Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
готовы ГК вопросы (1).docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.08.2019
Размер:
276.14 Кб
Скачать

131

1. Предмет ГП.

Как известно из курса ТГП, предмет отрасли права отвечает на вопрос, что регулирует та или другая отрасль права.

Обратимся к ГК РФ. Ст. 2 устанавливает предмет гражданско-правового(ГП) регулирования, указывая на 2 группы отношений: имущественные и личные неимущественные.

Имущественные отношения - главный и решающий предмет ГП регулирования.

1. Какие общественные отношения являются имущественными

2. Какие из этих ИО составляют предмет ГП.

1. Имущественные отношения в обществе тесно связаны с производственными отношениями, составляющими его базис. ПО, как известно, являются объективными, независящими от воли людей. Конкретные ИО, т.е. отношения между определенными участниками - это волевые отношения, в которых отражаются ПО. Право не способно регулировать ПО. Конкретное же отношение, выступающее в качестве единичного общественно-экономического отношения, формирующегося межу конкретными лицами по поводу столь же конкретных материальных благ, право регулирует, придавая указанным экономическим актам соответствующее юридическое значение.

2. ГП регулирует только имущественно-стоимостные отношения, к которым в первую очередь относятся товарно-денежные, а также связанные с действием закона стоимости (отношения по обмену вещами, дарению и т.п.).

Личные неимущественные отношения, которые лишены экономического содержания и возникают по поводу нематериальных благ, которые неотделимы от личности.

ГП регулирует 2 группы личных неимущественных отношений:

- непосредственно связанные с имущественными (авторские, патентные и т.д.);

- личные неимущественные как таковые (честь, достоинство, право на изображение, на тайну и т.п.).

Ст. 2. п. 1 ч. 3 закрепила в составе предмета ГП предпринимательские отношения - отношения с участием предпринимательских структур. Эти отношения, если они складываются как отношения собственности, как отношения товарно-денежного оборота и так далее – а это и есть суть предмета ГП.

С включением природных ресурсов в число объектов частной собственности расширился диапазон охвата отношений, регулируемых ГП. Так, все сделки по поводу земли, права собственности на землю регулируются ГП (гл. 17 ГК РФ). По мере включения других природных ресурсов в объекты частной собственности (лес, недра, воды) и соответственно в гражданский оборот в перспективе будет меняться и соотношение гражданского законодательства с иным законодательством.

ГК урегулировал отношения опеки и попечительства, акты гражданского состояния, имущественные отношения в семье, которые ранее регламентировались КоБС(о браке и семье).

ГП может также регулировать при специальном указании закона налоговые, финансовые и административные отношения (например, ст. 855 ГК регулирует финансовые отношения в части установления очередности списания денежных средств), а также трудовые отношения, если соответствующие нормы включены в гражданское законодательство или же в КЗоТ есть отсылка к ГК.

Отграничение ГП от смежных отраслей права.

1. Гражданское и административное право.

Любая деятельность человека требует определенной организации. Те организационные отношения, которые возникают в сфере производства, распределения, обмена или потребления, самым тесным образом связаны с возникающими там же имущественными отношениями. Например, для занятия отдельными видами деятельности необходимо получить лицензию от компетентного органа ГУ. Поэтому между органом ГУ возникает организационное отношение по получению лицензии, по своей природе опирающееся на властные полномочия органа. Указанные отношения регулируются нормами административного права.

2. Гражданское и трудовое право.

Для разграничения гражданского и трудового права принципиальное значение имело то обстоятельство, что рабочая сила не признавалась товаром. Поэтому правовое регулирование отношений, возникающих по поводу трудовой деятельности человека, регулировались трудовым правом, в котором отдается приоритет юридическим интересам работника.

Однако по мере перехода к рыночной экономике все более товарный характер приобретает и рабочая сила. Вместе с этим стирается грань между гражданским и трудовым правом и все больше гражданско-правовых элементов используется при регулировании трудовых отношений.

3. Гражданское и природоресурсовое право.

Земля, ее недра, леса, воды, и другие природные объекты не созданы трудом человека, а даны ему самой природой. Поэтому долгое время считалось, что возникающие по поводу природных объектов отношения лишены стоимостного признака и поэтому должны регулироваться нормами отрасти природоресурсового права. В настоящее время земля и другие природные объекты втягиваются в товарный оборот, и складывающиеся по поводу их имущественные отношения приобретают стоимостной характер, включаясь тем самым в предмет ГП. Подтверждением того служит глава 17 ГК.

4. Гражданское и финансовое право.

Имущественные отношения, которые возникают в процессе деятельности органов гос управления в связи с накоплением денежных средств и распределением их на общегос нужды, лишены стоимостного признака. Движение денег осуществляется по прямым безэквивалентным связям. Поэтому указанные имущественные отношения регулируются нормами финансового права. Это нашло отражение в п. 3 ст. 2 ГК.

5. Гражданское и семейное право.

Между членами семьи также складываются имущественные отношения. Но в силу особого их характера они утрачивают стоимостный характер. Поэтому имущественно-семейные отношения регулируются нормами семейного, а не ГП. Что касается личных неимущественных отношений, то они складываются между строго определенными членами семьи, и индивидуализации гражданина как личности не происходит. Поэтому данные отношения также регулируются нормами семейного права. Сейчас происходит сближение отношений, регулируемых данными отраслями. В частности, допускается заключение между супругами брачных контрактов.

2. Метод гражданско-правового регулирования.

Гражданско-правовой метод - способ воздействия на отношения, который является дозволительным, характеризуется наделением S-тов на началах их юридического равенства способностью к правообладанию, диспозитивностью и инициативой, обеспечивает установление правоотношений на основе правовой самостоятельности сторон.

1. Правонаделение. ГП, и в том состоит главная сущностная черта его метода, наделяет участников отношений S-тивными правами как средствами удовлетворения признаваемых законом интересов и обеспечивает права соответствующими юридическими мерами.

Дозволительность выражается в первичности управомочивающих норм. Все запретительные нормы выполняют вспомогательную функцию и используются для определения границ закрепляемого в законе права. Обязывающие нормы также направлены либо на охрану S-тивных прав, либо используются для определения рамок дозволенного поведения.

2. Диспозитивность. ГП закрепляет правовую свободу S-тов как способность осуществлять права и приобретать обязанности по своему усмотрению. Диспозитивность проявляется в изобилии диспозитивных норм.

3. Правовая инициатива означает, что приобретение S-тивных прав происходит по инициативе S-тов ГП путем совершения ими определенных действий, т.е. "первый шаг" в развитии отношений принадлежит S-там ГП.

4. Юридическое равенство Суть означает отсутствие между S-тами ГП связи, построенной на началах власти и подчинения. Равенство S-тов с позиций юридических фактов означает, что лица в одинаковой мере наделены правовой инициативой и диспозитивностью. Равенство S-тов обнаруживается и в содержании прав и обязанностей. Управомоченное лицо обладает правом, но не велением; наделение одного лица правом требования определенного поведения от другого не означает одновременного снабжения властью первого и подчинения ему второго лица.

Ряд авторов среди черт метода гражданско-правового регулирования называет имущественный характер мер гражданско-правовой ответственности и восстановительный характер мер защиты нарушенных гражданских прав.

Таким образом, ГП - это совокупность правовых норм, регулирующих на началах юридического равенства сторон имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения.

3. Принципы Функции ГП.

Это основополагающие идеи, в соответствии с которыми осуществляется регулирование имущественных и личных неимущественных отношений.

1. Принцип равенства участников имущественных отношений. Равенство, конечно, не имущественное, и не равенство их правоспособности, и не равенство прав в конкретном отношении. Под принципом равенства следует понимать равенство участников имущественных отношений как S-тов, воля которых не зависит друг от друга. Они не связаны ничем, они не подчиняются друг другу.

2. Неприкосновенность собственности. В этом положении проявляется принцип, закрепленный п. 3 ст. 35 Конституции РФ. Неприкосновенность собственности отражена и в п. 2 ст. 8 Конституции РФ, где предусмотрено, что в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

3. Свобода договора лежит в основе всего договорного права. Конкретное выражение данный принцип помимо ст. 1 нашел также в ст. 421 ГК. В ряде статей предусмотрены неблагоприятные последствия, которые наступают в случаях, когда свобода договоров оказывается нарушенной (например, ст. 426 и 420 ГК содержит необходимые гарантии, предоставляемые более зависимой стороне - потребителю).

4. Недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Указанное положение опирается на ст. 23 Конституции РФ. Нарушение указанной статьи усматривается среди прочего в таких действиях, как распространение ложных сведений, порочащих часть, достоинство и деловую репутацию гражданина и юрлица.

5. Необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав. Норма ст. 9 ГК гласит: "Граждане и юр. л. по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права". Указанная норма не исключает введение законодателем определенных ограничений на реализацию соответствующих прав. В ГК установлен запрет на использование некоммерческими организациями гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребления ими своим доминирующим положением на рынке и др. (ст. 10 ГК).

6. Обеспечение восстановления нарушенных прав. ГК (ст. 12) включил восстановление положения в число основных способов защиты гражданских прав.

7. Судебная защита нарушенного права.

Это положение находит прямую поддержку в ст. 46 Конституции РФ.

Функции ГП.

У ГП 2 функции:

1. регулирование отношений;

Функция регулирования расшифрована в ст. 2 ГК. ГП определяет правовое положение S-тов, порядок осуществления права собственности, порядок регулирования договорно-обязательственных правоотношений; основания возникновения и содержание исключительных прав в сфере творческой деятельности. Это всe функции регулирования.

2. функция защиты.

ГП и защищает отношения путем восстановления нарушенного права, а где это невозможно, - путем компенсации. Но неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные права защищаются, но не регулируются ГП.

4. Система ГП.

Нормы ГП находятся в определенной системе, что имеет и важное практическое значение, т.к. отыскать и применить к конкретному случаю соответствующую норму ГП легче, если эти нормы систематизированы.

В ГП выделяется Общая часть которая отражает однородность предмета отраслевого регулирования, служит объединяющим началом для всех отраслевых норм. Благодаря нормам Общей части осуществлено единообразное регулирование имущественно-стоимостных отношений между гражданами, между юридическими лицами, между юридическими лицами и гражданами во всех сферах деятельности.

Общая часть дает юридико-технические преимущества, позволяющие избежать массу практических неудобств, вызванных ростом числа взаимных отсылок или ненужного дублирования правовых норм в различных структурных подразделениях ГП. Например, чтобы не повторять в каждом институте нормы об исковой давности они как бы "выносятся за скобки" и включаются в Общую часть, приобретая тем самым общее значение для всех институтов ГП.

В Общей части определено правовое положение граждан и юрлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, предусмотрены общие требования к ценным бумагам, установлены общие правила о сделках и представительстве, содержатся общие положения о праве собственности, обязательствах и договорах.

Особенная часть ГП представлена конкретными видами договоров и внедоговорных обязательств. Именно в Особенной части содержаться нормативные положения, вступление в действие которых является насущной, крайне необходимой потребностью повседневной хозяйственной практики, связанной с деловым рыночным оборотом.

Положения Особенной части реализуют, претворяют в конкретных юридических отношениях те общие принципы и начала, которые закреплены в Общей части.

Наряду с общими родовыми признаками общественные отношения, входящие в предмет ГП, характеризуются специфическими особенностями, предопределяющими внутреннюю структурную дифференциацию ГП, поэтому внутри ГП можно выделить 5 подотраслей:

- право собственности и другие вещные права,

- обязательственное право,

- личные неимущественные права,

- право на результаты творческой деятельности,

- наследственное право.

Каждая из указанных подотраслей имеет свой предмет и метод правового регулирования. Так, например, предмет обязательственного права составляют отношения экономического оборота, опосредствующие процесс перемещения материальных благ, поэтому применяется метод предоставления управомоченному лицу возможности требовать совершения в его пользу определенных и притом активных действий.

В рамках конкретной подотрасли существуют правовые институты. Так, подотрасль обязательственного права состоит из двух институтов: договорные и внедоговорные обязательства. Каждый их этих правовых институтов, в свою очередь, подразделяется на субинституты. Например, институт договорных обязательств подразделяется на следующие субинситуты: обязательства по реализации имущества, обязательства по оказанию услуг, обязательства по выполнению работ и др.

6 и 7.Понятие и система источников ГП. Обычай делового оборота: понятие, условия применения Система нормативных актов, содержащих нормы ГП.

Гражданское законодательство(ГЗ) - это совокупность нормативных актов, расположенных в системе с учетом их единства и дифференциации норм ГП.

Понятие ГЗ, заложенное в ГК РФ, включает в себя сам Кодекс и принятые в соответствии с ним иные ФЗ (ст. 3 ГК РФ), однако в систему ГЗ практически входят помимо вышеуказанных ФЗ и другие НПА, содержащие нормы ГП.

"источник права" (ИП)- форма выражения и осуществления юридических норм, закрепленных различными способами.

- Согласно ст. 15 Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры, ратифицированные РФ, являются составной частью российской правовой системы и признаются источниками ГП.

- ФЗ, как основной источник российского ГП, подразделяются на ФКЗ и ФЗ. Высшей юридической силой среди ФКЗ обладает Конституция РФ, являющаяся основой для формирования ГЗ. Другие ФКЗ принимаются в развитие тех или иных норм, заложенных в Конституции РФ, способствуют защите и реализации всеми S-тами ГП своих гражданских прав и свобод.

Под НПА понимаются акты, устанавливающие нормы права, вводящие их в действие, изменяющие или отменяющие правила общего поведения. Основное количество норм ГП заложено в ФЗ и издаваемых в соответствии с ними подзаконных актах. ФЗ - это принимаемый в особом порядке и обладающий высшей юридической силой НПА, выражающий государственную волю по ключевым вопросам общественной жизни.

Центральное место в системе ГЗ занимает отраслевой кодифицированный нормативный акт - ГКРФ. Он имеет высшую юридическую силу среди всех нормативных актов, регулирующих гражданский оборот, в связи с прямым указанием на то, что все иные ФЗ, содержащие нормы ГП, должны руководствоваться ГК РФ, если в самом Кодексе не предусмотрено иное (см. ст. 22, 49, 197 ГК РФ). Круг общественных отношений, подпадающих под действие ГЗ, довольно широк, и действующий ГК РФ предполагает принятие целого ряда ФЗ, развивающих те или иные положения Кодекса (см., например ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190; и др.

Все нормативные акты подразделяются на:

- ФЗ, обладающие высшей юридической силой, принимаемые Государственной Думой РФ (см. "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания". СЗ РФ. 1994. N 8. Ст. 801);

- указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, носящие подзаконный характер (см. Указ Президента РФ "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ и Правительства РФ". Собрание актов РФ. 1992. N 1. Ст. 1; 1993. N 17. Ст. 1453);

- НПА, издаваемые федеральными министерствами и ведомствами в соответствии с прямым указанием закона (см. Указ Президента РФ "О нормативных актах центральных органов гос управления РФ". Собрание актов РФ. 1993. N 4. Ст. 301).

