Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Римское право

.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
86.86 Кб
Скачать

Владение

Реальное господство лица над вещью. Виды: цивильное(на себя, на свое имя оформлена вещь), посредственное(практически аренда земли, дома), преторское(владение на себя, осуществляемое через управляющих). Приоретение владения всегда устанавливается впервые и сам лицом, желающим влаеть преметом. Если вещь перехоила от 1 влаельца к другому-произвольное влаение.Виды приобретения:завладение, передача владенияч, приобретение владения через других лиц, (м. б. через поручении управляющему,прокурору,опекуном)Прекращение владения:1необровольная утрата владения-всякое упущение хозяина со стороны охраны и ограждения имущества-прекращение влаение. М. б. из-за кражи,побега.,2смерть влаельца,3 прекращение владения, осуществ через постороннее лицо(по воле владельца, вследствие смерти, при гибели вещи). Защита владения: средства защиты-интердикты-амин акты.1направленные на удержание сущ владения-за лицом утвержалось осуществ владения, воспещались посягательства на его нарушение.22о возвращении насильственно или тайно утраченного влаения, с помощью которых возвращалось владение.3об установления владения впервые(по наследству),

Брак

2 вида-1с властью мужа над женой кум ману-член семьи мужа, 2 сине мануне порожает власти мужа, связана вс семьей отца агнатической связью .3 способа заключения брака:1.патрицианская форма возникновения брака-религ обряд, в присутствии жрецов, ребенок в таком браке м заключать высокие должности.2.светская плебейская форма брака-«покупка жены мужем»у ее семьи при 5 свидетелях,весовщика.3. применение института приобретательной давности к обл брачных отношений, это способ, основанный на праве давности и заключающийся в том, что сожительство мужчины с женщиною в продолжение года получало законное признание и почиталось браком.Условия встепления в брак: 14лет-мужчины, 12-женщины, согласие мужчины и родителей невесты,нет сословных различий, запрещены между родственниками. Прекращение брака1.смерть2.1-в рабстве3.с утратой гражданства4.по воле мужа, по воле мужа и жены. М.б повторный брак, ночерез год после траура, и имуществ права детей не д. б нарушены

Права и обязанности супругов

В браке со властью мужа кум ману над женой жена подвластна мужу, при помощи иска муж м вернуть жену., все имущество принадлежит ему, но она наследница мужа в случае его смерти наравне с детьми и насленица его рода, муж не м наказать жену без совета ее родственников, но наказание м. б суровым вплоть о убийства. Почет мужа распространялся и на жену.

В браке сине ману, не порождавшем власти мужа , жена подчинена отцу, своим имуществом распоряжается сама и добрачным и брачным.М. вступить с мужем в сделку. Запрещены дарения. Общее положение: жена д. почитать мужа,муж д охранять жену. Жене позже давалось приданое, которое предназначалось для мужа-ля сем расходов.. сначало оно было невозвратным приразводе, а затем стало возвратным через обещание или иск.Если жена умирала, прид оставалось мужу или отцу, при разводе с инициатив мужа-прид возвращалось, с иниц жены-оставалось. «приданое находится в имуществе мужа однако принадлежит жене».

Юридические лица

Понятие Не было известн. Римскому праву.Там юридич лицами считали все,что не было физич и имело права.обычно складывались объединения хозяев или собственников.юр. лица-совок-ть лиц или вещей, понимавшаяся как особ юр единица с некот чертами совр юр лица, если такая сов-ть имеет сам юридич сущ-е, не зависящ от отдельных компонентов. Юридич лица подразделялись на городские, местные общины, церковные учреждения,учрежденя с благотворит целями, корпорации (союз ремесленников).Имуществ права:приобретать и отчужать чужое имущество, вступать в сделки, получать наследство, лишены возможности завещать.семейных прав нет, из личных –патронат на вольноотпущенными.Сделки совершали через представителей, состав м. меняться, имуществообособлено от ее членов, в частном праве м рассматриваться как физич лицо.

Договор подряда

Договор найма работы, по которому 1 сторона-подрядчик принимает на себя обязательство исполнитьв пользу др стороны-заказчика известную работу, а заказчик принимает на себя обязательство уплатить за эту работу опр денежное вознаграждение.Вознагражение м.б сразу или по частям.Если материал заказчика-подряд, если подрядчика-купля-проажа.Подрядчик обязан сделать работу в срок и надлежащего качестве., ели работа не выполняется в срок заказчик м сменить подрячика.Подрядчик м пользоваться помощью др но за их вину отвечает как за свою собственную.в основном вина за дефекты-на подрядчике, если пор объект не виновен-на заказчике(обвал на зем участке, стих бедствие).Если смета работ превышена, то заказчик вправе отказаться от договора. Если заказчик по собств мотивам отказ-ся от договора, он д б. заплатить подрядчику.Родосский закон о выбрасывании-если груз выбрасывали в шторм, его цену потом возмещали поровну между теми, кто был на корабле.

Договор поручения

Д, по котор 1 лицо(доверитель) поручает а др лицо(поверенный) принимает на себя исполнение безвозмездно к-т действий. В сод м.б как юр действия(совершение сделок), так иуслуги фактич хар-ра(починка платья), предметом поручения не м б противопр действие(кража). Свое происх д ведет из обществ долга и дружбы, потому безвозмездно.Если есть вознаграждение-найм.Но мог быть гонорар, т е подарок поверенному.виды:в интересах доверителя,комбинирование интересов манданта(д), мандатария(п)и 3-го лица(вести к-л дела)Мандатарий д довести дело до конца и в срок, если не м надо сообщить д.Видоизменять поручение нельзя(за исключ случаев когда поручен ие исполнено выгоднее ля оверителя), личное исполнение поручения не всегда обязательно(но отв-ть остается).оверитель д возместить издержки мандатария от поручения, случ ущерб ложится на плечи доверителя.Д м прекращаться односторон отказом, но без ущерба., или возместив убытки, в случае смерти, спец соглаш м распространить на наследников

Договор хранения(поклажи)

Д, по котор. 1 сторона (депонент, поклажедатель)ьпередает др(депозитарию, поклажепринимателю) вещь для безвозмездного хранения.Д реальный.М отдать на хранение и чуж вещь(напр наход по ссуде), поклажедателем м б люб заинтересованное лицо, за исключ самого поклажепринимателя. Цель-только хранение, нет права пользования. М б на опр срок, до востребования, бессрочно.поклажедатель м по иску истребовать вещь, а поклажеприниматель взять убытки нанес вещью взят на хранение(больное животное)принимать сложные меры для хранения поклажеприниматель не обязан.не отвечает за ее порчу по небол небрежности.Однако позор поклажепринимателю. М б использовать ля подстраховки сохранности- оговор поручения или найма. Как правило-личное хранение вещи, если передал др лицу, то под свою ответственность. Возврат-все вещи и доходы. Возвращение на место поклажедатель осущ-т сам, если поклажеприним никуда не увез, тгда он возвращает.Поклажедатель оплачивает затраты(корм) Горестная поклажа-отвечает за нее приниматель в2 размере, ели не возвращает вещи-бесчестие.Необычная поклажа, не поправилам –вещи индивидуально определенные, их м присоединить к своим поклажеприниматель, а затем в срок вернуть такие же в таком же количестве( отличие от займа: здесь услугу оказывает хранитель)Секвестрация- неск-ко лиц отдают вещь с тем чтобы ее вернули тому или др в зав-ти от обстоятельств(например при споре о праве собственности/)

Вина

Должник несет ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.Эта отв-ть наступает при наличии вины должника.. вина –несоблюдение поведения, кот требует право.2 вида:умысел-когда должник предвидит тпоследствия своего действия или бездействия и желает их, а небрежность-когда не предвидел последствия, но д. б предвидеть. Ответс-ть за умысел наступает всегда, носит принудит хар-р.Степени вины:1груб вина,небрежность,когда не проявл-ся та мера заботливости,кот м требовать от всякого.(=умыслу)пр зам лемер по гонорару 2. Легкая вина-не проявлена мера заботливости присущ доброму хозяйну-вина по абстрактному мерилу-при безвозмездном пользовании вещью.3 вина опред по конкретному мерилу-не соблюдената заботливость, кот проявляет в собств делах-вина в товари ществе. Случай-технич выражение для гибели или повреждения вещи,произошеших без вины должника.-за случай не отвечает никто, если он произошел по вине непреод силы, но если есть вина должника то отвечает он(пр ветер сдул черепицу)

Порядок принятия наследства и последствия

Неаследование –преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя, за искл тех, которые считаются неразрывно связанными с личностью того, для кого они возникли.Момент, когда преемство считалось установл и порядок этого установления для разных категорий людей разный. Жена, дети, усыновл и рабы по завещанию становились наследниками и преемниками в момент открытия наследства. Не имели права отказаться от наследства.-т к ни сколько наследовали, сколь ко вступали в управление своим имуществом. Рабы с возложении ем на них наслества становились освобожденными.Если наследство было в долгах, то претор либо отказывал в исках кредиторов прот ив наследников, либо разрешал передавать наследство след колену, а если никто не хотел получать, объявлял конкурс над имущ-вом для удовлетворением кредиторов. Все ост насленики, для кот от крытие наследства означало лишь право на принятие наследства, которое они м и не осущ-ть.Они были «добровольные».Перв-но принят-е наследства торжеств путем, а потом достаточно стало неформального согласия на пинятие наслества. Срока ля принятии я наследства не было, однако кредиторы м через су заставить решить этот вопрос. Лежачее наследство-пока его не приняли. Если кто-то провладел им год то это становилось его. Последствия:если у наследни кА были долги,то это невыгодно кредиторам наследодателя-поск-ку имущество сливалось.В силу этого появ-сь льгота ля кридиторов-имущ-во сливалось после того как отданы олги наследодателя.если долгами обременено наслество, то креиторам наследника нет никаких льгот-т кА наследник мжив и еще м все отдать со временем.. Наследник , начавший в теч 30 дней составление описи насл имущ-ваи оконч ее в 60 дней в присутствии нотариуса, отвечал только этим имущ-вомпо долгам наследодателя.. Примнож-ти наследников долги делились пропорционально доли наследства.

