Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
text_pravovedenie.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Тема 10 гражданское право: основные положения общей части

  • Понятие, предмет и метод гражданского права.

  • Понятие и специфика гражданского правоотношения. Структура гражданского правоотношения.

  • Правосубъектность субъектов гражданского правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права.

  • Понятие и признаки юридического лица. Классификации юридических лиц.

  • Юридические факты как основание возникновения гражданских правоотношений.

  • Обязательство: понятие, исполнение, обеспечение. Ответственность за неисполнение обязательств.

  • Сделки: понятие, виды, условия недействительности сделок. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, порядок заключения, изменения и прекращения.

  • Понятие права собственности. Правомочия собственника. Формы собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита права собственности.

  • Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия, основания, виды, формы.

  • Понятие, предмет и метод гражданского права

Гражданское право - одна из старейших и объемных отраслей российского права. Это самостоятельная отрасль, важнейшая из отраслей материального права, тесно связанная с гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным правом, которые определяют участников процесса и порядок рассмотрения гражданско-правовых споров.

Гражданское право – это система правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные и некоторые не связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на независимости, имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон в целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных потребностей и интересов и нормального развития экономических отношений в обществе.

Гражданское законодательство (абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ) определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников". Отсюда, а также из обращения к другим положениям ГК РФ видно, что предмет гражданского права (гражданско-правового регулирования) образуют разные отношения. Это и отношения, связанные с созданием и функционированием различных организаций (хозяйственных товариществ и обществ, кооперативных и общественных организаций и др.), и отношения, связанные с имущественными благами, включая их оборот, и отношения, возникающие в результате интеллектуальной деятельности (при создании произведений науки, литературы и искусства, программ для ЭВМ, изобретений и др.), и индивидуализации участников гражданского оборота и их деятельности (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения).

У современного предмета гражданского права есть и другая важная сторона. Благодаря тому, что ГК РФ характеризует его исходя не только из регулируемых общественных отношений, но и из регулируемой деятельности, особое место в нем занимают отношения, складывающиеся и существующие в сфере предпринимательской (коммерческой) деятельности между соответствующими субъектами (предпринимателями или коммерсантами). «Гражданское законодательство, - говорится в абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ, - регулирует отношения между лицами, осуществляющим и предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».

Наконец, характеристика предмета гражданского права не будет полной без обращения еще к четырем группам общественных отношений, а именно:

а) организационным отношениям;

б) отношениям по поводу нематериальных благ (так называемым личным неимущественным отношениям, не связанным с имущественными);

в) административным отношениям;

г) специально регулируемым имущественным и личным неимущественным отношениям.

Основным методом правового регулирования в гражданском праве является диспозитивный метод, то есть метод дозволения. Метод гражданского права – это то, каким способом регулируются общественные отношения, входящие в предмет гражданского права, это совокупность приемов, способов воздействия норм гражданского права на общественные отношения, составляющие предмет гражданского права. Это так называемый диспозитивный метод, т.е. метод координации, дозволительный, автономный, не предписывающий строго определенного поведения и жестких санкций за отступление от установленных правил.

Черты метода:

  1. равенство сторон - участники гражданского права достаточно самостоятельны и обладают равными возможностями по защите своих прав и интересов;

  2. санкции в гражданском праве носят исключительно имущественный характер: уплата пени, неустойки, штрафа, возмещение убытков, исполнение обязанности в натуральной форме;

  3. участники гражданского права всегда обособлены по отношению друг к другу (имущественная обособленность, организационная обособленность);

  4. метод гражданского права предоставляет участникам возможность самостоятельно определять свое поведение в рамках закона, а также выбирать иные формы этого поведения, не предусмотренные действующим законодательством, но не противоречащие ему.

  • Понятие и специфика гражданского правоотношения. Структура гражданского правоотношения

Гражданское правоотношение - это общественное отношение, урегулированное нормами гражданского права.

Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом, настолько широк и разнообразен, что в принципе невозможно дать их исчерпывающий перечень. Этого и не следует делать, так как в задачу гражданского права входит не перечисление с возможно большей точностью всех общественных отношений, а выявление тех общих свойств, которые позволили объединить их в предмете отрасли гражданского права.

Характерные черты гражданского правоотношения:

  • наличие связи между субъектами гражданского права, которая возникает на основе норм права, следовательно, это неразрывная связь общественных отношений с нормами гражданского права;

  • субъекты гражданского правоотношения самостоятельно определяют взаимное поведение, свои права и обязанности. Право одной стороны всегда соответствует обязанности другой стороны. Именно права и обязанности сторон правоотношения составляют его содержание;

  • гражданское правоотношение поддерживает принудительной силой государства в лице его специальных органов. В норме права, которая предусматривает правоотношение, всегда устанавливается ответственность стороны, нарушающей свои обязанности, то есть государство устанавливает гарантии носителю права и обеспечивает исполнение обязанности.

Гражданское правоотношение имеет сложную структуру. В его состав входят три взаимосвязанных структурных элемента:

  • субъекты, вступившие в правоотношение;

  • объект - то, по поводу чего возникло правоотношение;

  • содержание, то есть взаимные права и обязанности субъектов гражданского правоотношения.

Объект гражданского правоотношения - это то, на что воздействуют субъективные права и юридические обязанности субъектов, то есть различные социальные блага, на которые направлены действия субъектов (см. Приложение 7. схема 10.1).

Объекты гражданского правоотношения тесно связаны с предметом правового регулирования гражданского права, в состав которого входят имущественные отношения, а также личные неимущественные общественные отношения.

Специфика имущественного гражданского правоотношения заключается в том, что его участники своим поведением воздействуют не только друг на друга, но и на определенные материальные блага. Именно имущество и является его объектом. Под имуществом в гражданском праве понимаются не только вещи, деньги, ценные бумаги, но и имущественные права (например, вклад в банке). Имущественные отношения возникают и существуют либо в связи с нахождением имущества у определенного лица (вещные отношения), либо в связи с переходом имущества от одного лица к другому (обязательственные отношения) и соответственно делятся на две группы.

Личные неимущественные отношения – это такие отношения, предметом которых являются нематериальные блага (честь, достоинство, деловая репутация, имя, авторство на произведение литературы, искусства, на изобретение, на товарный знак и др.), а также те отношения, которые неотделимы от личности (например, автором произведения может считаться только лицо, его написавшее). Они обладают двумя признаками: 1) эти отношения возникают по поводу неимущественных (духовных) благ: честь, достоинство, деловая репутация, имя гражданина, наименование юридического лица, авторское произведение; 2) эти отношения неразрывно связаны с личностью участвующих в них лиц. Личные неимущественные отношения могут быть подразделены на непосредственно связанные с имущественными (такие отношения, вступление в которые может повлечь имущественные последствия для субъекта данных отношений: отношения по поводу авторства на произведение литературы, искусства, изобретение и т.п.) и на чисто личностные (такие, как отношения, возникающие по поводу защиты чести и достоинства, неприкосновенности частной жизни, переписки и т.п.).

Содержание гражданского правоотношения - это взаимные права и обязанности его участников.

Субъективные права - это мера возможного или дозволенного поведения, обеспеченного юридической обязанностью другого лица, и находящегося под защитой государства.

Юридическая обязанность - это предусмотренная законом и охраняемая государством необходимость должного поведения участника гражданского правоотношения в интересах управомоченного субъекта. Существует две разновидности юридической обязанности:

  • необходимость совершить активные положительные действия в пользу управомоченного лица

  • необходимость воздержаться от действий, запрещенных нормами права.

  • Правосубъектность субъектов гражданского правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права

В качестве субъектов гражданских правоотношений могут выступать отдельные физические лица, а также коллективные образования – юридические лица. Кроме того, в качестве особых субъектов гражданского правоотношения могут выступать государства, национально-государственные и административно-территориальные образования.

Для того, чтобы стать субъектом гражданского правоотношения, необходимо обладать гражданской правосубъектностью, которая включает в себя правоспособность и дееспособность.

Правоспособность - это закрепленная в нормах права способность субъекта иметь юридические права и нести юридические обязанности. Физические лица обладают правоспособностью с момента рождения, прекращается же правоспособность в связи со смертью индивида. Статьей 18 ГК РФ дает примерный перечень содержания правоспособности граждан: граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Все люди правоспособны, но не все они в то же время дееспособны, но все дееспособные являются и правоспособными. Чтобы стать реальным участником гражданского правоотношения, субъект права должен обладать дееспособностью. Дееспособность лица - это его способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, самостоятельно создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Гражданская дееспособность физического лица возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Таким образом, элементами дееспособности в гражданском праве являются сделкоспособность (возможность самостоятельного заключения сделок) и деликтоспособность (возможность нести самостоятельную имущественную ответственность). В качестве элемента дееспособности гражданское законодательство также выделяет возможность гражданина заниматься предпринимательской деятельностью (ст. 23 ГК РФ), при этом требуется обязательная государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.

Из общего правила возникновения дееспособности есть исключения, когда граждане признаются полностью дееспособными до достижения 18-летнего возраста:

  • в случае вступления в брак;

  • в случае эмансипации (если достигший 16-летнего возраста гражданин работает по трудовому договору или с согласия родителей, усыновителей, попечителей занимается предпринимательской деятельностью);

  • по решению органов опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителей либо при отсутствии такого согласия– по решению суда.

Дееспособность можно по объему подразделить на:

  • полную (по общему правилу с 18-летнего возраста);

  • неполную (до достижения 18-летнего возраста);

  • ограниченную (может быть ограничена по решению суда).

ГК РФ делит неполную дееспособность на дееспособность малолетних и дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до18 лет. Статья 28 ГК РФ устанавливает сделкоспособность и деликтоспособность малолетних:

1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать:

1) мелкие бытовые сделки;

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.

Статья 26 ГК РФ говорит про дееспособность лиц в возрасте от 14 до 18 лет:

1. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем.

2. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п. 2 ст. 28 ГК РФ;

5) по достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.

3. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с ГК РФ.

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме до достижения возраста 18 лет (эмансипация).

ГК РФ выделяет дееспособность ограниченно дееспособных лиц. Таким может быть признано лицо, которое вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Данное лицо может быть ограничено судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. Указанное лицо вправе самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки.

Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред (ст. 30 ГК РФ).

Наконец, гражданин может быть в судебном порядке признан недееспособным. Это такой гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значение своих действий и не может ими руководить. Такое лицо является полностью несделкоспособным и неделиктоспособно (ст. 29 ГК РФ).