Подзаконные нормативные акты и иные правовые акты, содержащие нормы ГП, принимаются в развитие и формирование механизма реализации принятых ФЗ, а в некоторых случаях они издаются для правового регулирования тех сфер общественной жизни, которые прямо не урегулированы нормами ФЗ.

Указы Президента РФ обладают наибольшей юридической силой среди подзаконных нормативных актов и могут быть приняты по любому вопросу, входящему в компетенцию Президента, кроме тех положений, когда соответствующие правоотношения регулируются только ФЗ.

Постановления Правительства РФ, содержащие нормы ГП, принимаются лишь на основании и во исполнение перечисленных выше актов более высокой юридической силы и должны соответствовать ГК РФ, другим федеральным законам и указам Президента РФ (ст. 3 ГК РФ).

Нормативные акты федеральных министерств и ведомств принимаются в том случае, если есть прямое указание на их издание в нормативных актах высшей юридической силы. Все нормативные акты федеральных министерств и ведомств, затрагивающие права и свободы граждан, подлежат обязательной государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ и опубликованию в средствах массовой информации. Судебная и арбитражная практика не является источником ГП, т.к. судебные учреждения не обладают нормотворческими функциями и не создают нормы права, а лишь дают толкования по их применению. Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и судебные решения высших судебных органов по конкретному делу являются обязательными для всех лиц, участвующих в данном деле, а также для организаций и учреждений, должностных лиц и граждан, подпадающих под их действие, и подлежат обязательному исполнению на всей территории РФ.

Не является источником ГП и сложившаяся судебная практика, под которой понимается многократное единообразное решение судами одной и той же категории дел.

Не относится к числу источников ГП и судебный прецедент, под которым понимается решение суда по конкретному делу. Такое решение обязательно только для лиц, участвующих в данном деле. Оно не имеет обязательной силы для судей, рассматривающих аналогичное дело.

Горизонтальная иерархия нормативных актов:

1) новый закон обладает приоритетом по отношению к ранее названному;

2) "специальные законы вытесняют общие";

3) верховенство ГК над другими федеральными законами.

ГК РФ относит к источникам права и обычай делового оборота (в подразделе 2 раздела III ГК насчитывается 13 случаев делового оборота, во 2 ч. ГК их более 19. Ст. 5 ГК дает понятие обычая делового оборота, указывая 3 позитивных признака:

1) правило поведения;

2) используется в строго определенной области;

3) сложившееся и широко применяемое

2 негативных:

1) не должен быть предусмотрен в законе или ином правовом акте;

2) не может противоречить законодательству.

8. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц

В целях социально-экономических преобразований в российском обществе очень важное правовое значение имеет порядок принятия, точного определения момента вступления в законную силу и применения нормативных актов ГЗ.

В соответствии с ФЗ от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания" все нормативные акты, регулирующие гражданский оборот, подлежат обязательному официальному опубликованию в Собрании законодательства Российской Федерации и "Российской газете".

Все ФКЗ и ФЗ принимаются только Государственной Думой РФ, и датой их принятия считают день принятия Государственной Думой РФ в окончательной редакции. В течение 7 дней после подписания ФЗ Президентом РФ он публикуется, а по истечении 10 дней со дня его первого официального опубликования вступает в законную силу на всей территории РФ. В то же время самим законом может быть предусмотрен иной порядок вступления в законную силу в связи с различными обстоятельствами, в частности необходимостью подготовки участников гражданских правоотношений к его применению в практической деятельности.

Данный порядок применяется к указам Президента РФ и к постановлениям Правительства РФ, только они публикуются в течение 10 дней после дня их подписания, а вступают в законную силу по истечении 7 дней после их первой официальной публикации.

НПА федеральных органов исполнительной власти подлежат официальному опубликованию в газете "Российские вести" или в сборнике "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" в течение 10 дней после их государственной регистрации, а после истечения 10 дней вступают в законную силу.

Общее правило о действии гражданского законодательства во времени состоит в том, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются только к тем регулируемым ГП отношениям, которые возникнут после введения их в действие, а если устанавливаются исключения из этого правила, то они прямо указаны в ГК РФ (ст. 4 ГК РФ). Данное положение направлено на развитие и обеспечение стабильности гражданского оборота. Придание обратной силы закону или его отдельным нормам применительно к определенным гражданско-правовым отношениям осуществляется в связи с отсутствием правового регулирования данных правоотношений или их недостаточной регламентации.

Существенной особенностью ГЗ является его действие в пространстве и по кругу лиц. Принятие нормативного акта по гражданским правоотношениям и вступление его в законную силу на всей территории РФ определяется федеративным характером российского законодательства. Ограничение территориального действия норм, регулирующих гражданский оборот, может осуществляться прямым указанием ФЗ и только в случаях, когда это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (ст. 1 ГК РФ). Нормы гражданского законодательства регламентируют соответствующие правоотношения всех S-тов ГП, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юрлиц, если иное не предусмотрено ФЗ (ст. 2 ГК РФ).

9.Значение судебной практики для применения норм ГП.

Возникающие между S-тами ГП споры, разрешаются судами общей юрисдикции (споры с участием граждан) и арбитражными судами (споры предпринимателей). Высшие органы этих судебных систем - Пленумы - наделены правом давать нижестоящим судам руководящие разъяснения о правильном применении норм действующего законодательства, которые имеют форму постановлений.

После введения в действие ГК на основании его норм высшими судебными инстанциями Российской Федерации был издан ряд важных разъяснений. Особое значение имеет Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8. Ранее в теории и практике преобладало мнение, что правовые нормы могут создаваться только уполномоченными на то госи органами, а задача суда и арбитража - применять действующие правовые нормы, и их решения ИП не являются, а представляют собой акты толкования закона. В случае неполноты или несогласованности правовых предписаний должен ставиться вопрос о дополнении действующего законодательства.Однако ввиду неизбежных в законодательстве пробелов в процессе применения правовых норм суд и арбитраж для урегулирования возникающих споров бывают вынуждены в некоторых случаях выходить за формальные рамки действующего ГЗ, не дожидаясь внесения в него изменений. Со ссылкой на этот практический опыт в юридической литературе было высказано мнение о том, что решения судов и арбитражей, формулируемые в общей форме в постановлениях их высших органов по разъяснению норм законодательства, имеют нормативный характер. В дальнейшем было предложено именовать их правоположениями. По существу, это является признанием за постановлениями высших судебных органов свойств дополнительного источника ГП.

В практике Высшего Арбитражного Суда РФ за последние годы широкое распространение получили информационные письма о применении норм ГК и крупных ФЗ, которые рассылаются от имени Президиума ВАС РФ и публикуются в Вестнике ВАС РФ. В Бюллетене ВС РФ стали публиковаться ответы на поступающие вопросы, связанные с применением ГЗ, причем такие ответы завершаются указанием, что они утверждены постановлением Президиума ВС РФ.

Правовое значение таких писем и ответов в нормах действующего законодательства не определено. Они отражают практику применения высшими судебными инстанциями норм ГЗ и их следует считать актами судебного толкования норм права. Поэтому выводы названных писем и ответов должны учитываться при совершении гражданско-правовых сделок и разрешении возникающих имущественных споров.

Что касается решений, выносимых судами общей юрисдикции и арбитражными судами по конкретным гражданско-правовым спорам, то они не могут считаться источником ГП, поскольку имеют индивидуальный характер и отражают особенности отдельных споров. Однако такие решения дают материал для правильного понимания и применения действующих правовых норм и должны внимательно изучаться. Наиболее важные судебные и арбитражные решения публикуются в ежемесячных журналах "Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации" и "Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации". В необходимых случаях к ним даются комментарии специалистов.

В осуществлении судебной власти в РФ участвует ныне также Конституционный Суд РФ. Согласно ст. 125 Конституции РФ и закону об этом суде он разрешает дела о соответствии Конституции РФ актов законодательства РФ, а также актов ее S-тов по вопросам, относящимся к ведению гос органов Федерации.

Правовая природа решений Конституционного Суда РФ оценивается в литературе по-разному: как акты толкования и как акты нормативного характера в области конституционного права. Преобладающей становится вторая точка зрения, которую подтверждает содержание многих вынесенных Конституционным Судом РФ постановлений. В постановлениях Конституционного Суда РФ с конституционно-правовых позиций был дан ответ на ряд важных и недостаточно урегулированных вопросов ГП, в частности о неприкосновенности частной собственности, правах добросовестного приобретателя, свободе договора, защите имущественных прав S-тов ГП. По своему содержанию эти акты выходят за рамки толкования норм ГП и имеют более широкое нормативное значение. В силу общей обязательности постановлений Конституционного Суда РФ даваемые в них разъяснения в отношении содержания и применения норм гражданского законодательства следует считать дополнительным источником ГП.

10. Понятие и виды аналогии в гражданском праве.

Многообразие и сложность гражданско-правовых отношений предполагает возникновение правовых ситуаций, не отрегулированных гражданским законодательством, и данный пробел устраняется с помощью аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ). Аналогия закона - это способ восполнения пробелов в гражданском законодательстве, когда к соответствующим правоотношениям применяются нормы, регулирующие сходные ситуации. Применение аналогии закона допускается при следующих условиях:

1) возникшее правоотношение носит гражданско-правовой характер;

2) данный пробел не может быть урегулирован действующим гражданским законодательством или договором;

3)наличие законодательного регулирования сходных правоотношений;

4) гражданское законодательство допускает применение аналогии закона к регулированию возникшего правоотношения.

В редких случаях может возникнуть правовая ситуация, когда регулирование возникшего правоотношения осуществляется по аналогии права (п. 2 ст. 6 ГК РФ), когда отсутствуют необходимые нормы гражданского законодательства и нет возможности применить аналогию закона. Правовой смысл применения аналогии права заключается в том, что определенные конкретные права и обязанности сторон гражданского правоотношения определяются исходя из общих принципов и смысла гражданского законодательства, с учетом требования добросовестности, разумности и справедливости.

11. Понятие, особенности и виды гражданских правоотношений

Правоотношение является разновидностью общественных отношений, которые регулируют социальные связи между различными S-тами права.

В юридической науке сложились два основных понятия правоотношения:

- общественное отношение, урегулированное нормами права;

- правовая форма общественных отношений.

Правоотношение по своей характеристике должно отвечать следующим признакам:

1. Это такое общественное отношение, которое предусмотрено нормами права.

2. Должно содержать интеллектуальный и волевой моменты.

3. предусматривает наличие юридической связи между S-тами права.

4. Основное содержание правоотношения заключается в наличии S-тивных прав и обязанностей сторон как S-тов этого правоотношения.

Для полной характеристики гражданского правоотношения необходимо установить основания его возникновения, определить S-тный состав и показать, что является его объектом, а также выявить его содержание и структуру.

Характеристика гражданского правоотношения включает в себя ряд особенностей:

1. S-ты гражданского правоотношения равны между собой, в имущественном и организационном плане самостоятельны и независимы друг от друга.

2. В гражданских правоотношениях участвуют все S-ты ГП (физические и юр. л., муниципальные образования, S-ты РФ и РФ) и используется в гражданском обороте весь арсенал объектов гражданских прав (вещи, имущественные права, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности и нематериальные блага).

3. S-тивные права и обязанности S-тов гражданского правоотношения носят диспозитивный характер, и ГЗ допускается возможность их возникновения по основаниям как предусмотренным законом, так и не противоречащим ему (ст. 8 ГК РФ).

4. В качестве правовых гарантий реализации гражданских правоотношений применяются присущие только ГП меры имущественного характера. Защита нарушенных гражданских прав допускает применение различных способов, например самозащита, исковое обращение в судебные органы (ст. 11-15 ГК РФ).

ГПотношение это один из видов правоотношения, которому присущ ряд общих и специфических черт и признаков. Общие черты правоотношения известны из курса основ ТГП. К числу специфических моментов могут быть отнесены:

1. S-тный состав гражданского правоотношения (физические лица, юр. л., гос-во);

2. организационно-правовая и имущественно-правовая обособленность участников гражданских правоотношений;

3. юридическое равенство указанных лиц по отношению друг к другу;

4. объекты гражданских правоотношений (материальные и нематериальные блага);

5. юридическое содержание и структура гражданского правоотношения. В большинстве случаев ГПотношение имеет сложную структуру и состоит из двух и более S-тивных прав и обязанностей;

6. особенности мер защиты и характер гражданско-правовой ответственности (рассмотрены при характеристике метода).

ГПотношение - основанное на нормах ГЗ правоотношение, складывающееся по поводу материальных и нематериальных благ, участники которого, обладая правовой автономией и имущественной обособленностью, выступают в качестве юридически равных носителей прав и обязанностей.

Содержание гражданских правоотношений образует взаимодействие их участников, осуществляемое в соответствии с их S-тивными правами и обязанностями.

Под S-тивным правом понимается определенная законом мера возможного поведения управомоченного лица, которая может выражать правовую возможность:

а) совершения определенного действия самим управомоченным лицом;

б) требование управомоченным лицом от другого лица (или лиц) совершения известных действий или воздержания от иных.

Под S-тивной гражданской обязанностью понимается установленная или санкционированная законом мера должного поведения обязанного лица, которая состоит в необходимости: а) совершения определенного положительного действия; б) воздержания от совершения определенных действий, которыми может быть нарушены права, принадлежащие управомоченному лицу.

S-тивные права и S-тивные обязанности образуют правовую форму гражданского правоотношения.

12.Участники гражданского правоотношения. Понятие и виды правопреемства.

Любое ГПотношение представляет собой сложное правовое явление и в структурном плане состоит из трех необходимых элементов:

- S-тов правоотношения;

- объектов правоотношения;

- содержания гражданского правоотношения.

S-тами гражданского правоотношения являются физические и юр. л., муниципальные образования, S-ты РФ и РФ, которые должны обладать правоS-тностью. ПравоS-тность - это социально-правовая возможность S-тов права быть участниками гражданских правоотношений, включающая в себя правоспособность и дееспособность. Способность иметь гражданские права и нести обязанности признается в равной мере за всеми гражданами гражданская правоспособность (ст. 17 ГК РФ). Дееспособность - это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их; возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении восемнадцатилетнего возраста (ст. 21 ГК РФ).

Юр. л. всех форм собственности, выступающие в гражданских правоотношениях, также обладают общей и специальной правоS-тностью, возникающей с момента их регистрации.

Публично-правовые образования - муниципальные образования, S-ты РФ и Российская Федерация, как S-ты ГП, выступая в гражданском обороте, имеют специальную правоспособность.

