Доверительное управление недвижимым имуществом подлежит гос. регистрации. Порядок определяется нормами устанавливающими порядок регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество..

Стороны: Субъективный состав: учредитель управления – лицо, которое передает имущество в управление( собственник, душеприказчик).Доверительный управляющий- лицо, которое управляет переданным имуществом в интересах учредителя ( предприниматель, коммерческая организация за исключением унитарного п/п).Объект - вещи, имущественные права, ценные бумаги, не могут быть деньги.С/у/д: предмет – какое имущество передается; в пользу кого: наименование, место нахождения, место жительства; размер вознаграждения; срок действия договора (мах 5 лет, с продолжением на 5 лет).Содержание: Права и обязанности: Доверительный управляющий должен осуществлять управление имуществом; обособить переданное ему имущество от своего собственного имущества и от имущества третьих лиц находящегося у него. Ведет самостоятельный баланс, поддерживает имущество в надлежащем состоянии обеспечивает наиболее эффективное управление; наделяется правом на защиту: использовать вещно- правовые способы защиты, предоставляет отчет в сроки и в порядке, которые установлены договором доверительного управления имуществом.. Доверительный управляющий имеет право на возмещение понесенных им расходов и вознаграждение, форма вознаграждения может быть разной (в натуре, %,ТДС).Учредитель управления имеет право осуществлять контроль но не должен вмешиваться в оперативно- хозяйственную деятельность доверительного управляющего. Ответственность: Учредитель доверительного управления не отвечает по своим обязательствам тем имуществом, которое передано в доверительное управление. Перед третьими лицами доверительный управляющий отвечает тем имуществом, которое передано ему в доверительное управление. Ответственность доверительного управляющего перед учредителем доверительного управления (убытки: реальные, упущенная выгода) и выгодоприобретателя (за упущенную выгоду) возникает независимо от вины. Ответственность учредителя управления перед довер. Управляющим за не правомерное вмешательство в О-ХД, не исполнение обязанности по возмещению расходов, выплатой вознаграждения.

В21. Право частной собственности граждан и юридических лиц (понятие, основания, приобретение, объекты, объем права).

В собственности граждан может находится любое имущество, за исключением изъятых из оборота, которые ограничены в обороте- нужно специальное разрешение. В соответствии с законодательством ограничения по количеству и стоимости вещей не ограничены, ранее действующее законодательство такие ограничения устанавливало: ГК 1922г.г, ГК 1964г.г – одежда, обувь, питание. В собственности вещи, которые приобретены на трудовые доходы. Недвижимость принадлежать в собственности не могла( земельные участки). Жилое помещение предоставлялось по договору социального найма. НО: в собственности мог находится жилой дом, если их 2 , то один из них продать.

Установлены специфические основания для приобретения и прекращения права собственности.( Н: приватизация жилого помещения, земельного участка гражданином, или конфискация, или наследование по закону. Дачная амнистия – приватизация земельного участка).

В собственности юридического лица может находится любое имущество, за исключением которое изъято из оборота, если ограничены в обороте разрешены. Стоимость и количество имущества не ограничивается. Как правило, имущество принадлежит юридическому лицу на праве собственности и лишь в отдельных случаях имущество закрепляется за юридическим лицом на ограниченном вещном праве: право хозяйственного ведения ( Унитарное предприятие), или оперативного управления ( отчуждения).

Коммерческие и некоммерческие организации, кроме гос-ных и муниципальных предприятий, а также учреждений, являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов ( взносов) их учредителями ( участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям.

Общественные и религиозные организации ( объединения) , благотворительные и иные фонды являются собственниками приобретенного ими имущества и могут использовать его лишь для достижения целей, предусмотренные их учредительными документами. Учредители (участники, члены) этих организаций утрачивают право на имущество, переданное ими в собственность соответствующей организации. В случае ликвидации такой организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используются в целях, указанных в ее учредительных документах.

В28. Приватизация гос-ного и муниципального имущества ( понятие, цели, способы приватизации).- это возмездное отчуждение имущества находящегося в собственности РФ, S РФ, МО, собственность физических или юридических лиц.

Принципы: равенство покупателей; открытость деятельности органов власти; возмездность; самостоятельность ОМС.

Приватизации не подлежит имущество, оборот которого не допускается, а также имущество, которое может находиться только в гос-ой и муниципальной собственности. Приватизация проходит в соответствии с прогнозным планом, он составляется правительством, утверждается гос.думой. По пришествию года правительство отчитывается о реализации этого плана. Способы приватизации: 1) преобразование унитарного предприятия в ОАО.2) продажа имущества на аукционе3) продажа акций ОАО на специализированном аукционе ( открытые торги, на которых победители получают акции по единой цене за одну акцию).4) продажа имущества на конкурсе.5) продажа имущества по средствам публичного предложения, осуществляется если аукцион признан не состоявшимся. Публичное предложение является публичной офертой. Публикуется информационное сообщение в СМИ, где указывается начальная цена ( первоначальное предложение). Период по истечению которого последовательно снижается цена предложения. Минимальная цена предложения ( цена отсечения) и иные обычные сведения. Приобретателем является тот, кто первый подал заявку.6) продажа имущества без объявления цены.

Продается если не состоялся аукцион и публичное предложение. Печатается предложение в СМИ, но без цены. Сообщается срок в течении которого претенденты могут направить свои предложения по указанному адресу. Предложение регистрируется в специальном журнале в назначенный конверты вкладываются и выигрывает тот, кто предложит первым наибольшую цену.

В29. Заключение договора. Стадии заключения договоров (оферта, акцепт, изменение договора, расторжение договора).

Гр.правовой догвор считается заключенным когда дицо направляет Аферту (предлжение о заклюсении договора) получатель Акцепт (принятия предложения) . Стороны называются оферент и акцептант, Акцептант должен принтять предложение в определенные сроки которые установлены оферентом или з-м. Оферта должна содержать сущ условия договора. По требованию одной из сторон догвор может быть растргнут или изменении, расторгнуть только по решению суда. При сущ нарушениях догвора. Последствия: 1. При изменеиии договора обязанности сторон сохраняются в измененном виде.

2. При расторжении обязанности сторон прекращ.

В30. Опека и попечительство над малолетними, несовершеннолетними, недееспособными (понятие, субъекты, права и обязанности опекунов, попечителей). Патронажные семьи (понятие, договоры, их условия).Цель опеки и попечительства – защита прав и интересов лиц с ограниченной дееспособностью или полностью недееспособных. Целью опеки и попечительства над несовершеннолетними является также их воспитание, в том числе обеспечение возможности получить образование.Органы опеки и попечительства – органы местного самоуправления. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными в силу психического расстройства. Опекуны – законные представители своих подопечных и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Попечитель дает согласие на совершение сделок, которые граждане, находящиеся под попечительством не вправе совершать самостоятельно (как правило в письменной форме). Они оказывают содействие подопечным в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей и охраняют от злоупотребления со стороны 3-х лиц.

Опекуны и попечители назначаются постановлением главы соответствующей администрации. Если у подопечного есть особо ценное имущество, то орган опеки и попечительства, может назначить управляющего над данным имуществом. Это имущество передается по договору доверительного управления. Правомочия опекунов и попечителей на него не распространяются.По просьбе совершеннолетнего дееспособного устанавливается патронаж, если он по состоянию здоровья не может осуществлять и защищать права и исполнять свои обязанности. Заключается договор поручения или доверительного управления. Приемная семья образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. Договор о передаче ребенка (детей) заключается между органом опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью). На воспитание в приемную семью передается ребенокне достигший совершеннолетия, на срок, предусмотренный указанным договором. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью должен предусматривать условия содержания, воспитания и образования ребенка права и обязанности приемных родителей, обязанности по отношению к приемной семье органа опеки и попечительства, а также основания и последствия прекращения такого договора. Размер оплаты труда приемных родителей и льготы, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей, устанавливаются законами субъектов РФ Договор о передаче ребенка на воспитание в семью может быть расторгнут досрочно по инициативе приемных родителей при наличии уважительных причин (болезни, изменений семейного или имущественного положения, отсутствия взаимопонимания с ребенком конфликтных отношений между детьми .

В36. Договор розничной купли-продажи (понятие, субъекты, права и обязанности сторон).

По договору розничной К-П одна сторона (продавец), осуществляя предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу обязуется передать другой стороне (покупателю) товар, который в последующем будет использоваться для целей, не связанных с предпринимательством.

Свойства: 1) конссесуальный, 2)возмездный, 3)двустроннеобязывающий, 4) договор публичного характера, 5)договор присоединения (условия которого определяются одной стороной, а другая сторона вынуждена согласиться).

Существенные условия договора: 1)предмет – наименование и количество товара, 2)необходимые и обязательные (исключение: при кредите добавляются существенные условия договора).

Договор считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи покупателю кассового (товарного) чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Если чек отсутствует, то покупатель не лишается права ссылаться на свидетельские показания в случае возникновения спора, по факту заключения договора и его условиях.

Объект – товар, всегда вещи: индивидуально определенные, определенные родовыми признаками, потребляемые, непотребляемые, движимые, свободные в обращении.

Субъективный состав: - продавец (предприниматель: ИП, коммерческая организация), - покупатель (гражданин, ЮЛ). Не могут быть субъектом договора государства и муниципалитет.

Основная обязанность продавца передать товар, продавец обязан предоставить покупателю всю необходимую информацию о товаре, о порядке и условиях хранения, о порядке и условиях эксплуатации. Если информация не была предоставлена в последствие чего вещь стала не пригодной, покупатель имеет право обратиться к продавцу с требованием о возмещении убытков.

Продавец обязан передать товар надлежащего качества, надлежащим образом его упаковать.

Основная обязанность покупателя- оплатить товар.

Договором может быть предусмотрено, что товар передается покупателю в определенный договором срок. Покупатель в таком договоре обязуется принять товар по истечению срока (указанного), эта обязанность появляется с момента происхождения.

Специфика договора состоит в том, что покупатель может отказаться от его исполнения в любой момент времени до исполнения продавцом обязанности по передаче товара, при этом покупатель обязан возместить продавцу понесенные убытки.

Договор может предусматривать обязанность продавца предоставить товар покупателю или лицу, которое непосредственно связано с ним. Место доставки оговаривается.

Покупатель имеет право обменять товар при соблюдении следующих условий: 1) подлежат обмену вещи не потребляемые, 2) товар может быть обменен в том случае, если он не был в употреблении, 30 если товар не подошел по цвету, фасону и т. д., 4) в пределах предусмотренного срока (если не оговорено, то в течение 14 дней).

Продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать условию договора о качестве. Если товар передается с дефектами, то покупатель имеет право предъявить одно из следующих требований: - заменить товар, потребовать соразмерного уменьшения цены товара, - потребовать устранения недостатков товара, -устранить недостатки самостоятельно и потребовать возместить затраты, - расторгнуть договор.

Если продавец не исполняет своей обязанности по договору, он обязан возместить причиненные покупателю убытки и исполнить обязательство в натуре.

В42. Договор финансовой аренды (лизинг) (понятие, стороны, предмет, права и обязанности сторон).

Особенность лизинга заключается в том, что этот договор позволяет инвестировать временно свободны денежные средства. Эти денежные средства используются для покупки оборудования, которое в последующем участвует в производственном процессе. Участниками являются предприниматели.

По договору лизинга арендодатель обязуется приобрести в собственность имущество, указанное арендатором у продавца, указанного арендатором и предоставить это имущество за плату во временное владение и пользование арендатору.Свойства: конссесуальный, возмездный, двусторонний.

Форма договора: заключается в простой письменной форме. Требует гос регистрации, если заключается по поводу недвижимости.Существенные условия договора: 1) предмет – вещи, которые передаются во временное пользование и владение в некоторых случаях предметом являются услуги.2) должен быть указан продавец у которого вещь приобретается3) условие – у кого на балансе будет находиться имущество4) срок5) размер арендных платежей.Стороны договора: Арендодатель – лизингодатель. Это как правило специальный субъект: подразделение коммерческого банка, самостоятельная структура, созданная коммерческим банком, лизинговая компания (обладают денежными средствами).

Арендатор – лизингополучатель. Это лицо, которое нуждается в том или ином имуществе, но не обладает денежными средствами.

Продавец субъектом договора не является, он выбирается, как правило, лизингополучателем. Но в некоторых случаях может быть выбран лизингодателем независимо от того, кому предоставлено право выбора. Продавец должен быть указан в договоре.

Объект договора- вещи (непотребляемые, индивидуально-определенные, движимые, недвижимые).Вещь, передаваемая по договору должна использоваться в предпринимательских целях. Не могут быть объектом договора природные объекты.

Содержание.Лизингодатель должен заключить договор К-П с продавцом, который обозначен в договоре. По договору К-П стороны приобретают прав и обязанности.Лизингодатель оплачивает товар и указывает продавцу кому должен быть передан товар. По общему правилу передача товара осуществляется в месте нахождения поставщика. Товар передается лизингополучателем, которому переходят все права и обязанности по договору К-П, т.е. лизингополучатель может предъявлять претензии продавцу, как если бы он сам был покупателем по договору. Но лизингополучатель не может расторгнуть договор.Если продавец допускает просрочку передачи товара, и если в просрочке виноват лизингодатель, лизингополучатель может обратиться к нему с требованием о расторжении договора и возмещении убытков. Лизингополучатель использует имущество в предпринимательских целях в течение срока действия договора, вносит арендные платежи, а по истечении срока действия договора, возвращает арендное имущество, если иное не предусмотрено договором.Риск случайной гибели, повреждения имущества лежит на лизингополучателе.Осуществление текущего и капитального ремонта – обязанность лизингополучателя.Виды лизинга:Финансовый лизинг — вид лизинга, при котором предмет лизинга передается лизингополучателю на срок, соизмеримый по продолжительности со сроком полной амортизации предмета лизинга или превышает его. Предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока действия договора лизинга или до его истечения при условии выплаты лизингополучателем полной суммы, установленной договором лизинга, если иное не предусмотрено соглашением сторон.Оперативный лизинг — вид лизинга, при котором лизингодатель покупает имущество и передает его лизингополучателю в качестве предмета лизинга за определенную плату на определенный срок во временное владение и пользование. По истечении срока действия договораВозвратный лизинг — разновидность лизинга, при котором продавец (поставщик) предмета

лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель.

В47. Наука ГП России (понятие, предмет науки, методы исследования, задачи науки).

Наука ГП - исторически сложившаяся система знаний о гражданско-правовых явлениях, в виде концепции, теории, доктрин.Предмет науки ГП являются: те отношения, которые регулируются нормами ГП; это норм права, которые регулируют отношения, причем как нормы отечественного законодательства так и зарубежного, как современные нормы так и нормы которые действовали раньше; судебная практика.Наука ГП изучает правовые конструкции, которые используются законодателем, предполагает новые конструкции, вырабатывает новые подходы к правовому регулированию. Наука ГП способствует дальнейшему развитию действующего законодательства, устраняет существующие недостатки правового регулирования.Метод науки – совокупность принципов, способов, приемов и средств анализа явлений.

Наука ГП использует самые разнообразные методы – эти методы могут быть разделены на общие – они используются в любой отрасли науки, научной сфере в том числе и в науке ГП, также специальные методы, которые используются в той или иной сфере исходя из ее специфики.Методы исследования:

  1. Диалектический – предполагающий анализ явления в его развитии и анализ источников этого развития и т.п.

  2. Исторический

  3. Социологический

  4. Сравнительно – правовой

  5. Метод комплексного анализа

  6. Метод системного анализаЗадачи: изучение ГП др. стран для сближения рос. законодательства с гр. законодательством экономически развитых стран для сохранения единого экономического пространства.

В48. Субъекты авторского права. Соавторство.

S – автор, правообладатель.Автором может быть как гражданин РФ, так и ин. гражданин, лица без гражданства.Правообладатель: наследники автора, работодатели.

Автором может быть любой гражданин вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Чтобы считаться автором необходим юридически поступок, возможность стать автором произведения входит в состав правоспособности.

Права автора подлежат правовой охране вне зависимости от государственной регистрации и вне зависимости от наличия знака правовой охраны, включает 3 элемента: - С, - имя правообладателя, - год одной публикации.

Авторские права осуществляются гражданами обладающими дееспособностью в полном объеме самостоятельно, малолетними гражданами и гражданами признанными в судебном порядке недееспособными, законными представителями, несовершеннолетние от 14 до 18 лет самостоятельно, ограничено недееспособные при получении согласия попечителей.

Правовая охрана предоставляется произведениям граждан РФ вне зависимости от того где первый раз было обнародовано произведение. Произведение ин. Граждан и лиц без гражданства, если это предусмотрено международным договором.

Соавторство. Необходимо наличие в совокупности следующих условий:

  1. Произведение создано совместным трудом двух или более лиц. Под совместным трудом понимается создание результата совместными усилиями авторов.

  2. В результате совместной деятельности создано единое произведение, т.е. такое произведение в котором при изъятии части оставшиеся часть утрачивает свое значение и не может использоваться в дальнейшем как единое целое.

  3. Круг лиц участвующих в создании произведения носит творческий характер. Не может быть признан соавтором гражданин, который помогал в поиске материала, оказывал техническую поддержку (перепечатывание)

  4. Наличие соглашения между гражданами о создании единого произведения. Может быть заключен в любой форме, на любо стадии работы, соглашение должно носит добровольный характер.Различают 2 вида: 1. раздельное; 2. не раздельное

Раздельное имеет в том случае когда часть произведения может использоваться самостоятельно, независимо от других частей и автор такой части известен.

При раздельном соавторы могут самостоятельно по собственному усмотрению использовать созданную им часть, согласие другого соавтора предполагается.

Возможен между соавторами договор, который предусматривает заперт на использование части произведения.

Не раздельное имеет место в том случае когда невозможно выделить из произведения в качестве самостоятельной части созданной одним из соавторов. Между соавторами заключается договор, который предусматривает порядок реализации на использование произведения. В частности соавторы могут договорится в каком порядке указываются их имена, как распределяется вознаграждение между ними, кто из них будет заключать договор об использовании произведения. Если такой договор отсутствует права на произведения осуществляются сообща.

К отношениям соавторства не относятся:

1. совместное использование произведения

2. дозволенное использование чужого произведения для создания нового (н: написание сценария не является произведение созданным соавторством).

