Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпорка по гр праву_k.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
18.04.2015
Размер:
686.08 Кб
Скачать

30. Понятие договора бытового подряда, его отличительные признаки.

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную для удовлетворения личных, домашних, семейных потребностей заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу". Согласно п. 2 и п. 3 ст. 683 ГК договор бытового подряда является публичным договором (ст. 396 ГК). К отношениям по договору бытового подряда применяется законодательство о защите прав потребителей.

Договор подряда может быть отнесен к бытовому подряду при наличии следующих условий:

1) подрядчиком может выступать только лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность;

2) заказчиком всегда может выступать только гражданин;

3) выполняемая работа должна быть предназначена для удовлетворения личных, домашних, семейных потребностей заказчика.

Специфика договора бытового подряда состоит еще и в том, что он заключается не в форме составления одного документа, подписанного сторонами или путем обмена документами, а в виде договора присоединения. "договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом".

Если иное не установлено законодательством или договором, договор бытового подряда считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи подрядчиком заказчику квитанции или другого документа, подтверждающего заключение договора.

Это не исключает возможности заключить договор в виде подписания одного документа.. Поскольку моментом заключения договора бытового подряда является выдача квитанции, то уместно подчеркнуть, что в обязательном порядке должно быть указано в квитанции:

1) стороны, их адреса, другие реквизиты;

2) кто предоставляет материал для работы, название материала, цена;

3) вопросы оплаты, в т.ч. материала, – предварительная оплата или по окончании работы;

4) сроки выполнения работы;

5) стоимость работ, которая не должна быть выше регулируемой соответствующими государственными органами.

Итак, форма договора бытового подряда – квитанция. По этой причине образец данного договора не приводится.

Если заказчика не устраивают условия, оговоренные квитанцией, стороны могут заключить договор, образец которого помещен под № 6.1, с учетом приведенной выше специфики.

Отличительные признаки договора бытового подряда.

1. Субъектный состав. На стороне подрядчика выступает лицо, осуществляющее соответствующую предпринимательскую деятельность по выполнению работ, как правило, коммерческая организация или индивидуальный предприниматель. Заказчиком по такому договору может быть только гражданин.

2. Предмет договора — работа предназначается для удовлетворения бытовых или других личных потребностей заказчика. Данные отношения полностью подпадают под действие законодательства о защите прав потребителей.

31.Понятие и значение договора строительного подряда. Стороны, предмет, цена и срок в договоре строительного подряда.

Договор строительного подряда — соглашение, по которому подрядчик обязуется построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные или
иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять результат и уплатить обусловленную цену. По своей правовой природе договор строительного подряда является двусторонним, консенсуальным, возмездным. Договором строительного подряда опосредуются работы, связанные с реконструкцией соответствующих объектов,
монтажные, пуско-наладочные работы, работы по капиталь¬
ному ремонту (если иное не предусмотрено договором).
Если по договору выполняются работы для удовлетворения
бытовых или личных потребностей граждан-заказчиков,
то применяются также нормы о бытовом подряде. Правовое регулирование отношений по строительному
подряду осуществляется многочисленными нормативными правовыми актами, основными из которых являются: • Гражданский кодекс Республики Беларусь; • Инвестиционный кодекс Республики Беларусь; • Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
в Республике Беларусь», • Правила заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450 (вред. 01.11.2006).Сторонами договора строительного подряда выступают
подрядчик и заказчик. Заказчик (застройщик) - инвестор или
лицо, уполномоченное инвестором, привлекающее под¬
рядчика для реализации инвестиционного проекта путем
заключения договора строительного подряда. Заказчиками
по договору строительного подряда могут быть физические
и юридические лица. Подрядчик — специализированная
строительная организация, имеющая разрешение на выполнение обусловленных договором работ. При реализации строительного проекта задействуются, как правило,
несколько строительных, монтажных и других организаций.
Они привлекаются по договору субподряда. Предметом договора является выполнение работ и их
результат. Срок выполнения работ по договору строительного
подряда указывается в договоре по согласованию сторон и
является существенным условием договора. Срок выполнения работ определяется сроком начала работы и сроком ее
окончания, которые должны быть указаны в договоре. Форма договора письменная, путем составления единого
документа.

32. Риск случайной гибели и повреждения имущества. Права и обязанности сторон. Договор субподряда.

  1. Понятие, признаки,сфера использования договора на выполнение проектных и изыскательских работ.

По договору на выполнение научно-исследовательских работ
(далее — НИР) исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования. По своей правовой природе договор является двусторонним, консенсуальным, возмездным. Сторонами договора выступают заказчик и исполнитель,
которыми могут быть физические и юридические лица. Предметом договора являются научные и технические
результаты выполненных работ. Цена устанавливается по соглашению сторон и включает в себя издержки исполнителя, а также вознаграждение за работу. Срок также определяется сторонами. Форма договора
подчиняется общим правилам о форме сделок. Риск случайной невозможности исполнения несет заказчик, поскольку он определяет цель и задачи научных исследований. Подрядчик обязан: провести работы в соответствии с техническим заданием и передать их результаты заказчику,
выполнить работы лично, качественно и в срок. В обязанности заказчика входит: передать необходимую для выполнения работ информацию, принять и оплатить выполненные
работы. Сдача-приемка выполненных работ оформляется
двусторонним актом. Обе стороны договора обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора и полученных результатов.

  1. Договор на выполнение НИОКР.

По договору на выполнение научно-исследовательских работ
(далее — НИР) исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования,
а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ (далее — ОКР) — разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или
новую технологию, а другая сторона (заказчик) обязуется
принять работу и оплатить. По своей правовой природе договор является двусторонним, консенсуальным, возмездным. Сторонами договора выступают заказчик и исполнитель,
которыми могут быть физические и юридические лица. Предметом договора являются научные и технические
результаты выполненных работ. Цена устанавливается по соглашению сторон и включает в себя издержки исполнителя, а также вознаграждение за работу. Срок также определяется сторонами. Форма договора
подчиняется общим правилам о форме сделок. Риск случайной невозможности исполнения несет заказчик, поскольку он определяет цель и задачи научных исследований и технических разработок. Подрядчик обязан: провести работы в соответствии с техническим заданием и передать их результаты заказчику,
выполнить работы лично, качественно и в срок. В обязанности заказчика входит: передать необходимую для выполнения работ информацию, принять и оплатить выполненные
работы. Сдача-приемка выполненных работ оформляется
двусторонним актом. Обе стороны договора обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора и полученных результатов.

  1. Договор возмездного оказание услуг. Виды договоров об оказании услуг в условиях рыночных отношений.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. По своей правовой природе договор возмездного оказания услуг является двусторонним, консенсуальным, публичным (в большинстве случаев). Предметом договора является совершение определенных
действий или осуществление определенной деятельности,
именуемых услугами. Цена услуг определяется сторонами. Сторонами договора являются исполнитель и заказчик,
в качестве которых могут выступать физические и юридические лица. Однако законодательством может устанавливаться специальный субъектный состав конкретного договора. Кроме того, деятельность по оказанию некоторых
услуг подлежит лицензированию (аудиторские услуги,
юридические, туристические и др.).Заказчик обязан оплатить оказанные услуги в сроки и
порядке, указанные в законодательстве или договоре. Исполнитель обязан оказать услугу (по общему правилу)
лично, а заказчик ее оплатить в порядке и сроки, согласованные с исполнителем. Специфика данного договора заключается в том, что
как исполнителю, так и заказчику предоставлено право
отказаться от исполнения договора возмездного оказания
услуг. Отказ от исполнения договора возможен в любое
время: до начала оказания, во время оказания, но до завершения оказания услуги. При этом если заказчик отказывается от договора, он несет ограниченную ответственность:
возмещает только реальный ущерб, причиненный исполнителю. Если от договора отказывается исполнитель, он обязан
возместить убытки заказчику в полном объеме.

  1. Понятие и классификация договора перевозки. Стороны в договоре перевозки грузов. Предмет договора перевозки грузов. Основные права и обязанности сторон по договору перевозки грузов.

Договор перевозки груза - соглашение, в силу которого
перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную
плату (ст. 739 ГК).

По своей правовой природе договор перевозки двусторонний, возмездный, реальный (чартер — консенсуальный), публичный, договор в пользу третьего лица. Стороны договора — перевозчик и отправитель. Перевозчики — коммерческие юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие перевозки по закону
или на основании лицензии, отправители — юридические
и физические лица, от имени которых сдается для перевозки груз и оформляется перевозочный документ. Управомоченное на получение груза лицо является грузополучателем (физическое или юридическое лицо). Он не является
стороной по договору (кроме случаев, когда он одновременно является грузоотправителем), однако имеет определенные права и обязанности по отношению к перевозчику
(это договор в пользу третьего лица). Предмет договора — транспортная деятельность перевозчика по доставке груза в место назначения, т. е. оказание услуги фактического характера. Заключение договора перевозки груза подтверждается
составлением транспортной накладной (коносамента или
иного документа на груз, предусмотренного транспортным уставом или кодексом, иными актами законодательства), которая при несохранности груза является необходимым условием для предъявления претензии и иска к перевозчику. В ней отражены сведения о самом грузе, о размере
взысканной провозной платы и др.4. Обязательства по предоставлению
перевозочных средств и предъявление груза
к перевозне Основанием возникновения обязательства является
договор об организации перевозок грузов. По договору об
организации перевозок грузов перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец передавать
к перевозке грузы в обусловленном объеме; определяются
объемы, сроки предоставления транспортных средств и грузов, порядок расчетов и другие условия. Перевозчик должен подать отправителю под погрузку
обусловленное количество транспортных средств, исправных
и в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего
груза. Грузоотправитель вправе отказаться от непригодных
для перевозки транспортных средств. Грузоотправитель обязан предъявить груз для перевозки.
Сдаваемый к перевозке груз должен быть поименован, затарен, упакован. Вес груза определяется перевозчиком или
грузоотправителем или совместно в зависимости от вида
транспорта (железная дорога сама определяет массу груза).
Погрузка осуществляется перевозчиком или грузоотправителем в зависимости от вида транспорта (на автомобиль¬
ном транспорте — грузоотправителем), места погрузки,
свойства груза и других факторов.

Обязанности перевозчика: • доставить груз в пункт назначения в установленный
срок; • обеспечить сохранность груза в пути следования; • выдать груз уполномоченному на его получение лицу; • выгрузить груз (если такая обязанность не лежит на
грузополучателе); • при выгрузке проверить массу груза, количество мест
и состояние груза;

• при неявке грузополучателя за грузом передать груз
на хранение.

Права перевозчика: • получить провозную плату; • удерживать переданные для перевозки грузы в обеспечение причитающейся провозной платы и других платежей
по перевозке.

Обязанности грузоотправителя: • внести провозные платежи; • в случае нарушения условий договора перевозки до
предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, предъявить ему претензию в порядке, предусмотренном законодательством.

Права грузоотправителя: • требовать доставки груза в пункт назначения.

Несмотря на то, что грузополучатель не является стороной договора перевозки, законодатель наделяет его правами
и обязанностями.

Обязанности грузополучателя:

• произвести окончательные расчеты с перевозчиком,
если это необходимо по условиям договора;

• принять груз от перевозчика и вывезти его в установленный срок;

• если это предусмотрено условиями договора, очистить
перевозочные средства от остатков груза, мусора, а в необходимых случаях промыть перевозочные средства и продезинфицировать их (при железнодорожной перевозке).

  1. Договор перевозки пассажира и багажа.

По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае
сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт
назначения и выдать его уполномоченному на получение
багажа лицу; пассажир обязуется уплатить, если иное не
определено законодательными актами, установленную
плату за проезд, а при сдаче багажа — и за провоз багажа
(п. 1 ст. 740 ГК).По своей правовой природе договор перевозки пассажира является консенсуальным, возмездным, двусторонним,
публичным. Сторонами договора являются перевозчик (транспортная организация) и пассажир (любое физическое лицо). Предмет договора — транспортная деятельность перевозчика по доставке пассажира и его багажа в пункт назначения. Если иное не определено законодательством, заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом
и (или) иным документом, предусмотренным законодательством, а сдача пассажиром багажа — багажной квитанцией.
При перевозке пассажиров городским транспортом заключение договора осуществляется путем совершения конклюдентных действий (осуществление платежа жетоном,
пластиковой карточкой или талоном).Цена договора состоит из оплаты услуг по перевозке.
Стоимость услуг определяется соглашением сторон. Однако плата за перевозку пассажиров и багажа транспортом
общего пользования определяется на основании тарифов,
утверждаемых в порядке', установленном транспортным
законодательством. Для некоторых категорий граждан устанавливаются льготы по оплате. Права и обязанности пассажира регламентируются специальным законодательством по отдельным видам транспорта. Основные права пассажира: провозить с собой ручную кладь в пределах установленных норм; сдавать к перевозке багаж за плату по тарифам. Обязанности пассажира:
своевременно оплатить услуги по перевозке; соблюдать
правила перевозок, установленные на отдельных видах
транспорта. Договор перевозки багажа — соглашение, в силу которого перевозчик обязуется доставить багаж, сданный ему
пассажиром, в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение багажа лицу, а пассажир обязуется
уплатить за перевозку багажа установленную плату. По своей правовой природе это договор двусторонний,
возмездный, реальный, публичный. Перевозка багажа оформляется багажной квитанцией.