Состав участников гражданского правоотношения может изменяться в порядке правопреемства, под которым понимают переход прав и обязанностей от одного лица - правопредшественника к другому лицу - правопреемнику, заменяющему его в правоотношении.

Правопреемство бывает двух видов: универсальное (общее) и сингулярное (частное). При общем правопреемстве правопреемник в результате одного юридического акта занимает место правопредшественника во всех правоотношениях (за исключением тех, в которых правопреемство недопустимо).

Например, при слиянии юрлиц права и обязанности в полном объеме переходят к вновь возникшему юридическому лицу; при принятии наследства наследники становятся участниками тех правоотношений, в которых участвовал наследодатель; АО, создаваемое в соответствии с законодательством о приватизации, приобретает все имущественные права и обязанности гос или мун. предприятия, на базе которого оно создано.

Частное правопреемство - правопреемство в одном или нескольких правоотношениях. Например, наниматель имущества с согласия наймодателя передает свои права по его использованию другому S-ту, кредитор уступает право требования третьему лицу.

Правопреемство не допускается в тех случаях, когда права и обязанности носят личный характер (права на имя, авторство, обязанность по возмещению вреда и т.п.) либо имеется прямое запрещающее предписание закона.

13. Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды

Объекты гражданских правоотношений (ст.128-129) – это различные материальные (в том числе вещественные) и нематериальные (идеальные) блага либо процесс их создания, составляющие предмет деятельности S-том ГП. Статья 128 содержит перечень таких объектов: а) вещи, включая деньги и ЦБ, иное имущество, в том числе имущественные права; б) работы и услуги; в) информация; г) результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них (интеллектуальная собственность); д) нематериальные блага.

Объекты ГПО часто называют объектами ГП. Общеизвестно, что объектом правового регулирования может выступать поведение (деятельность) людей, а вещи и иные материальные и нематериальные блага составляют объект соответствующих действий S-тов ПО. Но такие М и НМ блага становятся объектами не только прав, но и обязанностей, которые в совокупности являются содержанием ГПО. Таким образом, категория объекта ГП совпадает с понятием объекта ГПО.

Смысл категории ОГПО заключается в установлении для них определенного гражданско-правового режима, т.е. возможность или не возможность совершения с ними определенных действий (сделок), влекущих определенный ГП результат. Почти все объекты ГПО охватываются понятием объектов гражданского (имущественного) оборота и лишь личные НИ блага не могут быть объектом оборота.

Виды объектов ГПО:

а) К материальным благам относятся: вещи; результаты работ или услуг, имеющие материальную (вещественную) форму; деятельность по созданию или улучшению вещи; деятельность по оказанию иных материальных услуг; услуги, создающие полезный эффект материального, но не обязательно овеществленного характера (хранение вещей, перевозка пассажиров и багажа).

б) К нематериальным благам относятся: результаты творческой деятельности и некоторые другие сходные с ними по своей природе объекты, а также личные НИ блага, пользующиеся ГП защитой.

Таким образом, к ОГПО относятся: а) вещи и иное имущество, в т.ч. имущественные права; б) действия (работы и услуги либо их результаты как вещественного, так и невещественного характера); в) нематериальные объекты товарного характера (результаты творческой деятельности и способы индивидуализации товаров и их производителей; г) личные НИ блага.

Различный характер названных ОГПО предполагает и различия в содержании самих ПО, возникающих по их поводу: вещи являются объектами вещных прав; действия, имущественные права и обязанности – объектами обязательственных либо корпоративных прав; результаты творческой деятельности, имеющие свойства товара – объектами исключительных прав. Такое разграничение имеет важное юридическое значение, предопределяя различия в правовом режиме конкретных объектов.

Основная часть ГПО носит имущественный характер, имея объектом то или иное имущество, которое представляет собой совокупность принадлежащих S-ту гражданских прав вещей, имущественных прав и обязанностей. Принадлежащие лицу вещи и имущественные права составляют актив его имущества (наличное имущество), а обязанности (долги) пассив этого имущества. Актив (наличное имущество) прямо или косвенно определяет пределы возможной ответственности этого S-та по долгам перед другими участниками, а тем самым его реальные возможности участия гражданском обороте.

14. Содержание и виды гражданских правоотношений.

Содержание ГПО составляют S-тивные права и обязанности его участников.

S-тивное ГП (СГП) - есть мера дозволенного поведения S-та гражданского правоотношения. СГП – сложное юридическое образование, имеющее собственное содержание, которое состоит из юридических возможностей, предоставленных S-ту. Юридические возможности, как составные части содержания СГП называются правомочиями.

Несмотря на большое разнообразие содержания СГП, оно является разновариантной комбинацией 3 видов правомочий: а) правомочие требования – возможность требовать от обязанного S-та исполнения возложенных на него обязанностей; б) правомочия на собственные действия – возможность самостоятельного совершения S-том фактических и юридически значимых действий; в) правомочия на защиту – возможность использования или требования использования государственно-принудительных мер в случаях нарушения S-тивного права.

S-тивная гражданская обязанность (СГО) – есть мера должного поведения участника гражданского правоотношения. Сущность ГПО кроется в необходимости совершения S-том определенных действий или воздержания от совершения социально вредных действий.

В ГПО бывают 2 вида СГО:

а) обязанности пассивного типа – они вытекают из гражданско-правовых запретов и по своей природе означают юридическую невозможность совершения действий, нарушающих публичные интересы и интересы управомоченных лиц. Например, 1) Установление пределов осуществления СГП (гражданин-собственник обязан не допускать бесхозного содержания имеющихся у него культурных ценностей, при осуществлении своих правомочий не должен наносить ущерб природе и т.д.). 2) Запреты порождают обязанности одного S-та ГПО перед другими (запрет одностороннего расторжения договора, перевод долга без согласия кредитора и т.д.). 3) Запреты, порождающие обязанности, исполнение которых препятствует трансформации ГПО одного вида в другой (хранителю запрещается использовать переданное ему на хранение имущество с оплатой услуг по хранению, что препятствует трансформации ПО хранения в ПО имущественного найма). 4) Общерегулятивные запреты – налагают обязанности принципиального плана: соблюдать требования закона, осуществлять СГП разумно и добросовестно.

б) обязанности активного типа (ОАТ) – они состоят в побуждении S-тов к совершению общественно полезных действий. Всякая ГП ОАТ содержит требование к S-ту совершить действия либо по передаче имущества, информации или иного блага, либо по выполнению работ, либо по оказанию услуг. Требование, заключенное в ОАТ и составляющее ее содержание, означает для обязанного S-та необходимость действовать в интересах управомоченного S-та, так как оно обеспечено санкцией за неисполнение обязанности. Содержание ОАТ может быть сложным – в рамках общего требования может включать в себя «подтребования» (в обязанностях совершить действия по передаче имущества, обособляются требования по качеству и комплектности).

Виды ГПО:

а) по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного S-та: абсолютные (когда управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанностей S-тов (собственник и третьи лица)) и относительные (когда управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное лицо);б) по объекту: имущественного (объектом По являются материальные блага (имущество)) и неимущественного (личные НИ – объектом выступают результаты интеллектуальной деятельности и другие нематериальные блага) характера;в) по способу удовлетворения интересов управомоченного лица: вещные (закрепляют за управомоченным лицом возможность непосредственного воздействия на вещь с правом отражения посягательств на нее третьих лиц) и обязательные (имущественные отношения по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг);г) корпоративные (основаны на участии S-та в организационно-правовых образованиях (корпорациях) и состоят в праве по управлению корпорацией и ее имуществом);д) преимущественные права (например, преимущественное право на приобретение продаваемой доли в общей долевой собственности).

15. Правоспособность граждан: понятие, содержание, пределы.

Правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести обязанности (п.1 ст.17).

Таким образом, только при наличии правоспособности могут возникнуть конкретные S-тивные права и обязанности. Правоспособность признается за всеми гражданами страны, она возникает в момент рождения человека и прекращается с его смертью, она неотделима от человека, он правоспособен в течение всей жизни независимо от возраста и здоровья.

Но правоспособность не естественное свойство человека, она приобретается не от природы, а в силу закона и представляет собой общественно-юридическое свойство. В истории мы знаем периоды, когда большие группы людей были лишены правоспособности в силу действовавших тогда законов. Правоспособность означает юридическую возможность (S-тивное право) каждого иметь права и обязанности. Это право корреспондирует с соответствующей обязанностью – не нарушать правоспособность лиц, с которыми лицо вступило в какие-либо ОО.

Правоспособность отличается от других S-тивных прав следующим: а) специфическое, самостоятельное содержание – способность иметь ГП и ГО, предусмотренные законом; б) назначение – обеспечивает каждому гражданину юридическую возможность приобретать ГП и ГО; в) тесная связь правоспособности с личностью ее носителя и невозможность ее отчуждения или передачи другому лицу. ГЗ признает все сделки направленные на ограничение правоспособности ничтожными (п.3 ст.22).

Гражданская правоспособность – это принадлежащее каждому гражданину и неотъемлемое от него право, содержание которого заключается в способности (возможности) иметь любые допускаемые законом гражданские права и обязанности. Реализация правоспособности – приобретение конкретных S-тивных прав и обладание ими.

Содержание гражданской правоспособности составляют не сами права, а возможность иметь И и личные НИ права и обязанности. ГЗ предусматривает примерный перечень прав. которыми могут обладать российские граждане (ст.18): а) иметь имущество на праве собственности; б) наследовать и завещать имущество; в) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; г) создавать ЮЛ самостоятельно или совместно с другими гражданами и ЮЛ; д) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; е) избирать место жительства; ж) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; з) иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

В принципе в ГЗ можно было записать, что гражданин может иметь любые ГП и ГО, не запрещенные законом. Но нельзя утверждать, что по содержанию правоспособность граждан беспредельна – для нее, как и для любого S-тивного права характерны некоторые пределы. Эти пределы отражены в положении о том, что гражданин может заниматься любой «не запрещенной законом деятельностью» и что обладание некоторыми правами может быть прямо запрещено.

Согласно ст.160 ГК иностранным гражданам и апатридам в РФ предоставляется национальный режим и они пользуются гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ.

ПравоS-тность.

Одним из важнейших понятий науки ГП и ГЗ является понятие S-тов права, т.е. лиц, выступающих в качестве участников И и личных НИ отношений, регулируемых этой отраслью права. Понятие лица родовое, оно относится ко всем S-там ГП.

S-тами ГПО могут быть: а) физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, апатриды); б) юр. л. (российские, иностранные, международные); в) государственные и административно-территориальные (публично-правовые) образования, обладающие гражданской правоS-тностью (РФ, S-ты РФ, муниципальные образования) – подраздел 2 раздела 1 «Лица».

Человек рассматривается как существо, соединяющее в себе биологические и социальные начала, с присущей ему формой развития психики - сознанием. Человек – S-т множества прав и обязанностей, в том числе и гражданских. Однако ГЗ РФ для обозначения человека как S-та ГПО употребляет понятие «гражданин». Гражданин – понятие юридическое, т.к. гражданство определяет постоянную политико-правовую связь лица и государства, находящую выражение в их взаимных правах и обязанностях. В международных соглашениях и в законодательстве многих стран понятие «гражданин» не употребляется, а используется понятие «физ. л.». Но с точки зрения ГК РФ эти понятия не однозначны (ФЛ может быть гражданином РФ, иностранным гражданином или апатридом). Гражданин (ФЛ) обладает рядом общественных и естественных признаков и свойств, которые индивидуализируют его: имя, гражданство, возраст, семейное положение, пол, состояние здоровья.

ПравоS-тность – социально-правовая возможность S-та быть участником гражданских правоотношений. Она представляет собой право общего типа, обеспеченное государственными материальными и юридическими гарантиями. Наделение S-та правоS-тностью есть следствие существования длящейся связи S-та и государства. Именно в силу наличие такой связи на всякое правоS-тное лицо возлагаются обязанности принципиального характера – соблюдать требования закона, добросовестно осуществлять S-тивные ГП. Составными частями правоS-тности являются правоспособность и дееспособность S-та.

Правоспособность – способность S-та иметь гражданские права и обязанности.

Дееспособность – способность S-та своими действиями приобретать для себя права и создавать для себя обязанности. В понятие дееспособность входит и деликтоспособность S-та – способность самостоятельно нести ответственность за совершенные гражданские правонарушения.

ЮЛ и совершеннолетние граждане обладают всеми элементами гражданской провоS-тности. Малолетние дети и совершеннолетние граждане признанные недееспособными , являются S-тами ГП, являясь только правоспособными. Даже малолетние дети могут, например, наследовать имущество, но практическое осуществление имущественных прав малолетнего или недееспособного гражданина требует участия дееспособных лиц (родителей, усыновителей, опекунов). Активная, самостоятельная деятельность S-тов возможна лишь при наличии у них всех элементов гражданской правоS-тности.

16. Дееспособность

Понятие и виды дееспособности граждан

Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п.1 ст.21). Дееспособность включает в себя: сделкоспособность (способность к совершению сделок) и деликтоспособность (способность нести ответственность за неправомерные действия). Дееспособность не является естественным свойством человека, она предоставляется законом и является юридической категорией. ГЗ устанавливает ее неотчуждаемость и невозможность ее ограничения по воле гражданина (ч.3 ст.22). Принудительное ограничение дееспособности может происходить только в случаях и в порядке установленном законом (ч.1 ст. 22).

Дееспособность, как и правоспособность, является S-тивным правом гражданина. Если правоспособность составляет права и обязанности, которые ФЛ может иметь, то дееспособность есть предоставленная гражданину законом возможность реализации своей правоспособности собственными действиями.

Содержание дееспособности включает в себя следующие возможности (составные части): а) способность гражданина своими действиями приобретать ГП и создавать для себя ГО; б) способность самостоятельно осуществлять ГП и исполнять ГО; в) способность нести ответственность за гражданские правонарушения.

В отличии от правоспособности, которая в равной степени принадлежит всем гражданам, дееспособность граждан не может быть одинаковой. Для того чтобы приобретать права, осуществлять их собственными действиями, принимать на себя и исполнять обязанности человек должен достичь определенного возраста и обладать психическим здоровьем.

полная дееспособность – способность гражданина в полном объеме своими действиями приобретать и осуществлять любые допускаемые законом ГП, принимать на себя и исполнять любые ГО. Наступает по достижении гражданином 18 лет (п.1 ст.21). Имеется 2 исключения: лицо, вступившее в порядке исключения в брак до достижения 18 лет, приобретает полную дееспособность со времени вступления в брак (п.2 ст.21); эмансипация.

17. дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – ее объем достаточно широк. Они могут приобретать ГП и создавать для себя ГО самостоятельно (в указанных законом случаях), либо с письменного согласия своих представителей (родителей, усыновителей или попечителей). Согласие может выражаться и в последующем одобрении сделки. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет праве самостоятельно (п.2. ст.26): распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки (п.2. ст.28). По достижении 16 лет несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов в соответствии с законом. Они считается деликтоспособными, т.е. сами отвечают за имущественный вред, причиненный их действиями. Обладают правом составлять завещания (ст.534).

в) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет – малолетние вправе самостоятельно совершать: мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. Другие сделки от их имени осуществляют их родители, усыновители или попечители. За вред причиненный малолетним отвечают их представители, если не докажут, что вред возник не по их вине, то есть малолетние не признаются деликтоспособными. До 6 лет дети полностью недееспособны.

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст.27, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в т.ч. по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей, занимается предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в качестве предпринимателя. Юридический акт объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным называется эмансипацией, и производится по решению органа опеки и попечительства, с согласия родителей, усыновителей или попечителей, а при отсутствии согласия – по решению суда.

18. Признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности

1. Дееспособность, в отличие от правоспособности, связана с определенными качествами гражданина: способностью понимать значение своих действий, руководить ими и предвидеть последствия их совершения. Эти качества зависят не только от возраста, но и от состояния психики. Поэтому если гражданин не может правильно оценивать значение своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства, он может быть признан судом недееспособным (ст. 29).

Гражданским процессуальным кодексом установлен специальный порядок признания судом гражданина недееспособным (гл. 29 ГПК).

Психическое состояние гражданина как единственное основание лишения его дееспособности должно быть подтверждено судебнопсихиатрической экспертизой.

Гражданину, признанному недееспособным, назначается опекун, который совершает от его имени сделки и несет ответственность как по этим сделкам, так и за вред, причиненный недееспособным.

Сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным, в силу закона являются ничтожными. Но и для этих случаев закон установил исключение из названного общего правила: в интересах гражданина, признанного недееспособным, суд по требованию его опекуна может признать такую сделку действительной, если будет установлено, что такая сделка совершена к выгоде этого гражданина.

Лишение дееспособности не безвозвратно. Если отпадут основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, суд выносит решение о признании его дееспособным и на основании решения отменяется установленная над ним опека.

2. Основанием для ограничения дееспособности гражданина могут послужить два условия: злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами и как следствие этого - наступившее тяжелое материальное положение его семьи (ст. 30). Если гражданин проживает один (не имеет семьи), он не может быть ограничен в дееспособности. Ограничение дееспособности производится судом в особом порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом (ст. 29). Ограниченному в дееспособности гражданину назначается попечитель. Объем дееспособности таких граждан максимально сужен: они вправе совершать лишь мелкие бытовые сделки. Совершать любые иные сделки по распоряжению имуществом (покупать, продавать, дарить, обменивать и т. п.), а также получать заработную плату, пенсию, иные доходы и распоряжаться этими средствами они могут лишь с согласия попечителя.

В то же время ограничение в дееспособности не влияет на самостоятельность имущественной ответственности таких лиц: они сами несут ответственность по обязательствам, вытекающим из договоров и других совершенных ими сделок, а также отвечают за причиненный ими вред.

Если отпали основания, в силу которых гражданин был признан ограниченно дееспособным (он прекратил злоупотреблять спиртными напитками и наркотическими средствами либо вследствие развода, смерти, раздела и т. п. перестала существовать его семья), суд отменяет ограничение дееспособности и на основании решения суда отменяется попечительство.

Комментируемая ст. 30 полностью соответствует ранее действовавшей ст. 16 ГК 1964 года. В связи с этим для правоприменительной практики сохраняет свое значение постановление Пленума Верховного суда РФ от 4 мая 1990 года (в редакции постановления Пленума от 21 декабря 1993 года) "О практике рассмотрения судами Российской Федерации дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими веществами"<74>.

19. Опека. Попечительство. Патронаж.

Каждый гражданин (ФЛ) независимо от возраста и состояния здоровья обладает правоспособностью, т.е. способен иметь права и обязанности. Но не все граждане (ФЛ) способны самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности в силу недостатка дееспособности или ее полного отсутствия. Для восполнения недостающей или отсутствующей у этих граждан дееспособности и защиты их прав и интересов, используется институт опеки и попечительства, которые являются одной из форм осуществления государственной защиты личности. До 1994 г. вопросы ОиП регулировались семейным законодательством. При этом признавалось, что ОиП тесно связана с институтами ГЗ о правоспособности и дееспособности граждан, в связи с чем должна рассматриваться наукой ГП. ОиП можно считать смешанным институтом ГП, СП и АП (контроль МА за ОиП). Это положение закреплено и в действующем законодательстве: ГК содержит нормы об ОиП (ст.30-40); СК регулирует воспитание несовершеннолетних состоящих под ОиП (п.1 ст.150) и т.д.

Опека устанавливается над детьми в возрасте до 14 лет, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства (п.1 ст.32). Сущность О состоит в том, что вместо названных лиц все права и обязанности осуществляет специально назначенное лицо – опекун. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и полностью заменяют подопечных в имущественных отношениях: совершают от их имени и в их интересах сделки; выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с другими лицами, в т.ч. в судах. Опекун действует от имени подопечного (подопечных) без специального полномочия, на основании удостоверения либо решения выданного органом ОиП.

Попечительство отличается от опеки содержанием обязанностей, которые закон возлагает на опекунов и попечителей. Попечительство устанавливается над гражданами, которые частично дееспособны – несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет и граждане, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или НС (п.1 ст.33). Попечительство состоит в том, что специально назначенное лицо – попечитель, помогает частично дееспособному либо ограниченно дееспособному лицу осуществлять принадлежащие им права и исполнять обязанности своими советами, а также давая свое согласие или запрещая совершение этими лицами сделок и иных юридических действий. Попечитель не заменяет полностью лицо, над которым установлено попечительство, а лишь помогает ему принимать разумные решения и охраняет их от злоупотребления со стороны 3 лиц.

Органы ОиП находятся в ведении ОМСУ. Наиболее важные вопросы решает непосредственно глава районной, городской или районной в городе администрации по МЖ лиц, подлежащих ОиП, или по МЖ опекуна (попечителя). Глава администрации принимает решение об установлении О (П) на основании соответствующего решения суда и издает постановление о назначении конкретного гражданина О (П). Выполнение остальных фуекций в области ОиП возлагается на соответствующие отделы (управления) ОМСУ: О(У)НО, О(У)ЗО, О(У)СЗН. Органы ОиП подбирают лиц для назначения О(П); осуществляют надзор над их деятельностью; оказывают О(П) помощь и содействие; рассматривают жалобы на неправильные действия О(П); дают разрешение ОиП на совершение (дачу согласия) на совершение определенных сделок (по отчуждению имущества подопечного (обмен, дарение, наем (аренда), залог); сделок, влекущих отказ подопечного от принадлежащих ему прав или уменьшение имущества подопечного) и т.д.

Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние и дееспособные граждане. Не могут назначаться ОиП лица приобретшие полную дееспособность по эмансипации, граждане чья дееспособность ограничена судом, граждане лишенные родительских прав. Повышенные требования предъявляются к О(П) детей, которые устанавливаются СК РФ. При назначении О(П) учитываются отношения между ним и лицом, нуждаемся в О(П), а если это возможно и желание подопечного. ОиП гражданин может быть назначен только с его согласия (принцип добровольности), а также при письменном согласии его супруги и совершеннолетних членов семьи, если обязанности О(П) принимает на себя семейный человек. До назначения (срок 1 месяц) О(П) их функции осуществляет орган ОиП.

Обязанность О(П) почетная и выполняется безвозмездно. Источником расходов на содержание подопечного являются полагающиеся им пенсии, пособия, иные социальные выплаты, алименты, доходы от управления имуществом и т.д.

Освобождение О(П) в силу определенных объективных обстоятельств, по достижению малолетним 14 (18 - П) лет, возвращение родителям, усыновление, помещение в специальное учреждение и по иным основаниям.

Патронаж (ст.41) – специальная форма обеспечения интересов совершеннолетних и полностью дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои прав и исполнять свои обязанности (больные, не способные передвигаться и обслуживать себя, лица с тяжелыми увечьями, престарелые и т.д.). Орган ОиП может назначить ему помощника, который принимает на себя обязанность оказывать подопечному регулярную помощь.

20. Имя гражданина, место жительства: понятие, правовое значение.

В соответствии со ст.19 («Имя гражданина») каждый человек участвует в ГПО под определенным именем и лишь в редких случаях – под псевдонимом (вымышленным именем) или анонимно. Имя является одним из средств индивидуализации гражданина как участника ГПО. В РФ в широком смысле «имя» охватывает ФИО, но некоторые национальные обычаи народов РФ не знают такого понятия как «отчество» и она в официальных документах не указывается. Насаждаемый в СМИ с начала 90-х годов принятый в западных странах обычай указывать только Ф и И, является «вольностью», употребляемой в определенной среде. В официальных документах должно указываться полное «имя» – ФИО.Закон признает, что имя это категория ГЗ, согласно закону гражданин приобретает и осуществляет ГП и ГО под своим именем, их приобретение под именем другого лица не допускается. Право на имя – важнейшее НИ право гражданина (ФЛ), личности. Доброе имя как благо, принадлежащее гражданину, защищается в случаях и порядке предусмотренных ГК и другими НА, и относится к числу неотчуждаемых и непередаваемых благ (п.1 ст.150). В частности, предусмотрена защита права на имя в случаях искажения либо использования имени гражданина способами или в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию (абз.2 п.5 ст.19).По достижении 16 лет гражданин вправе переменить свое имя в установленном законом порядке и вправе требовать (за свой счет) внесения изменений в документы, оформленные на прежнее имя или их замены. Перемена имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени. Некоторые случаи изменения имени предусмотрены СК РФ (вступление в брак, расторжение брака, при усыновлении). Сведения об имени, полученном гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат регистрации в порядке установленном для регистрации АГС.

Местом жительства (п.1 ст.20) признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Это может быть жилой дом, квартира, служебное помещение, специализированные дома (общежития, гостиница, приют), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма, аренды либо на иных основаниях предусмотренных законом..Постоянное проживание означает, что в силу создавшихся условий гражданин обосновался в данном месте. Преимущественное проживание означает место, где гражданин проживает больше, чем в других местах (геологи, моряки, строители). Ст.27 КРФ провозглашает принцип свободы выбора места жительства, но вместе с тем закон (ст.8 ФЗ от 25.06.93 г. «О праве граждан РФ на свободу передвижения, ВМПиЖ в пределах РФ») устанавливает ограничение этого права. Оно может быть ограничено: в погранполосе, в закрытых военных городках, в ЗАТО, в зонах экологических бедствий.. Согласно законы граждане РФ обязаны зарегистрироваться по месту пребывания и по МЖ. Местом жительства несовершеннолетних до 14 лет, признается место жительства их родителей, усыновителей или попечителей (одного из родителей, с которым несовершеннолетний проживает). Местом жительства недееспособных граждан, находящихся под опекой, считается место жительства их опекунов.Правовое значение: Точное определение МЖ имеет существенное значение для охраны ГП и интересов граждан, обеспечения устойчивости ГПО, а также государственных интересов. Необходимость знать точное МЖ гражданина возникает при решении вопросов правового характера: в МЖ высылаются официальные вызовы и извещения.

21. Понятие и значение института признания гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.

Безвестное отсутствие – удостоверенный в судебном порядке факт длительного отсутствия гражданина в месте его жительства, если не удалось установить место его пребывания (ст.42). Основная цель ПГБО - защита его прав и сохранение имущества, так как длительное отсутствие лица и неизвестность его места пребывания создают угрозу этим правам. Страдают и интересы его кредиторов, а также лиц, находящихся на его иждивении. Для признания гражданина безвестно отсутствующим необходимо установить два факта: а) его постоянное отсутствие в течение года в месте жительства; б) отсутствие сведений о месте его пребывания и невозможность это место установить.

Порядок ПГБО определен ст.252-257 ГПК: Заявление в суд подается заинтересованным лицом по месту его жительства, относится ли заявитель к заинтересованным лицам, устанавливает суд. В заявлении должно быть указано, для какой цели ему необходимо признать гражданина безвестно отсутствующим. Заявитель и суд принимают меры для установления места пребывания гражданина, выясняют, когда были получены последние сведения о нем. Суд рассматривает дело в порядке особого производства с обязательным участием прокурора. При положительном решении начало исчисления срока для ПГБО определяется календарной днем получения последних сведений о нем, а при невозможности установить этот день, началом исчисления срока считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего года.

Решение суда о ПГБО является основанием для назначения опеки над имуществом (ст.43). Опека назначается органом опеки и попечительства (ООП) по месту нахождения имущества. При необходимости постоянного управления имуществом оно передается по решению суда в доверительное управление лицу, которое определяется ООП; он же заключает договор о доверительном управлении. Доверительный управляющий вправе, совершать любые Д в интересах безвестно отсутствующего (БО), в том числе сделки. Последние он заключает от своего имени, указывая, что действует в качестве управляющего. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором, и на возмещение необходимых расходов за счет доходов от использования имущества. Из имущества БО и полученных от него доходов выдается содержание гражданам, которых БО обязан был содержать, погашаются обязательства перед кредиторами. В ГК предусмотрены другие последствия ПГБО: прекращается действие выданной им доверенности (ст. 178 ГК); брак с безвестно отсутствующим лицом расторгается (ст.19 СК) и т.д.

БО сохраняет предположение, что гражданин жив. При явке или обнаружении места его пребывания суд новым решением отменяет ранее вынесенное (ст.44). Заявление в суд может быть подано как самим гражданином, так и другими заинтересованными лицами. Решение суда является основанием для отмены опеки над его имуществом и прекращения договора о доверительном управлении. Если брак был расторгнут, то он может быть восстановлен органом загса по совместному заявлению супругов при условии, что ни один из них не вступил в новый брак (ст.26 СК).

Признание гражданина БО не устраняет возникшую юридическую неопределенность, поскольку он остается участников ряда ГПО. При длительном отсутствии гражданина, есть основания предполагать, что он умер, и тогда гражданин может быть объявлен судом умершим (ст.45). Условиями объявления умершим являются: а) отсутствие гражданина в МПЖ в течении 5 лет со дня получения последних сведений о нем, а в определенных случаях указанных в законе (пропал без вести при обстоятельствах угрожавших смертью) – 6 месяцев; б) неполучение в течении указанных сроков сведений о месте пребывания гражданина и невозможность, несмотря на принятые меры, установить жив он или нет. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении 2 лет со дня окончания военных действий.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

Объявление гражданина умершим по правовым последствиям приравнено к естественной смерти. По решению суда производится запись в соответствующей книге органов загса, открывается наследство, брак считается прекращенным. Однако гражданин, объявленный умершим, если он жив, обладает и правоспособностью и дееспособностью. Доказательством для объявления гражданина умершим являются не обстоятельства, с достоверностью удостоверяющие его гибель, а лишь особая ситуация, которая дает основание предполагать его смерть.

