Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Abramova_E_N__Averchenko_N_N__Grachev_V_V__i_d.rtf
Скачиваний:
23
Добавлен:
23.07.2017
Размер:
6.15 Mб
Скачать

Глава 65. Наследование отдельных видов имущества

Статья 1176. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах

1. Глава 65, завершающая разд. V ГК, формулирует специальные правила, обеспечивающие особый правовой режим наследования некоторых объектов: а) прав участия граждан в юридических лицах (ст. 1176, 1177); б) предприятия (ст. 1178); в) имущества члена крестьянского хозяйства (ст. 1179); г) вещей, ограниченных в обороте (ст. 1180); д) земельных участков (ст. 1181, 1182); е) так называемого социального имущества (ст. 1183, 1184); ж) государственных наград, почетных и памятных знаков (ст. 1185). Таким образом, в гл. 65 ГК использован основанный на объектном признаке перечневый (а не классификационный) подход, в принципе позволяющий в любое время изменить этот перечень за счет исключения одних и добавления других объектов. Правила гл. 65 ГК помимо вопросов наследования затрагивают и иные связанные с ним вопросы (например, участия в организациях - ст. 1176, 1177, п. 2 ст. 1179 ГК и раздела наследства - п. 3 ст. 1179, ст. 1182 ГК); здесь же можно встретить и иные, чем наследование, основания посмертного перехода имущества (пп. 1, 2 ст. 1183, п. 1 ст. 1185), а потому действительное содержание гл. 65 ГК шире ее наименования. Коммент. ст. - первая по порядку в гл. 65 ГК - посвящена особенностям наследования прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах и производственных кооперативах. Речь идет о юридических лицах, в отношении которых их участники имеют обязательственные права (абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК), причем только о коммерческих организациях (п. 2 ст. 50 ГК). По поводу наследования прав умершего в других юридических лицах (коммерческих и некоммерческих организациях) необходимо заметить следующее.

(1) Наследованию обязательственного права участия в потребительском кооперативе - некоммерческой организации, принадлежащей согласно абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК к той же группе, что и хозяйственные товарищества, общества и производственные кооперативы, - посвящена следующая статья (см. коммент. к ст. 1177 ГК).

(2) Наследование права собственности на имущество юридического лица (такое возможно, если умерший был учредителем частного учреждения - абз. 3 п. 2 ст. 48, ст. 120 ГК) правилами гл. 65 ГК и вовсе не регулируется. В этом случае в состав наследства умершего входит все имущество данного учреждения, причем при переходе права собственности на данное имущество к наследнику само учреждение как юридическое лицо сохраняет в отношении этого имущества право оперативного управления (п. 2 ст. 300 ГК). Впрочем, поскольку у всякого учреждения по смыслу закона может быть только один учредитель (см. абз. 1 п. 1 и абз. 1 п. 2 ст. 120 ГК, п. 1 ст. 9 Закона о некоммерческих организациях), остается неурегулированной ситуация, когда имущество учреждения наследуется несколькими лицами, каждый из которых претендует на наследование права участия в данном юридическом лице. Наследование в таком случае может и должно быть сопряжено с реорганизацией учреждения, для чего наследники могут прибегнуть к процедурам разделения, выделения или преобразования (учреждения) в соответствии с их наследственными долями (см. ст. 57-60, 1122, п. 2 ст. 1141 ГК).

(3) Наконец, если в отношении юридических лиц их учредители (участники) не имеют имущественных прав - таковы общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды (п. 3 ст. 48 ГК), - наследование права участия не происходит за отсутствием в составе наследства имущественного права, а иногда и самого членства (см. абз. 1 п. 1 ст. 118 ГК), т.е. за отсутствием объекта наследования.

Право участия в хозяйственных товариществах, обществах и производственных кооперативах, которое согласно абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК является обязательственным, а значит, имущественным, входит в состав наследства умершего участника хозяйственного товарищества (общества) или члена кооператива и может наследоваться (см. абз. 1 п. 1, пп. 2, 3 ст. 1176), а при необходимости - быть объектом доверительного управления (ст. 1173 ГК). Учитывая в то же время различия между этими коммерческими организациями и принципами членства в них, каждая наследственная ситуация оригинальна. Не случайно, что сама ст. 1176 состоит из трех пунктов, посвященных: а) полному товарищу в полном и коммандитном товариществе, участнику обществ с ограниченной и с дополнительной ответственностью и члену производственного кооператива (п. 1); б) вкладчику в товариществе на вере (п. 2); в) акционеру в акционерном обществе (п. 3). Не случайно и то, что по тексту абз. 2 п. 1 ст. 1176 вступление наследника в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив формально противопоставляется переходу к наследнику доли в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Не случайно, наконец, что эта же норма, не регулируя вопрос о порядке расчетов с наследником, не вступившим в хозяйственное товарищество (производственный кооператив) и не приобретшим долю в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, лишь отсылает к специальным правилам ГК, других законов и учредительным документам соответствующего юридического лица.

2. Всякое хозяйственное товарищество (полное и коммандитное) основано на приоритете личного участия в нем. Смерть полного товарища - основание для прекращения товарищества (его ликвидации как юридического лица); товарищество может продолжить деятельность только при наличии одного из двух условий: а) если это изначально предусмотрено учредительным договором; б) если это предусмотрено последующим соглашением остающихся участников (п. 1 ст. 76 и ст. 81, а также абз. 2 п. 1 ст. 86 ГК). В случае смерти полного товарища его наследник вправе вступить в товарищество только с согласия других полных товарищей (абз. 1 п. 2 ст. 78 ГК) и при условии соблюдения известных требований закона: а) гражданин должен быть (стать) предпринимателем (ст. 23 ГК), а юридическое лицо должно быть коммерческой организацией; б) вступление наследника в товарищество возможно, если он не является полным товарищем в другом товариществе, в противном случае - при условии прекращения его членства там (абз. 1 п. 4 ст. 66, п. 2 ст. 69, а также пп. 2, 3 ст. 82 ГК). Если наследник умершего полного товарища не вступил в товарищество из-за отказа со стороны других полных товарищей, он вправе получить от товарищества: а) действительную стоимость унаследованной доли или б) соответствующую ей часть имущества товарищества в натуре (абз. 2 п. 1 ст. 1176). Эти же последствия наступают при нежелании самого наследника вступить в товарищество, а значит, в данной части правило абз. 2 п. 1 ст. 1176 подлежит распространительному толкованию, и это понятно: а) закон не может заставить наследника стать полным товарищем, т.е. заниматься предпринимательством от имени товарищества и отвечать по его обязательствам своим имуществом (п. 1 ст. 69, п. 1 ст. 82 ГК); б) нежелание наследника вступить в товарищество так же вероятно, как и отказ со стороны полных товарищей на его вступление в товарищество; в) закон не предусматривает для регулирования данной ситуации специальных правил. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1176 порядок осуществления товариществом расчетов с наследником умершего полного товарища, не вступившим в товарищество, определяется: а) правилами ГК (о других законах говорить не приходится, так как правовое положение хозяйственных товариществ исчерпывающим образом определяется ГК - ср. п. 3 ст. 87, п. 3 ст. 96 ГК); б) условиями учредительного договора. Взаимодействие двух этих регуляторов - нормативного и индивидуального - определяют правила п. 4 ст. 421 и ст. 422 ГК, при этом суть нормативного регулирования сводится к следующему.

(1) Согласно предложению 1 абз. 3 п. 2 ст. 78 ГК, отсылающему к п. 1 ст. 78 ГК, наследнику выплачивается стоимость части имущества товарищества, соответствующая доле умершего полного товарища в складочном капитале товарищества, если иное не предусмотрено учредительным договором. Отсюда закон исходит из принципа пропорциональных денежных выплат и в то же время позволяет: а) участвующим в товариществе полным товарищам формулировать в учредительном договоре иное (индивидуальное) правило (например, устанавливать фиксированную сумму, подлежащую выплате наследнику умершего полного товарища, - см. предложение 1 абз. 1 п. 1 ст. 78 ГК); б) остающимся в товариществе полным товарищам и наследнику умершего полного товарища договариваться о замене денежных выплат на натуральные (см. предложение 2 абз. 1 п. 1 ст. 78 ГК).

(2) В отличие от диспозитивной редакции абз. 1 п. 1 ст. 78 ГК правило абз. 2 п. 1 ст. 78 ГК является императивным: денежные (натуральные) расчеты с наследником во всяком случае осуществляются по данным баланса товарищества, составляемого на момент смерти полного товарища.

Поскольку помимо указанного выше ГК ничего не предлагает (а другого закона, который регулировал бы эти вопросы подробно, нет), явный дефицит нормативного регулирования порядка осуществления товариществом расчетов с наследником умершего полного товарища может компенсировать учредительный договор (например, предусматривая периодичность, последовательность и сроки совершения платежей, их размеры и др.). В то же время подобные условия для учредительного договора важны, но несущественны (см. п. 2 ст. 70 ГК) и на его заключенность не влияют. Спор между наследником умершего полного товарища и товариществом по поводу осуществления расчетов подлежит рассмотрению и разрешению по существу в суде.

Наследник полного товарища, вступивший в товарищество (и сам ставший полным товарищем), как и всякий другой полный товарищ, отвечает по обязательствам товарищества перед третьими лицами всем своим имуществом в соответствии со ст. 75 ГК. Напротив, наследник полного товарища, не вступивший в товарищество (а значит, не ставший полным товарищем и получивший взамен денежную или натуральную компенсацию), отвечает по обязательствам товарищества в пределах перешедшего к нему по наследству имущества, а значит, несет ограниченную ответственность (см. предложение 2 абз. 3 п. 2 ст. 78 ГК); в остальном такой наследник отвечает наравне с полными товарищами, а значит, может быть привлечен к субсидиарной ответственности в солидарном порядке (п. 1 ст. 75 ГК) (подробнее о субсидиарной ответственности см. ст. 399 ГК, о солидаритете - ст. 322-325 ГК); б) в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в который умер полный товарищ (см. предложение 2 абз. 3 п. 2 ст. 78 ГК и п. 2 ст. 75 ГК, к которому оно отсылает). Следует подчеркнуть, что предложение 2 абз. 3 п. 2 ст. 78 ГК логически связано с предыдущим, которое посвящено именно тому наследнику, который в товарищество не вступил (см. предложение 1 абз. 3 п. 2 ст. 78 ГК); по этой причине оно также относится не ко всякому наследнику умершего полного товарища, а только к тому, который в товарищество не вступил.

(1) Если бы в рамках предложения 2 абз. 3 п. 2 ст. 78 ГК законодатель имел в виду всякого наследника (в том числе вступившего в товарищество), он, надо полагать, сказал бы об этом прямо или сформулировал бы предложение 2 абз. 3 п. 2 ст. 78 ГК в отдельном абзаце.

(2) Если a contrario предложение 2 абз. 3 п. 2 ст. 78 ГК распространить на всякого наследника (в том числе вступившего в товарищество), это приведет к дифференциации между полными товарищами, ставшими таковыми в результате наследования доли умершего полного товарища, и полными товарищами, приобретшими членство в товариществе по всем прочим основаниям, при этом первые по обязательствам товарищества, возникшим до их вступления в товарищество, будут нести ограниченную ответственность, вторые - полную. Если же вдруг и вовсе предположить, что все полные товарищи приобрели членство в товариществе в результате наследования доли, получится, что по обязательствам товарищества, возникшим до их вступления в товарищество, все они несут ограниченную ответственность. Однако ни то, ни другое невозможно, так как: а) противоречит самой конструкции хозяйственного товарищества, покоящейся на идее полной ответственности по его обязательствам полных товарищей; б) снижает защищенность контрагентов хозяйственных товариществ.

3. Все сказанное выше касается наследников только полных товарищей (в полном и коммандитном товариществах) и не касается вкладчиков (в коммандитах). Последние в отличие от полных товарищей не обязаны быть предпринимателями, не участвуют в предпринимательской деятельности коммандиты, не управляют ей, не ведут ее дела (п. 4 ст. 66, п. 1 ст. 82, ст. 84 ГК, а также ст. 85 ГК). В случае смерти вкладчика его доля в складочном капитале коммандиты входит в состав наследства (см. предложение 1 п. 2 ст. 1176), а наследник становится вкладчиком данной коммандиты (см. предложение 2 п. 2 ст. 1176). Отсюда наследник вкладчика в случае принятия после него наследства с учетом требований п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК: а) становится вкладчиком автоматически и без необходимости соблюдения каких-либо условий; б) не может требовать от коммандиты взамен участия в ней выплаты ему вклада. И это понятно: а) ввиду принципиальной разницы в статусах полного товарища и вкладчика нельзя отождествлять наследника полного товарища с наследником вкладчика (поэтому-то в ст. 1176 одним посвящен п. 1, другим - п. 2); б) наследник вкладчика, сам ставший в результате наследования вкладчиком, имеет право на часть прибыли коммандиты, причитающуюся на его долю в ее складочном капитале (подп. 1 п. 2 ст. 85 ГК); он также вправе выйти из коммандиты и получить свой вклад в соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 85 ГК. Впрочем, поскольку согласно последнему абзацу п. 2 ст. 85 ГК учредительный договор коммандиты может предусматривать и иные права вкладчика, такие права можно предположить в отношении вкладчиков, приобретших членство в коммандите в результате наследования доли умершего вкладчика. Однако такие права должны быть дополнительными (к названным в п. 2 ст. 85 ГК), кроме того, они не должны отменять или изменять существующие императивные нормы ГК. Несмотря на наличие определенного сходства между вкладчиком в коммандите и участником общества с ограниченной ответственностью, в отношении вкладчика не применяются правила, адресованные участнику общества с ограниченной ответственностью: исключение составляют лишь правила п. 2 ст. 93 ГК (подп. 4 п. 2 ст. 85 ГК) - правила о наследовании доли умершего вкладчика, автономно сформулированные в п. 2 ст. 1176, таким исключением не являются. Наследование доли умершего участника общества с ограниченной ответственностью требует отдельного обстоятельного комментария.

4. Участие в обществах с ограниченной ответственностью в отличие от участия в хозяйственных товариществах не сопряжено с особыми требованиями, личность участника здесь такого значения не имеет, его смерть не влияет на устойчивость общества; это же, кстати, касается и участия в обществе с дополнительной ответственностью, к которому применяются правила об обществе с ограниченной ответственностью (п. 3 ст. 95 ГК). Поэтому доля (часть доли) умершего участника в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью (далее - общество) переходит к наследникам свободно, а поскольку при наследовании доля (часть доли) переходит к наследнику безвозмездно, участники общества не имеют преимущественного (по отношению к наследнику) права на ее приобретение (а значит, не применяются правила абз. 2 п. 2 ст. 93 ГК, пп. 4-7 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). До принятия наследником умершего участника общества наследства доверительное управление долей осуществляется в порядке, предусмотренном ГК (абз. 2 п. 8 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью), т.е. путем заключения нотариусом (а в соответствующих случаях - исполнителем завещания), выступающим в качестве учредителя доверительного управления, договора доверительного управления имуществом (п. 1 ст. 1026 и ст. 1173 ГК). Впрочем, не обойтись без некоторых оговорок.