  1. Претензии и иски по перевозкам.

Предъявлению иска, вытекающего из перевозки груза,
предшествует предъявление претензии к перевозчику в силу
ст. 751 ГК. Претензия составляется в письменной форме с изложением требований к перевозчику, подтвержденных документами, обосновывающими их, и признается предъявленной надлежащим образом при соблюдении установленных транспортным законодательством правил. Для обращения к перевозчику с претензией транспортное
законодательство устанавливает сроки, именуемые претензионными. Ни продлению, ни восстановлению они не подлежат, а их пропуск погашает право заявителя на предъявление иска в суд. Таких сроков два: по претензиям об уплате
штрафов - 45 дней, по остальным требованиям — 6 месяцев.
Ответ на претензию должен быть дан в течение 30 дней. Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо
неполучения ответа в 30-дневный срок. Срок исковой давности по требованиям, возникающим
из перевозки грузов, 1 год.

  1. Договор транспортной экспедиции.

Договор транспортной экспедиции - это соглашение сторон, в силу которого одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента —
грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или
организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. По своей правовой природе договор транспортной экспедиции является двусторонним, возмездным, консенсуальным (при выполнении экспедитором услуг с уже вверенным ему грузом — реальным). Сторонами договора являются экспедитор (субъект предпринимательской деятельности, имеющий лицензию на
осуществление данного вида деятельности) и клиент (физическое лицо или организация). Предметом договора транспортной экспедиции являются услуги, оказываемые экспедитором в связи с перевозкой груза. Договор оформляется в простой письменной форме. В обязанности экспедитора входит: • организация перевозки груза транспортом и маршрутом, избираемым экспедитором или клиентом (по соглашению); • заключение договора перевозки груза от своего имени или от имени клиента; • обеспечение отправки и получения груза и др.

Клиент обязан: • оплатить услуги экспедитора; • выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей; • предоставить необходимые документы и другую информацию, необходимую для исполнения экспедитором
его обязанностей.

Правовое регулирование транспортно-экспедиционной
деятельности осуществляется в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 13.06.2006 № 124-3 «О транспорт-
но-экспедиционной деятельности» (в ред. от 26.12.2007).

  1. Понятие договора займа, его предмет и форма. Стороны в договоре займа, их права и обязанности.

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить продавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Это реальный и односторонний договор, он считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на территории Республики Беларусь с соблюдением правил ст. 141, 142 и 298 ГК,

Предметом договора займа выступают деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками.

Договор займа должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законодательством размер базовой ве¬личины, а в случаях, когда заимодавцем является юриди¬ческое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной доку¬мент, удостоверяющий передачу ему заимодавцем опреде¬ленной денежной суммы или определенного количества вещей.

Сторонами договора являются заемщик и заимодавец. Ими могут быть и физические, и юридические лица. Осо¬бый субъектный состав имеет договор государственного займа. Его стороны - Республика Беларусь и админист-ративно-территориальные единицы.

Договор займа является возмездным, если иное не предусмотрено законодательством или самим договором.

Договор займа предполагается беспроцентным если заключен между гражданами на сумму, не превышающую установленный законодательством пятидесятикратный размер базовой величины, и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сто¬рон, а также если заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми признаками.

Правила о безвозмездном характере договора имеют место, если в договоре прямо не предусмотрено иное.

В возмездных договорах займа, если иное не предусмотрено законодательством или договором займа, заимо¬давец имеет право на получение с заемщика процентов.

Размер и порядок уплаты процентов опреде¬ляются договором.

При отсутствии в договоре условия о размере процентов размер определяется существующей в месте жительства заимодавца, а если заимодавцем является юридическое лицо - в месте его нахождения ставкой банковского про¬цента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заем-щиком суммы долга или его соответствующей части.

При отсутствии иного соглашения проценты выплачи¬ваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.

Виды договора займа:

- целевой заем;

- заем, оформленный векселем или облигацией;

-договор государственного займа. Государство может выпускать государственные облигации или иные ценные бумаги, устанавливающие между государством и юридическими или физическими лицами отношения займа. Такой заем является одной из форм внутреннего государственного долга;

-коммерческий заем. Этот заем производится не по самостоятельному договору, а во исполнение обяза¬тельств по реализации товаров, выполнению работ или оказанию услуг, вытекающих из другого дого¬вора (товары поставляются ранее их оплаты).

По договору займа заемщик обязан:

♦ возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребова¬ния, сумма займа должна быть возвращена заем¬щиком в течение 30 дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не пре¬дусмотрено договором. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма беспроцентного займа мо¬жет быть возвращена заемщиком досрочно;

♦ выплатить проценты. Сумма займа, предоставлен¬ного под проценты, может быть возвращена досрочно с согласия заимодавца. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считаете возвращенной в момент передачи ее заимодавцем или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.

Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от заимодавца или по¬лучены в меньшем количестве, чем указано в договоре.

Заимодавец вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов если иное не предусмотрено договором в случае невыполне¬ния заемщиком предусмотренных договором займа обязан¬ностей по обеспечению возврата суммы займа и утраты обес¬печения договора займа или ухудшились его условия по обстоятельствам, за которые заимодавец не отвечает.

Согласно условиям договора заемщик обязан вернуть заимодавцу сумму займа, а также проценты, установлен¬ные за пользование заемными средствами. В случае нару¬шения условий договора ответственность наступает по правилам гл. 25 ГК (ответственность за нарушение обя-зательств).

Заемщик уплачивает: сумму займа; проценты, уста¬новленные за пользование заемными средствами; а также проценты в размере, предусмотренном п. 1 ст. 366 ГК, со дня, когда сумма займа должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу.

  1. Понятие, предмет, срок кредитного договора. Форма кредита. Стороны кредитного договора, их права и обязанности. Ответственность сторон.

Кредитные правоотношения - это урегулированные нормами права отношения между банком или небанков¬ской кредитно-финансовой организацией (кредитодателем) и кредитополучателем, возникающие в связи с предостав¬лением последнему денежных средств (кредита).

Кредит - привлеченные и (или) собственные денежные средства, предоставленные банком другому лицу (кредито¬получателю) в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором.

Кредитование - предоставление (размещение) банкой (кредитодателем) кредита от своего имени и за свой счет и на условиях возвратности, платности и срочности с заключением между кредитодателем и кредитополучателем (юридическим лицом, в том числе банком, или физичес-ким лицом) кредитного договора.

Банковское законодательство различает следующие виды кредитов.

Для целей финансовой и статистической отчетности, оценки кредитных рисков кредиты подразделяются на краткосрочные и долгосрочные.

К краткосрочным кредитам относятся кредиты со сроком полного погашения, первоначально установленным кредитным договором, до одного года включительно.

К долгосрочным кредитам относятся кредиты со сро¬ком полного погашения, первоначально установленным кредитным договором, свыше одного года.

Краткосрочные и долгосрочные кредиты физическим ли¬цам (за исключением индивидуальных предпринимателей) классифицируются на кредиты на финансирование недви¬жимости и на кредиты на потребительские нужды.

К кредитам на потребительские нужды относятся так¬же кредиты, использованные для получения дохода при осуществлении деятельности, не являющейся в соответ¬ствии с законодательством предпринимательской деятель¬ностью (деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленная деятельность и т.д.), и кредиты, целевое использование для которых не установлено.

К микрокредитам относятся кредиты, предоставляе¬мые по упрощенной процедуре, при условии, что совокуп¬ная сумма (для кредитных линий - максимальный размер (лимит) общей суммы предоставляемых кредитополучате¬лю денежных средств) по всем действующим кредитным договорам, заключенным между банком-кредитодателем и кредитополучателем, не превышает 7500 базовых вели¬чин, установленных законодательством на момент заклю¬чения последнего кредитного договора.

Кредиты, по которым продлен срок полного погашения, со дня заключения дополнительного соглашения кредитному договору о продлении срока относятся к пролонгированным, за исключением продления срока погашения кредита при овердрафтном кредитовании.

Овердрафтное кредитование - предоставление кредита на сумму, превышающую остаток денежных средств на текущем (расчетном) счете, карт-счете или корреспондентском счете кредитополучателя, в безналичном порядке либо путем перечисления банком денежных средств в оплату расчетных документов, представленных кредитополучателем, либо путем использования денежных средств в соответствии с указаниями кредитополучателя посредством использования платежных инструментов (чека, дебетовой банковской пластиковой карточки, других инст¬рументов) или путем выдачи кредитополучателю налич¬ных денежных средств.

Овердрафт - дебетовое сальдо по текущему (расчет¬ному) счету, карт-счету или корреспондентскому счету кредитополучателя, возникающее в течение банковского дня в результате овердрафтного кредитования. При этом счет кредитополучателя - текущий (расчетный) счет, карт-счет, корреспондентский счет, счет банка по учету кредитов, полученных от других банков, в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета в банках Респуб¬лики Беларусь.

Кредитование юридических лиц (в том числе банков) и физических лиц (в том числе индивидуальных предпри¬нимателей, осуществляющих предпринимательскую дея¬тельность) производится как с открытием, так и без от¬крытия текущих (расчетных) счетов.

Кредитование юридических лиц с привлечением внешних займов (кредитов) осуществляется с учетом осо¬бенностей, определенных международным договором (со¬глашением), межбанковским кредитным договором, инди¬видуальным кредитным соглашением, иным документом, содержащим условия кредитования, а также Положением «О внешних государственных займах (кредитах)», утверж¬денным Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252.

Кроме непосредственного кредита к формам кредита относят:

♦ кредитную линию. В этом случае кредит предостав¬ляется для определенных целей в согласованном сторонами размере частями в течение срока, уста¬новленного в договоре:

♦ межбанковский кредит, в котором субъектами дан¬ных отношений являются отношения между банка¬ми по взаимному кредитованию.

К принципам кредитования относятся:

- целевое предоставление денежных средств;

- возмездный характер кредитования;

- срочный характер кредитования;

-защита кредита от невозврата (гарантийный депо¬зит денег, страхование кредитодателем риска невоз¬врата кредита, перевод на кредитодателя правового титула (на имущество и имущественные права), залог недвижимого и движимого имущества, пору¬чительство, гарантия и иные способы, предусмот¬ренные законодательством Республики Беларусь или договором).

Кредитный договор является разновидностью договора займа.

В соответствии со ст. 137 Банковского кодекса Рес¬публики Беларусь (далее - БК) по кредитному договору банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуются предоставить денежные сред¬ства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в разме¬ре и на условиях, предусмотренных договором, а кредито¬получатель обязуется возвратить кредит и уплатить про¬центы за пользование им.

Небанковская кредитно-финансовая организация вправе предоставлять кредиты только за счет собственных средств. Договор является консенсуальным, двусторонним.

Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы кредитного договора влечет его недействительность.

Предметом договора выступают денежные средства в белорусских рублях, в иностранной валюте.

Сторонами кредитного договора являются кредитодатель (банки либо небанковские кредитно-финансовые организации, имеющие лицензию Национального банка) и кредитополучатель (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица).

К существенным условиям кредитного договора от¬носятся:

♦ сумма кредита с указанием валюты кредита;

♦ сроки и порядок предоставления и погашения кре¬дита;

♦ проценты за пользование кредитом и порядок их уплаты; целевое использование кредита;

♦ способ обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;

♦ ответственность кредитодателя и кредитополучате¬ля за невыполнение условии договора;

♦ иные условия, относительно которых по заявле¬нию одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Кредитный договор действует с момента его заключе¬ния и до полного исполнения кредитополучателем своих обязательств по возврату кредита (погашению кредита) и уплате процентов за пользование им, а также полного исполнения сторонами иных обязательств, вытекающих из кредитного договора.

Срок пользования кредитом исчисляется со дня его предоставления до полного исполнения кредитополучате¬лем своих обязательств по погашению кредита.

Днем предоставления кредита считается день, когда сумма кредита зачисляется на счет кредитополучателя либо перечисляется банком в оплату расчетных докумен¬тов, представленных кредитополучателем. Каждая из сторон обязана согласно условиям договора выполнить свою часть обязательств. Так, кредитодатель обязан предоставить денежные средства, а кредитополучатель вернуть их в установленный срок и выплатить соответствующие проценты.

Кредитодатель имеет право отказаться от заключения кредитного договора при наличии оснований, свидетельствующих о том, что предоставленная кредитополуча¬телю сумма кредита не будет возвращена в срок; при не¬предоставлении кредитополучателем обеспечения погаше¬ния кредита; при принятий хозяйственным судом реше¬ния о банкротстве; при наличии иных оснований, предус¬мотренных законодательством Республики Беларусь.

