Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

!!Экзамен зачет 2023 год / Козлова_Н.В._Правосубъектность_юридического_лица

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
16.05.2023
Размер:
2.81 Mб
Скачать

<*> См. п. 1.1 Постановления Конституционного Суда РФ от 27 апреля 2001 г. N 7-П "По делу о проверке конституционности ряда положений Таможенного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, жалобами Открытых акционерных обществ "Автоваз" и "Комбинат "Североникель", Обществ с ограниченной ответственностью "Верность", "Вита-плюс" и "Невско-Балтийская транспортная компания", Товарищества с ограниченной ответственностью "Совместное российско-южноафриканское предприятие" "Эконт" и гражданина А.Д. Чулкова" // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. N 5.

Согласно п. 1 ст. 79 Конвенции ООН от 11 апреля 1980 г. "О договорах международной купли-продажи товаров" сторона не несет ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора либо избежания или преодоления этого препятствия или его последствий. Как поясняет А.С. Комаров, сторона, не исполнившая договорное обязательство, может быть освобождена от ответственности, если докажет, что от нее нельзя было разумно ожидать учета препятствия при заключении договора, а также что она не смогла ни избежать этого препятствия или его последствий, ни преодолеть их. Иными словами, сторона должна предпринять все возможное для исполнения возложенного на нее обязательства, например путем замены предусмотренного договором исполнения, и не может пассивно ждать наступления события, которое послужит оправданием неисполнения обязательства <*>.

--------------------------------

<*> См.: Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий. М., 1994. С. 183.

Действующее российское законодательство не воплотило последовательно психологическую или поведенческую трактовку вины, допуская во многих случаях разное ее толкование. Как гласит норма ч. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ, лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. В случае возникновения спора нарушитель, даже если им является юридическое лицо, может доказать отсутствие своей вины, ссылаясь на объективные обстоятельства (п. 2 ст. 401 ГК РФ). Данное определение, основанное на поведенческой концепции вины, строго говоря, не свободно от некоторого психологизма, поскольку оценка степени "заботливости" и "осмотрительности" весьма субъективна. Кроме того, спорна формулировка ч. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ, ибо фактически не определяет понятие вины, а перечисляет обстоятельства, при наличии которых субъект признается невиновным.

Сходное определение невиновности субъекта в случае причинения вреда сформулировано С.М. Корнеевым, который пишет, что лицо признается невиновным в причинении вреда, если при той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась с учетом характера обстановки, в которой оно находилось или осуществляло свою деятельность, оно приняло все меры для предотвращения причинения вреда <*>.

--------------------------------

<*> См.: Корнеев С.М. Основание и условия деликтной ответственности // Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 2. Полутом 1. М., 2000. С. 381.

Представляется удачным определение вины, предложенное Е.А. Сухановым, по мнению которого виной в гражданском праве следует признавать непринятие правонарушителем всех возможных мер по предотвращению неблагоприятных последствий своего поведения, необходимых при той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру лежащих на нем обязанностей и конкретным условиям оборота <*>.

--------------------------------

<*> См.: Суханов Е.А. Гражданско-правовая ответственность // Гражданское право: Учебник /

Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. М., 1998. С. 449.

Между тем гражданское законодательство изобилует терминами "умысел", "неосторожность", "грубая неосторожность", допускающими неоднозначное толкование (ст. ст. 538, 547, 693, 697, 777, 901, 1083 и др. ГК РФ). Действительно, в некоторых ситуациях важно не просто определить вину субъекта гражданско-правовой ответственности, но и разграничить его неосторожность и умысел, состоящий в намеренном неисполнении (ненадлежащем исполнении) своих обязанностей либо причинении вреда. Иногда возникает необходимость различать неосторожность и прямой умысел не только нарушителя, но также кредитора, потерпевшего и других участников правоотношений (ст. ст. 404, 406, 1083 и др. ГК РФ).

С этой точки зрения представляется обоснованной концепция вины, разработанная М.И. Брагинским и В.В. Витрянским. По мнению ученых, в гражданском праве современной России содержатся три формы вины: 1) умысел, 2) неосторожность, 3) грубая неосторожность. Умышленная вина заключается в намеренных действиях либо бездействии должника с целью неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, причинения вреда. В действиях субъекта присутствует неосторожность, если он не проявляет ту степень заботливости и осмотрительности, какая требовалась по характеру обязательства и условиям оборота при сложившихся обстоятельствах и в результате с его стороны не были приняты все надлежащие меры для исполнения обязательства либо предотвращения причинения вреда. В качестве грубой неосторожности квалифицируются действия лица, которое не проявило даже минимальной степени заботливости и осмотрительности, какую можно ожидать от любого субъекта в данной ситуации. Отличить вину в форме грубой неосторожности от умышленной вины практически невозможно, поэтому законодатель не разграничивает эти понятия <*>.

