Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

римское право, зачет

.docx
Скачиваний:
55
Добавлен:
03.06.2018
Размер:
76.58 Кб
Скачать

1. РЧП – сложная система юридических норм, развивающихся от примитивных до развитых и современных норм РЧП в свою структуру включает: цивильное право, преторское право и право народов. Предметом РЧП является система юридических норм, которые регулировали имущественные и, связанные с ними, неимущественные отношения в Древнем Риме в 8-6 веках до н.э. Значение: римскими юристами создан современный профессиональный юридический язык и юридическая терминология, римские юристы создали политико – категориальный аппарат, сформулировали два основных принципа: доброй совести и справедливости, разработали метод юридического рассуждения, который был основан на рационализме (достижение результата с наименьшими потерями). Римское право стало основой современной романо-германской правовой системы, и состоит из РЧП и РПП. РЧП и РПП являются взаимосвязанными частями Римского права.

Частное

Публичное

Защищаемый интерес

Частный интерес, интерес отдельного человека

Общественный интерес, интерес всего общества

Субъекты

Частные (отдельные) лица, государство (как юрид. лицо)

Государство

Характер взаимодействия субъектов

На принципе равенства, координации

Государство – носитель власти, принцип подчинения.

Характер юридических норм

Нормы управомачивающие (наделяющие правом), диспозитивные нормы

Императивные (обязательные) нормы

Порядок защиты нарушенных прав

Инициатор защиты – лицо, чьё право нарушено; защита осуществляется в рамках гражданского процесса

Инициируется любым лицом

Отрасли прав (по современной систематике)

Гражданское право, трудовое право, семейное право, торговое право и т.д.

Конституционное право, уголовное право, уголовный процесс, административное право, гражданский процесс и иные виды процесса.

Римское публичное право является не только фоном, но и фундаментом развития частного права, частное и публичное право являются частями одного целого – римского права.

2. Периодизация -это условное деление истории на отдельные хронологические периоды, которые отличаются друг от друга какими-то особенностями. Периодизация РЧП позволяет проследить развитие римского права, его временное изменение. Существует немало периодизация в связи с различием мнений авторов, с различием во времени их деятельности и т.д. Покровский И.А. на основе изучения политического строя и источников права выделял следующие периоды: 1. Период царей. Этот период отличается тем, что в 753 году до н.э. образуется Рим, на протяжении этого периода в нём правило 7 царей. Основными элементами гос строя являлись царь, сенат, народное собрание. Основными источниками права были традиции и обычаи. Огромную роль в формировании римской правовой традиции играли жрецы. 2. Период республики. В этот период происходит расширение Рима во всех отношениях. Элементами гос власти являлись народноесобрание, сенат, магистраты. Царская власть не была полностью уничтожена, но ослабла и была перенесена на двух консулов. Появляются письменные источники права: Законы 12 таблиц, развивается деятельность юристов. 3. Период принципата. Это переходный период. Государственный строй напоминал в начале республику, в конце стал похож на абсолютную монархию. Происходит падение народных собраний и в качестве высших органов гос власти остаются сенат и император. Власть императора была ограничена сенатом, он даже избирался из его среды. Власть не передавалась по наследству. Источниками права являлись сенатусконсульты, приобретавшие силу закона, эдикты преторов, развивается деятельность юристов. 4. Период домината. Это период абсолютной монархии. Власть императора никем не была ограничена, передавалась по наследству. Происходит падение сената и республиканских магистратур. При императоре находился государственный совет, формируется масса придворных чиновников. Источниками права являлись императорские конституции, юридическая деятельность теряет свои позиции. Появляется Кодификация Юстиниана.

3. Римское частное право продолжает оставаться основой для изучения и подготовки квалифицированных юристов. Сейчас римское право является дисциплиной, изучаемой во всех юридических ВУЗах. Римскими юристами был создан современный профессиональный юридический язык и юридическая терминология, римские юристы создали политико – категориальный аппарат, сформулировали два основных принципа: доброй совести и справедливости, разработали метод юридического рассуждения, который был основан на рационализме (достижение результата с наименьшими потерями). Значение римского права определяется его огромным влиянием не только на последующее развитие права, но и на развитие культуры в целом.