В зависимости от принадлежности к государству все физические лица можно разделить на несколько групп:

  • граждане государства;

  • иностранные граждане;

  • лица без гражданства (апатриды);

  • лица с двойным гражданством (бипатриды).

Каждое дееспособное физическое лицо вправе заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, для чего требуется государственная регистрация в качестве предпринимателя без образования юридического лица. К такой деятельности гражданина, по общему правилу, применяются правила ГК РФ соответственно тем, которые регулируют аналогичную деятельность коммерческих организаций. По своим обязательствам гражданин отвечает всем своим имуществом, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание (перечень такого имущества определяется в статьях ГПК).

  • Понятие и признаки юридического лица. Классификации юридических лиц

Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смет (ст. 48 ГК РФ).

Признаки юридического лица:

  • организационное единство, которое проявляется в определенной иерархии, соподчиненности органов управления, составляющих его структуру, и в четкой регламентации отношений между его участниками. Организационное единство закрепляется учредительными документами юридического лица (устав, учредительный договор);

  • наличие обособленного имущества. Оно необходимо для создания материальной базы, без которой невозможна любая практическая деятельность юридического лица;

  • самостоятельная гражданская ответственность юридического лица по своим обязательствам, при этом юридическое лицо не отвечает по обязательствам своих участников;

  • выступление в гражданском обороте от своего имени, то есть возможность самостоятельно, от своего собственного имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Правосубъектность юридического лица возникает с момента его государственной регистрации в налоговом органе и внесения о регистрации записи в Единый государственный реестр юридических лиц, который открыт для всеобщего ознакомления. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано юридическим лицом в суд.

Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами (ст. 49 ГК РФ).

В зависимости от характера участия государственных органов в регистрации юридического лица, в гражданском праве традиционно различают несколько способов образования юридических лиц:

- Распорядительный порядок. В этом случае юридическое лицо возникает на основе распоряжения учредителя. Юридическое лицо создается в силу одного волеизъявления учредителей, выражения или намерения действовать в качестве юридического лица. Так, в СССР создавались государственные предприятия и учреждения. Учитывая, что ГК РФ в настоящее время закрепляет обязательное правило о необходимости государственной регистрации, можно считать, что распорядительный порядок создания юридического лица в современной России не применяется.

- Разрешительный порядок предполагает, что создание юридического лица разрешено определенным компетентным государственным органом. Например, для создания некоторых коммерческих организаций (союзов и ассоциаций) требуется предварительное согласие федерального антимонопольного органа. В России, как и в большинстве европейских стран, разрешительный порядок предусмотрен для образования банков, страховых обществ.

- Нормативно-явочный порядок создания юридического лица не требует согласия каких-либо третьих лиц. Регистрирующий орган только проверяет, соответствуют ли закону учредительные документы организации и соблюден ли порядок ее образования. Именно этот порядок является наиболее распространенным в современной России.

В зависимости от организационно-правовой формы, учредительными документами могут являться учредительный договор (например, для хозяйственного товарищества), устав (например, для унитарного предприятия), либо совокупность учредительного договора и устава (например, для общества с ограниченной ответственностью).

Создание юридического лица должно завершаться его государственной регистрацией, которую осуществляют налоговые органы по месту нахождения организации. Государственная регистрация осуществляется на основании предоставления документов в регистрирующий орган и ее результатом является внесение в Единый государственный реестр юридических лиц данных о вновь созданной организации, о чем выдается соответствующее свидетельство.

Прекращение правоспособности и дееспособности юридического лица связано с прекращением его деятельности, которое может осуществляться в двух формах:

  • реорганизацияэто прекращение деятельности юридического лица с переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства другому (другим) субъектам гражданских правоотношений (слияние, разделение, присоединение, выделение, преобразование).

  • ликвидация - полное прекращение прав и обязанностей юридического лица.

И ликвидация, и реорганизация могут быть как добровольными - по решению учредителей (например, если организация достигла целей, для которой создавалась), так и принудительными – по решению суда (например, в случае признания организации банкротом).

Виды юридических лиц.

В юридической литературе существует множество оснований для классификации юридических лиц. Традиционная классификация связана с целями создания и деятельности юридического лица:

  • коммерческие (основная цель создания – извлечение прибыли и распределение ее между участниками)

  • хозяйственные товарищества: полные и коммандитные

  • производственные кооперативы

  • унитарные предприятия: государственные и муниципальные

  • хозяйственные общества: общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, акционерные общества (открытые и закрытые)

  • некоммерческие (цели создания не связаны с извлечением прибыли и с распределением ее между участниками)

  • потребительские кооперативы

  • общественные объединения

  • религиозные организации

  • фонды

  • учреждения

  • объединения юридических лиц.

Также юридические лица по видам прав учредителей (участников) в отношении юридических лиц и их имущества различают на:

  1. юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные права (хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы);

  2. юридические лица, на имущество которых учредители имеют право собственности и иное вещное право (государственные и муниципальные унитарные предприятия владеют имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления);

  3. юридические лица, в отношении которых их участники не имеют никаких имущественных прав (общественные и религиозные организации (объединения); благотворительные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)).

По организационно-правовой форме коммерческие юридические лица могут быть подразделены на:

  1. хозяйственные товарищества;

  2. хозяйственные общества;

  3. унитарное предприятие;

  4. производственный кооператив.

  • Юридические факты как основание возникновения гражданских правоотношений

Гражданские правоотношения возникают, функционируют, изменяются и прекращаются под влиянием определенных условий – юридических фактов.

Юридико-фактическими основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей служат юридически значимые факты. Юридически значимым называется факт, который (один или вместе с другими) вызывает правовое последствие, т.е. возникновение, изменение или прекращение субъективных прав и обязанностей.

Юридически значимые факты, общий перечень которых дан в ст. 8 ГК РФ, могут быть подвергнуты следующей классификации.

В зависимости от своего волевого или неволевого характера юридически значимые факты делятся на события, протекающие помимо воли людей (рождение, смерть, истечение срока) и действия, совершаемые по воле человека (выдача полномочия, уведомление должника об уступке требования, передача вещи).

Будучи проявлением (или осуществлением) человеческой воли, действия подразделяются на правомерные и неправомерные (противоправные).

Неправомерные действия противоречат требованиям правовых норм. Совершение таких действий вызывает возникновение охранительных субъективных гражданских прав и обязанностей. Правомерные действия соответствуют требованиям норм права. Поэтому порожденные ими субъективные гражданские права и обязанности в подавляющем большинстве случаев носят регулятивный характер.

Правомерные действия, в свою очередь, делятся на три основные группы: сделки, сделкоподобные действия и реальные акты.

Сделки направлены на вызывание правовых последствий, относящихся к области гражданского права. Эти последствия определяются содержанием воли действующих лиц и наступают не только потому, что закон связывает их с совершением сделок, а в первую очередь потому, что те, кто совершают сделки, желают их наступления.

Сделкоподобные действия, как, например, признание долга (абз. 1 ст. 203 ГК РФ), уведомление должника об уступке требования (ст. 386 ГК РФ) и отказ кредитора принять предложенное должником надлежащее исполнение (абз. 1 п. 1 ст. 406 ГК РФ), отличаются от сделок тем, что правовые последствия этих действий определяются не волей лица, а законом и наступают независимо от того, желает ли их действующее лицо или нет. В связи с содержащимся в сделкоподобных действиях обнаружением воли к ним могут применяться по аналогии предписания, предусмотренные для сделок, в частности предписания о дееспособности и оспаривании, если цель данных предписаний оправдывает их соответствующее применение.

Реальными актами являются действия, которые совершаются без цели обнаружения воли и с которыми закон связывает правовое последствие без учета правового последствия, желаемого действующим лицом. К реальным актам, в частности, относятся переработка (ст. 220 ГК РФ), обнаружение клада (ст. 233 ГК РФ) и находка (ст. 227, 228 ГК РФ). Для совершения реального акта не требуется дееспособности. Так как реальные акты имеют очень мало общего со сделками, предписания о сделках к ним не могут применяться даже по аналогии.

Неправомерные действия подразделяются на правонарушения и объективно-противоправные действия. Правонарушение представляет собой виновное неправомерное действие. Объективно-противоправное действие характеризуется тем, что совершается невиновно.

  • Обязательство: понятие, исполнение, обеспечение. Ответственность за неисполнение обязательств

Обязательство в гражданском праве – это определенное правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) действие, от него, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательство складывается из прав требования и обязанностей (долгов). Соответственно, управомоченное лицо - кредитор (лат. credo - верю, веритель, лицо, доверяющее своему контрагенту), а обязанное лицо - должник. В реальной действительности возникают отклонения от классической конструкции обязательства, в котором участвуют один кредитор и один должник. Например, допускается множественность лиц на любой стороне обязательства:

    1. законом может быть предусмотрена солидарная обязанность (когда кредитор может требовать исполнения от любого из солидарных должников в полном объеме или в части) и солидарное требование (когда любой из кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме);

    2. в субсидиарных обязательствах участвует третье лицо, которое вступает в правоотношение при неисполнении обязанности основным должником;

    3. долевая обязанность - каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязаны исполнить обязательства в определенной (равной) доле с другими.

Перемена лиц в обязательстве. В реальной жизни бывает так, что у кредитора возникает потребность в передаче своих прав другому лицу (например, у него есть акции, но неожиданно возникла потребность в деньгах). В этом случае речь идет об уступке права требования (цессии). Иногда права требования переходят другому лицу на основании закона (при наследовании). Для перехода прав требования к другому лицу не требуется согласия должника, но тот должен быть об этом уведомлен.

Иногда возможна замена должника – так называемый перевод долга. Перевод долга осуществляется только при наличии на это согласия кредитора.

Уступка требования и перевод долга не применяются в отношении обязательств личного характера (которые неразрывно связаны с личностью кредитора или должника - алиментные обязательства, обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью).

Обязательства возникают:

  1. из договоров - соглашений 2-х или более лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей;

  2. из односторонних сделок - действий, направленных на установление, изменение гражданских прав и обязанностей, для совершения которых в соответствии с законом или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (завещание);

  3. из актов государственных органов и органов местного самоуправления (решение о предоставлении жилой площади в доме государственного жилищного фонда);

  4. из судебного решения;

  5. вследствие причиненного вреда;

  6. вследствие неосновательного обогащения.