--------------------------------

<*> См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. С. 751 - 759.

Думается, что установление в качестве обязательного элемента состава гражданского правонарушения принципа вины, в том числе в форме умысла и неосторожности в их поведенческой трактовке, может использоваться в любых ситуациях и пригодно для всех участников гражданских отношений, в том числе для юридических лиц и публично-правовых образований. При таком подходе к ним вполне применимы понятия "вина кредитора (потерпевшего)", "умысел (неосторожность) потерпевшего" и др., влияющие на возникновение и размер ответственности должника (ст. ст. 404, 1083 ГК РФ).

Например, как справедливо указывает О.С. Иоффе, вина потерпевшего может состоять в том, что он совершает действия, которые приводят к возникновению ущерба в его собственной экономической сфере <*>.

--------------------------------

<*> См.: Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданском праву. Л., 1955. С. 163.

Объективное понимание вины и отдельных ее форм соответствует основополагающим принципам гражданско-правового регулирования: равенства участников отношений, презумпции их добросовестности, разумности и солидарности интересов и др.

Понятие вины юридического лица. Специфика юридического лица как искусственного субъекта права состоит в том, что от его имени в гражданских правоотношениях выступают конкретные физические лица. Поэтому многие правоведы полагают, что вина юридического лица всегда есть вина людей и не может быть ничем иным <*>, и пытаются раскрыть понятие вины юридического лица с позиций обнаружения его "людского субстрата", будь то руководитель, администрация, отдельные должностные лица или рядовые работники, трудовой коллектив в целом. По мнению исследователей, вина юридического лица как субъекта гражданской ответственности может проявляться в форме: 1) вины его органов (п. 1 ст. 53 ГК РФ); 2) вины его участников (п. 2 ст. 53 ГК РФ); 3) вины его работников или должностных лиц, не являющихся органами юридического лица и выполняющих свои трудовые функции.

--------------------------------

<*> См.: Антимонов Б.С. Основания договорной ответственности социалистических организаций. М., 1962. С. 76 - 77.

Связывая волю юридического лица с волей его органа, М.М. Агарков пишет, что юридическое лицо отвечает за действия тех лиц, которые являются его органами <*> либо представителями

<**>.

--------------------------------

<*> См.: Гражданское право: Учебник / Под ред. М.М. Агаркова, Д.М. Генкина. Т. 1. М., 1944.

С. 332.

<**> См.: Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. II. М., 2002. С. 260 -

262.

С точки зрения Г.К. Матвеева, вина юридического лица есть совокупность индивидуальных провинностей его органов и участников (членов). Юридическое лицо может быть признано невиновным только в случае, если докажет невиновность своего органа и своих участников (членов), т.е. только тогда, когда будет установлено, что противоправное действие или бездействие юридического лица и последовавший за этим ущерб явились результатом таких обстоятельств, которые ни орган, ни участники (члены) юридического лица предотвратить не могли <*>.

--------------------------------

<*> См.: Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. Киев, 1955; Он же. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1979. С. 232.

Данная позиция есть отражение известной теории, согласно которой носителями правосубъектности юридического лица являются его руководящие органы, администрация, директор и пр. Такое понимание сущности юридического лица неоднократно критиковалось многими правоведами. Нельзя признать ее правильной и в современных условиях. Заметим, что судебная (арбитражная) практика никогда не трактовала отсутствие вины руководящих органов в качестве основания для освобождения юридического лица от договорной или внедоговорной гражданско-правовой ответственности. В настоящее время иллюстрацией принципиальных различий в подходе к определению вины физического и юридического лица является норма ст. 205 ГК РФ, согласно которой в случае признания судом уважительной причины пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (болезнь, беспомощное состояние, неграмотность), нарушенное право гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, подлежит защите. Между тем сроки исковой давности, пропущенные юридическими лицами, не восстанавливаются даже в тех случаях, когда их руководители ссылаются на уважительные причины пропуска сроков (длительная болезнь или командировка руководителя, безграмотность юридической службы и пр.).

Представляется правильным мнение О. Гирке, Н.С. Суворова, Е.А. Суханова и ряда других ученых, которые полагают, что действия органов юридического лица следует рассматривать как его собственные действия (ст. 53 ГК РФ), а потому юридическое лицо должно нести ответственность за эти действия, как за собственную вину <*>. На том же основании юридическое лицо отвечает за действия своих участников, совершенные от его имени (п. 2 ст. 53 ГК РФ).