В свою очередь кредитополучатель вправе досрочно погасить кредит, если это предусмотрено кредитным дого¬вором либо есть согласие кредитодателя, а также после заключения договора полностью или частично отказаться от получения кредита. Однако реализовать это право он может только в случае, если уведомит об этом кредитода¬теля до установленного в договоре срока предоставления кредита.

Кредитный договор может быть заключен только с ус¬ловием о целевом использовании кредита.

Кредитодатель при заключении кредитного договора с каждым конкретным кредитополучателем самостоятельно определяет размер процентов за пользование кредитом. Стороны вправе предусмотреть в кредитном договоре поря¬док, при котором проценты за пользование кредитом уп¬лачиваются полностью в день возврата кредита или рав-номерными взносами в период его погашения.

Взыскание процентов за пользование кредитом в мо¬мент выдачи кредита не допускается.

Кредитополучатель, не погасивший кредит в срок, обязан в период со дня истечения срока возврата кредита до его полного погашения уплачивать повышенные про¬центы в размере, определенном кредитным договором, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь или договором.

  1. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг).

По договору финансирования под уступку денежного
требования (факторинга) одна сторона (фактор) обязуется второй стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на стороне
кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного
обязательства должника с дисконтом (разница между суммой денежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору) с уведомлением должника о переходе прав кредитора к фактору (открытый факторинг) либо без уведомления о таком переходе (скрытый
факторинг) (ст. 772 ГК).По своей правовой природе договор факторинга являет¬
ся двусторонним, консенсуальным, возмездным.Предметом договора факторинга является финансирование кредитора — выплата ему суммы денежного обязательства должника с учетом дисконта. Этот договор может
заключаться как по поводу одного, так и ряда денежных
обязательств, в том числе и тех, которые могут возникнуть
в будущем, в частности однородных денежных обязательств
по получению оплаты за поставленный товар (п. 3 ст. 772 ГК).
При скрытом факторинге в предмет договора входит и возврат денежных средств фактору за счет полученного им от
должника (фактическая уступка денежного требования), а при
открытом факторинге - переход прав кредитора к фактору
(юридическая уступка денежного требования).К существенным условиям договора относится также его
цена, то есть размер дисконта (в твердой сумме или в виде
процента).Договор факторинга должен быть заключен в письменной
форме.Стороны договора факторинга — фактор и кредитор. В качестве фактора может выступать банк или небанковскаякредитно-финансовая организация, в качестве кредитора - физическое или юридическое лицо.Обязанности фактора: • вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на стороне кредитора путем выплаты
ему суммы денежного обязательства должника с учетом
дисконта; • оказывать кредитору иные финансовые услуги (по выставлению счетов к оплате и т. д).Обязанности кредитора: • при открытом факторинге: возвратить фактору полученную от него сумму денег и уплатить дисконт; • при скрытом факторинге: уступить свое денежное
требование к должнику.Правовое регулирование договора факторинга осуществляется нормами Гражданского кодекса и нормами гл. 19
Банковского кодекса.

  1. Банковский вклад.

По договору банковского вклада (депозита) одна сторо¬
на (вкладополучатель) принимает от другой стороны
(вкладчика) денежные средства в белорусских рублях или
иностранной валюте - вклад (депозит) и обязуется воз¬
вратить вкладчику денежные средства, проводить безна¬
личные расчеты по поручению вкладчика в соответствии
с договором, а также выплатить начисленные по вкладу
(депозиту) проценты на условиях и в порядке, опреде¬
ленных этим договором.Предметом договора банковского вклада (депозита) мо¬
гут быть также драгоценные металлы и (или) драгоцен¬
ные камни.67По своей правовой природе договор банковского вклада
односторонний, реальный, возмездный. Он относится к числу
банковских сделок, поэтому наряду с нормами Граждан¬
ского кодекса регулируется нормами гл. 21 Банковского
кодекса, а также актами Национального банка Республики
Беларусь.Существенными условиями договора являются: сумма и
валюта вклада, проценты по вкладу, вид договора, срок и
условия возврата вклада соответственно для договоров сроч¬
ного и условного банковского вклада и иные условия, от¬
носительно которых по заявлению одной из сторон достиг¬
нуто соглашение.Форма договора письменная. Формой договора может
служить сберегательная книжка, сберегательный (депозит¬
ный) сертификат или иной аналогичный документ. Сбере¬
гательная книжка — документ, оформляющий заключение
договора банковского вклада с физическим лицом и удосто¬
веряющий движение средств по счету.Виды договора банковского вклада:• договор банковского вклада до востребования — вкладо-
получатель обязан возвратить вклад и выплатить начислен¬
ные по нему проценты по первому требованию вкладчика;• договор срочного банковского вклада — вкладополуча-
тель обязан возвратить вклад и выплатить начисленные по
нему проценты по истечении указанного в договоре срока;• договор условного банковского вклада — вкладополу-
чатель обязан возвратить вклад и выплатить проценты по нему
по наступлении определенного в договоре события..

Сторонами договора банковского вклада являются вкла-
дополучатель и вкладчик. На стороне вкладополучателя
выступают банки и небанковские кредитно-финансовые
организации, имеющие лицензии Национального банка
Республики Беларусь на привлечение денежных средств
физических и (или) юридических лиц во вклады. Вкладчи¬
ками могут быть юридические и физические лица. Договор
банковского вклада может быть заключен в пользу третье¬
го лица (бенефициара).68Договор банковского вклада является односторонним,
поэтому правами по договору обладает только вкладчик.
Вкладополучатель имеет только обязанности, которые кор¬
респондируют правам вкладчика.Вкладчик имеет право:• разместить вклад в любом банке и (или) небанков¬
ской кредитно-финансовой организации, а также в не¬
скольких из них;• свободно распоряжаться своим вкладом;• на возврат вклада;• на получение дохода по вкладу;• на тайну вкладов;• вкладчики - физические лица вправе также опреде¬
лить судьбу вклада на случай своей смерти и осуществлять
безналичные расчеты через свой депозитный счет.Прекращение договора происходит, как правило, по
одностороннему требованию вкладчика.

  1. Банковский счет.

По договору текущего (расчетного) банковского счета
одна сторона (банк или небанковская кредитно-финансо¬
вая организация) обязуется открыть другой стороне (вла¬
дельцу счета) текущий (расчетный) банковский счет для
хранения денежных средств владельца счета и (или) за¬
числения на этот счет денежных средств, поступающих в
пользу владельца счета, а также выполнять поручения вла¬
дельца счета о перечислении и выдаче соответствующих
денежных средств со счета, а владелец счета предоставля¬
ет банку или небанковской кредитно-финансовой орга¬
низации право использовать временно свободные денеж¬
ные средства, находящиеся на счете, с уплатой процен¬69тов, определенных законодательством или договором, а
также, за исключением случаев, установленных законода¬
тельными актами, уплачивает банку или небанковской
кредитно-финансовой организации вознаграждение (пла¬
ту) за оказываемые ему услуги (ст. 774 ГК).По своей правовой природе договор двусторонний, кон¬
сенсуальный, возмездный, публичный. Предметом договора
текущего банковского счета являются денежные средства,
находящиеся на счете, с которыми банком производятся
операции.Форма договора письменная. Договор заключается, как
правило, без указания срока.Сторонами договора являются банк и владелец счета
(клиент) — юридическое или физическое лицо.Договор текущего банковской) счета прекращается:• по заявлению владельца счета;• по требованию банка — в случае отсутствия средств
на счете в течение 3 месяцев со дня последнего списания
средств и в других случаях, предусмотренных законода¬
тельством;• в случае ликвидации предприятия или смерти граж¬
данина - владельца счета;• в других случаях.Правовое регулирование договора банковского счета осу¬
ществляется нормами Гражданского кодекса и нормами
гл. 22 Банковского кодекса.

Поскольку договор двусторонний, каждая из сторон имеет
права и обязанности, которые корреспондируют друг другу.Владелец счета (юридическое или физическое лицо) обязан:• учитывать все свои денежные средства на открытом
ему счете;• предоставить банку право использовать временно сво¬
бодные денежные средства, находящиеся на счете;• уплатить банку вознаграждение за услуги.Банк обязан:• надлежащим образом выполнять операции по счету;• уплачивать владельцу счета проценты за пользова¬
ние его денежными средствами, находящимися на счете;• списывать денежные средства со счетов плательщи¬
ков в бесспорном порядке платежными инструкциями взы¬
скателя на основании исполнительных документов в слу¬
чаях и порядке, предусмотренных законодательством.

  1. Понятие расчетных правоотношений. Правовое регулирование расчетных правоотношений. Наличные и безналичные расчеты.

Расчетные правоотношения - это правоотношения,
которые складываются между субъектами гражданско-правового обязательства и кредитным учреждением по поводу осуществления платежей за переданное имущество,
выполненные работы, оказанные услуги. Объектом как наличных, так и безналичных расчетных
правоотношений являются действия субъектов и участников правоотношений, направленные на осуществление
передачи денежных средств от должника к кредитору. Предмет расчетного правоотношения — денежные
средства. Сторонами расчетного правоотношения являются плательщик (приказодатель), получатель (бенефециар) и обслуживающие банки: банк плательщика (банк-отправитель,
банк-эмитент, представляющий банк) и банк получателя
(банк-получатель, исполняющий банк, банк-ремитент).Для проведения расчетов через учреждения банков субъекты хозяйствования должны открыть расчетный счет. Расчетный счет — это банковский счет, на котором хранятся
денежные средства и отражаются безналичные расчетные операции субъектов независимо от источников поступления и направлений использования этих средств. Содержанием расчетных правоотношений являются
права и обязанности субъектов расчетного правоотношения, определенные банковским законодательством. Ответственность участников расчетного правоотношения за ненадлежащее исполнение расчетного обязательства наступает по основаниям, предусмотренным законодательством или договором.

Расчеты — правоотношения, опосредующие предоставление компенсации в денежной форме за произведенное
исполнение или по другим основаниям. Осуществление расчетов возможно двумя способами:
наличными денежными средствами и безналичным путем.
Применяемый способ расчета зависит от субъектного со¬
става правоотношения, а также от основания платежа. Рас¬
четы с участием граждан, не связанные с осуществлением
ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами или в безналичном порядке,
установленном законодательством. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут проводиться так¬
же наличными деньгами в случаях, предусмотренных законодательством. Безналичные расчеты проводятся через банки или не¬
банковские кредитно-финансовые организации, в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из акта законодательства и не обусловлено используемой формой расчетов. Порядок осуществления безналичных расчетов в Республике Беларусь определяется нормами гл. 24 Банковского кодекса. Безналичные расчеты предприятиями производятся
платежными требованиями, платежными поручениями,
платежными требованиями-поручениями, аккредитивами,
чеками и банковскими пластиковыми карточками (ст. 237
Банковского кодекса). Списание средств со счетов предприятий без их согласия осуществляется инкассовыми распоряжениями. Физические лица осуществляют расчеты платежными поручениями, чеками и банковскими пластиковыми
карточками. Если расчеты осуществляются наличными деньгами,
то самостоятельного правоотношения по расчетам, не за¬
висимого от основного гражданского правоотношения, во
исполнение которого производится расчет, не возникает.
Сам расчет в данном случае - лишь одно из действий участников правоотношения по исполнению денежного обязательства. Расчеты, осуществляемые безналичным спосо¬
бом, приобретают форму самостоятельного расчетного
правоотношения.

Основу правового регулирования расчетных правоотношений составляют:

1)банковский кодекс

2)постановление Правления НацБанка от 29.03.2011 № 107 «Об утверждении инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории РБ»

3)указ Президента № 82 от 22.02.2000 «О некоторых мерах по упорядочению расчетов в РБ»

4)указ Президента № 359 от 29.06.2000 «Об упорядочении осуществления расчетов между и.п. и юр.лицам на территории РБ»

  1. Формы безналичных расчетов.

Платежное поручение — платежная инструкция, согласно которой банк-отправитель по поручению плательщика
осуществляет перевод денежных средств в банк-получатель
лицу, указанному в поручении (бенефициару). Расчеты платежными поручениями могут производиться за полученные
товары, оказанные услуги, выполненные работы. Может
производиться также предоплата товаров, работ и услуг,
а также могут выдаваться авансовые платежи, если это предусмотрено законодательством или соглашением сторон. Под
исполнением банком-отправителем платежного поручения
понимается выдача платежного поручения банку-получателю с одновременным предоставлением ему денежных
средств, необходимых для исполнения этого поручения.

Платежное требование-поручение является платежной
инструкцией, содержащей требование бенефициара (банк
или клиент, в пользу которого осуществляется банковский
перевод) к плательщику оплатить стоимость поставленного по договору товара, провести платежи по другим операциям на основании направленных ему (минуя обслуживающий банк) расчетных, отгрузочных и иных документов, предусмотренных договором. Платежное требование является платежной инструкцией, содержащей требование получателя денежных средств
к плательщику об уплате определенной суммы через банк. Платежное требование оплачивается с предварительным акцептом. Платежные требования используются для расчетов за отгруженные товары
(работы, услуги) по соглашению сторон основного обязательства.