При явке гражданина, объявленного умершим, или обнаружении места его пребывания суд по заявлению этого гражданина или других заинтересованных лиц новым решением отменяет ранее вынесенное, что является основанием для аннулирования записи о его смерти в книге записи актов гражданского состояния (ст.46). Возврат принадлежащего гражданину имущества зависит от того, сохранилось ли оно в натуре и от оснований перехода его к другим лицам. Безвозмездно полученное имущество, например, по наследству, по договору дарения и другим основаниям, подлежит возврату, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя. Лица, возмездно приобретшие имущество гражданина, объявленного судом умершим, обязаны возвратить это имущество или его стоимость, если они знали, что гражданин жив (их признают недобросовестными владельцами). Во всех остальных случаях имущество или его стоимость возврату не подлежит.

На основании ст.26 СК брак гражданина, объявленного умершим, может быть восстановлен органами загса по совместному заявлению супругов, если ни один их них не вступил в новый брак.

22. Акты гражданского состояния

Гражданское состояние – это правовое положение конкретного гражданина как носителя различных ГП и ГО, определяемое фактами и обстоятельствами естественного и общественного характера. Гражданское положения разных людей неодинаково (обладание дееспособностью, нахождение в браке, наличие детей), различно и правовое положение граждан как участников ОО регулируемых ГП.

Актами гражданского состояния (actio – действие, поступок) признаются действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан. Виды АГС: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть гражданина.

АГС, как основные события жизни человека, подлежат обязательной регистрации от имени государства в органах записи АГС (ст.47). Государственная регистрация (ГР) этих событий важна для охраны личных НИ и И прав граждан, поскольку с такими событиями закон связывает возникновение, изменение или прекращение ряда важнейших прав и обязанностей. Целью ГР является установление бесспорного доказательства того, что соответствующие события имели место и когда они произошли. Регистрация АГС производится и в государственных интересах: для того, чтобы знать динамику народонаселения (сколько рождается, умирает, вступает в брак и т.д.).

ГР АГС производится территориальными органами ЗАГС, образованными органами исполнительной власти S-тов РФ. АГС граждан РФ, проживающих за границей, регистрируются консульскими учреждениями РФ. Координация этой деятельности осуществляется МЮ РФ. Сведения, ставшие известными работнику органа загса в связи с государственной регистрацией АГС, являются конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат.

ГР АГС осуществляется посредством составления 2 идентичных экземпляров на бланке соответствующей формы, куда включаются необходимые сведения о гражданине и о самом АГС. На основании составленной записи гражданам выдается на руки свидетельство - документ, удостоверяющий факт ГР АГС. 1 и 2 экземпляры записей АГС, формируются в хронологическом порядке в государственные актовые книги. Срок хранения актовых книг - 75 лет, затем они передаются в государственные архивы. 1 экземпляры актовых книг хранятся в органах загса по месту их составления, 2 - в органе исполнительной власти S-та РФ.

Изменения или исправления в записи АГС вносятся органом загса по заявлению заинтересованных лиц (когда были допущены ошибки: искажения, пропуск сведений и т.п.), на основании решения суда, на основании решений административных органов, на основании других составленных записей АГС. При утрате свидетельства о ГР АГС гражданину может быть выдано повторное свидетельство на основании записи АГС. Сама утраченная запись АГС может быть восстановлена только на основании решения суда об установлении факта регистрации соответствующего АГС. Аннулирование записей АГС производится органом загса на основании решения суда: о признании брака недействительным; об отмене судебного решения о расторжении брака; об отмене решения суда об объявлении гражданина умершим и др.

За государственную регистрацию АГС взимается государственная пошлина, размер и порядок уплаты (освобождение от уплаты) которой определяется Законом.

24. Теории, объясняющие сущность юр. Л.

Теория фикции (Фридрих Карл Савиньи) — искусственный S-т (фикция), созданный законом для * привязки к нему S-тивных прав и обязанностей, своеобраз­ный юридико-технический прием, для удобства гражданского оборота.

Теория социальной реальности (Саллей) — это такая же социальная реальность, как и граждане. Они суще­ствуют и поэтому должны лишь признаваться государством, а не создаваться правом. Государство должно признать юр. л. как S-т ГП. Это социальная реальность, а не фикция.

Органическая теория (О. Гирке) — юр. л. как соци­альная реальность — это реальный S-т ГП, имеющий сходство с организмом человека: у него есть голова, руки (работники), ноги (транспорт) и т.д. Это социальная реальность, реальный организм, а коль скоро это организм ГП, то государство должно его признавать. Поэтому способ создания юр. л. должен быть нормативно-явочным.

Теория персонифицированного (целевого) имущества (С.Н. Ланд-коф) — обособленное имущество является реальной основой юр. л., его законодатель и персонифицирует, наде­ляя владельца имущества правами юр. л..

Теория государства (СИ. Аскназий) — проявление государства как такового и его воли.

Теория директора, администратора (Ю.К. Толстой).— уполномоченное государством лицо, призванное решать задачи на данном участке.

Теория коллектива (А.В. Венедиктов) — экономической базой деятельности юр. л. являются право собственности, принадлежащее всему коллективу в лице государства, и право оперативного управления, которое закрепляется за коллективом данного предприятия в отношении имущества, а если есть де экономические базы, то за ними стоят два коллектива: общенародный и коллектив работников данного предприятия.

Теория системы социальных связей (О.А. Красавчиков) — юр. л. — сложное образование, в котором сочетаются интересы и воля трудового коллектива и государства.

Теория персонифицированного имущества (Е.А. Суханов) юр. л. — это не только и не столько определенны образом организованный коллектив людей, сколько в перв очередь «персонифицированное имущество», выделенное е учредителями (или участниками) для самостоятельной коммерческой деятельности.

Теория искусственной правоS-тности (Н.В. Козлова) — ни какое объединение людей, трудовой коллектив или имущества сами по себе не являются S-тами ГП. Участниками гражданских правоотношений могут быть только человек или общественное образование, которых объективное право наделяет правоS-тностью, способностью быть «лицом». Юр. л. — искусственный S-т права, который в соответствии с законом создается другими S-тами (учредителям для определенных целей и может иметь права и обязанности, при менимые к его природе.

В результате многочисленных исследований сложилось Понятие о юридическом лице как о S-те, который является участником имущественно-стоимостньгх отношений, все другие его отличия отодвигались на задний план.

Юр. л. легализуется в гражданском обороте как S-т права посредством государственной регистрации (п. ст. 51 ГК РФ), подтверждающей законность создания юридиче­ской личности компетентным органом государства. Именно с моментом государственной регистрации закон связывает по­явление юр. л. и возникновение у него правоS-тности.

25. Понятие и признаки юр. л..

Участниками ГПО является не только ФЛ (граждане), но ЮЛ – организации, специально создаваемые для участия в гражданском обороте. В соответствии со ст.48 юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. ЮЛ должны иметь самостоятельный баланс или смету.

Закрепление определенного имущества за организацией означает его выбытие из состава имущества ее учредителей, но одновременно это значительно уменьшает риск их возможных потерь от участия в гражданском обороте. Обычно учредители управляют деятельностью созданного ими S-та, нередко прямо или косвенно участвуют в И обороте, тогда как неблагоприятные И последствия этой деятельности по общему правилу относятся на имущество S-та (организации). И обороту, когда в результате объединения (отчуждения) части имущества учредителя появляется новый S-т права – собственник, являющийся не ФЛ, а искусственным образованием, признаваемым законом самостоятельным S-том ГПО. Юридическая личность этого нового S-та самостоятельна и независима от личности создавших его лиц, в гражданском обороте он выступает от своего имени, а приобретенные им ГП и О принадлежат именно ему.ГЗ закрепляет обязательные признаки юр. л. (п.1 ст.48): а) организационное единство; б) имущественная обособленность; в) самостоятельная И ответственность по своим обязательствам; г) выступление в гражданском обороте и при разрешение споров в судах от собственного имени.

Организационное единство характеризует всякую организацию как единое целое, способное решать определенные социальные (ГП и имущественные) задачи и предполагает определенную внутреннюю структуру организации. Задачи (функции) и структура закрепляются в учредительных документах (УД и (или) У) организации.

Имущественная обособленность организации предполагает наличие у нее некоторого имущества на праве собственности (либо на ограниченных вещных правах). Отсутствие собственного имущества исключает возможность самостоятельного участия в И обороте. Первоначальное имущество охватывается понятием УК или УФ (товарищества – складочный капитал, кооперативы – паевой фонд), размер которого отражается в УД. В результате участия в И обороте имущество возрастает в объеме и изменяется структурно. Все закрепленное имущество подлежит учету и отражению на самостоятельном балансе (учреждение-несобственник – в смете расходов).

Самостоятельная И ответственность – смысл обособления имущества и состоит в том, чтобы кредиторы могли обратить взыскание на выделенные объекты. ЮЛ отвечает по своим обязательствам всем имуществом. Учредители и участники по общему правилу не отвечают по долгам ЮЛ, но даже в случае когда такая ответственность установлена (некоторые виды банкротства, для полных товариществ, собственников учреждений и казенных предприятий) она всегда носит дополнительный (субсидиарный) характер.

Выступление в ГО и в судебных органах от своего имени – показатель амостоятельности. Имя ЮЛ служит его индивидуализации и заключается в наименовании, определенном в УД. Может содержать указание на его ОПФ, характер деятельности, фирменное наименование (для коммерческих – обязательно). ЮЛ должно иметь место нахождения – юридический адрес – которое обычно определяется местом его ГР и указывается в УД. Целям индивидуализации ЮЛ, осуществляющих предпринимательскую деятельность, служат товарные знаки (знаки обслуживания), происхождения товаров

26. Признак организационного единства юрлица. Правовое положение филиалов и представительств юрлица.

Организационное единство юрлица проявляется, прежде всего, в определенной иерархии, соподчиненности органов управления (единоличных или коллегиальных), составляющих его структуру, и в четкой регламентации отношений между его участниками. Благодаря этому становится возможным превратить желания множества участников в единую волю юрлица в целом, а также непротиворечиво выразить эту волю вовне. Таким образом, множество лиц, объединенных в организацию, выступает в гражданском обороте как одно лицо, один S-т права. Организационное единство юрлица закрепляется на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. В случаях, предусмотренных законом, юрлицо не являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного вида и нормативными актами, регулирующими правовое положение того или иного вида юрлиц.

- Представительством является обособленное подразделение юрлица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юрлица и осуществляет их защиту.

- Филиалом является обособленное подразделение юрлица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юрлицом и действуют на основании утвержденных им положений.

Руководители представительств и филиалов назначаются юрлицом и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юрлица.

27. Средства индивидуализации юрлица и его продукции.

Потребность в индивидуализации юрлица и результатов его деятельности обусловлена заинтересованностью самой организации как участника гражданского оборота, а также необходимостью защиты ее контрагентов, потребителей ее продукции (работ, услуг). Основная цель гражданско-правовой индивидуализации — обособление юрлица среди S-тов гражданских правоотношений. В то же время наименование организации, использование зарекомендовавших себя товарных знаков и наименований места происхождения товара служат и защите прав потребителей. S-тный состав прав на средства индивидуализации в зависимости от их вида может как включать физ. л., так и ограничиваться только юридическими лицами. Гражданско-правовая индивидуализация юрлица и результатов его деятельности - правомерная юридически значимая деятельность по применению предусмотренных законом средств индивидуализации, протекающая в определенных гражданско-правовых формах и направленная на обособление юрлица и результатов его деятельности среди других участников гражданских правоотношений. Под гражданско-правовой индивидуализацией юрлица и результатов его деятельности понимается совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами и гос-вом по поводу приобретения, использования, распоряжения и охраны средств индивидуализации юрлица и результатов его деятельности. В свою очередь, под средствами индивидуализации физ. л. понимают определенные условные обозначения (словесные, изобразительные, объемные, звуковые, комбинированные и др., а также знаки, символы), при помощи которых лицо выделяется среди массы остальных себе подобных. Средства гражданско-правовой индивидуализации могут быть как предусмотрены действующим законодательством (наименование юрлица, место нахождения юрлица), так и применяться в силу сложившихся обычаев. В то же время правовой защите в качестве объектов исключительных прав подлежат не все средства индивидуализации участников оборота и результаты их деятельности. Исключительное право может быть установлено только на средства индивидуализации юрлица, а также индивидуализации выполняемых работ и услуг, используемые участниками гражданского оборота в целях персонификации (идентификации) как самих себя, так и своей продукции, работ или услуг. Фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак и другие средства индивидуализации являются нематериальными благами и одновременно объектами исключительных прав. Средства индивидуализации, которые могут выступать объектами исключительных прав- это средства индивидуализации, являющиеся плодом умственной деятельности тех или иных лиц. Основное качество указанных средств состоит не в их самоценности, а, скорее, в их содействии созданию здоровой конкурентной среды путем различения как отдельных предпринимателей, так и изготовляемой ими продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг. В системе средств индивидуализации могут быть выделены следующие группы:1) средства, направленные на индивидуализацию юрлица как S-та ГП (наименование юрлица, место нахождения юрлица, коммерческое обозначение, доменное имя);2) средства индивидуализации результатов деятельности юрлица: товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров.

28. Особенности правоS-тности юрлиц.

Под правоS-тностью юрлица понимается наличие у него качеств S-та права, т.е. правоспособности и дееспособности.

В гражданском праве различается общая и специальная правоспособность. Общая правоспособность согласно п. 1 ст. 49 ГК – это возможность для S-та права иметь любые гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности. Такой правоспособностью обладают физические лица и частные коммерческие организации. Специальная правоспособность согласно п. 1 ст. 49 допускает наличие у юрлица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и зафиксированы в его учредительных документах. При этом следует разграничить предмет их уставной деятельности и конкретные полномочия по осуществлению такой деятельности, которые в сфере гражданского оборота могут быть шире ее предмета, зафиксированного в уставе. Так, закон разрешает некоммерческим организациям осуществлять коммерческую деятельность для достижения своих уставных целей и соответствующую этим целям.

Дееспособность юрлица – его способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, возлагать на себя и исполнять гражданские обязанности, т, е. осуществлять уставную деятельность.

Деятельность юрлица согласно ст. 53 ГК может осуществляться только людьми, являющимися органами юрлица. Одни осуществляют взаимодействие с другими S-тами ГП, другие осуществляют его уставные функции.

29.Способы и порядок создания юрлиц.

Порядок образования юрлиц осуществляется в соответствии с действующим гражданским законодательством и состоит из нескольких этапов.