Когда развивающаяся промышленность и торговля средневековой Европы потребовали более совершенной правовой надстройки - произошла рецепция римского права. Рецепция римского права обусловливалась: высоким уровнем римского права - наличием в готовом виде ряда институтов, регулировавших отношения развитого товарооборота, четкостью и ясностью правовых норм, а также недостатками местного, в основном обычного права. Причины рецепции римского права: римское право давало готовые формулы для юридического выражения производственных отношений развивающегося товарного хозяйства; короли использовали нормы права в борьбе с церковью и феодальными сеньорами; повышение интереса к римскому праву в силу широкого обращения эпохи Возрождения к античному творческому наследству. Рецепция проходила в несколько этапов. У различных авторов классификации разнообразны. Большинство делит рецепцию на прямую (первичную) и опосредованную (вторичную). В период первичной рецепции нормы римского права выступали как регулятор общественных отношений или как основание для законодательной деятельности государств. В период вторичной рецепции многими странами заимствовались нормы тех государств, которые ранее были созданы на основе заимствования римских положений, на основе римского права.

4. Римское частное право представляет совокупность 3х подсистем, которые возникали последовательно друг за другом, взаимодействовали и иногда противоречили друг другу, но только вместе взятые составляют комплекс правовых норм. Римское частное право было представлено тремя ветвями: квиритское (цивильное) право; преторское право; «право народов». Цивильное право регулировало отношения исключительно между квиритами — римскими гражданами. В цивильном праве были нормы частного и публичного права, основной источник – законы 12 таблиц. Характерные черты: узко-национальный характер, простота и малое количество норм, нормы носили императивный характер, тесная связь с религией, формализм. Нормы цивильного права в дальнейшем не в состоянии были регулировать развитие торгово-денежных отношений. Поэтому появилось преторское право – система норм права, выработанных в практике претора. Претор рассматривал гражданские споры и должен был устранять пробелы в цивильном праве. Нормы преторского права регулировали отношения между римскими гражданами. Основой источник – эдикт претора. Торговый обмен между Римом и другими территориями Римского государства требовал создания правовых норм, приемлемых для совершения сделок с участием иностранных граждан, появляется «право народов», которое регулировало отношения между римскими гражданами и перегринами, а также между перегринами на территории Римского государства. Это право отличалось простотой, отсутствием формальностей и гибкостью. Можно сделать вывод о том, что РЧП представляет собой сложную систему взаимозависимых и взаимовлияющих структурных элементов. Отдельные институты РЧП в конечном счёте являются синтезом цивильного, преторского права и права народов.

5. Цивильное право – это исторически первая форма РП. Оно регулировало отношения исключительно между квиритами — римскими гражданами. В цивильном праве были нормы частного и публичного права, основной источник – законы 12 таблиц. Характерные черты: узко-национальный характер, простота и малое количество норм, нормы носили императивный характер, диспозитивных норм не было, тесная связь с религией (первые юристы – жрецы), формализм (все акты оформлялись в особой форме. Нарушение формы влекло недействительность акта). Цивильное право для своего времени являлось вполне адекватной системой правовых или юридических норм, которые успешно справлялись со своими задачами.

6. Нормы цивильного права в дальнейшем не в состоянии были регулировать развитие торгово-денежных отношений. Поэтому появилось преторское право – система норм права, выработанных в практике претора. Претор – должностное лицо, ежегодно избираемое гражданами. Претор рассматривал гражданские споры и должен был устранять пробелы в цивильном праве. Обладал административной властью, не был судебным органом. Основой источник – эдикт претора. Преторское право фиксировалось либо в эдиктах, либо нигде, было устным. Нормы преторского права регулировали отношения между римскими гражданами. Характерные черты: легкая приспособляемость к новым условиям, гибкость, соответствие запросам общества.