--------------------------------

<*> Gierke. Deutsches Privatrecht (Binding's Systematishes Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft). 1895. S. 524 - 533; Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. С. 184 - 185; Суханов Е.А. Юридические лица как участники гражданских правоотношений // Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. М., 1998. С. 194; и др.

С точки зрения других ученых, вина юридического лица есть, по сути, вина отдельных его работников или даже в целом трудового коллектива. Такой подход к пониманию вины юридического лица является отражением теории, рассматривающей юридическое лицо как определенным образом организованный коллектив.

Как полагает В.Т. Смирнов, правонарушения совершаются лишь отдельными членами коллектива. Поэтому вину юридического лица составляет вина отдельного работника, допустившего упущение при исполнении своих трудовых (служебных) обязанностей <*>.

--------------------------------

<*> См.: Смирнов В.Т. Обоснование деликтной ответственности юридических лиц // Проблемы гражданского и административного права / Отв. ред. Б.Б. Черепахин. Л., 1962. С. 270 - 271.

О.С. Иоффе прямо пишет, что вина юридического лица есть вина коллектива. Действия участников коллектива, совершенные в связи с выполнением ими трудовых функций, являются действиями самого юридического лица. Следовательно, юридическое лицо всегда отвечает за действия своих работников как за свои собственные действия <*>.

--------------------------------

<*> См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 137; Он же. Ответственность по советскому гражданскому праву. С. 66.

По утверждению Ф.Л. Рабиновича, вина юридического лица есть психическое отношение его работников, формирующих его волю, к совершаемым ими противоправным поступкам и их вредным последствиям. Факт наличия вины конкретного работника или должностного лица является одним из обстоятельств, свидетельствующих о вине юридического лица <*>.

--------------------------------

<*> См.: Рабинович Ф.Л. Вина как основание договорной ответственности предприятия. М., 1975. С. 61.

Аналогичное мнение высказывают Н.С. Малеин <*>, Г.П. Савичев <**> и др.

--------------------------------

<*> См.: Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. М., 1968. С. 63.

<**> См.: Савичев Г.П. Предприятие и правовые санкции / Отв. ред. И.А. Танчук. М., 1981. С. 21 - 22.

Конечно, ст. 402 ГК РФ предусматривает, что действия работника должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Закон также возлагает на юридическое лицо внедоговорную ответственность за действия его работников. Согласно п. 1 ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Сходная норма содержалась в ст. 445 ГК РСФСР 1964 г.

Как замечает А.М. Эрделевский, именно эти нормы позволяют применять категорию вины юридического лица в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств, а также в случае причинения вреда его работником в процессе осуществления своих трудовых обязанностей. В этом случае виной юридического лица будет считаться совокупная вина его структурно-организованных работников <*>.

--------------------------------

<*> См.: Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики. 3-е изд., испр. и доп. М., 2004. С. 123.

Однако думается, что установленная законом ответственность юридического лица за действия своих работников имеет иную природу, нежели тождество вины самого юридического лица и вины отдельных его работников или "трудового коллектива".

Представляется правильной позиция Б.Б. Черепахина, который обоснованно критикует теории, отождествляющие юридическое лицо с его трудовым коллективом, администрацией, директором и т.п. По мнению ученого, ни орган, ни трудовой коллектив не являются собственно юридическим лицом, которое существует независимо от частичной и даже полной смены его людского субстрата. Воля юридического лица есть именно его воля, и вина юридического лица есть его вина как субъекта права. Подлинным и действительным участником гражданских правоотношений является само юридическое лицо <*>.

--------------------------------

<*> См.: Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. С. 299 - 306.

Можно согласиться с утверждением А.М. Эрделевского, что юридическое лицо есть искусственная правовая конструкция, не имеющая телесной оболочки, не обладающая сознанием и психикой. Все, что совершается юридическим лицом в качестве участника гражданского оборота (сделки, исполнение обязательств, неправомерные действия), есть результат действий физических лиц, являющихся органами или работниками юридического лица. Однако волевые и виновные действия физических лиц могут лишь считаться, но не являться действиями самого юридического лица, и только в случаях, когда соответствующая норма права предписывает считать их таковыми <*>.

--------------------------------

<*> См.: Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики. С. 123.

Думается, что теория коллектива не может служить для объяснения природы вины юридического лица в составе допущенного им гражданского правонарушения. Тот факт, что юридическое лицо, как искусственный субъект права, действует посредством физических лиц, в том числе являющихся его органами (ст. 53 ГК РФ) или работниками, не изменяет самостоятельного характера его воли, поведения и ответственности за свои действия в гражданских правоотношениях.