Вынесение решения о создании соответствующей организации зависит от способа образования юрлиц. В некоторых случаях для создания юрлиц требуется специальное предписание компетентного органа, поэтому они возникают в распорядительном порядке, например при создании гос и мун. унитарного предприятия на основании решения уполномоченного на то гос органа или органа местного самоуправления.

В основе добровольного порядка возникновения юрлиц лежит решение, принятое коллективом будущих членов создаваемой организации, которое должно быть представлено в государственный орган, и после этого могут быть предприняты дальнейшие шаги по созданию юрлица. Добровольный порядок образования юрлиц дифференцируется на две правовые группы: разрешительный и нормативно-явочный.

При разрешительном порядке решение учредителей о создании юрлица вступает в силу после того, как оно будет санкционировано управомоченным на то органом. Для создания объединений коммерческих организаций (союзов или ассоциаций) необходимо получить предварительное согласие федерального антимонопольного органа.

При нормативно-явочном порядке образования юрлица решение учредителей не нуждается в чьем-либо утверждении, а соответствующий орган ограничивается проверкой соблюдения учредителями тех содержащихся в законе требований, которым должна удовлетворять создаваемая организация. Юрлицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о государственной регистрации юрлиц. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юрлиц, открытый для всеобщего ознакомления.

После того как решение о создании юрлица принято в установленном порядке, разрабатываются устав и другие учредительные документы, назначаются или избираются органы и формируется имущественная база.

Утверждение устава и заключение учредительного договора является важнейшим этапом в создании юрлица. В учредительном договоре учредители определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности, условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, вопросы управления деятельностью юрлица, выхода учредителей из его состава.

Правовое значение устава юрлица состоит в следующем:

1) в уставе некоммерческой организации и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций, должны быть определены пределы и цели деятельности юрлица;

2) устав очерчивает структуру юрлица и указывает его органы, а также указывает форму имущественной обособленности юрлица (оперативное управление, полное хоз-ое ведение и т.д.).

Последней, завершающей, стадией в процедуре создания юрлица является его государственная регистрация, которая осуществляется территориальными отделами Министерства по налогам и сборам РФ. Юрлицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юрлиц.

Нарушение установленного порядка образования юрлица или несоответствие его учредительных документов закону влечет отказ в государственной регистрации юрлица, который может быть обжалован в судебном порядке. Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности создания юрлица не допускается.

30 Реорганизация юрлица: основания ,порядок.

Реорганизация юр лица -его прекращение с переходом прав и обязанностей. 5 видов реорганизаций: слияние (два и более юрлица в одно), присоединение (одно или несколько присоединяются к другому), разделение (юр лицо делится на 2 или более юрлиц), выделение (из состава юрлица выделяются одно или несколько юрлиц, а прежнее сохраняет свое существование), преобразование (юрлицо одного вида трансформируется в юрлицо другого вида).

Решение о реорганизации юр лица может быть принято его учредителями (участниками) либо органом юр лица, уполномоченным на то его учредительными документами. Она может быть также осуществлена по решению уполномоченного гос. органа или по решению суда, но только в случаях, прямо определенных в законе. Кроме того, по решению гос органа или суда юрлицо может быть реорганизовано лишь в форме его разделения либо выделения из его состава одного или нескольких юрлиц. Такое решение может быть принято при наличии возможностей для организационного или территориального обособления предприятий, их структурных подразделений, а также разграничения сфер деятельности и только в случае отсутствия тесной технологической взаимосвязи между предприятием и выделяемым структурным подразделением.

Заботой об интересах кредиторов продиктовано включение в ГК четких норм, позволяющих определять правопреемника реорганизованного юрлица применительно ко всем формам реорганизации (ст. 58 ГК). Речь идет о документах, позволяющих решать вопросы, связанные с правопреемством: о разделительном балансе и передаточном акте. Учитывая важное значение этих документов, ГК предъявляет к ним определенные обязательные требования: они должны включать в себя положения о правопреемстве ко всем обязательствам реорганизованного юрлица в отношении всех его кредиторов и должников.

В ГК включены нормы, обеспечивающие необходимые гарантии прав и законных интересов кредиторов реорганизованного юрлица (ст. 60). Прежде всего, необходимо обратить внимание на обязанность учредителей (участников) юрлица, а также органа, принимающего в соответствующих случаях решение о реорганизации юрлица, направить всем его кредиторам письменное уведомление о реорганизации.

Кредиторы реорганизуемого юрлица, независимо от того, получили ли они письменное уведомление, наделяются правом потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому выступает реорганизуемое юрлицо. Кроме того, кредитор может потребовать возместить убытки, вызванные прекращением обязательства.

Если кредитором не будет реализовано право на досрочное прекращение либо исполнение должником обязательств, место реорганизованного юр. лица в этом обязательстве займут его правопреемники, определяемые на основании соответствующего передаточного акта или разделительного баланса. В случаях, когда разделительный баланс или передаточный акт не дают возможность установить правопреемника юр.ица, все вновь возникшие юр. лица будут нести перед его кредиторами солидарную от-ть по прежним обязательствам.

При реорганизации путем присоединения юрлицо считается реорганизованным с момента внесения в Российский государственный реестр юр. лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юр. лица. Во всех остальных случаях юрлицо признается реорганизованным с момента регистрации вновь возникших юрлиц.

31. Ликвидация юрлица: основания, порядок.

Ликвидация юрлица влечет прекращение юрлица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. ГК предусматривает 2 способа ликвидации: обычный и принудительный. Перечень оснований для ликвидации в обычном порядке является открытым, а принудительная ликвидация возможна только в случаях, предусмотренных ГК (ст. 61 ГК).

Ст. 63 ГК предусматривает 5 стадий ликвидации:

1 - ликвидационная комиссия должна поместить в печати объявление о ликвидации юрлица; провести работу по выявлению всех кредиторов и персонально уведомить их о предстоящем; расшифровать дебиторскую задолженность и принять меры, направленные на взыскание сумм задолженности;

2 - начинается с истечения срока, предоставленного кредиторам, для предъявления своих требований к ликвидируемому юридическому лицу. Главная задача ликвидационной комиссии - составить промежуточный баланс, который должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого юрлица, перечень предъявленных кредиторами требований и результат их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс представляется ликвидационной комиссией на согласование органу, регистрирующему юр. л., а затем на утверждение учредителям (участникам) юрлица либо органу, принявшему решение о его ликвидации. Утвержденный промежуточный баланс служит основанием для фактической выплаты денежной суммы кредиторами по признанным ликвидационной комиссией требованиям.

3 - ликвидационная комиссия, исходя из сведений, содержащихся в утвержденном промежуточном балансе, при недостаточности у ликвидируемого юрлица денежных средств для удовлетворения претензий кредиторов, должна осуществить продажу с публичных торгов имущества, необходимого удовлетворения требований кредиторов;

Исключение представляют случаи, когда в роли ликвидируемого юрлица оказывается учреждение, которое отвечает перед кредиторами по обязательствам лишь имеющимися денежными средствами. Поэтому при ликвидации его имущество не продается с публичных торгов, а передается собственнику. При недостатке средств кредиторы вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника имущества учреждения. Такое же право предоставлено и кредиторам казенного предприятия.

4 - главная задача ликвидационной комиссии состоит в выплате кредиторам юрлица денежных сумм по признанным требованиям в порядке очередности, предусмотренной ст. 64 ГК;

Требования каждой очереди удовлетворяются лишь после полного удовлетворения требований предыдущей. В этом плане кредиторы первых четырех очередей имеют известные привилегии, поскольку основную часть задолженности ликвидируемое юрлицо имеет как раз перед кредиторами пятой очереди, к числу которых относятся практически все контрагенты по гражданско-правовым договорам, за исключением тех, чьи обязательства обеспечены залогом имущества должника (3-я очередь).

Особое положение кредиторов пятой очереди заключается также в том, что денежные суммы выплачиваются им ликвидационной комиссией не со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, а через месяц после этой даты. Дело в том, что в случае отказа ликвидационной комиссией в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения, кредитор имеет право обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии, которая может удовлетворить его требования. Однако, не исключено, что к моменту принятия судом соответствующего решения имущество ликвидируемого юрлица будет продано, а вырученные деньги отданы другим кредиторам. Месячный срок со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса позволяет избежать подобных ситуаций.

При недостаточности имущества ликвидируемого юрлица оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.

Что касается требований, заявленных после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, то и они могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества должника после выплаты сумм кредиторам, предъявившим свои требования своевременно.

5 - ликвидационная комиссия должна составить ликвидационный баланс, который затем утверждается собственником имущества юрлица или органом, принявшим решение о ликвидации. Юрлицо считается ликвидированным с момента внесения в Российский государственный реестр юрлиц записи о прекращении его деятельности.

32.Несостоятельность (банкротство) юрлиц: понятие и признаки.

Юрлицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации, по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом). Государственная корпорация или государственная компания может быть признана несостоятельной (банкротом), если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание. Фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено законом, предусматривающим создание и деятельность такого фонда. Основания признания судом юрлица несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого юрлица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве). Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» путем указания на существенные черты, определил понятие несостоятельности. В соответствии со ст. 2 закона под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

В ст. 65 ГК определены лишь основные правила о банкротстве юрлиц. Понятие несостоятельности (банкротстве), основания и меры, применяемые к неисправному должнику, а также внесудебные процедуры банкротства, особенности банкротства отдельных видов юрлиц ( "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ)   

33. Процедуры банкротства юрлиц.

Закон предусматривает два способа признания должника несостоятельным: по решению арбитражного суда или добровольное объявление о банкротстве. Стоит обратить внимание на порядок добровольного объявления должника о несостоятельности. Объявление о добровольной ликвидации, в отличие от ранее действующего законодательства, которое рассматривало обращение должника в арбитражный суд как право, предусматривает случаи, когда заявление должно быть подано руководителем должника в обязательном порядке не позднее одного месяца с момента возникновения соответствующих обязательств (статья 8 закона). Так же, если ранее при неполучении от кредитора ответа на уведомление должника о добровольной ликвидации, предыдущий закон предоставлял последнему право на применение данной процедуры, то настоящий закон говорит, что должник обязан письменно получить согласие от всех имеющихся кредиторов (статья 181). Если хотя бы один из кредиторов возражает против ликвидации должника в добровольном порядке, Закон обязывает руководителя должника обратиться с заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд. Для подачи заявления в арбитражный суд необходимо наличие двух признаков: во-первых - требование к должнику – юридическому лицу должно в совокупности составлять не менее пятисот минимальных размеров оплаты труда; во-вторых – указанные требования не погашены в течение трех месяцев (пункт 2 статьи 29 закона). Отсутствие какого-либо из указанных признаков является основанием отказа в принятии заявления о признании должником банкротом (ст.42). Особенностью данного процессе является то, что в нем отсутствуют истец, а есть заявитель, впрочем нет и ответчика. Заявление о признании несостоятельным может быть подано как кредитором, так и самим должником. В зависимости от того, кто подает заявление закон устанавливает различный порядок его оформления и содержания. При соблюдении всех необходимых требований и отсутствия оснований для отказа в принятии или возвращения заявления, судья единолично, не позднее трех дней, выносит определении о принятии. В определении при введении наблюдения указывается о назначении временного управляющего из числа кандидатур, предложенных кредиторами, а при отсутствии таких предложений – из числа лиц, зарегистрированных в арбитражном суде в качестве арбитражных управляющих; меры по обеспечению требований кредиторов. Арбитражный суд принимает меры по обеспечению требований кредиторов предусмотренные статьей 76 АПК: наложение ареста на имущество или денежные средства; запрещение совершать определенные действия; запрещение другим лицам совершать определенные действия; приостановление взыскания по исполнительному документу; приостановление реализации имущества.

Процедура признания должника банкротом рассчитана на случай большого количества кредиторов. При отсутствии этого условия, когда имеется всего один кредитор, имеет смысл решать возникшую проблему в порядке искового производства. Признание юрлица банкротом судом влечет его ликвидацию.

34. Классификация юрлиц. Понятие организационно –правовой формы юрлица

Основными критериями подразделения юрлиц на виды выступают:

- цели деятельности;

- правовой режим имущества юрлиц;

- сохранение учредителями (участниками) каких-либо прав в отношении имущества созданной организации;

- способ создания.

ОПФ - такой вид юрлица, который отличается от другого вида способом создания, объемом правоспособности, порядком управления, характером и содержанием прав и обязанностей учредителей (участни­ков) в отношении друг друга и юрлица.

Юр. л., являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, гос и муниципальных унитарных предприятий. Юр. л., являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом.

Классификация юрлиц проводится в ГК дважды в п. 2 ст. 48 и в ст. 50.

В п. 2 ст. 48 в качестве основания деления используется соотношение прав учредителей (участников) и самого юрлица. Законодатель выделяет 3 модели юрлиц:

1. учредитель, передавая юридическому лицу имущество, продолжает оставаться его собственником. Тем самым на одно и то же имущество вещными правами обладают учредитель-собственник и само юрлицо (например, гос и муниципальные унитарные предприятия, финансируемые собственником учреждения);

2. учредители (участники) с передачей юридическому лицу соответствующего имущества полностью утрачивают на него свои вещные права, но приобретают права обязательственные - права требования к юридическому лицу (например, получать дивиденды). По этой модели строятся хоз тов-ва и общества, производственные и потребительские кооперативы;

3. третья модель предполагает, что юрлицо становится собственником всего принадлежащего ему имущества. Учредители (участники) никакими имущественными правами не обладают (общественные и религиозные объединения, благотворительные и иные фонды).

Различие между 3 указанными моделями наглядно проявляется, в частности, в момент ликвидации юрлица. Учредитель юрлица, созданного по первой модели, получает все, что осталось после расчетов с кредиторами; участники второй модели вправе претендовать на часть имущества, которое соответствует их доле; при третьей модели участники никаких прав на оставшееся имущество вообще не имеют.

Вторая классификация носит двухчленный характер. Ст. 50 ГК разделила все юр. л. на "коммерческие" и "некоммерческие" организации. Основанием послужила цель деятельности.Коммерческими признаются организации, которые имеют основной целью извлечение прибыли (их перечень замкнутый); а некоммерческими - те, которые такой цели не преследуют.

Некоммерческим организациям разрешается заниматься предпринимательской деятельностью, но лишь при наличии 3-х условий: 1) служит достижению целей, поставленных перед организацией; 2) по своему характеру соответствует этим целям; 3) полученная прибыль не должна распределяться между участниками.

35. Правовое положение хозяйственных товариществ.

Хозяйственными тов-вами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хоз тов-вом или об-вом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

В случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, хоз-ое об-во может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником.

Хоз тов-ва могут создаваться в форме полного тов-ва и тов-ва на вере (коммандитного тов-ва).