(1) Учитывая, что число участников общества ограничено законом 50 лицами, при превышении этого ограничения (в том числе в связи с наследованием прав участия) общество в течение одного года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив, в противном случае оно подлежит ликвидации (п. 1 ст. 88 ГК, п. 3 ст. 7 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

(2) Устав общества может предусматривать, что переход доли умершего участника общества к наследнику: а) невозможен или б) допускается только с согласия остальных участников общества (п. 6 ст. 93 ГК, абз. 1 п. 8 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). В первом случае речь идет о запрете наследовать долю, который в принципе является преодолимым (будучи установленным самими участниками общества, ими же он может быть и снят), а во втором - об ограничении наследования доли (ср. предложения 1 и 2 п. 6 ст. 93 ГК). Предусмотренный уставом общества запрет на наследование доли (части доли) умершего участника общества означает, что наследник может приобрести долю (часть доли) только при условии соответствующего изменения устава общества; напротив, предусмотренное уставом общества ограничение на наследование доли умершего участника общества означает, что наследник может приобрести долю (часть доли) только при условии согласия остальных участников общества. Отсюда предусмотренные п. 6 ст. 93 ГК запрет и ограничение на переход доли отличаются друг от друга по формально-юридической процедуре их преодоления заинтересованным в приобретении доли наследником, а поскольку непреодоленный (посредством изменения устава) запрет ничем не отличается от неполученного согласия (в том и в другом случае доля к наследнику не переходит), отказ в согласии на переход доли, о котором идет речь в предложении 3 п. 6 ст. 93 ГК, следует понимать и как отказ в преодолении запрета, и как отказ в преодолении ограничения. Итак, если заинтересованный в приобретении доли наследник не преодолевает установленный уставом общества запрет (ограничение) на переход к нему доли умершего участника общества, общество обязано выплатить (выдать) ему: а) действительную стоимость доли (части доли) или б) соответствующее действительной стоимости доли (части доли) имущество в натуре (см. предложение 3 п. 6 ст. 93 ГК, абз. 2 п. 5 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). Если переход доли (части доли) умершего участника общества к наследнику требует согласия других участников общества, такое согласие считается полученным, если в течение 30 дней со дня обращения наследника (иного определенного уставом срока) всеми участниками общества: а) в общество представлены письменные заявления о согласии на переход доли (части доли) к наследнику; б) не представлены письменные заявления об отказе от дачи согласия на переход доли (части доли) (абз. 1 п. 10 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). При наследовании доли (части доли) с нарушением установленного уставом запрета на наследование или порядка получения согласия участников участник (участники) общества или само общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли (части доли) обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении (абз. 3 п. 18 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Если в необходимых случаях участники общества дают согласие на переход доли умершего участника общества к наследнику, в течение трех дней с момента получения такого согласия общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (т.е. налоговый орган), должны быть извещены о переходе доли (части доли) путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, подписанного наследником (а до принятия наследства - исполнителем завещания или нотариусом), с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке наследственного правопреемства (п. 16 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). Напротив, если согласие на переход доли (части доли) умершего участника общества к наследнику не получено, данная доля (часть доли) переходит к обществу в день, следующий за датой истечения 30-дневного срока (иного срока, установленного уставом для получения такого согласия участников общества), а при заявлении любым из участников общества отказа от дачи согласия на переход доли (части доли) к наследнику - с даты получения такого отказа (ср. соответственно абз. 1 п. 5 и подп. 5 п. 7 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью; подробнее о правовом режиме доли, перешедшей к обществу, см. ст. 24 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). Согласно предложению 3 п. 6 ст. 93 ГК порядок и условия осуществления расчетов с наследником определяют: а) Закон об обществах с ограниченной ответственностью; б) устав общества. При решении вопроса о взаимодействии двух этих регуляторов - нормативного и индивидуального - следует опять-таки исходить из правил п. 4 ст. 421 и ст. 422 ГК, при этом суть нормативного регулирования сводится к следующему.

(а) Действительная стоимость доли (части доли) всякого участника общества (в том числе умершего) соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли в уставном капитале общества, определенной в процентах или в виде дроби. Она определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню его смерти (ср. с п. 1 ст. 78 ГК, к которому отсылает абз. 3 п. 2 ст. 78 ГК). Передача наследнику части имущества общества в натуре в соответствии с действительной стоимостью доли умершего участника общества подлежит согласованию с наследником, а значит, невозможна при возражении со стороны наследника (п. 2 ст. 14, абз. 2 п. 5 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

(б) Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) либо выдать в натуре имущество такой же стоимости, как правило, в течение одного года со дня перехода к обществу доли (части доли). Меньший срок могут предусматривать Закон об обществах с ограниченной ответственностью или устав общества (абз. 1 п. 8 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

(в) Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. При недостаточности такой разницы общество обязано уменьшить уставный капитал на недостающую сумму. Если подобное уменьшение чревато тем, что размер уставного капитала станет меньше установленного законом минимума (т.е. меньше 10 тыс. руб.), действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и минимальным размером уставного капитала. В этом случае действительная стоимость доли (части доли) может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Дело в том, что если в указанный срок у общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли (части доли) либо других долей (частей долей), принадлежащих нескольким участникам общества, действительная стоимость таких долей (частей долей) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и минимальным размером уставного капитала пропорционально размерам долей (частей долей), принадлежащих участникам общества (абз. 2 п. 1 ст. 14, абз. 2, 3 п. 8 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

(г) Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли (части доли) либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если: а) на момент выплаты (выдачи) оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Законом о несостоятельности (банкротстве) либо б) в результате выплаты (выдачи) эти признаки у общества появятся (абз. 4 п. 8 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). Данное правило, установленное в обеспечение экономической устойчивости общества и в интересах его кредиторов, само по себе ограничивает права наследников участвующих в нем лиц.

(3) Наконец, устав общества может ограничивать: а) максимальный размер доли участника общества; б) возможность изменения соотношения долей участников общества. Такие ограничения могут носить исключительно общий характер (не могут быть установлены в отношении отдельных участников), они могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении, а также внесены в устав общества, изменены и исключены из его устава по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно. Наличие в уставе общества таких ограничений само по себе не блокирует приобретение сверхлимитной доли (части доли), в том числе по основанию ее наследования одним участником после другого участника общества, однако лицо, приобретшее долю (часть доли) с превышением установленных ограничений, вправе голосовать на общем собрании участников только той частью доли, размер которой не превышает установленный уставом общества максимальный размер доли участника (п. 3 ст. 14 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

5. В производственных кооперативах, иначе - артелях (далее - кооператив), личность члена также не имеет такого значения, как в хозяйственных товариществах, а динамика членов не влияет на устойчивость кооператива, поэтому пай (членство в кооперативе) наследуется свободно: наследник умершего члена кооператива может претендовать на членство в кооперативе и в таком случае должен быть принят в кооператив. Наследование пая невозможно, если: а) противоречит закону (как известно, производственный кооператив - не только организационно-правовая форма коммерческой организации, но и правовая форма объединения и организации коллективного труда граждан; в свою очередь, участие в кооперативе юридических лиц может предусматриваться законом или уставом кооператива - п. 1 ст. 107 ГК); б) запрещено уставом кооператива (см. предложение 1 п. 4 ст. 111 ГК, предложение 1 п. 3 ст. 7 Закона о производственных кооперативах). В таких случаях кооператив обязан выплатить наследнику: а) стоимость пая умершего члена кооператива, т.е. его взнос в паевой фонд кооператива и соответствующую этому взносу часть чистых активов кооператива, за исключением неделимого фонда (при этом состав и порядок определения размера пая определяются уставом кооператива); б) другие выплаты, причитавшиеся умершему члену кооператива, - заработную плату, премии, доплаты (см. предложение 2 п. 4 ст. 111 ГК, предложение 2 п. 3 ст. 7, п. 3 ст. 9 Закона о производственных кооперативах). Применительно к сельскохозяйственным производственным кооперативам сходные правила закреплены в п. 7 ст. 16, п. 9 ст. 18 Закона о сельхозкооперации, который в п. 6 ст. 40 дополнительно предусматривает, что члены производственного кооператива и их наследники имеют преимущественное право на получение работы в кооперативе в соответствии со своей специальностью и квалификацией; в случае невозможности обеспечить члена кооператива работой в данном кооперативе ему может быть временно предоставлено право на трудоустройство вне данного кооператива без утраты членства в нем. Следует подчеркнуть, что в условиях, когда ни ГК, ни законы о кооперативах не регулируют осуществление расчетов с наследником умершего члена кооператива, не вступившего в кооператив, основная нагрузка в регулировании этих вопросов ложится на устав кооператива. Поскольку Закон об обществах с ограниченной ответственностью в отношении кооперативов не применяется, заимствование его правил возможно разве что только по аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК).

6. Всякое акционерное общество (закрытое и открытое) - форма объединения капитала и наиболее стабильная капиталистическая организация: его устойчивость не зависит от динамики акционеров, а капитал гарантирован от уменьшения при их выходе и максимально автономен (акционер не может требовать от самого общества каких-либо выплат, он может только продать свои акции и, таким образом, выйти из общества или сократить свое финансовое участие в нем и удовлетворить имущественный интерес с учетом ликвидности и рыночной стоимости отчуждаемых акций). Поэтому в случае смерти акционера всякого акционерного общества его акции входят в состав наследства, а приобретший их наследник становится участником данного акционерного общества (п. 3 ст. 1176). Это означает, что наследник акционера в случае принятия наследства с учетом требований п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК: а) становится акционером автоматически и без необходимости соблюдения каких-либо условий; б) не может требовать от акционерного общества взамен участия в нем каких-либо выплат, но может продать свои акции с соблюдением существующих для закрытых акционерных обществ правил абз. 2 п. 2 ст. 97 ГК, абз. 4-7 п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах. Опять-таки применительно к закрытому акционерному обществу надлежит подчеркнуть следующее: а) правило п. 3 ст. 1176 не противоречит абз. 1 п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах, так как при наследовании акций речь не идет об открытой подписке на акции или об ином их предложении для приобретения неопределенному кругу лиц; б) принимая во внимание, что число акционеров закрытого акционерного общества ограничено законом 50 лицами, при превышении этого ограничения (в том числе в связи с наследованием акций) общество в течение одного года должно преобразоваться в открытое акционерное общество, в противном случае оно подлежит ликвидации (абз. 2, 3 п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах); в) поскольку при наследовании акций последние переходят к наследнику безвозмездно, акционеры закрытого акционерного общества не имеют преимущественного (по отношению к наследнику) права на их приобретение (а значит, не применяются правила абз. 4-7 п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах). Закон или устав всякого акционерного общества могут ограничивать принадлежащие одному акционеру: а) количество акций; б) их суммарную номинальную стоимость; в) максимальное число голосов (п. 5 ст. 99 ГК, п. 3 ст. 11 Закона об акционерных обществах). Можно предположить, что наличие таких ограничений само по себе не блокирует приобретение сверхлимитных акций (голосов), однако при голосовании соответствующим акционером (в частности, унаследовавшим акции или части акций другого акционера) принадлежащее ему сверхлимитное количество акций (их номинальная стоимость или число голосов) не должны учитываться (ср. с п. 3 ст. 14 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Статья 1177. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе

1. Коммент. ст. посвящена особенностям наследования прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. Потребительский кооператив имеет следующие особенности: а) согласно абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК принадлежит к той же группе юридических лиц, что и хозяйственные товарищества, общества и производственные кооперативы (поэтому в ст. 1177 речь также идет о наследовании обязательственных прав), одновременно в отличие от них является некоммерческой организацией (п. 3 ст. 50 ГК); б) представляет собой добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 1116 ГК); в) на фоне всех прочих некоммерческих организаций, в которых прибыль от предпринимательской деятельности не подлежит распределению между участниками (п. 1 ст. 50 ГК), доходы потребительского кооператива от разрешенной предпринимательской деятельности, напротив, распределяются между его членами (что сближает его с коммерческими организациями - п. 5 ст. 116 ГК). Правовое положение потребительских кооперативов, права и обязанности их членов определяют ГК и законы о потребительских кооперативах, в совокупности образующие законодательство о кооперативах (п. 6 ст. 116 ГК). Прежде всего, существует базовый Закон о потребительской кооперации (lex generalis), однако, поскольку согласно его ст. 2 его нормы не распространяются на специализированные потребительские кооперативы, последние (сельскохозяйственные, гаражные, жилищно-строительные, кредитные и др.) регулируются отдельно специальными законами (lex specialis) - см., в частности: а) Закон о сельскохозяйственной кооперации; б) Закон о садоводческих объединениях граждан; в) Закон о жилищных накопительных кооперативах; г) Закон о кредитной кооперации. Во всяком случае, на потребительские кооперативы не распространяется действие Закона о некоммерческих организациях (см. его п. 3 ст. 1).

2. Во всяком потребительском кооперативе пай умершего члена входит в состав наследства (абз. 1 п. 1 ст. 1177), при этом особо предусмотрено, что в жилищных, дачных и иных потребительских кооперативах наследник умершего члена имеет право быть принятым в члены кооператива, такому наследнику не может быть отказано в приеме в члены кооператива (абз. 2 п. 1 ст. 1177). В абз. 2 п. 1 ст. 1177 говорится о праве наследника на членство в кооперативе, но не о праве кооператива отказать наследнику в членстве в нем и не об обязанности наследника быть членом кооператива. Отсюда кооператив (отдельные его члены): а) не вправе отказать наследнику вступить в кооператив (в том числе по мотивам нецелесообразности, отсутствия соответствующих материальных потребностей, предпочтительности приема в члены других лиц, например из числа уже состоящих в данном кооперативе или их родственников и т.п.); б) не вправе требовать от наследника вступления в кооператив. Оба правила п. 1 ст. 1177 являются императивными, а нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, как известно, должны соответствовать ГК (абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК). Так, правилу абз. 2 п. 1 ст. 1177 полностью соответствует предложение 1 п. 3 ст. 9 Закона о жилищных накопительных кооперативах; не столь определенна позиция других законов: например, Закон о садоводческих объединениях граждан, в том числе создаваемых в форме потребительских кооперативов (см. его п. 3 ст. 4, п. 2 ст. 18), говорит о том, что членами таких объединений могут стать наследники их членов; в свою очередь, Закон о сельскохозяйственной кооперации (см. его ст. 4, п. 7 ст. 16, п. 9 ст. 18) говорит о том, что в случае смерти члена сельхозпотребкооператива его наследники могут быть приняты в члены кооператива, наследникам, не принятым в члены кооператива, выплачивается стоимость пая умершего члена кооператива. Можно предположить, что в абз. 2 п. 1 ст. 1177 речь идет не о всех потребительских кооперативах, а только о специализированных потребительских кооперативах, на которые не распространяется Закон о потребительской кооперации. Согласно последнему (см. его п. 5 ст. 13, п. 3 ст. 14) в случае смерти пайщика его наследники могут быть приняты в потребительское общество, если иное не предусмотрено его уставом, в противном случае потребительское общество передает наследникам: а) его паевой взнос и б) кооперативные выплаты в порядке, предусмотренном уставом кооператива; право участвовать в общих собраниях потребительского общества и другие права пайщиков указанным наследникам не передаются. Но если правило абз. 2 п. 1 ст. 1177 (в отличие от общего правила абз. 1 п. 1 ст. 1177) и в самом деле имеет в виду только специализированные кооперативы, указанная позиция Закона о потребительской кооперации ему не противоречит.

3. Правило п. 2 ст. 1177 посвящено случаям сонаследования пая, т.е. ситуации, когда пай от умершего члена потребительского кооператива переходит к двум (нескольким) наследникам независимо от основания призвания их к наследованию (см. коммент. к ст. 1111 ГК). Смысл данного правила состоит в том, что в такой ситуации вопросы приема в члены кооператива одних наследников и расчетов с наследниками, не ставшими членами кооператива, определяют: а) законодательство о потребительских кооперативах; б) учредительные документы конкретного кооператива. Хорошей иллюстрацией законодательного регулирования вопросов, обозначенных в п. 2 ст. 1177, являются правила п. 3 ст. 9 и ст. 32 Закона о жилищных накопительных кооперативах, которые закрепляют следующее.

(1) Если пай умершего члена кооператива перешел к нескольким наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в члены кооператива, определяется соглашением между наследниками или решением суда. Наследник, не ставший членом кооператива, имеет право на получение от наследника, ставшего членом кооператива, соразмерной своей наследственной доле компенсации доли действительной стоимости пая, в том числе выплаты соответствующей денежной суммы. Срок выплаты компенсации определяется соглашением между наследниками, а при его отсутствии - судом, но не может превышать один год со дня открытия наследства.

(2) Если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым в члены кооператива, последний выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными долями доли действительной стоимости пая.

(а) Действительную стоимость пая, определяемую на день окончания финансового года, в течение которого произошла смерть члена кооператива, последний обязан выплатить наследникам в течение: а) шести месяцев со дня окончания финансового года, в течение которого произошла смерть члена кооператива; б) в иной срок, предусмотренный уставом кооператива, который не может превышать двух лет со дня окончания финансового года, в течение которого произошла смерть члена кооператива. За нарушение кооперативом обязательств по выплате наследникам умершего члена кооператива действительной стоимости пая кооператив уплачивает им неустойку, размер которой определяется уставом кооператива и не может превышать 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа.

(б) Если умершему члену кооператива было передано кооперативом в пользование жилое помещение, выплата действительной стоимости пая осуществляется после освобождения данного жилого помещения.

(в) Выплачиваемая наследникам действительная стоимость пая может быть уменьшена на величину: а) расходов кооператива, связанных с продажей жилого помещения, переданного в пользование умершему члену кооператива; б) задолженности умершего члена кооператива по внесению членских и иных взносов (кроме паевого взноса), а также неустойки за нарушение обязательств по внесению этих взносов, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом кооператива.

(г) Выплата наследникам действительной стоимости пая приостанавливается на период приостановления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков, деятельности кооператива по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений в случаях, предусмотренных Законом о жилищных накопительных кооперативах.

(д) Выплата наследникам действительной стоимости пая прекращается со дня принятия решения о ликвидации кооператива общим собранием членов кооператива либо принятия арбитражным судом решения о ликвидации кооператива или признании его банкротом.

Вопросы наследования пая в потребительском кооперативе и расчетов с наследниками, не вступившими в кооператив, регулируют и другие специальные законы (см., например, пп. 4, 5 ст. 14 Закона о кредитной кооперации).