Следует признать обоснованной точку зрения И.А. Покровского, Е.А. Суханова и других ученых, полагающих, что юридическое лицо должно отвечать за действия своих наемных работников, совершенные ими в пределах своих трудовых (служебных) обязанностей, как за свои собственные, на том основании, что такие действия совершаются во исполнение воли этого юридического лица, указаний его органов <*>.

--------------------------------

<*> См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 157 - 158; Суханов Е.А. Юридические лица как участники гражданских правоотношений // Гражданское право: Учебник /

Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. М., 1998. С. 194.

КонсультантПлюс: примечание.

Закон РФ от 18.06.1993 N 5215-1 (ред. от 30.12.2001) "О применении контрольно - кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" утратил силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ.

Особое внимание надлежит обратить на позицию Конституционного Суда РФ, трактующего вину юридического лица за совершение административного правонарушения. Как отмечается в Определении Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. N 244-О <*>, при наложении штрафов, предусмотренных ч. 1 ст. 7 Закона РФ "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" <**>, подлежит доказыванию как сам факт совершения правонарушения, так и степень вины правонарушителя. Ответственность предприятия наступает при наличии его вины, в том числе если им не обеспечено выполнение правил применения контрольно-кассовых машин соответствующими физическими лицами (конкретными работниками), действующими от имени предприятия при расчете с покупателями на основании гражданского законодательства. Кроме того, возложение административной ответственности на предприятие не исключает, как это следует из ст. 146.5 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях, привлечение к административной ответственности и работников предприятия, осуществляющих реализацию товаров населению без применения контрольно-кассовых машин.

--------------------------------

<*> См. п. 3 Определения Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. N 244-О "По жалобам граждан А.И. Косика и Т.Ш. Кенчхадзе на нарушение их конституционных прав положениями абзаца шестого статьи 6 и абзаца второго части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. N 2.

<**> См.: СПС "КонсультантПлюс". ВерсияПроф.

Таким образом, нельзя безоговорочно согласиться с утверждением О. Гирке, Н.С. Суворова и других исследователей, которые считают, что ответственность физического или юридического лица за вред, причиненный его работниками, есть фактически ответственность за чужую вину <*>.

--------------------------------

<*> Gierke. Deutsches Privatrecht. S. 524 - 533 (цит. по: Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. С. 185).

Достаточно последовательную позицию в определении вины юридического лица отстаивали И.Н. Петров <*>, Р.О. Халфина <**> и некоторые другие ученые, которые полагали, что вина юридического лица, допустившего правонарушение, состоит в ненадлежащей организации его деятельности, в нарушении работы его внутренних механизмов: организационных, технологических, кадровых и пр.

--------------------------------

<*> См.: Петров И.Н. Ответственность хозорганов за нарушение обязательств. М., 1974. С. 160 - 175.

<**> См.: Халфина Р.О. Правовое регулирование поставки продукции в народном хозяйстве.

М., 1963. С. 250.

Развивая эту мысль, В.А. Плотников замечает, что вина юридического лица есть самостоятельная юридическая категория, которая порождается конкретным интеллектуальным и волевым процессом, но проявляется и выявляется в отрыве от своего физического носителя. Иногда вина юридического лица совпадает с виной физических лиц, выступающих от его имени; в других ситуациях физическое лицо, являющееся конкретным нарушителем, не может быть выявлено или отсутствует. В гражданских правоотношениях следует принципиально разграничивать вину физического лица и вину юридического лица, которую можно назвать "юридической" или "юридико-технической виной" <*>.

--------------------------------

<*> См.: Плотников В.А. Неосторожность как форма вины в гражданском праве: Дис... канд.

юрид. наук. М., 1993. С. 63 - 71.

Можно согласиться с выводом В.А. Плотникова, что вина юридического лица имеет специфику по сравнению с виной юридического лица. Однако указанные автором отличительные признаки, свойственные "юридической вине", представляются небесспорными и не свободными от противоречий. С одной стороны, автор провозглашает, что юридическая вина не знает форм в виде умысла и неосторожности, но при этом утверждает, что вина "обнаруживается в небрежности, недобросовестности, повлекших упущения в работе юридического лица", т.е. оперирует субъективными категориями. С другой стороны, по мысли автора, свидетельством существования юридической вины является не просто факт нарушения обязательства или

совершения деликта, а наступление неблагоприятных имущественных последствий. Здесь смешиваются не только субъективный и объективный подходы к понятию вины, но также понятия "факт правонарушения" и "наличие убытков", имеющие разное содержание. Утверждение, что носителем юридической вины может быть только юридическое лицо и что вина эта проявляется лишь в случаях, когда из закона и существа обязательства не вытекает необходимость установления вины конкретного гражданина <*>, необоснованно сужает сферу возможного применения категории "юридическая вина", а потому вряд ли когда-нибудь воплотится в законе или будет применяться на практике. Более того, п. 2 ст. 1070 ГК РФ прямо устанавливает принцип зависимости юридической ответственности от вины конкретного физического лица: "Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу".