Наследование по закону

Наступало :кога нет завещания, если завещание признано недействительным, если все наследники из завещания отказались от наследства.Выд-т 3 периоа, регулир наследство по закону

1 по закону XII таблиц призывались только агнатские родственник(брат, сын) Если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрёт, не оставив распоряжений о наследнике, то пусть его хозяйство возьмёт себе его ближайший агнат.Если у умершего нет агнатов, пусть оставшееся после него хозяйство возьмут его сородичи межу очередями отсутствовало правопреемство

2 наследование по преторскому праву Наряду с агнатскими родств была 2 очередь кровных родственников.между очередями была правоприемственность

3При Юстиниане к наледству призывались только кровные родственники, перживший супруг в посл очередь. преимущество agnatio перед cognatio упраздняется окончательноПервый класс составили дети покойного и их нисходящие. Второй класс объединял родителей с восходящими и родных братьев и сестёр Третий класс - сводные братья и сёстры наследодателя и их дети по праву представления(если их родители умерли)

Четвёртый класс - остальные кровные родственники, которые призывались в зависимости от близости .

Исполнение обязательств

В соответствии с законом исполнение д.б надлежащим. Обяз-ва основательно исполнены,если:

1 исполнено надлежащими субъектами(либо должник, либо3 лицо) в пользу кредитора, либо лица, на кот указал кредитор. Если должник исполнил об-во без указания кредитора, то оно будет исполнено если 3 лицо переаст все полученное креитору.

2 об-во д б исполнено в строгом соответствии с сод-м. Д б передан премет, кот оговорен сторонами. Заменить предмет без согласия кредитора м только в случае кога должн обязан вернуть деньги,но денег нет, есть недвижимость. Олжник обязан исп-ть обяз-ва в полном объеме.Исполнение по частям без согласия кредитора-нанадлежащее исполнение.3 Об-во д б исполнено належащим способом. Осн способ исп-я-для денежных обз-в. Если местонахожд кредитора неизвестно, если он не принимает належ исполнение обяз-ва или неизвестно кто кредитор, то олжник м оставить деньги на хранение в храм или суд.4 Об-во д б исполнено в надлеж месте, кот указано в договоре, если не указано, тонадл место-место жит-ва должника.2 искл Если объектом исп-я выступает недвиж-ть, то надл место исп-я –недвижимость, если деньги-то дом кредитора.5.исп-е обяз-ва осущ-ся в срок, указ в договоре, если там срок не указан, то должник д немедленно исполнить обяз-во, либо в разумный срок, ели этого треб обяз-во.

Досрочное исполнение об-ва должн допускалось, если не нарушало интересы креитора. Отсрочка должнику предоставлялась по инициативе кредитора(5 лет),по решению императора, для опр категорий граждан(тяж мат положение), в родств отношениях с кредитором, только что вышеших из-под отцовской власти.

Правоспособность римских граждан

Это сп-ть лица иметь права и обязанности, наступает с момента рожения.М.б полной и неполной. Полная-лицо имеет права:публичные(служить в воисках, участвовать в нар собрании, избираться на гос должности), частные(вступать в зак брак, участвовать в имуществ обороте,составлять завещание, быть наследником). Полностью правоспособны:свободные люди, римские граждане, кот имеют статус домовладыки или отца семейства, обладают гр честью, мужчины.Правосп-ть в теч ж м б ограничена(3 степени: макс, срен, мин)Максим:при превращении лица в раба,при совершении преступления, пленении(возвр все кроме брака)Ср степень наступала при утрате лицом римского гражданства:лицо добровольно выходило из гражанства или ссылка)Мин степень-менялся статус семьи.подвластный освободился(раб), бесчестные. .Гражд честь уменьшалась (юридич-по закону:непосредственно-во время совершения действия и опосреованно-приговор)Фактич бесчестье осущ-сь общ мнением(ростовщики)Бесчестные пожизн,не м иметь полит права, не м б представителями др лиц, а если упомян в завещании, то заинтерес лица м признать завещание недействительным.

Дееспособность

Зависела от возраста. Способность лица своими действиями приобретать права, исп-ть обязанности и нести отв-ть за совершенные правонарушения.Выд-т группы:1 0-7лет –полностью недееспособные,2 7-12-частично дееспособны, м совершать сделки,направленные на безвозмездное приобретение им-ва, с 10 лет –ответственны за правонарушения. Иные сделки м совершать с согласия поручителя.3 12-14-20лет сам-но вступают в брак, оставляют завещания, селки с имуществ с огласия куратора. С 20 лет –полная ееспос-ть На дееспос-ть влияло состояние здоровья огр-на у людей с огранич физич возможностями.душевнобольные полностью недеесп-ны К ограниченно дееспособным относились расточители, душевнобольные и бесчестные лица, а также замужние женщины.

Опека и попечительство

Лицо в связи с возрастом,состоянием здоровья или нек-рым особым положением нужаться в помщии охранетпри осущ-нии граж правосп-ти. Этим целям служили опека на несоверш, расточителями, женщинами(утр со временем) и попечительство на безумными, минорами(до 25 лет), над расточителями. Разница м-у О и П в деятельности. О-н формальным согласием придает силу сделкам, к совершению кот подопечный не способен ,попеч-ть выражает согласие неформально, м неоновременно со сделкой. В р времена О устанавливалась в интересах близжайших наследников для охраны имущ-ва.Опекуном явл-ся близж агнат подопечного.О-н имел власть над имуществом и личностью подопечного. Однако постепенно О не право, а обязанность-общ повинность, т обр о-н м б по завещанию, агнатским роств или назначен гос-вом. Гос-во назначало опекуна и контр его деят-тьМ б иски за нерадивое ведение ел и растрату.. Затем перед вступлением в должность опекуна начинают требовать преставление обеспечения,, а потом и законная ипотека поопечного на все имущ-во О-на.

Производные сп-бы приобретения права собственности

Сп-бы-это юр факты, с кот закон связ-т возникн права собств-ти.При первонач сп-бах считается, что право собств возникает впервые, а произв-с согласия пре собственника и м\у старым и нов переходит право преемственности. К произв относятся манципация, мнимый суд процесс,адъюдикация,традиция.

1манципация - ряд формальных процессуальных действий. Для совершения обряда манципации требовалось присутствие собственника вещи и приобретателя, пяти свидетелей - совершеннолетних римских граждан, весовщика, держателя медных весов (необходимого элемента обряда), кусочка меди, как эквивалента оплаты, затем самой вещи, если она была движимой, или ее символа, если она была недвижимой (черепица от дома, кусок дерна с участка земли). Приобретатель накладывал руку на приобретаемую вещь или ее символ и делал заявление, что эта вещь принадлежит ему.2установление права собственности посредством мнимого судебного спора В этом случае собственник и приобретатель, захватив отчуждаемую вещь или ее символ, отправлялись к судебному магистрату. Приобретатель виндицировал вещь, т.е. делал заявление, что вещь принадлежит ему на праве собственности. Затем магистрат спрашивал отчуждателя, не будет ли он т.е. возражать, что сам имеет право собственности. На что отчуждатель отвечал отрицательно либо молчал, как бы соглашаясь с заявлением приобретателя. Тогда магистрат присуждал вещь приобретателю, и он получал право собственности.

Наиболее распространенным способом приобретения права собственности была передача вещи по традиции: прежний собственник предоставлял приобретателю фактическое господство над вещью, вручал ее. Но одной «голой» передачи вещи было недостаточно для возникновения права собственности. Необходима была воля на передачу права собственности, поскольку передача вещи в пользование, хранение, заклад предусматривает так же переход вещи к другому лицу, но без перехода права собственности. Воле должно сопутствовать какое-либо законное основание Например, продавец дает вещь покупателю, а покупатель - деньги продавцу для исполнения договора купли-продажи или вещь дается в подарок или в и т.д. Адъюдикация — присуждение при рассмотрении долевых исков, составная часть формулы иска о разделе общей собственности; согласно ей судья уполномочивался претором присудить вещь, находящуюся в общей собственности, одному из сособственников с тем, чтобы последний уплатил необходимую сумму другим сособственникам

Понятие и виды исков

средство, посредством которого потерпевший в результате судебного процесса добивался вынесение решения в соответствии с его интересами.1) вещный — защита вещных прав того или иного лица: виндикационный и негаторный исков;2) личные иски — подавались в защиту обязательственного права какого-либо лица. они предъявлялись против определенного лица или лиц;3)иски строгого права — при их рассмотрении судья действовал в соответствии с договором и не принимал во внимание возражения ответчика;4) иски, основанные на принципе добросовестности, — при принятии решения судья обладал большими правами и поэтому принимал во внимание возражения ответчика. Судья должен был дополнить действующее право каким-либо положением, которое регулировало бы спорный вопрос, в соответствии со своей совестью и обычаями;5) иск по аналогии — применялся в том случае, если в отношении какого-либо действия не было предусмотрено конкретно определенной нормы;6) иск с фикцией — предъявлялся, если претор считал, что не предусмотренному в законе отношению необходимо оказать защиту. Для этого претор предписывал в формуле судье представить существование определенных фактов, которые на самом деле не существовали (применить фикцию). 7) кондикция — данные иски не содержали в себе основания своего возникновения. Виды кондикций:а) о возврате похищенного. б) при платеже по ошибке,

в) о возврате предоставления, цель которого не осуществилась. Приданоег) без основания. Для предъявления данного иска было достаточно только факта неосновательного обогащения.

Рецепция римского права: понятие, причины, этапы.