Торговый обмен между Римом и другими территориями Римского государства требовал создания правовых норм, приемлемых для совершения сделок с участием иностранных граждан. Появляется должность перегринского претора, а вместе с ним появляется «право народов», которое регулировало отношения между римскими гражданами и перегринами, а также между перегринами на территории Римского государства. Римскими юристами было отмечено то, что все люди вне зависимости от их национальности обладают некоторыми равными правами. Эти права получили название «естественных». Таким образом естественное право стало частью права народов. Право народов является национальным римским правом, т.к. все заимствованные нормы были переработаны римскими юристами. Характерные черты: упрощенность, свобода формы, регулировало имущественные отношения, торговые, публично-правовые вопросы.

7. Дуализм – это существование в одно и тоже время, в отношении одних и тех же субъектов двух противоположных систем права: цивильного и преторского. Дуализм можно рассматривать в объективном и субъективном смысле. В объективном: 1) Источник права: цивильное право – источником являлся закон, преторское право - источником являлся эдикт претора, 2) Время действия норм: Цивильное право – нормы действуют неограниченно, преторское право - нормы действуют 1 год, 3) Степень обязательности этих норм для субъекта: цивильное право – нормы обязательны для всех, в том числе для законодателя, преторское право – нормы обязательны для конкретных лиц, не включая претора. В субъективном смысле: 1)Основание закрепления субъективного права: цивильное право – закон, преторское право – либо в эдикте, либо нигде не закреплялись, 2)Роль претора в формировании субъективного права: цивильное право – никакой правообразовательной роли претор не играет, преторское право – роль претора правообразующая, все зависит от его решения, 3)Соотношение иска, как средства преторской защиты нарушенного права и самого субъекта права: цивильное право – наличие субъективных права определяет наличие этого иска (если есть право, значит есть иск), преторское право – претор предоставляет иск о защите нарушенного права, иск порождает субъективное преторское право.

8. Источники римского права — формы закрепления и выражения правовых норм, имеющие общеобязательное значение и включающие способы, формы образования норм права и условия жизни общества.

Виды: правовой обычай (исторически сложившееся правило поведения в обществе, путем многократного повторения, взято под охрану государством); законы народных собраний (нормы права, имеющие предписывающий характер, предложенные магистратом, принятые народным собранием и утвержденные Сенатом); сенатусконсульты (постановления римского Сената); Конституции императоров (результаты единоличного волеизъявления главы государства); эдикты магистратов (устное объявления магистратов по государственным делам); деятельность юристов (деятельность компетентных лиц по даче юридических консультаций, толкованию норм права). Наиболее распространёнными и известными источниками римского права, которыми пользуются студенты при решении задач сейчас являются: институции гая, дигесты Юстиниана, Законы 12 таблиц.

9. Законы народных собраний-нормы права, имеющие предписывающий характер, предложенные магистратом, принятые народным собранием и утвержденные Сенатом. Возникли в архаичный период. Издавались по причинам войн плебеев с патрициями, урегулировали более сложные общественные отношения. Имели письменное закрепление, эффективное правовое регулирование общества на данном этапе, универсальный характер. В Древнем Риме законом являлось решение комиций – народного собрания. Для этого требовалось содействие трех органов римского государства. Такими являлись:1).Магистрат, имевший право созывать народное собрание (консул, диктатор, претор), должен был сначала выработать письменный проект закона.2).Народ, собранный магистратом в комиций, мог принять или отвергнуть проект целиком, но не обсуждал его, так что весь процесс прохождения закона сводился к вопросу магистрата, предлагающего закон, и положительного или отрицательного ответа со стороны народа. 3) Наконец, закон, предложенный магистратом и принятый народом, нуждался в ратификации или одобрении со стороны сената. Испрошенным законам противополагались к концу республики законы, устанавливавшиеся по делегации законодателя полководцами в завоеванных провинциях.

10. Сенатусконсульты-постановления римского Сената, существовали в доклассический период. Основной причиной их появления была невозможность частого созыва народных собраний. Изначально создавались как инструкции магистратам, это было связано с тем, что сенат не имел законодательной инициативы. В дальнейшем сенатусконсульты стали основной формой законодательства. Сенатусконсульты оформляют предложения императора, закрепляли общие положения и принципы, действующие в государстве.