--------------------------------

<*> См.: Плотников В.А. Неосторожность как форма вины в гражданском праве: Дис... канд. юрид. наук. С. 63 - 71.

Как справедливо указывал С.Н. Братусь, обоснование ответственности юридического лица виной его органов в подборе кадров, а также недостаточной организации и руководстве их деятельностью вступает в неустранимое противоречие между теоретическим обоснованием ответственности, что нет вины юридического лица, а есть вина его органов, и практическим выводом, что ответственность несет само юридическое лицо как субъект права. По мнению ученого, главный недостаток данной концепции состоит в недооценке процесса образования коллективной воли, в отрицании ее реальности. Ответственность юридического лица нельзя подменять персональной ответственностью его работников или руководителей. Однако в тех случаях, когда могут быть обнаружены конкретные работники или должностные лица, виновные в неисполнении либо ненадлежащем исполнении своих обязанностей, они могут быть наказаны в соответствии с нормами трудового, административного или уголовного права <*>.

--------------------------------

<*> См.: Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 2001. С. 179 - 181.

Получается, что наиболее пригодной по отношению к юридическим лицам является выработанная российской цивилистической наукой поведенческая концепция вины, которая может использоваться для определения вины юридического лица в административных и некоторых других правоотношениях.

Вина юридического лица за административные правонарушения. В действующем административном законодательстве РФ присутствует как субъективное (психологическое), так и объективное (поведенческое) понимание вины нарушителя, в том числе юридического лица. Любопытно, что наступление административной ответственности, по общему правилу предполагающее учет именно сознательной, волевой стороны поведения нарушителя <*>, в действующем Кодексе РФ об административных правонарушениях имеет своим основанием объективированное понимание вины юридического лица. Как гласит п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Административные наказания, которые могут применяться к юридическому лицу, носят исключительно имущественный характер (подп. 1 - 4 п. 1, п. 2 ст. 3.2 Кодекса об административных правонарушениях). Более того, в случае реорганизации юридического лица - нарушителя к административной ответственности привлекается не субъект правонарушения, а его правопреемник, к которому, согласно разделительному балансу и/или передаточному акту, перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которым было совершено административное правонарушение. Причем новый субъект права, созданный в процессе реорганизации, может даже не знать о факте совершения своим правопредшественником административного правонарушения (п. п. 3 - 7 ст. 2.10 Кодекса об административных правонарушениях).

--------------------------------

<*> См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. М., 1996. С. 269 - 294; Селивановский А. Ответственность юридических лиц за нарушение валютного законодательства // Хозяйство и право. 2002. N 9. С. 92 - 94; Аппакова Т.А. Проблемы административной ответственности юридических лиц // Вестник ВАС РФ. 2003. N 1.

С. 122 - 131; и др.

Рассматривая основания административной ответственности юридического лица в свете принципов и норм международного права, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 27 апреля 2001 г. N 7-П указал, что организации, а также лица, занимающиеся предпринимательской

деятельностью без образования юридического лица, могут быть признаны невиновными, если докажут, что совершение таможенного правонарушения было вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми для данных субъектов таможенных отношений препятствиями, находящимися вне их контроля, притом что они действовали с той степенью заботливости и осмотрительности, какая требовалась в целях надлежащего исполнения таможенных обязанностей, и что с их стороны к этому были приняты все меры (п. 1.1).

Таким образом, Конституционный Суд РФ определил вину юридического лица при нарушении таможенных правил в объективном аспекте, без использования конструкции вины представителей данной организации <*>.

--------------------------------

<*> См.: Черкаев Д.И. Административная ответственность юридических лиц // Законодательство. 2001. N 11. С. 55 - 56.

Между тем при назначении наказания за налоговые правонарушения учитывается субъективная форма вины нарушителя. Как установлено Налоговым кодексом РФ, виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности (п. 1 ст. 110 НК РФ). Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если совершившее его лицо осознавало противоправный характер своих действий (бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий или бездействия (п. 2 ст. 110 НК РФ). Налоговое правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, не осознавало противоправного характера своих действий (бездействия) либо вредный характер последствий, возникших вследствие этих действий (бездействия), хотя должно было и могло это осознавать (п. 3 ст. 110 НК РФ). Вина организации в совершении налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения (п. 4 ст. 110 НК РФ).