процесс восприятия в том или ином государстве элементов правовой системы другого государства. Причиной рецепции римского права в Европе в XII в. является то, что развивающаяся промышленность и торговля требовали развитой правовой системы.По своему содержанию римское частное право удовлетворяло потребностям средневековья в регламентации частной собственности и договорных отношений. Большую роль сыграли при этом «абстрактность» римского частного права, утрата им в первые века н.э. узко национального, местного права, его приспособленность к регулированию хозяйственного оборота различных народов. Таким образом, римское частное право стало «общим правом» ряда государств и фундаментом дальнейшего развития как феодального, так и буржуазного права. Через ряд столетий после падения Рима оно приобрело значение действующего права в ряде государств Центральной и Южной Европы. предметом рецепции явилось преимущественно римское частное право. Одна из основных современных правовых семей – семья континентального права (или романо-германская) – возникла под влиянием римского права. Об этом говорит римская традиция деления права на отрасли, выделения частного и публичного права, а также кодификации источников права. В своём развитии Романо-германская правовая семья прошла три главных этапа:1) эпоха римской империи – XII в.: зарождение римского права и его упадок в связи с гибелью Римской империи (476 г. до н.э.), господство в Европе архаических способов решения споров – поединков, ордалий, колдовство и т.д., фактическое отсутствие права. 2) XIII-XVII вв.: возрождение (ренессанс) римского права, распространение его в Европе и приспособление к новым условиям, достижение независимости права от королевской власти. 3) XVIII-XX вв.: кодификация права, принятие конституций (в США, Польше, Франции и т.д.), появление отраслевых кодексов (Гражданский кодекс Франции 1804 г. – «Кодекс Наполеона», Гражданское уложение Германии 1896 г.), создание национальных правовых систем. Сегодня к семье континентального права относятся правовые системы Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Швейцарии, а также России и других стран. в России, в ГК РФ, заметна рецепция римского частного права: Условия ответственности и освобождения от нее (вина, случай, непреодолимая сила). Степени ограничения дееспособности имеют три возрастные категории. Контроль административных органов за деятельностью опекунов и попечителей (ст. 34). Институт товарищества (статьи 66 — 86) аналогичен римскому.

Исковая давность

Исковая давность - это срок, устанавливаемый для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Если лицо пропустило данный срок, то оно лишается возможности требовать в суде защиты нарушенного права. В классическом римском частном праве не было понятия исковой давности. Только при Юстиниане был установлен общий срок исковой давности, равный 30 годам, по частным деликтам – в течение 1 года (позже – считается простившим). По недостаткам проданной вещи – 6 месяцев. ИД прерывалось в случае предъявления иска или признания долга должником.

2. В классическом римском праве вместо исковой давности существовали так называемые законные сроки для предъявления иска. Однако это не одно и то же.

Законные сроки отличаются от исковой давности тем, что прекращают не только право на иск, но и само материальное право, которое лежит в его основе. Право в этом случае погашается вне зависимости от поведения управополномоченного лица (истца), исковая же давность прекращает право на иск ввиду бездеятельности истца

Сп-бы установления отцовской власти

Если ребенок родился у лиц, не состоящих в законном браке, то родители должны признать его рождение законным.Способы узаконения ребенка:1) заключение брака между родителями внебрачного ребенка;2) издание специального соответствующего указа императора (рескрипта) при отсутствии или смерти матери;3) зачисление сына в члены муниципального сената, а если вне брака будет рождена дочь, то выдача ее замуж за члена муниципального сената.Усыновление — установления отцовской власти над чужими детьми. Формы усыновления:1) усыновление семейно-самостоятельных лиц. На первоначальном этапе осуществлялось публично в Народных собраниях, затем императором и судом. Но особенно важным было то, чтобы об усыновлении было публично объявлено;2) усыновление семейно-подвластных лиц, в результате чего происходила смена домовладыки, которому подчинялся подвластный. Данный вид усыновления влек за собой разрыв кровных связей с прежней семьей и возникновение родства с семьей усыновителя.Также усыновителем могло выступать только семейно-самостоятельное лицо.. Усыновитель должен был быть старше усыновляемого на 18 лет, но не моложе 60 лет.

Понятие римского частного права

совокупность норм, регулирующих вопросы имущественных и семейных отношений в римском обществе.

Частное право делилось на комплекс имущественных (по поводу вещей) и личных прав (абсолютных, неотчуждаемых),регулировало имущественные и некоторые неимущественные отношения; семейные отношения (порядок заключения брака, положение главы семьи, личные неимущественные и имущественные отношения в семье); отношения собственности, права на чужие вещи; обязательственные правоотношения; наследование.

Для римского общества понятие частного права не совпадало с понятием гражданского права, поскольку не все жители Рима были гражданами. Государство минимально вмешивалось в частное право. Основное место занимали условно-обязательные, управомочивающие, разрешающие нормы, т. е. нормы диспозитивные. Субъектами частного римского права были только римские граждане, люди же, не входившие в римскую общину, считались бесправными

В юстиниановскую эпоху политика в области законодательства сводилась к цели восстановления единства Римской империи. Задачей ставились из двух потоков памятников прошлого – императорских законов и работ классических юристов – создать свод законов, пригодных для применения в новых экономических и политических условиях.

Неисполнение обязательств

признавалась просрочка исполнения обязательства.

Элементы просрочки:1) наступление срока исполнения, ранее оговоренного сторонами;2) напоминание со стороны кредитора Если в обязательстве указывался точный срок исполнения, то считалось, что он напоминал должнику об исполнении обязательства. В обязательствах, возникших в силу правонарушения, предполагалось, что должник всегда является просрочившим;3) неисполнение обязательства, причем момент просрочки начинался отсчитывать-ся с момента неисполнения должником обязательства в надлежащее время без уважительных для этого причин, либо отказ от исполнения обязательства без признанных законообоснованных причин. Просрочка могла наступить и со стороны кредитора, когда должник выражал готовность исполнить обязательство, но кредитор отказывался или был неспособен принять это исполнение. В этом случае по ряду специальных договоров вина должника уменьшалась, но он не освобождался от исполнения обязательства. В римском праве ответственность за неисполнение обязательств имела две стороны:1) личную ответственность, когда должник отдавал себя в зависимость (долговую кабалу);2) материально-имущественную ответственность, когда должник за неисполнение обязательства отдавал все свое личное имущество. При этом под долговое исполнение не подпадало отделенное или обособленное имущество членов его семьи.

Кодификация Юстиниана

Кодекс был призван собрать воедино императорские конституции, устранить имеющиеся в них противоречия, исключить устаревшие законодательные положения. Переработанный вариант Кодекса (именно в этом виде он и сохранился) был опубликован в 534 года и был наделен силой закона. был разделен на 12 книг. В книге 1 рассматриваются вопросы церковного права и христианской теологии, книги 2 - 8 посвящены различным вопросам частного права, в книгах 9 - 12 затрагиваются различные стороны публичного права Каждая книга распадается на титулы, а последние - на фрагменты. Важнейшую часть кодификации императора Юстиниана, выделявшуюся по богатству использованного правового материала, составляют дигесты.

По замыслу Юстиниана, его дигесты должны были стать всеобъемлющим сборником, охватывающим правовое наследие классической эпохи.

Составители дигест были наделены широкими полномочиями по отбору и сокращению текстов классических юристов по устранению в них противоречий, повторений и устаревших положений, по внесению в них иных изменений с учетом императорских конституций. В случае возникновения спорных вопросов она обращалась за разъяснениями к Юстиниану Содержание Дигест весьма широко и разнообразно. В них рассматриваются некоторые общие вопросы правосудия и права, обосновывается деление права на публичное и частное, дается очерк возникновения и развития римского права, излагается понимание закона и т.д. Сравнительно немного места отведено публичному праву, главным образом в последних книгах (47-50), где говорится о преступлениях и наказаниях, о процессе, правах фиска, городском управлении, военном пекулии и т.п. Представлены здесь и вопросы, относящиеся к сфере международного права: ведение войны, прием и отправка посольств, статус иностранцев и т.д. Наиболее полно в Дигестах представлено частное право. Особенно много внимания в них уделено наследованию (по закону и завещанию), брачным отношениям, вещному праву, различным видам договоров. Здесь отразились многие новые тенденции, характерные для постклассического римского права: слияние преторского и цивильного права и устранение многих формальностей последнего (например, деления вещей на манципируемые и неманципируемые), смягчение отцовской власти, стирание различий между легатами и фидеикомиссами и т.д.

Дигесты написаны на латыни, но многие термины, а иногда и целые извлечения (даны по-гречески. Придав Дигестам силу закона, Юстиниан запретил их комментирование, а также ссылки на старые законы и сочинения юристов.

Своеобразной частью кодификации Юстиниана являются Институции - элементарный учебник права, обращенный императором к "юношеству, любящему законы".

Институции Юстиниана состоятиз 4 книг. В первой книге («лица») даются общие сведения о правосудии и праве, о правовом статусе лиц, о вольноотпущенниках, о браке, об отцовской власти, об опеке и попечительстве. Вторая книга («вещи») посвящена вещному праву. В ней подробно рассматриваются новые способы деления и свойства вещей, предусматриваются новые способы их приобретения. Здесь же говорится о завещаниях и легатах. В третью книгу включены титулы, относящиеся к правам на вещи, наследственному и обязательственному праву, а именно, наследованию без завещания, степени когнатского родства и т.п. В этой же книге излагаются общие положения об обязательствах и обстоятельно освещаются отдельные виды договоров. обязательства из деликтов включены в четвертую книгу, где особенно подробно рассмотрен закон Аквилия о возмещении вреда. Далее разбираются вопросы защиты прав (разные виды исков и интердиктов). В заключительной части Институций Юстиниана добавлены два титула, где перечислены обязанности людей и разные виды преступлений, особенно разработанные в императорском законодательстве (оскорбление величества, прелюбодеяние, отцеубийство, подлоги и т.д.). Система исков захватывала третью и четвёртую книгу до 17-го отдела. Конец четвёртой книги посвящён публичному праву.