В8. договор найма жилого помещения на коммерческой основе (понятие, субъекты, содержание).По договору коммерческого найма жилого помещения одна сторона - собственник или управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем в течение предусмотренного договором срока.Свойства:- двусторонний - возмездным - консенсуальным- срочный Он должен быть заключен в письменной форме, которая, однако, не является типовой: здесь возможно включение в договор по соглашению сторон и "случайных" условий, нетипичных для данного договора, например условия о праве нанимателя пользоваться частью земельного участка с указанием ее размера и границ..Сторонами договора найма жилого помещения являются наймодатель и наниматель. Заключая договор найма жилого помещения на коммерческих началах, гражданин сам определяет, кто будет проживать совместно с ним в нанятом им помещении. В числе этих лиц может вообще не быть его родственников. Поэтому применительно к данным отношениям закон говорит не о "членах семьи нанимателя", а о "постоянно проживающих вместе с ним гражданах".В договоре коммерческого найма жилого помещения должен содержаться перечень граждан, которые будут постоянно проживать совместно с нанимателем. Если же в договоре такой перечень отсутствует, то постоянное проживание граждан совместно с нанимателем допускается лишь с согласия наймодателя. Значит, наймодатель вправе не допускать постоянного проживания совместно с нанимателем лиц, если их вселение произошло без его согласия.При вселении других граждан для постоянного проживания (кроме вселения их при заключении договора) требуется согласие наймодателя, нанимателя и граждан, постоянно с ним проживающих. Такое согласие не требуется лишь при вселении несовершеннолетних детей. Очевидно, имеются в виду дети не только нанимателя, но и лиц, совместно с ним проживающих. Предметом договора найма жилого помещения может быть изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания (квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого дома). Таким образом, в наем могут сдаваться изолированные жилые помещения, состоящие из квартиры либо одной или нескольких комнат. В то же время не могут быть самостоятельным объектом договора найма жилья часть комнаты или комната, связанная с другой комнатой общим входом (смежные комнаты), а также подсобные помещения (кухня, коридоры, кладовые и т.п.).Предоставляемое гражданам по договору найма жилое помещение должно отвечать установленным санитарным, противопожарным, градостроительным и техническим требованиям и быть пригодным для проживания. Пригодность жилых помещений для постоянного проживания определяется органами Государственной жилищной инспекции.Пользование жилыми помещениями в многоквартирных домах имеет свои особенности. Наниматель вправе пользоваться не только предоставленным ему по договору найма жилым помещением, но и общими помещениями дома (коридоры, холлы, лестницы), а также механическим, электрическим, санитарно-техническим и иным оборудованием за пределами или внутри квартиры, обслуживающим более одной квартиры (лифтами, мусоропроводом и др.)Наймодатель по данному договору обязан: - передать нанимателю жилое помещение в состоянии, пригодном для проживания, - осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, в котором находится сданное внаем жилое помещение, - обеспечивать предоставление нанимателю за плату необходимых коммунальных услуг и ремонт общего имущества дома - производить капитальный ремонт сданного внаем жилого помещения (если иное не предусмотрено договором) Однако он не вправе осуществлять переоборудование жилого дома без согласия нанимателя, если такое переоборудование существенно изменит условия пользования нанятым жильем. Со своей стороны, наймодатель вправе требовать от нанимателя выполнения обязанностей, предусмотренных договором.Наниматель обязан:- использовать жилое помещение только для проживания, - обеспечивать его сохранность и поддерживать в надлежащем состоянии, включая производство текущего ремонта жилья м), - своевременно вносить плату за жилье и коммунальные услуги. При этом размер платы в договоре коммерческого найма жилья устанавливается по соглашению сторон, а потому, как правило, многократно превышает размер оплаты жилья, предоставленного по договорам социального найма и найма специализированного жилья. Наниматель не вправе производить переустройство и реконструкцию жилого помещения без согласия наймодателя.Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий пяти лет. Если в договоре срок не определен, договор считается заключенным на пять лет.По истечении срока договора найма жилого помещения наниматель имеет преимущественное право на заключение договора найма жилого помещения на новый срок.Не позднее чем за три месяца до истечения срока договора найма жилого помещения Если наймодатель не выполнил этой обязанности, а наниматель не отказался от продления договора, договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.

В15. наследование по закону

Наследование по закону применяется, если наследодатель не составил завещания.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности:

Причем наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию только в том случае, если нет наследников предшествующих очередей.

Очередность наследования по закону:

  1. дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (т.е. получают ту долю наследственного имущества, которая причиталась бы их родителю, если бы он был жив ко времени открытия наследства. Усыновленные и усыновители, поскольку они в своих правах приравниваются к детям и родителям по происхождению, наследуют друг после друга.

  2. .полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Братья и сестры наследуют друг после друга, если между ними существует кровное родство, т.е. кровная связь, обусловленная происхождением от общего предка. Именно поэтому не наследуют друг после друга так называемые сводные братья и сестры (не имеющие общих родителей).

Наследниками являются не только полнородные (имеющие общими обоих родителей), но и неполнородные братья и сестры. Последние могут быть единокровными (у них общий только отец) и единоутробными (у них общая только мать).

Дедушка и бабушка также являются наследниками второй очереди. Причем со стороны матери они наследуют всегда, а со стороны отца - только тогда, когда юридическая связь с ребенком (с отцом) установлена предусмотренным законом способом.

  1. полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. В том случае, если кто-либо из наследников третьей очереди умрет до открытия наследства, т.е. раньше наследодателя, к наследованию по праву представления призываются двоюродные братья и сестры наследодателя, т.е. дети братьев и сестер его родителей

  2. родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

  3. родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

  4. родственники пятой степени родства - детдвоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети)

  5. пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (свойственники - это члены одной семьи, не связанные общей кровью)

  6. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти). В этой роли могут выступать как родственники или свойственники наследодателя, так и посторонние лица.

Состоящими на иждивении признаются лица, которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном иждивении наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая материальная помощь не может служить основанием для признания лица иждивенцем.

Нетрудоспособными считаются лица, достигшие пенсионного возраста; инвалиды I, II, III групп; лица, не достигшие 16 лет, а учащиеся - 18 лет. При этом имеет значение факт достижения пенсионного возраста или получения инвалидности, а не состоявшееся назначение пенсии. Продолжение трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.

В ряде случаев, предусмотренных законом, имущество умершего считается выморочным и переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Исчерпывающий перечень таких случаев:

1) наследники, как по закону, так и по завещанию отсутствуют;

2) никто из наследников не имеет права наследовать;

3) все наследники отстранены от наследования;

4) никто из наследников не принял наследства;

5) все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования.

В22.Конкурсное производство при несостоятельности ( банкротстве) юридических лиц. Очередность удовлетворения требований кредиторов.ФЗ «О несостоятельности ( банкротстве)».Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом влечет за собой открытие конкурсного производства.. Конкурсное производство вводится на срок до шести месяцев. Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев.Определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке, установленном законом.

Последствия открытия конкурсного производства: с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства: срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим; прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей; сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к сведениям, признанным конфиденциальными или составляющим коммерческую тайну;

прекращается исполнение по исполнительным документам, в том числе по исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур, применяемых в деле о банкротстве, если иное не предусмотрено Федеральным законом « О несостоятельности ( банкротстве)»; исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось, подлежат передаче судебными приставами - исполнителями конкурсному управляющему; снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника. Основанием для снятия ареста на имущество должника является решение суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Наложение новых арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения имуществом должника не допускается;

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производствапрекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия ( исключение: например, полномочий общего собрания участников должника)

Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также компенсация морального вреда;

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

После расчетов с кредиторами третьей очереди производятся расчеты с кредиторами по удовлетворению требований по сделке, признанной недействительной

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога.

В23. Понятие гражданского правоотношения. Его основные черты. Структура гражданских правоотношений: субъекты, субъективное право, субъективная обязанность, объекты правоотношения.

Гражданское правоотношение - это общественное волевое отношение между юридически равными субъектами обладающими автономией воли и имущественной самостоятельностью, приобретающие взаимные права и обязанности.

Черты: равенство сторон, их юридическая независимость друг от друга. Ни одна сторона в гражданском правоотношении не может повелевать другой стороне и диктовать ей свои условия, только в силу занимаемого ею положения; требовать только в силу существующего между ними договора или прямого указания закона.

Структура: 1) Субъекты: физ и юр лица, РФ, SРФ, муниципальные образования. Объекты – все то, по поводу чего возникают и существуют конкретные права и обязанности субъектов: вещи: деньги и ценные бумаги; имущественные права, работы, услуги, результаты интеллектуальной собственности. Содержание – составляют права и обязанности, поскольку права и обязанности принадлежат конкретному лицу, поскольку они называются субъектами. Содержание состоит из :

субъективного права- обеспеченная гос-ом мера возможного (дозволенного) управамоченому лицу поведение.

Мера определяется законом. Если из свободы лица то, возможное поведение, если из запрета- дозволенного поведения. Если права нарушены, то гос-во встает на вашу сторону, - т.е обеспечивается гос-ом. Виды: активные ( совершать самостоятельно), пассивные ( возможность требовать);

и субъективная обязанность- (юридическая обязанность)- обеспеченная гос-ом мера должного поведения обязанного лица. Субъективная обязанность существует постольку, поскольку существует субъективное право. Гарантирует реализацию субъективного права. Мера субъективной обязанности определяется соответствующим субъективным правом.

В31. Промышленный образец, полезная модель как объекты патентных прав.Объектами патентного права являются патентоспособные полезные модели и промышленные образцы. Патентоспособность — это свойство новшества быть признанным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом в правовом смысле.В качестве промышленного образца охраняется художественно-консрукторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. Не признаетсяобстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, такое раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором эти сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, если заявка на промышленный образец подана в орган по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытияинформации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе. Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения: • обусловленные исключительно технической функцией изделия; • объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений; • объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ; • изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали. Таким образом, содержание промышленного образца составляет не техническое, как у изобретения или полезной модели, а художественно'конструкторское решение изделия. Данное решение формирует не конструктивные свойства, а лишь внешний облик изделия: автомобиля, трактора, самолета, станка, телевизора, игрушки, мебели и т.п. Промышленный образец как художественно"конструкторское решение существенно отличается также от произведения искусства, поскольку в нем должны органически сочетаться конструктивные и эстетические качества изделия. Таким образом, художественно"конструкторское решение может быть признано промышленным образцом, если оно обладает художественной и информационной выразительностью, целостностью композиции, рациональностью формы (удовлетворяет конструктивно"технологическим требованиям) и соответствует требованиям эргономики. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в орган по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

В37. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.

В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.

Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства).

Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана.Субъектный состав: 1) гарант – может быть только специальный субъект права: либо банк, либо кредитная учреждение, либостраховая организация. Если банковская гарантия выдается другим лицом она ничтожна, т. к. правоспособностью по выдаче банковской гарантии обладают только указанные субъекты. 2) принципал – должник в обеспечиваемом обязательстве. 3) бенефициар – кредитор в обеспечиваемом обязательстве.

Оформление банковской гарантии1. Обращение должника к банку с требованием о выдаче гарантии.2. Заключение договора между должником и банком. Договор заключается в простой письменной форме. В такой договор должно быть включено условие о вознаграждении, о существе обеспечиваемого обязательства, сроки его исполнения, цена обязательства, о документах, которые должны быть предоставлены кредитором при предъявлении требований гарантом. Также нужно установить объем обеспечиваемых требований. С момента заключения договора должник становится принципалом, а банк – гарантом.3. Выдача гарантии – исполнение договора, заключенного между должником и банком. Это одностороння сделка.Банковская гарантия оформляется в письменной форме. В ней должно быть предусмотрены следующие условия: сумма, на которую банковская гарантия выдается; условия уплаты; перечень документов, который обязан предоставить бенефициар. Также может быть установлено право гаранта на отзыв гарантии, основания и условия отзыва, право бенефициара уступить право требования по банковской гарантии, срок вступления в силу, ограничения ответственности гаранта перед бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

Банк. гарантия может обеспечивать как существующие требования, так и те, которые возможны в будущем. С выдачей банковской гарантии между гарантом и бенефициаром возникает обязательство.

Содержание: Бенефициар имеет право предъявить гаранту требования о выплате, обусловленной банк. гарантией денежной суммы. Гарант обязан рассмотреть заявленные требования с должной осмотрительностью, заботливостью.

Гарант обязан уведомить должника о том, что требования были получены, он отправляет копии полученных документов должнику. Гарант либо удовлетворяет требования бенефициара, либо отказывает при непредставлении всех необходимых документов, или когда требование заявлено при истечении срока, на который выдана гарантия.

Если гаранту на момент заявления требований стало известно, что обязательство в обеспечении исполнения которого гарантия установлена признано недействительным, либо оно было исполнено, гарант обязан уведомить об этом и принципала и бенефициара.

Если после получения такого удовлетворения бенефициар вновь предъявляет требования, то они должны быть удовлетворены.

Гарант удовлетворяет требования бенефициара, приобретает право требования к принципалу. Принципал обязан уплачивать гаранту обусловленную договором вознаграждение. Гарант отвечает перед бенефициаром только в пределах той суммы, которая в гарантии обозначена. Исключения составляют случаи, когда гарант ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по гарантии (н-р: просрочка исполнения обязательства, причиняющая кредитору убытки).

Прекращение банковской гарантии

1. Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается:1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту;4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств.Прекращение обязательства гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2 и 4 настоящего пункта, не зависит от того, возвращена ли ему гарантия.2. Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен без промедления уведомить об этом принципала.

В43. Внешнее управление и другие меры оздоровления при банкротстве юридического лица. Прав и обязанности внешнего управляющего.К процедурам банкротства, применяемым арбитражным судом при рассмотрении дела о банкротстве юридического лица, относится не только конкурсное производство, завершающееся ликвидацией должника, имировое соглашение, исключающее такую ликвидацию, но и наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление. Эти три процедурымогут завершиться восстановлением платежеспособности должника и тем самым – снятием угрозы его ликвидации, а потому считаются «реабилитационными» процедурами.

Наблюдение за деятельностью должника вводится арбитражным судом после проверки обоснованности требований заявителя (кредитора) к должнику либо после принятия к производству заявления самого должника об объявлении его банкротом. Для его осуществления суд утверждает временного управляющего, который, однако, не заменяет руководителя и другие органы должника при выполнении их функций (но вправе ходатайствовать перед судом об отстранении руководителя должника от его должности). В этот период приостанавливается производство и исполнение по всем делам, связанным с обращением взыскания на имущество должника, а денежные требования к нему могут предъявляться лишь в конкурсном порядке. Цель этих мер очевидна — сохранение имущества должника для соразмерного удовлетворения требований всех кредиторов.Финансовое оздоровление представляет собой новую реабилитационную процедуру, ранее неизвестную не только отечественному, но и зарубежному праву1. Она вводится арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов на срок не более двух лет при наличии утверждаемого судом графика погашения задолженности. При предоставлении лицами, ходатайствующими о введении финансового оздоровления должника (например, его учредителями или участниками), дополнительного обеспечения требований кредиторов в виде банковской гарантии, суд может ввести его и независимо от решения собрания кредиторов. Существо финансового оздоровления сводится к тому, что должник производит расчеты с кредиторами в соответствии с графиком погашения задолженности, при нарушении которого лица, предо ставившие дополнительное обеспечение кредиторам, должны за его счет удовлетворить их требования в упрощенном порядке что значительно повышает шансы кредиторов на удовлетворение их требований. Суд также утверждает административного управляющего, который и контролирует выполнение плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности, рассматривает отчеты должника по этим вопросам и предоставляет свои заключения об этом общему собранию кредиторов, а также ведет реестр требований кредиторов и созывает их общие собрания.Внешнее управление вводится арбитражным судом на срок не более 18 месяцев, но может быть продлено еще не более чем на 6 месяцев (а по ходатайству собрания кредиторов или внешнего управляющего этот срок может быть сокращен). На период внешнего управления вводится мораторий — отсрочка удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и обязательным платежам. Одновременно судом утверждается внешний управляющий, который управляет делами должника, поскольку к нему переходят полномочия руководителя и других органов должника (последние сохраняют лишь право принимать решения об увеличении уставного капитала должника, в том числе путем размещения дополнительных акций, а также о замещении его активов или о продаже предприятия должника как имущественного комплекса.Внешний управляющий разрабатывает план внешнего управления и представляет его на утверждение собранию кредиторов. План должен предусматривать меры по восстановлению платежеспособности должника,в частности, перепрофилирование производства и закрытие нерентабельных производств, продажу части имущества или предприятия должника, увеличение его уставного капитала, замещение активов должника путем создания на базе его имущества открытого акционерного общества и др. Внешний управляющий управляет и распоряжается имуществом должника в соответствии с указанным планом, реализует предусмотренные им меры и информирует о результатах собрание кредиторов. При этом крупные и некоторые другие сделки внешний управляющий вправе заключать лишь с предварительного согласия собрания кредиторов. О н вправе отказаться от исполнения должником некоторых заключенных сделок, препятствующих восстановлению его платежеспособности или носящих заведомо убыточный характер. По результатам своей деятельности внешний управляющий предоставляет отчет собранию кредиторов. В зависимости от этих результатов кредиторы принимают решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством: либо о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности должника, либо о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Возможно и заключение мирового соглашения кредиторов с должником. После этого внешнее управление считается завершенным. При прекращении производства по делу о банкротстве или при открытии конкурсного производства полномочия внешнего управляющего прекращаются.

В49. Договор банковского кредита (понятие, S, права и обязанности).

По кредитному договору банк или кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Свойства: консенсуальный, двусторонний, возмездный.

Договор о кредите должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение которой влечет его недействительность.

С/у/д:

  1. срок

  2. цена

  3. предмет обеспечения

Стороны договора – кредитор (банк или иная кредитная организация), и заемщик (лицо получающее денежные средства для предпринимательских или потребительских целей).