Обязательства подразделяют на:

  1. регулятивные (возникают из правомерных действий) и охранительные (возникают из фактов правонарушений и направленные на восстановление имущественного состояния потерпевшего);

  2. взаимные (когда у каждой стороны есть определенные права и обязанности) и односторонние (у одной стороны есть только права, а у другой - обязанности);

  3. главные и дополнительные (акцессорные - обязательства, которые существуют для обеспечения главных, теряют без них смысл, а потому следуют их судьбе - прекращаются при прекращении главного обязательства);

  4. регрессорные (возникают в результате исполнения основного обязательства за третье лицо – юр. лицо выплачивает сумму ущерба пешеходу, сбитому водителем, состоящим с организацией в трудовых отношениях. Но, в свою очередь, возникает регрессорное обязательство работника возместить организации убытки);

  5. обязательства личного характера (тесно связаны с личностью кредитора или должника, а потому не допускается правопреемство - обязательство по написанию научной работы, по выплате алиментов).

Объектом обязательственного правоотношения является действие, которое и составляет содержание обязательства и которое должно быть четко определено.

В зависимости от основания возникновения, обязательства делятся на два типа: договорные (возникают на основе заключенного договора) и внедоговорные (основанием являются определенные юридические факты).

Способ исполнения обязательства - это порядок совершения должником действий по исполнению обязательства. Обязательство в зависимости от его специфики может быть исполнено разовым актом либо периодическими действиями.

Принципы исполнения обязательств:

  1. принцип надлежащего исполнения - исполнение в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона;

  2. принцип экономичного исполнения - исполнение наиболее целесообразным, рациональным способом;

  3. принцип реального исполнения - исполнение обязательства в натуре. Если должник не исполнил обязательство ненадлежащим образом, то уплата неустойки или возмещение убытков не освобождают его от исполнения обязательства в натуре. Но если должник не приступал к исполнению обязательства, то возмещение убытков и уплата неустойки освобождают его от исполнения обязательства в натуре;

  4. принцип недопустимости одностороннего отказа от обязательства.

Обязательство должно быть реально исполнено надлежащим образом: надлежащими субъектами, в надлежащем месте, в надлежащее время, надлежащим предметом.

Обязательство обычно исполняется самим должником. Но в обязательствах, не носящих личного характера, допускается их исполнение третьим лицом по поручению должника. Важно, что обязанным лицом остается все равно должник.

Если обязательством предусмотрен срок исполнения, оно должно быть исполнено точно к этому сроку. Досрочное исполнение обязательства допускается только тогда, когда это не запрещено законом, условиями обязательства, существом обязательства (кредитора не удовлетворит возврат вещи, отданной на хранение, раньше истечения срока хранения). Досрочное исполнение предпринимательских обязательств допускается в случае, когда такая возможность предусмотрена договором, законом, обычаями делового оборота. Если срок исполнения обязательства не определен, то оно подлежит исполнению в разумный срок. Обязательство, не исполненное в разумный срок, или обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в 7-дневный срок со дня предъявления требования о его исполнении. В случае просрочки исполнения обязательства должник должен возместить убытки, причиненные просрочкой. Кроме того, с момента просрочки на должника переходит риск случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения.

Предметом исполнения обязательства является вещь, работа, услуга, которые в силу обязательства должны быть переданы, выполнены, оказаны в пользу кредитора. Чтобы считать обязательство исполненным надлежащим образом, должник обязан передать именно тот предмет, который был предусмотрен.

Место исполнения обязательства может быть определено законом или сторонами, обычаями делового оборота. Если же такая определенность отсутствует, то исполнение должно быть произведено:

  • по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество - в месте нахождения имущества;

  • по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;

  • по другим обязательствам передать товар или иное имущество – в месте изготовления или хранения имущества, при условии, что это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;

  • по денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо – в месте его нахождения в момент возникновения обязательства;

  • по всем другим обязательствам – в месте жительства (а для юридического лица – в месте его нахождения) должника.

Взаимные договорные обязательства исполняются, как правило, одновременно (передача купленной вещи и уплата покупной цены). Кредитор вправе не принимать исполнение обязательства по частям, если иное не вытекает из закона, договора, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Для обеспечения исполнения обязательства законодательно установлены несколько способов:

  • неустойка (штраф, пеня);

  • залог (ипотека, заклад);

  • удержание имущества должника;

  • поручительство;

  • банковская гарантия;

  • задаток.

Последней стадией существования обязательства является его прекращение, когда завершается юридическая связь между сторонами, выраженная в конкретном обязательстве. Перечень наиболее часто встречающихся оснований прекращения обязательств приведен в ГК РФ. К ним, в частности, относятся:

  • исполнение обязательства;

  • невозможность исполнения обязательства;

  • зачет;

  • новация;

  • отступное;

  • прощение долга;

  • совпадение должника и кредитора в одном лице;

  • смерть гражданина;

  • прекращение юридического лица;

  • издание акта государственного органа.

Ответственность за неисполнение обязательств. ГК РФ в главе 25 (ст.ст. 393 – 406) устанавливает общие правила, касающиеся последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Эти последствия означают наступление ответственности за нарушение обязательств.

Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. При определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, - в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения. При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.

Статья 395 ГК РФ устанавливает ответственность за неисполнение денежного обязательства: за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Статья 397 ГК РФ определяет исполнение обязательства за счет должника: в случае неисполнения должником обязательства изготовить и передать вещь в собственность, в хозяйственное ведение или в оперативное управление, либо передать вещь в пользование кредитору, либо выполнить для него определенную работу или оказать ему услугу кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, договора или существа обязательства, и потребовать от должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

В случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление или в возмездное пользование кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях. Это право отпадает, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из кредиторов, в пользу которого обязательство возникло раньше, а если это невозможно установить, - тот, кто раньше предъявил иск.

Вместо требования передать ему вещь, являющуюся предметом обязательства, кредитор вправе потребовать возмещения убытков (ст. 398 ГК РФ).

До предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно до удовлетворения требования, предъявленного ему кредитором, предупредить об этом основного должника, а если к такому лицу предъявлен иск, - привлечь основного должника к участию в деле. В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного требования лица, отвечающего субсидиарно, возражения, которые он имел против кредитора.

По отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом деятельности, законом может быть ограничено право на полное возмещение убытков (ограниченная ответственность).

Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.

Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

  • Сделки: понятие, виды, условия недействительности сделок. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, порядок заключения, изменения и прекращения

Сделки - это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Субъектами сделок могут выступать граждане и юридические лица, а также государственные и муниципальные образования, которые в гражданском обороте вправе выступать на равных началах с иными субъектами гражданско-правовых отношений. Сделки представляют собой действия, направленные на достижение определенного правового результата. Они являются волевыми актами, следовательно, для их совершения необходимо наличие у участников дееспособности, которая по-разному определяется для граждан и юридических лиц и может быть ограничена в отношении некоторых сделок.

Основные признаки сделки:

  • это всегда волевой акт, то есть действия субъекта;

  • это правомерные действия;

  • сделка специально направлена на возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений.

Классификации сделок.

В зависимости от количества участников, сделки подразделяются на:

  • односторонние. Для таких сделок в наличие должно быть волеизъявление одного лица. Число таких сделок законом ограничено. К их числу относятся выдача доверенности, составление завещания, отказ от наследства и др.

  • двусторонние и многосторонние. Такие сделки предполагают наличие согласованного волеизъявление двух и более сторон. Такие следки именуются договорами.

В зависимости от оплаты действий сделки делятся на:

  • возмездные – когда одна сторона выполнила в пользу другой стороны какое-либо действие, за что получает от нее имущественный эквивалент (например, договор купли-продажи);

  • безвозмездные, когда получение за совершение действий какого-либо эквивалента не предусмотрено (например, заключение договоров дарения, предоставления беспроцентного займа и др.).

В зависимости от способа совершения или момента возникновения сделки делятся на:

  • реальные, которые считаются совершенными только в тот момент, когда состоится передача вещи одним участником сделки другому;

  • консенсуальные, для совершения которых достаточно соглашения между сторонами.

По сроку действия сделки делятся на:

  • срочные;

  • бессрочные.

Форма сделок определяется в соответствии со статьями 158-164 ГК РФ. С точки зрения формы различают устные и письменные сделки. Устные сделки совершаются путем словесного выражения воли лица только между гражданами и только в том случае, если сумма сделки не превышает 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.

Если сделка заключается на большую сумму, либо заключается между юридическими лицами или юридическим лицом и гражданином, должна быть соблюдена письменная форма. Письменная форма означает составление документа, выражающего содержание сделки и подписанное лицами, ее совершающими или уполномоченными ими лицами. Письменная форма подразделяется на:

1. простую письменную форму (обязательна для следующих сделок: юридических лиц между собой и гражданами; граждан на сумму, не менее 10 минимальных размеров оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом,- независимо от суммы);

2. нотариальную форму (совершается удостоверительная надпись нотариусом или иным должностным лицом, имеющим на это право, в случаях, если это требование установлено законом (например, завещание), либо такое требование предъявила хотя бы одна из сторон сделки).

Кроме того, все сделки с землей и другим недвижимым имуществом (перемещение которого в пространстве невозможно без несоразмерного ущерба его назначению) требуют обязательной государственной регистрации.

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (внешнеэкономическая сделка).

Несоблюдение нотариальной формы и требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения, то суд вправе по требования исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.

Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.

При этом сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки.

Условия недействительности сделок.

Недействительность сделки означает не наступление того результата, который имели в виду лица, совершавшие сделку, а наступление результата, предусмотренного законом. Закон различает сделки оспоримые и ничтожные.

Оспоримая сделка – сделка, недействительная по основаниям, установленным ГК РФ, в силу признания ее таковой судом (ч. 1 ст. 166).

Ничтожная сделка – сделка, недействительная по основаниям, установленным ГК РФ, независимо от признания ее таковой судом.

Оспоримая сделка влечет возникновение для сторон юридического результата. Если ни одна из сторон или заинтересованных лиц не предъявила иск о признании сделки недействительной, она может быть исполнена сторонами, что не противоречит закону. В данном случае участник отношений может прибегнуть к судебной форме защиты своего права. Такой характер сделки дает основание считать ее относительно недействительной.

К оспоримым сделкам относятся сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК), лицами, ограниченными судом в дееспособности (ст. 176 ГК), не способными понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК), сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК), обмана, угрозы, насилия, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК), сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности (ст. 173 ГК), совершенные лицом вне пределов его полномочий (ст. 174 ГК).