Аккредитив — основанное на требовании банка плательщика (банк-эмитент) поручение банку, обслуживающему
получателя средств (исполняющий банк), производить оплату
счетов поставщика (получатель средств) непосредственно
после выполнения поставщиком своего обязательства из
средств, заранее выделенных плательщиком (покупателем
или приказодателем аккредитива).В аккредитивном обязательстве имеются четыре участника: плательщик (покупатель или приказодатель аккредитива), банк плательщика (банк-эмитент), банк получателя (исполняющий банк) и получатель средств (продавец
или иной бенефициар).Выделяют следующие виды аккредитивов:• отзывной и безотзывной аккредитив;• подтвержденный;• переводной;• резервный;• покрытый или непокрытый. Расчеты посредством аккредитива могут применяться
в случаях установления данной формы расчетов в договоре
между плательщиком и получателем средств (в частности,
в договоре купли-продажи).

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем
не обусловленное распоряжение чекодателя произвести
платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Участниками чекового обязательства являются:• чекодатель — лицо, за счет которого осуществляется
выплата средств по чеку (должник);• чекодержатель - лицо, в пользу которого производится выплата средств по чеку (кредитор);• плательщик (банк). В качестве плательщика может вы¬
ступать только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков. Осуществление расчетов чеками возможно при наличии чекового договора между банком-плательщиком и будущим чекодателем. Существуют два вида чеков: расчетные (используются
для ведения безналичных расчетов) и кассовые (используются для получения наличных денег).

Банковская пластиковая карточка представляет собой
средство проведения безналичных платежей за товары и
услуги, получения наличных денег и осуществления иных
операций, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. С использованием банковских карточек осуществляются такие виды операций, как безналичные платежи за приобретенные товары и услуги и получение наличных денежных средств. Карточка выдается держателю на основании заключенного банком-эмитентом и клиентом договора, предусматривающего осуществление операций с использованием
банковской пластиковой карточки. К числу существенных
условий данного договора законодательством отнесены: вид
карточки и срок ее действия, порядок пользования карточкой, права и обязанности клиента и банка, ответственность
сторон в случае нарушения условий договора, порядок
аннулирования и изъятия карточки.

  1. Понятие, признаки договора хранения и правовое регулирование хранения. Отличие договора хранения от смежных договоров. Виды договоров хранения.

Договор хранения — это соглашение, по которому одна
сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную
ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту
вещь в сохранности (ст. 776 ГК). По своей правовой природе договор хранения является:• реальным либо консенсуальным (если хранителем является коммерческая или некоммерческая организация,
которая осуществляет хранение в качестве одной из целей
своей профессиональной деятельности, то в договоре может быть предусмотрена обязанность хранителя принять
на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный
договором срок); • двусторонним (права и обязанности возникают у обеих
сторон); • возмездным либо безвозмездным (если сторонами до¬
говора являются граждане).Договор хранения следует отличать от смежных договоров: договора на осуществление сторожевой охраны, договора аренды и др. Договор на осуществление сторожевой
охраны и договор хранения преследуют одну цель — обеспечение сохранности имущества, однако при сторожевой
охране вещь во владение охранника не передается (как при
хранении), осуществляется лишь внешняя охрана объекта.
Объектом хранения является движимое имущество, объектом
сторожевой охраны — недвижимость. Аренда преследует цель
использования имущества, а при хранении использование
предмета хранения по общему правилу не допускается. Договор хранения следует отличать от обязательств по хранению, которые являются составной частью других договоров, содержащих элементы хранения (подряда, комиссии, перевозки). Предметом договора могут быть движимые вещи (как
индивидуально-определенные так и определенные родовыми признаками). Предмет — единственное существенное
условие договора хранения. Стороны договора хранения - хранитель и поклажедатель. Ими могут быть как юридические, так и физические
лица. Закон различает профессиональных и непрофессиональных хранителей. Профессиональные хранители — ком¬
мерческие либо некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по хранению профессионально. Форма договора подчиняется общим правилам о форме
сделок. Консенсуальный договор хранения должен заклю¬
чаться в письменной форме. Форма соблюдена, если принятие
вещи на хранение удостоверено хранителем путем выдачи
поклажедателю сохранной расписки, квитанции, свидетель¬
ства или иного документа, номерного жетона или иного
знака, удостоверяющего прием вещей на хранение (если
такая форма предусмотрена законодательством или явля¬
ется обычной для данного вида хранения).Договор хранения, как правило, носит срочный харак¬
тер, но поклажедатель вправе в любой момент до истечения
срока хранения забрать вещь, прекратив договор хранения.
Если срок договора не определен, хранитель обязан хранить
вещь до востребования ее поклажедателем.

  1. Понятие договора складского хранения. Предмет, форма договора складского хранения.

Договор складского хранения — это соглашение, по которому товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем
(поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности. Сторонами договора являются: поклажедатель — товаровладелец-предприниматель, хранитель — товарный склад
(организация, которая осуществляет хранение товаров и
оказывает связанные с хранением услуги в качестве предпринимательской деятельности).По своей правовой природе договор складского хранения является реальным, двусторонним, возмездным. Форма договора — письменная, она считается соблюденной, если заключение договора и принятие товара на
склад удостоверены складскими документами (двойное
складское свидетельство, простое складское свидетельство, складская квитанция). При приеме товаров товарный склад обязан произвести следующие действия:• определить количество сдаваемого на хранение товара;• произвести осмотр товара;• определить внешнее состояние сдаваемого на хранение товара. При возврате товара товаровладельцу каждая из сторон
вправе требовать осмотра товара и проверки его количества.
Размер ответственности товарного склада за убытки, возникшие в результате ненадлежащего хранения, определяется
стоимостной оценкой товара, указанной в складском свидетельстве, а если она не указана - то оценкой, установленной
в договоре хранения при размещении товара на хранение.

  1. Специальные виды хранения, их особенности по оформлению договора.

1. Хранение в ломбарде. По своей правовой природе договор хранения в ломбарде является возмездным, реальным, публичным. Предметом договора являются вещи, в том числе золотые изделия
и изделия из драгоценных камней, предметы домашнего
обихода и личного пользования. Договор оформляется выдачей именной сохранной квитанции. Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их принятия на хранение. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя
за свой счет принятие на хранение вещи в размере полной
суммы оценки. Срок (наряду с предметом) относится к числу существенных условий договора, он указывается в именной сохранной квитанции. Если по истечении срока вещь не востребована, ломбард обязан хранить ее в течение 2 месяцев;
потом она может быть продана в порядке реализации заложенного имущества, а оставшаяся сумма возвращается
поклажедателю.

2. Хранение ценностей в банке. Предмет договора — ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и ценности, в
том числе документы. Хранителем является специальный
субъект — банк или небанковская кредитно-финансовая
организация. Договор оформляется выдачей именного сохранного
документа, по предъявлении которого осуществляется
выдача хранимых вещей. Договор хранения ценностей в банке - смешанный
договор, включающий элементы аренды; в основе такого
договора лежит договор аренды сейфа.

3. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Предмет договора — вещи граждан (не только пассажиров). Хранителем является камера хранения, принадлежащая транспортной организации. Договор является публичным, реальным. Договор оформляется выдачей квитанции или номерного жетона. Убытки поклажедателя вследствие утраты, недостачи или повреждения вещей, сданных в камеру хранения, в пределах их стоимости, определяемой поклажедателем при сдаче на хранение, подлежат возмещению
хранителем в течение двадцати четырех часов с момента
предъявления требования об их возмещении.

4. Хранение в гардеробах организаций. Упанителем выступает организация, имеющая гардечероб — место, специально оборудованное для хранения вещей. Существуют гардеробы ведомственные (предназначенные для хранения вещей работников данного предприятия (организации) и гардеробы общего пользования
(для хранения вещей всех граждан - в театрах, ресторанах,
столовых и т. д.). Договор оформляется выдачей номерного жетона. Хранение предполагается безвозмездным, если вознаграждение
за хранение не оговорено при сдаче вещи на хранение. В любом случае на хранителя вещи возложена обязанность при¬
нять все меры к сохранению переданной на хранение вещи.

5. Хранение в гостинице. Сторонами договора являются: хранитель — гостиница
(пансионат, санаторий и т. п.) и поклажедатель - постоялец (физическое лицо, проживающее в гостинице). Услуги
по хранению вещей граждан гостиница обязана предоставлять на безвозмездной, бездоговорной основе, однако
хранение денег, ценных бумаг и ценных вещей осуществляется на возмездной основе с обязательным заключением договора хранения. Сделанное гостиницей объявление о том, что она не
несет ответственности за сохранность вещей, не освобождает ее от ответственности.

6. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту
вещь третьему лицу, которое принимает обязанность по
разрешении спора вернуть вещь тому, кому она будет при¬
суждена по решению суда или соглашению спорящих лиц.
Хранителем может быть как лицо, назначенное судом, так
и лицо, определяемое по взаимному согласию спорящих
сторон. Во всех случаях требуется согласие хранителя. Предметом договора может быть движимое и недвижимое имущество. Хранение является возмездным, если договором или решением суда не предусмотрено иное. Вознаграждение хранителю выплачивается за счет спорящих
сторон.

  1. Обязательства по страхованию.

  1. Понятие и общая характеристика договора поручения и его отличие от смежных договоров.

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Договор
поручения — это договор о представительстве. По своей правовой природе договор поручения является
двусторонним, консенсуальным, безвозмездным или возмездным. Договор поручения является безвозмездным, если
он не связан с осуществлением хотя бы одной из сторон
предпринимательской деятельности или стороны не договорились о выплате вознаграждения. Форма договора определяется общими правилами о
форме сделок. Срок определяется сторонами, однако возможно заключение договора поручения без указания срока. Сторонами договора поручения являются поверенный
и доверитель, в качестве которых могут выступать физические и юридические лица. Предметом договора является совершение поверенным
определенных договором юридических действий, влекущих
возникновение, изменение и прекращение субъективных
гражданских прав и обязанностей у доверителя. Не все юридические действия могут быть предметом договора поручения, поскольку они носят сугубо личный характер (вступление
в брак, усыновление, составление завещания). Заключая договор поручения, доверитель выдает поверенному доверенность на совершение предусмотренных договором юридических действий. Доверенность — письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для
представительства перед третьими лицами. Договор поручения прекращается как по общим для
всех обязательств основаниям, так и по специальным,
обусловленным лично-доверительным характером отношений между доверителем и поверенным. К ним относятся:• отмена поручения доверителем и отказ поверенного
от договора;• смерть доверителя или поверенного, объявление
умершим, признание недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Основные обязанности поверенного:• исполнить поручение в соответствии с указаниями
доверителя;• проинформировать доверителя об отступлении от его
указаний или о передоверии;• сообщать доверителю по его требованию о ходе исполнения поручения;• исполнить данное поручение лично;• передать доверителю все полученное по совершенным сделкам, вернуть доверенность, срок которой не истек,
представить отчет о выполнении поручения. Права поверенного:• отступить от указаний доверителя, когда это необходимо в интересах доверителя и он лишен возможности предварительно запросить доверителя либо не получил от него
ответа на свой вопрос в разумный срок. Такие действия признаются правомерными, следовательно, порождают правовые
последствия для доверителя. Коммерческий представитель
вправе отступать от указаний доверителя без предварительного запроса;• передать исполнение другому лицу (заместителю)
в двух случаях: если он на это уполномочен доверенностью или вынужден к этому в силу сложившихся обстоятельств
(болезнь);• получить вознаграждение, если это предусмотрено
договором.Договор поручения является двусторонним. Обязанностям одной стороны корреспондируют соответствующие
права другой стороны.

  1. Действие в чужом интересе без поручения.

Действия в чужом интересе без поручения — это одно¬
сторонние действия, которые при определенных условиях
могут привести к возникновению прав и обязанностей как
у лица, их совершающего, так и у лица, в интересах кото¬
рого совершаются указанные действия.Действия без поручения, иного указания или заранее
обещанного согласия заинтересованного лица в целях пре¬
дотвращения вреда его личности или имуществу, испол¬
нения его обязательства или в его иных непротивоправ¬
ных интересах (действия в чужом интересе) должны со¬
вершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и дей¬
ствительных или вероятных намерений заинтересованно¬
го лица и с необходимой по обстоятельствам дела забот¬
ливостью и осмотрительностью (ст. 870 ГК).К условиям возникновения обязательств в случае совер¬
шения действия в чужом интересе без поручения относят:• названные действия совершаются по собственной
инициативе лица;• лицо, совершающее действие в чужом интересе, ли¬
шено возможности испросить согласие заинтересованного
лица на совершение действий в его интересе;• названные действия должны совершаться с целью
предотвращения вреда личности и имуществу заинтересо¬
ванного лица и не носить противоправный характер.Предметом данного обязательства является действие в
чужом интересе. Это может быть как фактическое, так и
юридическое действие.Сторонами данного обязательства могут быть физиче¬
ские и юридические лица.Лицо, действующее в чужом интересе без поручения,
обязано немедленно уведомить заинтересованное лицо о
действиях в его интересе. Сообщив о своих действиях, оно95должно приостановить их, дожидаясь в течение разумного
срока ответа об одобрении или неодобрении совершенных
действий. Если заинтересованное лицо одобрит действия,
совершаемые в его интересах, то в дальнейшем их отно¬
шения приобретают договорный характер. Если же дейст¬
вия не одобрены, их необходимо прекратить. В любом слу¬
чае лицо, действовавшее в чужом интересе, обязано пред¬
ставить отчет о совершенных действиях. Лицо, в чьем ин¬
тересе совершались действия, должно возместить убытки
лицу, действовавшему в чужом интересе.