Как исторический источник Институции Юстиниана имеют меньшую ценность, чем Дигесты и Кодекс Юстиниана, но они обладают и несомненными достоинствами - систематическим, сжатым и четким изложением правового материала по широкому кругу вопросов. Подлинный текст Институций Юстиниана не сохранился, наиболее древняя копия относится к IX веку.

Кодификация Юстиниана подвела своеобразную черту под многовековым развитием римского права, представляя собой концентрированный итог всей его предшествующей истории. Поэтому Свод законов Юстиниана хотя и отразил некоторые постклассические и чисто византийские черты,является в своей основе источником римского права.

В 535-555 гг. указанные выше три сборника римского права были дополнены сборниками конституций (новелл) самого Юстиниана, в которых в большей степени отразились уже особенности не римского права, а византийского общества и права. Однако эти сборники были составлены частными лицами и не имели официального характера. Наиболее крупный из них включал 168 новелл, из которых 153 принадлежат Юстиниану.

Условия действительности договоров:

1) обязательные, являвшиеся необходимыми для действительности любого договора:а) согласие сторон, т. е. наличие добровольно изъявленной воли двух или более сторон об одном и том же, выраженной в форме слова, письма, жеста, молчания.Стороны могли выражать свою волю любым способом и по своему усмотрению;б) дееспособность, т. е. способность лиц, заключающих договор, вступать в договорные обязательства;в) предмет договора, который может быть обозначен индивидуально или родовыми признаками, но в любом случае представлять интерес для кредитора;г) основание договора — соображения, известные обеим сторонам и образующие содержание соглашения;д) соблюдение установленной формы договора е) законность содержания договора, т. е. договор не должен был иметь своим предметом действие, нарушающее нормы права, и соглашение, противоречащее морали или добрым нравам;ж )обоснование, которое приводило к заключению договора;2) факультативные, которые могли присутствовать или нет в зависимости от положений закона или содержания договора:а) срок (dies), указывающий на событие, которое должно непременно наступить, — момент возникновения (dies a quo) и прекращения (dies ad quern) договора);б) условие (соndicio), т. е. оговорка в договоре, от которой зависят возникновение, существование и прекращение договора;

в) проценты (accessio);г) способ заключения договора (modus).

Понятие и классификация договоров

соглашение, посредством которого одно или несколько лиц обязуются перед другим или перед несколькими лицами что-либо дать, что-либо сделать или не делать чего-либо.В римском праве договоры делились на контракты и пакты.Контракты - договоры, признанные цивильным правом и снабженные исковой защитой. К числу контрактов относили определенный, предусмотренный законом круг договоров. Гай делил контракты на четыре категории:1) вербальные (устные, словесные),2) литеральные (письменные)3)реальные (устанавливающие обязанности с передачей вещи),

4) консенсуальные (обязательства возникали в результате соглашения, независимо от передачи вещи). В каждую категорию входило определенное число контрактов.

Пакты - неформальные соглашения, которые, как правило, не пользовались исковой защитой. Содержание пактов было самым разнообразным. Со временем некоторые пакты получили исковую защиту.

Договоры односторонние и двусторонние (синаллагматические).

В сделках всегда выражается воля одной или двух сторон. Если в сделках выражается воля одной стороны (одного лица), такая сделка называется односторонней.

Если же в сделке выражается воля двух сторон, сделка называется двусторонней, или договором. Являясь всегда двусторонними сделками, договоры в зависимости от того, устанавливалась ли обязанность для одной стороны или для обеих сторон, делились на односторонние и двусторонние. Например, договор займа - односторонний договор, договор найма вещей - двусторонний договор.

Двусторонние договоры в римском праве отличались друг от друга. Это отличие касалось равноценности обязанностей для сторон.

Реальные договоры:ссуда и займ.

Устанавливают об-ть с передачей вещей. Договор займа — реальный договор, по которому одна сторона передавала в собственность другой стороне (заемщику) денежную сумму или вещи, определенные родовыми признаками, а другая сторона принимала на себя обязательство вернуть такую же сумму денег или такие же вещи по истечении срока, указанного в договоре.

Договор займа являлся беспроцентным договором. Однако проценты могли устанавливаться путем специального указания в договоре или заключения отдельного соглашения. В римском праве договор займа мог заключаться как на определенный срок, так и без указания срока, так как срок не являлся существенным условием договора.Формы заключения договора займа:1) сделка путем совершения в торжественной обстановке с помощью меди и весов особого обряда 2) стипуляция, т. е. взаимный обмен торжественными обещаниями;3) обыкновенная письменная форма. В случае невозвращения заемщикомзайма в установленный срок заимодавец мог предъявить: иск строгого права или цивильный иск о возврате неосновательного обогащения, который возникал в основном не из договора займа, а из простого факта передачи вещей от одного лица другому; иск на взыскание имущества, полученного заемщиком по договору займа.

Договор ссуды — реальный договор, по которому одна сторона (ссудодатель) передавала другой стороне (ссудополучателю) индивидуально-определенную вещь во временное безвозмездное пользование, а ссудополучатель принимал на себя обязанность вернуть по истечении срока договора туже самую вещь в неповрежденном состоянии.безвозмездность;В договоре ссуды срок не являлся существенным условием, и договор мог заключаться на как определенное время, так и бессрочно. Причем в бессрочном договоре ссуды ссудодатель мог потребовать от ссудополучателя возвратить вещь в любой момент.1) ссудодатель отвечал только за умысел и грубую неосторожность. 2) ссудополучатель отвечал за любую форму вины, в том числе и легкую небрежность. Отличия С и заема:1 при З вещи, опр род признаками, при ссуде-инд опред-ные2.при З вещи передаются на праве собственности, при С во временное пользование,3 при З получ обязан вернуть такое же кол-во вещей такого же рода, приС-полученную вещь,4 риск случ гибели вещи лежит на получателе при З, а при ссуде-на перавшем собственнике,5 З-об-во строго оностороннее, С-мб вусторонней, если ссуоателю пидется возместить вред от ссуд вещи

Об-ва из квазидоговоров

обязательство одной стороны перед другой при отсутствии формального договора между ними., Основанием возникновения таких обязательств являлись односторонние сделки и другие факты, не являвшиеся договором. Свое название данные обязательства получили потому, что отношения между сторонами по вопросу ответственности имели сходство с ответственностью, возникающей из договоров.

Основными видами обязательств как бы из договоров являлись:1) ведение чужих дел (забота о чужом деле) без поручения;2) обязательства, возникавшие вследствие неосновательного обогащения одного лица за счет другого.А. Ведение чужого дела (забота о чужом деле) без поручения.Примером такого обязательства являлась организация похорон умершего третьим лицом ввиду временного отсутствия наследника умершего лица. Третье лицо по причине отсутствия собственника и его поверенного могло взять на себя заботу о ремонте жилища отсутствующего.Данное обязательство возникало при совершении лицом каких-либо действий (юридических или физических) в отношении имущества другого лица. Б. Обязательства, возникавшие вследствие неосновательного обогащения одного лица за счет другого.В жизни имели место факты обогащения имущества одного лица за счет имущества другого лица без юридического обоснования этого. Римское право свидетельствовало, что в данных случаях имело место неосновательное обогащение одного лица за счет другого.

Основными видами обязательств вследствие неосновательного обогащения (кондикции) являлись:

1) обязательство, возникающее из ошибочного платежа (должник по ошибке уплатил долг не кредитору, а какому-то другому лицу);

2) обязательство возврата имущества, переданного для определенной цели, если эта цель не достигнута (передано приданое, а брак не состоялся);

3) обязательство возврата того, что получено без законного основания (например, ростовщические проценты);

4) обязательство возвратить то, что было передано лицу, которое действовало против добрых нравов (например, деньги были уплачены за то, чтобы получившее их лицо не совершало преступного действия).

Римская семья. Агнатское и когнатское родство.

С-совокупность лиц, естеств или юридически починенных 1 лицу.Фамилия-совокупность всего принадлежащего семье(имущество и лица).глава семьи облает широкой имуществ. И личной властью над детьми и женой.Против его воли никто не может войти и выйти из семьи.Агнаты –это родственники , соеиненные роством через лица мужского пола, связано с нахожением под властью отца(братья от одного отца, дядя и племянник через отца). Когнатское-кровное родство(отец и дочь, кот вышла замуж и перешла под власть мужа)Сначала очень значимо было агнатское родство, когнаты же не имели прав при получении наследства, затем когнатское родство вытесняет агнатское.Кровосмешение запрещалось в семье, прелюбодеяние наказывалось: отец мог убить виновных, муж д. б. развестись с обманщицей.Род явл-ся самоуправляющимся. Род м. наказывать вплоть до отлучения.в семье было деление на сам(патер фамилия, совершеннолетние сыновья) и повластных граждан(

договор купли-продажи

договор, посредством которого 1 сторона –продавец обязуется предоставить др. стороне-покупателю вещь, товар, а др сторона-покупатель обязуется уплатить продавцу за проданную вещь опр. денежную цену.это консенсуальный договор-основано на одном только соглашении.Осн цель договора-хозяйственная. М.б продана чуж вещь(при помощи посредника)Были возможны договоры вещи будущей, ожидаемой(урожай).Цены как правило диктовались рынком. В императорский период цены регулировались в пользу потерпевшего продавца(покупатель мог доплатить реал цену) .Эвикция-лишение покупателя владения полученной от продавца вещи, вследствие отчуждения ее к-л лицом на основании права, возникшего до передачи вещи. Если продавец не оказывал содействия при отражении попыток эвикции, и покупатель лишался вещи, то он мог взыскать с проавца войную цену.Ответственность продавца за надлежащее качество развивалось постепеннопродажа рабов и скотанаходились по наблюдением должностных лиц.Если проданная вещь гибнет по случайной причне, неблаг последствия ложатся на покупателя.Д. м сопровожаться доп соглашениями: ПРОАЖА тому, кто преложит больше о установленного срока, установление срока продажи,обратная покупка-продажа.