Ничтожность сделки означает ее абсолютную недействительность. Она является результатом серьезных нарушений действующего законодательства. Ничтожными считаются сделки, совершение и исполнение которых грубо нарушает интересы общества, противоречит его принципам и системе ценностей, когда решение вопроса о ее действительности нельзя предоставить выбору лица. Ничтожными согласно ГК являются сделки, не соответствующие закону или иным правовым актам (ст. 168), сделки, противные основам право порядка и нравственности (ст. 169), сделки с лицами до 14 лет (ст. 172), сделки с недееспособными (ст. 171), сделки, совершенные с нарушением формы, предписываемой законом под страхом недействительности (ст. 162, 165), мнимые сделки (ст. 170), притворные сделки (ст. 170).

Одни и те же сделки в зависимости от конкретных обстоятельств могут быть ничтожными либо оспоримыми. Недействительность, связанная с незаконностью сделки, есть прежде всего ее ничтожность, если нормативными актами не предусмотрено иное.

Закон устанавливает общие последствия как для ничтожной, так и для оспоримой сделки, признанной судом недействительной. И в том и в другом случае сделка не порождает тех прав и обязанностей, которые были ею предусмотрены. Права и обязанности возникают лишь в связи с фактом ее недействительности. Эти последствия могут заключаться в обязанности сторон совершить определенные действия, для того чтобы положение сторон было приведено в соответствие с требованиями права.

Как ничтожная, так и оспоримая сделка, признанная судом недействительной, признается таковой с момента ее совершения. Если во исполнение недействительной сделки были уже совершены какие-либо действия, они признаются незаконными и стороны должны быть приведены в такое положение, в котором они находились до совершения сделки.

Последствия признания сделки недействительной определяются судом в зависимости от того, какое условие действительности сделки было нарушено:

1. каждая из сторон передает другой все, о приобретенное по сделке в натуре, а если это невозможно – в виде денежной компенсации. В случаях невозможности возвратить полученное в натуре (пользование имуществом, выполненная работа, оказанная услуга) размер возмещения может быть определен исходя из установившихся в данных условиях размеров оплаты за пользование имуществом, выполнение аналогичных работ и оказание услуг. При возвращении имущества в натуре должно учитываться его состояние. Если имущество было повреждено, то должно быть компенсировано его ухудшение с учетом нормальной амортизации. Если же лицо, у которого было имущество, внесло в него улучшения, повысившие его стоимость, то соответствующая сумма должна быть передана стороной, к которой имущество возвращается;

2. одна из сторон возвращает все, полученное ею по сделке, а та передает все, что получила или должна была получить по сделке, в доход РФ;

3. все, что обе стороны получили или должны были получить по сделке, взыскивается в доход РФ.

Специальные основания недействительности сделок:

  1. нарушение требований о непротиворечии целей сделки основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ);

  2. нарушение формы сделки и требования о ее государственной регистрации (ст. 162, 169 ГК РФ);

  3. недействительность, связанная с недееспособностью, неполной или ограниченной дееспособностью стороны, неспособностью стороны понимать значение своих действий (ст. 171, 172, 175, 176, 177 ГК РФ);

  4. сделка юридического лица выходит за пределы его правоспособности (ст. 173 ГК РФ);

  5. несоответствие волеизъявления подлинной воле (ст. 170, 174, 178, 179 ГК РФ).

Договор – соглашение двух или несколько лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. То есть это не что иное, как двухсторонняя или многосторонняя сделка – согласованные волевые действия двух или более лиц.

Закон провозглашает свободу договора, что означает:

  • субъекты гражданского права свободны, решать самостоятельно: заключать или нет договор,

  • субъекты гражданского права свободны в выборе партнера при заключении договора,

  • субъекты гражданского права свободны в выборе вида заключаемого договора,

  • субъекты гражданского права свободны в определении условий договора.

В то же время свобода договора не является безграничной. В соответствии с п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Свобода договора в соответствии с законом ограничивается в случаях, когда: 1) заключение договора является обязательным для одной из сторон; 2) тем или иным субъектам запрещено заключение договоров определенных видов; 3) какая-либо из сторон ограничена или лишена возможности участвовать в выработке условий договора.

В случае заключения договора, противоречащего требованиям закона или иных правовых актов, он является недействительной (ничтожной) сделкой и не влечет правовых последствий. Таким образом, стремление заключить незаконный договор следует рассматривать как противоправное действие.

Все договоры могут быть классифицированы на виды в зависимости от предмета договора (то, по поводу чего заключен договор). Различают следующие виды договоров (см. схема 10.2.):

  • договоры о передаче имущества в собственность;

  • договоры о передаче имущества в пользование;

  • договоры по производству работ;

  • договоры об оказании услуг;

  • договоры по реализации результатов творческой деятельности;

  • договоры о совместной деятельности.

Поименованные и непоименованные договоры. Договоры в ГК РФ классифицированы по определенным типам. Он выделяет 26 договорных типов, ряд из которых, в свою очередь, разделен на отдельные виды (купля-продажа, рента и пожизненное содержание с иждивением, аренда, подряд, заем и кредит, хранение). Кроме того, отдельные виды договоров урегулированы не только ГК РФ, но и иными правовыми актами. Так, помимо договора энергоснабжения, предусмотренного § 6 гл. 30 ГК РФ, в Федеральном законе от 26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике» выделяются такие его виды, как договор купли-продажи электроэнергии на розничном рынке, договор поставки электрической энергии на розничном рынке (п. 2 ст. 37), договор, регулирующий взаимодействие системного оператора и организации по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (п. 4 ст. 34), договор, регулирующий взаимодействие системного оператора и администратора торговой системы оптового рынка (п. 5 ст. 34), договор между системным оператором и нижестоящими субъектами оперативно-диспетчерского управления, а также договоры между субъектами оперативно-диспетчерского управления вышестоящего и нижестоящего уровней (п. 3 ст. 16), договор о присоединении к торговой системе и др. Все указанные договоры относятся к числу поименованных договоров, поскольку прямо упомянуты в законе.

Закрепление в законе того или иного договорного типа или его разновидности не означает того, что субъекты оборота не вправе самостоятельно создавать те или иные нормы в рамках этого договора. Такая ситуация представляется вполне естественной, поскольку любые законодательные предписания, в том числе положения о договорных типах, не могут полно отражать все особенности экономической жизни и отношений, складывающихся между участниками оборота. Поэтому в соответствии с принципом свободы договора законодатель предоставил субъектам гражданского оборота возможность заключать договоры, не предусмотренные в законе (такие соглашения иногда именуют договорами особого рода).

Однако свобода заключения договоров, не поименованных в законодательстве, ограничена определенными пределами. Во-первых, такие договоры не должны противоречить действующим нормам законодательства. Во-вторых, такие договоры по общему правилу не должны затрагивать права и обязанности лиц, не участвующих в них. В-третьих, в определенных случаях заинтересованные субъекты вправе заключить только такой договор, который предписан законом и в соответствии с теми обязательными параметрами, которые диктуются императивными нормами. В-четвертых, определенные договоры могут быть заключены только специальными субъектами, на которых указывает законодатель (например, банковские, кредитные или страховые организации).

К отношениям, вытекающим из непоименованных договоров, применяются в первую очередь те нормы, которые сформулировали сами стороны; в случае отсутствия соответствующих договорных норм - нормы ГК РФ, регулирующие сходные договорные типы, затем - общие нормы обязательственного права; а в случае отсутствия таковых - общие начала гражданского законодательства.

Если стороны заключили договор, не предусмотренный гражданским законодательством, но не противоречащий его букве и духу, такой договор защищается государственной властью. Это означает, что если какая-либо из сторон не исполняет обязательства, возложенные на нее непоименованным договором, то другая сторона вправе прибегнуть к судебной защите, а государство обязано обеспечить принудительное исполнение этого договора.

Односторонние и двусторонние договоры. Поскольку договор представляет собой правовую связь между как минимум двумя лицами, это характеризует его как двух- или многостороннюю сделку. Однако применительно к договору термины «односторонний» и «двусторонний» имеют несколько иное значение.

Разделение односторонних и двусторонних договоров производится по признаку распределения прав и обязанностей между сторонами по договору. В том случае, если в результате заключения договора одна сторона наделяется только правами, а другая - только обязанностями, договор является односторонним. Например, в соответствии с договором займа займодавец, передав в собственность заемщика деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, не несет каких-либо обязанностей, но вправе требовать возврата суммы займа или равное количество других переданных вещей того же рода и качества. Заемщик же, не обладая какими-либо правами в отношении займодавца, несет перед ним обязанность по возврату указанной суммы денег или вещей.

Если же договор влечет возникновение у каждой из сторон как прав, так и обязанностей, то такой договор называется двусторонним. Так, по договору купли-продажи продавец вправе требовать от покупателя передачи ему платы по договору и обязан передать покупателю проданную вещь. В то же время покупатель несет перед продавцом обязанность по оплате приобретенной вещи и имеет при этом право требовать передачи вещи.

Большинство заключаемых субъектами гражданского права договоров являются двусторонними.

Возмездные и безвозмездные договоры. Одно из основных разделений договоров проводится по критерию их возмездности (безвозмездности).

Возмездным признается договор, в соответствии с условиями которого сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение обязанностей, вытекающих из договора. В свою очередь, безвозмездным является такой договор, согласно которому одна сторона принимает на себя обязательство предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

С точки зрения существа договора можно выделить договоры, которые могут быть:

1) только возмездными (договоры купли-продажи, поставки, аренды, агентский договор и т.д.);

2) только безвозмездными (договоры дарения, безвозмездного пользования имуществом и т.д.);

3) как возмездными, так и безвозмездными (договоры хранения, займа, поручения и т.д.).

Основные и предварительные договоры. Весьма часто в практической деятельности субъекты оборота заинтересованы в обеспечении для себя в будущем определенных гарантий, необходимых для стабильной деятельности. С тем чтобы такие гарантии имели юридическую силу, законодатель в качестве одного из инструментов обеспечения будущих интересов заинтересованных лиц предусмотрел так называемые предварительные договоры.

Под предварительным договором понимается такое соглашение сторон, которым они устанавливают взаимное обязательство заключить в будущем основной договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг на условиях, предусмотренных предварительным договором (п. 1 ст. 429 ГК РФ).

Предварительный договор заключается в той же форме, которая установлена для основного договора. Если для основного договора нет особых предписаний о его форме, то предварительный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение этих правил влечет ничтожность предварительного договора.

С заключением предварительного договора у сторон возникает только одно право и только одна обязанность - заключить основной договор. Заключение предварительного договора не может повлечь перехода права собственности, возникновения обязательства по передаче имущества или оказанию услуги и проч.

Содержание предварительного договора составляют те условия, которые позволяют определить его предмет и иные существенные условия основного договора. В случае несоблюдения этих требований предварительный договор считается незаключенным.