Проблема вины юридического лица в уголовном праве. Действующее российское законодательство не предусматривает уголовной ответственности юридических лиц, хотя в проектах Уголовного кодекса 1994 г. и 1995 г. данный институт присутствовал <*>.

--------------------------------

<*> См.: Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. М., 2003. С. 86 - 90.

Однако в уголовном праве Англии, Шотландии, Ирландии, Франции и Нидерландов уголовная ответственность юридических лиц предусмотрена, причем ее наступление может быть связано с действием (бездействием) физических лиц. Уголовная ответственность юридического лица возможна, во-первых, за действия любых лиц, выступающих от имени и в пользу данного юридического лица; во-вторых, за действия (бездействие) органов или законных представителей юридического лица; в-третьих, за действия аффилированных лиц (директора, учредителя и др.).

Согласно УК Франции 1992 г. юридическое лицо несет уголовную ответственность за некоторые деяния в экономической и финансовой сферах. Несчастный случай на производстве может квалифицироваться как преступная халатность и повлечь за собой уголовную ответственность руководителя (условное тюремное заключение, штраф) при наличии его вины, а также ответственность юридического лица, причем одновременно гражданскую (возмещение вреда и т.п.) и уголовную (штраф). За ряд налоговых правонарушений (подложную отчетность, мошенничество и пр.) уголовную ответственность тоже несут как виновные физические лица, так и сама компания, которая может быть принудительно ликвидирована в судебном порядке.

В Англии компании несут уголовную ответственность за преступления против общественного благосостояния, например за незаконную продажу спиртных напитков и т.п. Правовая доктрина мотивирует установление такой ответственности отождествлением действий уполномоченных лиц, выступающих от имени и в интересах компании, с действиями самой компании. Получается, что уголовная ответственность юридического лица имеет своим основанием ответственность конкретных физических лиц <*>.

--------------------------------

<*> См.: Гугкаев С. Некоторые аспекты уголовной ответственности юридических лиц в зарубежном праве // Иностранное право: Сб. научных статей и сообщений. / Ред. кол. Н.Е. Крылова, Л.В. Головко, А.В. Серебренникова. М., 2001. Вып. 2. С. 122 - 127.

Думается, что в России введение уголовной ответственности юридических лиц нецелесообразно. Можно согласиться с мнением Н.С. Суворова, что юридическому лицу нельзя вменять совершение уголовно наказуемого деяния, поскольку наказанию должны подвергаться только виновные, тогда как от наложения наказания на юридическое лицо могут претерпеть и

невинные, не участвовавшие в преступном решении или подавшие голос против такого решения. Более того, если даже все члены общего собрания единогласно проголосуют за принятие незаконного решения, то оно не будет иметь юридической силы. Администратор, который приведет его в исполнение, будет лично отвечать за совершенное им преступление, ибо он виновен, а члены общего собрания могут быть привлечены к ответственности по правилам о соучастии <*>.

--------------------------------

<*> См.: Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. С. 182 - 183.

Искусственно созданная дееспособность юридических лиц не может распространяться на совершение преступлений. Поэтому все, что называют преступлением юридического лица, всегда будет преступлением только отдельных его членов или представителей, т.е. физических лиц <*>.

--------------------------------

<*> См.: Азаревич Д.И. Юридические лица по римскому праву // Временник Демидовского лицея. 1882. С. 1 - 84.

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы.

Выводы

1.Правосубъектность юридического лица носит прежде всего гражданский характер. Участником административных, налоговых, трудовых и иных правоотношений юридическое лицо может становиться лишь постольку, поскольку признается субъектом гражданского права.

2.Пределы правосубъектности юридического лица обусловлены его искусственной природой. Будучи искусственным образованием, юридическое лицо может иметь любые права и обязанности, применимые к его природе. Право на фирменное наименование (п. 4 ст. 54, п. 2 ст. 132 ГК РФ), равно как могущее возникнуть у юридического лица право на защиту его деловой репутации и компенсацию морального вреда (п. 7 ст. 152 ГК РФ), является исключительным правом имущественного характера.

3.Правоспособность и дееспособность юридического лица не совпадают по содержанию и могут возникать и прекращаться не одновременно.

Общую правоспособность надлежит определить как принадлежащее юридическому лицу субъективное право, содержание которого заключается в способности иметь любые гражданские права и обязанности, не запрещенные законом и соответствующие природе юридического лица.

Юридическое лицо, обладающее специальной правоспособностью, может иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям деятельности, предусмотренным его учредительными документами и правовыми актами, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

4.Объем правоспособности юридического лица (общая или специальная) может быть установлен только законом. Если учредители коммерческой организации, обладающей в силу закона общей правоспособностью, самостоятельно устанавливают в ее учредительных документах ограничения на осуществление отдельных видов деятельности либо указывают их исчерпывающий перечень, подобные самоограничения не изменяют общий характер правоспособности данного юридического лица.