Виды: 1. товарный кредит, предметом договора являются вещи, определенные родовыми признаками. Сторонами договора являются любые лица. Договор товарного кредита отличается от займа вещей тем, что договор займа заключается в момент передачи вещи взаймы. Договор товарного кредита возлагает обязанность передать вещь.2. коммерческий кредит. Договор коммерческого кредита предполагает передачу в собственность заемщику денежных средств или определенных родовыми признаками вещей в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты товаров, работ или услуг. Договор коммерческого кредита можно рассматривать как одно из условий другого договора. Например, договор к-п в рассрочку предполагает передачу права собственности на предмет договора покупателю, обязанному оплатить его в определенный срок. Предмет договора считается переданным на условиях договора коммерческого кредита.3. банковский кредит.

Права и обязанности сторон договора:

  1. Кредитор вправе отказаться от предоставления кредита полностью или частично, если есть обстоятельства, свидетельствующие о том, что кредит не будет возвращен в срок.

  2. По кредитному договору заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее, т.е. размер процентов по кредитному договору

  3. Заемщик по кредитному договору обязан соблюдать целевое использование полученных по кредиту денежных средств. При нарушении заемщиком этого условия кредитного договора банк вправе требовать от заемщика досрочного возврата кредита и оплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором.

В50. Условия действительности сделок (требования, предъявляемые к субъектам, форме, содержанию, и волеизъявлению).

Субъекты: любые дееспособные субъекты ГП. Дееспособность юр. лиц характеризуется целями их деятельности, отображенную в юр. документах (спец. правоспособность), с одной стороны, и полномочиями органа юр. лица, имеющего право на совершение сделок от имени юр. лица, с другой.

Требования:

1совершать сделки могут лишь лица, обладающие такой составной частью дееспособности, как сделкоспособность.2требуется, чтобы лицо действительно желало совершить сделку и правильно выразило волю на ее совершение.3необходимо, чтобы волеизъявление на сделку было облечено в требуемую законом форму.4условия сделки не должны противоречить действующему законодательству.

Форма сделки – способ выражения воли ее сторон.

1устная (путем переговоров).2письменнаяа) простая письменная форма – совершается сделка путем составления документа, выражается ее содержание и подписание лицом, совершившим сделку. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения: 1. сделки юр.лиц между собой и с гражданами; 2. сделки граждан между собой на сумму. Превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях предусмотренных законом, независимо от сделки

б) квалифицированная (нотариальная). Она необходима: 1. в случаях, указанных в законе; 2. в случаях предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась.Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки:

1несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

2несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность

3несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки.

Содержание сделки – совокупность составляющих ее условия Оно должно соответствовать требованиям закона и иных правовых актов.

Воля и волеизъявление. Имеют значение для действительности сделки в их единстве. Для действительности не безразлично и то, как формировалась воля лица. Необходимым условием является отсутствие каких-либо факторов, которые могли бы нарушить представление лица о существе сделки или ее отдельных элементов (обман, заблуждение), либо создать видимость внутренней воли при ее отсутствии (угроза, насилие). Волеизъявление должно правильно отражать внутреннюю волю и довести ее до сведения участников сделки.

Условия: а) субъективный состав, б) соответствие воли и волеизъявление, в) требования формы сделки – способ выражения воли сторон, г) законность содержания.

В51 Смежные права (понятие, субъекты, содержание, защита)

Смежные права – это совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения по

охране исполнений, постановок, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания, установлению режима их использования, наделению исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций личными неимущественными и имущественными правами и защите этих прав.

К смежным правам относятся: 1. права исполнителей произведений, 2) права производителей фонограмм, 3) права сообщений произведении в эфир и по кабелю, 4) права на базы данных, а также права на произведение науки, 5) литературы, искусства, которые обнародованы после перехода их в общественное достояние.Смежные права называются так, потому что они находятся в неразрывной связи с объектами которые охраняются авторским правом за редким исключением (н: у изготовителя фонограмм возникает смежное право на запись не только произведении, но и природных звуков).

Субъектами смежных прав обычно являются следующие группы лиц:1. Исполнитель – гражданин, чьим творческим трудом создано произведение (артист, режиссер, постановщик, дирижер). Если в исполнении участвуют несколько граждан, то в этом случае возникают отношения которые по своему характеру схожи с отношениями соавторства. Права осуществляющие руководством коллектива от имени коллектива. Исполнитель имеет право авторства, право на имя, право на неприкосновенность, исключительное право. Исключительное право исполнителя носит срочный характер, срок 50 лет, начало срока 01.01. года следующего за годом в котором исполнение имело место переданного в эфир по кабелю.2. Изготовитель фонограммы – это лицо, которое взяло на себя инициативу и ответственность осуществить запись произведения, исполнения или других звуков, либо отображение этих звуков. Изготовитель фонограммы – это профессионал (исключительное право, возможность или право указывающее на экземпляре фонограммы свое имя, затем право на защиту фонограммы, на искажение при ее использовании, право обнародования). Исключительное право на фонограмму имеет срочный характер (50 лет).3. Организация, которая осуществляет передачу в эфир по кабелю звука и изображения. Принадлежит только исключительный характер, срок 50 лет.4. Материалы расположенные в определенной последовательности. Правообладателем является лицо, которое организовало создание базы данных, а также работу по сбору, обработке и расположению составляющих базу данных. Срок 15 лет с 01.01…5. Публикатор – гражданин, который обнародовал произведение ставшее народным достоянием. Принадлежит право на обнародование произведения своего имени, носит срочный характер, начало срока с 01.01… (25 лет). Защита смежных прав – совокупность мер, направленных на восстановление и признание этих прав при их нарушении или оспаривании.Смежные права охраняются вне зависимости от регистрации и вне зависимости от наличия знака правовой охраны:- латинская буква «Р» в окружности- наименование правообладателя- год.

Способы защиты: признание права; восстановление положения существующего до нарушения права (реституция). Имущественные способы защиты: взыскание убытков; взыскание дохода, полученного нарушителем; взыскание компенсации или денежных сумм, которые взыскиваются на усмотрение суда; моральный вред.

В52. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств (понятие, виды, права и обязанности сторон).

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.

Виды залога:

1залог недвижимости (ипотека),

2залог товаров в обороте

3залог вещей в ломбарде

Залог недвижимого имущества. Регулируется ГК РФ и ФЗ «Об ипотеке». Предметом ипотеки являются объекты недвижимости. Залог объекта недвижимости определяется характером соответствующих объектов. Особенности:

Форма – простая, письменная и сам договор подлежит государственной регистрации.

Залог товаров в обороте. Регулируется только ГК РФ. Это предпринимательские отношения. Предмет – товары,

Залог вещей в ломбарде.

Права и обязанности сторон: 1) залог не дает залогодержателю права на вещь. Ее собственником остается залогодатель. При нарушении обеспеченного залогом обязательства залогодержатель не может объявить предмет залога своим, а может лишь получить деньги, вырученные от реализации имущества. 2) Если иное не предусмотрено договором, сторона у которого находится заложенное имущество, обязана страховать его от рисков утраты и повреждении за счет залогодателя; принимать меры по сохранности имущества, немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты, повреждения. Залогодатель обязан не совершать уступки залож. права, не совершать действий, влекущих его прекращение или уменьшение его стоимости. 3) Залогодержатель и залогодатель вправе проверять состояние и условия хранения заложенного имущества, находящиеся у другой стороны.

В58. Личные неимущественные права автора произведения науки литературы и искусства.

Право авторства - юридически обеспеченная возможность лица считать автором произведения и возможность требовать признания, данного от других лиц.

Характеризуется тем, что: не отделимы от личности автора, не отчуждаемо; является правом абсолютным (обязанность всех и каждого воздерживаться от нарушения данного правомочия); действует в течение всей жизни автора и прекращается с его смертью, в дальнейшем оно существует как юридический факт, с которого все должны считаться, после смерти автора авторство признается и охраняется законом.

Право на авторское имя, т. е автор может использовать или разрешать использовать произведение под своим подлинным именем, под псевдонимом или без его обозначения. (он может требовать указания своего имени каждый раз при издании, публичное использование и ином использовании произведения, так же требовать, чтобы имя автора не искажалось при его упоминании лицами, использовавшими произведение).С момента создания произведения за его автором закрепляется право на защиту произведения, его названия, от искажения или иного посягательства, способное нанести ущерб чести или достоинства автора.

Право на обнародование произведения и на его отзыв (отказ от ранее принятого решения об обнародовании произведения, либо если произведения уже было обнародовано, отказаться от доведения до всеобщего сведения, публично оповестив об отзыве произведения). Право обнародования может переходить к другим лицам (например: наследникам).

Право на опубликование-возможность выпуска в обращении экземпляров произведения в количестве, достаточных для удовлетворения разумных потребностей публики исходя их характера произведения. Опубликованное произведении может в определенном случаях использоваться без согласия автора ( библиотеками, архивами, учебными заведениями)

В59.Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве виды. (Долевые, солидарные, субсидиарные)

Субъектами исполнения обязательства являются его стороны — должник и кредитор. Если обязанностью первого является надлежащее исполнение обязательства, то обязанностью второго является своевременное принятие исполнения. Множественность лиц в обязательстве — случаи, когда стороны обязательства представлены более, чем одним лицом. Виды множественности лиц: · активная — несколько кредиторов; · пассивная — несколько должников; · смешанная — несколько и кредиторов, и должников по одному обязательству. Права и обязанности нескольких лиц, участвующих на одной стороне обязательства, различаются в зависимости от вида множественности. Долевая множественность — каждый участник обладает правами или несет обязанности в пределах определенной доли. Активная долевая множественность: каждый кредитор вправе требовать от должника исполнения лишь в пределах доли, принадлежащей этому кредитору. Пассивная долевая множественность — право кредитора требовать от каждого содолжника исполнения только в части приходящейся на него доли; должник, исполнивший обязательство в своей доле, выбывает из него, для остальных оно продолжается. Долевая множественность предполагается в качестве общего правила. В соответствии со ст.321 ГК если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное. Солидарная множественность — каждый участник обладает правами или несет обязанности в полном объеме обязательства. Статья 322 определяет, что солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное. Субсидиарные обязательства существуют лишь при пассивной множественности лиц. Их особенности заключаются в определенной очередности их исполнения перед кредитором: кредитор обязан предъявить требования к основному должнику; субсидиарный должник исполняет обязательство только в части, не исполненной основным должником. Субсидиарное обязательство возникает как в силу закона, так и в силу договора.

В65. Договор как основание возникновения обязательственного правоотношения ( понятие договора, виды договора). Принцип свободы договора.

Договор – это соглашение 2-х или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Значение договора состоит в том, что он устанавливая права и обязанности его участников тем самым регулирует отношения (регулятивная функция договора). В договоре определена модель будущего поведения участников договора. В договоре как правило его участники устанавливают основания, условия ответственности за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение, тем самым обеспечиваются охрана интересов участников ( гарантийная и охранительная функция договора). Поскольку участники договора определяют его содержание исходя из собственных интересов и потребностей, договор позволяет наиболее оптимальным способом достичь той цели, ради которой он заключался сторонами .

Содержание договора: Все условия делятся на существенные, обычные и случайные. Существенные – необходимые и достаточные для заключения договора: предмет, цена, оценка, существо размер и срок (д-р залога). Обычные - не нужд. в согласовании сторон, они предусмотрены в соответствующих нормативных актах и автоматически вступают в действие в момент заключения договора (условия, которые содержатся в законодательстве об этих договорах): цена, обычаи дел. оборота, применимые к отношениям сторон, которые вступают в действие, если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой. К числу обычных условий отнесены примерные, разработанные для договоров определённого вида и опубликованных в печати, если в договоре имеется ссылка к этим примерным условиям. Случайные - изменяют либо дополняют обычные условия – включая в текст договора по усмотрению сторон. Иногда в содержание договора включены права и обязанности сторон.

Виды договора: 1. В зависимости от момента заключения консенсуальный ( с момента заключения соглашения), реальный ( действует с момента передачи вещи).

2.В зависимости от возмездности: возмездный (за плату) и безвозмездный.

3.В зависимости от распределения прав и обязанностей участников: односторонние ( только у одной стороны права, а у другой только обязанности), двусторонние ( у обоих сторон права и обязанности)

4. от того, кому принадлежит право требования: обычные ( простые односторонние), конструктивные ( появление 3-его лица со своим интересом).

Возможно заключение предварительного договора – это обязательство заключение договора в будущем ( составляется в той же форме, что и основные, содержат указание на предмет, и условия основного договора, срок его заключения.

Принцип свободы договора: закреплён в ст. 421 ГК РФ.

1.Участники оборота сами решают заключать им договор или нет, понуждение к заключению договора не допускается.

2.Участники оборота сами выбирают вид договора, это может быть договор предусмотренный законом или нет, но не противоречащий ему.

3.Участники оборота могут заключить смешанный договор – договор который включает несколько видов.

4. Участники оборота сами определяют условия договора.

В69. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними ( в возрасти до 14 лет, от 14-ти до 18 лет).

За вред, причинённый малолетним, отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Условием их ответственности является их собственное виновное поведение (неосуществление должного надзора, безответственное отношение к их воспитанию, отсутствие внимания и др.). Доказать отсутствие вины можно достаточно вескими основаниями (невозможность осуществления воспитания детей и надзора за ними из-за тяжёлой продолжительной болезни, вынужденной длительной командировке и др.). Ответственность за вред, причинённый малолетним, несут оба родителя, даже, если 1 из них проживает отдельно от ребёнка, если не докажет, что по вине др. род. или др. лиц, с которыми проживает ребёнок, он не имел возможности принимать участие в его воспитании. Если родители лишены род. прав, то возможность возложения на них ответственности за причинённый детьми вред ограничивается 3-х летним сроком, по его истечению ответственность исключается. Если малолетний причинил вред в то время, когда находился под надзором школы, детского сада, лечебного учреждения, или лица, осуществляющего надзор за ребёнком на основании договора (няня), которые обязаны осуществлять над ним надзор, ответственность возлагается на них, если они не докажут, что вред возник не по их вине, что надзор был надлежащим в момент причинения вреда. Если будет доказана вина и родителей и учреждения, вред возмещается по принципу долевой ответственности в зависимости от степени вины каждого.

Обязанность по возмещению вреда потерпевшему м.б. перенесена на самого причинителя судом при одновременном наличии 5 условий:

1) если причинён вред жизни и здоровью;

2) если ответственность несут родители (усыновители), опекуну и другие граждане (няня), кроме юр. лица;

3)смерть ответчика или отсутствие у него достаточных средств для возмещения вреда;

4) причинитель вреда должен стать полностью дееспособным;

5) причинитель вреда должен обладать достаточными средствами для возмещения вреда.

Несовершеннолетние от 14 до 18 лет признаются деликтоспособными и несут самостоятельно ответственность за причиненный вред. Если имущества несовершеннолетнего не хватает, то родители (попечители) несут дополнительную (субсидиарную) ответственность. Учреждение, осуществляющие надзор за детьми в период их нахождения в них, не несут никакой ответственности. Обязанность родителя (усыновителя), опекуна по возмещению вреда прекращается по достижениию причинившим вред 18 л. возраста если у него появляется доход и другое имущество, достаточное для возмещения вреда или он стал дееспособным до достижения 18л. возраста. Если вред причинён 2 или более несовершеннолетними, то они отвечают солидарно, а их родители несут долевую ответственность в соответствии со степенью своей вины.

В53. Основные начала (принципы) гражданского права.

Основные начала (принципы)- базовые, наиболее общие идеи, лежащие в основе всего гражданско - правового регулирования отношений, которые выражают основные исходные положения такого регулирования и являются векторами развития данной отрасли, н основе которых должно строиться развитие гражданского права.1) основные начала (принципы) гражданского права.

«Основные начала» - это основное, ведущие принципы гражданского права, то есть главные идеи, основополагающие положения.

О принципах Среди них:

  1. Равенство участников отношений, т.е. отсутствие власти по отношению друг к другу, применение к ним одних и тех же правил;

  2. Равенство всех форм собственности;

  1. Неприкосновенность собственности (провозглашен первоначально Конституцией), означает, что по общему правилу право собственности может быть прекращено лишь по воле собственника. А против его воли, лишь в случаях и порядке, прямо предусмотренных законом, преимущественно в судебном порядке (исключение - реквизиция по решению гос. органов при ЧП). ГК определен исчерпывающий перечень оснований прекращения права собственности;

  2. Свобода предпринимательства.

  3. Свобода договора - возможность по своему усмотрению выбирать, заключать ли договор или нет, какой, с кем, когда и на каких условиях (ограничивается в публичном договоре, где есть обязанность заключить его с каждым, кто обратится: железная дорога, например, обязана продавать билеты всем желающим при наличии свободных мест);

  4. Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела (включая неприкосновенность жилища, корреспонденции, переговоров и пр.), ограничение этого принципа возможно лишь в целях охраны общественных интересов (прослушивание телефонных переговоров- по возбужденному уголовному делу с санкции судьи).

  5. Свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств по всей территории РФ (недопустимость региональных барьеров для этого - пошлин за ввоз , к примеру).

  6. Осуществление прав своей волей и в своем интересе.

  7. Недопустимость злоупотребления правом.

Принципы применяются также при аналогии права, когда некое отношение не урегулировано законом, и нет норм, которые регулировали бы сходные отношения.

В54. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (понятие источника повышенно опасности, условия ответственности).

Деятельность связанная с повышенной опасностью – использование механизмов транспортных средств, электроэнергии высокого напряжения.

В науке ГП существуют 2 теорий:1. теория деятельности2. теория объекта

Согласно теории деятельности источник повышенной опасности – любая деятельность, которая создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека плюс деятельность по использованию объектов, веществ, производного, хозяйственного и иного назначения, обладающего такими же свойствами.

Согласно теории объекта источником повышенной опасности являются предметы материального мира, обладающие опасными для окружающего мира свойствами не поддающимися со стороны человека контролю.

Основаниями для отнесения деятельности объекта к источнику повышенной опасности является:

1вредоносные свойства не находящиеся под полным контролем человека, т.е. несмотря на принятие всех мер предосторожности есть вероятность причинения вреда.

2вредоносность может быть обусловлена как качеством вещи, так и количеством. В каждом конкретном случае судья оценивает: могло ли вещество в таком количестве причинить вред. Привлекаются эксперты.

Вредоносность должна причинять вред, т.е. вред должен быть причинен именно вредными свойствами объекта, которые и обусловили его источником повышенной опасности.