В предварительном договоре указывается срок, в течение которого стороны обязаны заключить основной договор. Если стороны не определили этого срока, то основной договор должен быть заключен в течение года с момента заключения предварительного договора. При уклонении одной из сторон от заключения основного договора другая сторона вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора.

Если до окончания срока заключения основного договора он не будет заключен или любая из сторон не направит другой стороне предложения заключить договор, то обязанности, предусмотренные предварительным договором, прекращаются.

Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц. Как правило, договор заключается в пользу того субъекта, который совершает соответствующее волеизъявление, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Вместе с тем нередки случаи, когда лицо, заключающее соглашение, устанавливает правило, согласно которому право требования по договору предоставляется лицу, не участвующему в заключении договора.

Договором в пользу третьего лица является договор, согласно условиям которого должник принимает на себя обязательство произвести исполнение не кредитору, а указанному либо не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (п. 1 ст. 430 ГК РФ). Договор в пользу третьего лица, как это видно из приведенного законодательного определения, существенно отличается от иных договоров. Это отличие заключается в том, что подобный договор приводит к возникновению гражданских прав у лиц, не участвовавших в заключении договора. В свою очередь, это является основанием для того, чтобы лицо, не участвовавшее в заключении договора, могло предъявить требование к должнику.

Поскольку договор в пользу третьего лица отличается существенным своеобразием, законодатель устанавливает особые правила, регулирующие взаимоотношения всех связанных им субъектов. В частности, с того момента, как третье лицо выразило должнику намерение воспользоваться своим правом по договору, стороны не вправе расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица. Так, если кредитор примет решение заменить выгодоприобретателя по договору, то он вправе сделать это только с согласия третьего лица, в пользу которого был заключен договор. Впрочем, это правило является диспозитивным и может быть изменено условиями договора. Равным образом в законе или иных правовых актах также может быть предусмотрено иное.

Взаимосвязь всех участников договора в пользу третьего лица проявляется в том, что, хотя третье лицо не участвует в заключении договора, должник вправе выдвигать против требования третьего лица те же возражения, которые он имеет возможность выдвинуть против своего контрагента.

Если же третье лицо в силу каких-либо причин отказалось от права, вытекающего из договора, заключенного в его пользу, то это право переходит к кредитору, который может воспользоваться им, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору. Исключением из этого правила являются нормы страхового законодательства. Так, в случае отказа выгодоприобретателя по договору страхования ответственности или по договору страхования жизни к кредитору не переходят соответствующие права. В этом случае права третьих лиц прекращаются.

Договор в пользу третьего лица следует отличать от договора с условием об исполнении обязательства третьему лицу (договор о переадресовании исполнения). В последнем случае третье лицо не имеет права требовать исполнения такого договора; право требования принадлежит исключительно тому субъекту, который заключил договор.

Публичные договоры и договоры присоединения. Экономическое неравенство субъектов, участвующих в гражданском обороте, диктует необходимость законодательного обеспечения гарантий более слабых субъектов. С этой целью в гражданском праве государств, основанных на принципах рыночной экономики, содержатся нормы, которыми ограничивается право определенных субъектов отказаться от заключения договора. Таким образом, в данном случае происходит ограничение принципа свободы договора. Однако такое ограничение следует признать необходимым и разумным.

Договоры, в которых одна из сторон не вправе отказаться от заключения договора, получили наименование публичных. В соответствии с п. 1 ст. 426 ГК РФ публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. При этом для коммерческих организаций установлен запрет оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. В ряде случаев законодатель специально подчеркивает, что стороной публичного договора - потребителем может быть только гражданин (договор банковского счета, договор хранения вещей в ломбарде и др.).

В законодательстве под договором присоединения подразумевается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или в иных стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ). Среди договоров присоединения выделяют так называемые продиктованные договоры, т.е. договоры, условия которых полностью или частично предусмотрены в законодательстве. Содержание продиктованных договоров, определенное законом, считается включенным в соответствующий договор независимо от того, ссылаются на это стороны или нет. Впрочем, в дополнение к обязательным условиям, определяемым законодателем, стороны вправе в части, не затронутой законом, самостоятельно определять условия таких договоров. Примером продиктованного договора может служить регулирование отношений по социальному найму жилого помещения, поскольку Правительством РФ утвержден Типовой договор социального найма.

В подавляющем большинстве случаев содержание договора присоединения разрабатывает предприниматель. В условиях, когда заключение сделок приобретает массовый характер, появление стандартизированных форм договоров неизбежно хотя бы по той причине, что это существенно экономит время и средства предпринимателя и его контрагентов. Противоположной предпринимателю стороной выступает, как правило, потребитель, который имеет возможность заключить договор лишь путем полного и безоговорочного присоединения к предлагаемым условиям. В отличие от "обычного" договора в договоре присоединения одна из сторон, таким образом, оказывается лишенной возможности влиять на формирование его условий. Ей остается только присоединиться к проекту договора, предлагаемому экономически более сильной стороной. Эти обстоятельства и послужили причиной того, что законодатель при регулировании отношений, возникающих между участниками договора присоединения, установил дополнительные гарантии в пользу слабой стороны, вынужденной присоединяться к предлагаемому договору без возможности повлиять на его условия. Так, присоединившейся стороне предоставлено право потребовать расторжения либо изменения договора, если этот договор: 1) лишает эту сторону тех прав, которые обычно предоставляются по договорам такого вида; 2) исключает либо ограничивает ответственность другой стороны за нарушение предусмотренных договором обязательств; 3) содержит иные явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в формулировании условий договора (п. 2 ст. 429 ГК РФ).

Требование об изменении или расторжении договора присоединения может быть удовлетворено в судебном порядке вне зависимости от того, противоречит ли этот договору закону или иным правовым актам. Даже если договор формально соответствует действующему законодательству, суд вправе расторгнуть или изменить его условия, установив вышеуказанные обстоятельства.

Организационные договоры. Выделение организационных договоров в качестве особой разновидности гражданско-правовых договоров обусловлено характером определенного рода связей, складывающихся между субъектами гражданского оборота и имеющих целью такую организацию отношений, которая в дальнейшем позволит достичь некий экономический результат. Таковы отношения, возникающие между учредителями при создании организаций корпоративного типа, договоры генерального подряда, договоры на организацию перевозок, некоторые инфраструктурные договоры в сфере электроэнергетики, предварительные договоры и т.д. Данные отношения не носят характера имущественных, хотя и предопределяют появление таковых в будущем. Подобного рода отношениями опосредована система связей, направленных на организацию имущественных отношений, поэтому их принято называть организационными правоотношениями. Несмотря на то что в теории гражданского права этот вид правоотношений не получил безусловного и всеобщего признания, он, как представляется, не имеет и активных противников. Таким образом, есть основания к тому, чтобы среди юридических фактов, на основании которых возникают гражданско-правовые организационные отношения, выделять организационные договоры.

Все более широкое распространение организационные договоры приобретают в связи с развитием и усложнением рынков товаров и услуг, производимых и поставляемых монополистами и субъектами, работающими в крупной промышленности, в частности в сфере электроэнергетики, в области железнодорожного, трубопроводного, морского, воздушного и других видов транспорта. Специфика отношений в этих областях диктует участникам гражданского оборота перед заключением договоров имущественного характера провести определенные организационные мероприятия, направленные на создание технических условий, обеспечение безопасности и решение иных вопросов, без которых невозможен нормальный имущественный оборот. Отношения в данном случае регулируются посредством организационных договоров, не порождающих возникновение у их участников непосредственно имущественных прав и обязанностей. Так, в сфере электроэнергетики специализированные субъекты, участвующие в организации передачи электроэнергии (администратор торговой системы, системные операторы, сетевые организации и др.) заключают между собой договоры присоединения к торговой сети, договоры о порядке использования объектов электросетевого хозяйства, договоры, направленные на регулирование взаимодействия системного оператора и организации по управлению электрической сетью и др. (Федеральный закон от 23 марта 2003 г. «Об электроэнергетике»). В области транспорта распространены диспетчерские договоры, обеспечивающие организацию взаимоотношений сторон по грузоперевозке. Заключая эти договоры, указанные субъекты преследуют цель создать необходимые условия (организовать) имущественные отношения по поставке электроэнергии, предоставлению услуг по грузоперевозке, а для этого - определить порядок подключения к электросети, обеспечить безопасность, организовать подачу транспорта и проч.

Другой широко распространенной разновидностью организационных договоров являются договоры, направленные на создание коллективных образований. При заключении этих договоров их участники не ставят непосредственной целью получение имущественных выгод. Их задача на этом этапе развития отношений заключается в совместной деятельности по созданию юридического лица, т.е. подготовке к участию в гражданском обороте вновь создаваемого субъекта права.

Субъекты, участвующие в организационных договорах, находятся в равном положении по отношению друг к другу; вступают в договорные отношения по собственному усмотрению; строят свои отношения на основе взаимных прав и обязанностей. Таким образом, есть все основания квалифицировать складывающиеся между ними связи как отношения гражданско-правового характера, а сам организационный договор рассматривать в качестве юридического факта, урегулированного нормами гражданского права.

Предпринимательские договоры. В действующем законодательстве отсутствует понятие «предпринимательский договор». Вместе с тем из содержания норм закона и из общепризнанных положений доктрины можно вывести особенности так называемых предпринимательских договоров. Эти договоры не являются каким-либо особым типом договоров, а представляют собой соглашение особых субъектов, заключаемое ими в рамках достижения определенной цели.

Согласно традициям (в том числе историческим) российского правоведения в основе выделения предпринимательских договоров лежит субъективный критерий, т.е. совершение соответствующей сделки специфическим субъектом - предпринимателем. Опираясь на этот критерий, договор в сфере предпринимательства определяют как соглашение, достигаемое лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или с их участием об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Таким образом, при выделении предпринимательских договоров опираются на следующие критерии: эти договоры заключаются, во-первых, особыми субъектами-предпринимателями и, во-вторых, с целью извлечения прибыли.

При классификации предпринимательских договоров по субъектному составу выделяют: 1) договоры, обеими (всеми) сторонами которых в любом случае выступают только предприниматели; 2) договоры как минимум одной из сторон которых может быть только предприниматель.

К договорам, сторонами которых всегда являются предприниматели, относятся договоры поставки, контрактации, коммерческой концессии, купли-продажи предприятия, аренды предприятия и др.

К числу договоров, одной из сторон которых всегда является предприниматель, отнесены договоры розничной купли-продажи, проката, энергоснабжения, перевозки грузов, транспортной экспедиции, кредитный договор, договоры банковского вклада и банковского счета, договор строительного подряда и др.

Порядок заключения, изменения и прекращения договора.