  1. Договор комиссии

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обя¬
зуется по поручению другой стороны (комитента) за воз¬
награждение совершить одну или несколько сделок от сво¬
его имени, но за счет комитента.По своей правовой природе договор комиссии является
двусторонним, возмездным, консенсуальным.Сторонами договора комиссии являются комиссионер
и комитент. Ими могут быть физические и юридические лица.
В предусмотренных законодательством случаях указанные
лица должны иметь специальное разрешение (лицензию)
на осуществление торгово-посреднической деятельности.Предмет договора комиссии составляют действия комис¬
сионера по заключению сделок в интересах комитента.Цена не является существенным условием договора. Она
может определяться как в твердой сумме, так и в виде про¬
цента от цены сделки, заключенной комиссионером. Форма
договора комиссии подчиняется общим правилам о форме
сделок.Специальными основаниями прекращения договора
комиссии являются: -• отмена поручения комитентом и отказ комиссионе¬
ра от договора;• смерть комиссионера, объявление его умершим, при¬
знание недееспособным, ограниченно дееспособным или
безвестно отсутствующим;• признание индивидуального предпринимателя, являю¬
щегося комиссионером, экономически несостоятельным
(банкротом).

Договор комиссии относится к числу договоров, на¬
правленных на оказание юридических услуг. Поэтому он
имеет общие черты с договором поручения. Оба договора
заключаются за счет другой стороны (доверителя и коми¬
тента). Вместе с тем между указанными договорами име¬
ются и существенные различия.Прежде всего договор поручения отличается от дого¬
вора комиссии тем, что он оформляет отношения пред¬
ставительства, поскольку поверенный действует на осно¬
вании предоставленных ему доверителем полномочий,
выраженных в доверенности. Договор комиссии не порож¬
дает отношений представительства. Хотя комиссионер и
действует в интересах комитента, но в отношениях с треть¬
ими лицами он выступает от собственного имени. Поэто¬
му договор поручения является фидуциарным, то есть но¬
сит лично-доверительный характер, а договор комиссии
не относится к числу таких договоров. По договору пору¬
чения поверенный действует от имени доверителя, поэто¬
му права и обязанности по сделке, совершенной поверен¬
ным, возникают непосредственно у доверителя.Договор комиссии всегда возмездный, а договор пору¬
чения — как возмездный, так и безвозмездный.Предметом договора комиссии является заключение
сделок, а предметом договора поручения - совершение
различных юридических действий, не всегда охватывае¬
мых понятием сделки.

Основные обязанности комиссионера:• исполнить поручение в соответствии с указаниями
комитента;• заключить предусмотренную договором комиссии
сделку на условиях, наиболее выгодных для комитента;• отступить от указаний комитента, если это необхо¬
димо по обстоятельствам дела и отсутствует возможность
запросить комитента либо ответ на запрос в разумный срок
не получен;• уведомить комитента об отступлении от его указаний;• принимать меры к охране имущества и имуществен¬
ных прав;• по требованию комитента застраховать переданное
имущество;• если комиссионер продал имущество по цене ниже
цены, согласованной с комитентом - возместить коми¬
тенту разницу. Эта обязанность отсутствует, если комис¬
сионер докажет, что не было возможности продать иму¬
щество по согласованной цене и продажа по более низкой
цене предупредила еще большие убытки, а также отсутство¬
вала возможность согласовать свои действия с комитентом;• после исполнения поручения комитента представить
отчет и передать все полученное по договору комиссии.Основные обязанности комитента:• принять от комиссионера все исполненное по дого¬
вору комиссии;• выплатить комиссионеру вознаграждение;• возместить понесенные им расходы по исполнению
поручения.97Так как договор является двусторонним, обязанностям
одной стороны корреспондируют соответствующие права
другой стороны.

  1. Понятие, признаки, стороны, предмет и форма договора доверительного управления имуществом.

Договор доверительного управления имуществом — это
соглашение, по которому одна сторона (вверитель) пере¬
дает другой стороне (доверительному управляющему) на
определенный срок имущество в доверительное управление,
а доверительный управляющий обязуется за вознагражде¬
ние осуществлять управление этим имуществом в интересах
вверителя или указанного им лица (выгодоприобретателя)
(ст. 895 ГК).Отношения доверительного управления имуществом
могут возникнуть как в силу договора вверителя с довери¬
тельным управляющим (коммерческая форма доверитель¬
ного управления имуществом), так и в других случаях,
предусмотренных законодательством: управление имуще¬
ством подопечных, назначение исполнителя завещания и
другие основания (некоммерческая форма).По своей правовой природе договор доверительного управ¬
ления имуществом является двусторонним, реальным,
возмездным, срочным.Существенными условиями договора являются:• предмет договора. Предметом доверительного управ¬
ления могут быть предприятия и другие имущественные
комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижи¬
мому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные
бездокументарными ценными бумагами, исключительные
права и другое имущество;99• пределы использования имущества доверительным
управляющим;• наименование юридического лица или имя гражда¬
нина, в интересах которого осуществляется управление
имуществом (вверителя или выгодоприобретателя);• размер и форма вознаграждения (для коммерческой
формы доверительного управления);• срок действия договора. Договор заключается на срок
не более 5 лет, а если предметом договора являются де¬
нежные средства - не более 1 года.Доверительный управляющий совершает соответствую¬
щие действия от своего имени, но должен указывать, что
действует в качестве доверительного управляющего. Об этом
третьи лица могут быть уведомлены пометкой: «Д.У.», ко¬
торая проставляется после имени или наименования до¬
верительного управляющего в письменных сделках и до¬
кументах. Если такая информация отсутствует, будет счи¬
таться, что доверительный управляющий заключил сделку
в своих интересах и отвечает своим имуществом.Имущество, переданное в доверительное управление,
должно быть обособлено от имущества доверительного управ¬
ляющего. Оно отражается у доверительного управляющего
на отдельном балансе, по нему ведется самостоятельный учет,
для расчетов открывается отдельный банковский счет.Договор должен быть заключен в письменной форме. Если
объектом договора является недвижимое имущество, дого¬
вор подлежит обязательной государственной регистрации.Порядок осуществления доверительного управления де¬
нежными средствами определен гл. 23 Банковского кодекса.

Сторонами договора доверительного управления имущест¬
вом являются вверитель (кредитор) и доверительный управ¬
ляющий (должник).Вверителем может быть любой собственник имущества,
а в предусмотренных законом случаях — и другое лицо (орган
опеки и попечительства, нотариус, патентообладатели).Доверительным управляющим может быть индивидуаль¬
ный предприниматель или коммерческая организация (ис¬100ключая унитарные предприятия). В случаях, когда довери¬
тельное управление имуществом осуществляется по осно¬
ваниям, предусмотренным законодательством (некоммер¬
ческая форма доверительного управления), доверительным
управляющим может быть гражданин, не являющийся
предпринимателем, или некоммерческая организация, за
исключением учреждения.В роли доверительных управляющих не могут высту¬
пать государственные органы или органы местного управ¬
ления и самоуправления.Выгодоприобретатель не является стороной договора
доверительного управления имуществом. В качестве выго¬
доприобретателя по договору доверительного управления
имуществом может выступать любое лицо, но выгодопри¬
обретателем не может быть доверительный управляющий.

  1. Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).

Франчайзинг - особое право, льгота, привилегия. Наиболее широкое распространение получил в междуна¬родной торговле. Он позволяет вести свое дело и исполь¬зовать поддержку известного лица.

По договору комплексной предпринимательской лицензии
(договору франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обя¬
зуется предоставить другой стороне (пользователю) за воз¬
награждение на определенный в договоре франчайзинга
срок либо без указания срока комплекс исключительных
прав (лицензионный комплекс), включающий право ис¬
пользования фирменного наименования правообладателя
и нераскрытой информации, в том числе секретов произ¬
водства (ноу-хау), а также других объектов интеллектуаль¬
ной собственности (товарного знака, знака обслуживания
и т. п.), предусмотренных договором франчайзинга, для
использования в предпринимательской деятельности поль¬
зователя (ст. 910 ГК).По своей правовой природе договор франчайзинга являет¬
ся двусторонним, возмездным, консенсуальным.Предметом договора франчайзинга является лицензион¬
ный комплекс, включающий объекты исключительных прав.
Однако целью договора является не сама передача лицен¬
зионного комплекса, а получение возможности производить
товары (работы, услуги), ассоциируемые потребителями
с деятельностью правообладателя.104Сторонами договора франчайзинга могут быть только
коммерческие организации и индивидуальные предпри¬
ниматели.Договор франчайзинга должен быть заключен в письмен¬
ной форме и зарегистрирован в патентном органе в порядке,
установленном законодательством.Договором может быть предусмотрено право пользова¬
теля разрешать другим лицам использование предостав¬
ленного ему комплекса исключительных прав или части
этого комплекса на условиях, согласованных им с право¬
обладателем либо определенных в договоре франчайзинга
(комплексная предпринимательская сублицензия).Прекращение договора франчайзинга прекращает до¬
говор комплексной предпринимательской сублицензии.Ответственность перед правообладателем за действия
вторичных пользователей несет пользователь, если иное
не предусмотрено договором франчайзинга.

  1. Договор простого товарищества.

Договор простого товарищества (договор о совместной дея¬
тельности) — это соглашение, в силу которого двое или не¬
сколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады
и совместно действовать без образования юридического
лица для извлечения прибыли или достижения иной не
противоречащей законодательству цели.105По своей правовой природе договор простого товарище¬
ства является двусторонним, консенсуальным, возмездным.Форма договора простого товарищества подчиняется
общим правилам о форме сделок. Участниками простого
товарищества могут быть юридические и физические лица,
а также Республика Беларусь и административно-террито¬
риальные единицы. Если целью договора является извле¬
чение прибыли, сторонами договора могут быть только
индивидуальные предприниматели и коммерческие юри¬
дические лица.Создание простого товарищества проходит две стадии:• заключение договора между его участниками;• внесение вкладов.Существенным условием договора простого товарище¬
ства является его предмет. Прочие условия: ведение общих
дел участников, формы участия (размеры и формы внесе¬
ния вкладов), порядок распределения прибыли и покрытия
убытков, ответственность сторон и другие условия согла¬
совываются сторонами самостоятельно.Вкладом участника простого товарищества признается
все то, что он вносит в общее дело: денежные средства,
ценные бумаги, имущество и имущественные права, про¬
фессиональные и иные знания, навыки и умения, дело¬
вая репутация и деловые связи.Вклады товарищей предполагаются равными по стои¬
мости, если иное не следует из договора простого товари¬
щества или фактических обстоятельств. Оценка стоимости
неденежного вклада товарища производится по соглаше¬
нию между товарищами.

  1. Понятие и правовая природа проведения игр и пари. Права и обязанности организаторов и участников игр.

Пари представляет собой специальный вид игры, в ко¬тором участники делают противоположные друг другу прогнозы относительно наступления определенного события, которое не связано с волей и действиями участников. По¬этому пари - основанное на риске и заключенное между двумя или несколькими лицами, как физическими, так и юридическими, соглашение о выигрыше, который зависит от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. Правовое регулирование отношений этой сфере осуществляется ГК, Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9 «Об утверждении Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь», с изм. и доп. от 1 марта 2007 г. № 116, Указом Президента Республики Беларусь от 4 мая 2007 г. № 209 «О лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь» с изм. и доп. по состоянию на 6 декабря 2007 г. № 325. Порядок осуществления электронных интерактивных игр регулируется Указом Президента Респуб¬лики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 201.

В других видах игр участники могут своими действиями способствовать наступлению определенного результата.

Игорный бизнес - деятельность, направленная на из¬влечение игорным заведением дохода в виде выигрыша, платы за организацию, проведение или участие в азарт¬ных играх. При этом игорное заведение - это место (ка¬зино, тотализатор, букмекерская контора, зал игровых автоматов, иные места), где проводятся азартные игры и (или) принимаются ставки на азартные игры.