11. Императорские конституции – единоличные распоряжения императора, его волеизъявления в сфере государственного управления. Причиной их появления является усиление власти принцепса. Императорские конституции издавались в 4 формах: а) эдикты— общие распоряжения; б) декреты— решения по судебным делам; в) рескрипты — ответы на поступавшие к императорам вопросы; г) мандаты— инструкции чиновникам по административным и судебным вопросам. Императорские конституции были позднее кодифицированы римскими юристами. Они составили такую часть кодификации Юстиниана, как Кодекс.

12. Эдикт - устное объявление магистрата по тому или иному вопросу. Причинами появления эдиктов является появление новых магистерских институтов и множественность полномочий, находящихся в руках одного лица. Формально эдикт был обязателен только для того магистра, которым он был издан, и, следовательно, только на тот год, в течение которого магистрат находился у власти. Однако фактически те пункты эдикта, которые оказывались удачным выражением интересов господствующего класса, повторялись и в эдикте вновь избранного магистрата и приобретали устойчивое значение. Виды: новые (в них указывались новшества правоприменения и юридической практики); перенесенные (претор заявлял, что будет придерживаться практики своего предшественника) эдикты; постоянные (указывались правоположения, обязательные для юридической практики на протяжении всего срока полномочий); непредвиденные (касавшиеся казусных обстоятельств, либо правоприменения в отношении отдельных личностей). Также известен «Вечный эдикт», это неизменная кодификация преторского права. В него могли вносить изменения только императоры.

13. Деятельность юристов - деятельность компетентных лиц по даче юридических консультаций, толкованию норм права и т.д. Причинами появления являются: необходимость систематизации цивильного права и преторского права, необходимость создания «нового права». Изначально юристами были жрецы, в дальнейшем – профессиональные светские люди. Виды деятельности: консультирование (ответы на правовые вопросы частных лиц и магистратов); составление и оформление письменных документов, правовых актов (договоров, завещаний и т.п.); руководство процессуальными действиями сторон. Деятельность юристов не могла не оказать влияния на развитие и совершенствование древнеримского законодательства. Авторитет, которым пользовались римские юристы, придавал их заключениям особый вес. Решения представителей власти, основывавшиеся на консультациях юристов, обретали характер профессионального качества. Более того, в эпоху принципата ряд произведений (толкований) юристов получили обязательную юридическую силу. Был создан закон о цитировании – закон, которым была придана законная сила положениям пяти римских юристов (Ульпиана, Гая, Павла, Папиниана, Модистина).

14. Большое значение имеет кодификационная работа, проведенная в первой половине VI в. н.э. при Юстиниане. В это время зарождаются планы воссоединения восточной части империи с западной. Государство требовало единства права, определенности и ясности его содержания. Юстиниан поставил перед собой задачу собрать накопившийся огромный материал: императорские законы, сочинения классиков, т.е. устранить противоречия, отбросить все устаревшее. Для выполнения кодификации назначались особые комиссии. Кодификация Юстиниана включала в себя: Кодекс, Дтигесты, Институции, Новеллы. Работа началась с собрания императорских законов - Кодекс. Он состоял из 12 книг. Далее был составлен сборник извлечений из сочинений классических юристов под названием «Всё вмещающее» или Дигесты. Этот сборник состоял из 50 книг, разделенных на титулы и фрагменты. Был обнародован учебник римского права — Институции, получивший силу закона. Институции Юстиниана состояли из четырех книг, разделенных на титулы; в основу их содержания были положены Институции Гая. Новеллы были опубликованы после смерти Юстиниана. Это частная кодификация конституций. Было сохранено 3 сборника, состоявших из актов. Значение кодификации велико: 1) это было событие всемирно-исторического значения, 2) это крупнейший кодифицированный труд во всей античности, 3) влияние на развитие права, в том числе и в современности, 4) увековечивание имени Юстиниана.