Договор товарищества

Объединение лиц для к-л хозяйственной цели договором товарищества создается имущественная общность-либо в наиболее сил форме: в образовании права бщ собственности, либо в форме, когда инд имуществ ценности обращаясь к общ цели, сохраняют право инд собственности.Д. предполагает вклады и участие в прибылях и убытках.Не обяз-но равенство долей и вклаов.Вклады:деньги, ценности, услуги. Желательно равномерное участие в убытках и прибылях. М б срочным и бессрочным. Товарищества не были юр лицом.на почве тов скла юр отношения-м-у товарищами(внутр)и м-у тов и 3-ми лицами(внешн)Внутр:кажд д внести вклад, кажд д относиться к елу с вниманием изаботой, честный раздел прибыли. Во внешних отнош от товарищества выступал 1 человек, кот и нес ответств.но если еньги поступали в общак, то отвечаливе. Товарищ прекращается по согласию, или с выхоом 1 из 2 сторон, кот преурочивается к моменту наименьшей невыгоды ля дела(при этом в дал прибыли от начат в месте дел отказ-ся не участвует, а в убытках участвует)Не допусакется прекращ товарищ в связи со скорым обогащ 1 стороны(наследство) Договор заканчив со смертью.с наступлением бедности.

Договор найма.

3 вида:наем вещей, наем услуг, наем работы(подряд).Общее:1 сторона обязуется предоставить др пользование изв объектом, а др обяз-ся уплатить 1 за пользование опр вознаграждение.Наем вещей-одна сторона пред др 1 или нес-ко вещей для врем пользования, а др сторона платит вознаграждение и по оконч пользования возвращ-т вещь в целости.Кондуктор-наниматель скота, рабов.имуществ найм-бедняки, сни жилье и землю, не облад сам-но на право защиты этого имущ-ва, только ч-з хозяйна.Предметом м б и движ и недвиж вещи.Платили деньгами в с местн м урожаем. Были срочные и бессрочные договоры.Наймодатель обязан в течение всего срока найма обеспечить нанимателю возможность спокойного пользования вещью.Если вещь несоотв качества, то все зависит от знаниянезнания этого наймодателем, если знал-возмещает ущерб, если нет-лишается платы, но бочки худые-вина наймодателя.Если вещью нельзя пользоваться в полн мере-то сниж платаНайиодатель обязан за вещь платить налоги.Если наймодатель расторгает договор, то возмещает ущерб нанимателю.Наниматель обязан воремя платить за испол вещь.Если был неурожай, то нет платы-переносится на сл год.наним д пользоваться в соответствии с договором и назначением. За повреждения отвечает наниматель, после срока она д б возвращена в надл состоянии.(если не в срок-товещь + цена вещи). М. б поднаем вещи, но ответств-ть на нанимателе.»Купля прекращает наем»-неверно, т. к продавец—арендодатель ответственен перед нанимателем.Наним м прекратить д, если угрож опасности, не соответствует качеству. Наймодатель прекращает за неуплату, ненадл пользование, собст нужду в этой вещи.. Смерть не прекр договор, за искл договоров на неопр время, пока желает наймодатель. По окончанию срока, если пользование продолжается, то договор считаетсявозобновл по молч согласию

Защита права собственности

Нарушение прав собст-ти защищалось при помощи исков: 1виндикационный и негаторный. Виндикац-иск о возврате вещи. Истец-собственик, ответчик-тот, у кого вещь. Предмет иска-вещи реально сущ-е, индивидуально определенные(точно истца). Собств сам док-т свои права на вещь(иск о преддъявлении-по опознанию), если док-л ответчик возвращает вещь и все оходы от нее, возместить причин ей убытки.Доходы возмещ после предъявл иска только в случае, если добросовестный ответчик не знал о незаконности сделки. Если ответчик не добросовестный, то отдает все доходы. Доброс ответчик вправе поать встречный иск на возмещение средств, потрач на сод-е вещи. 2Негаторный(отриц) иск- иск собственника об устранении препятствия в осущ-нии права собст-ти.рез-том мб запрет 3 лицу осущ-ть противозаконные действия и возмещение убытка причин незак действиями.(проход проезд через участок)3Иск ов воспрещении,4Публициановский иск-защищал добросовестного приобретателя собственности у от несобственника.Ответчик мог ок-ть свое право на вещь

Наследование по завещанию

Завещание-одностороннее распоряжение наследодателя на случай смерти, сод-т в себе назначение наследника.Завещ м б совершено 1 лицом, строго личного хар-ра, нельзя совершить через представителя.Свобода завещ-наследоатель м составлять/не составлять, в любой момент отменить, поменять. Сам выбирает наследника, завещает имущ-во в любых долях.Завещ вступает в силу в день смерти наследодателя.-это день открытия наследства.Завещ д б действительным:1. Сп-ть лица сост завещание на момент составления завещания(12-14 лет и дееспособность)2 завещ д б составлено в опр форме-пис устн в прис 7 свидетелей, упрощ форма для воеенослуж, в сел местности в эпидемию(5 свидетелей)усложненная-когда слепой или неграмотный-8свидет или нотариус.3 завещ д представлять свобоное волеизъявление.4 прис сост завещ необходимо соблюдать права необход наследников, если такие есть(нисход родств-дети, внуки, восход-родители, братья, сестры-не менее ¼ того, что получили бы по закону)Наследодатель д прописать их в завещании, либо лиши тьь наследство по уважит причине.

Завещательный отказ

в завещании могли содержаться отказы, то есть односторонние распоряжения о выдаче наследником известных сумм или вещей определённым или третьим лицам. Могло последовать и распоряжение о том, что наследник должен выполнить определённые действия в пользу третьих лиц. Но отказ был возможен лишь в случае покрытия или уплаты наследственных долгов2 вида отказа-легат и фидеоикомисс.. Как древнейшая форма отказа в римском праве получили широкое распространение легаты вещные и легаты обязательственные. Другой формой отказа был фидеикомисс - поручение наследодателя наследнику передать какое-либо имущество третьему лицу, возникший в период империи. В ряде случаев, наследодатель, нередко в самый момент смерти, обращался к наследнику с неформальный словесной или письменной просьбой выдать что-либо кому-либо или сделать что-либо в пользу третьего лица. Вначале такие просьбы не имели юридической силы. Наследодатель обращался только к чести или совести наследника. Со времени Августа лицо, которому что-либо было отказано в форме fideicomissa, получило исковую защиту.

Фидеикомисс устанавливался при помощи кодицилла, то есть письма на имя наследника. Фидеикомисс мог быть возложен и на наследника по закону. Он мог быть установлен и раньше и позже завещания, в качестве приложения к нему. Кодицилл — есть приписка, добавление к завещанию. В нём наследодатель извещает наследника о том, как он истолковывает и дополняет завещание. Но отменить завещание кодициллом наследодатель не мог.

В преторском праве, в период поздней республики и принципата, завещательная свобода ограничивалась в пользу определённого круга ближайших родственников. Наследодатель обязан был оставить своим законным наследникам не меньше одной четвёртой части той доли, которую они бы получили, если бы наследодатель умер без завещания.

Способы обеспечения исполнения обязательств(+поручительство)

Это гарантия кредитору на случай неисполнения обязательств(залог, задаток, неустойка,поручительство)

Задаток-спец способ обеспечения исполнения об-ва. Исп-ся только при договоре купли-продажи.Опр енежная сумма,кот выполняла 2 ф-ции:платежную и обеспечительную. Платежная осущ-сь когда обяз-во исполнялось должным образом.Обеспеч выполнял если обяз-во не исполнялось.Если обяз-во не исполн-ся лицом,кот ало задаток, то заток не возвр-ся.Если не исполн-т р сторона, то она возвр-т задаток в двойном размере.если задаток не покрыл убытки кредитора, то он может подать в суд.Если стороны добровольно решили неисполнять обяз-во , то задаток возвр-ся.Неустойка-для люб обяз-ва, денежная сумма, кот плательщик д кредитору в случае неисполнения обяз-ва.бывает в форме штрафа и пени. Штраф-неустойка, выраж-ная в тверд ден сумме, либо в виде % от суммы селки.Пени –непрерывно нарастающ денежная сумма за каж день неисполнения обяз-ва.Неустойка взыскивается если вина должника доказана. Убытки кредитора взыскиваются в части непокрытые неустойкой. Поручительство-личная гарантия 3-го лица кредитору в том, что оно сам-но исполнит обяз-ва за должника в случае если тот их не исполнит.Поруч-во возн-ло на основании соглаш-ния кредитора и поручителя в торж устн форме.Поручит не м б женщинами(искл - если только должник-несовершеннолетний)У должника м б неск-ко поручителей(олевой порядок ответа)Поручитель и должник отвечали перд креитором солидарно.Поручитель и должник д информировать друг руга об исполнении обяз-ва.если кредит ор взыскал долг с обоих, те в праве обратиться в суд-иск о неосновател обогащении. Если поручитель выполняет обяз-во должника,то должник должен поручителю, поск-ку тот получает все права на долг. Залог-вещное обеспечение:федуция(«доверие»)-вещь передается в собственость до возврата долга, ручной заклад-вещь перед-ся во владение, ипотека-залож вещь остается в пользовании должника, однако если должник не исполняет обяз-во, то кредитор м ее истребовать и продать с публ торгов. 2 вида ипотеки: спец и генеральная специальная-опр вещь, генер-все имущ-во,кот есть и появится. С появл ипотеки появ-ся последов залог-заклад вещь, уже залож-я у др лица.Устанавл ранги креиторов. Только Старший(по времени) кредитор м продать вещь мог, или кредитор привилегиров ипотеки(с нотариусом), или законной(гос-ва, жены)

Прекращение обяз-в

1 по соглашению сторон

2односторонние действия кредитора/должника

3событие

Основания прекр-я обяз-в: 1надлежащее исполнение обяз-ва,2по взаимному согласию сторон(в той же форме, что и договор)3новация-согласие должника и кредитора по кот стороны договариваются заменить сущ об-во на новое(быв 2х видов-субъективное-в нов об-ве меняется кредитор/должник, или объект-меняется предмет/условия)4 при отступном-стороны закл-т соглашение, в соответствии с которым олжник вместо исполнения обяз-ва совершает в пользу кредитора др действие. 5 зачет возможен как по соглашению сторон так и в одностороннем порядке.если м-у 2 лицами сущ-т встречные обяз-ва, однородные и срок исполнения д наступить одинаково. 6 невозм-ть исполнения обяз-ва-форс-мажор7 смерть кредитора и должника в обстоят-вах строго личного хар-ра.8совпадение олжника и кредитора в 1 лице

Право собственности.