На территории Республики Беларусь разрешено осуще¬ствление следующих видов игорного бизнеса: содержание букмекерской конторы; содержание зала игровых автома¬тов; содержание казино; содержание тотализатора.

Азартная игра - основанное на риске и заключенное между двумя или несколькими лицами, как физическими, так и юридическими, по правилам, установленным игор¬ным заведением, соглашение о выигрыше, который зави-сит от обстоятельства, на наступление которого стороны имеют возможность оказывать воздействие, либо от вы¬полнения условий пари, частичного или полного совпадения прогноза с наступившими, документально подтверж-денными фактами.

На территории Республики Беларусь разрешены организация и проведение таких азартных игр, как:

букмекерская игра - азартная игра, в которой участник делает ставку на результат события (заключает пари с букмекерской конторой), а размер выигрыша определяется до начала игры и зависит от частичного или полного совпадения прогноза с наступившими, документально подтвержденными фактами;

игра в карты - азартная игра, в которой ее участники соответствующим раскладом карт определяют выигрыш и его величину;

игра в кости - азартная игра, в которой ее участники соответствующим выбрасыванием числа кости определяют выигрыш и его величину;

игра на игровых автоматах - азартная игра, в которой ее участники на игровых устройствах автоматичес¬ки определяют выигрыш и его величину;

игра тотализатора - азартная игра, в которой участник делает ставку на результат события (заключает пари с тотализатором), а размер выигрыша зависит от ча¬стичного или полного совпадения прогноза с наступивши¬ми, реальными, документально подтвержденными факта¬ми, а также от общей суммы внесенных ставок;

цилиндрические игры (рулетка) - азартные игры, в которых их участники, определяя комбинации чисел, сим¬волов и других знаков с помощью вращающегося устрой¬ства, выигрывают в зависимости от заранее установленной пропорции общей суммы сделанных ставок и выигрышей.

Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них согласно ст. 931 ГК, не подлежат судебной защите, за исключени¬ем требований:

♦ лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы либо злонаме¬ренного соглашения их представителя с организа¬тором игр или пари;

♦ лиц, выигравших в лотерее, тотализаторе ил иных играх, проводившихся в установленном зако¬нодательством порядке, при невыплате им вознаграждения.

Стороны договора - организатор и игрок. Предпринимательская деятельность в сфере игорного бизнеса осуществляется в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь, законами и иными нормативными правовыми актами.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять деятельность в сфере игорного бизнеса только на основании специального разрешения (лицензии), выданного Министерством спорта и туризма в соответствии с законодательством. Специальное разреше¬ние (лицензия) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса выдается при наличии заключения соот¬ветствующего территориального органа внутренних дел об отсутствии сведений, препятствующих выдаче такого разре¬шения (лицензии). Министерство спорта и туризма выдают лицензии на каждый вид игорного бизнеса: содержание ка¬зино, игорного зала, тотализатора, букмекерской конторы. Специальные разрешения (лицензии) на проведение лоте¬рей выдаются Министерством финансов, на ведение игорно¬го бизнеса - Министерством спорта и туризма.

Если иное не установлено Президентом Республики Бе¬ларусь, порядок осуществления деятельности в сфере игор¬ного бизнеса определяет Президент Республики Беларусь.

Совет Министров Республики Беларусь утверждает по¬ложения о порядке содержания казино, зала игровых ав¬томатов, тотализатора, букмекерской конторы, правила организации и проведения азартных игр на территории Республики Беларусь.

Игроком может быть любое физическое лицо. В играх могут участвовать юридические лица, если это не проти¬воречит их специальной правоспособности.

Организаторами являются Республика Беларусь, адми¬нистративно-территориальные единицы, лица, получившие от уполномоченных государственных органов разрешения (лицензии).

В случаях, предусмотренных правилами организации игр договор между организатором и участником игр оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции или иного документа. Предложение о заключении договора должно включать условия о сроке проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Это предложение адресовано неопределенному кругу лиц и является публичной офертой.

В случае отказа организатора игр от их проведения в установленный срок участники игр вправе требовать от их организатора возмещения понесенного реального ущерба из-за отмены игр или переноса их срока.

После определения результатов игры у ее организато¬ра возникает обязанность в течение определенного услови¬ями проведения игр срока выплатить лицам, которые в соответствии с этими условиями признаны выигравшими выигрыш в предусмотренных условиями проведения игр размере и форме (денежной или в натуре). Если срок вы¬платы выигрыша в условиях не указан, то выплата дол¬жна быть произведена не позднее десяти дней с момента определения результатов игр.

Лотерейная деятельность - это деятельность по учреждению, организации и проведению лотерей.

К основным понятиям в этой сфере относятся:

лотерейная ставка - сформированная в соответствии с условиями проведения электронной лотереи и оплачен¬ная участником игровая комбинация (числа, символы, знаки, иные обозначения или их комбинации), формиро¬вание которой подтверждается в установленном законода¬тельством порядке;

лотерейный билет - соответствующий условиям про¬ведения лотереи документ, удостоверяющий участие в про¬водимой лотерее, необходимый для подтверждения факта выпадения или невыпадения на него выигрыша и исполь¬зуемый для оформления договорных отношений организа¬тора лотереи с участником лотереи;

лотерея - игра, предусматривающая заключение в устной или письменной форме договоров, по каждому из которых одна сторона (организатор лотереи) обязуется передать другой (каждому из владельцев лотерейного би¬лета или сделавших лотерейную ставку) определенную сумму денег или имущественный выигрыш в том случае, если на лотерейный билет или лотерейную ставку падет выигрыш, а другая сторона обязуется уплатить определенную сумму денег за лотерейный билет или лотерейную ставку, независимо от того, падет или не падет на ее долю выигрыш, выпадение которого является случайным (не может быть никем специально устроено);

организатор лотереи - осуществляющее организацию и проведение лотереи государственное юридическое лицо, имеющее специальное разрешение (лицензию) на осуще¬ствление лотерейной деятельности, действующее в соот¬ветствии с решением учредителя лотереи;

организация лотереи ~ комплекс мероприятий, свя¬занных с получением права на проведение лотереи.

Лотереи, проводимые на территории Республики Бе¬ларусь, подразделяются на следующие виды:

1) по способу участия в лотерее:

активная лотерея - лотерея, в которой ее участник самостоятельно выбирает игровую комбинацию на лоте¬рейном билете (в лотерейной ставке);

пассивная лотерея - лотерея, в которой лотерейный билет (лотерейная ставка) содержит готовую игровую ком¬бинацию;

активно-пассивная лотерея - лотерея, в которой ее участнику в соответствии с условиями проведения лотереи предоставляется возможность как самостоятельно выбрать игровую комбинацию на лотерейном билете (в лотерейной ставке), так и приобрести лотерейный билет (сделать лоте¬рейную ставку) с готовой игровой комбинацией;

2) по способу определения выигрышей:

тиражная лотерея - лотерея, в которой розыгрыш призового фонда лотереи между ее участниками проводит¬ся в заранее определенное время единовременно после ре¬ализации лотерейных билетов (приема лотерейных ста¬вок). Результат участия в тиражной лотерее, а также ве¬личина соответствующего выигрыша определяются в зави¬симости от полного или частичного совпадения (несовпа¬дения) результатов тиража с игровой комбинацией в соответствии с условиями проведения лотереи. Розыгрыш призового фонда тиражных лотерей производится путем случайного отбора чисел, символов, знаков, иных обозначений или их комбинаций;

мгновенная лотерея - лотерея, результат розыгрыша в которой определяется путем проверки лотерейных билетов (лотерейных ставок) в соответствии с условиями проведения лотереи непосредственно после их приобретения (приема лотерейной ставки);

комбинированная лотерея - лотерея, результат розыгрыша призового фонда которой определяется как непосредственно после приобретения (приема) лотерейного биле¬та (лотерейной ставки) и его проверки в соответствии с условиями проведения лотереи (мгновенная часть), так и после определения результата тиража (тиражная часть);

3) по месту учреждения:

республиканская лотерея - лотерея, учредителем кото¬рой является республиканский орган государственного уп¬равления;

местная лотерея - лотерея, учредителем которой яв¬ляется местный исполнительный и распорядительный орган;

международная лотерея - лотерея, которая проводит¬ся на территории Республики Беларусь и на территории иного государства (территориях иных государств). Прове¬дение международной лотереи допускается только с согла¬сия Президента Республики Беларусь. Правила учрежде¬ния, организации и проведения такой лотереи определя¬ются Советом Министров Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

Лотереи, проводимые на территории Республики Бела¬русь, в том числе международные, подлежат включению в государственный реестр лотерей, который ведется Мини¬стерством финансов.

Договор между организатором лотереи и участни¬ком лотереи заключается на добровольной основе и оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции, другого документа или иным предусмотренным условиями лотереи способом. При этом заключение данного договора и выдачу лотерейного билета от имени организатора ло¬тереи может осуществлять реализатор лотереи в соответствии с законодательством и договором с организаторе лотереи.

Лотерейные билеты изготавливаются юридическими лицами - резидентами Республики Беларусь, имеющими специальное разрешение (лицензию) на осуществление де¬ятельности по разработке и производству бланков строгой отчетности, а также специальных материалов для защиты их от подделки (для лотерейных билетов) и (или) специальное разрешение (лицензию) на деятельность по тех¬нической защите информации, в том числе криптографи¬ческими методами, включая применение электронной циф¬ровой подписи (для электронных лотерей).

Реализация лотерейных билетов (прием лотерейных ставок) допускается при наличии положительного заклю¬чения экспертизы о защищенности лотерейных билетов от подделки и преждевременного установления выигрыша, проводимой в порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь.

Организатор лотереи обязан до ее проведения в уста¬новленном законодательством порядке получить в опера¬тивно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь экспертное заключение на комплексы программ¬ных, программно-аппаратных, аппаратных средств, ис¬пользуемых при проведении лотереи, о защищенности от несанкционированного доступа, модификации, копирова¬ния, хищения, уничтожения информации и иных подоб¬ных действий.

Организатор лотереи должен утвердить и объявить призовой фонд лотереи до его розыгрыша.

  1. Публичное обещание награды отличие от публичного конкурса.

Публичное обещание награды — односторонняя сделка, которая должна удовлетворять следующим условиям:

• обещание должно носить публичный характер (долж¬но быть адресовано неопределенному кругу лиц);

• награда устанавливается за совершение конкретных действий (нахождение пропавшего домашнего животного или утерянных документов);

• обещанная награда должна носить имущественный характер (выплата денежной суммы, передача вещи);

• объявление о награде должно содержать указание на лицо, обещающее ее;

• в объявлении должен быть указан срок, в течение которого должно быть совершено определенное действие.

Объявление может быть сделано как в устной (по радио), так и в письменной форме (в печати).

Для возникновения обязательства необходимо наличие двух фактов: объявление о публичном обещании награды и обращение лица, отозвавшегося на объявление, за вы¬платой вознаграждения.

Сторонами обязательства, возникающего из публичного обещания награды, являются лицо, обещавшее награду за совершение указанного в публичном обещании действия (должник), и лицо, представившее в установленный в пуб¬личном обещании срок результат совершенного указанного действия (кредитор). В силу данного обязательства долж¬ник становится обязанным при условии, что выполненное действие точно соответствует содержащимся в обещании о награде требованиям.

Публичный конкурс — это публичное объявление о вы¬плате (выдаче) награды за лучшее выполнение определен¬ной работы или достижение иных результатов, порождаю¬щее обязанность выплатить обусловленную награду лицу, признанному победителем.

Публичный конкурс — односторонняя сделка, кото¬рая должна удовлетворять следующим условиям:

• объявление о конкурсе должно носить публичный ха¬рактер, т. е. быть адресованным неопределенному (открытый конкурс) или определенному (закрытый конкурс) кругу лиц;

• публичный конкурс должен быть направлен на дос¬тижение каких-либо общественно полезных целей;

• публичный конкурс предполагает выплату награды за лучшее выполнение определенной работы (например, напи¬сание учебного пособия) или достижение иных результатов;

• обещание вознаграждения должно носить имущест¬венный характер или сочетаться с вознаграждением иму¬щественного характера (грамота и премия).

Объявление может быть сделано как в устной (по ра¬дио), так и в письменной форме (в печати). Оно должно со¬держать: условия, предусматривающие существо задания, критерии оценки результатов работы, место, срок и поря¬док представления работ на конкурс, размер и форму воз¬награждения, порядок и сроки объявления результатов.

Сторонами обязательства, возникающего из объявления публичного конкурса, являются организатор конкурса и кон¬курсант. Ими могут быть физические и юридические лица.

Обязанности организатора конкурса: принятие работ на конкурс, оценка представленных работ, информирование участников об итогах конкурса, выплата вознаграждения победителю.

Организатор конкурса имеет право изменить условия конкурса или отменить его только в течение первой поло¬вины установленного для предъявления работ срока.

  1. Понятие обязательств из причинения вреда и их отличие от обязательств, возникающих из договоров.