15. Лицо - это субъект права, который в будущем может стать участником правоотношений. С одной стороны, субъект является конечным адресатом нормативных предписаний, с другой, только в реальной деятельности лица, нормы наполняются конкретным содержанием и проходят проверку на эффективность. Субъект имеет два свойства: правоспособность – возможность иметь права и свободы, и дееспособность – возможность своими действиями самостоятельно реализовать свои права, выполнять свои обязанности и т.д. Дееспособность может быть неполной, полной, ограниченной или отсутствовать. Для принципиального существования человеку достаточно иметь правоспособность. Институты опеки и попечительства созданы для компенсации недостающей дееспособности. Виды субъектов: 1.Физические лица (все люди. С точки зрения римских юристов все люди делились на свободных и рабов. Свободные – субъекты права, рабы – объекты права)2.Юридические лица (организации).

16. Физические лица по статусу свободы делятся на: свободнорожденных, вольноотпущенников (либертинов), рабов. Рабы были несвободными, признавались объектами прав. Но, римские юристы были вынуждены юридически обосновать участие рабов в гражданско-правовых отношениях в качестве субъектов, т.к. жизненные реалии демонстрировали очевидную пользу, приносимую рабами, как участниками этих отношений. В свою очередь эта польза проистекает из особенности раба как вещи. От других вещей раб отличался способностью к созидательной и приносящей доход деятельности. С точки зрения римских юристов, раб должен рассматриваться как приобретательский орган своего хозяина, на который распространяются юридические свойства рабовладельца. Власть рабовладельца над рабом была беспредельной: господин мог продать раба, подарить и даже убить. Раб не мог вступить в брак, признаваемый законом. Рабство устанавливалось следующими способами: рождением от матери-рабыни (хотя отец ребенка – свободное лицо; если же отец-раб, а мать - свободная женщина, ребенок признавался свободным); взятием в плен или захватом лица; продажей в рабство; лишением свободы в связи с присуждением к смертной казни или работам в рудниках. Прекращалось рабство манумиссией (отпущением на свободу). После освобождения между рабовладельцем и отпущенником возникают отношения – патронат. Они выражались в обязанности отпущенного раба оказывать некую помощь и материальную поддержку прошлому владельцу. Патрон имел право наследовать имущество отпущенного раба, если у того не было детей. Невыполнение отпущенным рабом обязанностей приводило к возвращению в разряд рабов.

17. Физические лица по статусу свободы делятся на: свободнорожденных, рабов, вольноотпущенников (либертинов). Положение вольноотпущенников различалось в зависимости от условий их прежнего рабского состояния. Отпущенные из рабства, связанного с военным пленом, никогда не могли приобрести прав римского гражданства. Только отпущенные на свободу в самом Риме считались римскими гражданами, но не полноправными. Вольноотпущенники обладали ограниченной правоспособностью. Вольноотпущенниками становились: 1) в результате манумиссии (освобождение от рабского состояния по воле рабовладельца). Манумиссия разделялась на цивильную и преторскую. Цивильная осуществлялась гражданами Рима. Раб приобретал статус гражданина Рима. Преторская осуществлялась гражданами Рима. Раб получал статус юниевого латина. 2) распоряжением властных органов за определённые заслуги или в силу определённых обстоятельств. После освобождения между рабовладельцем и отпущенником возникают отношения – патронат. Они выражались в обязанности отпущенного раба оказывать некую помощь и материальную поддержку прошлому владельцу. Патрон имел право наследовать имущество отпущенного раба, если у того не было детей. Невыполнение отпущенным рабом обязанностей приводило к возвращению в разряд рабов.

18. По статусу гражданства лица делились на: граждан рима, латинов и перегринов. Римские граждане – субъекты, обладающие максимальным объёмом прав и обязанностей. Правоспособность в римском праве – это право быть избранным и избирать органы гос власти. Римские граждане имели право служить в римских легионах, изначально это была их обязанность. Граждане могли заключать сделки, завещать, могли вступать в римский брак, создавать семью. Дееспособностью является способность самостоятельно реализовывать свои права и обязанности. Необходимыми условиями являются: возраст и умственное состояние лица. Римское гражданство приобреталось путем рождения (в законном браке) от римских граждан, или путём натурализации (наделене гражданством) Натурализация бывает частная и публичная. Публичная – это когда гражданством наделяет государство. Выделяют обычную и чрезвычайную. Обычная должна была соответствовать закреплённым в НПА нормам, а чрезвычайная осуществлялась спонтанно. Частная осуществлялась частным лицом (рабовладельцем). Прекращалось римское гражданство или смертью, или лишением правоспособности, или отказом от гражданских прав. С точки зрения своего правового положения римские граждане делились на две группы: свободнорожденные – были носителями полной правоспособности; вольноотпущенники– освобожденные из рабства римским гражданином, подвергавшиеся в качестве римских граждан некоторым ограничениям в правах.