Между тем правило п. 2 ст. 1177 не следует понимать так, будто бы членом кооператива здесь всякий раз может и должен становиться только один из сонаследников, при этом все прочие сонаследники могут и должны получить имущественную (денежную или натуральную) компенсацию. Дело в том, что потребительский кооператив - добровольное объединение, в основном создаваемое с целью удовлетворения материальных потребностей членов (п. 1 ст. 116 ГК), поэтому пай (членство) в кооперативе дает право на получение имущества, а само право на пай (членство) - не самоцель, а только средство достижения конкретных кооперативных целей (получения квартиры, дачи, гаража и т.п.). В самом деле, член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж и т.п., приобретает право собственности на указанное имущество (п. 4 ст. 218 ГК). Кроме того, сонаследование пая, о котором идет речь в п. 2 ст. 1177, может быть не только по закону, но и по завещанию, к тому же отнюдь не всегда при сонаследовании имеет место конфликт интересов сонаследников (например, пай может быть завещан супругам, которые после полного его накопления приобретают право общей собственности на соответствующее имущество, - ст. 1164 ГК). Отсюда п. 2 ст. 1177 не блокирует членство в потребительском кооперативе для сонаследников пая, а лишь касается тех случаев сонаследования, когда сочленство в кооперативе (в том числе при последующем возникновении общего права на результат кооперативной деятельности) исключается по каким-либо причинам - объективным или субъективным (например, в силу закона или если один из сонаследников не желает вступать в кооператив, предпочитая получить взамен компенсацию). Именно в таких случаях судьбу наследуемого пая, с одной стороны, с другой - вопрос о компенсациях (в том числе порядок, способы и сроки их выплат) должно определять законодательство (о потребительских кооперативах) и учредительные документы (устав конкретного кооператива). А поскольку в п. 2 ст. 1177 речь идет о приеме в члены кооператива одних лиц и о выплате компенсации другим лицам из числа сонаследников пая (но не о разделе результата кооперативной деятельности, в частности в виде квартиры, дачи или гаража), отнюдь не случайна ссылка именно на законодательство и устав (а не на ст. 1168 и 1170 ГК).

Статья 1178. Наследование предприятия

1. Коммент. ст. посвящена особенностям наследования предприятия. Наследование предприятия следует отличать от наследования прав участия, которому посвящены две предыдущие статьи гл. 65 ГК (см. коммент. к ст. 1176 и 1177 ГК). Дело в том, что при наследовании прав участия объектом наследования является имущественное право участия одного субъекта права в другом субъекте права (гражданина в юридическом лице); напротив, при наследовании предприятия объект наследования - сложная вещь в виде принадлежащего субъекту предпринимательской деятельности имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности и в целом признаваемого законом недвижимостью, в состав которого входят все предназначенные для его деятельности виды имущества (в том числе земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги, и другие исключительные права) (п. 1 и абз. 2 п. 2 ст. 132, ст. 134 ГК).

2. Статья 1178 устанавливает следующие особенности наследования предприятия, которое может быть в динамичном (работающем) или статичном (неработающем) состоянии.

(1) При наследовании предприятия наследуется все входящее в его состав имущество как единый имущественный комплекс (сложная вещь - ст. 134 ГК), поэтому завещателю достаточно указать на предприятие, но ему нет надобности перечислять в завещании все входящее в состав предприятия имущество (ч. 2 ст. 134 ГК); одновременно завещатель посредством одного (нескольких) завещаний может по-разному определить судьбу конкретного имущества из состава предприятия (п. 1 ст. 1119, ст. 1120 ГК). Входящее в состав наследства предприятие может потребовать доверительного управления (ст. 1173 ГК).

(2) Среди всех наследников, призываемых к наследованию по завещанию и (или) по закону (в том числе по праву представления), преимущественное право при наследовании предприятия имеют граждане, которые на день открытия наследства обладают статусом индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК), или коммерческие организации (п. 2 ст. 50 ГК). Соответственно такого - преимущественного - права при наследовании предприятия не имеют прочие лица, в том числе: а) граждане, не обладающие статусом предпринимателя (хотя бы и участвующие в коммерческих организациях); б) некоммерческие организации (в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность согласно абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК). О преимущественном праве граждан-предпринимателей и коммерческих организаций в отношении наследуемого предприятия можно говорить при одновременном наличии следующих условий - если: а) есть два и более наследника, которые б) наследуют при прочих равных условиях и в) только если судьба наследуемого предприятия конкретно не определена в завещании. Поэтому при наследовании по закону гражданин-предприниматель имеет преимущественное право на наследуемое предприятие только перед наследниками той же очереди, но он не имеет преимущества перед наследниками предыдущей (более высокой) очереди, тогда как его преимущество перед наследниками последующей очереди обеспечивает сам основанный на принципе очередности приоритет в призвании его к наследованию (п. 1 ст. 1141 ГК). При наследовании по завещанию гражданин-предприниматель имеет преимущественное право на наследуемое предприятие, если завещание лишь определяет наследственные доли или, по крайней мере, не определяет, кому именно из двух и более наследников предприятие предназначается (п. 1 ст. 1119, ст. 1122 ГК), но он не имеет преимущества перед тем наследником, которому предприятие завещано. Последнее замечание касается и тех случаев, когда наследнику, которому предприятие завещано и который не является гражданином-предпринимателем или коммерческой организацией, противостоит гражданин-предприниматель из числа законных наследников: свобода завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве (абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК). С учетом отмеченного в связи с ч. 1 ст. 1178 следует сделать ряд других замечаний относительно преимущественного права при наследовании предприятия.

(а) Наследник, имеющий преимущественное право в отношении наследуемого предприятия, может претендовать на это предприятие: а) независимо от того, какова его доля в наследстве и какую часть в наследстве занимает предприятие; б) не имеет также значения, как соотносится наследуемое предприятие с профилем предпринимательской деятельности наследника (да и вообще соответствует ли одно другому).

(б) Если наследственная доля наследника, имеющего преимущественное право в отношении наследуемого предприятия, превышает стоимость данного предприятия, соответствующая разница дополняется за счет иного наследственного имущества. Если наследственная доля наследника, имеющего преимущественное право в отношении наследуемого предприятия, меньше стоимости данного предприятия, такой наследник должен: а) компенсировать несоразмерность путем предоставления другим наследникам иного имущества из состава наследства, уплаты им денег и т.п. (п. 1 ст. 1170 ГК) или б) отказаться от осуществления преимущественного права (при невозможности или нежелании предоставления указанной компенсации).

(в) Осуществление наследником преимущественного права в отношении наследуемого предприятия, стоимость которого выше его наследственной доли, как правило, возможно после предоставления им компенсации другим наследником. Отсюда, если иное не предусмотрено договором между наследниками, сначала должна предоставляться компенсация и только затем - получение в счет наследственной доли предприятия; говоря иначе, раздел наследства, в состав которого входит предприятие, на которое претендует наследник, имеющий в отношении него преимущественное право, по общему правилу невозможен до тех пор, пока данный наследник не предоставит другим наследникам компенсацию (п. 2 ст. 1170, ч. 1 ст. 1178 ГК).

(3) Согласно ч. 2 ст. 1178 в двух случаях - а) если никто из наследников не имеет преимущественного права в отношении наследуемого предприятия или б) если наследник, имеющий такое право, не воспользовался им - предприятие во имя сохранения его целостности как сложной вещи разделу между наследниками не подлежит и поступает в их общую долевую собственность согласно причитающимся наследственным долям (ст. 1122, п. 2 ст. 1141 ГК). Поскольку правило ч. 2 ст. 1178 имеет диспозитивную редакцию, наследники, принявшие наследство, могут заключить особое соглашение, которое будет иначе определять судьбу унаследованного ими предприятия.

(4) Правило ч. 2 ст. 1178 подлежит распространительному толкованию: указанное в нем последствие должно наступать и в том случае, если преимущественное право в отношении наследуемого предприятия имеют два и более наследника, каждый из которых претендует на данное предприятие (например, два гражданина-предпринимателя, которые при отсутствии завещания являются первоочередными законными наследниками, или если такие лица наследуют по завещанию, в котором не указано, кому из них предприятие предназначается). Дело в том, что закон исходит из принципа единства преимущественного права и не делит нескольких возможных его обладателей на "более преимущественных" и "менее преимущественных", а потому нельзя исключать, что правилом ч. 1 ст. 1178 пожелают воспользоваться несколько "преимущественных наследников" одновременно. Наследники, ставшие долевыми собственниками предприятия, должны предоставить другим наследникам компенсацию (ст. 1170 ГК). Согласно ст. 321 ГК, формулирующей общее правило, а также учитывая денежный характер подлежащей выплате компенсации (а значит делимость предмета обязательства) и несвязанность обязанности по ее выплате с осуществлением "преимущественными наследниками" предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 322 ГК), последние перед прочими наследниками выступают в качестве долевых должников.

3. В ст. 1178 говорится о наследнике, обладающем специальным статусом предпринимателя и в силу этого имеющем преимущественное право в отношении наследуемого предприятия. Отсюда возникает вопрос: переходит ли данное право в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК), т.е. переходит ли оно от наследника, обладавшего при жизни специальным статусом предпринимателя, но умершего после открытия наследства и не успевшего его принять (трансмиттента), к его наследнику по закону или по завещанию (трансмиссару)? Независимо от наличия или отсутствия у трансмиссара статуса предпринимателя на поставленный вопрос следует дать положительный ответ. Дело в том, что ст. 1156 ГК согласно ее наименованию и содержанию посвящена переходу от трансмиттента к трансмиссару уже возникшего у трансмиттента права на принятие наследства (отказ от наследства). Особенность данного права в рассматриваемой ситуации состоит в том, что оно усилено дополнительным компонентом в виде преимущественного права трансмиттента (относительно тех, кто призывался к наследованию вместе с ним) на получение в счет своей наследственной доли предприятия. И если обычное право на принятие (отказ от) наследства связано с объемом (количеством, массой) наследуемого, то сопряженное с ним преимущественное право на получение в счет наследственной доли предприятия предрешает вопрос о качественном составе наследства. Право принять наследство (отказаться от него) переходит от трансмиттента к трансмиссару в порядке наследственной трансмиссии хотя и отдельно от наследственного правопреемства, но также в неизменном виде (в том же объеме и содержании), поэтому наследственная трансмиссия - самостоятельный случай универсального правопреемства между трансмиттентом и трансмиссаром, существующий параллельно универсальному наследственному правопреемству между теми же лицами, но уже как наследодателем и наследником. Единственное изъятие из универсальности правопреемства при наследственной трансмиссии закон оговаривает прямо: объектом наследственной трансмиссии не может быть право трансмиттента на обязательную долю в наследстве (п. 3 ст. 1156 ГК), и это понятно, так как данное право является не просто имущественным: оно преследует особую, социальную, цель - обеспечить несовершеннолетних и нетрудоспособных лиц (так называемых необходимых наследников - ст. 1149 ГК). Напротив, преимущественное право, установленное законом в отношении: а) неделимой вещи; б) предметов обычной домашней обстановки и обихода; в) предприятия (ст. 1168, 1169, 1178 ГК), - таковым не является. При наличии нескольких трансмиссаров согласно п. 1 ст. 6 ГК преимущественное право на получение в счет своей наследственно-трансмиссионной доли предприятия имеет тот из них, который имеет специальный статус предпринимателя (ч. 1 ст. 1178); согласно п. 1 ст. 6 ГК в отношении трансмиссаров возможно применение и ч. 2 ст. 1178.

Статья 1179. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства

1. Коммент. ст. посвящена особенностям наследования имущества члена крестьянского хозяйства (далее - хозяйство). Прототипом хозяйства в советском законодательстве был колхозный (единоличный крестьянский) двор, а с 1987 г. - колхозный двор и хозяйство граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве (ст. 126-133, 134 ГК 1964 г.). В 1990 г. был принят Закон о крестьянском хозяйстве, по которому хозяйства создавались и действовали как юридические лица, однако, несмотря на это обстоятельство, имущество хозяйства принадлежало не ему самому как юридическому лицу, а его членам на праве долевой собственности, а при единогласном решении его членов - совместной собственности (см. его ст. 15). Данный закон действовал до 2003 г., после чего утратил силу.

Сегодня помимо ст. 257-259 ГК правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности хозяйств определяет другой Закон о крестьянском хозяйстве, принятый в 2003 г. Современное хозяйство не является юридическим лицом - оно может быть: а) одночленным (образованным и состоящим из одного гражданина); б) объединением граждан (членов хозяйства), имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на личном участии. Членами хозяйства могут быть дееспособные граждане, связанные родством и (или) свойством: а) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки каждого из супругов (но не более чем из трех семей); б) иные граждане, не состоящие в родстве с главой хозяйства (но не более пяти человек). Дети, внуки, братья и сестры членов могут стать членами хозяйства по достижении 16 лет. Членом хозяйства не может быть юридическое лицо. Хозяйство (кроме одночленного) создается и действует на основании соглашения, его подписывают все члены, в него вносятся все изменения, касающиеся выбывших (в результате выхода или смерти) и вновь принятых членов, а также смены главы. Хозяйство считается созданным со дня его государственной регистрации (которая осуществляется в порядке, установленном для государственной регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей, - ст. 23 ГК). Современное хозяйство, даже будучи объединением граждан, - договорная неправосубъектная организация, представленная в гражданском обороте его главой (гражданином-предпринимателем). Главой признается один из членов хозяйства, он без доверенности действует от имени хозяйства, представляет его интересы и совершает сделки (пп. 1-3 ст. 1, п. 2 ст. 3, ст. 4, 5, 14, 16-18 Закона о крестьянском хозяйстве).

В современном одночленном хозяйстве собственником имущества является глава (п. 2 ст. 23 ГК). Имущество современного хозяйства-организации находится в совместной собственности членов (законный режим имущества хозяйства), их доли признаются равными. Договор может изменить как равенство долей в совместной собственности, так и саму совместную собственность на долевую с обязательным определением доли каждого члена (договорный режим имущества хозяйства). Вместе с тем, учитывая ряд факторов: а) неправосубъектность хозяйства и близость между совместной и долевой собственностью (п. 5 ст. 244, п. 3 ст. 254 ГК); б) принцип свободы договора (п. 1 ст. 1, ст. 421 ГК, пп. 3, 6 ст. 4 Закона о крестьянском хозяйстве); в) отсутствие соответствующих запретов со стороны п. 1 ст. 257 ГК и п. 3 ст. 6 Закона о крестьянском хозяйстве, - между членами хозяйства в принципе возможен и такой договор, который распространяет договорный режим не на все, а на часть имущества (отдельные объекты) хозяйства, а значит, и сосуществование в рамках одного хозяйства совместной и долевой собственности членов. При таком - комбинированном - режиме налицо множественность субъектов (членов хозяйства) при единстве объекта (совокупного хозяйственного имущества) и права собственности с той особенностью, что в отношении одних объектов из состава имущества доли членов в праве определены, а в отношении других - нет (ср. с п. 1 ст. 42 СК). Отсюда хозяйства-организации могут быть с: а) совместной; б) долевой и в) комбинированной собственностью членов (ст. 257, п. 3 ст. 258 ГК, ст. 1, 3, 6 Закона о крестьянском хозяйстве). Члены хозяйства сообща владеют и пользуются имуществом хозяйства, порядок владения, пользования и распоряжения им определяет соглашение. Имуществом хозяйства распоряжается глава в интересах хозяйства, всякая его сделка считается совершенной в интересах хозяйства, пока не доказано иное. При выходе из хозяйства его член имеет право на денежную компенсацию, соразмерную его доле в праве общей собственности (но не на имущество в натуре). Имущество хозяйства подлежит разделу только при выходе всех членов и прекращении хозяйства. Каждый член имеет право на личный доход - часть доходов от деятельности хозяйства в денежной и (или) натуральной форме, плодов, продукции. Размер и форму выплаты личного дохода определяет соглашение (ст. 257, 258 ГК, пп. 2, 3 ст. 6, ст. 7-9, п. 2 ст. 15 Закона о крестьянском хозяйстве).

Хотя Закон о крестьянском хозяйстве 1990 г. утратил силу в 2003 г., созданные в соответствии с ним хозяйства вправе сохранить статус юридического лица вплоть до 1 января 2013 г., в отношении таких хозяйств нормы действующего Закона о крестьянском хозяйстве 2003 г. и другие нормативные акты Российской Федерации, регулирующие деятельность хозяйств, распространяются постольку, поскольку иное не вытекает из: а) федерального закона; б) иных нормативных актов Российской Федерации; в) существа правоотношения (пп. 2, 3 ст. 23 Закона о крестьянском хозяйстве 2003 г.). Поэтому сегодня и вплоть до 1 января 2013 г. возможно существование двух типов хозяйств: а) образца 1990 г., являющихся юридическими лицами, и б) образца 2003 г., не обладающих этим статусом.