Переговоры и преддоговорные споры. Контрагенты, заинтересованные в заключении договора, предпринимают действия, направленные на установление юридической связи, т.е. на заключение договора. На этапе преддоговорного периода стороны формулируют стоящие перед ними экономические задачи, которые предстоит реализовать посредством определенных юридических инструментов. В литературе отмечено, что даже однотипные экономические взаимосвязи могут приобретать различную юридическую форму.

Вместе с тем при сохранении общего интереса к заключению договора по некоторым значимым условиям будущего договора стороны могут и не достичь согласия. В этом случае урегулирование разногласий возможно в судебном порядке. Однако по общему правилу передача преддоговорных споров на рассмотрение суда допускается при наличии согласия на это обеих сторон, облеченного в письменную форму. В виде исключения на рассмотрение суда может быть передан преддоговорный спор по поводу договора, заключение которого предусмотрено законом в обязательном порядке (ст. 445 ГК РФ).

Порядок и стадии заключения договора. Заключение договора проходит, как правило, две стадии. Так, договор заключается путем направления одной стороной (оферентом) оферты (предложения заключить договор) другой стороне (акцептанту) и принятия этого предложения (акцепта) акцептантом (п. 2 ст. 432 ГК РФ). Итак, важнейшими понятиями договорного права являются оферта и акцепт.

Под офертой подразумевается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение (п. 1 ст. 435 ГК РФ). Указанное определение оферты позволяет выделить несколько признаков оферты.

Во-первых, офертой признается предложение заключить договор, т.е. изъявленное вовне устремление заинтересованного лица связать себя будущим договором.

Во-вторых, в оферте должны содержаться все существенные условия будущего договора, на что указывает требование закона о том, что соответствующее предложение должно быть достаточно определенным. Если оферта не содержит необходимых существенных условий, то лицо, сделавшее соответствующее предложение, не связано им.

В-третьих, по общему правилу оферта должна иметь конкретного адресата (адресатов), т.е. направлена конкретным лицам.

Правовые последствия оферты заключаются в том, что оферент оказывается связанным сделанным им предложением. Оферент не вправе без согласия акцептанта отозвать оферту, если иное не оговорено в оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано (принцип безотзывности оферты). Однако правило о безотзывности оферты начинает действовать с момента получения оферты акцептантом, а не с момента ее направления оферентом. С этого же момента (т.е. с момента получения оферты акцептантом) начинает течь срок, предоставленный оферентом акцептанту для ответа на сделанное предложение.

Акцепт - это ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии (п. 1 ст. 438 ГК РФ). Такой ответ признается акцептом при условии, что он является полным и безоговорочным. Молчание не рассматривается в качестве акцепта, если иное не следует из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон.

В законодательстве установлены различные правила для тех оферт, которые определяют срок для акцепта, и для тех, в которых соответствующий срок не определен.

Так, если в оферте определен срок для акцепта, то договор считается заключенным при условии, что акцепт получен оферентом в пределах указанного в нем срока.

Что касается письменной оферты, в которой не определен срок для акцепта, то договор считается заключенным тогда, когда акцепт получен оферентом до окончания срока, установленного законом или иными правовыми актами, а если такой срок не установлен, - в течение нормально необходимого для этого срока. Для устной оферты, сделанной без указания срока, действует правило, согласно которому договор считается заключенным при условии, если другая сторона немедленно заявила о ее акцепте.

Законодатель предусмотрел последствия и для случаев, когда акцепт получен с опозданием. Договор считается заключенным, если извещение об акцепте было направлено своевременно, а оферент, получив акцепт, немедленно не уведомил акцептанта о получении акцепта с опозданием.

Если же акцептант направил оференту ответ о согласии заключить договор, сформулировав иные условия, нежели те, что были в оферте, то такой ответ не является акцептом. Вместе с тем такой ответ рассматривается в качестве новой оферты, конечно же, если в нем были соблюдены все требования, предъявляемые к офертам.

По общему правилу моментом заключения договора признается момент получения оферентом акцепта со стороны акцептанта. В то же время из этого правила есть три исключения.

Во-первых, если для заключения договора необходима передача имущества (а это может быть предусмотрено законом), то договор считается заключенным с момента передачи этого имущества. Под передачей вещи подразумеваются ее вручение приобретателю, а также сдача перевозчику для отправки приобретателю либо сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки (п. 1 ст. 224 ГК РФ).

Во-вторых, договоры, подлежащие государственной регистрации, считаются заключенными с момента регистрации, если иное не установлено законом.

В-третьих, в законодательстве имеют место и специальные правила о моменте заключения договора. Так, в соответствии с п. 1 ст. 540 ГК РФ моментом заключения договора энергоснабжения для бытового потребления считается момент первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.

Довольно часто для лиц, заключивших договор, принципиальное значение приобретает место его заключения. В связи с этим в законе указывается, что если в договоре не зафиксировано место его заключения, то договор признается заключенным в месте жительства гражданина либо в месте нахождения юридического лица, направившего оферту.

Заключение договора в обязательном порядке. Для тех случаев, когда заключение договора для одной из сторон является обязательным, законом установлена определенная процедура его заключения. В зависимости от того, кто выступает инициатором заключения договора, законодатель устанавливает два сценария развития отношений между сторонами.

Первая ситуация рассчитана на случаи, когда инициатива в заключении договора исходит от субъекта, для которого заключение договора не является обязательным. Лицо, получившее оферту о заключении обязательного для него договора, обязано ответить на нее в течение 30 дней со дня получения оферты. Закон предусматривает три вида последствий в зависимости от того, каков был ответ акцептанта. Во-первых, если последовал полный и безоговорочный акцепт, то договор считается заключенным в момент получения оферентом соответствующего извещения. Во-вторых, если акцептант принял предложенный проект договора на иных условиях (приложив протокол разногласий к первоначальному проекту договора), то оференту предоставляется право принять условия договора в редакции акцептанта либо в течение 30 дней передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда. В-третьих, при отказе акцептанта от акцепта стороне, направившей оферту, предоставлено право обратиться в суд с исковым требованием о понуждении заключить договор.

Вторая ситуация рассчитана на случаи, когда инициатором заключения договора является лицо, для которого заключение договора не обязательно. Здесь также установлен ряд правил, регулирующих взаимоотношения сторон. Во-первых, законодатель не возлагает на лицо, которому направлена оферта, обязанность как-либо реагировать на предложение. Если реакции не последовало, договор не будет заключен и никаких неблагоприятных правовых последствий для субъекта, получившего оферту, не предусмотрено. Во-вторых, при полном и безоговорочном принятии предложения договор считается заключенным в момент получения оферентом извещения о принятии предложения. В-третьих, если акцептант принял адресованное ему предложение о заключении договора в части, направив оференту в течение 30 дней со дня получения оферты протокол разногласий, то оферент может либо согласиться с предложенной редакцией договора, известив другую сторону об этом, либо отклонить протокол разногласий, направив соответствующее уведомление заинтересованному лицу. Последнее, получив уведомление об отклонении протокола разногласий либо не получив никакого извещения, вправе обратиться в суд с исковым требованием о рассмотрении и разрешении возникших разногласий.

Регулирование сроков для процедур заключения договоров в обязательном порядке является диспозитивным. Все эти сроки применяются только в случае, если иные сроки не установлены законом, иными правовыми актами или особым образом не согласованы сторонами.

Если контрагент уклоняется от обязательного заключения договора, то заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.

Изменение и прекращение договора. Одним из важнейших начал, лежащих в основе регулирования динамики договорных обязательств, является принцип неизменности договора. Это означает, что заключенные договоры должны исполняться на тех условиях, на которых было достигнуто соглашение сторон, и не должны изменяться. Вместе с тем возможны ситуации, когда последовательное претворение данного принципа входит в определенное противоречие с интересами участников договора и оборота в целом. Игнорирование этих ситуаций не только не способствует повышению эффективности, но иногда просто губительно для экономики. Как следствие, законодатель, хотя и не приветствует изменение и расторжение договора, все же признает их в качестве исключительных (но все же возможных) стадий развития договорных отношений.

Прекращение договора влечет прекращение неисполненных договорных обязательств. Составляющие содержание этих обязательств субъективные права и обязанности отпадают. Изменение условий договора имеет своим результатом не полное и безусловное прекращение правовой связи между его участниками, а лишь изменение содержания договорных обязательств, дополнение его новыми правами и обязанностями.

Изменение (прекращение) возможно только в отношении полностью или частично неисполненного договора, поскольку надлежащее исполнение является самостоятельным основанием прекращения договорных обязательств и само по себе устраняет правовую связь между сторонами (ст. 408 ГК РФ).

ГК РФ закрепляет три способа изменения (прекращения) договора: 1) по соглашению сторон; 2) по инициативе одной из них (односторонний отказ от договора); 3) по решению суда.

Изменение и прекращение договора по соглашению сторон. Возможность изменения или прекращения договора по соглашению сторон базируется на началах договорной свободы. Те, кто обладают правом по собственной воле заключать договор, должны быть в принципе столь же свободны в вопросах его прекращения или изменения отдельных договорных условий. Принципиальная допустимость изменения (прекращения) договора подобным способом является причиной того, что ГК РФ не содержит даже примерного перечня его возможных оснований. Всякие ограничения права на изменение (прекращение) договора по соглашению сторон, будучи изъятиями из принципа свободы договора, могут устанавливаться только законом. Примером такого ограничения является, в частности, п. 2 ст. 430 ГК РФ, предусматривающий, что с момента выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами по договору, заключенному в его пользу, изменение или прекращение такого договора допускается только с согласия этого лица.

Соглашение сторон об изменении (прекращении) договора по своей правовой природе само является договором. В силу этого оно подчиняется общим правилам гл. 9 и 27-29 ГК РФ об условиях действительности и порядке заключения. Наряду с этим закон предусматривает специальные правила, относящиеся к форме их совершения. Соглашение об изменении (прекращении) договора должно совершаться в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное (п. 1 ст. 452 ГК РФ). Например, если в силу указания закона или соглашения сторон договор был нотариально удостоверен, соглашение о его изменении или прекращении подлежит нотариальному удостоверению. Соглашение об изменении (прекращении) договора, заключенного в письменной форме, также должно совершаться письменно. При этом, если для заключения договора законом предусмотрен конкретный вариант письменной формы (например, путем составления одного документа, подписанного сторонами, - ст. 550 ГК РФ), те же правила применимы и к соглашению о его изменении (прекращении).