5.Выдача или приостановление (аннулирование) лицензии на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию, являются актами административного права, юридическими фактами, которые влекут за собой возникновение либо прекращение у обладающего общей правоспособностью юридического лица субъективного права, которое дает возможность совершать сделки, а также иные юридически значимые либо фактические действия в определенной сфере общественной деятельности. Выдача лицензии не превращает установленную законом общую правоспособность юридического лица в специальную. Получение либо утрата (приостановление, аннулирование) лицензии юридическим лицом, обладающим общей правоспособностью, не влияет на его правосубъектность.

Для юридических лиц, наделенных законом специальной правоспособностью, выдача соответствующей лицензии означает приобретение субъективного права на осуществление их основной деятельности в рамках специальной правоспособности. Правовым последствием аннулирования (отзыва) лицензии у такого юридического лица будет фактическое лишение его специальной правосубъектности, что повлечет ликвидацию самого юридического лица.

6.Сделка, совершенная юридическим лицом, обладающим как общей, так и специальной правоспособностью, но не имеющим лицензии на осуществление соответствующей деятельности, является оспоримой (ст. 173 ГК РФ).

7.Принцип вины, в том числе в форме умысла и неосторожности в их поведенческой

трактовке, установленный в качестве обязательного элемента состава гражданского

правонарушения, может использоваться применительно к юридическому лицу в любых ситуациях. Тот факт, что от имени юридического лица выступают конкретные физические лица, не изменяет самостоятельного характера воли, поведения и ответственности юридического лица за свои действия в гражданских правоотношениях.

Вина юридического лица как субъекта гражданско-правовой ответственности есть его собственная вина, а не вина его органов, учредителей (участников), работников или иных лиц. Гражданские права и обязанности принадлежат юридическому лицу, обладающему правоспособностью и дееспособностью, содержание которой не совпадает и не сводится к правосубъектности физических лиц, действующих от его имени. Будучи полноправным участником гражданско-правовых отношений, юридическое лицо самостоятельно несет ответственность за свою вину, т.е. за собственное поведение, нарушающее права и законные интересы других субъектов.

Глава II. КОРПОРАТИВНАЯ ПРИРОДА ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ И ЕГО УЧРЕДИТЕЛЯМИ

§ 1. Понятие учредителя юридического лица

Определение учредителя. В Российской Федерации, как и в большинстве зарубежных правопорядков, юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации. Для создания юридического лица требуются инициативные действия одного или нескольких лиц, которые должны выступить от имени и в интересах будущей компании. Этих лиц именуют учредителями (fondateurs, promoters, Grunders). Учредителям принадлежит идея создания юридического лица и разработка плана для ее осуществления <*>.

--------------------------------

<*> См.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1. М., 2003. С. 403 - 405.

Впервые понятие "учредитель" встречается во французском Законе о коммандитных товариществах на акциях 1856 г., позднее - в английском Законе 1862 г. Легальное определение учредителя появилось в новелле 1884 г. к Торговому уложению для государств Германского союза 1861 г. Учредителями назывались акционеры (не менее пяти), которые разрабатывали устав акционерного общества, отвечающий требованиям закона, созывали учредительное собрание (общее собрание подписчиков, акционеров) для выборов правления и наблюдательного совета. Учредители обязаны были удостоверить наличие всех условий, требуемых для возникновения акционерного общества, представляли в торговый суд для внесения в торговый регистр необходимые данные, за правильность которых они отвечали перед остальными акционерами и самим обществом <*>.

--------------------------------

<*> См.: Каминка А.И. Акционерные компании. Т. 1. СПб., 1902. С. 313 - 316; Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000. С. 198 - 220.

В ряде зарубежных стран учредителями именуются лица, подписавшие (принявшие) учредительные документы юридического лица <*>. Согласно § 28 Акционерного закона ФРГ учредителями общества являются акционеры, которые утвердили его устав <**>. В соответствии с постановлением французского Кассационного суда от 30 октября 1930 г. в качестве учредителя рассматривается всякое лицо, поставившее свою подпись на проекте устава.

--------------------------------

<*> См.: Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России: сравнительный анализ. М., 1996. С. 34 - 38.

<**> См.: Германское право. Ч. II. Торговое уложение и другие законы: Пер. с нем. М., 1996.

Начиная с XVII в. увеличивалось число людей, профессионально специализирующихся на учреждении акционерных компаний (обществ, корпораций). Консультационные, правовые, финансовые, иные фактические и юридические услуги по созданию компаний оказывают аудиторы, юридические фирмы, специализированные эмиссионные институты и пр. В английской правовой доктрине их называют промоутеры (рromoters).