2. В целях обеспечения устойчивости дворов (хозяйств) ст. 560 ГК 1964 г. запрещала наследование в имуществе колхозного (единоличного крестьянского) двора, а затем - и хозяйства граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве. Имущество члена двора (хозяйства) наследовалось, только если после его смерти других членов двора (хозяйства) не оставалось, т.е. при прекращении двора (хозяйства). И лишь в 1996 г. это признали неконституционным (см. постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. N 1-П "По делу о проверке конституционности ч. 1 и 2 ст. 560 ГК РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова" и особое мнение судьи Н.В. Витрука // СЗ РФ. 1996. N 4. Ст. 408). Сегодня наследование имущества члена хозяйства регулирует ст. 1179, а Закон о крестьянском хозяйстве (см. ст. 10, 21) лишь отсылает к ГК, ограничиваясь единственным специальным правилом: если не осталось ни одного из членов хозяйства или их наследников, желающих продолжить хозяйство, последнее прекращается. Согласно п. 1 ст. 1179 после смерти любого члена хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях (см. коммент. к ст. 1111 ГК). И хотя в п. 1 ст. 1179 сказано о необходимости соблюдения правил только о совместной собственности (ст. 253-255 ГК) и о самом хозяйстве (ст. 257-259 ГК), о совместной собственности идет речь и далее в предложении 1 п. 2 ст. 1179; в пользу необходимости распространительного толкования этих правил (в отношении хозяйств с любым имущественно-правовым статусом) говорит следующее.

(1) Право совместной собственности - законный режим имущества хозяйства (на что, видимо, и ориентировался законодатель), выход на правила о долевой собственности и на хозяйства с долевой собственностью членов обеспечивают п. 3 ст. 254 и п. 1 ст. 257 ГК (упоминаемые в п. 1 ст. 1179).

(2) Действие правил п. 2 ст. 1179, обеспечивающих устойчивость хозяйства путем сбережения его имущества, едва ли по замыслу законодателя должно зависеть от вида общей собственности членов; иное повлечет "внутрихозяйственную дискриминацию", меньшую устойчивость хозяйств с долевой собственностью членов, а то и вовсе поставит под вопрос целесообразность их существования.

(3) В хозяйствах с комбинированным режимом имущества было бы нелогичным связывать правила п. 2 ст. 1179 только с частью такого режима (правом совместной собственности).

(4) Наконец, согласно ст. 15 Закона о крестьянском хозяйстве 1990 г. имущество хозяйств образца 1990 г. принадлежало и, по всей видимости, в соответствующих случаях принадлежит их членам именно на праве долевой собственности и только при соответствующем единогласном решении членов хозяйства - на праве совместной собственности.

С учетом сделанных замечаний перейдем к анализу ст. 1179, особенности внутренней организации которой таковы, что правила ее п. 2 посвящены хозяйствам, представляющим собой организацию граждан, а правило п. 3 - всем хозяйствам.

3. Наследование имущества умершего члена хозяйства зависит от двух обстоятельств: а) организационного устройства хозяйства и режима его имущества; б) членства наследника в хозяйстве. Так, если умерший был единственным членом хозяйства, наследуется все его имущество (включая хозяйственное). Наследник может продолжить хозяйство, которое при условии соблюдения формальностей новируется по субъектному составу. Несколько наследников, пожелавших продолжить хозяйство, должны заключить соглашение (ст. 4 Закона о крестьянском хозяйстве).

(1) Если наследники получили хозяйственное имущество по закону или по завещанию, в котором не указано конкретное наследуемое каждым из них имущество, они имеют на него право долевой собственности (ч. 1 ст. 1164 ГК), а значит, аналогичным будет и режим имущества продолжаемого ими хозяйства. О режиме совместной собственности здесь можно говорить только после раздела хозяйственного имущества (ст. 1165 ГК), прекращения в результате этого долевой собственности и последующего нового объединения имущества теперь уже раздельными собственниками согласно общему правилу п. 1 ст. 257 ГК. Дело в том, что: а) возникшая в силу ст. 1164 ГК общая собственность наследников может быть только долевой, что не в силах изменить даже соглашение (ср. п. 5 ст. 244 ГК); б) возникшая в силу ст. 1164 ГК долевая собственность не противоречит п. 1 ст. 257 ГК, в котором говорится, что исключение из общего правила о совместной собственности может предусматривать закон (и, кстати, не соответствует п. 3 ст. 6 Закона о крестьянском хозяйстве, где говорится о возможности ее установления только соглашением членов хозяйства).

(2) Если наследники получили хозяйственное имущество по завещанию, в котором указано на конкретное наследуемое каждым из них имущество, они являются субъектами раздельной собственности и, продолжая хозяйство, должны определить правовой режим его имущества, выбрав между общей совместной, долевой или комбинированной собственностью.

При отсутствии у наследника (наследников) желания (возможности) продолжить хозяйство (в том числе если членству в хозяйстве препятствуют правила ст. 3 Закона о крестьянском хозяйстве или если единственный наследник по завещанию - юридическое лицо, которое не может быть членом хозяйства) хозяйство прекращается, а его имущество подлежит разделу (п. 3 ст. 1179).

Напротив, если умерший был одним из членов хозяйства, наследование его личного имущества регулируют общие правила, тогда как наследование имущества хозяйства (пп. 2, 3 ст. 257 ГК, п. 1-3 ст. 6 Закона о крестьянском хозяйстве) требует соблюдения правил об общей собственности (п. 1 ст. 1179), а также п. 2 ст. 1179, назначение которого - сберечь имущество хозяйства и тем самым обеспечить его устойчивость. Поэтому наследование имущества члена хозяйства (не важно, идет ли речь о рядовом члене хозяйства или о его главе) зависит от двух обстоятельств: а) является ли сам наследник членом данного хозяйства; б) если нет - вступает ли он в члены данного хозяйства. Подробнее об этом см. далее.

4. Если наследник не является членом хозяйства (и не вступает в члены), при наследовании он имеет право на компенсацию, соразмерную наследуемой им доле (см. предложения 1-3 п. 2 ст. 1179).

(1) Вопрос о приеме наследника в состав членов хозяйства решается на основании его письменного заявления при условии соблюдения требований закона к составу членов хозяйства и взаимного согласия членов хозяйства (см. п. 2 ст. 3, пп. 1, 2 ст. 14 Закона о крестьянском хозяйстве). Учитывая последнее обстоятельство, как и то, что предложение 1 п. 2 ст. 1179 посвящено праву наследника на компенсацию (а не принятию его в члены хозяйства), у наследника нет права претендовать на членство в хозяйстве (в том числе оспаривать отказ, который возможен по любым причинам и даже без их объяснения). Но именно потому, что наследник имеет право на компенсацию, он вправе требовать ее получения, даже если члены хозяйства из-за нежелания (невозможности) ее выплаты готовы принять его в хозяйство.

(2) Исходя из смысла и императивности редакции п. 2 ст. 1179 выплата компенсации возможна только в денежной форме: во имя обеспечения устойчивости хозяйства и стабильности выполняемых им функций хозяйственное имущество должно быть защищено от уменьшения, а значит, наследник не должен иметь право на его получение в натуре. Именно о денежной компенсации говорят сходные правила п. 2 ст. 9 Закона о крестьянском хозяйстве, сберегающие имущество хозяйства при выходе из него члена. Впрочем, исключением из сказанного может стать случай, когда речь идет о не реализованном умершим членом хозяйства праве на личный доход, который по соглашению между членами хозяйства может выплачиваться в денежной и (или) натуральной форме (п. 2 ст. 15 Закона о крестьянском хозяйстве).

(3) Вопрос о фигуре должника при выплате наследнику (кредитору) денежной компенсации зависит от типа хозяйства. В хозяйствах образца 1990 г., сохраняющих согласно п. 3 ст. 23 действующего Закона о крестьянском хозяйстве статус юридического лица, должник - само хозяйство как юридическое лицо (к которому и следует обращаться с требованием, а также предъявлять иск). В хозяйствах образца 2003 г., являющихся неправосубъектными организациями, должник - не хозяйство, а все его члены. Согласно ст. 321 ГК, формулирующей общее правило, а также учитывая денежный характер подлежащей выплате компенсации (а значит, делимость предмета обязательства) и несвязанность обязанности членов хозяйства по ее выплате с осуществлением ими предпринимательской деятельности (ст. 322 ГК), члены хозяйства выступают перед наследником в качестве долевых должников. Этот вывод, связанный с решением обязательственного вопроса, является общим и не зависит от вещно-правового режима конкретного хозяйства (т.е. из того, что имущество хозяйства обычно находится в совместной собственности его членов, вовсе не следует, будто бы они являются солидарными должниками, долевыми же должниками они будут при долевой собственности). В то же время та или иная разновидность в хозяйстве права общей собственности небезразлична при осуществлении членами хозяйства расчетов с наследником.

(а) Поскольку при совместной собственности доли членов хозяйства в данном вещном праве обычно признаются равными (п. 3 ст. 258 ГК), при исполнении обязанности по выплате компенсации каждый член хозяйства - должник наследника в пределах его доли, размер которой в силу принципа равенства долей зависит от количества членов. Так, если наследник претендует на компенсацию в 1 млн. руб., то каждый из двух оставшихся в хозяйстве членов должен заплатить ему по 500 тыс. руб., каждый из четырех - по 250 тыс. руб., каждый из пяти - по 200 тыс. руб. и т.д.

(б) В двух других случаях: а) при неравенстве долей членов хозяйства в совместной собственности и б) при долевой собственности членов хозяйства - объем долга каждого члена хозяйства перед наследником определяет соглашение членов о распределении долей. Так, если после смерти одного из членов хозяйства в хозяйстве осталось два члена, при этом с учетом перераспределенной доли умершего один получил 60%, а другой - 40%, то компенсация в размере 1 млн. руб. должна выплачиваться наследнику каждым членом пропорционально его доле, т.е. 600 и 400 тыс. руб.

(в) Наконец, при комбинированном режиме имущества хозяйства доля каждого члена хозяйства при выплате наследнику компенсации зависит от соотношения между совместной и долевой собственностью (с учетом сказанного для того и другого вида).

(4) Вообще говоря, наследник и члены хозяйства должны согласовать два основных вопроса - срок выплаты компенсации и величину наследуемой доли, определяющей ее размер, в то же время несогласование этих вопросов несущественно, так как: а) при несогласовании первого срок выплаты определяет суд (однако, будь то соглашение или решение суда, выплата должна состояться в течение одного года со дня открытия наследства); б) при несогласовании второго доля считается равной долям других членов хозяйства (см. соответственно предложения 2 и 3 п. 2 ст. 1179). Впрочем, предусматриваемое в предложении 3 п. 2 ст. 1179 соглашение между наследником умершего члена хозяйства и другими членами хозяйства по поводу величины доли наследодателя для выплаты денежной компенсации если и имеет смысл в принципе, то разве что в тех случаях, когда имущество хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, доли которых в данном праве согласно общему правилу п. 3 ст. 258 ГК равны. Дело в том, что в двух других случаях: а) при долевой собственности членов хозяйства в отношении имущества хозяйства и б) при совместной собственности членов хозяйства в отношении имущества хозяйства с неравенством их долей в данном праве - доля устанавливается (определяется) соглашением (п. 3 ст. 6 Закона о крестьянском хозяйстве), а будучи известной заранее, она может быть предметом не согласования, а пересмотра. Опять-таки, даже если распространить данное соглашение только на случаи общей совместной собственности членов хозяйства с равенством их долей, это едва ли будет соответствовать правилу п. 3 ст. 258 ГК, согласно которому прерогатива в определении размера доли в праве совместной собственности принадлежит только членам хозяйства.

Другое дело, если на момент открытия наследства наследник уже является членом хозяйства или вступает в его члены. В этом случае он наследует долю умершего в праве общей собственности (но не конкретное имущество, соответствующее этой доле и подлежащее определению, в частности при разделе имущества хозяйства - п. 3 ст. 1179), а потому не имеет права на какие-либо компенсации (см. предложение 4 п. 2 ст. 1179). Примечательно, что закон (п. 3 ст. 258 ГК), предусматривая в праве совместной собственности равенство долей в качестве общего правила (в том числе и для случаев наследования доли одного члена хозяйства другим членом хозяйства), в то же время: а) не требует безусловного равенства долей; б) позволяет регулировать пропорцию долей соглашением без раздела имущества и вне связи с разделом. Теоретически, основываясь на потенциале п. 3 ст. 258 ГК, в результате наследования доли в праве совместной собственности в хозяйстве может сохраниться как режим совместной собственности, так и равенство долей всех его членов. Однако с точки зрения практической наследование доли в праве совместной собственности с равенством долей, скорее всего, потребует ревизии правового режима имущества хозяйства: а) перехода от совместной собственности к долевой или б) отказа от равенства долей при сохранении совместной собственности. В этом заинтересован тот наследник, который усиливает свое присутствие в хозяйстве относительно других членов (в последующем это может сказаться при выходе из хозяйства). Наследование доли в праве долевой собственности в гораздо большей степени влияет на пропорцию долей и изменение соглашения (исключением могут стать лишь те случаи, когда долю наследуют все члены хозяйства при сохранении изначальной пропорции их участия в хозяйстве). Для хозяйств с комбинированным режимом имущества уместны оба сделанных замечания.

Итак, п. 2 ст. 1179, различая наследование имущества члена хозяйства наследниками, не являющимися (не ставшими) членами данного хозяйства, и наследниками, являющимися (ставшими) членами данного хозяйства, связывает это различие с наследуемым объектом: первые наследуют денежную компенсацию доли в праве общей собственности, вторые - саму эту долю. Поэтому если, например, умерший член хозяйства имел супругу (также члена данного хозяйства), однако завещание на долю в праве на имущество хозяйства совершил в отношении постороннего лица (не являющегося членом данного хозяйства соседа), наследником во всяком случае будет сосед, супруга же умершего лишь вправе блокировать членство соседа в хозяйстве (см. п. 2 ст. 14 Закона о крестьянском хозяйстве), а значит, предрешить вопрос в пользу наследования им не доли в праве, а получения взамен денежной компенсации.

5. В отличие от предприятия, которое разделу между наследниками не подлежит и поступает в их долевую собственность (и только сами наследники могут изменить это диспозитивное правило, в том числе разделить предприятие, - см. коммент. к ст. 1178 ГК), возможность раздела имущества хозяйства, прекратившегося из-за смерти гражданина, предусматривает закон (п. 3 ст. 1179). При совместной собственности членов доля в праве на общее имущество, причитающаяся каждому члену (включая наследника умершего члена), должна быть предварительно определена, при этом если соглашением членов хозяйства не предусмотрено иное, такие доли признаются равными (ст. 254, п. 3 ст. 258 ГК). После этого общее имущество делится между всеми управомоченными лицами пропорционально их долям. При долевой собственности членов имущество хозяйства подлежит разделу согласно долям, определенным соглашением. При разделе имущества хозяйства в условиях его комбинированного режима уместны оба замечания. Имущество хозяйства делится по соглашению заинтересованных лиц, в противном случае - по решению суда, при этом несоразмерность между величиной доли и выделяемым в натуре имуществом устраняется выплатой денежной или иной компенсации (ст. 252 в связи с п. 3 ст. 254 ГК). Об особенностях раздела земельного участка см. коммент. к ст. 1182 ГК.

6. К хозяйствам образца 1990 г., сохраняющим статус юридического лица, применяются правила нормативных правовых актов Российской Федерации (в том числе ГК и действующего Закона о крестьянском хозяйстве), однако исключить их применение могут: а) федеральный закон; б) иные нормативные акты Российской Федерации; в) существо правоотношения (абз. 2 п. 3 ст. 23 Закона о крестьянском хозяйстве). При применении к таким хозяйствам ст. 1179 следует исходить из того, что согласно ст. 15 Закона о крестьянском хозяйстве 1990 г. имущество таких хозяйств принадлежало их членам на праве долевой собственности и только при соответствующем единогласном решении членов - на праве совместной собственности.

Статья 1180. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных

1. Коммент. ст. посвящена особенностям наследования ограниченно оборотоспособных вещей. Согласно пп. 1, 2 ст. 129 ГК большинство объектов гражданских прав отчуждается или переходит от одного лица к другому в порядке наследственного правопреемства либо иным способом свободно. Некоторые объекты (прямо указанные в законе) изъяты из оборота (в том числе из сферы наследования - абз. 1 п. 2 ст. 129 ГК), другие же (определенные в порядке, установленном законом) ограничены в обороте; последние закон делит на две категории: а) объекты, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота; б) объекты, нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (абз. 2 п. 2 ст. 129 ГК). Упоминание в ст. 1180 об оружии, сильнодействующих и ядовитых веществах, наркотических и психотропных средствах (п. 1), а также о необходимости получения специального разрешения на унаследованные вещи, ограниченные в обороте (п. 2), в первом приближении свидетельствует о том, что имеется в виду вторая категория объектов, ограниченных в обороте, т.е. объекты, нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению. И все же содержащаяся в п. 1 ст. 1180 ссылка на другие ограниченно оборотоспособные вещи (и в связи с этим на абз. 2 п. 2 ст. 129 ГК) позволяет сделать вывод, что не являются исключением и те вещи, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, а значит, законодатель не исключает обе категории вещей, ограниченных в обороте. Итак, ст. 1180 распространяется на следующие ограниченные в обороте объекты гражданских прав.