19. По статусу гражданства лица делились на: граждан рима, латинов и перегринов. Латины получали гражданство автоматически при переезде в Рим, если оставляли на родине сына или слагали с себя какие – либо полномочия, или же при участии в работе муниципального Сената. Латинам не предоставлялось право на законный брак и право на завещания, но они имели право на сделки и право участия в процессе. Перегрины – иностранцы, делились на перегринов (не оказывавших сопротивление при завоевании и имевшие возможность пользоваться своим национальным правом) и дедитиций (оказывавших сопротивление. Они были лишены возможности использовать своё национальное право. в 3 веке император Каракалла предоставил статус гражданства.

Деление граждан по статусу семьи: семейно-самостоятельные и семейно-зависимые (лица своего права и лица чужого права). Самостоятельным (своего права) был в семье только один человек — глава семьи (домовладыка) или лица, не имевшие семьи и несостоящие под властью домовладыки. Он обладал неограниченными правами, полным господством над женой, детьми, вещами и рабами. Положение подчиненных заключалось в том, что они могли совершать сделки, приобретать имущество, но собственником автоматически становился домовладыка.

20. Римские юристы не разработали понятия юридического лица как особого субъекта, т.к. отношения по поводу юридических лиц не были достаточно развиты. Они сравнивали организации с человеком, с лицом физическим, и говорили, что организация действует в качестве лица, по отношению к другим лицам. Однако уже в законах 12 таблиц упоминались различные частные корпорации религиозного характера, профессиональные объединения ремесленников и т.д. Муниципии так же считались юридическими лицами. Особый статус имела государственная казна (фиск). На фискальное имущество не распространялись сроки давности и т.д. По законам XII таблиц допускалась почти полная свобода образования коллегий, ассоциаций и т.п. Члены подобного рода объединений были вольны принять для своей деятельности любое положение (устав), лишь бы в нем не было ничего нарушающего публичные законы. Прекращалось юридическое лицо с достижением цели его деятельности, распадением личного состава (классические юристы признавали в качестве минимального числа членов — три), а так же если деятельность организации принимала противозаконный характер. Виды: государство, императорский престол, религиозные коллегии, провинции, селения и т.д.

21. Вещь в римском праве – это благо, то, что удовлетворяет потребности посредством полезных свойств, это то, что что улучшает положение субъекта, она должна отвечать требованиям доступности для простого человека. Виды вещей: телесные вещи (обладают физическими параметрами, можно потрогать); бестелесные вещи (абстрактные, существуют в идеале, например, сервитут); манципируемые вещи (земля, рабочий скот, орудия труда и рабы); неманципируемые вещи (остальные); вещи, участвующие в гражданском обороте; вещи, изъятые из оборота (общие вещи – воздух, реки и т.д, вещи религиозного культа, вещи государства и общины) Гражданский оборот – это переход права собственности на вещь от одного лица к другому; движимые вещи; недвижимые вещи; делимые; неделимые; индивидуальные вещи; родовые вещи. Юридическое значение классификаций имеет место при разделе общей собственности. Если объектом общей собственности являются неделимые вещи, то одному из сособственников вещь переходит в натуре, а остальным сособственникам выплачивается стоимость доли в этой вещи. Такде классификации имеют юридическое значение в случае решения споров о праве собственности. Например в случае возведения строения на чужой земле. В этом случае в римском праве провозглашался принцип единого правового режима земельного участка и недвижимости, находящейся на нём, единственным собственником признавался собственник земельного участка.