Термин рromoter употребляется в нескольких значениях: 1) лицо, способствующее развитию чего-либо; 2) лицо, предпринимающее в собственных интересах или в интересах третьих лиц предварительные действия, необходимые для образования компании или организации иного предприятия; 3) лица, впервые объединившиеся в целях создания компании, подготовки проспекта эмиссии, проведения подписки на акции, обеспечения соблюдения правил, предписанных учредительным договором; 4) учредитель <*>.

--------------------------------

<*> См.: Завидов Д.А. Анализ правового регулирования создания и деятельности акционерных обществ в Великобритании в сравнении с некоторыми тенденциями развития корпоративного права Швеции: Дис... канд. юрид. наук. С. 7, 42 - 43.

Различие между собственно учредителями, т.е. лицами, которые разрабатывали и принимали устав, и лицами, которые своими действиями активно участвовали в создании компании (именуемыми в Англии промоутерами, в США - организаторами, во Франции - учредителями в широком смысле), проводится в законодательстве и судебной практике большинства стран. Однако различия в правовом положении учредителей в узком и широком смысле (организаторов, промоутеров) отсутствуют, поскольку и те, и другие несут ответственность за нарушение предписаний, касающихся создания компании <*>.

--------------------------------

<*> См.: Кулагин М.И. Избранные труды. М., 1997. С. 80.

Согласно нормам п. 1 ст. 9 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. "Об акционерных обществах" <1>; ст. 4 Федерального закона от 10 апреля 1996 г. "О производственных кооперативах" <2>; п. 2 ст. 8 Федерального закона от 11 октября 2002 г. "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" <3>; п. 2 ст. 13 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. "О некоммерческих организациях" <4> и др. создание юридического лица путем учреждения осуществляется по решению одного или нескольких его учредителей.

--------------------------------

<1> Текст по состоянию на 1 июня 2004 г. // СПС "КонсультантПлюс". ВерсияПроф.

<2> СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2321; 2001. N 21. Ст. 2062; 2002. N 12. Ст. 1093. Далее - Закон о производственных кооперативах.

<3> СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746. Далее - Закон о государственных предприятиях.

<4> СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 145; 1998. N 48. Ст. 5849; 1999. N 28. Ст. 3473; 2002. N 12. Ст. 1093; 2002. N 52. Ч. 2. Ст. 5141; 2003. N 52. Ч. 1. Ст. 5031. Далее - Закон о некоммерческих организациях.

Действующее российское законодательство не определяет понятие "учредитель", хотя устанавливает его права и обязанности по созданию юридического лица. Учредители подписывают (заключают, утверждают) учредительные документы юридического лица, формируют его уставный капитал, избирают руководящие органы, получают требуемые разрешения и согласования, совершают иные фактические и юридические действия, необходимые для государственной регистрации юридического лица и обеспечения его нормального функционирования (ст. 52 ГК РФ).

Таким образом, учредителем может быть назван субъект права, который совершает сделки, иные юридически значимые и фактические действия, направленные на создание юридического лица, а именно: принимает решение о создании нового субъекта права, принимает (утверждает) его учредительные документы, передает ему в собственность (или на ином праве) часть своего имущества для формирования его уставного капитала.

Соотношение понятий "учредитель", "участник", "член". Говоря об учредителях, законодатель часто оперирует терминами "участники", "члены". В русском языке слово "участник" обозначает лицо, которое имеет долю, часть, пай в каком-либо имуществе или предприятии; "быть участником" или "принимать участие" означает, что некое лицо является товарищем, сотрудником, помощником в деле; касается, имеет отношение, стоит близко к чему-либо имущественно или нравственно. Слово "член" понимается как "часть целого". Применительно к человеку "быть членом" или "обладать членством" означает состояние лица, его связанность с каким-либо целым, права и обязанности по отношению к этому целому <*>.

--------------------------------

<*> См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. IV. М., 1998. С. 527, 609.

В российском законодательстве понятия "участник" и "член" совпадают, тогда как понятия "учредитель" и "участник (член)" не являются тождественными. Норма п. 2 ст. 75 ГК РФ гласит, что участник полного товарищества, не являющийся его учредителем, отвечает наравне с другими участниками по обязательствам, возникшим до его вступления в товарищество.

Статус учредителей разных видов юридических лиц имеет свою специфику.

Правовое положение учредителей в юридических лицах - корпорациях, основанных на фиксированном членстве (участии), отличается от статуса учредителей юридических лиц - учреждений, не имеющих фиксированного членства (участия) <*>.

--------------------------------