В случае изменения или прекращения договора соглашением сторон обязательства считаются измененными (прекращенными) с момента заключения такого соглашения. При совершении подобного соглашения между лицами, находящимися в разных местах, действует общее правило п. 1 ст. 433 ГК РФ - моментом изменения (прекращения) договорных обязательств будет признаваться момент получения стороной, направившей предложение, полного и безоговорочного ответа другой стороны о его принятии. Иное может быть установлено соглашением или вытекать из его содержания (п. 3 ст. 453 ГК РФ).

Изменение и расторжение договора по решению суда. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только в случаях, предусмотренных законом или договором.

В качестве одного из оснований расторжения договора по решению суда ГК РФ называет существенное нарушение договора контрагентом. При этом существенным признается нарушение, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 450).

В каждом конкретном случае вопрос о существенности нарушения должен решаться с учетом всех обстоятельств. При этом используемый законодателем термин «ущерб» нельзя толковать отдельно от других положений п. 2 ст. 450 ГК РФ и воспринимать в качестве основного критерия существенности нарушения. Убытки могут отсутствовать или быть ничтожно малы, но при этом кредитор в значительной степени лишится того, на что был вправе рассчитывать по договору. Поэтому под ущербом в данном случае следует понимать любые негативные последствия, возникающие в связи с нарушением договора, включая не только имущественные потери, но и ущемление неимущественных интересов потерпевшего.

В отдельных случаях законом могут предусматриваться иные критерии существенности нарушения. К примеру, существенным нарушением требований к качеству проданного товара ГК РФ признает обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 475).

Бремя доказывания существенного характера нарушения несет заявитель.

В отдельных случаях законом или соглашением сторон то или иное нарушение может быть заранее объявлено существенным. Так, п. 2 ст. 523 ГК РФ презюмирует в качестве существенного неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки. Подобное положение следует рассматривать как способ перераспределения бремени доказывания. Соответственно, в приведенном примере уже поставщик должен доказывать отсутствие в допущенном нарушении признаков, установленных п. 2 ст. 450 ГК РФ.

Расторжение договора не является мерой ответственности. Поэтому осуществление права на расторжение договора вследствие его существенного нарушения не зависит от субъективного отношения нарушителя к допущенному нарушению. Договор может расторгаться как в случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение влечет применение к должнику соответствующих мер ответственности, так и в случаях освобождения от ответственности. В первой из указанных ситуаций расторжение договора может сопровождаться взысканием убытков. При этом потерпевшая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных как неисполнением (ненадлежащим исполнением) договорного обязательства (мораторных убытков), так и расторжением договора (компенсаторных убытков).

Еще одним общим основанием изменения или расторжения договора по решению суда является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях (п. 1 ст. 451 ГК РФ). Так, существенное изменение конъюнктуры рынка, введение дополнительных налогов (пошлин) либо резкое падение стоимости валюты могут вызвать явный дисбаланс между договорными обязательствами сторон. Категория изменившихся обстоятельств включает также и случаи отпадения цели договора для одной или обеих сторон. Типичными примерами подобного являются случаи аренды помещений для профессиональной деятельности, осуществление которой оказывается впоследствии невозможным из-за введенного запрета. Во всех указанных ситуациях неуклонное исполнение договорных обязательств для одной из сторон явилось бы чрезвычайно обременительным и привело к последствиям, несовместимым с правом и справедливостью. Учитывая это, стороны могут достичь соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его прекращении.

Если же стороны не пришли к подобному соглашению, заинтересованная сторона вправе потребовать по суду изменения (расторжения) договора. ГК РФ (п. 2 ст. 451) связывает возможность удовлетворения такого иска с одновременным наличием четырех условий. Во-первых, в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет, т.е. стороны этого не предвидели и не могли предвидеть. Во-вторых, изменение обстоятельств вызвано причинами объективного характера, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота. В-третьих, исполнение договора без изменения его условий существенно нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. В-четвертых, из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Бремя доказывания существенности изменения обстоятельств лежит на стороне, заявившей соответствующие требования.

При вынесении судом решения о расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств он определяет последствия такого расторжения исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

В исключительных случаях существенное изменение обстоятельств может явиться основанием для вынесения судом решения не о расторжении, а об изменении договора. К их числу относятся те, при которых расторжение договора противоречит общественным интересам либо влечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях (п. 4 ст. 451 ГК РФ).

Для случаев изменения (расторжения) договора в судебном порядке закон устанавливает обязательный досудебный порядок урегулирования спора. Заинтересованная сторона обязана направить другой стороне предложение об изменении (прекращении) договора. Если в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором (а при его отсутствии - в 30-дневный срок), другая сторона согласится с предложением, изменение (прекращение) договора происходит по соглашению сторон. При отказе другой стороны на предложение изменить (прекратить) договор, а равно при неполучении ее ответа в соответствующий срок заинтересованная сторона вправе обратиться с требованием об изменении или о расторжении договора в суд.

Договор считается измененным (расторгнутым) с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда (ст. 209 ГПК РФ).

Односторонний отказ от исполнения договора (одностороннее изменение его условий). Отказ от исполнения договора (одностороннее изменение его условий) представляет собой неюрисдикционный способ прекращения (изменения) договорного обязательства и осуществляется волеизъявлением одной из сторон.

В большинстве случаев право на односторонний отказ выступает в качестве способа защиты прав и интересов стороны при нарушении (в том числе существенном) договора его контрагентом. Так, при неисполнении продавцом обязательства передать проданный товар покупателю последний вправе отказаться от договора (п. 1 ст. 463 ГК РФ). Заказчик может отказаться от договора, если подрядчик своевременно не приступает к исполнению договора подряда (п. 2 ст. 715 ГК РФ).

Однако возможность одностороннего отказа не всегда связана с нарушениями другой стороны. Она может, к примеру, выступать в качестве дополнительной гарантии, предоставляемой законом более слабой стороне договора, в частности потребителю. Так, арендатор может в любое время отказаться от договора проката (п. 3 ст. 627 ГК РФ), вкладчик-гражданин вправе в любое время потребовать возврата суммы вклада (абз. 2 п. 2 ст. 837 ГК РФ) и т.п. Возможность одностороннего отказа может предопределяться самим существом складывающихся отношений - неопределенно-длительным сроком их действия (например, по договору постоянной ренты - п. 3 ст. 592 ГК РФ или договору аренды, заключенному на неопределенный срок - п. 2 ст. 610 ГК РФ) либо фидуциарным (доверительным) характером отношений сторон. Примером последнего служит, в частности, закрепленная возможность доверителя отменить поручение, а поверенного - отказаться от него во всякое время (п. 2 ст. 977 ГК РФ).

Применительно к ситуации, когда обе стороны договора являются предпринимателями и для них данный договор связан с предпринимательской деятельностью, возможность одностороннего отказа от такого договора, помимо прямых законодательных дозволений, допускается также в случаях, предусмотренных договором (ст. 310 ГК РФ). Однако установление договором дополнительных оснований одностороннего отказа (одностороннего изменения) не допускается, если это противоречит закону или существу обязательства.

Закон не содержит общих правил относительно формы одностороннего отказа от договора (одностороннего изменения его условий). Как следствие, такое волеизъявление может быть совершено в любой форме, в том числе устно (п. 1 ст. 159 ГК РФ).

Признание одностороннего отказа сделкой означает необходимость соблюдения всех условий ее действительности. В их отсутствии совершенный односторонний отказ является недействительным и не порождает правовых последствий.

Последствия изменения и расторжения договора. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде, а при расторжении - прекращаются (пп. 1 и 2 ст. 453 ГК РФ). Изменение и расторжение договора не имеют обратной силы и изменяют (прекращают) договорные обязательства лишь на будущее время. В этом состоит принципиальное отличие изменения (расторжения) договора от признания его недействительным, при котором договор считается недействительным изначально - с момента его заключения (п. 1 ст. 167 ГК РФ).

При расторжении договора стороны освобождаются от исполнения неисполненных на момент расторжения обязательств. Однако это правило не касается охранительных притязаний (на уплату неустойки, возмещение убытков), возникших вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств. Например, расторжение договора аренды не лишает арендодателя возможности требовать с арендатора образовавшихся до момента расторжения имущественных санкций за несвоевременное внесение арендной платы.

Расторжение договора также не затрагивает договорных положений об урегулировании споров (например, арбитражную оговорку), а также иных условий, которые по своему характеру должны действовать и после его прекращения. Так, несмотря на расторжение договора, сохраняют силу: оговорка о применимом праве; положения, ограничивающие размер ответственности сторон; условия, предусматривающие обязанность сохранения конфиденциальности полученной информации, и т.п.

По общему правилу стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора (п. 4 ст. 453 ГК РФ). Данное положение может быть применено к той части делимых договорных обязательств, которая взаимно исполнена сторонами. Так, досрочное расторжение договора аренды исключает возможность обратного истребования арендной платы за фактический срок пользования имуществом, расторжение договора энергоснабжения не дает абоненту права требовать возврата цены, уплаченной за уже отпущенную энергию.

  • Понятие права собственности. Правомочия собственника. Формы собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита права собственности

Собственность – это отношения между субъектами гражданского права по поводу материальных предметов, имущества, вещей.

Термин «собственность» является многозначным: под ним понимается:

  1. состояние присвоенности, что означает принадлежность материальных благ одним лицам, в то время как для других они являются чужими;

  2. отношение собственности - это прежде всего отношения между человеком и вещью. Собственник несет бремя собственности: заботится о вещи, производит ее ремонт, охраняет, платит налоги;

  3. отношения собственности - это отношения между людьми по поводу материальных благ. Собственник отстраняет посторонних от использования имущества и делает с ним (имуществом) все, что ему угодно.

Право собственности в объективном смысле - это совокупность правовых норм, регулирующих отношения принадлежности имущественных благ, возможности владения, пользования и распоряжения этим имуществом, а также правовые средства защиты прав собственника.

Право собственности в субъективном смысле - мера возможного поведения лица, выраженная в праве собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.

Содержание права собственности:

Правомочие владения - это нахождение вещи в хозяйстве владельца. Владение может быть законным или титульным (титул - предусмотренное законом основание владения) и незаконным. Незаконное владение делится на добросовестное (т.е. такое, когда владелец не знал и не мог знать о том, что владеет имуществом без достаточных оснований), и недобросовестное (когда владелец знал или мог знать об этом: при скупке краденного, при присвоении найденного).

Правомочие пользования - возможность эксплуатации, использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его потребления.

Правомочие распоряжения - возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния, назначения. Так, собственник может продать вещь (изменить ее принадлежность), сдать в аренду, отдать в залог, переработать.