Если вред причинен при эксплуатации источником повышенной опасности, то вне связи с его вредностью, ответственность наступает на общих основаниях.

Возможность освобождения ответственности причинения вреда:

а) грубая неосторожность потерпевшего, т.е. такое поведение, при котором игнорируются правила безопасности: - если есть вина владельца источника повешенной опасности суд может снизить размер подлежащего возмещения вреда; - если отсутствует вина владельца источника повышенной опасности, суд может снизить размер возмещения (освободить) владельца источника повышенной опасности от ответственности. Но: причинение вреда жизни и здоровью;

б) учет имущественного положения приченителя вреда. Это возможно, если в действиях владельца источника повышенной опасности отсутствует умысел и вред причинен гражданину, размер возмещения снижается;

в) состояние крайней необходимости (пожертвовать одним, из-за другого). Если в действиях потерпевшего была простая неосторожность она в расчет не принимается.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия приченителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.

В60. понятие и признаки изобретения. Виды изобретения.

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. Не являются изобретениями: 1) открытия; 2) научные теории и математические методы; 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 5) программы для ЭВМ; 6) решения, заключающиеся только в представлении информации. В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

В61. Недействительности сделок, заключенных под влиянием заблуждения обмана, насилия, угроз. Порядок последствия признания недействительными.

Для действительности сделки имеет значение то, как формировалась воля лица. В случаях ее неправильного формирования принято говорить о наличии порока воли при заключении сделки. Такие сделки подразделяются на: · сделки, совершенные с отсутствием внутренней воли; · сделки, совершенные с неправильно сформированной волей. Согласно ст. 178 ГК без внутренней воли совершаются сделки гражданином, не способным понимать значение своих действий и руководить ими. Согласно ст. 179 ГК без внутренней воли совершаются сделки под влиянием насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя с другой стороной сделки. В таких сделках волеизъявление выражает не волю участника сделки, а волю иного лица, оказывающего на него воздействие.

Насилие — физическое воздействие - избиение, истязание на участника сделки прямое или опосредованное через третьих лиц со стороны его контрагента или выгодоприобретателя по сделке с целью понудить его к ее совершению. Угроза — психическое воздействие на участника сделки теми же лицами с той же целью. Опорочить сделку способна не всякая угроза, а лишь существенная, т. е. реальная возможность причинения значительного вреда участнику сделки либо его близким. Обман — умышленное, намеренное введение в заблуждение участника сделки его контрагентом либо выгодоприобретателем. Обман может выражаться как в активных действиях таких как сообщение ложных сведений, предоставление поддельного документа, так и в бездействии - умолчании о недостатках вещи, непредставление полной документации и т. д. Обман должен затрагивать существенные моменты формирования внутренней воли, т. е. такие, при достоверном представлении о которых сделка бы не состоялась. Заблуждение — неправильное представление лица о природе сделки, ее предмете, условиях, участниках и др. аспектах сделки, способствовавшее искаженному формированию его воли в результате отсутствия с его стороны должной осмотрительности. Юридическое значение имеет существенное заблуждение — относительно природы сделки или таких качеств предмета сделки, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки существенного значения не имеет. Кабальные сделки, совершаемые вследствие тяжелых обстоятельств, имеют порок воли, поскольку нормальное формирование воли под их воздействием исключено. В отличие от обмана, эти обстоятельства возникают независимо от другого участника сделки, однако он осознает их наличие и пользуется этим для заключения выгодной для себя, но крайне невыгодной для контрагента сделки. Невыгодность проявляется в несоразмерности реальной стоимости вещи и уплачиваемой за нее цены. Например у риэлтеров существует такая услуга как срочная продажа недвижимости, когда она продаётся чуть ли не в два раза ниже номинальной стоимости. Сделки с пороком воли могут быть признаны судом недействительными по иску потерпевшего в случае, если это обстоятельство будет признано существенным, т.е. таким, при отсутствии которого сделка не была бы заключена. Согласно ст. 167 ГК основным последствием является восстановление первоначального имущественного положения сторон: каждая из сторон возвращает другой все полученное по сделке в натуре или возмещает его стоимость - двусторонняя реституция. В отдельных случаях сторона, умышленно совершившая заведомо недействительную сделку, наряду с обязанностью возвратить контрагенту полученное от него по сделке, подвергается воздействию ряда гражданско-правовых санкций: · для сделок, совершенных под влиянием заблуждения, — сторона, виновная в возникновении заблуждения, возмещает другой стороне реальный ущерб, понесенный той от последствий этого заблуждения: · для сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя с другой стороной, стечения тяжелых обстоятельств, — виновная сторона обязана возместить потерпевшей понесенный той реальный ущерб от исполнения сделки; имущество, причитающееся по сделке потерпевшей стороне от виновной, обращается в доход РФ.

В66. Договор как основание возникновения обязательственного правоотношения ( понятие договора, виды договора). Принцип свободы договора.

Договор – это соглашение 2-х или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Значение договора состоит в том, что он устанавливая права и обязанности его участников тем самым регулирует отношения (регулятивная функция договора). В договоре определена модель будущего поведения участников договора. В договоре как правило его участники устанавливают основания, условия ответственности за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение, тем самым обеспечиваются охрана интересов участников ( гарантийная и охранительная функция договора). Поскольку участники договора определяют его содержание исходя из собственных интересов и потребностей, договор позволяет наиболее оптимальным способом достичь той цели, ради которой он заключался сторонами .

Содержание договора: Все условия делятся на существенные, обычные и случайные. Существенные – необходимые и достаточные для заключения договора: предмет, цена, оценка, существо размер и срок (д-р залога). Обычные - не нужд. в согласовании сторон, они предусмотрены в соответствующих нормативных актах и автоматически вступают в действие в момент заключения договора (условия, которые содержатся в законодательстве об этих договорах): цена, обычаи дел. оборота, применимые к отношениям сторон, которые вступают в действие, если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой. К числу обычных условий отнесены примерные, разработанные для договоров определённого вида и опубликованных в печати, если в договоре имеется ссылка к этим примерным условиям. Случайные - изменяют либо дополняют обычные условия – включая в текст договора по усмотрению сторон. Иногда в содержание договора включены права и обязанности сторон.

Виды договора: 1. В зависимости от момента заключения консенсуальный ( с момента заключения соглашения), реальный ( действует с момента передачи вещи).

2.В зависимости от возмездности: возмездный (за плату) и безвозмездный.

3.В зависимости от распределения прав и обязанностей участников: односторонние ( только у одной стороны права, а у другой только обязанности), двусторонние ( у обоих сторон права и обязанности)

4. от того, кому принадлежит право требования: обычные ( простые односторонние), конструктивные ( появление 3-его лица со своим интересом).

Возможно заключение предварительного договора – это обязательство заключение договора в будущем ( составляется в той же форме, что и основные, содержат указание на предмет, и условия основного договора, срок его заключения.

Принцип свободы договора: закреплён в ст. 421 ГК РФ.

1.Участники оборота сами решают заключать им договор или нет, понуждение к заключению договора не допускается.

2.Участники оборота сами выбирают вид договора, это может быть договор предусмотренный законом или нет, но не противоречащий ему.

3.Участники оборота могут заключить смешанный договор – договор который включает несколько видов.

4. Участники оборота сами определяют условия договора.

В70. Договор аренды недвижимости (понятие, стороны, предмет, права и обязанности). По договору аренды недвижимости арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество во временное владение и пользование, или во временное пользование за плату. Особенностью данного договора является объект – может быть только здания и сооружения. Предмет – недвижимость (здания, сооружения), неразрывно связанные с землёй (земельным участком) на котором они расположены, поэтому арендатору передаётся право использования части земельного участка, необходимого для эксплуатации недвижимости. Здания -предназначены для постоянного нахождения в них людей с целью проживания, работы. Сооружения - служат чисто техническим средством, люди в них находятся временно. Т.к. сдача гражданам в аренду жилых помещений невозможна, арендовать их могут только юр. лица, для последующей передачи в социальный или коммерческий наем гражданам. Нежилые здания и нежилые помещения в жилых домах могут арендоваться гражданами и юридическими лицами свободно. Свойства договора: консенсуальный, возмездный, двусторонний. Форма договора: простая письменная. Так как, объект недвижимость, предъявляются повышенные требования: составляется один документ, подписанный сторонами. Если форма не соблюдена- договор недействительный. Договор подлежит государственной регистрации в том случае, если он заключён на срок более чем 1 год. В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», регистрации подлежат обременение на имущество. Цель гос. регистрации обременение. Это защита прав участников экономического оборота заинтересованных в приобретении объекта недвижимости. Из единого гос. реестра любое лицо может узнать о существующих обременениях. Право аренды характеризуется таким качеством как право следования, т.е. объект договора аренды отчуждается, продаётся, договор аренды продолжает существовать. Существенные условия: предмет, т.е. указывается тот объект, который передаётся. Цена – определяется либо за весь объект, либо за единицу площади. Если цена в договоре отсутствует, договор считается не заключённым. Стороны договора: арендодатель – собственник имущества или лицо, уполномоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду (физ., юр. лица, государство, муниципальные образ.). Арендатор – любое лицо. Права и обязанности: 1) обязанность арендодателя предоставлять арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора и его назначению. С передачей прав владения и пользования зданием или сооружением арендатору передаются права на земельный участок, на котором находится недвижимость и на часть земельного участка, необходимо для использования недвижимости. Если арендодатель не собственник этого участка, то согласия собственника на аренду не требуется, за исключением случая когда это противоречит целям использования земли, либо договору с собственником; 2) основная обязанность арендатора – несение арендной платы; 3) арендодатель обязан передать здание или сооружение арендатору по передаточному акту или иному документу о передаче, подписанному сторонами, после этого его обязательство считается исполненным, если другое не установлено законом или договором. В этом же порядке осуществляется возврат, по окончании срока д-ра аренды – обязанность арендатора; 4) установленная в договоре арендная плата за пользование зданием, сооружением включает и плату за пользование земельным участком, на котором оно расположено, если иное не пред. законом или договором, т.е. арендодатель не должен дополнит. взимать арендную плату; 5) если переданное имущество имеет недостатки, при котором полностью или частично его нельзя использовать, то арендодатель отвечает за них, если даже не знал о них; 6) арендатор может требовать безвозмездного устранения недостатков, либо уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на их устранение, удержать сумму расходов по устранению недостатков из арендной платы, предупредив об этом арендодателя или требовать досрочного расторжения договора; 7) по общему правилу арендодатель производит кап. ремонт имущества, а арендатор текущий, договором м.б. предусмотрено иное;

В55. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств (понятие, ответственность поручителя, прекращение поручительства).

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Субъектами договора поручительства являются:

  1. кредитор по основному обязательству

  2. третье лицо, которое не участвует в основном обязательстве.

Иногда в договоре поручительства на стороне поручителя выступает не один, несколько лиц. В этом случае говорят, что имеет место обязательство со множественностью лиц и это солидарное обязательство.

На практике одно и тоже обязательство может обеспечиваться несколькими договорами поручительства. В этом случае обязательство со множественностью лиц не возникает, а имеет место несколько самостоятельных договоров поручительства.

Договором поручительства могут обеспечиваться как требование уже существующее, так и требование которое возникает в будущем. Основанием возникновения отношений поручительства является договор. Договор заключается в простой письменной форме.

С/у/д:1существо обеспечиваемого обязательства

2его цена

  1. его срок исполнения

В договоре поручительства определяется, в каком объеме отвечает поручитель. Это

может быть, долг + % + неустойка + возмещение убытков.Поручитель и должник по общему правилу являются солидарными должниками, однако в договоре поручительства может быть предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.Кредитор обратившись с требованием к поручителю об исполнении основного обязательства должен указать в чем выразились нарушения допущенные должником. При этом поручитель может выдвигать возражения и в том случае если должник от них отказался или признал свой долг.К поручителю, исполнявшему обязательство переходят права кредитора. Если обязательство было обеспечено залогом, кредитору переходят права залогодержателя.Кредитор обязан передать поручителю документы подтверждающие наличие его требования к должнику и передать права обеспечивающие требования. Если основное обязательство исполняется должником, он обязан сообщить поручителю о том, что исполнение состоялось.Если эта обязанность должником не была исполнена, поручитель который в свою очередь исполнил обязательство, имеет право потребовать от должника передачи неосновательного сбережения или он может предъявить регрессное требование к должнику.Прекращение поручительства:

  1. оно прекращается если прекращается основное обязательство. Если основное обязательство исполнено

  2. внесение изменений в договор, ответственность поручителя увеличивается.

  3. если имеет место перевод долга

  4. кредитор отказался от принятия исполнения, предложенное должником. Истечение срока договора поручительства.

  5. если срок в договоре поручительства не определяет, поручительство прекращается если в течении года с момента наступления срока исполнения обязательства, кредитор требовании о его исполнении не предъявил.

Если в договоре срок исполнения обязательства не определен или определен моментом

исполнения обязательства, поручительство прекращается если кредитор не предъявил требования к поручителю в течении 2 лет с момента заключения договора поручительства.

В56. правоспособность граждан (понятие, начало и конец правоспособности)Правоспособность — способность лица иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, признается в равной мере за всеми гражданами. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются равной с гражданами правоспособностью. В случае ограничения российских граждан в правоспособности на территории определенного государства, на территории России вводятся ответные ограничения (реторсии) в отношении граждан этого государства. В содержание правоспособности граждан входят права и обязанности, закрепленные за ними по действующему законодательству. Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; Содержание правоспособности граждан тесно связано с личностью человека, с необходимостью удовлетворения его материальных и духовных потребностей. Поэтому правоспособность при всей своей обширности небезгранична. Прежде всего, закон исключает любые юридические возможности эксплуатации человека человеком. Гражданин не может иметь в личной собственности имущество, изъятое из гражданского оборота, например, объекты исключительной собственности государства и др. Граждане не могут ограничить себя в правоспособности. Сделки, направленные на ограничение правоспособности, недействительны. Законодательство не предусматривает полного лишения правоспособности, но допускает в качестве исключительной меры ограничение правоспособности. Например, гражданин может быть ограничен в выборе рода занятий (лишение права занимать определенные должности). Начало правоспособности гражданина определяется моментом его рождения и прекращается в день смерти.

В62. Исполнение обязательства (понятие, принципы, субъект исполнения, сроки, место исполнения).

Обязательство устанавливается для того, чтобы оно было исполнено. Поэтому исполнение является основным и естественным этапом динамики развития обязательственного отношения. По своей правовой природе исполнение обязательства является сделкой, поскольку носит волевой и правомерный характер и направлено на правовой результат – прекращение обязательства. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Принципы исполнения:

  1. принцип надлежащего исполнения ( обязательства должны исполняться надлежащим образом, т.е. обязательство может считаться исполненным, если оно исполнено надлежаще, т.е. если соблюдены все условия и требования, предъявляемые к предмету, сроку, месту, а также способу исполнения).

  2. принцип неизменности(стабильности) обязательства.( в соответствии с этим «односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом» (ст. 310 ГК РФ).

  3. принцип реального исполнения (выражается в необходимости исполнить обязательство в натуре, т.е. осуществить предоставление именно предмета обязательства. Основное значение этого принципа состоит в определении юридической судьбы обязательства в случае его нарушения, в решении вопроса о сохранении за таким обязательством юр. силы).

  4. принцип сотрудничества ( состоит в том, что каждая из сторон должна оказывать другой такое содействие в целях полного исполнения, какое можно разумно ожидать в связи с исполнением обязательств этой стороны.

  5. принцип разумности и добросовестности

Субъекты исполнения: по общему правилу исполнение должно быть осуществлено должником – стороной в обязательстве. Однако в большинстве случаев кредитору безразлично, кто представит ему соответствующее имущественное благо. Учитывая это, закон закрепляет возможность исполнения обязательства за должника третьим лицом.

Срок исполнения: Срок исполнения может быть определённым, т.е. прямо устанавливается законом, иными правовыми актами или сделкой путём указания на календарную дату, период времени либо событие, которое неизбежно должно наступить. Когда ни правовой акт, ни сделка не предусматривают срока исполнения прямо, но содержат условия, позволяющие его определить, срок исполнения является определимым. В обоих указанных вариантах обязательство подлежит исполнению в установленный ( определимый) момент либо в любой момент в пределах установленного (определимого) периода исполнения. Если срок не установлен, то в разумный срок ( период времени, необходимый для совершения действия, предусмотренного обязательством). Обязательство, не исполненное в разумный срок, должно быть исполнено должником в семидневный срок со дня предъявления требования о его исполнении.

Место исполнения: Если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами или договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа обязательства, исполнение должно быть произведено:

по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество - в месте нахождения имущества;

по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество - в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;

по денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника - в новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения;

по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо - в месте его нахождения.

В67. Место жительства гражданина, его юридическое значение. Признак гражданина безвестно отсутствующим( основания, порядок, юридические последствия). Правовые последствия явки гражданина.

Место жительства гражданина – место, где он проживает постоянно (всегда) или преимущественно ( проводит большую часть времени, чем в других местах). Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признаётся место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов Место жительства предрешает многие правовые вопросы. Последнее место жительства гражданина определяет место открытия наследства..Граждане обязаны регистрироваться по месту жительства ( в жилом доме, квартире, служебном жилом помещении, специализированных домах – общежитии, гостинице –приюте, доме маневренного фонда, специальном доме для одиноких престарелых, доме-интернате для инвалидов, ветеранов и др., а также в ином жилом помещении, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), аренды либо иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ), а также по месту (временного) пребывания (т.е. в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, турбазе, больнице, другом подобном учреждении, а также жилом помещении, не являющемся местом жительства гражданина). Регистрационный учёт граждан ( в прошлом известный как прописка) возлагается на органы внутренних дел, а при отсутствии таковых- на местную администрацию. Возможны несовпадения между фактическим местом жительства гражданина и данными регистрационного учёта( а также местами нахождения его имущества, работы, проживания семьи и т.п.). Поэтому все названные обстоятельства не предрешают вопроса о месте жительства. Значение места жительства: 1) именного туда отправляются официальные извещения

Признак гражданина безвестно отсутствующим. Признание гражданина безвестно отсутствующим покоится на фактическом составе, который образует следующие юр.факты: фактическое отсутствие гражданина в месте его жительства; длительное (в течении одного года) отсутствие сведений о месте его пребывания и невозможность получения таких сведений при помощи различных мер – фактических и юридических (в том числе предусмотренных процессуальным законодательством); обращение заинтересованных лиц в суд; решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим органом.

Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его имуществом. Доверительное управление имуществом может быть установлено не только после, но и до признания гражданина безвестно отсутствующим. Согласно п.3 ст.43 ГК среди других последствий признания гражданина безвестно отсутствующим – прекращение действий доверенности, выданной им или ему, а также право его супруга расторгнуть брак в органах ЗАГС независимо от наличия общих несовершеннолетних детей ( расторжение брака и выдача свидетельства о его расторжении производятся органом ЗАГС по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака) Признание безвестно отсутствующими родителей ребёнка исключает его согласие на усыновление. Признание безвестно отсутствующим работника или работодателя – основание для прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим; на основании данного решения отменяется и управление его имуществом. Расторгнутый с ним брак может быть восстановлен органом ЗАГС: по совместному заявлению супругов ( т.е. брак не восстанавливается автоматически); если другой супруг не вступил в новый брак( ст. 26 ГК).

В71. Собственность как экономическая категория. Понятие права собственности в объективном смысле.

Собственность – это отношения между людьми по поводу вещей, один субъект ведет себя по отношению к другому как хозяин, а остальные ведут себя по отношению к нему и между собой как не хозяева. Собственность как экономическая категория сопутствует человеческому обществу на протяжении всей его истории, за исключением начальных его этапов, когда человек еще не выделился из природы и удовлетворяя свои потребности с помощью более простых способов присвоения, как владение и пользования. На протяжении многовековой истории собственность претерпевала существенные изменения, обусловленные развитием производительных сил, как это имело место в период промышленной революции или в эпоху НТР. Экономическая категория — исторически развивающиеся общественные отношения по поводу распределения (присвоения), описывающие принадлежность субъекту, у которого имеется исключительное право на распоряжение, владение и пользование объектом собственности. Совокупность вещей, принадлежащих данному субъекту (собственнику), составляет имущество соответствующего лица, поэтому отношения собственности называются также имущественными отношениями.

Типы собственности: первобытнообщинный, рабовладельческий, феодально-крепостнический и капиталистический.

Право собственности в объективном смысле – система правовых норм, закрепляемых принадлежность имущества к какому-либо субъекту и регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению принадлежащего собственнику имущества по усмотрению собственника и в его интересах, а также по устранению вмешательства всех 3-их лиц в сферу его хозяйственного господства.

В72. Основания, порядок и последствия ограничения дееспособности совершеннолетних.

Способности гражданина к волевым осознанным действиям может быть подвержена изменениям, вообще не возникнуть или быть утраченной вследствие заболевания, ведения расточительного образа жизни, злоупотребления алкогольными или наркотическими средствами, а т.ж. несостоятельности. Целям защиты имущественных и личных интересов как самого гражданина, так и его семьи служит признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Ограничиваются судом, при наличии фактического состава из двух последовательно связанных юридических фактов: если гражданин злоупотребляет алкогольными напитками, наркотическими средствами и такое злоупотребление ставит семью в тяж. мат. положение. Ограничение дееспособности и ее отмена производятся судом в порядке особого производства при наличии определённых условий. Ограниченный дееспособный совершеннолетний вправе совершать самостоятельно лишь мелкие быт. сделки. Получать заработок, пенсию или иные доходы он может только с согласия попечителя. Такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершённым им сделкам и за причинение им вреда. На основании решения суда отменяется над гражданином попечительство. Гражданин страдающий психическими расстройствами признаётся недееспособным, если из-за этого недостатка не может понимать значение своих действий или руководить ими.

Основание для признания лица недееспособным: необходимо в сочетании медицинских и юридических критерий:

1) отсутствие у лица способности понимать значения своих действий и руководить ими (юр. критерий);

2) должно быть обусловлено психическим расстройством (мед. критерий). Требуется суд. порядок. Этому действию предшествует судебно-психиатрическая экспертиза. Сделки за недееспособного в его интересах и от его имени совершает опекун, он же несет ответственность по этим сделкам. Сделки, совершённые недееспособным являются ничтожными, но по требованию опекуна суд может признать ее действительной, если она совершена им к своей выгоде. Несостоятельность – такое расстройство дел гражданина, когда он самостоятельно не может рассчитаться с долгами и для разрешения указанной ситуации необходимо вмешательство со стороны государства.

В57. Договор подряда (понятие, стороны, их права и обязанности, предмет, цена, срок). Виды договора подряда (общая характеристика).

Договор, в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст.702 ГК РФ).

Права и обязанности сторон.1.обязанность заказчика принять рез-т работы и оплатить его в сроке и порядке, установленным. договором. Оплата: полностью или по частям. Возможен аванс, задаток и полн. предоплата. Заказчик прин. работу вместе с подрядчиком, если он замечает недостатки, то должен немедленно сообщить о них подрядчику и записать в акте приемки, иначе он не сможет ссылаться на них позже. Если недостатки были скрытыми, то заказчик должен сообщить о них подрядчику в разумный срок.

2) Если заказчик уклоняется от приемки, то подрядчик вправе продать сделанное, вычесть свои расходах, а остаток положить. на депозит нотариусу. или суда, но обязан двухкратно предупредить. об этом заказчика. Во время просрочки приемки риск случайной гибели или порчи рез-та работ лежит на заказчике.

3) Если заказчик нарушил сроки оплаты, подрядчик имеет право удерживать у себя рез работ или имущество заказчика до оплаты. Не начинать или приостановить на это время работу, если заказчик не исп. др. обязанности.

4) Заказчик имеет право в любое время проверить работу, не вмешиваться. в нее, если работа делается медленно, то он вправе отказаться от д-ра и потреб. возмещение. убытка 5) Если в работе обнаружены. недостатки, заказчик м. дать подрядчику срок для их устранения, если они в срок не устранены, то заказчик м. расторгнуть д-р или поручить устранить недостатки др. лицу за счет подрядчика + возмещение убытков

6) Заказчик им. право до приемки работы отказаться от исполнения д-ра, оплатив подрядчику фактически сделанное и убытки, предварительно уведомив его об этом.

7) Заказчик обязан содействовать подрядчику в порядке, установленном. договором, иначе подрядчик может треб. возмещения убытков, перенесен. сроков, увеличение цены.

8) Подрядчик должен выполнить работу по задан. заказчиком и сдать ее результат на свой риск в уст. сроки, о всех обстоятельствах, которые угрожают срокам выполнения работ или их качеству, которые. возникли не по их вине, должен извещать заказчика.

9) По окончанию работ подрядчик должен возвратить заказчику предоставленное оборудование, ост. материалы, либо возместить их стоимость.

10) Подрядчик может привлекать к работе др. лиц - субпод-рядч., но он отвечает за них перед заказчиком, а перед субподрядч. за действия заказчика.

Отмеченные признаки предопределяют свойства договора подряда как: консенсуального, возмездного и взаимного.

Стороны в дог-ре подряда — заказ­чик и подрядчик. Заказчиком является сторона, которая поручает другой стороне выполнение определенной работы, а подрядчиком — сторона, которая обязуется выполнить работу. И заказчиком и подрядчиком могут выступать как граждане, так и юр.ие лица.

Условия договора подряда.

1. Предметом является. результат выполненной рабо­ты. В зависимости от задания заказчика и вида работ результат может выражаться в создании новой вещи либо в восстановлении, улучшении или ином изменении уже существующих вещей .2. Форма договора подряда должна соответствовать общим правилам о форме сделок (ст. 158—161 ГК). Наиболее распространена простая письменная форма.3. Важность определения срока в дог-ре подряда не вызывает сомне­ний, поскольку заказчик заинтересован в выполнении своего заказа не вообще, а к определенному сроку. В дог-ре подряда принято разли­чать момент начала и окончания выполнения работы, а также проме­жуточные сроки, напр., срок примерки в дог-ре подряда на индивидуальный пошив верхней одежды. 4. Ценой в договоре подряда является денежная сумма, которую за­казчик обязуется уплатить подрядчику за выполнение работы. Цена определяется соглашением сторон путем указания в договоре конкрет­ной суммы либо способа ее определения. Если ни то, ни другое дог-ром подряда не предусмотрено, цена определяется в соответствии с правилом п. 3 ст. 424 ГК. В качестве цены в договоре подряда может выступать не только денежная сумма, но и иное предоставление в любой форме (п. 1 ст. 423 ГК). Цена складывается из вознаграждения, уплачи­ваемого подрядчику за выполненную работу, и компенсации издержек подрядчика (стоимость материала и оборудования, а также стоимость услуг, предоставляемых подрядчику третьими лицами).

На выполнение работ м/б составлена твердая или прибли­зительная смета. Если имеются все исходные данные, определены все необходимые ввды работ, то составляется твердая смета, отступления от которой ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не допускаются. По общему правилу, смета, предусмотренная дог-ром подряда, является твердой. Смета считается приблизительной только при наличии специального указания об этом в договоре (п. 4 ст. 709 ГК)

1) бытовой подряд - заказчиком является потребитель, подрядчиком предприниматель. Предмет - работа, предназначение удовлетворять бытовые и личные потребности заказчика; является публичным договором.

2) строительный подряд: предмет - постройка определенного объекта, выполнение др. строительных работ. Субъекты любые;

В63. Ответственность за вред, причинённый гражданину незаконными действиями должностных лиц, органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда.

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 ГК, т.е Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.. Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

В64. Вещи как объекты гражданских прав ( понятие, классификация вещей, правовое значение).

Вещи – это данные природы и созданные человеком предметы материального мира, способные удовлетворять человеческие потребности.

1)В зависимости от участия в гражданском обороте вещи делятся на:

- изъятые из оборота – вещи которые могут принадлежать только государству и не могут быть объектами сделок (АЭС, кот. не м.б. предметом сделок – объекты гос. собственности, находящиеся в обществ. польз.: дороги, реки, обществ. здания и сооружения, национальные библиотеки, животный мир и т.д., архивные материалы. Запрещённый законом: порнография, поддельные деньги, самод. наркотич. средства и др.

- ограниченные в обороте – те вещи, которые могут принадлежать определённым лицам, либо принадлежность которых и их оборот производится на основании лицензии, решения ( оружие, наркотики и т.д. На территории РФ ограниченный оборот валютных ценностей – иностранной валюты, ценных бумаг., в ин. валюте, драгоценных мет. и камней, за исключением ювелирных изделий)

- неограниченные в обороте вещи – те которые могут принадлежать любым субъектам и свободно переходить от лица к лицу (обувь, одежда, и т.д.)

2) вещи делятся на: недвижимые ( земельные участки, участки недр и всё что прочно связано с землёй, т.е. объекты перемещения которых без несоразмерного ущерба их назначения не возможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершённого строительства; подлежащие гос. регистрации, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты; предприятия( ст. 132) это имущественный комплекс используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятия сегодня это объект ГП.

Вещные права на недвижимости, их возникновение, переход, прекращение и ограничение, подлежат гос. регистрации в Едином Гос. Реестре ( Федеральная Регистрационная служба). Ст. 131 ГК, ФЗ «О Государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

3) вещи также делятся на индивидуально определённые( те, кот. выделены из ряда себе подобных или не имеющие себе подобных: уникальные) и вещи определённые родовыми признаками( вещи одного рода и качества ,те которые измеряются числом, весом, мерой, ит.д. – деньги, песок, зерно, картофель)

4) делимые (м.б. раздел. в натуре без утраты назначен.: энергия, земля) неделимые – это раздел которых в натуре невозможен без изменения её назначения ( очки)

5)потребляемые (уничтожаются быстро в процессе уничтожения, полностью утрачивают свои свойства в период 1 цикла использования), не потребляемые амортизуются постепенно, в течении длит. времени: машины, оборудование, жил. дома).

6) сложная вещь – состоящая из нескольких разнородностей, составляющее единое целое, использующиеся по общ. назначению ( мебельный гарнитур, чайный сервиз). Дел. на: главную вещь и принадлежную (часы и батарейки).

7) одушевлённые (животные) и неодушевлённые

8) Плоды (продукты органич. развития вещей: живые, растения).; продукция (рез-т производительного использования вещи: гот. продукт, полуфабрикат, предназначенный для посл. обработки) и доходы (поступленные от использования вещи в Гр. обороте).

В68. Понятие сделки в гражданском праве. Виды сделок ( классификация по субъектному составу, форме, возмездности).

ст. 153 ГК: Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Признаки сделок: 1. волевое действие 2. действие правомерное 3. всегда направлена на конкретный правовой результат.4. сделки формируют содержание прав и обязанностей. Отличаются от юридических поступков направленностью воли на правовой результат.

Функции сделки: 1. Порождает юридические последствия 2. Представляет собой средство индивидуального поднормативного регулирования. Цель сделки имеет правовое значение. Мотив совершения сделки не имеет юридического значения.

Виды сделок:

- по субъективному составу:

а) односторонние сделки – те для совершения которых необходимо и достаточно выражение воли одной стороны (выдача доверенности, составление завещания, принятие или отказ от наследства).

б) двусторонние (договоры, соглашения)

в) многосторонние (договоры, соглашения)

Для совершения двусторонней сделки необходимо согласование воли двух сторон, для многосторонней трёх или более сторон ( продажа, аренда, мена, договор о совместной деятельности). В многосторонних сделках воля направлена к достижению общей цели.

- по взаимности предоставления

а) возмездные ( имеется встречное предоставление)

б) безвозмездные ( нет встречного предоставления – договор дарения).

- по моменту заключения сделки

а)консенсуальные сделки это те, которые считаются заключёнными в момент достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям в надлежащей форме (купля-продажа).

б) реальные сделки – те сделки, которые считаются заключёнными в момент передачи вещи ( договор займа, договор страхования)

в) сделки требующие государственной регистрации ( п. 1 ст. 559 ГК)

- по значении. основания сделки для её действительности

а) каузальные – те, которые зависят от наличия своего основания и его действительности (договор поручительства, купля –продажа)

б) абстрактные – не зависят от наличия своего основания и его действительности, оторваны от своего основания ( выдача векселя, банковская гарантия)

- условные сделки (ст. 157 ГК) – возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, поставлены сторонами в зависимость от наступления события о котором точно неизвестно, наступит оно или нет, такое событие должно быть вероятным.

а) с отлагательным условием – наступление события обуславливает возникновение прав и обязанностей.

б) сделка по отменительным условием- права и обязанности по условной сделки возникают в момент совершения сделки, но с наступлением условия , обстоятельства прекращаются (п.3 ст. 157 ГК ).

*фидуциарные сделки – основанные на доверии( договор поручения)

*алеаторные сделки – основанные на риске (договор страхования)

Условия действительности сделок:

  1. требования к субъективному составу

  2. требование к форме сделок – способ выражения воли сторон сделки

  3. соответствие воли и волеизъявления стороны сделки

  4. законность содержания сделки

Форма сделок – способ выражения воли сторон.

-устная

-письменная

Устная совершается путём переговоров без фиксации результатов на материальном носителе( ст. 159 ГК).

Письменная форма сделок.

  1. Простая письменная форма

  2. квалифицированная письменная форма (нотариальная)

В простой письменной форме сделка составляется путём составления документа, выражающего её содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Такой документ должен конкретно отражать волю сторон.

Случаи, когда необходима простая письменная форма:

  1. когда сделку совершают юридические лица между собой

  2. сделку совершает юридическое лицо и гражданин

  3. сделку совершают граждане между собой и сумма сделки свыше 10 МРОТ, либо независима от суммы сделки.

Нотариальная форма сделки:

1.необходима в случаях указанных в законе ( например ст. 584 ГК Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит также государственной регистрации).

2.необходима в случаях предусмотренных соглашением сторон

Последствия несоблюдения нотариальной сделки : недействительность сделки.

В73. Исковая давность (понятие, виды сроков, последствия истечения срока, применение сроков давности). Под сроком защиты гражданских прав понимается срок, в течении которого лицо, право которого нарушено, может требовать принудительного осуществления или защиты своего права. Поскольку основным средством защиты нарушенного гражданского права является иск, указанный срок получил наименование срока исковой давности.

Значение исковой давности состоит в обеспечении стабильности и устойчивости гражданских правоотношений.

Виды сроков ИД:

- общий (3 года ) – он действует по стольку по сколько другими правовыми нормами не установлены иные, специальные сроки ид.

- специальные сроки – устанавливаются законом для отдельных видов требований. 1 г. ИД, вытекающий из ненадлежащего качества работы, выполненной по договору подряда, кроме зданий и сооружений, из перев. грузов и т.д.). Сокращ. сроки призваны стимулировать скорейшее предъявлен. иска для правильного разрешения дела. Более продолжительный срок ИД по сравн. с общим – 10-ий срок ИД для иска о применении последствий недействительности ничтожной сделки, исчисляемой со дня, когда началось ее исполнение.

Порядок применения сроков ИД (ст. 199 ГК). ИД применяется только по заявлению стороны в споре, причём сделанному до вынесения судебного решения. Последствия такого заявления суд удостоверившись в пропуске срока ид должен отказать в иске. Суд обязан принять иск к рассмотрению независимо от истечения срока ид. То есть истечение срока ИД лишает субъективное право принудительной защиты. Различают право на иск в процессуальном смысле, то есть право требовать принятие иска судом. Право на иск в материальном смысле, то есть право на удовлетворение иска судом если он основан на законе, таким образом истечение ИД погашает только право на иск в материальном смысле при условии что одна из сторон просит в иске отказать, это значит что по своей инициативе суд ИД применить не может.

Последствия истечения: если при рассмотрении дела выяснилось, что истцом пропущен срок ИД, суд должен отказать в иске, хотя и истец обладает соответствующим правом и это право нарушено ответчиком. Истечение иск. давности само по себе не прекращает субъективного права, но его обладатель лишается возможности осуществить это право в принудит. порядке. (в случае исполнения должником обязанности по истечении срока иск. давности он не вправе требовать исполнение обратно, даже если в момент исполнения он не знал об истечении давности.