(1) Оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием. В зависимости от целей использования, а также по основным параметрам и характеристикам оружие бывает: а) гражданским; б) служебным; в) боевым ручным стрелковым и холодным (подробнее см. ст. 1-5 Закона об оружии).

(а) Гражданское оружие - оружие: а) самообороны; б) спортивное; в) охотничье; г) сигнальное; д) холодное клинковое. Огнестрельное гражданское оружие должно: а) исключать стрельбу очередями и б) иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. О холодном клинковом оружии, предназначенном для ношения с казачьей формой (казачья шашка, казачья шашка кавказская, кинжал), а также с национальными костюмами народов Российской Федерации, атрибутику которых определяет Правительство РФ, подробнее см. постановление Правительства РФ от 3 сентября 2001 г. N 648 "О холодном клинковом оружии, предназначенном для ношения с казачьей формой" (СЗ РФ. 2001. N 37. Ст. 3690).

(б) Служебное оружие - а) огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж; б) огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, предназначенное для использования должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц с особыми уставными задачами, которым законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия в целях самообороны или для исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, спецкорреспонденции. Всякое служебное оружие (как и оружие гражданское) должно: а) исключать стрельбу очередями; б) иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов; в то же время в) служебное нарезное оружие должно отличаться от боевого ручного стрелкового оружия по типам и размерам патрона, а от гражданского - по следообразованию на пуле и гильзе; в свою очередь, служебное огнестрельное гладкоствольное оружие должно отличаться от гражданского оружия по следообразованию на гильзе. Пули патронов к огнестрельному гладкоствольному и нарезному коротко ствольному оружию не могут иметь сердечников из твердых материалов. Патроны к служебному оружию должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

(в) Боевое ручное стрелковое и холодное оружие - оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ на вооружение государственных военизированных организаций, а также изготавливаемое для поставок в другие государства в порядке, установленном Правительством РФ. Образцы боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, конструктивные параметры которых относительно уже принятых на вооружение аналогов не увеличивают их поражающую силу, а также холодное оружие принимаются на вооружение руководителями государственных военизированных организаций в порядке, определяемом Правительством РФ. Порядок оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях определяется Правительством РФ. Подробнее см. постановление Правительства РФ от 15 октября 1997 г. N 1314 "Об утверждении правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях" (с изм.) (СЗ РФ. 1997. N 42. Ст. 4790).

Согласно ст. 20 Закона об оружии граждане вправе совершать сделки с гражданским оружием, принадлежащим им на праве собственности на законных основаниях (в частности, продавать его). Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, производятся в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, при наличии у наследника (одаряемого) лицензии на приобретение гражданского оружия. В случае смерти собственника гражданского оружия последнее до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского оружия незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими. Впрочем, два последних правила ст. 20 Закона об оружии едва ли соответствуют ст. 1180, которая устанавливает, что оружие наследуется на общих основаниях; что же касается лицензии, она, если быть точным, относится не к наследованию оружия (и не к возникновению у наследника права собственности в отношении оружия), а к тому, может ли наследник оставаться собственником унаследованного оружия (и, следовательно, подлежит ли возникшее у него в отношении данного оружия право собственности сохранению или принудительному прекращению) (п. 2 ст. 1180). Согласно ст. 20.1 Закона об оружии и правилам Постановления о награждении оружием граждан особый правовой режим имеет наградное оружие, которое может быть гражданским (т.е. оружием самообороны, спортивным, охотничьим, сигнальным, холодным клинковым) или боевым (короткоствольным ручным стрелковым и холодным), полученным гражданами Российской Федерации в качестве награды на основании: а) Указа Президента РФ; б) постановления Правительства РФ; в) наградных документов глав и глав правительств иностранных государств; г) приказов руководителей государственных военизированных организаций. Награждение таким оружием может быть только прижизненным (не может быть посмертным). Отчуждательные сделки, а также наследование возможны только в отношении наградного гражданского и боевого холодного оружия. В отношении наградного боевого короткоствольного ручного стрелкового оружия и патронов к нему отчуждательные сделки, а также наследование не допускаются. После смерти гражданина принадлежавшее ему наградное гражданское и холодное оружие вместе с разрешением на хранение и ношение подлежит изъятию (сдаче) органом внутренних дел, поставившим это оружие на учет; данное оружие находится в органе внутренних дел до решения вопроса о его наследовании или дальнейшем использовании в соответствии с законодательством Российской Федерации (здесь также уместно замечание, сделанное выше в отношении двух последних правил ст. 20 Закона об оружии); напротив, принадлежавшее умершему наградное боевое короткоствольное ручное стрелковое оружие вместе с разрешением на хранение и ношение подлежит изъятию (сдаче) органом внутренних дел до решения вопроса о его дальнейшем использовании.

(2) Согласно ст. 1 Закона о наркотических средствах: а) наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения согласно Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.; б) психотропные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы согласно Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.; в) прекурсоры - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ согласно Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Согласно ст. 2 Закона о наркотических средствах и существующего Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (см. постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 1998. N 27. Ст. 3198) наркотические средства и психотропные вещества в зависимости от применяемых государством мер контроля делятся на четыре группы (списка): а) список I - наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации; б) список II - наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации; в) список III - психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации; г) список IV - прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

В Российской Федерации действует государственная монополия на основные виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ: культивирование растений; разработку, переработку, распределение, ввоз (вывоз), уничтожение наркотических средств, психотропных веществ. Как правило, данные виды деятельности осуществляются только унитарными предприятиями и государственными учреждениями. Среди требований к условиям осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, - обладание статусом юридического лица. Оборот наркотических средств и психотропных веществ из списка I допускается только: а) в целях уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов, оборудования; б) в научных и учебных целях; в) в экспертной и оперативно-розыскной деятельности. В этих же целях, а также в медицине и в ветеринарии допускается оборот наркотических средств и психотропных веществ из списков II и III. В Российской Федерации ограничен оборот прекурсоров из списка IV. Оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации запрещен. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ гражданам производится только в лицензируемых аптечных организациях и учреждениях здравоохранения. Наркотические средства и психотропные вещества из списков II и III отпускаются в медицинских целях по рецепту на специальном бланке. Использование наркотических средств и психотропных веществ из списков II и III в медицинской деятельности частнопрактикующих врачей не допускается (пп. 1, 2 ст. 5, ст. 10, пп. 1-4 ст. 14, п. 1 ст. 25, п. 1 ст. 26, п. 4 ст. 31 Закона о наркотических средствах). Все это само по себе сводит на нет возможности применения в отношении наркотических средств и психотропных веществ ст. 1180.

(3) Подробнее об упоминаемых в п. 1 ст. 1180 сильнодействующих веществах (алпразолам, барбитал натрия, бенактизин (амизил) и др.) и ядовитых веществах (аконит, аконитин, альдрин и др.) см. постановление Правительства РФ от 3 августа 1996 г. N 930 "Об утверждении номенклатуры сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, на которые распространяется порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 г. N 278" (с изм.) (СЗ РФ. 1996. N 34. Ст. 4122).

(4) Наконец, другие ограниченно оборотоспособные вещи, в том числе те, которые могут принадлежать только определенному участнику (участникам) гражданского оборота. Так, согласно п. 3 ст. 15 ЗК не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом РФ в соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе Российской Федерации (см. Закон о Государственной границе), и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными законами иностранцы, апатриды и иностранные юридические лица (что ограничивает их правоспособность по сравнению с правоспособностью граждан Российской Федерации). В свою очередь, согласно ст. 3 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения земельные участки из земель сельхозназначения не могут быть в собственности: а) иностранных граждан и юридических лиц; б) апатридов; в) юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, апатридов составляет более чем 50% (указанные лица могут быть только арендаторами таких земельных участков).

2. Ограниченно оборотоспособные вещи входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях (см. коммент. к ст. 1111 ГК) без какого-либо специального разрешения. Однако после наследования такой вещи и возникновения в отношении нее права собственности наследник должен получить на нее специальное разрешение (кроме случаев, когда он уже имеет такое разрешение, например из-за сходного с наследодателем профиля деятельности). Наследнику, ставшему собственником ограниченно оборотоспособной вещи, может быть выдано такое разрешение или отказано в его выдаче. Так, лицензия на приобретение конкретного вида оружия не выдается следующим категориям граждан Российской Федерации: а) не достигшим необходимого возраста (как правило, совершеннолетия); б) не представившим необходимое медицинское заключение; в) имеющим судимость за умышленное преступление; г) отбывающим наказание за совершенное преступление; д) совершившим повторно в течение года административное правонарушение, посягающее на общественный порядок или установленный порядок управления; е) не имеющим постоянного места жительства; ж) не представившим в органы внутренних дел документы, подтверждающие прохождение проверки знания правил безопасного обращения с оружием, а также другие документы (ч. 15 ст. 13 Закона об оружии). Значение специального разрешения состоит в следующем.

(1) До его получения наследник (собственник) не может пользоваться унаследованной вещью: она нуждается в охране, которую закон предусматривает для соответствующего имущества. Так, входящее в состав наследства гражданское оружие незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими (ст. 20 Закона об оружии).

(2) Если наследник его не получает, он не может оставаться собственником унаследованной вещи. Так, если наследнику отказано в выдаче специального разрешения, его право собственности на полученное по наследству ограниченно оборотоспособное имущество подлежит прекращению на основании ст. 238 ГК. В таком случае согласно ст. 238 ГК сам наследник должен произвести отчуждение имущества в течение одного года с момента возникновения у него права собственности (или в другой установленный законом срок), иначе при наличии двух совокупных условий - заявления государственного (муниципального) органа и решения суда - имущество подлежит: а) принудительной продаже или б) передаче в государственную (муниципальную) собственность. В первом случае наследнику передается сумма от реализации, во втором - возмещается стоимость имущества, определенная судом, при этом затраты на реализацию вычитаются. Так, иностранец (апатрид), в собственности которого в результате наследования оказался земельный участок из земель сельхозназначения, обязан произвести его отчуждение в течение одного года со дня возникновения у него права собственности субъекту РФ (а в случаях, установленных законом субъекта РФ, - муниципальному образованию). В случае отчуждения такого участка иностранец (апатрид) имеет преимущественное право его аренды. Если иностранец (апатрид) не произведет в указанный срок отчуждение такого участка, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обязан в течение 10 дней письменно известить об этом орган государственной власти субъекта РФ. Последний в течение одного месяца со дня, когда ему стало известно об этом, обязан обратиться в суд с заявлением о понуждении иностранца (апатрида) к продаже участка на торгах (конкурсе, аукционе). При отсутствии желающих приобрести участок его должен приобрести субъект РФ (а в случаях, установленных законом субъекта РФ, - муниципальное образование) по рыночной стоимости, сложившейся в данной местности (ст. 5, 11 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения).

Поскольку согласно п. 1 ст. 1180, адресующему к абз. 2 п. 2 ст. 129 ГК, правила ст. 1180 в принципе не исключают обе категории ограниченно оборотоспособных вещей, содержащееся в абз. 1 п. 2 ст. 1180 указание на специальное разрешение не следует отождествлять с тем специальным разрешением (лицензией), с которым в абз. 2 п. 2 ст. 129 ГК связывается только одна из двух указанных выше категорий ограниченно оборотоспособных вещей. Под специальным разрешением в абз. 1 п. 2 ст. 1180 следует понимать всякий юридический документ, легитимирующий нахождение ограниченно оборотоспособного объекта у наследника, в том числе и такого объекта, который может принадлежать лишь определенным участникам оборота. Таким специальным разрешением может стать, например, паспорт гражданина Российской Федерации, подтверждающий приобретение иностранцем (апатридом) гражданства Российской Федерации, а значит, и разрешающий ему с этого момента иметь на праве собственности земельный участок из земель сельхозназначения (объект, способный находиться в собственности только определенных участников оборота, в частности граждан Российской Федерации, - ст. 3 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения).

Итак, закон не запрещает наследовать (и на этом основании приобретать в собственность) имущество, ограниченное в обороте, в то же время он предусматривает возможность принудительного прекращения права собственности на такое имущество.

Статья 1181. Наследование земельных участков

1. Коммент. ст. посвящена наследованию земельных участков (далее - участок). Земельные отношения особо регулируют гл. 17 ГК и ряд специальных нормативных правовых актов, в частности: а) ЗК; б) Закон о землеустройстве; в) Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения; г) Закон о крестьянском хозяйстве; д) Закон о личном подсобном хозяйстве; е) Закон о мелиорации земель; ж) Закон о передаче земельных участков, находящихся в границах курортов федерального значения. Поэтому особое внимание законодателя к вопросам наследования участков отнюдь не случайно, более того, участок - особый объект наследования не только из-за наличия ст. 1181, 1182 ГК, но еще и потому, что вопрос о нем может возникать в связи с применением других правил гл. 65 ГК: а) при наследовании предприятия, в состав которого входит участок, если наследники договариваются о разделе предприятия (п. 2 ст. 132, ст. 1178 ГК); б) при наследовании имущества члена крестьянского хозяйства, если данное имущество делится между наследниками (п. 2 ст. 257, п. 3 ст. 1179 ГК); в) при наследовании ограниченно оборотоспособных вещей, если участок представляет собой вещь, ограниченную в обороте (п. 3 ст. 129, ст. 1180 ГК). Учитывая также особое место участка в системе объектов гражданских прав, вопрос о нем возникает и в связи с находящимися на нем объектами недвижимости (ст. 271, 273 ГК). Граждане могут иметь участки на трех вещных правах (подробнее см. ст. 216, п. 1 ст. 260, ст. 261, п. 3 ст. 264, ст. 265, п. 1 ст. 266, ст. 267, 268 ГК, ст. 20, 21 ЗК).

(1) Право собственности, которое по общему правилу (если иное не установлено законом) распространяется на находящиеся в границах участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, растения. Собственник по общему правилу (если иное не предусмотрено законами и не нарушает права других лиц) вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под его поверхностью; он также вправе распоряжаться участком (в том числе продавать, дарить, отдавать в залог иди сдавать в аренду и иным образом, включая передачу по наследству), если закон не исключает его из оборота и не ограничивает в нем.

(2) Право пожизненного наследуемого владения участком, находящимся в государственной (муниципальной) собственности, приобретается гражданами по основаниям и в порядке, предусмотренным земельным законодательством. Последнее, в свою очередь, признает данное право, только если оно возникло до введения в действие ЗК; напротив, после введения в действие ЗК предоставление участков гражданам на данном праве не допускается. Граждане, сохраняющие возникшее у них до введения в действие ЗК право пожизненного наследуемого владения, имеют передаваемые по наследству права владения и пользования участком, однако кроме случая перехода права на данный участок по наследству они не вправе распоряжаться им иным образом.

(3) До введения в действие ЗК граждане могли также иметь участки на праве постоянного (бессрочного) пользования; граждане, успевшие приобрести это право до введения в действие ЗК, сохраняют его по сей день, но они не вправе никаким образом распоряжаться участком, принадлежащим им на этом праве (в том числе передавать его по наследству). С введением в действие ЗК, закрепившего право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками за ограниченным кругом лиц (государственными и муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, центрами исторического наследия бывших Президентов РФ, органами государственной власти и местного самоуправления), гражданам данное право на участки более не предоставляется.

С учетом сказанного не случайно, что в ст. 1181, посвященной наследованию участков, говорится только о праве собственности и о праве пожизненного наследуемого владения, а в ст. 1182 ГК, посвященной разделу участка, - и вовсе только о праве собственности. Поскольку согласно ч. 1 ст. 1181 в состав наследства умершего входит участок, принадлежавший ему на праве собственности, или принадлежавшее ему право пожизненного наследуемого владения участком, в первом случае наследуется вещь (как объект вещного права), в другом - само вещное право. Наследование указанного имущества осуществляется на общих основаниях (см. коммент. к ст. 1111 ГК), на его принятие специальное разрешение не требуется. Ничего не меняется по существу и тогда, когда согласно п. 3 ст. 129 и п. 1 ст. 260 ГК наследуемый участок представляет собой ограниченную в обороте вещь: применяемая в таком случае ст. 1180 ГК также предусматривает не особые правила наследования (п. 1), а возможность прекращения возникшего в результате права собственности (абз. 2 п. 2). Так, участки на приграничных территориях по перечню, установленному Президентом РФ согласно законодательству о Государственной границе Российской Федерации (см. Закон о Государственной границе), на иных установленных особо территориях Российской Федерации согласно федеральным законам, а также из земель сельхозназначения - ограниченные в обороте вещи. Они, в частности, не могут быть в собственности иностранцев и апатридов из-за ограничения законом правоспособности этих категорий физических лиц (п. 3 ст. 15 ЗК; см. также ст. 3 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения). Тем не менее если в собственности иностранца (апатрида) по допускаемым законом основаниям (в том числе в результате наследования) оказался участок (доля в праве на него) из земель сельхозназначения, данное лицо обязано произвести отчуждение такого объекта (ст. 5, 11 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения).

2. Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами (см. ст. 11.1 ЗК, п. 5 ст. 1, ст. 7-13 Закона о государственном кадастре недвижимости). Участок - единый комплексный (системный) объект; право собственности по общему правилу (если иное не установлено законом) распространяется на: а) находящиеся в его границах поверхностный (почвенный) слой; б) водные объекты; в) находящиеся на нем растения (п. 2 ст. 261 ГК). Данному правилу вполне соответствует правило ч. 2 ст. 1181, согласно которому наследование участка по общему правилу (если иное не установлено законом) означает наследование находящихся в его границах: а) поверхностного (почвенного) слоя; б) водных объектов; в) растений. Под водными объектами понимаются природные или искусственные водоемы, водотоки либо иные объекты, постоянное или временное сосредоточение вод в которых имеет характерные формы и признаки водного режима - изменения во времени уровней, расхода и объема воды (ст. 1 Водного кодекса РФ). Легального определения понятия "поверхностный (почвенный) слой" нет, то же касается и понятия "растение", если, конечно, не считать ст. 2 Федерального закона от 15 июля 2000 г. N 99-ФЗ "О карантине растений" (с изм.) (СЗ РФ. 2000. N 29. Ст. 3008), в которой растения определяются как сами растения и их части, в том числе их семена и генетический материал. А между тем законодатель нередко пользуется данными терминами, в том числе в разных словосочетаниях (например, "почвенный слой", "слой почвы", "плодородный слой почвы", "сельскохозяйственные растения", "водные растения", "лекарственные растения", "культивирование растений"). Принципиально, что ниже поверхностного (почвенного) слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков и вплоть до глубин, доступных для геологического изучения и освоения, располагаются недра (ч. 1 Преамбулы Закона о недрах) - самостоятельный природный ресурс и объект с оригинальным правовым режимом. Выше поверхностного (почвенного) слоя находятся не только растения, но и леса - обладающая оригинальным правовым режимом экологическая система и природный ресурс (ст. 5 ЛК). В отношении участков недр (в отличие от земельных участков) не применяются положения Закона о государственном кадастре недвижимости (пп. 5, 6 ст. 1 Закона о государственном кадастре недвижимости), кроме того, закон формулирует виды недропользования, к которым относятся: а) их геологическое изучение; б) разведка и добыча полезных ископаемых; в) строительство и эксплуатация подземных сооружений; г) образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение; д) сбор геологических коллекционных материалов (ст. 6 Закона о недрах). С учетом этих видов недропользования, как видно, сформулированных законом исчерпывающим образом, можно также предположить, что при наличии расположенного выше участка недр поверхностного (почвенного) слоя глубину (толщину) последнего определяют два совокупных признака: а) подверженность почв примитивной эксплуатации человеком, т.е. возможность извлечения полезных свойств почвы без привлечения специальной техники, средств, знаний (ср. с той же добычей полезных ископаемых, залегающих не в почве, а в недрах); б) подверженность почв позитивному воздействию со стороны человека (в частности, возможность человека влиять на почву, например улучшать ее химические и физические свойства посредством соответствующих мероприятий - см., например, ст. 9 Закона о мелиорации земель). Лесной участок - земельный участок, границы которого определяются согласно требованиями специального - лесного - законодательства и в отношении которого ведется кадастровый учет в соответствии с Законом о государственном кадастре недвижимости (ст. 7, 67, 69, 92 ЛК). Правило п. 3 ст. 261 ГК позволяет собственнику участка использовать по своему усмотрению все, что находится над и под его поверхностью, если: а) иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, другими законами; б) такое использование не нарушает прав других лиц. Данная оговорка не случайна, как и то, что и п. 2 ст. 261 ГК, и ч. 2 ст. 1181 ограничиваются упоминанием о поверхностном (почвенном) слое, водных объектах и растениях.

(1) Дело в том, что в границах территории Российской Федерации недра (включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы) находятся в государственной собственности, а вопросы владения, пользования и распоряжения недрами - в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. Участки недр в отличие от земельных участков не могут быть предметом купли-продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме (ч. 1, 2 ст. 1.2 Закона о недрах).

(2) Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий (п. 1 ст. 6 ЛК). К землям лесного фонда относятся: а) лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и др.) и б) предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и др.) (п. 1 ст. 101 ЗК). Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности, леса на землях лесного фонда по целевому назначению подразделяются на: а) защитные; б) эксплуатационные; в) резервные (п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 10 ЛК). Участки из состава земель лесного фонда относятся к землям, ограниченным в обороте, которые в частную собственность не предоставляются (абз. 2 п. 2 и подп. 2 п. 5 ст. 27 ЗК). Леса на землях иных категорий: а) обороны и безопасности; б) населенных пунктов; в) особо охраняемых природных территорий - по целевому назначению могут быть отнесены к защитным лесам, а само пребывание в них граждан может быть запрещено или ограничено (п. 2 ст. 10, п. 4 ст. 11, п. 3 ст. 23 ЛК), что, в свою очередь, также свидетельствует в пользу их нахождения в публичной собственности. Так, согласно п. 6 ст. 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с изм.) (СЗ РФ. 1995. N 12. Ст. 1024) и Закону о передаче земельных участков, находящихся в границах курортов федерального значения, особо охраняемые природные территории могут иметь: а) федеральное значение и находиться в федеральной собственности (либо подлежат передаче в собственность субъектов РФ или в муниципальную собственность либо отнесены к собственности субъектов РФ или к муниципальной собственности); б) региональное значение и находиться в собственности субъектов РФ; в) местное значение и находиться в муниципальной собственности.

Понятно, что в отношении объектов публичной собственности любого уровня вопроса о наследовании не возникает в принципе. Другое дело - имущественные права пользования находящимися в публичной собственности объектами (теми же недрами и лесами), а также полученные в результате их эксплуатации имущественные блага. Права пользования недрами могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускают федеральные законы. Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться не только в публичной, но и в частной собственности. В качестве пользователей недр могут выступать субъекты предпринимательской деятельности, в том числе граждане-предприниматели (ч. 2, 3 ст. 1.2, ст. 9 Закона о недрах) (см. также Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" (с изм.) // СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 18). В свою очередь, в соответствии с гражданским, земельным и концессионным законодательством (соотв. ГК, ЗК и Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (с изм.) // СЗ РФ. 2005. N 30 (ч. II). Ст. 3126), а также с учетом положений ЛК лесные участки могут закрепляться за частными лицами на праве: а) постоянного (бессрочного) пользования; б) сервитутном; в) аренды; г) безвозмездного срочного пользования (ст. 9, 71 ЛК). Так, гражданам они могут передаваться: а) по договору аренды (для заготовки и переработки древесины и иных лесных ресурсов, ведения сельского хозяйства, выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений, создания и эксплуатации лесных плантаций); б) в безвозмездное срочное пользование или на сервитутном праве (в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности для собственных нужд); в) по договору купли-продажи лесных насаждений (в целях заготовки древесины для собственных нужд) (см. п. 8 ст. 29, п. 4 ст. 30, п. 3 ст. 31, п. 4 ст. 32, п. 3 ст. 34, п. 5 ст. 36, пп. 3 и 3.1 ст. 38, п. 3 ст. 39, п. 4 ст. 42, п. 2 ст. 46 ЛК). Граждане-лесопользователи приобретают право собственности на древесину и иные добытые лесные ресурсы, если они используют лес для: а) заготовки древесины или живицы; б) заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов; в) заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений; г) ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты; д) ведения сельского хозяйства; е) других предусмотренных законом целей (п. 1 ст. 20, ст. 25 ЛК).

Статья 1182. Особенности раздела земельного участка

1. Земельный участок (далее - участок) как объект гражданских прав (в том числе наследования) может быть делимым или неделимым в зависимости от того, возможен или невозможен его раздел в натуре без изменения назначения (ч. 1 ст. 133 ГК). Прежде данное правило было прямо закреплено в абз. 2 п. 2 ст. 6 ЗК, предусматривавшем, что делимый участок (в отличие от неделимого) может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, кроме случаев, установленных федеральными законами (см. подробнее гл. I.1 ЗК). Правила коммент. ст. посвящены разделу участка наследниками в связи с возникновением у них права общей собственности и для его преодоления, а значит, касаются ситуаций, когда: а) участок принадлежал наследодателю на праве собственности; б) после его смерти поступил в общую собственность нескольких наследников; в) последние противятся сохранению в отношении унаследованного ими участка права общей собственности и ставят вопрос о его натуральном разделе в целях приобретения права раздельной (индивидуальной) собственности на соответствующие его части.

(1) Право общей собственности в отношении участка у наследников возникает в следующих трех случаях: а) при неделимости участка (независимо от оснований его наследования - см. коммент. к ст. 1111 ГК); б) если делимый участок наследуется по закону; в) если делимый участок наследуется по завещанию, в котором не указаны конкретные части данного участка, причитающиеся каждому наследнику (п. 4 ст. 244, ст. 1164 ГК). Именно в таких случаях в связи с возникновением у наследников права общей собственности в отношении унаследованного ими участка может возникнуть вопрос о необходимости прекращения данного права путем натурального раздела его объекта. Напротив, обращение к ст. 1182 исключают три совокупных условия: а) если объектом наследования является делимый участок; б) если он завещан нескольким наследникам; в) если в завещании указаны конкретные его части, причитающиеся каждому наследнику. И это понятно: с учетом правил п. 4 ст. 244 и ст. 1164 ГК в данном случае участок уже разделен на части юридически (завещанием), части участка уже стали объектами раздельной собственности наследников, а это исключает обращение к другой юридической мере - разделу. В этом случае возможные мероприятия наследников для обозначения границ собственных участков (межевание, огораживание забором, высаживание растений и т.п.) носят исключительно фактический характер.

(2) С учетом сказанного раздел участка, которому посвящена ст. 1182, может осуществляться как между несколькими законными наследниками, так и между несколькими наследниками по завещанию. Поскольку согласно ч. 1 ст. 1164 ГК общая собственность наследников может быть только долевой (не может быть совместной), в п. 1 ст. 1182 имеется в виду только общая долевая собственность; это касается в том числе и наследующих участок членов крестьянского хозяйства, а также супругов, обычный (законный) режим имущества которых - право общей совместной собственности (п. 3 ст. 244, п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 ГК).

(3) Наименование ст. 1182 шире ее содержания: формально посвященная особенностям раздела участка, она по существу формулируемых ею правил касается не только подлежащих разделу делимых участков (п. 1), но и участков неделимых, в отношении которых предусмотрены иные последствия (п. 2). С учетом абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК следует также заметить, что, хотя ст. 1182 формально посвящена особенностям раздела участка, она касается и случаев выдела доли (и части участка в натуре) при сохранении режима долевой собственности на оставшуюся часть участка.

2. Раздел участка, находящегося в долевой собственности наследников, в силу общего правила п. 1 ст. 1165 ГК осуществляется по соглашению между ними, однако поскольку участок - недвижимость, такое соглашение может быть заключено только после выдачи нотариусом (иным должностным лицом) свидетельства о праве на наследство (ст. 1162, абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК). На основании такого свидетельства орган Росрегистрации осуществляет государственную регистрацию права долевой собственности наследников на участок. Если после выдачи свидетельства, но до регистрации права собственности наследники заключат соглашение о разделе участка, то на основании того и другого документа (свидетельства и соглашения) регистрируются раздельные права собственности наследников на части участка. Если же наследники заключат соглашение о разделе участка после регистрации на него права долевой собственности, их раздельные права на части участка регистрируются на основании такого соглашения (абз. 2 п. 2 ст. 1165 ГК). Как бы там ни было, содержание свидетельства о праве на наследство в части определения причитающихся наследникам долей может не соответствовать заключенному наследниками соглашению о разделе участка. Это не препятствует регистрации прав раздельной собственности каждого наследника согласно условиям заключенного соглашения (п. 3 ст. 1165 ГК), в противном случае заинтересованные лица могут обжаловать отказ в регистрации права. В таком приоритете соглашения над свидетельством одновременно воплощены два принципа - свободы договора и свободы распоряжения наследственным имуществом. Что касается последнего, то: а) если соглашение о разделе участка заключено до регистрации права долевой собственности - налицо свобода распоряжения наследниками имуществом, на которое они имеют право; б) если соглашение о разделе участка заключено после регистрации права долевой собственности - налицо свобода распоряжения наследниками собственным (общим) имуществом.

3. Свобода соглашения о разделе участка согласно п. 1 ст. 1182 ограничена требованием закона о минимальном размере участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения.

(1) Прежде всего, по целевому назначению земли в Российской Федерации делятся на семь категорий с различным правовым режимом: а) сельскохозяйственного назначения; б) населенных пунктов; в) промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения; г) особо охраняемых территорий и объектов; д) лесного фонда; е) водного фонда; ж) запаса (п. 1 ст. 7 ЗК). Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением, их правовой режим определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов. Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования (п. 2 ст. 7 ЗК; см. также гл. 4 Градостроительного кодекса).

(2) Всякий участок исходя из его назначения подчиняется требованию минимального размера, данное требование препятствует чрезмерному дроблению участков и снижению их способности обеспечить ту или иную цель. Новелла ЗК - ст. 11.9 "Требования к образуемым и измененным земельным участкам" - устанавливает следующий ряд наиболее общих критериев, обеспечивающих выполнение данного требования.

(а) Предельные (максимальные и минимальные) размеры участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами. Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования участков, а также всего, что находится над и под их поверхностью и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования участков и объектов капитального строительства (ст. 1 Градостроительного кодекса; подробнее см. ст. 36 Градостроительного кодекса).

(б) Предельные (максимальные и минимальные) размеры участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются (см. соответственно пп. 4, 6 ст. 36 Градостроительного кодекса), определяются в соответствии с ЗК и другими федеральными законами.

(в) Границы участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.

( г) Не допускается образование участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких участках объектов недвижимости.

(д) Не допускается раздел, перераспределение или выдел участков, если сохраняемые в отношении образуемых участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные участки в соответствии с разрешенным использованием.

(е) Образование участков не должно приводить к следующим явлениям: а) вклиниванию; б) вкрапливанию; в) изломанности границ; г) чересполосице; д) невозможности размещения объектов недвижимости; е) другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам; ж) нарушать требования ЗК и других федеральных законов.

(3) Предельные (минимальные и максимальные) размеры участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для крестьянского хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами субъектов РФ, что же касается ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства - нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Для иных целей предельные размеры участков устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией (пп. 1, 3 ст. 33 ЗК, п. 4 ст. 4 Закона о личном подсобном хозяйстве).

(4) В отношении земель сельхозназначения (подробнее см. ст. 77 ЗК) минимальные размеры образуемых новых участков могут быть установлены законами субъектов РФ в соответствии с требованиями земельного законодательства. Сделки с участками из земель сельхозназначения, если в результате образуются новые участки, размеры и местоположение которых не соответствуют требованиям закона, не допускаются. Не допускается также выдел участка в счет доли (долей) в праве общей собственности на участок из состава искусственно орошаемых сельхозугодий и (или) осушаемых земель, если размер выделяемого в натуре (на местности) участка меньше устанавливаемого субъектами РФ в соответствии с требованиями земельного законодательства предельного минимального размера участка для искусственно орошаемых сельхозугодий и (или) осушаемых земель. Исключения из всего сказанного составляют случаи, в совокупности обладающие тремя признаками: а) если имеет место выдел участка в счет доли (долей) в праве общей собственности на участок для ведения личного подсобного хозяйства или для осуществления деятельности крестьянского хозяйства; б) если основной деятельностью таких хозяйств являются садоводство, овощеводство, цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство или другая деятельность в целях производства сельхозпродукции; в) если применяемые при этом технологии допускают использование участков, размеры которых менее, чем минимальные размеры участков, установленные законами субъектов РФ (абз. 1-4 п. 1 ст. 4 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения).

Итак, минимальный размер участка, о котором идет речь в п. 1 ст. 1182, в каждом конкретном случае зависит от двух обстоятельств: а) его целевого назначения и б) территории, на которой он расположен (и "под юрисдикцию" которой попадает).

4. Натуральный раздел участка невозможен, если при этом нарушаются требования минимального размера участка. На этот случай закон предусматривает следующее.