Наиболее полное и абсолютное госпоство лица на вещью(влаение, пользование, распоряжение). Рим право ограничивало право собственности. Из интересов общ-ва, гос-ва или др интересов.Ограничения м б + и-. +-при установлении собственник терпеть действия 3-х лиц в отношении собств вещи(проезд через землю) - - при их наличии собственник не имел права соверш-ть опр ействия с вещью.(строить дом не больше 2 этажей). Право собст м б индивиуальным и общим.Общее-право собст неск-ких лиц.(кондеминимум)у кажого собственника общей собств. выделялась своя доля на вещь.Доля идеальная опр-сь в дробях или процентах.М\у этими собст-ми возникаютвнутр отношении я-доп права и обязанности.каждый собст-к имеет право пользоваться вещью в целом, извлекать плоды и доходы пропорциональнот своей доле.Кжый из собств м распоряжаться вещью с согласия всех собственников.каждый из собст-в м потребовать выдела своей доли.

Первонач сп-бы приобретения права собст-ти

Сп-бы-это юр факты, с кот закон связ-т возникн права собств-ти.При первонач сп-бах считается, что право собств возникает впервые, а произв-с согласия пре собственника и м\у старым и нов переходит право преемственности.Первонач:оккупация, приобретение кладов, видоизм-ние вещей, приобретательная давность. Оккупация-захват ничейной вещи. Лицо д иметь намерение стать собственником, захват д б окончательным Ничейные вещи-дикие жив,растения, проукты моря, вещи, от кот собств отказался, вещи врагов, брошенное поле.Кла-ценность,кот скрыта в земле и собств невозможно установить за давностью лет. Собств клада-собственник земли.Если клад найден не собств земли, но по договору о поиске , то клад распред в долях договорных м\у собств и нашедшим клад.Если договора не было, то ?:случайно нашли или нет? Если случайно найден лицом, законно наход на участке-то пополам, а ели специально, то весь кла-собственника земли. Видоизменение вещей-под возд природы или человека. Под возд сил при роды:1 сила реки увеличила прибр участок-то это участок собственника2 на реке появ-ся остров-собств-ть собств-ков прибрежных участков.3если оторвалоприбр участок, то собств-к сохраняет право на эту часть4 если река поменяло русло, открыв территории принадл прибрежным собств-кам. Под возействием сил чел-ка-в движ и недвиж вещах. В движ вещах-спецификация-создание нов вещи путем ее переработки. Если нов вещь созд-ся из чуж мат-ла без договора, то ? о собст-ке решался так: если вещь м вернуть в исх сосотояние, то собств-к-собств мат-ла., если нельзя собст-к-изготовитель, но он д выплатить стоимость мат-ла.Видоизменение недвижимости. Стр-во дома из чуж мат-ла. Собственник дома-собственник земли, но собств-к мат-ла м подать иск на возмещение ст-ти мат-ла, а если еще и собств-к земли недобросовестен, то собств-к мат-ла м подать 2-й иск на возврат мат-ла.

Приобретательная давность-период времени, по истечении кот и при соблюдении установленных законом условий лицо становится собст-ком вещи. Сущ-ло 2 вида давности- обычная и чрезвычайная экстраординарная. Обычная –лицо добросовестно владеет вещью, не д знать и не знает, что вещь ему не приналежит, он не ее собственник. Д сущ-ть прав основание владения-прав сп-б получения добросовест(завещание)срок влад виж вещами-3 года, недвиж-10-20 лет. Вещь д б сп-на к давности. К давности не сп-ны:вещи церковные, несовершеннолетних, украденные или отнытые силой.

Экстраорд давность введена для случаев когда собственник не м док-ть зак приобретения вещи. Вещью тогда н владеть 40 лет

Источники римского права

общеобязательные формы выражения правовых норм, принятые специальным органом (например, сенатом) или должностным лицом (например, претором) в Древнем Риме.

1) обычное право — совокупность общеобязательных, определенных правил поведения, которые сложились в Древнем Риме в связи с их неоднократным применением. Обычаи не являются формально определенным источником права, так как они не зафиксированы ни в одном официальном акте. Различают обычаи предков,обычную практику,обычаи жрецов), обычаи магистратов. Обычаи применялись лишь в том случае, когда иные источники права (законы) не регулировали данные правоотношения;

2) законы— основное воплощение римского писаного права, акты, принятые специально избранными для этих магистратами. Виды законов:

а) законы, нарушение которых влечет признания сделки недействительной б) законы, нарушение которых не влечет признания сделки недействительной, но порождает невыгодные последствия в) законы, неисполнение которых не влечет за собой наказания виновного 3) плебисциты — акты, принятые на собрании плебеев без участия сенаторов. Они принимались 3 Эдиктом признавались устные объявления магистрата по конкретному вопросу. В римском праве различали эдикты эдилов, провинциальные эдикты, преторские эдикты.4 комментарии юристов

1) Свод латинских надписей 2) Законы XII таблиц 3) кодификация императора Юстиниана-Свод гражданского права;

4) произведения римских юристов и ораторов: Тита Ливия, Аммиана Марцеллина, Цицерона

Классификация вещей

осязаемая часть живой и неживой природы. Римские юристы выделяли понятие бестелесных вещей, которые существуют только в правовом представлении (право наследования).

1) божественного и человеческого права. божественного права- священные и религиозные вещи. Данные вещи не входят в чье-либо имущество и являются коллективной собственностью религиозных общин. Вещи человеческого права подразделялись на публичные (принадлежавшие группе людей) и частные (принадлежавшие конкретным лицам);

2) делимые и неделимые. К делимым относились вещи, которые при их разделении не меняли своей ценности (земельные участки, строения). Неделимые — вещи, которые материально разделить нельзя.

3) движимые и недвижимые;

4) определяемые родовыми и индивидуальными признаками. К вещам, имеющим родовые признаки, относились такие вещи, которые в имущественном обороте не обладали индивидуальностью. Вещи, обладающие индивидуальными признаками, подлежали оценке в каждом определенном случае. В результате гибели вещи, обладающей родовыми признаками, она подлежала замене аналогичной вещью, а при гибели индивидуальной вещи лицо, обязавшееся ее возвратить, освобождалось от этого обязательства;

5) простые и сложные. 6) главные и второстепенные. Материально не связанные вещи, но соединенные общим началом были зависимы от главной вещи, которая и определяла их юридическое положение. К второстепенным вещам относились части вещей, принадлежности и плоды. Части вещей отдельно от основной вещи не имели самостоятельного значения. Если их можно было отделить от главной вещи, то они могли выступать предметом сделки. 7) вещи в обороте и изъятые из оборота. К вещам свободного обращения относились вещи — объекты частной собственности. Вещами, изъятыми из оборота, являлись те, которые исходя из своих свойств или особого положения не могли быть предметом сделок (воздух, реки, дороги и пр.).

Понятие обязательства

Правоотношение, в силу кот 1 сторона-должник обязана исполнитьв пользу др стороны опр действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение этого действия. В обяз-ве выд-ся элементы:1. Субъекты обяз-ва2 со-е обяз-ва(права и бояз-ти сторон)3предмет обяз-ва-то, по поводу чего обяз-во возникало, действие, кот д совершить должник: дать- обязан передать ему имущ-во,сделать-должник обязан выполнить опр. работу или услугу в пользу должника., предоставить поручителя.4 объект-товары,работы,услуги. Обяз-ва классиф-ся по основаниям:1. В зав-ти от основания возникновения обяз-ва: договорные-из договора, недоговорные возникают из деликта-правонарушения, из квазиделикта-проступка, кот не м. б призваны правонарушением, квазидоговора-неосноват обогащения.2в зав-ти от распределения прав и обяз-тей м-у сторонами: односторонние-только у 1 стороны есть обязанности, взаимные-обе стороны имеют и права и обязанности(купля-продажа) 3 в зав-ти от особ-тей предмета и объекта обяз-в: простые-1 предмет 1 объект, альтернативные-в момент возникновения обяз-ва оговаривают неск-ко предметов и объектов, а должник выбирает 1 действие. Если олжник обязательство не выполняет, то право выбора перходит к кредитоу.4 в зав-ти от знач-я личности должника или кредитора: обычные, строго личного хар-ра.5 в зав-ти от сам-ти обязательства: основные, дополнит-не м сущ-ть без осн обяз-ва 6 в зав-ти отсобенностей субъектного состава:простые, с множественностью лиц-на стороне должника или кредитора участвуют неск-ко лиц. В зав-ти от того, на чьей стороне мн-во лиц обяз-ва бывают: с активной множественностью(много на стороне кредитора), с пассивной(много на стороне должника), со смеш множественностью(на обеих сторонах неск-ко лиц) В зав-ти от сп-ба исп-я об-ва с множ-тью лиц, обст-во м б:1 солидарное-каждый из должников обязан исп-ть обяз-во в пользу кредитора в полном объеме, и кажд из солидарных кредиторов м требовать выполнение обяз-ва в полном объеме. 2 долевое –кажый из должников обязан сов-ть в пользу кредитора действие в соответствии с размером в доле (по общ праывилу об-во с мн-тью лиц всегда долевое)Солид об-ва в силу закона, если предмет обяз-ва неделим.Возник-т из правонарушения. Между осн должником и должником, выполн об-во,- возн-т регрессные об-ва

Личное и имущественное положение подвластных детей

Все члены семьи подчинялись главе семьи. Сын мог занимать высокие государственные должности, иметь в своем подчинении армию, но в семье он был подчинен только отцу и действовал с его непосредственного согласия. Данное правило действует, даже если сын сам имеет семью.Имущественная правоспособность наступала гораздо позднее политической — после смерти отца. Отцовская власть распространялась только на тех детей, которые были рождены в законном браке. Отцовская власть над внебрачными детьми принадлежала тому лицу, которое публично демонстрировало брачные отношения.Выделялось несколько оснований возникновения отцовской власти:1) рождение детей в браке лиц, являющихся гражданами Рима. 2) признание законными детей, рожденных вне брака;3) усыновление.Отец мог распоряжаться жизнью ребенка вплоть до достижения им совершеннолетнего возраста. Однако это право ограничивалось нравами и обычаями. Домовладыка был вправе оставить ребенка безнадзорным. Отец нес ответственность за правонарушения, совершенные его ребенком. Он мог отвечать лично либо выдать ребенка лицу, которое является потерпевшим. Кроме этого, отец мог продать в рабство своего ребенка исходя из имущественных интересов семьи или в наказание. Домовладыка имел право виндикационного иска к лицу, удерживающему его детей.