В74. Основания возникновения гражданских правоотношений (юридические факты, их классификация, юридические составы). Нормы гражданского права сами по себе не создают субъективных прав и обязанностей. Для того чтобы на основе нормы права возникло конкретное гражданское правоотношение, необходимо наступление определённых жизненных обстоятельств. Возникнув, гражданское правоотношение может измениться под влиянием предусмотренных законом факторов, а то и во все прекратиться. Обстоятельства с наступлением которых происходит возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений, принято называть юридическими фактами. Юридические факты носят разнообразный характер и подразделяются на отдельные виды. В зависимости от своего волевого или неволевого характера юридически значимые факты делятся на события ,протекающие помимо воли людей ( рождение, смерть, истечения срока) и действия, совершаемые по воле человека ( выдача полномочий, уведомление должника об уступке требования, передача вещи). Правомерные действия соответствуют требованиям норм права. Поэтому порождённые ими субъективные гражданские права и обязанности в подавляющем большинстве случаев носят регулятивный характер. Правомерные действия делятся на юридические поступки (правомерные действия, которые порождают гражданские правовые последствия независимо намерениям человека, совершающего юр. поступок (авт. право) и юр. акты (прямо направленные на правовой результат: сделки, административные и суд. акты). Административный акт – действия совершаемые лицами, обладающими административной властью. Сделка не имеет власти по отношению к другому человеку. Судебный акт – действия осуществляемые судом при отправлении правосудия. Неправомерные действия подразделяются на правонарушения и объективно –противоправные действия. Правонарушение представляет собой виновное неправомерное действие. Объективно противоправное действие характеризуется тем, что совершается невиновно.

Основания возникновения гражданских правоотношений может служить сложный юр. состав (совокупность 2-х или нескольких фактических обстоятельств, наличие которых необходимо для наступления юр. последствий).

Юридические факты могут подразделяться на:

1) правообразующие;

2) правоизменяющие;

3) правопрекращающие.

В75. Право общей совместной собственности ( понятие, возникновение, раздел). Имущество может находиться в собственности не только одного лица, но и двух или более лиц, и тогда возникают отношения общей собственности. В этих случаях между собственниками возникают отношения общей собственностиОбязательным признаком общей собственности является множественность субъектов права собственности на один и тот же объект, принадлежащий им вместе как единое целое. Право общей собственности может возникать в отношении: индивидуально- определённых вещей; вещей, определяемых родовыми признаками; совокупности вещей, а также имущественных комплексов. Столь же широк круг субъектов общей собственности. Ими могут быть любые субъекты гражданского права: граждане, юр.лица, публично правовые образования; при этом возможно любое их сочетание. Общая совместная собственность возникает только в случаях предусмотренных законом, и никогда не может возникнуть на основании договора. ГК называет два таких случая. Общей совместной собственностью является имущество: а) супругов, нажитое ими во время брака; б) крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащее его членам на праве совместной собственности. В общей совместной собственности доли ее участников заранее не определены, все участники имеют равные права и обязанности. Доли фиксируются лишь при разделе совместной собственности или при выделе из нее и считаются равными, если соглашением или законом не установлено иное. Совместная собственность возникает у супругов на имущество нажитое в период брака, если нет брачного договора и на имущество крестьянского или фермерского хозяйства. У всех равные права, сделки совершённые одним из участников предполагают имущественное согласие другого собственника и оспорить такую сделку, ссылаясь на то, что не были согласны, можно только если доказать, что др. сторона знала или д.б. знать об отсутствии согласия др. собственника. Все собственники солидарно отвечают по всем обязательствам, связанным с общим имуществом. Общесовместную собственность можно превратить в общедолевую – выделить долю. У супругов общесовместная собственность возникает при наличии офиц. брака, в нее входит имущество нажитое в период брака независимо от размера, наличия доходов и на чье имя оформлено. Не является общей собственностью супружеское имущество, подаренное ребёнку и вклады в банк на ребёнка. Индивид. собственность каждого из супругов: имущество, принадлежащее до брака; вещи индивид. польз., кроме драгоценностей, имущество, полученное в период брака в дар. Раздел: общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены после предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество. При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются равными.Собственность крестьянского хозяйства – имущество объединенное членами хозяйства, а т.ж. что было получено в результате деятельности хозяйства (плоды, продукция, доходы). В основе общей собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства лежат лично – доверительные отношения. Поэтому членами хозяйства могут быть граждане, связанные родством и (или) свойством: супруги, их родители, дети, братья, сёстры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из супругов, но не более чем трёх семей. Дети, внуки, братья и сёстры членов фермерского хозяйства могут быть приняты в члены хозяйства по достижении ими возраста 16 лет. Кроме этих лиц участниками хозяйства могут быть и граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства, но максимальное количество таких граждан не должно превышать 5 человек. Таким образом, отношения в хозяйстве строятся на принципе семейно – трудового участия. Земельный участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому хозяйству, при выходе одного из его членов из хозяйства разделу не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это имущество..

В79. принятие наследства: срок, способы, отказ от наследства.

Под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Только Российская Федерация, выступая в качестве наследника выморочного имущества, освобождена законом от необходимости принимать наследство.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Ведь наследование - это универсальное правопреемство. Поэтому наследник имеет возможность или все причитающееся ему имущество безоговорочно принять, или от всего, что ему причитается, отказаться. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

Способы принятия наследства:

- прямое волеизъявление наследника. Наследники обращаются к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о принятии наследства или с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Нотариус регистрирует заявления и заводит наследственное дело.

- совершение наследником действий, которые свидетельствуют о том, что он наследство принимает (конклюдентные действия)

На принятие наследства установлен шестимесячный срок, который начинает течение со дня открытия наследства. В случае объявления гражданина умершим наследство можно принять в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Если право наследования возникает для определенных лиц, лишь вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника как недостойного, они могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока, текущего, в свою очередь, со дня открытия наследства. По заявлению наследника, пропустившего этот срок, суд может его восстановить и признать такое лицо принявшим наследство.Наследник по закону или по завещанию вправе отказаться от наследства. При этом отказ может быть сделан как в пользу конкретных лиц из числа наследников по завещанию или по закону (направленный отказ), так и без указания тех лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества (безоговорочный отказ).

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

- от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

- от обязательной доли в наследстве

- если наследнику подназначен наследник

В ГК закреплено императивное правило, в силу которого отказ от наследства не может быть впоследствии взят обратно (иными словами, он бесповоротен). Из принципа универсальности наследственного правопреемства следует недопустимость отказа от наследства под условием или с оговорками. Тот же принцип обусловил установление в ГК запрета частичного принятия наследства и, соответственно, отказа от части причитающего наследнику наследства. Однако, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону либо в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Способы (виды) отказа от наследства:

- путём подачи соответствующего заявления нотариусу

- косвенно, т.е. в течение срока для принятия наследства не совершать действий на принятие наследства.

Срок отказа от наследства – 6 месяцев с момента открытия наследства, отказ от наследства влечёт за собой прекращение права на принятие наследства. В этом случае возможно приращение долей наследников.

В83. понятие российского гражданского права как отрасли права, предмет гражданско-правового регулирования.

Гражданское право - это отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли, имущественной самостоятельности их участников.

ГП представляет собой самостоятельную отрасль российского права, имеющую свой предмет и свой метод правового регулирования.

ГП это совокупность правовых норм, которые предназначены урегулировать общественные отношения, построенные на юридическом равенстве, автономии воли участников и имущественной самостоятельности. Общественные интересы необходимо урегулировать с тем, чтобы скоординировать интересы участников гражданского оборота установить баланс равновесие между ними. Урегулирование связано с необходимостью предоставления правовой охраны тем или иным интересам. ГП не только регулирует отношения, но и охраняет их.

ГП регулирует, прежде всего, отношения имущественные.

Изначально ГП формировалось именно как отрасль права предназначенная для регулирования экономических отношений: отношения собственности и отношения экономического оборота, и только в дальнейшем, с развитием экономического оборота, с развитием правовой системы в сферу действия ГП были включены отношения личные не имущественные: это прежде всего отношения возникающие и существующие по поводу результатов интеллектуальной деятельности человека, а также отношения по поводу нематериальных благ, таких как жизнь здоровье честь достоинство деловая репутация и т.д.

Нормами права регулируются только те отношения, которые потенциально содержат в себе конфликт – это отношения по поводу социальных благ. Отношения, не содержащие в себе потенциального конфликта правовому регулированию не подлежат (н-р отношения дружбы, влюблённых и т.д.).

ГП регулирует далеко не все экономические отношения. ГП регулирует только те экономические отношения, которые настроены на юридическом равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности. ГП не регулирует отношения, которые построены на власти и подчинении, т.е. административные, налоговые, финансовые отношения и т.д. Эти отношения регулируются публичными отраслями права.

Предмет гражданско-правового регулирования:

Под предметом правового регулирования понимается совокупность общественных отношений обладающих сходными чертами, которые позволяют строить их правовое регулирование исходя из общих начал и используя одинаковые приемы, средства, способы, правового регулирования.

Предмет ГП составляют:

1. имущественные отношения – это отношения по поводу материальных благ таких как вещи включая деньги ценные бумаги имущественные права работы услуги, т.е. всего того что м.б. оценено на деньги. Имущественные отношения делятся на:

- отношения собственности: отношения связанные с присвоенностью блага конкретному лицу.

Отношения собственности лежат в основе экономического оборота, это статика экономического оборота.

- динамику экономического оборота составляют имущественные отношения, которые складываются в процессе перемещения блага от одного лица к другому (товарообмен).

2. личные не имущественные отношения, связанные с имущественными – отношения которые возникают и существуют по поводу результатов интеллектуальной деятельности, а именно: произведения искусства, литературы и науки, изобретения, промышленный образец, полезные модели, топологии интегральных микросхем.

3. личные не имущественные отношения, не связанные с имущественными - отношения которые возникают и существуют по поводу нематериальных благ которые не передаваемы и не отчуждаемы (защита чести, достоинства, деловой репутации граждан и организаций, тайна личной жизни и т.д.).

В87. договор хранения

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

Свойства договора: считается заключённым с момента, когда поклажедатель передает вещь

- реальный

- возмездный, безвозмездный

- двухсторонне обязывающий

Договор м.б. консенсуальным, если в качестве хранителя выступает профессионал.

Виды договора хранения:

1. по порядку регулирования

- обычное хранение

- складское хранение

- договор хранения вещей в ломбарде

- договор хранения ценностей в банке

- договор хранения в камерах хранения в транспортных организаций

- договор хранения в гардеробах организаций

- хранение вещей в гостинице

- секвестр

2. в зависимости от вида вещей передаваемых на хранение

- регулярное хранение

- иррегулярное хранение (договор хранения с обезличением)-означает что хранитель имеет право смешивать вещи одного поклажедателя с однородными вещами другого поклажедателя. По окончании срока действия договора хранитель возвращает не ту же самую вещь, вещи но то же самое количество вещей того же качества поэтому говорят что объектом договора являются вещи родовые. Подобный вариант существенно удешевляет услуги по хранению и упрощает возможный оборот вещей. Но необходимо подчеркнуть, что вариант "хранение с обезличением" должен быть прямо предусмотрен сторонами в тексте договора.

3. по субъектному составу

- профессиональное

- не профессиональное

В качестве хранителя профессионала выступает организация (коммерческая, не коммерческая) имеющая в качестве одной из целей своей деятельности хранение.

4. в зависимости от обстоятельств в силу которых был заключен дог хранения

- обычный договор

- договор заключенный при чрезвычайных обстоятельствах (в этом случае у поклажедателя нет возможности оценить хранителя с точки зрения его надёжности)

5. по основаниям заключения

- договор хранения, возникший из договора

- договор хранения возникший из закона (находка, безнадзорные животные, ответственное хранение товара не принятого покупателем).

Форма договора:. В отдельных случаях сдавать имущество на хранение могут лишь определенные лица, например, только проживающие в гостинице постояльцы. В качестве хранителей могут также выступать как граждане, так и юридические лица: принимать имущество на хранение могут любые из них, если только их учредительные документы этого прямо не исключают. Вместе с тем для заключения отдельных видов договоров хранения и для хранения отдельных видов имущества требуется наличие специальной лицензии. Предмет и объект: Хранение следует понимать как услугу, совокупность полезных действий, объектом совершения которых является переданная хранителю вещь, подлежащая последующему возвращению. Под вещью как объектом хранения следует понимать движимое имущество (кроме варианта специального хранения в порядке секвестра, которым в качестве объекта хранения предусмотрены и недвижимые вещи).

Хранитель обязан:

- принять вещь на хранение;

- хранить вещь в течение всего обусловленного договором срока или до востребования вещи поклажедателем;

Хранитель отвечает, в первую очередь, за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение.

Поклажедатель несет ответственность:

1) за убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением, если иное не предусмотрено законом или консенсуальным договором хранения Так, ГК РФ предусматривает освобождение от ответственности, если поклажедатель заявит хранителю об отказе от его услуг в разумный

В91. Порядок обеспечения жилыми помещениями военнослужащих офицерского состава.

Государство гарантирует военнослужащим предоставление жилого помещения или выделения денежных средств на их приобретение.

Военнослужащий во время прохождения военной службы не является нуждающимся в жилье. Солдаты живут в казармах. Офицеры обеспечиваются служебным жильём. После прохождения срочной службы, солдат возвращаясь домой занимает прежнее жильё. Офицер часто увольняется не имея жилья. Уволенный военнослужащий имеет право получить жилищный сертификат на получение жилья если:

1) он прослужил не менее 10 лет в ВС, МЧС, ИТУ.

2) Уволен по уважительным причинам:

А) комиссован по состоянию здоровья

Б)уволен в отставку

В) уволен по сокращению штатов.

3)не обеспечен жильём

А) нет жилья в собственности

Б) нет жилья по договору социального найма

В)жильё имеется , но небольшого размера, или непригодно для проживания.

4) Старший офицер

Военнослужащий сам выбирает будущее место жительства. Он не может переехать в Москву, Санкт – Петербург, курортные и приграничные районы. Жилищный сертификат можно получить по месту службы перед убытием, либо по выбранному месту жительства. Не получая сертификата военнослужащий может встать на учёт в местной администрации как нуждающийся. В этом случае он может получить жильё либо по сертификату, либо по договору социального найма и соответственно либо аннулируется сертификат, либо он исключается из очереди.

Жилищный сертификат выдаётся расчётом по следующей схеме:

- средняя стоимость 1квадратного метра в выбранном регионе умножить на количество членов семьи умножить на социальную норму. Социальная норма: 1 чел. – 33 кв.метра жилой площади, 2 чел.- 42 кв.метра, 3 и более – по 18 кв.метров на каждого.

Данная сумма военнослужащему не выдаётся, расчёты происходят через банк выбранный по конкурсу местной администрации. Военнослужащий сам выбирает себе жильё. Он не может купить жильё меньшего размера чем установлено законом. Допустимо лишь такое уменьшение при котором он не будет считаться нуждающимся. Срок сертификата 9 месяцев. Если умирает владелец сертификата или член семьи, то сертификат можно обменять и срок нового будет соответственно продлён на 9 или 6 месяцев.

В92. Понятие обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Условия возникновения обязательства.

Обязательства, возникшие вследствие причинения вреда – это обязательства, возникшие вследствие нарушения имущественных и личных неимущественных прав потерпевшего, носящие абсолютный характер, призванные на полное или частичное возмещение вреда за счет причинителя вреда или других лиц, на которых эта обязанность возложена законом.

Условия возникновения обязательства:

1) наличие самого вреда. Вред – это нарушение или умаление какого-либо имущественного или нематериального блага. Вред может выражаться в уничтожении имущества, повреждении имущества, потери прибыли,2) противоправность поведения причинителя вреда – выражается как в объективных, так и в субъективных моментах. В качестве противоправного может рассматриваться как действие, так и бездействие. Бездействие может быть противоправным только в том случае, если на лицо возлагается обязанность действовать, и эта обязанность нарушается.

3)причинноследственная связь между вредом и противоправным деянием, т. е. между поведением вредопричинителя и наступившими последствиями. Причиннная связь считается юридически значимой, если поведение причинителя вреда превратило возможность наступления вредоносного поведения в действительность или стало причиной возникновения условий для наступления вреда.

4) Вина причинителя вреда. Категория вины заимствуется ГП из уголовного права. Под виной понимают психическое отношение лица к поведению и к результатам поведения. Из этого определения видно, что категория вины применима к гражданам – ФЛ. К ЮЛ ее применение возможно только условно, если ЮЛ рассматривать как некое объединение ФЛ.

Если ответственность возникает вне зависимости от вины, говорят обо усеченном составе правонарушения. Здесь действует принцип причиненности. Н-р: причинение вреда источником повышенной опасности.

В ГП действует презумпция виновности, т. е. если установлены 3 первых условия гражданско-правовой ответственности, предполагается, что правонарушитель виновен. Действие презумпции виновности объясняется следующими причинами: а) характер отношений, которые регулируются нормами права – отношения построены на юридическом равенстве, автономии воли, имущественной самостоятельности; отношения, которые возникают по инициативе субъектов, а значит все риски и вся ответственность ложатся на самого субъекта; б) Гражданско-правовая отв-ть направлена не против личности, она не связана с ущемлением личных неимущественных прав, интересов; в) поскольку отношения построены на юридическом равенстве, это равенство должно проявляться и при решении вопросов об ответственности, истец и ответчик должны находиться в равном положении. Истец доказывает факт причинения вреда, совершенного правонарушения, причинноследственную связь, а ответчик – отсутствие вины.

В76. Объекты авторского права. Произведения науки, литературы, искусства. Юридические последствия создания произведения.

объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения, а так же способа его выражения. Кроме того из п.3 ст. 1259 следует, что законом охраняются как обнародованные, так и необнародованные произведения, выраженные в какой –либо объективной форме, то есть произведение должно быть результатом творческой деятельности. Творчество определяется как деятельность человека, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. Объектом авторского права является не только произведение в целом, но и часть произведения, которая является результатом творческой деятельности и м.б. использована самостоятельно. Произведениями литературы признаются художественные произведения, выраженные в словесной форме. К произведениям искусства относятся все остальные произведения художественного творчества, включая произведения архитектуры, живописи, графики, скульптуры, декоративно – прикладного искусства, музыки, кино, театра и т.д.