  2. Условия возникновения обязательств из причинения вреда.

  3. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за совместно причиненный вред.

  4. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными.

  5. Ответственность за вред, причиненный гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

  6. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.

Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 952 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном основании, в том числе на праве аренды (за исключением аренды транспортного средства с экипажем (статья 611), по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.

2. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам, по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 933).

3. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности

  1. Возмещение вреда по случаю потери кормильца.

  2. Объем и характер возмещения вреда, причиненного здоровью гражданина.

  3. Возмещение морального вреда.

Основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными гл. 58 и ст. 152 ГК.

Под моральным вредом следует понимать испытываемые гражданином физические и (или) нравственные страдания (ч. 1 ст. 152 ГК).

Физические страдания - это физическая боль, функциональное расстройство организма, изменения в эмоционально-волевой сфере, иные отклонения от обычного состояния здоровья, которые являются последствием действий (бездействия), посягающих на нематериальные блага или имущественные права гражданина.

Нравственные страдания, как правило, выражаются в ощущениях страха, стыда, унижения, а равно в иных неблагоприятных для человека в психологическом аспекте переживаниях, связанных с утратой близких, потерей работы, раскрытием врачебной тайны, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, с ограничением или лишением каких-либо прав граждан и т.п.

При решении вопроса о компенсации морального вреда исходят из общих оснований ответственности за причинение вреда.

В случаях, предусмотренных ст. 969 ГК, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя.

Моральный вред, причиненный жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности, компенсируется владельцем источника повышенной опасности.

Владельцы источников повышенной опасности моральный вред, причиненный третьим лицам в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.), компенсируют солидарно (по ст. 948 ГК).

При решении вопроса о компенсации морального вреда, причиненного непосредственно владельцам транспортных средств в результате их взаимодействия (столкновения), необходимо иметь в виду следующее:

1) моральный вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, компенсируется виновным;

2) моральный вред, причиненный владельцу при наличии вины, не компенсируется;

3) при наличии вины обоих владельцев размер компенсации морального вреда определяется соразмерно степени вины каждого и наступивших последствий;

4) при отсутствии вины владельцев источников повышенной опасности во взаимном причинении морального вреда (независимо от наступивших последствий) ни один из них не имеет права на его компенсацию.

Необходимо отметить, что моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации только в тех случаях, когда это предусмотрено законода-тельными актами.

Моральный вред возмещается при наличии виновных противоправных действий (бездействия) причинителя вреда. В ряде случаях вред возмещается независимо от вины причинителя вреда, когда:

♦ вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;

♦ вред причинен гражданину в результате незаконного осуждения, применения принудительных мер безопасности и лечения, привлечения в качестве обвиняемого, задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, временного отстранения от должности, помещения в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение, незаконного наложения административного взыскания в виде административного ареста, исправительных работ;

♦ вред причинен распространением сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина;

♦ в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

  1. Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения. Отличие его от

обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.

Под неосновательным обогащением как действием понимается приобретение или сбережение имущества без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований одним лицом (приобретателем) за счет другого лица (потерпевшего).

Термин «неосновательное обогащение» применяется и для обозначения результата этого действия, т.е. как неосновательное приобретенное или сбереженное имущество.

Согласно п. 1 ст. 971 ГК такое имущество должно быть возвращено потерпевшему приобретателем, за исключением случаев, предусмотренных ст. 978 ГК. В отличие от обязательств из причинения вреда, обязанность возвратить неосновательное обогащение возникает независимо от того, явилось ли оно результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Статья 978 ГК содержит перечень изъятий из общего принципа обязательности возврата неосновательного обогащения. В частности, не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения имущество, предоставленное во исполнение несуществующего обязательства, если при-обретатель докажет, что потерпевший знал об отсутствии обязательства либо предоставил имущество в целях благотворительности.

В п. 1 ст. 971 ГК дается определение, близкое к тому, которое давалось в действовавшем Гражданском кодексе ранее: «Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 978 ГК».

Примерами неосновательного обогащения являются:

1) повторная оплата организацией полученных на ее имя товаров;

2) ошибочная уплата долга доверителя не заимодавцу, а другому лицу;

3) ошибочная оплата счета однофамильца за междугородные переговоры;

4) зачисление банком денег на расчетный счет другого юридического лица;

5) отгрузка товара не покупателю, а другой организации;

6) ошибочная уборка урожая с соседнего участка.

Обязательства неосновательного обогащения называют кондикционными, а иски вследствие неосновательного обогащения в связи с этим - кондикционными исками.

Обязательство из неосновательного обогащения как вид гражданско-правового обязательства имеет следующие признаки.

1. Кондикционные обязательства, наряду с обязательствами вследствие причинения вреда, относятся к группе внедоговорных обязательств, которые отличаются от договорных тем, что опосредуют аномальные имущественные отношения, а также возникают в основном вопреки воле их участников.

2.Основная функция, которую выполняют внедоговорные обязательства, охранительная. Это присуще и обязательствам вследствие неосновательного обогащения.

2. Кондикционные обязательства направлены на восстановление имущественной сферы потерпевшего приобретателем, неосновательно обогатившимся за его счет.

Обязательство из неосновательного обогащения возникает только при наличии определенных условий, которые и составляют фактический состав, порождающий кондикционные обязательства. Для возникновения обязательства из неосновательного обогащения достаточно двух условий.

1. Одно лицо обогащается за счет другого. Такое обогащение может выступать в форме приобретения или сбережения имущества.

Приобретение имущества одним лицом за счет другого означает увеличение имущества у одного лица в результате соответствующего его уменьшения у другого лица.

Приобретение может заключаться в приобретении права собственности на вещи или права требования к потерпевшему или другому лицу, в принятии услуг. Например, когда в результате наводнения древесина, принадлежавшая одной организации, оказывается на участке другой; мать ошибочно оплачивает за сына предполагаемый долг.

Сбережение имущества означает сохранение имущества У одного лица, хотя оно и должно было уменьшиться, в результате того, что другое лицо утрачивает соответствующее имущество.

Сбережение имущества может иметь место в следующих случаях: лицо неосновательно пользуется чужим имуществом без намерения его приобрести или чужими услугами; банк ошибочно списывает по платежному поручению одного акционерного общества деньги со счета другого общества. Вместе с тем не всякое сбережение явля¬ется обогащением в смысле ст. 971 ГК. Например, не образует неосновательного сбережения невозврат долга Неисполнение обязательства не является сбережением имущества должника. Сбережение имущества является обогащением при условии, что имущество у лица должно было уменьшиться, но не уменьшилось. Невозврат долга не образует неосновательного обогащения, так как обязательство займа должно быть исполнено возвратом заимодавцу суммы займа. И если заемщик не возвращает в срок сумму займа, то к нему применяются меры гражданско-правовой ответственности, а имущество должно соответственно уменьшиться в дальнейшем.

2. Имущество приобретается или сберегается без предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований. Это означает, что если основание получения имущества предусмотрено законом, иными право-выми актами или сделкой, то оно приобретено или сбережено правомерно, т.е. такое обогащение можно назвать « основательным ».

В научной литературе признается безоговорочно положение о том, что неосновательное обогащение имеет место, если основание, по которому приобретено имущество, отпало впоследствии. Под отпадением правового основания понимается исчезновение обстоятельств, позволяющих говорить о юридической основательности приобретения (сбережения) имущества.

Отпадение основания приобретения (сбережения) имущества может возникнуть, в частности, в следующих случаях:

♦ получение имущества по договору дарения, если дарение будет отменено;

♦ явка гражданина, объявленного умершим, имущество которого перешло по возмездным сделкам к лицам, про которых будет доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. Возвращается имущество, которое перешло по возмездным сделкам. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость; ♦ издание новой правовой нормы с обратной силой действия. Представляется, что случаи отпадения основания приобретения (сбережения) имущества возникают довольно часто.

Неосновательное обогащение может возникнуть вследствие разнообразных действий и событий, которые приводят к объективно-противоправному результату - юридически не обоснованному увеличению или сохранению имущества у одной стороны, явившемуся результатом соот-ветствующего его уменьшения у другой стороны.

Вопрос о том, возникает ли неосновательное обогащение вследствие определенных действий, несомненно важен, так как неосновательное обогащение не всегда является результатом противоправного поведения обогатившегося, иначе институт неосновательного обогащения был поглощен институтом обязательств вследствие причинения вреда. Юридическими фактами, порождающими возникновение обязательств вследствие неосновательного обогащения, могут быть различные действия приобретателя имущества (ошибочная уборка урожая с соседнего земельного участка), самого потерпевшего (повторная оплата оплаченного долга), третьих лиц (ошибочное вручение почтового перевода однофамильцу действительного адресата). Причем эти действия могут быть как правомерными, так и неправомерными. Так, если потерпевший, уплачивая долг через банк, сам ошибочно укажет другого заимодавца, то действия банка правомерны, если же банк вручит деньги другому лицу, а не заимодавцу, несмотря на наличие четких указаний заемщика, то действия банка будут неправомерными.

Кроме того, в некоторых случаях приобретатель может не знать о своем обогащении. Например, на имя лица ошибочно внесен вклад в банк. Обогатившийся таким образом может даже не подозревать о том, что на его имя внесена определенная денежная сумма.

В редких случаях обогащение может возникнуть в результате события. Например, вследствие урагана стадо коров, принадлежащее одному лицу, смешалось со стадом другого лица.

Таким образом, неосновательное обогащение может быть в одних случаях результатом противоправных действий самого обогатившегося или третьих лиц, а в других случаях являться результатом противоправных дей-ствий потерпевшего. В некоторых случаях неосновательное обогащение может возникнуть и при правомерном поведении обеих сторон.

  1. Отдельные виды неосновательного обогащения. Имущество, не подлежащее возврату.

  2. Авторские правоотношения:объекты,субъекты,содержание.

  3. Авторские договоры:понятие,виды,значение, содержание.

Согласно общепринятой в договорном праве классификации, авторский договор характеризуется следующим образом:

- двусторонний (по составу субъектов): сторонами договора являются обладатель авторского права и пользователь;

- консенсуальный: для заключения и вступления в действие достаточно согласия сторон.

- возмездный, т.е. стороны получают встречное удовлетворение за исполнение своих обязательств.

- каузальный, т.е. из договора видно его основание.

- двусторонне обязывающий: по этому договору обязательства возлагаются и на одну, и на другую сторону.

Виды

Издательским договором называют договор автора или иного субъекта авторского права, обладающего исключительными правами, с издательством об издании, переиздании произведения. В договоре данного вида определяются: название, жанр, объем работ, права и обязанности сторон, тираж, сроки исполнения договорных обязательств, размер авторского вознаграждения, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Суть договора состоит в обеспечении издания, прав и обязанностей сторон, предусмотренных этим договором.

Постановочный договор на сценическое произведение - это договор, в силу которого автор уступает право на публичное исполнение своего произведения, а постановщик (зрелищное предприятие) обязуется осуществить постановку в определенный срок.

Договор художественного заказа - договор, в силу которого создается произведение изобразительного искусства, владельцем, собственником материального носителя которого является заказчик. Заказчиком может быть и юридическое и физическое лицо. Как правило, договором предусматривается условие публичного экспонирования, показа, демонстрации произведения. За автором сохраняется весь комплекс личных неимущественных прав на объект своего творчества.

Авторский договор заказа – договор, в котором автор обязуется создать произведение в соответствии с условиями договора и передать его заказчику, который в счет авторского вознаграждения обязан выплатить автору аванс. Данный договор в определенном смысле является универсальным.

Практически во всех видах договоров автора интересует: качество издания, объем, срок издания произведения, вознаграждение и т.п.

Различают два вида авторских договоров:

1) договор о передаче исключительных прав (разрешение использовать произведение только одному пользователю, использование произведения определенным способом и в оговоренных пределах) с обязательным запрещением пользователю использовать произведение другими лицами (при несоблюдении условия запрета автор может осуществить его сам). Указание об исключительности передаваемых прав должно в обязательном порядке содержаться в договоре;

2) договор о передаче неисключительных прав предусматривает возможность автора сохранить за собой права на использование произведения по своему усмотрению.

авторский договор должен быть заключен в письменной форме. По желанию сторон, этому договору может быть придана квалифицированная письменная форма, т.е. нотариальная форма. Исключение сделано в отношении произведений для периодической печати. Здесь допустима устная форма.

устная форма затрудняет возможности защиты авторского права в случаях, когда произведение остается невостребованным, не публикуется или публикуется в новом виде, с купюрами либо иными изменениями, внесенными без согласия с автором.

Условия авторского договора определяются по соглашению сторон. авторский договор должен предусматривать: способы использования произведения, срок и территорию, на которые передается право, размер вознаграждения, порядок и сроки его выплаты, а также другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора.

Согласно закону все права, не переданные по авторскому договору, считаются непереданными. Иными словами, какие бы отношения ни существовали между автором произведения и пользователем такого произведения, если не соблюдена письменная форма авторского договора – сделка не состоялась.