Только собственник обладает этими тремя правомочиями в совокупности, в то время как у других владельцев эти правомочия представлены в меньшем объеме (нет правомочия распоряжения). Только собственник может по своему усмотрению владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

В отношении принадлежащего ему имущества собственник вправе совершать любые действия, не противоречащие закону и иным нормативным правовым актам и не нарушающие права и интересы других лиц. В обязанности собственника входит бремя содержание имущества (уплата налогов, производства ремонта и т.д.). Именно собственник несет бремя риска случайной гибели или повреждения имущества.

Формы собственности. Современное законодательство не дает исчерпывающего перечня форм собственности и одинаково признает и защищает все формы собственности: частную, государственную, муниципальную, собственность общественных и религиозных организаций и др. В РФ признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Подробнее смотрите таблицу___ Формы права собственности.

Приобретение и прекращение права собственности.

Все способы приобретения права собственности условно можно подразделить на первоначальные и производные. Первоначальные способы приобретения права собственности - это такие способы, когда с помощью их право собственности на имущество устанавливается впервые либо возникает помимо воли прежнего собственника (изготовление вещи, конфискация). Производные способы приобретения права собственности - такие способы, когда право собственности на имущество возникает по воле предшествующего собственника и с согласия самого приобретателя (договор, наследование). К этой группе способов применяется принцип «никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам». Это означает, что при переходе права собственности на имущество к новому собственнику переходят все права и обязанности по поводу имущества. Так, при смене собственника имущества, сданного в аренду, договор аренды остается действительным для нового собственника (см. схема 10.3.).

К первой группе относятся:

  • создание новой вещи;

  • сбор общедоступных вещей;

  • поступления, полученные в результате использования имущества;

  • приобретательная давность (для движимого имущества 5 лет, для недвижимости – 15 лет);

  • приобретение бесхозных вещей, в том числе находка и клад.

Вторая группа включает в себя:

  • заключение договоров о передаче имущества в собственность (купля-продажа, мена, дарение);

  • реорганизацию юридического лица;

  • наследование имущества как по закону, так и на основании завещания.

Существует также деление способов приобретения права собственности на общие (доступные для любых лиц), и на специальные (доступные для ограниченного круга собственников: конфискация, сбор налогов и пошлин, национализация).

Способы прекращения права собственности.

Способы прекращения права собственности весьма разнообразны. К ним относятся (см. схема 10.4.):

  1. Прекращение существования объекта права собственности:

  • полное потребление вещи

  • гибель вещи

  1. Отказ от права собственности.

  2. Прекращение существования собственника:

  • смерть собственника – физического лица

  • прекращение юридического лица путем реорганизации либо ликвидации.

  1. Совершение сделок по передаче имущества в собственность, таких как купля-продажа, мена, дарение.

  2. Принудительное изъятие имущества у собственника:

  • обращение взыскания на имущество по решению суда

  • возмездное изъятие земельного участка для государственных нужд

  • выкуп по решению суда особо ценных бесхозяйно содержащихся культурных ценностей

  • выкуп по решению суда домашних животных

  • реквизиция, то есть возмездное изъятие имущества в чрезвычайных ситуациях

  • конфискация орудий совершения правонарушения по решению суда.

Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев:

  1. обращение взыскания на имущество по обязательствам;

  2. отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать другому лицу;

  3. отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка;

  4. выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных;

  5. реквизиция;

  6. конфискация.

Отказ от права собственности: гражданин или юридическое может отказаться от права собственности, объявив об этом или совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество. Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении имущества до приобретения права собственности на него другим лицом (человек выбросили вещь, но является собственником до тех пор, пока ее не взял кто-то другой).

Защита права собственности. Отношения собственности обладают абсолютной защитой, т.е. защищаются против всех и каждого, нарушившего право собственности. Можно представить разнообразные нарушения права собственности:

  1. собственник, не вступая в обязательственные отношения, лишился владения вещью, которая находится в чужом незаконном владении;

  2. собственник не лишился владения вещью, но кто-то препятствует пользованию этой вещью;

  3. имущество собственника повреждено или испорчено противоправными действиями другого лица;

  4. лицо, получившее имущество по договору, отказывается его вернуть собственнику.

Нас интересуют два первых случая, т.к. только тогда права собственника защищаются вещно-правовыми способами. Соответственно закон предусматривает два способа защиты права собственности.

Виндикационный иск - это иск невладеющего собственника к владеющего несобственнику об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником, или похищено у него или выбыло из владения иным путем помимо воли собственника.

Недобросовестный приобретатель – это лицо, которое знало или должно было знать о том, что приобретает вещь у лица, которое не имело права ее отчуждать (похититель вещи, скупщик краденного, незначительная цена вещи). У недобросовестного приобретателя вещь можно истребовать в любых случаях.

Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях. Деньги и ценные бумаги не могут быть истребованы от добровольного приобретателя.

Таким образом, защита права собственности путем предъявления виндикационного иска возможно при соблюдении следующих правил: 1) имущество выбыло из владения собственника помимо его воли (украли); 2) можно истребовать только индивидуально-определенные вещи - те, которые можно выделить из массы однородных вещей, т.к. собственник должен доказать свое право собственности.

Негаторный иск - требование об устранении препятствий в осуществлении права собственности, хотя бы эти нарушения и не были связаны с лишением владения. Здесь имеется в виду ситуация, когда собственник не утратил владения вещью, но при этом кто-то препятствует ему осуществлять правомочие пользования вещью, причем, незаконно. Если препятствия возникают в результате правомерных действий, то негаторный иск предъявить нельзя. Виды нарушений:

  1. владелец дачного участка вырастил живую изгородь из елей так, что соседний участок оказался в тени;

  2. кто-то вывалил кучу кирпича перед входом в жилой дом.

Суд в этом случае обяжет нарушителя устранить препятствия.

Гражданско-правовая ответственность

Гражданско-правовая ответственность – это санкция за совершенное правонарушение. Для нормального развития гражданского оборота характерно, что его участники надлежащим образом исполняют свои обязательства. А в тех случаях, когда обязательство не исполнено или исполнено не надлежащим образом, возможно наступление юридической ответственности, так как нарушение обязательств наносит вред не только кредитору, но и, зачастую, обществу в целом, так как это приводит к перебоям в работе всего механизма товарно-денежных отношений.

Гражданско-правовая ответственность – это такие санкции, которые связаны с дополнительными обременениями для правонарушителя, то есть являются для него определенным наказанием за совершенное правонарушение. Это могут быть дополнительные гражданско-правовые обязанности для правонарушителя, а также лишение его субъективного гражданского права.

В зависимости от основания возникновения, различают договорную и внедоговорную гражданско-правовую ответственность.

Договорная ответственность представляет собой санкцию за нарушение договорного обязательства.

Внедоговорная ответственность возникает, если соответствующая санкция применяется к правонарушителя, не состоявшему в договорных отношениях с потерпевшим. Такая ответственность предусмотрена статьями 1064-1109 ГК РФ.

Кроме того, виды гражданско-правовой ответственности могут зависеть и от ее объема:

  • Долевая ответственность. Она наступает, если каждый из должников несет ответственность перед кредитором только в той доле, которая определена в соответствии с законодательством или договором. Такая ответственность традиционно рассматривается в гражданском праве как общее правило. Доли, падающие на каждого из ответственных лиц, признаются равными, если законодательством или договором не установлен их иной размер.

  • Солидарная ответственность. Она применяется только в тех случаях, если это прямо предусмотрено договором или законом. Так, например, солидарную ответственность несут лица, совместно причинившие вред. При солидарной ответственности кредитор вправе требовать от любого из ответчиков выполнения обязательства в полном объеме или в любой его части. Такая ответственность более удобна для кредитора.

  • Субсидиарная ответственность. Она наступает тогда, когда в обязательстве участвуют два должника, один из которых является основным, другой – дополнительным (субсидиарным). Субсидиарный должник несет ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности основного должника.

Совокупность условий, необходимых для привлечения к гражданско-правовой ответственности, образует состав гражданского правонарушения. По общему правилу, необходимыми условиями для всех видов гражданско-правовой ответственности являются противоправное поведение и вина должника. Для привлечения к ответственности в виде возмещения убытков необходимо наличие самих убытков, а также причинная связь между противоправным поведением должника и наступившими убытками.

Как общая мера гражданско-правовой ответственности, возмещение убытков применяется при любых нарушениях обязательств, при этом должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Для возмещения убытков характерно то, что правонарушитель уплачивает деньги или предоставляет потерпевшему какое-либо иное имущество, то есть возмещение убытков, всегда носит имущественный характер, что отличается от ответственности в сфере личных неимущественных отношений, где ответственность может носить и неимущественный характер. Возмещение убытков направлено на восстановление имущественной сферы потерпевшего за счет имущества правонарушителя. Возмещая убытки, правонарушитель тем сам возвращает имущественное положение потерпевшего в то состояние, в котором оно находилось до совершенного против него правонарушения. Таким образом, возмещение убытков всегда носит компенсационный характер.

??? Вопросы для самоконтроля

  1. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права?

  2. Какими способами осуществляется регулирование гражданских правоотношений?

  3. Какими нормативными правовыми актами регулируются гражданские правоотношения?

  4. Что собою представляют гражданские правоотношения? Что входит в их состав?

  5. Что служит основанием для возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений?

  6. По поводу чего возникают гражданские правоотношения?

  7. Сравните понятия «правоспособность» и «дееспособность».

  8. Какого объема может быть дееспособность физического лица? От чего зависит объем дееспособности?

  9. Из определения юридического лица выделите его характерные признаки.

  10. Чем отличается правосубъектность физических и юридических лиц?

  11. Какие разновидности юридических лиц существуют в России?

  12. Какие существуют способы создания юридических лиц?

  13. Что собою представляет обязательство?

  14. Каковы основания возникновения и прекращения обязательств?

  15. Что можно считать надлежащим исполнением обязательства?

  16. Что собою представляют сделки? Сравните понятия «сделка» и «договор».

  17. По каким основаниям можно классифицировать сделки? В чем практическое значение такой классификации?

  18. Перечислите основные виды договоров, закрепленные в Гражданском кодексе Российской Федерации.

  19. Какое значение имеет форма сделок и договоров?

  20. Сравните понятия «собственность» и «право собственности».

  21. Охарактеризуйте содержание права собственности.

  22. Что служит основание возникновения права собственности?

  23. Каким образом право собственности может быть прекращено?

  24. Какими способами можно защитить право собственности?

  25. Что представляет собой гражданско-правовая ответственность? Каковы ее разновидности?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]