Дети, находясь под властью отца, не обладали никаким самостоятельным имуществом за исключением: имущества, приобретенного сыном на войне, которое признавалось его собственностью; имущество, полученное по наследству от матери или из ее семьи, также признавалось собственностью ребенка.Отцовская власть над детьми прекращалась по таким основаниям, как: смерть отца; утрата им статуса свободы или римского гражданства; высвобождение (это добровольный акт отца, который по своей форме и содержанию приравнивался к освобождению раба на свободу). Принудительно-правовые основания применялись за нарушения родителями своих обязанностей в отношении детей. Согласно частному праву сын был вправе выкупиться из-под власти отца, если последний отказывал в добровольном высвобождении.

Дочери не обладали никакой самостоятельностью (ни личной, ни имущественной) и переходили из-под власти одного домовладыки к другому (брату, племяннику и т. д.).

Деятельность юристов

Формирование юриспруденции в III в. до н. э.

В период республики деятельность юристов сводилась к:

консультации граждан, даче образцов и редактированию договоров и судебных исков, руководству юридическими действиями сторон без их защиты в суде Результат деятельности юристов – появление в Риме наряду с цивильным правом права, созданного толкованием юристов. Именно путем толкования развивалась большая часть институтов римского права. Литературная деятельность республиканских юристов выражалась в комментариях к Законам XII Таблиц. Комментарии состоят из трех частей: объяснение текста;толкование юриста; образец исковой формулыБолее поздние юридические произведения содержали обобщение практики и новые юридические материалы, правила.Римские юристы составляли многочисленные юридические трактаты, монографии и учебные руководства. «Фрагменты» Ульпиана, «Сентенции» Юлия Павла, Гай «Институции»,

Первые республиканские юристы – основатели цивильного права. К ним относятся: Марк Манилий, Марк Юний Брут, Публий Муций Сцевола, Цицерон Деятельность римских юристов достигла расцвета в классический период. В классическую эпоху частное право достигло наивысшего развития.В эпоху республики юристы толковали закон буквально. В классический период появляется свободное толкование, основанное на выявлении воли сторон или законодателя. Классические юристы отошли от старого толкования, а новые толкования были направлены на отыскание справедливости.

Прокульянцы: Лабеон (основатель), Цельз-отец, Цельз-сын, Пегасий, Нераций.

Сабиньянцы: Капитон (основатель), Массурий Сабин, Яволен Приск, Юлиан, Помпоний, Гай.

Сабиньянская школа – более формальная, монархическая, прокульянская школа – менее формальная, республиканская.

Папиниан славился умением абсолютно точно подвести отдельные жизненные случаи под конкретные нормы права.

Павел и Ульпиан занимались сбором, обработкой и комментированием трудов предшественников.

Последним в эпохе крупных юристов был грек Модестин. Все судьи и чиновники империи были обязаны руководствоваться мнением, которого придерживалось большинство этих юристов, в случае равенства голосов предпочтение отдавалось мнению Папиниана. Занятия юриспруденцией – один из почетнейших и благородных видов деятельности в Риме. Труд юристов был в правовом отношении бесплатным, однако они имели право претендовать на honorarium (благодарственный подарок) за их услуги.

Цессия и интерцессия

Цессия - замена кредитора в обяз-ве. Первоначально замена кредитора совершалась в форме новации (обновление обяз-ва), требовавшей согласия долж-ка, кот.у не всегда был выг-ен новый кредитор. В классический пер-д стала произ-ся в форме прямой уступки, при кот. согласия долж-ка не треб-сь, его лишь уведомляли о происшедшей замене кредитора. Сложным б. истребование суммы долга с долж-ка по суду в формальностях. Интерцессия - сделка между кредитором и третьим лицом, в силу которого третье лицо обязуется вернуть кредитору долг за должника в полном объеме. Договор заключался между прежним и новым должником. Но при этом необходимо было получить согласие кредитора, т.к. ему была небезразличналичность нового должника

.Долг должен быть чужим Лицо, принимавшее на себя чужой долг, должно было быть полностью правосубъектным..

Подвластные, а также лица, состоящие под опекой, могли принимать на себя чужие долги только с согласия домовладык и опекунов. Замужние женщины, которые состояли в свободном браке, могли принимать на себя чужие долги, за исключением долгов своего мужа.

Серветуты

право пользования в определенных пределах чужой вещью. Способы установления сервитута: безвозмездны

1) по завещанию 2) за давностного приобретения владения 3) в силу судебного решения4 по договору Основания прекращения сервитута:1) гибель, порча, изменение качества вещи, являвшейся предметом сервитута;2) смерть субъекта сервитута, истечение 100 лет, если сервитут установлен в пользу юридического лица;3) отказ от сервитута;4) непользование сервитутом в течение 2 лет;5) соединение в руках одного лица прав на служащий и господствующий земельные участки;6) отчуждение вещи со стороны императора без упоминания о сервитуте;7) расторжение, аннулирование. Виды сервитутов:

1) личные — право пользования вещью определенным лицом, которое устанавливалось в отношении конкретного лица и прекращалась с его смертью:а) узуфрукт — вещное, личное право лица на пользование вещью и извлечение плодов б) узус — вещное, личное право пользования чужой вещью, но без права извлечения плодов;в)право пожизн проживать в чужд доме г)право пользования чуж раба, животного2) вещные -устанавливался в отношении конкретной вещи. Условие — господствующий и служащий (подчиненный) участки должны были быть соседними или такими, когда можно было фактически осуществлять пользование одним участком в интересах другого.Виды вещных сервитутов: 1) сельские — сервитуты в пользу полевых и незастроенных участков;а) дорожные, связанные с правом прохода, проезда, прогона скота, правом на дороги;б) водные, связанные с правом провоза воды через чужое имение, водопоя скота из чужого источника, право проведения водопровода;в) пастбищные, связанные с правом выпаса скота на чужом участке;г) городские — сервитуты, устанавливаемые в пользу застроенных участков и связанные с правом на свет, вид, постройку, сток и отводы воды.

Эмфитевзис и суперфиций

Э-отчуждаемое и передаваемое по наследству вещное право долгосрочного пользования и извлечения за определенную плату плодов из недвижимого имущества;

С-отчуждаемое и передаваемое по наследству право возведения строения на городской земле и право пользования возведенным строением.

Эмфитевзис включал в себя:1) право пользования чужим земельным участком;2) право на сбор с него плодов и урожая;3) право залога;4) право отчуждения земли;5) право передачи земельного участка по наследству;6) обязанность субъекта эмфитевзиса предупреждать собственника земли о предполагаемом отчуждении эмфитевзиса;7) обязанность уплаты арендной платы и внесения государственного земельного налога, причем невнесение арендной платы в течение 3 лет приводило к прекращению эмфитевзиса. Для защиты эмфитевзиса применялись те же иски, что и для защиты права собственности, но в форме исков по аналогии

При С право собственности на строение принадлежало не субъекту суперфиция, а собственнику земельного участка по правилу: «строение следует за землей, связано с землей»

Суперфиций включал в себя право:

1) пользования строением;

2) залога строения;

3) отчуждения строения;

4) передачи строения по наследству.

Защита суперфиций:

1) преторский интердикт), предназначенный для охраны от третьих лиц;

2) иск по аналогии который предъявлялся в случае утраты владения зданием или иным строением.

Содержание договора

Всякий договор состоит из трех непременных частей: соглашения сторон, предмета и основания Это — существенные части договора, без которых нет и самого договора.Соглашение — добровольно изъявленная воля двух или более, сторон об одном и том же. Правовое значение имеет воля, выраженная вовне.

Формы выражения воли различны: слово, письмо, жест и даже молчание Толкование договора в соответствии с подлинной (но неправильно выраженной) волей стороны может причинить незаслуженный ущерб другой стороне, которой это несовпадение не было известно. Такая ситуация возникает при заблуждении, которое ведет к ничтожности сделки, если заблуждение существенно. Данный признак налицо, если заблуждение (ошибка) относится:

♦ к характеру договора (например, продажа воспринимается как дарение);

♦ к стороне, но лишь в том случае, если имеет значение ее личность (например, в договоре купли-продажи в рассрочку);

♦ к предмету договора (когда, например, свойства вещи оказываются иными в такой степени, что приходится признать ее относящейся в другой категории).

и они включены в содержание сделки.