Признаки объекта авторского права: 1. Творческий характер произведения. Оно носит творческий характер, если автор создал нечто новое, оригинальное, неповторимое. Оригинальность может выражаться в новой форме, в новом содержании, в новой концепции и т.п. 2. Объективная форма выражения произведений. Оно может быть устным, письменным. Элементы произведения: 1 группа: юридически безразличные элементы, то есть эта элементы которые могут быть заимствованы. Пример: материал на основании которого создаётся произведение. 2 группа: юридически значимые элементы : это художественные образы и язык произведения. Художественные образы – форма отражения действительности и выражение мыслей и чувств автора. Они могут быть заимствованы, только в том случае если им придаётся новая внешняя форма если есть согласие авторов произведения и если указывается источник заимствования. Язык произведения – средства и приёмы, которые используются автором для того, чтобы создавать художественный образ. Язык заимствован быть не может. При использовании произведения применяется цитирование, указывается автор и источник. Не являются объектами авторских прав: 1) официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы; 2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований; 3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; 4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).

Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным законом.

Юридические последствия создания произведения начинаются с момента обнародования произведения. Обнародование произведений может быть правомерным и неправомерным. Термин «правомерное обнародование произведения», например, мы можем обнаружить в ст.1273 ГК РФ. Правомерным считается такое обнародование, которое осуществляется самим автором или с его разрешения. Такой признак правомерного обнародования отсутствует в понятии неправомерного обнародования. В случае правомерного обнародования произведения у автора возникает не только монопольное право, но и возникают одновременно определённые ограничения прав автора. Такие ограничения прав автора и случаи свободного использования произведения указаны в ст.1273-1280 ГК РФ . Так, например, допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение гражданином исключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения (ст.1273 ГК РФ). Данная статья называется как «свободное воспроизведение произведения в личных целях». Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях (ст.1274 ГК РФ) так же допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования. В случае неправомерного обнародования произведения, ограничения прав автора не возникают и не возникают возможности свободного использования произведения.

В80. право собственности как субъективное право

Право собственности как субъективное гражданское право есть закрепленная законом возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его содержания.

1. ПС это вещное право

2. ПС это абсолютное право (значит, собственнику предоставляется защита против всякого и каждого нарушившего его право)

3. ПС носит исключительный характер (собственник реализует принадлежащие ему правомочия в своей воли и в своем интересе тем самым он исключает возможность определения его действий другими лицами)

4. ПС существует в непрерывном единстве всех 3х правомочий

5. ПС это имущественное право, т.е. право на вещь

Право собственности включает 3 правомочия:

Владение - это основанная на законе (т.е. юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им, числить на своем балансе и т.п.). Концепция гражданского законодательства предусматривает введение в ГК самостоятельной главы, которая будет посвящена праву владения. Владение отражает статику (состояние) отношений.

Виды владения:

- титульное владение – имеет определённое законное основание

- безтитульное (незаконное) – это фактическое обладание вещью без законных оснований. Бывает добросовестное (это когда лицо думает, полагает что у него есть законное основание для владения, и у него отсутствует повод усомниться в законности своего владения) и не добросовестное (когда лицо знает или должно знать что законных оснований владеть вещью у него нет).

Пользование представляет собой основанную на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его потребления. Оно тесно связано с правомочием владения, ибо в большинстве случаев можно пользоваться имуществом, только фактически владея им.

Распоряжение обеспеченная законом возможность заключать юридически значимые действия с вещью (отчуждение по договору, передача по наследству, передача во временное владение, уничтожение и т.д.).

Под бременем содержания имущества понимается обязанность нести расходы по содержанию оплата соответствующих налогов сборов. Бремя содержания своего имущества несет собственник, если только законом или договором это бремя или его часть не возложены на иное лицо (н-р, охрана сданного внаем имущества - на нанимателя, управление имуществом банкрота - на конкурсного управляющего и т.д.).

Собственник несет также риск случайной гибели или порчи своего имущества, т.е. его утраты или повреждения при отсутствии чьей-либо вины в этом. По сути, этот риск также составляет часть указанного выше бремени собственника. Перенос риска случайной гибели или порчи имущества на других лиц возможен по договору собственника с ними (например, по условиям конкретного арендного договора или по договору страхования), а также в силу указания закона (в частности, такой риск может нести опекун как доверительный управляющий имуществом собственника-подопечного).

В84. договор поставки

Нормативное регулирование: гл. 30 ГК.

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Свойства:

- двусторонний обязывающий

- возмездный

- консенсуальный

Форма договора: 1 документ подписанный сторонами, экземпляров м.б. несколько, простая письменная форма.

Существенные условия договора:

1. товар, т.е. те вещи, которые д.б. переданы по договору поставщиком (наименование, количество)

2. условие о сроке. Д.б. указан начальный срок и срок окончания действия договора. Если это периодическая поставка, то д.б. указан срок периодов.

3. цена м.б. согласована участниками договора. Стороны могут включить условие о том, что цена будет периодически изменяться в зависимости от определенных критериев.

Поставка может осуществляться путем отгрузки или выборки.

Договором поставки может быть предусмотрена выборка товаров, т.е. передача поставщиком товаров покупателю либо получателю в месте нахождения поставщика. В случае невыполнения покупателем данной обязанности поставщик получает право потребовать от покупателя оплаты товаров либо отказаться от исполнения договора.

Стороны: поставщик (ИП, ЮЛ) и покупатель (ИП как правило), при чём поставщик сам производит товар или закупает его с целью перепродажи.

Наиболее оптимален договор поставки, к примеру, для регулирования взаимоотношений между производителями товаров и поставщиками сырья, материалов либо комплектующих изделий; между изготовителями товаров и оптовыми торговыми организациями, специализирующимися на реализации товаров.

Можно отметить следующие квалифицирующие признаки договора поставки, выделяющие его из договоров купли-продажи в отдельный вид:

Во-первых, передача товаров продавцом (поставщиком) покупателю должна осуществляться в обусловленный договором срок или сроки. Применительно к нему срок (сроки) передачи товаров приобретает характер существенного условия договора.

Во-вторых, по договору поставки подлежат передаче не любые товары, а только производимые или закупаемые поставщиком. Таким образом, в качестве поставщика выступает коммерческая организация, специализирующаяся на производстве соответствующих товаров либо профессионально занимающаяся их закупками.

В-третьих, имеет существенное значение, для какой цели покупателем приобретаются товары у поставщика, ибо договором поставки можно признать только такой, в силу которого покупателю передаются товары для их использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Данный признак свидетельствует о том, что и в качестве покупателя по договору поставки должна выступать, как правило, коммерческая организация, занимающаяся предпринимательской деятельностью.

Объект: вещи движимые, как индивидуально определённые так и определённые родовыми признаками, как существующие на момент заключения договора так и те которые будут созданы в будущем.

Односторонний отказ от исполнения договора возможен:

- со стороны поставщика - неоднократное нарушение сроков поставки товаров или поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

- со стороны покупателя - неоднократное нарушение сроков оплаты товаров или неоднократная невыборка товаров.

Обязательства поставщика:

- исполнить свои обязательства надлежащему лицу (путем отгрузки товара покупателю или лицу, которое по указанию покупателя является получателем товара (в данном случае покупатель оформляет отгрузочную разнарядку, в которой указывает получателя товара, и направляет ее поставщику))

- поставщик обязан поставить товар в оговоренное место, либо же передать товар перевозчику, который осуществит его доставку

- поставщик должен поставить оговоренное количество товара, ассортимент и качество которого должны соответствовать определенным в договоре условиям (то есть исполнить обязательство надлежащим предметом). Цель любого договора поставки – получение необходимого покупателю товара. Соответственно, покупатель рассчитывает получить именно то, что покупает.

Обязательства покупателя:

- принять поставленный товар

- оплата полученного товара

В88. неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Неустойка является дополнительной санкцией по отношению к основной общей санкции за нарушение обязательства - возмещению убытков.

Виды:

- собственно неустойка

- штраф (начисляется однократно)

- пени (начисляется за определённый период времени – за час, день, месяц и т.д., за просрочку исполнения основного обязательства.

И штраф и пеня могут начисляться в чётко установленной денежной сумме или в процентах.

По основанию возникновения следует различать законную и договорную неустойки.

Законная неустойка предусматривается нормами закона, ее размер может быть по соглашению сторон увеличен, но не уменьшен. ГК не содержит норм о размерах законной неустойки; такая неустойка предусмотрена многими законами (транспортными кодексами и уставами, Законом о защите прав потребителей и др.), которые чаще именуют ее пеней (штрафом) и определяют ее размер или в твердой сумме, или в процентах от нарушенного обязательства. Возможно также установление неустойки в определенном соотношении с МРОТ (в транспортных уставах и кодексах).

Договорная неустойка, свободно определяется сторонами в заключаемом ими договоре, причем они указывают ее размер и порядок исчисления. Обычно неустойка устанавливается в процентах от соответствующего обязательства. При наиболее типичном нарушении - просрочке исполнения - максимальный размер неустойки принято определять в пределах 10% суммы просроченного обязательства.

Другая классификация неустоек основывается на соотношении неустойки с убытками, требование о взыскании которых при нарушении обязательства может быть заявлено кредитором одновременно с требованием о неустойке. По этому основанию различает четыре вида неустоек: зачетная, исключительная, штрафная и альтернативная.

Зачетная неустойка означает, что убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Это общее правило, поскольку иное не установлено законом и договором, и такое решение является разумным и справедливым, ибо причиненные убытки должны возмещаться, по возможности, полностью.

Исключительная неустойка соответствует своему наименованию, и в этом случае взыскание убытков исключается. Такая неустойка упрощает расчеты между участниками обязательства и может устанавливаться законами, например транспортными уставами и кодексами, а также договором.

При штрафной неустойке, напротив, взыскание убытков допускается, причем они могут взыскиваться в полной сумме сверх неустойки. Такая неустойка предусматривается при особо серьезных нарушениях обязательств.

Альтернативная неустойка дает кредитору право выбора: он может требовать либо неустойку, либо возмещения убытков, однако в этом втором случае убытки должны быть доказаны. В законодательстве и договорах такая неустойка используется крайне редко.

Соотношение неустойки и убытков: Применение неустойки, наряду с убытками, в качестве меры имущественной ответственности неизбежно ставит проблему соотношения неустойки и убытков, ибо их применение независимо друг от друга привело бы к нарушению принципов гражданско-правовой ответственности, преследующей цели восстановления нарушенных прав кредитора, но никак не неосновательного обогащения последнего.

По общему правилу ГК РФ, неустойка носит по отношению к убыткам зачетный характер: убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Поэтому можно заключить, что неустойка призвана облегчить процесс компенсации потерь кредитора вследствие нарушения обязательства кредитором. Однако в контексте свободы договора как основного начала гражданского законодательства данная норма носит диспозитивный характер, то есть действует постольку, поскольку иное не установлено договором или законом. В частности, может быть установлено следующее соотношение неустойки и убытков.

При заключении контрактов нужно иметь в виду, что, если в договоре прямо не указано на, например, штрафной характер неустойки, и нет специальной нормы закона на данный конкретный случай (как это имеет место в транспортных уставах и кодексах), то будет действовать общее правило: неустойка будет носить зачетный по отношению к убыткам характер.

В93. Договор поручения (понятие, форма, субъекты, права и обязанности сторон, содержание).

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия.

Права и обязанности по сделке возникают непосредственно у доверителя.

Особенности: 1) направлен на оказание посреднических услуг, 2) поверенный совершает юридически значимые действия.

Свойства: конссесуальный, может быть возмездным, безвозмездным, двусторонний.

Спецификой договора является то, что он носит доверительный характер, если отношения возникают и существуют между гражданами.

Существует 2 вида обязательств, возникших из договора поручения: 1) общегражданское представительство; 2) коммерческое.

Различие между этими 2 видами представительства основывается на специфике коммерческого представительства, а именно: коммерч представительство связано с осуществлением ПД, всегда возмездно, коммерческий представитель представляет обе стороны по сделке.

Форма договора – простая письменная.

Доверитель выдает поверенному доверенность (1 или несколько). Доверенность предназначена для предъявления ее 3-м лицам в отношениях с которыми будет выступать поверенный.

Существенные условия: Предмет – в договоре должны содержаться те юрид действия, которые должен совершить поверенный. Эти действия должны быть правомерными, конкретными. Кроме того, должно содержаться указание на доверителя. В договоре может быть указана цена, срок.

Субъекты: 1)поверенный, 2) доверитель. Это могут быть граждане, ЮЛ. Если граждане, то они должны обладать дееспособностью в полном объеме. ЮЛ – коммерческие организации.

Содержание:

Поверенный обязан выполнить данные ему поручения в соотв-ии с указанием доверителя. Если поверенный в ходе исполнения поручения обнаружит необходимость отступить от указаний, он должен обратиться к доверителю и попросить согласие. Если интересы доверителя требуют охраны и меры нужно принимать немедленно, то поверенный может отступить от указаний.

Если имеет место коммерческое представительство, то в договоре изначально может быть предусмотрено право поверенного отступать от данных ему указаний.

Поверенный должен сообщить доверителю о ходе исполнения поручения. Все, что получено поверенным по сделкам во исполнение договора должно быть немедленно передано доверителю. Доверитель обязан выдать доверенность, принять все, что передается поверенным по сделкам, обеспечить поверенного необходимыми средствами, возмещать расходы и выплачивать вознаграждение.

Прекращение договора:

1) если договор срочный, то по истечению срока, 2) достижение цели договора, 3) отмена поручения доверителем, 4) отказ поверенного, 5) смерть доверителя или поверенного, признание кого-либо из них недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим (По наследству права и обязанности по договору не переходят к наследникам. Это связано с доверительным характером отношений).

В77. метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.

Метод гражданско-правового регулирования – совокупность приёмов способов воздействия на общественные отношения, которые составляют предмет ГП.

Метод ГП можно охарактеризовать через следующие черты:

1. юридическое равенство субъектов. ЮР проявляется в том, что субъекты ГП обладают равными возможностями, однако это не означает, что они имеют равные права. Само юридическое равенство означает отсутствие заранее установленной власти одних участников гражданско-правовых отношений к принуждению других, но вовсе не равенство в содержании их конкретных прав и обязанностей (например, в отношениях займа должник не обладает никакими правами, поскольку на нем лежит лишь обязанность вернуть долг). Субъекты ГП несут равную ответственность за совершение того или иного правонарушения.

2. инициатива участников. Она проявляется в том, что в большинстве своем отношения устанавливаются по воле по инициативе самих субъектов, которые сами решают исходя из своих интересов вступать им в отношения или нет. Инициатива проявляется и в том, что S ГП при нарушении их права при ущемлении законного интереса сами обращаются в суд.

3. диспозитивность проявляется в том, что S ГП выбирает один из возможных допустимых вариантов поведения он свободен в своем выборе все возможные варианты поведения составляют содержание субъективного права. Границы субъективного права определяются законом.

4. защита в ГП направлена на восстановление положения, которое существовало до нарушения права. Способы защиты предусмотрены ГК (ст.12) направлены на то чтобы восстановить нарушенную имущественную сферу субъекту. Н-р: признание сделки недействительной и применение 2х сторонней реституции, возмещение убытков.

5. ответственность в ГП носит имущественный характер. Если участником экономического оборота было совершено правонарушение в отношении него будут применяться меры направленные не против его личности (как в уголовном праве), а в отношении его имущества. Это правило действует даже и в том случае если причинён моральный вред.

Функции гражданского права - это определенные направления влияния гражданско-правовых норм, обусловленные содержанием общественных отношений, которые включены в предмет гражданско-правого регулирования. Различают: регулятивную, охранительную, компенсационную, превентивную функции.Регулятивная: роль гражданского права состоит прежде всего в регулировании нормальных экономических отношений в обществе, т.е. участники имущественных отношений самостоятельно организуют свою деятельность с целью достижения необходимых им результатов. Поэтому содержание и направленность этой функции имеет минимальное количество необходимых запретов и максимум возможных дозволений. Очевидно, что такое содержание и направленность этой функции обусловлены особым, частным характером отношений, входящих в предмет гражданского права. Это отличает ее от регулятивных задач, стоящих перед публичным правом. Здесь регламентация соответствующих отношений носит жестко определенный характер, почти не оставляющий места свободному усмотрению участников. Охранительная: имеет первоочередной целью защиту имущественных и неимущественных интересов участников гражданского оборота. Поэтому по общему правилу она реализуется путем восстановления нарушенных прав либо компенсации причиненных потерпевшим убытков. Ясно, что ее компенсаторно-восстановительная направленность обусловлена, прежде всего, эквивалентно-возмездной, стоимостной природой регулируемых товарно-денежных отношений.

Важный аспект охранительной функции составляет также предупредительно-воспитательная (превентивная) задача, состоящая в стимулировании и организации такого поведения участников регулируемых отношений, которое исключало бы необоснованное ущемление или нарушение чужих интересов. Наиболее отчетливо эта функция выражена в деликтных и иных правоохранительных обязательствах, а также в регламентации личных неимущественных отношений. Здесь охранительная функция гражданского права тесно переплетается с его основной, регулятивной функцией. В оформлении же личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными, в гражданском праве в целом преобладают защитные (охранительные) задачи.

В81. признаки банкротства юридического лица

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Суд будет рассматривать заявление о признании должника банкротом если сумма долгов для юридического лица минимум 100 тыс.

Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом.

Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления и до принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, определяются на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

Размер денежных обязательств или обязательных платежей считается установленным, если он определен судом. В случаях, если должник оспаривает требования кредиторов, размер денежных обязательств или обязательных платежей определяется арбитражным судом.

Порядок предъявления требований кредиторов: Для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов. Реестр требований кредиторов ведет арбитражный управляющий или реестродержатель.

По результатам рассмотрения выносится определение о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов. В определении арбитражного суда о включении требований в реестр требований кредиторов указываются размер и очередность удовлетворения таких требований.

Требования кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. По результатам такого рассмотрения арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов.

Требования кредиторов, предъявленные по истечении 30 дневного срока для предъявления требований, подлежат рассмотрению арбитражным судом после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения. Кредитор вправе предъявить свои требования к должнику на любой стадии производства по делу о признании должника банкротом, в сроки и в порядке, установленном Законом о банкротстве.