(1) Согласно абз. 1 п. 2 ст. 1182 участок переходит к тому наследнику, который имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого участка. За отсутствием в ст. 1182 собственных правил, касающихся преимущественного права (его существа, особенностей реализации, обладателей), следует обращаться к ст. 1168 ГК, которая посвящена преимущественному праву при разделе всякой неделимой вещи. Поэтому член хозяйства, наследующий долю в праве общей собственности умершего члена данного хозяйства, имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли участка перед наследниками, не являющимися членами данного хозяйства и участниками общей собственности. Так, в случае смерти главы хозяйства и при наличии двух призываемых к наследованию первоочередных законных наследников - жены (являющейся членом данного хозяйства) и сына (не являющегося членом данного хозяйства), решивших разделить имущество хозяйства, преимущественное право на получение участка в счет своей наследственной доли имеет жена, обладавшая на него совместно с наследодателем правом общей собственности (п. 1 ст. 1168 ГК). В случае смерти главы одночленного хозяйства и при наличии двух призываемых к наследованию первоочередных наследников по закону - жены (сельчанки) и сына (горожанина) - преимущественное право на получение участка в счет своей наследственной доли имеет жена, если она постоянно пользуется данным участком, в то время как сын не пользовался им и не был ранее участником общей собственности на него (п. 2 ст. 1168 ГК). Лицо, получившее в результате реализации преимущественного права участок в счет своей наследственной доли, обязано предоставить другим наследникам компенсацию для устранения несоразмерности между стоимостью участка и наследственной долей (ст. 1170 ГК).

(2) Если в соответствии со ст. 1168 ГК никто из наследников не имеет преимущественного права на получение участка в счет своей наследственной доли или по какой-либо причине не воспользовался имеющимся у него преимущественным правом (в том числе из-за нежелания или невозможности выплатить компенсацию согласно ст. 1170 ГК), все наследники владеют, пользуются и распоряжаются участком на условиях долевой собственности (абз. 2 п. 2 ст. 1182).

(3) Правило абз. 2 п. 2 ст. 1182 подлежит распространительному толкованию: указанное в нем последствие наступает и в том случае, если преимущественное право в отношении наследуемого участка имеют два и более наследника, каждый из которых претендует на данный участок. Дело в том, что закон исходит из принципа единства преимущественного права и не делит нескольких возможных его обладателей на "более преимущественных" и "менее преимущественных". Поэтому если правилом абз. 1 п. 2 ст. 1182 пожелают воспользоваться несколько наследников, имеющих преимущественное право на получение участка, последний становится объектом их долевой собственности. "Преимущественные наследники", ставшие долевыми собственниками участка, должны предоставить другим наследникам компенсацию (ст. 1170 ГК). Согласно ст. 321 ГК, формулирующей общее правило, а также учитывая денежный характер подлежащей выплате компенсации (а значит, делимость предмета обязательства) и несвязанность обязанности по ее выплате с осуществлением "преимущественными наследниками" предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 322 ГК), последние перед прочими наследниками выступают в качестве долевых должников.

(4) О незатронутых аспектах реализации преимущественного права см. коммент. к ст. 1178 ГК.

5. Поскольку в ст. 1182 говорится только о праве общей собственности, формально данная статья не касается случаев наследования несколькими лицами права пожизненного наследуемого владения участком. Это сомнение только усиливает следующее: а) de lege lata в случае с правом собственности на участок объектом наследования является сам участок, а в случае с правом пожизненного наследуемого владения участком - данное вещное право (ст. 1181 ГК); б) гражданскому законодательству известно право общей собственности, но ему неизвестен аналогичный феномен в отношении вторичных вещных прав. И тем не менее если вдруг на основании ст. 1181 ГК два наследника приобретают принадлежавшее наследодателю право пожизненного наследуемого владения участком, их может связывать не что иное, как право долевого пожизненного наследуемого владения данным участком. Поэтому ст. 1182 действует в отношении всяких наследников - как тех, которые наследуют принадлежавший наследодателю на праве собственности участок, так и тех, которые наследуют право пожизненного наследуемого владения участком (и в этом смысле подлежит распространительному толкованию). Для устранения очевидного пробела в регулировании отношений общего пожизненного наследуемого владения правила гл. 16 ГК могут применяться по аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК).

Статья 1183. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию

1. Коммент. ст. определяет посмертную судьбу следующих подлежавших выплате, но не полученных гражданином при жизни сумм: а) заработной платы и приравненных к ней платежей (например, премий по месту работы, авторских гонораров и т.п.); б) пенсий; в) стипендий; г) пособий по социальному страхованию; д) возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью; е) алиментов; ж) иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию (п. 1). В связи с применением ст. 1183 важно подчеркнуть следующее.

(1) Статья 1183 посвящена особому порядку приобретения субъективного имущественного права на конкретную сумму, причем речь, как видно, во всех случаях идет о невыплаченной денежной сумме (в п. 1 говорится "сумм" и "иных денежных сумм"). Данное право не следует смешивать с субъективным имущественным правом в отношении абстрактных сумм данной категории (сумм вообще), которое ввиду его неразрывной связи с личностью наследодателя и в силу прямого указания закона не входит в состав наследства и наследованию не подлежит (ч. 2 ст. 1112 ГК).

(2) Статья 1183 посвящена праву на сумму, подлежавшую выплате наследодателю, но не полученную им при жизни, т.е. праву, которое у наследодателя возникло при жизни, но не было им реализовано. Отсюда принципиально правильное установление момента возникновения у наследодателя права на получение такой суммы. В каждом конкретном случае момент возникновения данного права может быть разным. Так, поскольку в рамках трудовых правоотношений оплачивается процесс труда, а в рамках подрядных - подрядный результат, "показатель" права умершего работника на получение заработной платы - выполнение им трудовой функции после получения последней заработной платы, тогда как "показатель" аналогичного права подрядчика - достигнутый им и готовый к сдаче подрядный результат. Напротив, не имеет значения тот факт, когда (еще при жизни или уже после смерти) работники бухгалтерии начислили работнику не полученную им зарплату (и сделано ли это вообще), а также успел ли подрядчик сдать (а заказчик принять) готовый результат. В силу прямого указания закона причина, по которой наследодатель при жизни не реализовал право на получение соответствующей суммы, может быть какой-либо, а значит, любой. Поэтому причины неполучения тем же работником зарплаты (ее задержка администрацией, производственная травма или запой, в результате чего работник попал в больницу, где и скончался, и т.п.) значения не имеют.

(3) Перечень сумм, названных в ст. 1183, не является исчерпывающим (в п. 1 говорится "и иных денежных сумм"), однако речь идет не о всяких суммах. Прежде всего следует исключить суммы, которые исключает сам законодатель (например, суммы возмещения вреда, причиненного имуществу умершего гражданина, которые входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях). Кроме того, следует иметь в виду, что речь в ст. 1183 идет только о тех суммах, которые предоставлены лицу в качестве средств к существованию, т.е. предназначены для потребления (расходования) в целях жизнеобеспечения - удовлетворения обычных, повседневных потребностей. По этой причине ст. 1183 не распространяется, например, на денежные средства на банковских вкладах, являющиеся средствами капитализации (накопления и приумножения). Сказанное свидетельствует в пользу социального характера рассматриваемых сумм, что как раз и обусловливает особую процедуру посмертного их перехода (далее - социальные выплаты).

2. Социальные выплаты не включаются в состав наследства и не наследуются, а потому в отношении них не применяются правила о наследовании по завещанию и по закону. Право на их посмертное получение по самостоятельному (иному, чем наследование) основанию имеют две категории граждан: а) члены семьи умершего, проживавшие с ним совместно; б) нетрудоспособные иждивенцы умершего независимо от места их проживания (п. 1 ст. 1183). Таким образом, в п. 1 ст. 1183 закреплены два альтернативных критерия - принадлежность к числу членов семьи (умершего) и совместность проживания с ним (неважно, как долго), а также наличие факта нетрудоспособности и нахождение на иждивении умершего (независимо от места проживания). Следует подчеркнуть, что речь идет не только о лицах из числа наследников (по завещанию или по закону), но и о иных удовлетворяющих названным критериям лицах; говоря иначе, принадлежность лиц, имеющих право на получение социальных выплат, к числу наследников по завещанию и (или) по закону значения не имеет, так как в п. 1 ст. 1183 речь идет не о наследовании. Во всяком случае лицами, управомоченными на получение социальных выплат согласно п. 1 ст. 1183, могут быть только граждане (так как только они могут быть членами семьи и проживать совместно или быть нетрудоспособными иждивенцами), причем те из них, которые с точки зрения закона являются наиболее нуждающимися в их получении. Для понимания круга членов семьи в случаях отсутствия прямого нормативного регулирования данного вопроса можно обращаться к ст. 69 ЖК, а также к гл. 15 СК. Двумя ключевыми критериями признания лица нетрудоспособным иждивенцем являются возраст и состояние здоровья, поэтому нетрудоспособные иждивенцы - пенсионеры по возрасту и инвалиды при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III, II или I степени, определяемой по медицинским показаниям. Что же касается других лиц, в частности несовершеннолетних, вопрос о признании их нетрудоспособными иждивенцами следует решать с учетом того, что хотя трудовая праводееспособность обычно и возникает с 16 лет (ч. 3 ст. 20 ТК), лицо может быть лишено возможности трудиться в силу уважительных, а потому заслуживающих внимания причин (например, из-за обучения в образовательных учреждениях по очной форме). Подробнее о состоянии нетрудоспособности см., например: постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. N 789 "Об утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (с изм.) (СЗ РФ. 2000. N 43. Ст. 4247); постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом" (с изм.) (СЗ РФ. 2006. N 9. Ст. 1018).

3. Специальное регулирование права на посмертное получение социальных выплат иногда отличается от сформулированного в ст. 1183. Так, согласно подп. 1 п. 1 ст. 22 и п. 3 ст. 23 Закона о трудовых пенсиях смерть пенсионера, признание его безвестно отсутствующим или объявление его умершим - основание для прекращения выплаты трудовой пенсии (ее части) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть или вступило в силу соответствующее решение суда. Начисленные суммы трудовой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с его смертью в указанном месяце, не включаются в состав его наследства и выплачиваются только тем членам его семьи, которые: а) в соответствии с п. 2 ст. 9 Закона о трудовых пенсиях относятся к нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца и б) проживали совместно с данным пенсионером на день его смерти. Таким образом, речь идет не обо всех проживавших совместно с умершим членах его семьи (ср. с п. 1 ст. 1183), а только о проживавших совместно с ним нетрудоспособных членах его семьи. В результате два автономных критерия для определения лица, управомоченного на посмертное получение социальных выплат, названные в п. 1 ст. 1183, почему-то оказались объединены в одном критерии в случае посмертного получения пенсии. С учетом этой принципиальной оговорки нетрудоспособными членами семьи умершего правила п. 2 ст. 9 Закона о трудовых пенсиях признают следующие категории граждан.

(1) Дети, братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18 лет, дети, братья, сестры и внуки, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, кроме образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими ограничение способности к труду (при этом братья, сестры и внуки умершего признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей).

(2) Один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, и не работают.

(3) Родители и супруг, если они достигли возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к труду.

(4) Дедушка и бабушка, если они достигли возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) лет либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к труду, при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их содержать.

Согласно пп. 3, 4 ст. 9 Закона о трудовых пенсиях состояние иждивения - нахождение на полном содержании умершего или получение от него такой помощи, которая была постоянным и основным источником средств к существованию, при этом иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует доказательств, кроме детей, объявленных полностью дееспособными на основании ст. 21, 27 ГК или достигших 18-летия.

4. Механизм реализации права на получение социальных выплат состоит в следующем.

(1) Согласно п. 2 ст. 1183 реализация данного права ограничена во времени четырьмя месяцами со дня открытия наследства: в течение этого - пресекательного - срока указанные в п. 1 ст. 1183 лица могут и должны успеть обратиться к обязанным лицам с соответствующими требованиями, иначе их право на получение социальных выплат погашается, а сами социальные выплаты согласно п. 3 ст. 1183 включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях (см. коммент. к ст. 1111 ГК). Правило п. 2 ст. 1183 является императивным, а значит, изменению (в том числе продлению или восстановлению в случае пропуска) не подлежит (ср. со ст. 1154, 1155 ГК). Впрочем, специальный закон иногда устанавливает более продолжительный срок (например, шесть месяцев со дня смерти пенсионера для получения его пенсии - см. п. 3 ст. 23 Закона о трудовых пенсиях). Формально это противоречит п. 2 ст. 1183, к тому же шестимесячный срок на посмертное получение пенсии аналогичен по продолжительности сроку принятия наследства (абз. 1 п. 1 ст. 1154 ГК), а значит, если в соответствии с п. 3 ст. 1183 неполученная пенсия все-таки войдет в состав наследства, срок на его принятие придется в каждом случае продлевать, как пропущенный по уважительной причине (ст. 1155 ГК).

(2) При наличии нескольких лиц, обоснованно претендующих на получение социальных выплат, каждый имеет право на часть от общей суммы социальных выплат и соответствующее требование к должнику, а поскольку п. 1 ст. 1183 не дифференцирует каким-либо образом обладателей данного права, их доли в общей сумме социальных выплат являются равными (в п. 3 ст. 23 Закона о трудовых пенсиях об этом сказано прямо). В то же время, учитывая, что ст. 1183 посвящена денежным средствам (а значит, имуществу делимому), у претендентов не возникает общей собственности на социальные выплаты (к тому же здесь не применяется ст. 1164 ГК, так как она касается сособственников-наследников).

(3) Если управомоченное на посмертное получение социальных выплат лицо обратилось с соответствующим требованием к обязанному лицу, последнее после установления и проверки всех необходимых обстоятельств должно удовлетворить поступившее требование, однако не немедленно, а по истечении четырехмесячного срока со дня открытия наследства. Тем самым будут гарантированы права всех лиц, управомоченных на получение социальных выплат (в том числе и тех, чьи требования поступили позднее, но в рамках установленного законом срока). Тем не менее если вдруг по каким-то причинам не все своевременно предъявившие требования управомоченные лица получат удовлетворение (в том числе если получателем окажется только один из них), между получателем такой выплаты и лицом, ее не получившим, возникает кондикционное обязательство, в котором получатель - должник, а лицо, не получившее социальные выплаты, - его кредитор и в соответствии с которым должник обязан передать часть полученной социальной выплаты кредитору. При множественности лиц в данном обязательстве на любой его стороне в силу общего правила, а также делимости предмета обязательства соответствующие лица будут долевыми должниками (кредиторами) (ст. 321 ГК).

(4) При наличии двух условий: а) отсутствие управомоченных лиц на получение социальных выплат или б) непредъявление ими требований в установленный законом срок - право на получение социальных выплат включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях (см. коммент. к ст. 1111 ГК). Итак, правила пп. 1, 2 ст. 1183 формулируют самостоятельное (иное, чем наследование) основание посмертного перехода социальных выплат к другим лицам, а значит, имеют самостоятельное назначение. Такие выплаты являются условными объектами наследования; объективные условия, при наличии которых только и возможно их наследование, определяет сам закон в п. 3 ст. 1183.

5. Оригинальны правила, посвященные посмертной судьбе накопительной части трудовой пенсии (подробнее см. Закон об инвестировании средств, регулирующий отношения, связанные с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной части трудовой пенсии). Дело в том, что согласно п. 12 ст. 9 Закона о трудовых пенсиях в двух случаях: а) если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой пенсии по старости или б) до перерасчета размера этой части указанной пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений - средства, учтенные в специальной части его индивидуального лицевого счета (далее - средства пенсионных накоплений), выплачиваются Пенсионным фондом РФ лицам, указанным в п. 6 ст. 16 Закона о трудовых пенсиях.

(1) Прежде всего, это лица, указанные в заявлении застрахованного лица о порядке распределения средств его пенсионных накоплений (правопреемники по заявлению). Дело в том, что в любое время застрахованное лицо посредством подачи заявления в Пенсионный фонд РФ вправе решить два вопроса: а) определить конкретных лиц, которым может быть произведена выплата (такие лица могут быть как из числа его родственников, так и из числа других лиц); б) установить, в каких долях следует распределить между ними средства пенсионных накоплений. При подаче такого заявления с указанием нескольких правопреемников, но без определения их долей последние являются равными. При подаче более одного такого заявления к рассмотрению принимается заявление, имеющее более позднюю дату подачи.

(2) При отсутствии указанного заявления (а значит, и правопреемников по заявлению) средства пенсионных накоплений выплачиваются родственникам умершего, причем независимо от их возраста и состояния трудоспособности (правопреемники по закону). Правопреемники по закону образуют две очереди. Первоочередные правопреемники по закону: а) дети (в том числе усыновленные); б) супруг; в) родители (усыновители). Правопреемники по закону второй очереди: а) братья и сестры; б) дедушки и бабушки; в) внуки. Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам по закону одной очереди осуществляется в равных долях. Правопреемники по закону второй очереди имеют право на получение средств только при отсутствии первоочередных правопреемников по закону. Если один из нескольких правопреемников по закону отказывается от получения средств пенсионных накоплений, причитающаяся ему доля распределяется пропорционально между другими правопреемниками по закону. Оригинальность механизма распределения средств пенсионных накоплений между правопреемниками по закону состоит в том, что он: а) отличается от правил ст. 1142 и 1143 ГК, посвященных законным наследникам первой и второй очереди; б) прочие родственники умершего не имеют право на средства его пенсионных накоплений.