В соглашении воля сторон должна быть выражена, разумеется, свободно, вне постороннего воздействия. Тем не менее, не исключено, что изъявленная стороной воля была вынуждена обманом или угрозой

Обман имел в римском праве несколько значений. есть всякая хитрость, обман, уловка для того, чтобы обойти, обмануть, уловить другогоСоглашение, достигнутое под влиянием обмана, если его жертвой был кредитор, могло быть лишено юридической силы Если же обман исходил от кредитора и он же предъявлял иск, должник имел i против требования кредитора. Соглашение, заключенное под влиянием угрозы, было действительным, но соответствующей стороне предоставлялось средство защиты: удовлетворение которого означало недействительность соглашения и восстановление сторон в первоначальное положение. Предмет договора

Относительно предмета соглашения в романистике существует два различных мнения: предметом его является содержание обязательства (дать, сделать, предоставить); предмет соглашения — тот объект, на который распространяется обязательство (вещи, деньги, работы, услуги). По-видимому, в зависимости от характера соглашения предметом его может быть и действие, и вещь (как материальный объект внешнего мира). Интерес для кредитора может представлять и действие, и вещь или то, и другое вместе взятые

соображение, известное обеим сторонам и образующее содержание соглашения, называется основанием договора. Causa — это ближайшая цель, материальное основание, которое привело к заключению договора. Если вы, являясь обязанной стороной, вступаете в договор займа, то ваша ближайшая цель получить от заимодавца известную сумму. Это и есть основание (causa). Каждое основание имеет свои специфические черты, оно воплощается в соответствующем договоре и, придает ему определенные типические признаки, отличающие его от других типов договоров. Договоры (соглашения), в содержании которых ясно обозначена кауза, называются каузальными. Недостижение каузы в каузальном договоре приводит к его недействительности.

Понятие сделок, контрактов, пактов

Сделка-вол действие, направленное на возникновение, изменение и прекращение граж прав и об-тей. Сделки:абстрактные-цель совершения неочевидна, каузальная-сделка, при совершении которой цель очевидна. В сделках всегда выражается воля одной или двух сторон. Если в сделках выражается воля одной стороны (одного лица), такая сделка называется односторонней.

Если же в сделке выражается воля двух сторон, сделка называется двусторонней, или договором.Д- соглашение, посредством которого одно или несколько лиц обязуются перед другим или перед несколькими лицами что-либо дать, что-либо сделать или не делать чего-либо.В римском праве договоры делились на контракты и пакты.Контракты - договоры, признанные цивильным правом и снабженные исковой защитой. К числу контрактов относили определенный, предусмотренный законом круг договоров. Гай делил контракты на четыре категории:1) вербальные (устные, словесные),2) литеральные (письменные)3)реальные (устанавливающие обязанности с передачей вещи),

4) консенсуальные (обязательства возникали в результате соглашения, независимо от передачи вещи). В каждую категорию входило определенное число контрактов.

Пакты - неформальные соглашения, которые, как правило, не пользовались исковой защитой. Содержание пактов было самым разнообразным. Со временем некоторые пакты получили исковую защиту.

Договоры односторонние и двусторонние (синаллагматические).

Являясь всегда двусторонними сделками, договоры в зависимости от того, устанавливалась ли обязанность для одной стороны или для обеих сторон, делились на односторонние и двусторонние. Например, договор займа - односторонний договор, договор найма вещей - двусторонний договор.

Двусторонние договоры в римском праве отличались друг от друга. Это отличие касалось равноценности обязанностей для сторон. Сделки быв возмездными-предполагается наличие встречного предоставления и безвоздмезные(договор дарения). Сделки: меновые-при ее заключении стороны м примерно просчитать выгоду и убытки от сделки, алеаторные-сделка, основанная на риске. Сделки условные и безусловные.условные-сделки, в кот возникновение прав и обяз-тей у сторон поставлено в зав-тьот наступления или ненаступления опр обстоятельства

Об-ва из деликтов

деликт -такое правонарушение, которое рассматривалось как нарушение главным образом прав и интересов отдельных частных и потому порождало обязательство лица, совершившего деликт, уплатить потерпевшему штраф или по крайней мере возместить убытки. Обязательства из правонарушений являются древнейшим видом обязательств. В глубокой древности их санкцией была частная месть со стороны потерпевшего и его родичей. В послествии единственно допустимым последствием являются штраф и вознаграждение потерпевшего за вред и обиду.

Иски из деликтных обязательств предоставлялись наследникам кредитора, за исключением тех, которые, по римскому выражению, “дышат местью”, например, иск о личной обиде дается только обиженному, но не наследнику его. Наследник должника по деликтному обязательству вообще не отвечал; однако к нему мог быть предъявлен иск, если в его имущество поступило нечто полученное в результате деликта, и тогда наследник правонарушителя отвечал в пределах своего обогащения

Договор дарения

неформальное соглашение, по которому «одна сторона, даритель, предоставляет другой стороне, одаряемому, какие-либо ценности за счет своего имущества, с целью проявить щедрость по отношению к одаряемому Дарение может быть совершено в различных правовых формах: посредством передачи права собственности на вещь, в частности, платежа денежной суммы, в форме предоставления сервитутного права и т.д. Частным случаем дарения было обещание что-то предоставить, совершить известные действия и т.д. - дарственное обещание

Под стимуляцией (stipulatio, sposio) в римском праве понималась некая словесная формула, в которой лицо, которому задается вопрос, отвечает, что оно дает или сделает, о чем его спросили.

Итак, в классическом римском праве дарственное обещание имело обязательную силу только в том случае, если оно было облечено в форму стипуляции, соглашение в иной форме не порождало обязательств.

В классическую эпоху римского права сфера применения договора дарения, помимо обязательной формы стипуляции, законодательно ограничивалась путем установления предельных размеров дарения.

в императорскую эпоху римского права договор дарения, включая так называемое дарственное обещание, признавался типичным договором и защищался законодательством, независимо от формы его заключения.

В полной мере учитывался римским правом и безвозмездный характер договора дарения, что предопределило установление специальных правил регулирования данного договора в части ответственности дарителя и отмены дарения.

Что касается возможности отмены дарения, то «Мы вообще постановляем, что все законно совершенные дарения остаются в силе и не могут быть отменены, кроме того случая, когда будет установлена неблагодарность одаренного в отношении дарителя»(4). Примерами такой неблагодарности признавались: нанесение одаряемым дарителю грубой обиды создание опасности для жизни дарителя, причинение ему значительного имущественного вреда. Еще одно специальное основание отмены дарения заключалось в том, что патрон, не имевший детей в момент, когда совершалось дарение в пользу вольноотпущенника, имел право потребовать дар обратно в случае последующего рождения ребенка

Гос-во и общество

Общество возникло задолго до государства и длительное время обходилось без него. Объективная потребность в государстве появилась по мере усложнения внутреннего строения общества (социального расслоения), обострения в нем противоречий из-за несовпадения интересов социальных групп и увеличения числа антиобщественных элементов. Следовательно, государство пришло на смену отживающей свой век родовой организации как новая форма организации изменившегося и усложнившегося общества. Процесс возникновения государства был, по-видимому, полусознательным, полустихийным.

Весь опыт мировой истории доказывает, что обществу со сложной структурой, раздираемому противоречиями, имманентна (внутренне присуща) государственная организация. В противном случае ему неизбежно грозит саморазрушение. Значит, государство есть организационная форма структурно сложного общества, которое здесь выступает как государственно-организованное.

Государство — социальный институт всего общества, оно выполняет многие функции, обеспечивающие жизнедеятельность последнего. Его основное назначение заключается в управлении социальными делами, в обеспечении порядка и общественной безопасности. Государство противостоит антисоциальным, разрушительным силам, а потому само должно быть мощной организованной силой, иметь аппарат (механизм) управления и принуждения. Иначе говоря, по своей глубинной сути государство — явление общесоциальное и конструктивное, чем и обусловлена его великая жизнеспособность. Политическим и классовым оно становится постепенно, по мере развития в обществе классов, антагонистических отношений. С расколом общества на классы, с возникновением классовых антагонизмов экономически господствующий класс подчиняет себе государство. Но и в этих условиях оно выполняет в определенной мере конструктивно-социальные функции.

Именно в диалектическом единстве определяющего влияния общества на государство и относительной самостоятельности последнего заключена суть противоречивого их взаимодействия,

Относительная самостоятельность государства, его органов естественна, необходима и социально оправданна. Без нее не может быть активного и целеустремленного воздействия государства, его аппарата на общество в целом или на отдельные общественные сферы. Существуют ли пределы самостоятельности государства по отношению к обществу? Такие пределы есть, но они тоже относительны, подвижны и оценочны. Известно, что у любого общества имеются многочисленные объективные потребности. Если политика государства соответствует этим потребностям, то ее результаты будут обществом одобрены. Напротив, деятельность государства, противоречащая названным потребностям, может причинить вред обществу, вызвать в нем кризисные явления. Сказанное означает, что государство вышло за пределы своей самостоятельности, его политика становится антисоциальной. Следовательно, самостоятельность государства уравновешивается, ограничивается контролем общества за его деятельностью, а также оценкой этой деятельности.

Отмеченное касается прежде всего гражданского общества и правового государства. Гражданское общество как система социальных, социально-экономических, социально-политических объединений граждан (институтов, структур), действующих на началах самоуправления, и правовое государство, где государственная власть функционирует на правовых началах, в рамках закона, логически и сущностно взаимосвязаны между собой. Правовое государство самостоятельно в той мере, в какой оно служит интересам гражданского общества, которое в свою очередь стимулирует развитие демократического государства и осуществляет гибкий контроль за его деятельностью.

Демократическому обществу соответствует демократическое (развитое) государство, которое обеспечивает целостность общества, порядок и организованность общественной жизни на основе Материальных и моральных стимулов и методов и в котором полное развитие получают органы и учреждения конструктивно-созидательного характера.

Цивилизованное гражданское общество обеспечивает демократический порядок формирования важнейших государственных органов, осуществляет гибкий контроль за их деятельностью на основе закона и права, а в конечном счете ставит на службу себе и человеку весь созидательный потенциал правового государства.