В85. члены семьи собственника жилого помещения

Член семьи в праве, лицо, которое имеет права и несёт обязанности, основанные на семейных отношениях.

К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с ним его супруг (супруга), а также дети и родители собственника.

Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи. Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи. Члены семьи собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

Дееспособные члены семьи собственника жилого помещения несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи. Например, на члена семьи собственника может быть возложена ответственность по долгам собственника, связанным с платой за техническое обслуживание жилого помещения, за коммунальные услуги и т.п. Это может иметь место в случаях, когда собственник не выполняет своих обязательств.

Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма должны быть указаны в договоре социального найма жилого помещения.

Если лицо перестает быть членом семьи, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, оно сохраняет право пользования этим помещением на тех же условиях (в частности, бывший супруг нанимателя или супруг члена семьи в случае расторжения брака). Одновременно оно несет и самостоятельную (а не солидарную, как прежде) ответственность по своим обязательствам из договора социального найма (по оплате соответствующей части коммунальных услуг и жилья, его ремонту и т.д.).

Состав семьи изменяется также в случаях вселения нанимателем в занимаемое им и его семьей жилое помещение других граждан на правах членов семьи. Наниматель вправе с письменного согласия всех членов своей семьи (включая временно отсутствующих) вселить в занимаемое им жилое помещение своего супруга, детей и родителей, а при наличии дополнительно письменного согласия наймодателя - также и других граждан в качестве совместно с ним проживающих членов своей семьи. Такого согласия не требуется лишь при вселении к родителям их несовершеннолетних детей.

При определении объема прав и обязанностей по пользованию жилым помещением самого нанимателя и граждан, постоянно проживающих совместно с ним в качестве членов его семьи, закон исходит из принципа равенства их прав и обязанностей. Этот принцип не может быть изменен по соглашению сторон. Наниматель по договору социального найма не имеет никаких преимуществ перед другими членами своей семьи с точки зрения прав на жилое помещение. Его роль заключается в том, что он представляет связанные с пользованием жилым помещением интересы членов его семьи, т.е. является их представителем в силу закона.

В89. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица.

Понятие: Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Признаки:

1)организация или организационное единство (т.е. наличие у него единого целостного и самостоятельно функционирующего механизма, который имеет индивидуальную, внутреннюю структуру, специфическое имущественное устройство, определённая иерархия, соподчинённость органов управления).

2)Юридическое лицо – правосубъектная организация. которая самостоятельно ( от своего имени) выступает в гражданском обороте, т.е. приобретает имущественные и личные неимущественные права и несёт обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, т.е. быть носителем не только материальных, но и процессуальных прав и обязанностей.

3)юридическое лицо имеет обособленное (автономное) имущество, т.е. имущество, юридически и экономически не совпадающее с имуществом ( отличающееся от имущества) её учредителя (участников) или вообще любых других лиц.

4) наличие у юридического лица обособленного имущества предопределяет несение самостоятельной ответственности данным имуществом, которая по общему правилу распространяется на всё обособленное имущество, а значит является полной (п.1 ст.56 ГК). Из этого правила есть исключение: некоторые юр.лица (учреждения) отвечают по своим обязательствам не всем своим имуществом, а только определённой его частью.

Правоспособность юр.лица. ст. 49 ГК. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

виды правоспособности:

- общая (универсальная) правоспособность. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

- специальная правоспособность. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Органы юридического лица. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами.

Орган юридического лица – это лицо (единоличный орган) или группа лиц (коллегиальный орган), представляющие интересы юр.лица в отношениях с др. субъектами права без специальных на то уполномочий ( без доверенности).

Органы могут быть в зависимости от порядка принятия решений различают единоличные органы и коллегиальные, по порядку формирования (образования) – созываемые (общее собрание участников), избираемые ( совет директоров и его председатель), назначаемые (директор унитарного предприятия), формируемыми на договорной основе (управляющий или управляющая компания как единоличный исполнительный орган в хозяйственных обществах); обязательности – обязательными (общее собрание участников, директор) и факультативные ( наблюдательный совет в производственных кооперативах, советы директоров в обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, а иногда – и в АО, правление или дирекция в хоз. обществах); характера деятельности – действующими периодически (общее собрание участников, совет директоров) и постоянно (директор); осуществляемой функции – волеобразующими (общее собрание участников, совет директоров), исполнительными ( правление или дирекция, директор), контрольными ( ревизионная комиссия, ревизор). Особым «чрезвычайным» органом юр.лица с широкими полномочиями является ликвидационная комиссия (ликвидатор) (п.3 ст. 62 и ст. 63 ГК).

В94. Патент как форма охраны прав изобретателя (понятие, содержание, действие, автор изобретения и патентообладатель).

Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняются законом и подтверждаются патентом на изобретение, промышленный образец или полезную модель (далее — патент). Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на них.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы могут использоваться описание и чертежи.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется путем подачи соответствующей заявки в Роспатент лицом, обладающим правом на получение патента (далее — заявитель).

Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.

Если в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца участвовало несколько лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними.

Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта патентного права, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию.

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

Авторами изобретений и других объектов патентного права признаются граждане РФ и иностранцы. Возможность граждан России иметь права автора объекта патентного права является элементом содержания их правоспособности. Патентообладателями могут стать авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, их работодатели, а также правопреемники указанных лиц.

Патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные объекты без разрешения патентообладателя.

• ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец;

• совершение указанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. При этом, если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа при отсутствии доказательств обратного;

• совершение указанных действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

• осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.

Патентообладатель вправе требовать:

прекращения нарушения патента;

• возмещения лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством;

публикации решения суда в целях защиты своей деловой репутации;

• осуществления иных способов защиты прав в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Требования к нарушителю патента могут быть заявлены также обладателем исключительной лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором.

Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на его получение переходят по наследству (п. 6 ст. 10 Патентного закона).

В78. договор купли-продажи

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Форма договора купли продажи определяется его предметом, субъектным составом и ценой. Все договоры купли продажи недвижимости и предприятий должны заключаться в письменной форме, составляется одним документом, подписанным сторонами и подлежат обязательной государственной регистрации. Сторонами договора купли-продажи (его субъектами) являются продавец и покупатель. Предмет и объект договора: Объектом выступает вещь, которая обладает свойствами товара - это м.б. и движима и не движимая вещь, потребляемая и не потребляемая, индивидуально определённая и определённая индивидуальными признаками, простая и сложная.

Предметом договора купли-продажи являются действия продавца по передаче товара в собственность покупателя и соответственно действия покупателя по принятию этого товара и уплате за него установленной цены. Условие о предмете считается согласованным если в договоре указано наименование товара и указано его количеств Содержание договора: продавец обязан предать покупателю товар в надлежащем месте, в надлежащий срок, надлежащему лицу: товар должен соответствовать условиям договора по количеству, качеству, ассортименту, комплекту и комплектности, таре и упаковке.

Продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки. Тара и упаковка товара необходимы для обеспечения его сохранности при транспортировке и хранении, а в некоторых случаях служат обязательным элементом эстетического вида товара. Требования к таре и упаковке товара определяются в договоре купли-продажи. Отсутствие в договоре соответствующих условий не освобождает продавца от обязанности затарить и упаковать товар, подлежащий передаче покупателю: в этом случае по общему правилу товар должен быть затарен и упакован обычным для такого товара способом или, во всяком случае, способом, который обеспечит его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки. Технические регламенты могут содержать обязательные требования к таре и упаковке товаров, направленные на обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и охрану окружающей среды. Неисполнение продавцом обязанности по затариванию и упаковке товара, т.е. передача покупателю товара без тары или упаковки или в ненадлежащей таре или упаковке, влечет для него определенные негативные последствия. В этом случае покупатель вправе потребовать от продавца затарить или упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), если иное не вытекает из договора, существа обязательства или характера товара. Например, договором предусмотрено, что продавец обеспечивает доставку мебели в место жительства (место расположения) покупателя и соответствующую ее сборку (существо обязательства); товаром являются продукты питания или напитки, потребленные покупателем (характер товара). Учитывая, что тара и упаковка нередко определяют потребительские свойства товара, предусматривает, что покупатель вместо требований о затаривании (упаковке) товара или о замене ненадлежащей тары (упаковки) по своему выбору может предъявить к продавцу требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества:

- о соразмерном уменьшении покупной цены товара;

- о безвозмездном устранении недостатков тары и упаковки в разумный срок;

- о возмещении расходов покупателя, понесенных в связи с устранением недостатков тары или упаковки.

В случае же выявления существенных нарушений требований к таре и упаковке товара покупатель вправе по своему выбору потребовать замены товара товаром, затаренным или упакованным в соответствии с предъявляемыми требованиями, или отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Покупатель по договору купли-продажи обязан:

- принять переданный ему товар (исключение составляют лишь те случаи, когда покупатель наделен правом требовать замены товара или отказаться от исполнения договора, например, если продавец передал покупателю товар с недостатками, которые носят существенный характер, либо не выполнил в разумный срок указания покупателя о доукомплектовании переданных товаров)

- оплатить товары непосредственно до или после их передачи ему продавцом в размере их полной цены (оплата м.б. одновременно с передачей товара; предоплата; продажа товара в кредит, т.е. о том, что оплата товара производится через определенное время после его передачи покупателю, в этом случае покупатель должен оплатить товар в срок, предусмотренный договором. Если же условие о сроке оплаты товара, проданного в кредит, в договоре отсутствует, покупатель должен произвести оплату в разумный срок после передачи товара, а по его истечении - не позже, чем в семидневный срок со дня предъявления продавцом требования об оплате переданного товара).

В82. основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма.

К предпосылкам (условиям), при наличии которых гражданин может претендовать на бесплатное получение жилого помещения из государственного или муниципального жилищного фонда (фонда социального использования) по договору социального найма, относятся:

во-первых, признание его нуждаемости (острая потребность в улучшении жилищных условий данного гражданина и его семьи, которая определяется не субъективной оценкой гражданином своих жилищных условий, а объективными критериями, предусмотренными законодательством) в жилом помещении

во-вторых, принятие его на учет органом местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилом помещении.

Закон содержит исчерпывающий перечень оснований признания граждан нуждающимися в жилых

помещениях:

1. некоторые малоимущие граждане, признанные в этом качестве органами местного самоуправления с учетом дохода, приходящегося на каждого члена их семьи, а также стоимости находящегося в их собственности недвижимого и наиболее ценного движимого имущества (подлежащего налогообложению). Из числа таких малоимущих граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются:

- граждане, не имеющие своего жилья, т.е. не пользующиеся жильем по договорам социального найма (в том числе в качестве члена семьи нанимателя) и не имеющие жилья в собственности (или не являющиеся членами семьи собственника жилья);

- граждане, имеющие острый недостаток жилья, т.е. хотя и являющиеся нанимателями жилья по договорам социального найма или собственниками жилья либо членами их семей, но обеспеченные жильем на одного члена семьи менее учетной нормы <1>;

- граждане, которые проживают в помещениях, не отвечающих требованиям, установленным для жилых помещений;

- граждане, хотя формально и обеспеченные жильем, но проживающие в коммунальных квартирах (занятых несколькими семьями) и имеющие в составе семьи тяжелых хронических больных, совместное проживание с которыми в одной квартире невозможно (например, при открытой форме туберкулеза), при отсутствии у них иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или на праве собственности.

2. иные категории граждан, специально признанных таковыми федеральным законом или законом субъекта РФ (например, не являющихся малоимущими военнослужащих или иных служащих, переведенных к новому месту службы). В этом случае они могут претендовать на получение по договору социального найма жилья, по общему правилу находящегося в жилищном фонде РФ или ее субъектов, а жилье из муниципального жилищного фонда может предоставляться им только при наличии дополнительно предусмотренных законом условий.

Жилые помещения предоставляются по договорам социального найма, состоящим на учете нуждающимся гражданам в порядке очередности, исходя из времени их принятия на учет и, разумеется, наличия соответствующих жилых помещений. Лишь трем категориям граждан жилые помещения по договорам социального найма предоставляются вне очереди (и, как правило, даже без их принятия на учет в качестве нуждающихся):

1) гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания и не подлежат ремонту или реконструкции (например, в результате стихийного бедствия);

2) детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, а также взрослым лицам из их числа по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, приемных семьях, при прекращении установленной над ними опеки и попечительства, окончании службы в Вооруженных Силах РФ и т.п.;

3) гражданам, страдающим тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной квартире невозможно. Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, принятое органом местного самоуправления, влечет прекращение жилищного (административного) правоотношения, возникшего из факта принятия гражданина на учет нуждающихся в жилых помещениях. Одновременно оно становится и основанием для заключения в установленный им срок договора социального найма, в силу которого у наймодателя возникает обязанность передать гражданину-нанимателю соответствующее жилье.

В86. нематериальные блага и их защита

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА — самостоятельная группа объектов гражданских прав, охраняемых гражданским законодательством РФ, это блага неимущественного характера, они лишены экономического содержания, то есть не имеют стоимостного выражения.

К ним относятся: имя, жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона.

Характерная особенность этой группы объектов состоит в том, что они:

1) не имеют материального (имущественного) содержания;

2) неотделимы от личности их носителя;

3) обладают свойством индивидуализации самой личности обладателя этих прав.

Виды:

а) нематериальные блага, приобретаемые гражданами и юридическими лицами в силу рождения (создания)- к ним относятся: жизнь, здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну

б) нематериальные блага, приобретаемые ими в силу закона – к ним относятся: право свободного передвижения, право выбора места пребывания и жительства

Право граждан на защиту чести и доброго имени является их конституционным правом, предусмотренным ч. 1 ст. 23 Конституции РФ.

Честь в теоретической литературе и в судебной практике - общественная оценка социально значимых и моральных качеств, присущих гражданину, а достоинство - самооценка гражданином этих качеств. Деловая репутация гражданина - это общественная оценка исключительно его профессиональных качеств. Деловой репутацией в равной мере обладают как индивидуальные предприниматели, так и иные лица (рабочие, инженеры, педагоги, врачи, лица творческих профессий и т.п.).

Для защиты чести, достоинства, деловой репутации гражданина предусмотрен специальный способ: опровержение распространенных порочащих сведений. Этот способ может быть использован, если есть совокупность 3 условий:

а) сведения должны быть порочащими, а в основу оценки сведений как порочащих положен не субъективный, а объективный признак (Постановлении Пленума ВС РФ от 18.08.92 г. № 11 - порочащими являются несоответствующие действительности сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или организацией действующего законодательства или моральных принципов (о совершении нечестного поступка, неправильном поведении в трудовом коллективе, быту и другие сведения, порочащие производственно - хозяйственную и общественную деятельность, деловую репутацию и т.п.), которые умаляют честь и достоинство;

б) сведения должны быть распространены (опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио - и телевидеопрограммам и других средствах массовой информации (СМИ), изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в иной, в том числе и устной, форме нескольким или хотя бы одному лицу);

в) сведения не должны соответствовать действительности (принцип «презумпции невиновности» потерпевшего: сведения считаются не соответствующими действительности до тех пор, пока распространивший их не докажет обратное).

Порядок опровержения порочащих сведений, распространенных в СМИ - опровержение должно быть помещено в тех же СМИ, в которых были распространены порочащие сведения, оно должно быть набрано тем же шрифтом, на том же месте полосы. Если опровержение дается по радио или телевидению, оно должно быть передано в то же время суток и, как правило, в той же передаче, что и опровергаемое сообщение. Порядок опровержения сведений, содержащихся в документе, - такой документ подлежит замене (трудовая книжка, характеристика и т.д.). Во всех случаях посягательств на честь, достоинство и деловую репутацию гражданину предоставляется судебная защита.

В90. Договор дарения (понятие, форма, виды).

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

Договор дарения в соотв. с действующим гр.законодательством может предусматривать дарение не только вещи, но и имущ. прав и освобождение от исполнения обязанности. В связи с этим возникает вопрос о нормах которые подлежат применению при регулировании такого рода отношений. Если в дар передаётся имущ. право, то имеет место правонаделение У одарённого возникает право требовать от дарителя определённого поведения, исполнения обязанностей. Если в дар передаётся имущ.право третьему лицу, то в этом случае должны применятся нормы об уступки права требования (цессия). Одаряемый в этом случае приобретает право требовать от третьего лица исполнения обязанностей из обязательства права требования по которому уступается. Договор дарения может предусматривать освобождение одаряемого от исполнения обязанности перед дарителем К таким отношениям применяют нормы о прощении долга. Договор дарения может предусматривать освобождение от исполнения обязанности перед 3-им лицом, в жтом случае применяются нормы о переводе долга. Свойства договора: консенсуальный, безвозмездный, двусторонний, реальный. Исключение: пожертвование.Форма договора: договор дарения может быть заключён как в устной так и в письменной форме. В устной форме заключается договор носящий реальный характер. В письменной форме договор дарения должен быть заключён если; 1) договор дарения заключается по поводу движимой вещи, дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей; 2)договор содержит обещание дарения в будущем. Гражданское зак-во не устанавливает требований о заключении договора дарения в нотариальной форме, в независимости от того является ли дар движимым или недвижимым имуществом, однако стороны договора могут предусмотреть что договор подлежит нотариальному удостоверению. Такое условие становятся существенным и договор будет считаться заключённым с момента нотариального удостоверения. 3) в простой письменной форме заключается договор по поводу недвижимого имущества. Дарение подлежит гос. регистрации, в том случае когда не соблюдено требование о письменной форме договора, сделка считается ничтожной.Существенные условия: 1) в договоре дарения должны быть указаны даритель и одаряемый. 2) в договоре дарения должно быть указано какое имущество передаётся в дар. Если договор содержит указание на то, что доверителю передаётся всё имущество, часть имущества без указания конкретного предмета, такое условие а значит и сделка ничтожны. Если договор предусматривает передачу имущества одаряемому после смерти дарителя, такая сделка договором дарения не является. К ней применяются правила о наследовании. В договоре дарения заключённом на будущее может быть предусмотрен срок по истечении которого дар должен быть передан одаряемому. Если срок не определён то применяется правила установленные ст.314 ГК. Договор дарения может содержать условия о том, что дар передаётся при наступлении определённых в договоре обстоятельств. Пожертвование: Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и образовательным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам гражданского права. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением имущества. Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. в случаях, когда использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица - жертвователя по решению суда. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]