Хозяйственные общества могут создаваться в форме АО, общества с ограниченной или с дополнительной от-тью.

Участниками полных товариществ и полными товарищами в тов-вах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Участниками хоз-х обществ и вкладчиками в тов-вах на вере могут быть граждане и юр. лица. Гос. органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хоз. обществ и вкладчиками в тов-вах на вере, если иное не установлено законом. Учреждения могут быть участниками хоз-ых обществ и вкладчиками в тов-вах с разрешения собственника, если иное не установлено законом.

(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ)

Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в хозяйственных тов-вах и обществах, за исключением открытых АО.Хоз тов-ва и общества могут быть учредителями (участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами.

Вкладом в имущество хоз тов-ва или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка вклада участника хоз-го общества производится по соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной проверке. Хоз тов-ва, а также общества с ограниченной и дополнительной от-тью не вправе выпускать акции.

Участники хоз тов-ва или общества вправе:

1участвовать в управлении делами тов-ва или общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса и законом об АОах;2получать информацию о деятельности тов-ва или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке;3принимать участие в распределении прибыли;4получать в случае ликвидации тов-ва или общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники хоз тов-ва или общества могут иметь и другие права, предусмотренные настоящим Кодексом, законами о хозяйственных обществах, учредительными документами тов-ва или общества.

Участники хоз тов-ва или общества обязаны:

вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности тов-ва или общества.

Участники хоз тов-ва или общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные его учредительными документами.

36. Общества с ограниченной и дополнительной от-тью как организационно- правовые формы юрлиц.

ООО признается об-во, уставный капитал которого разделен на доли; участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Участники общ-ва, не полностью оплатившие доли, несут солидарную от-ть по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.(п. 1 в ред. ФЗ от 30.12.2008 N 312-ФЗ)

Фирменное наименование ООО должно содержать наименование общества и слова "с ограниченной от-тью".Правовое положение ООО и права и обязанности его участников определяются ГК и законом об обществах с ограниченной от-тью.

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в форме обществ с ограниченной от-тью, права и обязанности их участников определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций.Число участников ООО не должно превышать предела, установленного законом об обществах с ограниченной от-тью.ООО может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. ООО не может иметь в качестве единственного участника другое хоз-ое об-во, состоящее из одного лица.

Учредители ОООзаключают между собой договор об учреждении общества с ограниченной от-тью, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер их долей в уставном капитале общества и иные установленные законом об обществах с ограниченной от-тью условия.Договор об учреждении ООО заключается в письменной форме.Учредители ООО несут солидарную от-ть по обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим до его государственной регистрации.

ООО несет от-ть по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения действий учредителей общества общим собранием участников общества. Размер ответственности общества по этим обязательствам учредителей общества может быть ограничен законом об ООО Учредительным документом ООО является его устав. Порядок совершения иных действий по учреждению ООО определяется законом об обществах с ограниченной от-тью. ОДОявляется разновидностью ООО, поэтому на него распространяются и нормы, регулирующие правовой статут ООО. Главный отличительный признак: при недостаточности его имущества для удовлетворения требований кредиторов участники ОДО могут быть привлечены к дополнительной ответственности принадлежащим лично им имуществом, причем в солидарном порядке. Однако, размер этой ответственности ограничен: в одинаковом для всех участников кратном размере к сумме внесенных ими вкладов.ОДО признается об-во, уставный капитал которого разделен на доли; участники такого общества солидарно несут субсидиарную от-ть по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их долей, определенном уставом общества. При банкротстве одного из участников его от-ть по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами общества.Фирменное наименование ОДО должно содержать наименование общества и слова "с дополнительной от-тью".

К ОДО применяются правила ГК об ООО и закона об обществах с ограниченной от-тью постольку, поскольку иное не предусмотрено настоящей статьей.

37. Правовое положение АО

Акционерным об-вом признается об-во, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники АО (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную от-ть по обязательствам АО в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Фирменное наименование АО должно содержать его наименование и указание на то, что об-во является акционерным.

Правовое положение АО и права и обязанности акционеров определяются в соответствии с ГК и законом об АОах.

Особенности правового положения АО, созданных путем приватизации гос и муниципальных предприятий, определяются также законами и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий.

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в форме АО, права и обязанности их акционеров определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций.

(абзац введен Федеральным законом от 08.07.1999 N 138-ФЗ)

АО, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным об-вом. Такое АО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами.

Открытое АО обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

АО, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым акционерным об-вом. Такое об-во не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Акционеры закрытого АО имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

Число участников закрытого АО не должно превышать числа, установленного законом об АОах, в противном случае оно подлежит преобразованию в открытое АО в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если их число не уменьшится до установленного законом предела.

В случаях, предусмотренных законом об АОах, закрытое АО может быть обязано публиковать для всеобщего сведения документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи.

38 . Правовое положение производственных и потребительских кооперативов (сравнительный анализ).

ст. 107 ГК, Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и учредительными документами производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юрлиц. Производственный кооператив является коммерческой организацией.

Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную от-ть в размерах и в порядке, предусмотренных законом о производственных кооперативах и уставом кооператива.

Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и слова "производственный кооператив" или "артель".

Правовое положение производственных кооперативов и права и обязанности их членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом законами о производственных кооперативах.

Его отличие от обществ и товариществ: 1) это объединение граждан, не являющихся предпринимателями, но участвующих в его деятельности личным трудом; 2) паевые взносы и их размер не влияют ни на количество голосов, имеющихся у его членов, ни на размер получаемого ими дохода (п. 1 ст. 110 ГК); 3) предусмотрен обязательный минимум членов кооператива; 4) п. 1 ст. 107 ГК допускает возможность участия в производственных кооперативах юридических и физ. л., вносящих лишь имущественный вклад ("финансовые участники"); 5) единственным учредительным документом является устав (п. 1 ст. 108 ГК). Гражданский кодекс устанавливает обязательные требования к уставу.

Структура управления производственным кооперативом, предусмотренная ст. 110 ГК, построена с учетом принципа кооперативной демократии. Высшим органом является общее собрание, за которым закреплена исключительная компетенция.

В кооперативах с числом участников более 50 допускается создание наблюдательного совета - постоянно действующего представительного органа, осуществляющего контроль за деятельностью его исполнительных органов.

Абзац 4 п. 1 ст. 110 ГК исключает возможность избрания в руководящие органы кооператива лиц, не являющихся его членами. Запрещено также совмещение членства в наблюдательном совете и в исполнительных органах кооператива одними и теми же гражданами. Члены производственного кооператива имеют право на участие в управлении долями; на получение части прибыли; на ликвидационную квоту; на передачу своего пая или его части другим лицам; на свободный выход из кооператива с получением своего пая.

Члены кооператива обязаны вносить паевые, вступительные и иные взносы; участвовать личным трудом в его деятельности, соблюдать трудовую и производственную дисциплину, нести другие обязанности, предусмотренные законом или уставом.

"Финансовые участники" имеют статус ассоциированных членов. В уставе отражается порядок переоформления членства в ассоциированное в случаях выхода на пенсию, службы в рядах Вооруженных сил, перехода на выборную работу и т.д. Ассоциированные члены не имеют право голоса, а при ликвидации имеют первоочередное право на выплату стоимости своих паевых взносов и на выплату объявленных дивидендов.

Производственные кооперативы являются собственником своего имущества. ГК не устанавливает систему обязательных фондов, но подразумевает наличие по крайней мере двух: паевого и резервного, а также возможность образования целевых фондов.

Кооператив вправе выпускать ценные бумаги, но не акции.

Согласно п. 5 ст. 111 ГК обращение взыскания на пай члена кооператива по его личным долгам допускается только при отсутствии у него иного имущества, на которое можно обратить взыскание.

Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан и юрлиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Является некоммерческой организацией. Устав потребительского кооператива должен содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о размере паевых взносов членов кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов; о составе и компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов; о порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков.

Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на основную цель его деятельности, а также или слово "кооператив", или слова "потребительский союз" либо "потребительское об-во".

Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.

Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную от-ть по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской деятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с законом и уставом, распределяются между его членами.

Правовое положение потребительских кооперативов, а также права и обязанности их членов определяются в соответствии с ГК законами о потребительских кооперативах.

Есть мнение о необходимости внесения изменения в ГК РФ, выделив кооперативы из раздела о коммерческих и некоммерческих организациях, объединив их в самостоятельную группу юрлиц – кооперативы.

39. Правовое положение унитарных предприятий.

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

Устав унитарного предприятия должен содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 Гражданского Кодекса РФ, сведения о предмете и целях деятельности предприятия, а также о размере уставного фонда предприятия, порядке и источниках его формирования, за исключением казенных предприятий.

В форме унитарных предприятий могут быть созданы только гос и муниципальные предприятия.

Имущество гос или мун. унитарного предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хоз-го ведения или оперативного управления.

Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на собственника его имущества.

Органом унитарного предприятия является руководитель, который назначается собственником либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен.

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества.

Правовое положение гос и муниципальных унитарных предприятий определяется Гражданским Кодексом и законом о гос и муниципальных унитарных предприятиях.

40. Правовое положение некоммерческих организаций (общая характеристика).

Некоммерческая организация - это организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.

Цель создания некоммерческой организации - достижение общественных благ, примерный перечень которых дает закон: социальные, благотворительные, культурные, образовательные, научные и управленческие.

В качестве учредителей некоммерческих организаций могут выступать граждане и юр. л., в том числе иностранные. Специальные законы об отдельных видах некоммерческих организаций содержат дополнительные требования относительно учредителей этих организаций. (Например, Закон "О торгово-промышленных палатах в РФ" от 07.07.93 г. (в ред. от 19.05.95 г) устанавливает, что учредителями этих некоммерческих организаций могут быть российские предприниматели, а в Законе "О национально-культурной автономии" (22.05.96 г.) указывается, что национально-культурные автономии учреждаются делегатами национальных общественных объединений на съездах, конференциях, общих собраниях делегатов).

Число учредителей не ограничено, если иное не предусмотрено специальным законом.

Некоммерческие организации обладают специальной правоспособностью: основная деятельность не должна приносить прибыли, но дополнительная коммерческая деятельность может быть источником финансирования. Закон применительно к предпринимательской деятельности некоммерческой организации раскрывает ее возможные обязательные признаки: производственная деятельность, результаты которой отвечают целям некоммерческой организации; приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав; участие некоммерческой организации в качестве вкладчика в хозяйственных обществах и тов-вах на вере.

Основаниями для создания некоммерческой организацией дополнительных видов деятельности являются 3 признака:

1) наличие общей технологической цепочки (например, ремонт своего оборудования).

2) функциональная взаимосвязь (например, реклама основной деятельности);

3) удовлетворение дополнительными видами деятельности потребностей лиц, осуществляющих деятельность основную (например, буфет или столовая в общеобразовательном учреждении и т.п.).

Реорганизация и ликвидация некоммерческих организация проводится по общим правилам. Однако законодатель ввел ограничения на преобразование из одной формы в другую. Например, учреждение может быть преобразовано только в фонд, автономную некоммерческую организацию, хоз-ое об-во.

Имущество ликвидированной некоммерческой организации в отличие от коммерческой направляется на цели, для осуществления которых была создана соответствующая некоммерческая организация, или же на благотворительные цели, а если цели реализовать невозможно, то в доход государства. Исключение составляют учреждение (имущество возвращается собственнику), некоммерческое партнерство (имущество можно распределить между членами).

41.Гос и муниципальные образования как S-ты ГП.

Особенность гос-ва как участника граж.правоотношений заключается в том, что оно является носителем политической власти и суверенитета и потому может в нормативном порядке определять характер и порядок участия S-тов права в гражданских правоотношениях. Однако в гражданских правоотношениях гос-во не пользуется властными полномочиями: оно выступает на равных началах со своими контрагентами. Гос-во выступает в гражданских правоотношениях через свои органы: Федеральное Собрание, Президент РФ, фед.е органы испл. власти (министерства, ведомства и т.д.).Гос-во выступает как в вещных, так и обязательственных правоотношениях. Так, гос-во является S-том права собственности, в том числе S-том исключительного права собственности (например, на недра). Управление и распоряжение гос. собственностью осуществляется через Министерство гос имущества. Сделки от имени гос-ва при отчуждении гос имущества в процессе приватизации осуществляются от имени Российского фонда федерального имущества.

Гос-во выступает в следующих обязательственных правоотношениях.

1) отношения займа (при выпуске облигаций и других ценных бумаг);

2) в отношениях по поставке продукции для федеральных гос нужд;

3) в отношениях подряда для гос нужд;

4) в отношениях дарения (когда имущество дарится государству).

Российская Федерация может быть S-том наследственных правоотношений. В частности, оно наследует так называемое выморочное имущество, т.е. имущество, у которого нет наследников или же наследники отказались от принятия наследства.

Гос-во является S-том ответственности за вред, причиненный незаконным действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда.

РФя может выступать во внешнем обороте, заключая любые гражданско-правовые договоры с иностранными контрагентами. Наиболее распространенными являются договоры займа, а также предоставления кредитов. Такие договоры заключаются от имени Прав-ва РФ. В отдельных случаях внешнеторговые сделки заключаются российскими торговыми представительствами, однако от-ть по ним несет гос-во.

В качестве S-тов гражданских правоотношений могут также выступать S-ты Российской Федерации: республики, края, области, автономная область, автономные округа, города федерального значения. От имени S-тов РФ в гражданских правоотношениях могут выступать законодательные собрания, областные думы, президенты, правительства и т.д. S-ты РФ осуществляют права собственности на имущество, являющееся собственностью этих S-тов. S-ты Федерации могут выступать госи заказчиками в отношениях по поставке товаров для гос нужд. Возможно участие S-тов РФ и в других договорных правоотношениях при условии, что они не выходят за рамки своей правоспособности. S-ты РФ могут быть также наследниками по завещанию.Мун. образованиями являются гор., сельские поселения, др, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеются мун.я собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления. В граж. правоотношения они вступают через выборные органы местного самоуправления, глав МО. Осуществляют правомочия собственника в отношении мун. собственности, могут вступать в договорные отношения в раках своих полномочий.Органы местного самоуправления вправе передавать объекты мун. собственности во временное и постоянное пользование физ./юр. лицам. Сдавать в аренду, отчуждать, и др

Мун. органы вправе выпускать местные займы и лотереи, получать и выдавать кредиты.