(3) Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица осуществляется при условии их обращения в Пенсионный фонд РФ в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица, в случае пропуска данного срока он может быть восстановлен в судебном порядке (п. 3 ст. 38, п. 6 ст. 39 Закона об инвестировании средств). При отсутствии правопреемников (по заявлению и по закону) средства пенсионных накоплений учитываются в составе пенсионного резерва, при этом специальная часть индивидуального лицевого счета застрахованного лица закрывается (ср. со ст. 1151 ГК).

Подробнее о порядке обращения за выплатами, документальном сопровождении заявления о выплате, порядке, сроках и периодичности выплат, расчете сумм выплат см. постановление Правительства РФ от 3 ноября 2007 г. N 741 "Об утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом РФ правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета" (СЗ РФ. 2007. N 46. Ст. 5580).

Самостоятельные правила о посмертных выплатах средств пенсионных накоплений существуют в отношении негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих обязательное пенсионное страхование (далее - фонд).

(1) Право на получение средств пенсионных накоплений здесь имеют правопреемники по договору, т.е. лица, указанные в договоре об обязательном пенсионном страховании, заключенном фондом и застрахованным лицом. Доли правопреемников по договору определяются договором, а если они им не определены, доли правопреемников являются равными. При отсутствии в договоре соответствующего указания выплата средств пенсионных накоплений производится правопреемникам, указанным в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений (правопреемники по заявлению). Доли правопреемников по заявлению определяются заявлением, а если они им не определены, доли правопреемников являются равными. При подаче застрахованным лицом нескольких заявлений о распределении средств пенсионных накоплений фонд принимает решение о выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам на основании заявления, которое имеет более позднюю дату подачи. При наличии в договоре указания о правопреемниках по договору и в случае подачи застрахованным лицом заявления с указанием правопреемников по заявлению фонд принимает решение о выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам на основании заявления (т.е. при коллизии двух документов - договора и заявления - приоритет имеет заявление).

(2) При отсутствии в договоре указания о распределении средств пенсионных накоплений и отсутствии заявления об их распределении выплата средств пенсионных накоплений производится правопреемникам по закону первой очереди, а при их отсутствии - правопреемникам по закону второй очереди (круг тех и других совпадает с кругом правопреемников по закону, которым средства пенсионных накоплений выплачивает Пенсионный фонд РФ). Несколько правопреемников по закону имеют равные доли. Если один из нескольких правопреемников по закону отказывается от получения средств пенсионных накоплений, причитающаяся ему доля распределяется пропорционально между другими правопреемниками по закону.

(3) Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица осуществляется при условии их обращения в фонд в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица, в случае пропуска данного срока он может быть восстановлен в судебном порядке. Невостребованные средства пенсионных накоплений остаются в доверительном управлении фонда вплоть до вынесения решения о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений, затем они передаются в резерв Пенсионного фонда РФ.

Подробнее о сказанном выше см. ст. 36.21 Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (с изм.) (СЗ РФ. 1998. N 19. Ст. 2071); постановление Правительства РФ от 3 ноября 2007 г. N 742 "Об утверждении Правил выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии" (СЗ РФ. 2007. N 46. Ст. 5581).

Статья 1184. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях

1. Коммент. ст. посвящена наследованию имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях. Имущество, предоставленное гражданину государством или муниципальным образованием на льготных условиях в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, согласно ст. 1184 входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях (см. коммент. к ст. 1111 ГК). Это значит, что в отношении него можно совершить завещание и передать указанному в нем лицу в порядке наследования по завещанию, а также применить правила о наследовании по закону. Данная статья, таким образом, имеет две особенности.

(1) Содержит правило, посвященное так называемым льготникам (инвалидам, ветеранам войны и труда, военнослужащим и т.п.), а также имуществу, которое имеет публичное происхождение (оно должно быть предоставлено лицу государством или муниципальными образованиями в лице их компетентных органов - пенсионных, социального обеспечения, социальной защиты, военных и прочих ведомств и т.п.) и обеспечение которым происходит не на обычных, а на льготных условиях. Вопросы о льготниках, а также объеме и характере причитающихся им льгот регулируют специальные нормативные акты (в том числе федеральные законы).

(2) Устанавливает единый и при этом общий правовой режим наследования, а поскольку она в этом смысле ничего не меняет и не добавляет, само ее присутствие в сегодняшней редакции гл. 65 ГК сомнительно.

2. Комментирование ст. 1184 требует разрешения трех гражданско-правовых вопросов: а) об объеме (пределах) толкования категории "имущество"; б) о гражданско-правовом смысле "предоставления на льготных условиях"; в) о судьбе имущества, предоставленного гражданину на льготных условиях негосударственными организациями.

(1) Под имуществом в ст. 1184 надлежит понимать всякую вещь (в том числе средства транспорта, жилое помещение, дачу, инвалидные коляски и т.п.), передаваемую льготнику в собственность. Напротив, если льготнику предоставляется только право владения и пользования аналогичной вещью, такое право (не говоря уже о самой вещи как объекте вещного права государства или муниципального образования) не входит в состав наследства и наследованию не подлежит: имущество, полученное на льготных условиях и находящееся у гражданина во владении и в пользовании, после его смерти подлежит возврату лицу, его предоставившему (в частности, органам собеса или соцзащиты). Если предположить, что гражданину было предоставлено на льготных условиях право владения и пользования имуществом, но впоследствии он приобрел его в собственность (например, выкупил транспортное средство, приватизировал жилье и т.п.), соответствующее имущество уже наследуется на общих основаниях.

(2) В Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2007 г. (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 30 мая 2007 г.) подчеркнуто, что льгота в ст. 1184 означает полное или частичное освобождение от соблюдения установленных законом общих правил, выполнения каких-либо обязанностей. Отсюда под предоставлением на льготных условиях надлежит понимать как приобретение имущества по льготным ценам, так и безвозмездную его передачу. Разница между двумя этими вариантами льготного предоставления состоит в следующем. Приобретение имущества по льготным ценам означает его приобретение в собственность (а значит, возможность во всяком случае его наследования по общим основаниям). Напротив, безвозмездная передача имущества может означать передачу как самого имущества (в дар, а значит, в собственность), так и прав владения и пользования им (в последнем случае после смерти лица имущество, как было сказано выше, подлежит возврату).

(3) Формально ст. 1184 не распространяется на имущество, которое не имеет публичного происхождения (т.е. на имущество, полученное из частных источников). Однако едва ли законодатель, формулируя таким образом ст. 1184, преследовал цель противопоставить друг другу имущество, предоставленное на льготных условиях государством (муниципальными образованиями), и аналогичное имущество, предоставленное частными лицами (например, общественными организациями инвалидов, благотворительными фондами, частными спонсорами и т.п.), имея при этом в виду, что первое наследуется на общих основаниях, а последнее не наследуется вообще или передается после смерти другим лицам по иным чем наследование основаниям. Поскольку в ГК попросту нет специальных правил на этот счет (ср. ст. 1185 ГК), при наследовании имущества, предоставленного на льготных условиях частными лицами, надлежит иметь в виду общие правила ч. 1 и 2 ст. 1112 ГК, а потому такое имущество также входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях (разумеется, за исключением имущества, неразрывно связанного с личностью наследодателя, например индивидуальные протезы умершего). Отсюда единственный смысл включения ст. 1184 в гл. 65 ГК (в сегодняшней ее редакции) и само ее назначение, по всей видимости, состоят в том, чтобы дополнительно защитить права и интересы наследников, которые могут пострадать от произвола государственных (муниципальных) чиновников и их "усердия" при восстановлении государственной (муниципальной) собственности за счет проведения "посмертной конфискации".

Статья 1185. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков

1. Коммент. ст. посвящена судьбе государственных наград, почетных и памятных знаков после смерти их обладателя и особенностям посмертного их перехода к другим лицам. Государственные награды и почетные звания Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации и являются высшей формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством (ст. 71 Конституции, Положение о государственных наградах). Президент РФ издает указы об учреждении государственных наград и награждении ими, он же нередко и вручает их. Государственных наград могут быть удостоены граждане Российской Федерации и иностранцы (в том числе апатриды), данные лица пользуются льготами и преимуществами в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Лицо удостаивается государственной награды прижизненно, а за проявленные отвагу, мужество и героизм - также и посмертно. Правовое регулирование посмертного перехода государственных наград к другим лицам двояко и зависит от того, распространяется ли на эти награды законодательство о государственных наградах Российской Федерации, представленное сегодня Положением о государственных наградах (ср. пп. 1 и 2 ст. 1185).

Согласно Положению о государственных наградах к государственным наградам относятся: а) звание Героя Российской Федерации; б) ордена Российской Федерации; в) медали Российской Федерации; г) знаки отличия Российской Федерации; д) почетные звания Российской Федерации; е) аналогичные награды СССР (пп. 1, 20, 22 Положения о государственных наградах). Подробнее о системе и видах государственных наград см. п. 27 Положения о государственных наградах (орден Святого апостола Андрея Первозванного, орден "За заслуги перед Отечеством", орден Жукова и далее по списку). Государственные награды ввиду особой их связи с личностью награжденного как знак официального признания его заслуг не входят в состав его наследства наряду с другим его имуществом (п. 1 ст. 1185), а потому не могут наследоваться, следовательно, в отношении них нельзя совершить завещание и передать указанному в нем лицу в порядке наследования по завещанию, а также применить правила о наследовании по закону. В то же время передача таких наград другим лицам после смерти награжденного лица (включая и те случаи, когда награждение было посмертным) возможна в порядке, установленном Положением о государственных наградах. Отсюда переход государственных наград после смерти награжденного лица к другим лицам (в том числе если награждение лица было посмертным) осуществляется по самостоятельному (иному, чем наследование) основанию. Таким основанием является их передача для хранения как память.

(1) В случае смерти лиц, награжденных при жизни, государственные награды и документы к ним остаются у их наследников для хранения как память, а при отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам. В свою очередь, государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются для хранения как память более определенному (а вместе с тем и более узкому) кругу лиц: а) одному из супругов; б) отцу, матери; в) сыну или дочери (п. 12 Положения о государственных наградах). Как видно отсюда, государственные награды могут переходить по указанному специальному основанию (для хранения как память) только к тем лицам, которые принадлежат к числу законных наследников, а при награждении посмертно - и вовсе только к числу первоочередных законных наследников (п. 1 ст. 1142 ГК). Соответственно посторонние лица (которые могли бы наследовать по завещанию) не могут быть хранителями государственных наград как памяти. Государственные награды и документы к ним умершего награжденного (награжденного посмертно) могут быть переданы государственным музеям (кроме музеев, работающих на общественных началах и не обеспеченных необходимыми условиями для хранения государственных наград) с согласия наследников по решению Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ при наличии ходатайства музея, поддержанного соответствующим органом государственной власти субъекта РФ, или по ходатайству федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится музей. Акт о принятии государственных наград музей направляет в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам. Переданные музеям для хранения и экспонирования государственные награды не возвращаются наследникам умершего награжденного (награжденного посмертно) (п. 14 Положения о государственных наградах).

(2) Сходным, но не тождественным образом посмертную судьбу наград и наградных документов определяет ст. 397 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ (см. Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 г. N 1495 "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных сил Российской Федерации" (с изм.) // СЗ РФ. 2007. N 47 (ч. 1). Ст. 5749). Также предусматривая, что награды и наградные документы умершего оставляются или передаются для хранения как память, она, однако, в числе обладателей (получателей) таковых во всяком случае (т.е. независимо от того, идет ли речь о награжденном прижизненно или посмертно) называет его семью, точнее - одного из его первоочередных законных наследников (супруга, отца, мать, сына, дочь). С согласия наследников награды умерших военнослужащих могут быть переданы государственным музеям. Если у умершего, награжденного при жизни, нет наследников, его награды и документы к ним подлежат возврату в государственный орган, определенный Президентом РФ.

Особо надлежит подчеркнуть следующий ряд обстоятельств.

(1) Наследование - наиболее распространенный (типичный, специфический), но в то же время не единственный случай посмертного перехода имущества. Если в силу прямого указания закона параллельно наследованию имеют место иные основания посмертного перехода имущества, право указанных в законе лиц на получение соответствующего имущества умершего ограничивает права его наследников.

(2) Хотя в Положении о государственных наградах в числе лиц, которым государственные награды передаются для хранения как память, прямо говорится о наследниках, имеется в виду передача именно для хранения как память, поэтому технический термин "наследник" (а не какой-то другой, в частности "хранитель") следует связывать с фигурой наиболее близкого родственника, способного достойно сохранить память о заслугах покойного (а потому это понятие не стоит воспринимать буквально, в частности распространять на наследников по завещанию даже при наличии таковых).

(3) Следствием непризнания наследованием посмертного перехода государственных наград, почетных и памятных знаков к другим лицам является невозможность применения к такому переходу норм наследственного права. Учитывая, что существующее законодательство о государственных наградах не регулирует многих вопросов посмертного перехода государственных наград, а применение к ним правил о наследовании в порядке п. 1 ст. 6 ГК весьма сомнительно (так как сам законодатель, противопоставляя друг другу в той же ст. 1185 наследование и иные случаи посмертного перехода имущества, исключает сходство в соответствующих отношениях, необходимое для аналогии закона), правовое регулирование посмертного перехода государственных наград весьма неполно и уязвимо. Так, непонятна судьба государственных наград после смерти лица, получившего их для хранения как память (а именно - продолжают ли они и далее переходить отдельно от наследства к наиболее близким родственникам для дальнейшего хранения как память или же, напротив, с какого-то более или менее отдаленного момента становятся обычным имуществом, а значит, могут наследоваться по общим основаниям - см. коммент. к ст. 1111 ГК); непонятна судьба государственных наград и в том случае, если наследник умершего награжденного окажется недостойным (дело в том, что посвященная недостойным наследникам ст. 1117 ГК говорит о невозможности именно наследования по завещанию и по закону или только по закону (см. п. 1) и об отстранении от наследования по закону (см. п. 2).

Не исключены и другие вопросы. Так, согласно п. 15 Положения о государственных наградах награжденные государственными наградами граждане Российской Федерации и иностранцы (в том числе апатриды), выезжающие из Российской Федерации за границу, имеют право вывозить эти награды при наличии документов, подтверждающих их награждение. Что же касается выезжающих из Российской Федерации за границу на постоянное жительство наследников умершего награжденного (точнее, так называемых хранителей его государственных наград), определенно сказано лишь об их праве вывозить наградные документы; об их праве на вывоз самих государственных наград ничего не говорится (а потому можно предполагать, что они должны оставаться в Российской Федерации), в то же время сказано о том, что порядок вывоза ими государственных наград из драгоценных металлов регулируется законодательством Российской Федерации (драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы - палладий, иридий, родий, рутений и осмий; данный перечень, установленный федеральным законом, является исчерпывающим и может быть изменен только федеральным законом - ст. 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" // СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1463).

2. Иное дело - прочие награды. К числу таковых относятся: а) государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации; б) государственные награды иностранных государств, которых были удостоены граждане Российской Федерации; в) награды, учрежденные субъектами РФ и муниципальными образованиями; г) награды, учрежденные частными лицами; д) прочие награды (например, спортивные независимо от их уровня, коллекционные и т.п.); е) знаки (почетные, памятные, иные). Такие награды согласно п. 2 ст. 1185 входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, т.е. по завещанию и по закону (см. коммент. к ст. 1111 ГК).

3. Наконец, известны особые награды и особое их регулирование. Пример тому - наградное оружие, которое может быть гражданским (т.е. оружием самообороны, спортивным, охотничьим, сигнальным, холодным клинковым) или боевым (короткоствольным ручным стрелковым и холодным), полученным гражданами Российской Федерации в качестве награды на основании: а) Указа Президента РФ; б) постановления Правительства РФ; в) наградных документов глав и глав правительств иностранных государств; г) приказов руководителей государственных военизированных организаций. Поскольку в данном случае имеет место имущество, ограниченное в обороте, вопросы его наследования регулируют правила ст. 1180 ГК. Что же касается боевого короткоствольного ручного стрелкового оружия, то в силу прямого указания закона его наследование и вовсе запрещено законом, а за отсутствием соответствующей оговорки оно не может оставаться у наследников и по какому-либо иному, чем наследование, основанию (в частности, как это было с орденами и медалями - для хранения как память). Такое оружие вместе с разрешением на хранение и ношение после смерти награжденного подлежит изъятию (сдаче) органом внутренних дел до решения вопроса о его дальнейшем использовании (ст. 20.1 Закона об оружии, Постановление о награждении оружием граждан).