При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, договор может быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения. Таким образом, авторский договор, в котором не определен срок его действия, рассматривается как долгосрочный, расторжение

авторский договор в обязательном порядке должен содержать следующие условия:

• способ использования произведения (т.е. конкретные права, передаваемые по договору). Все права на использование произведения, которые прямо не переданы по авторскому договору, считаются не переданными. Не могут быть предметом договора права на использование произведения, не известного на момент заключения договора);

• срок и территория, на которые передаются права (Закон допускает отсутствие в договоре этих условий. При отсутствии условия о сроке, договор может быть расторгнут автором по истечении 5 лет с даты его заключения. При этом за 6 месяцев до расторжения договора автор должен уведомить пользователя о. своих намерениях. Если договором не определена территория, считается, что действие передаваемого по договору права ограничивается территорией Республики Беларусь);

• размер авторского вознаграждения и порядок определения его размера (ч. 3 ст. 26 Закона от 16 мая 1996 г. устанавливает, что размер вознаграждения определяется в виде процента от дохода за соответствующий способ использования произведения. Если в связи с характером произведения или особенностями его использования процент от дохода установить невозможно, вознаграждение выплачивается в виде твердо зафиксированной в договоре суммы или иным образом. Если договором предусмотрена выплата вознаграждения в твердо зафиксированной сумме, то ставки авторского вознаграждения не могут быть ниже минимальных ставок, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь);

• порядок и сроки выплаты вознаграждения;

• другие условия, которые стороны сочтут необходимыми.

Если лицо, заключающее договор с автором или иным правообладателем, желает приобрести возможность дальнейшей уступки полученных им прав, эта возможность должна быть оговорена в договоре.

  1. Смежные права исполнителей произведений литературы и искусства.

  2. Защита авторских и смежных прав.

Субъектами права на защиту являются авторы, облада¬тели смежных прав, а также наследники и иные правопре¬емники.

Защита авторских и смежных прав может осуществлять¬ся уголовно-правовым, административно-правовым и гра¬жданско-правовым способами. Преобладающим является гражданско-правовой способ защиты.

В зависимости от характера нарушения обладатели ав¬торских и смежных прав могут требовать от нарушителей:

• признания своего авторского или смежных прав;

• восстановления положения, существовавшего до на¬рушения авторского или смежных прав;

• прекращения действий, нарушающих права или соз¬дающих угрозу их нарушения;

• возмещения убытков, включая упущенную выгоду;

• принятия иных мер, связанных с защитой авторско¬го или смежных прав.

Во избежание незаконного использования контрафакт¬ных (незаконно тиражированных) экземпляров произве¬дений или фонограмм они подлежат обязательной конфи¬скации по решению суда. Конфискованные экземпляры уничтожаются, кроме случаев их передачи обладателю ав¬торских или смежных прав по его просьбе. Кроме того,

может быть вынесено решение о конфискации материалов и оборудования, используемых для изготовления и вос¬произведения контрафактных экземпляров.

Незаконное распространение или иное незаконное ис¬пользование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности, присвое¬ние авторства либо принуждение к соавторству и др. влекут наказание в соответствии со ст. 201 Уголовного кодекса Рес¬публики Беларусь. Ряд нарушений авторских и смежных прав влечет административную ответственность.

  1. Патентное право. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг)

** 75.Понятие наследования. Основания наследования. Время и место открытия наследства.

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном нормами наследственного права. Такой переход осуществляется в порядке универсального правопреемства.

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент (универсальное правопреемство), если из ГК и иных законов не вытекает иное.Право наследования гарантируется. Наследование регулируется ГК и принятыми в соответствии с ним иными актами законодательства.

Юридическими фактами, влекущими открытие наследства, являются:

• смерть гражданина;

• объявление судом гражданина умершим.

Основания наследования

1. Наследование осуществляется по завещанию и закону.

2. Наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним иными актами законодательства.

Наследство открывается в определенном месте и в определенное время. Временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, которым признается тот населенный пункт, где постоянно или преимущественно проживал гражданин.

Наследниками могут быть юридические и физические лица, а также Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы. Граждане могут быть наследниками как по завещанию, так и по закону. Республика Беларусь и административно-территориальные единицы, а также юридические лица могут быть только наследниками по завещанию. К недостойным наследникам, не имеющим права наследовать ни по завещанию, ни по закону, относятся наследники, умышленно лишившие наследодателя жизни или совершившие покушение на его жизнь, а также наследники, которые путем совершения иных противозаконных действий (составление подложного завещания) способствовали призванию их или их близких к наследованию.

В случае отсутствия наследников имущество, входящее в состав наследства, признается выморочным и передается в собственность административно-территориальной единицы по месту его нахождения.

В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью.

Открытие наследства

1. Наследство открывается вследствие смерти гражданина или объявления его судом умершим.

2. Временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его умершим - день, установленный в соответствии с пунктом 3 статьи 41 настоящего Кодекса.

3. Лица, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них.

Место открытия наследства

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, определяемое по регистрации наследодателя по месту жительства (при ее отсутствии - месту пребывания) на день открытия наследства, а если оно неизвестно, - место нахождения недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения основной части движимого имущества.

** 76.Наследники. Недостойные наследники. Выморочное наследство.

Наследники

1. Наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

2. Наследниками по завещанию могут быть также юридические лица, которые являлись созданными в момент открытия наследства, Республика Беларусь и административно-территориальные единицы.

Недостойные наследники

1. Отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь. Исключение составляют лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после покушения на его жизнь.

2. Отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые путем составления подложного завещания, созданием умышленного препятствия осуществлению наследодателем последней воли или иными умышленными противозаконными действиями способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства.

3. При наследовании по закону отстраняются от наследования родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, а также граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу акта законодательства обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.

4. Недостойный наследник может быть на основании настоящей статьи отстранен от наследования судом по требованию лица, для которого такое отстранение порождает связанные с наследованием имущественные последствия.

5. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

6. Правила, содержащиеся в пунктах 1, 2 и 4 настоящей статьи, соответственно применяются к завещательному отказу (статья 1054).

Выморочное наследство

1. Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать (статья 1038), либо все они отказались от наследства, наследство признается выморочным.

2. Выморочное наследство переходит в собственность административно-территориальной единицы по месту нахождения соответствующего имущества, входящего в состав наследства.

3. Наследство может быть признано выморочным судом на основании заявления органа местного управления и самоуправления по месту открытия наследства по истечении одного года со дня открытия наследства. Наследство может быть признано выморочным до истечения указанного срока, если расходы, связанные с охраной наследства и управлением им, превышают его стоимость.

4. Охрана выморочного наследства и управление им осуществляются в соответствии со статьями 1066 - 1068 настоящего Кодекса.

**77.Состав наследства.

Статья 1033. Состав наследства

1. В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью.

2. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя:

1) права членства (участия) в коммерческих и других организациях, являющихся юридическими лицами, если иное не установлено законом или учредительными документами;

2) право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;

3) права и обязанности по алиментным обязательствам;

4) права на пенсии, пособия и другие выплаты на основании законодательства о труде и социальном обеспечении;

5) личные неимущественные права, не связанные с имущественными.

3. Личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие наследодателю, могут осуществляться и защищаться наследниками, если иное не установлено законодательством.

4. В состав наследства входят паенакопления в жилищном, жилищно-строительном, дачном, гаражном или ином потребительском кооперативе, имущественные права и обязанности наследодателя, основанные на договоре создания объекта долевого строительства, либо квартира, дача, гараж, иное помещение, машино-место, пай за которые полностью выплачен и данное имущество оформлено за наследодателем на праве собственности в установленном законодательством порядке. Если воля наследодателя на оформление указанного имущества на праве собственности была выражена в письменном заявлении, направленном в компетентные органы, но процедура оформления не была завершена в связи с его смертью, такое имущество может быть судом признано наследственным по требованию заинтересованных лиц.

** 78.Понятие и форма завещания. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным.

Завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти.

Требования к завещанию:

• может быть совершено только полностью дееспособным гражданином;

• должно быть совершено лично, т. е. совершение завещания через представителя не допускается;

• может содержать распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается;

• является односторонней сделкой, действительность которой определяется на момент составления завещания.

Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному либо нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам.

Завещатель вправе без объяснения причин лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону. Лишение наследства наследника по закону не распространяется на его потомков, наследующих по праву представления, если из завещания не вытекает иное.

Наследодатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе об имуществе, собственником которого он может стать на день открытия наследства.

Завещатель вправе обусловить получение наследства определенным правомерным условием относительно характера поведения наследника, отменить и изменить составленное завещание в любой момент после его совершения и не обязан при этом указывать или сообщать кому-либо о причинах отмены или изменения им завещания.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1064), о недопущении возложения на лиц, назначенных наследниками в завещании, обязанности в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным им имуществом на случай их смерти, включения в завещание противоправных или невыполнимых для наследника в силу объективных причин условий его поведения для получения наследства.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 1045, статьей 1047 и пунктом 2 статьи 1048 настоящего Кодекса. Несоблюдение правил настоящего Кодекса о письменной форме завещания и его удостоверении влечет недействительность завещания.

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание в соответствии с законом, другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно. В завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства этого гражданина.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом при составлении, подписании или удостоверении завещания должны присутствовать свидетели, не могут быть такими свидетелями, а также не могут подписывать завещание вместо завещателя:

1) нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;

2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети, родители, внуки и правнуки, а также иные наследники по завещанию и по закону;

3) граждане, не обладающие полной дееспособностью;

4) неграмотные;

5) лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний;

6) граждане с такими физическими недостатками, которые не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

7) лица, не владеющие в достаточной степени языком, за исключением случаев, когда нотариусом принимается закрытое завещание.

В завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного статьей 1046 настоящего Кодекса.

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем либо записано с его слов в присутствии свидетеля нотариусом. При записи завещания со слов завещателя нотариусом могут быть использованы общепринятые технические средства (пишущая машинка, персональный компьютер и т.п.).

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса и свидетеля до подписания завещания. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него свидетелем в присутствии нотариуса, о чем в завещании делается соответствующая запись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Если нотариально удостоверенное завещание составляется в присутствии свидетеля, в завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля.

Нотариус обязан предупредить свидетеля и лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (статья 1050).

При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1064 настоящего Кодекса.

В случаях, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом уполномоченным должностным лицам местных исполнительных и распорядительных органов, дипломатическим агентам дипломатических представительств Республики Беларусь и консульским должностным лицам консульских учреждений Республики Беларусь, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением требований настоящего Кодекса о форме завещания и порядке его нотариального удостоверения.

Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, ходящих под Государственным флагом Республики Беларусь, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, а также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами этих частей;

5) завещания лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы, пожизненного заключения, или местах содержания под стражей, удостоверенные начальниками соответствующих учреждений, исполняющих наказание, или руководителями администраций мест содержания под стражей.

Завещания, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, должны быть подписаны завещателем в присутствии свидетеля, который также подписывает завещание.

В остальном к таким завещаниям соответственно применяются правила статьи 1045 настоящего Кодекса, за исключением требования о нотариальном удостоверении завещания.

Завещание, удостоверенное в соответствии с настоящей статьей, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через орган юстиции нотариусу по месту жительства завещателя.

Порядок удостоверения завещаний и совершения связанных с этим других действий лицами, которым право удостоверения завещаний предоставляется в соответствии с настоящей статьей, устанавливается законодательством.

79.Закрытое завещание. Содержание завещания.

Закрытое завещание

По желанию завещателя завещание удостоверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием (закрытое завещание).

Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания, о чем нотариус обязан предупредить завещателя.

Закрытое завещание передается в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями и завещателем с указанием о разъяснении завещателю требований, установленных пунктом 2 настоящей статьи, запечатывается в присутствии завещателя и свидетелей в другой конверт, на котором нотариус учиняет надпись, содержащую сведения о лице, от которого им принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля. Принимая от завещателя конверт с завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1064 настоящего Кодекса.

При поступлении сведений о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус обязан проверить такие сведения через органы, регистрирующие акты гражданского состояния. При поступлении копии актовой записи о смерти или представлении свидетельства о смерти такого лица заинтересованными лицами нотариус не позднее пятнадцати дней производит вскрытие конверта с завещанием с обязательным присутствием двух свидетелей. При вскрытии конверта вправе присутствовать и заинтересованные лица.

О вскрытии конверта с завещанием нотариусом составляется протокол, в котором должны быть отражены место, дата и время вскрытия конверта, фамилия, имя, отчество нотариуса, свидетелей и присутствующих заинтересованных лиц, место их постоянного проживания, состояние конвертов и содержание учиненных на них записей, факт оглашения нотариусом содержащегося в конверте документа, полный текст этого документа, подписи нотариуса и свидетелей.

Не позднее следующего дня после вскрытия конверта с завещанием нотариус обязан направить сообщения заинтересованным лицам об их праве наследования.