42.Понятие и классификация вещей

Вещи - материальные объекты внешнего мира. Понятие вещи в действующем законодательстве не формулируется. Недвижимые и движимые вещи. К недвижимым вещам относятся согласно ст. 130 ГК 1) земельные участки, участки недр, обособленные объекты, а также то, что прочно связано с землей; 2) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Остальные вещи - движимые. Права на недвижимые вещи подлежат государственной регистрации, которая установлена ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок и ним. Регистрация недвижимости выполняет следующие функции: 1) предоставляет владельцам гарантии их прав на имущество; 2) дает возможность получить все сведения об объекте из гос реестра; 3) создает систему контроля за сделками. Разновидностью недвижимости является предприятие. Делимые и неделимые вещи. Как вытекает из ст. 133, делимой признается вещь, которая может быть разделена без изменения ее назначения. Делимость приобретает правовое значение: главным образом применительно к разделу общей собственности. Специальные правила регулируют раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. Сложные вещи. Ст. 134 ГК охватывает случаи, когда разнородные вещи составляют единое целое таким образом, что их предполагается использовать как одну вещь. Смысл выделения данного вида вещей состоит в том, что действие сделки, предметом которой служит такая вещь, распространяется на все составляющие ее разнородные вещи. Главная вещь и принадлежность. Суть указанного деления (ст. 135 ГК) состоит в том, что принадлежность призвана служить главной вещи и связана с нею общим назначением. Связь принадлежности с главной вещью может быть: органической, механической, экономической, юридической. Юридическое значение такого деления состоит в том, что принадлежность во всех случаях следует судьбе главной вещи, если иное не предусмотрено договором. Плоды, продукция и доходы. Все три указанных объекта представляют собой различные виды приращения основной вещи (органическое - плоды; техническое - продукция; экономическое - доходы). Вопрос об их принадлежности решается ГК РФ. Животные. Ст. 137 имеет ввиду одомашненных животных. На них распространяются те же правила, которые действуют по отношению ко всем другим объектам права и запрещается жестокое обращение с животным. Вещи, ограниченно изъятые из оборота, оборотоспособные и изъятые из оборота. Свободное обращение объектов является общим правилом. Огранич. Оборотоспособности - соответствующее имущество может принадлежать только гос организациям или только российским гражданам. К изъятию из оборота ГК относится строже: виды изъятых из оборота объектов необходимо определить в самом законе. К вещам, ограниченным в гражданском обороте, относятся валютные ценности. Валютными ценностями являются: иностранная валюта, платежные документы в иностранной валюте; фондовые ценности в иностранной валюте; иные долговые обязательства в иностранной валюте; драгоценные металлы; драгоценные камни, а также жемчуг (кроме ювелирных и бытовых изделий из драгоценных камней и металлов, а также лома таких изделий). Потребляемые и непотребляемые вещи. К потребляемым относят такие предметы материального мира(однократное использ.). Непотребляемые вещи сохраняют целостность продолжительное время, хотя их первоначальное заданные полезные свойства подвергаются физическому изнашиванию в процессе использования вещи. Юр. значение классификации - потребляемая или непотребляемая, решается вопрос о виде договора, подлежащего заключению. Так, предметом договора займа могут быть только потребляемые вещи.

43.Понятие и правовой режим недв. им-ва

Недв. Вещи: пост. нах-ся на 1 и том же месте, обл-т индив. признаками и яв-ся незаменимыми, неразрыв. связь с землей.(зем уч-ки, леса, многолет насаждения, здан, сооруж, воздуш и морс суда, суда внут плавания и космич объекты, п/п как единый имущ комплекс, иное – кв-ры, комнаты)

Правовой режим – возн-е, переход, огранич-е и прекращ-е права соб-ти, др вещ прав (ипотека, сервитут) и некот обязат-х (аренда) прав на него происходит в особом порядке, треб-м собл-е письм ф-мы и обязат гос рег-ции.

Гос рег-ция – на всей тер-рии РФ по уст-й сист записей о правах на кажд объект недв им-ва в ЕГРП:

- возложена на ор-ны юстиции

- яв единствен док-вом сущ-я зарегистрир права

- удост-ся св-вом о гос рег-ции прав на недв им-во

- носит отк хар-р

- гласность вещ прав на недв-ть

44.Понятие и виды ценных бумаг

Ценные бумаги относятся к объектам гражданских прав. Действующее законодательство закрепляет следующие признаки ценной бумаги:

  1. документ установленной формы и с обязательными реквизитами;

Традиционно документ выражен на бумажном носителе. Ценные бумаги в таком виде именуются документарными классическими ценными бумагами. Ее содержание предельно формализовано (см. например, ст. 878 ГК). Ценная бумага может функционировать и как составная часть документа, который сам по себе ценной бумагой не является. В этом случае принято говорить о бездокументарных ценных бумагах, формой представления которых являются записи в специальном реестре (см. ч. 2 п. 1 Ст. 149 ГК). Таким образом, и документарные, и бездокументарные ценные бумаги отличают всего лишь разная квалификация письменной формы фиксации прав на бумажном носителе.

2. всякая ценная бумага должна удостоверять определенные права, которые имеет указанный в бумаге законный владелец в отношении обязанного лица, также обозначенного в бумаге. Согласно Закону "О рынке ценных бумаг" ценная бумага закрепляет собой совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению соблюдением установленных указанным ФЗ формы и порядка;

3. ценной бумагой является не всякий документ, а необходимо прямое указание закона о придании ему статуса ценной бумаги. Не относятся поэтому к ценным бумагам сертификаты ценных бумаг, чековые (лицевые) счета, свидетельства о депонировании ценных бумаг и т.п.;

4. важнейшей особенностью ценных бумаг является возможность их передачи другим лицам. Способы такой передачи могут быть самыми различными: уступка требования - для именных бумаг, вручение - для предъявительских и т.д..

5. ценной бумаге присуще свойство публичной достоверности, суть которого заключается в предельном ограничении круга тех оснований, которые могут дать право должнику отказаться от исполнения лежащей на ней обязанности.

Под легитимацией принято понимать подтверждение и публичное признание определенного лица носителем определенного S-тивного права. Легитимация держателя ценной бумаги вытекает из ее содержания и в зависимости от способа такой легитимации ценные бумаги классифицируются на именные, предъявительские и ордерные (см. ст. 145 ГК). Легитимация каждого последующего владельца происходит с соблюдением специальных правил (см. ст. 146 ГК);

5. ценной бумаге присуще свойство публичной достоверности, суть которого заключается в предельном ограничении круга тех оснований, которые могут дать право должнику отказаться от исполнения лежащей на ней обязанности.

Публичная достоверность - это такое свойство ценной бумаги, которое обязывает должника произвести исполнение по ценной бумаге, удостоверившись лишь в наличии в ней необходимых реквизитов, а ее владельца освобождает от проверки оснований выдачи ценной бумаги при условии наличия у нее формальных признаков. Признак публичной достоверности означает также, что должник не имеет права на возражения, вытекающие из его отношений с кем-либо из лиц, бывших в прошлом добросовестным и законным держателем по этой ценной бумаге.

6. Важным признаком является абстрактность ценных бумаг. Публичная достоверность в свою очередь, происходит от особого свойства ценных бумаг, именуемого абстрактностью.

7. традиционным признаком ценной бумаги является ее неразрывная связь с реализацией закрепленных ею прав. Для их осуществления по общему правилу требуется предъявление самой ценной бумаги либо доказательств закрепления прав в специальном реестре. В ГК перечислены виды ценных бумаг (ст. 143 ГК ), но не дана их классификация. Исходя из ст. 143 ГК можно выделить 3 группы ценных бумаг: 1. инвестиционные (акции, облигации, депозитные и сберегательные сертификаты). Они представляют собой совокупность имущественных прав, принадлежащих инвестору, обладающих при этом высокой степенью риска, связанных с возможной потерей средств затраченных на их приобретение; 2. гос (гос облигации и др.). 3 Коммерческие ценные бумаги составляются в письменной форме и подписываются лицом, оставившим и выпустившим документ. Они выполняют 2 функции: замену денег документом и предоставление кредита лицу, который осуществляет оплату сделки (например, чек).

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца (акционера) на получение части прибыли АО в виде дивидендов, на участие в управлении АО и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации. Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок и номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента. Чек - ценная бумага, в которой выражена односторонняя обязанность чекодателя оплатить чек, если плательщик отказался от оплаты. Депозитный или сберегательный сертификат - письменное свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющий право вкладчика или его правопреемника на получение по истечении установленного срока суммы депозита (вклада) и процентов по нему. Сберегательный сертификат выдается только гражданину, а депозитный - юридическому лицу. Коносамент - ценная бумага, представляющая собой товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в коносаменте грузом, сданным для морской перевозки, и получить этот груз после завершения перевозки. Вексель - ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство векселедержателя уплатить по наступлении срока определенную сумму денег владельцу векселя. Вексель может быть простым (означает обязательство векселедержателя оплатить в указанный срок оговоренную сумму векселедержателю или тому, кого он назовет) и переводным (тратта, по которому плательщиком выступает не векселедержатель, а третье лицо).

46.Личные нематериальные блага как объекты гражданского: понятие и виды

Особую группу объектов гражданских прав образуют нематериальные блага, под которыми понимается не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности их носителей блага и свободы, признанные и охраняемые действующим законодательством.

Личные нематериальные блага гражданина - это жизнь, здоровье, телесная неприкосновенность, честь и достоинство, авторское имя. Они неотчуждаемы и непередаваемы.

Личные нематериальные блага юрлица - деловая репутация, товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование. Некоторые из них могут быть отчуждаемы.

47.Гражданско-правовая защита чести, достоинства, деловой репутации

Честь - объективная оценка личности, определяющая отношение общества к гражданину или юридическому лицу, это социальная оценка моральных и иных качеств личности. Достоинство - внутренняя самооценка личности, осознание ею своих личных качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего общественного значения. Самооценка должна основываться на социально-значимых критериях оценки моральных и иных качеств личности. Статья 150 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает право на честь, достоинство и деловую репутацию, это право относится к гражданским неимущественным правам. Право на честь и достоинство следует рассматривать как особое S-тивное право, ибо его сущность заключается в праве каждого гражданина на неприкосновенность его чести и достоинства и в возможности требовать от всех других физических и юрлиц воздержания от нарушения этого права. В части 1 ст. 152 Гражданского кодекса РФ закреплено, что гражданин или по его поручению третьи лица вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Юрлицо вправе требовать опровержения порочащих его деловую репутацию сведений, и при этом законом не предусмотрено обязательное предварительное обращение с таким требованием к ответчику. При защите чести и достоинства действует презумпция, согласно которой, если распространяемые порочащие сведения считаются не соответствующими действительности, доказывать правдивость таких сведений должен тот, кто их распространил. Гражданское законодательство устанавливает специальный порядок опровержения порочащих сведений, которые были распространены в средствах массовой информации. Закон РФ "О средствах массовой информации" дает гражданам и организациям право требовать от этих редакций опровержения не соответствующих действительности сведений, порочащих их честь и достоинство, путем предоставления ими своего текста для опровержения или возможности самим зачитать свой текст на радио или телевидении. В то же время, когда в средствах массовой информации публикуются сведения, которые сами по себе не являются порочащими и соответствуют действительности, но ущемляют права и законные интересы гражданина, отражаются на деловой репутации, заинтересованные лица вправе требовать опубликования ответа в тех же средствах массовой информации (п. 3 ст. 152 ГК РФ). Если в распространении порочащих измышлений участвуют несколько человек, при возникновении судебного спора они отвечают солидарно и обязанность опровергнуть упомянутые сведения должна возлагаться на всех тех, кто участвовал в их распространении. В некоторых случаях о человеке распространяются сведения, хотя и соответствующие действительности, но содержащие его негативную характеристику (прежняя судимость, нахождение в психиатрической больнице и т.д.), что создает человеку дискомфорт и способно причинить ему определенные душевные волнения и переживания.

48.Работа и услуги как объекты ГП

Наряду с результатами творческой деятельности объектами гражданских правоотношений выступают результаты иных действий (например, результат работы подрядчика). В момент заключения договора-подряда данного результата еще не существует в природе, но это не означает, что возникшее между заказчиком и подрядчиком правоотношение не имеет объекта гражданских прав. Объект в договоре присутствует, но он выражен в задании заказчика в нематериальной форме, в виде того желательного для заказчика результата, который должен быть достигнут подрядчиком и в последующем приобретет вещественную форму. Гражданские правоотношения складываются в данном случае именно по поводу результата работы подрядчика. Характерным признаком результата работы как особого объекта гражданских прав является то, что он достигается любым лицом, обладающим необходимыми знаниями, навыками и квалификацией. При этом результат работы не имеет тех черт уникальности, новизны, неповторимости, которые свойственны результатам творческой деятельности, поэтому закон не придает особого значения, кто именно выполняет работу.

Важнейшим квалифицирующим признаком рассматриваемого объекта гражданских прав является то, что результат работы должен быть выражен в материальной форме, обладать способностью отделения от самих действий лица, выполняющего работу, быть осязаемым и способным к передаче лицу, для которого выполнялась работа. Если такой способностью результат работы не обладает, налицо иной объект гражданских прав - услуга. Услуга как разновидность действия выражается в осуществлении лицом деятельности в соответствии с его гражданско-правовой обязанностью. Выделяют 3 вида услуг: фактические (договор хранения); юридические (договор поручения и комиссии); комплексные (договор экспедиции).

49.Информация как объект ГП. Коммерческая тайна

Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы представления (Закон РФ "Об информации и защите информации" от 25.01.95 г.). Как особые виды информации ГК рассматривает служебную и коммерческую тайну.

В качестве объекта ГП коммерческая и служебная тайна должна обладать тремя признаками:

1) информация неизвестна третьим лицам;

2) к ней нет свободного доступа на законном основании;

3) обладатель информации принимал меры для ее конфиденциальности.

.П. Сергеев в своей работе "Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности" предлагает относить коммерческую тайну к объектам интеллектуальной собственности, поскольку она обладает всеми признаками присущими данным объектам:

- это нематериальный объект;

- будучи плодами человеческих усилий, подпадает и под такой признак интеллектуальной собственности, как результат интеллектуальной деятельности;

- это объект, на который за кем-либо закрепляется исключительное право.

Журиленко Т.И. и Котова О.И. считают, что в силу неизвестности ее третьим лицам и сохранения от них в тайне и требования, обращенного к третьим лицам, воздерживаться от неправомерного завладения информацией налицо исключительное S-тивное право на информацию.

Специфичными чертами коммерческой тайны они считают:

1) в основе лежит практическая монополия лица на некую совокупность знаний.

2) неограниченность срока ее охраны. Право на коммерческую тайну действует до тех пор, пока сохраняется фактическая монополия лица на информацию.

3) коммерческая тайна не требует официального признания ее охраноспособности, государственной регистрации или выполнения других формальностей.

Обладатель права определяет круг сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну.

К основным видам коммерческой тайны относятся, например:

- результаты опытов и их протоколы;

- картотека поставщиков и клиентов;

- программное обеспечение ЭВМ;

- маркетинговые исследования и др.

Соседние файлы в предмете Гражданское право