Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otvety_na_grazhdanskoe_pravo.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
1.24 Mб
Скачать
  • По видам права УП на закрепленное за ним имущество:

    • УП с правом хозяйственного ведения

    • УП с правом оперативного управления (казённые предприятия).

    1. Производственные кооперативы (артели) как юридические лица: понятие, отличительные признаки, виды.

    Как правило действуют в сельскохозяйственной сфере или в «старательстве» (деятельности по добыче полезных ископаемых). Создаются только в сфере производства.

    Нормативно-правовую базу составляет закон о производственных кооперативах.

    Производственный кооператив – это коммерческая организация, создаваемая гражданами, основанная на личном трудовом и ином (имущественном) участии.

    Способ получения прибыли – совместный (артельный) труд членов кооператива (пайщиков), организованный производственным кооперативом.

    Производственные кооперативы напоминают хозяйственные товарищества наличием деятельности участников. Различается характер деятельности. Кооперативы, как и хозяйственные общества, предполагают имущественное участие (отличие заключается в том, что в артели необходимо личное трудовое участие).

    Особенности:

    1. Организационные особенности:

    А) Состав учредителей/участников:

    Граждане в возрасте от 16 лет.

    Не менее 5ти человек.

    В последствии может появиться финансовый участник (физическое или юридическое лицо), но закон предусматривает квоту – процентное соотношение финансовых участников и пайщиков – не более 25%. Квота также на соотношение работающих членов и наёмных рабочих, не являющихся членами (проверить).

    Б) Распределение голосов: 1 пайщик – 1 голос.

    В) Учредительный документ – только устав.

    2. Имущественные особенности:

    А) Имущественное положение самого кооператива:

    Кооператив – собственник. Пайщики собственниками не являются.

    Нет минимальных требований к паевому фонду.

    Б) Имущественное положение членов кооператива:

    Не собственники, но имеют обязательственные права:

    • Право на пай – долю участия пайщика в имуществе кооператива. Размер пая зависит от трудового участия, определяемого от коэффициента, установленного самим кооперативом.

    Право на пай складывается из:

    - Права на прибыль.

    - Права на ликвидационную квоту.

    - Права на передачу.

    Если передача «своему» - по своему усмотрению (пайщик выбывает из кооператива), если «чужому», то требуется согласие кооператива.

    - Права на выход из кооператива с выплата пая.

    3. Ответственность:

    Пайщик отвечает по долгам кооператива (п. 2 ст. 107 ГК РФ).

    Объем не определяется в ст. 107 ГК, он определяется в уставе. Ст. 37 Закона о сельскохозяйственной кооперации: объем – не менее 5% пая в уставе.

    1. Потребительские кооперативы как юридические лица. Учреждения.

    Общая характеристика некоммерческих организаций:

    Некоммерческая организация – это организация, которая не ставит основной целью систематическое получение прибыли.

    Признаки:

    1) Основная цель деятельности (речь идет о декларированной цели, зафиксированной в учредительных документах.

    Цели деятельности некоммерческих организаций могут различаться для разных организаций. Примерные цели:

    - Удовлетворение материальных потребностей членов организации (торговое и бытовое обслуживание по месту жительства).

    - Удовлетворение духовных потребностей (участие в формировании государственных органов, отправление веры, распространение вероучений, защита и представительство лиц с ограниченными возможностями).

    - Формирование средств и использование этих средств для удовлетворения общественных потребностей.

    - Возможны и иные цели, кроме запрещенных законом.

    Нет исчерпывающего перечня возможных вариантов целей, однако есть исчерпывающий перечень запрещенных целей.

    Некоммерческие организации обладают специальной правоспособностью:

    Ограниченная возможность осуществлять деятельность, направленную на получение прибыли. Получение прибыли ограничено в пределах (ст. 50 + ФЗ «О некоммерческих организациях»).

    Пределы: - «Служить и соответствовать» (служить основной цели и соответствовать ей).

    Нет возможности распределения прибыли между учредителями либо участниками, все идет на обеспечение цели деятельности.

    2) Организационное устройство.

    Как правило, некоммерческие организации построены на началах членства.

    Некоммерческая организация – это объединение участников, членов организации. Всегда определенный коллектив участников:

    - Минимальное число участников зависит от вида организации (всегда более одного).

    - Как правило, законодатель не предъявляет требований к учредителю.

    ! Исключения – это организации, построенные не на началах членства: фонды, государственные корпорации. Могут быть возрастные ограничения, требования к виду деятельности.

    Учредительные документы:

    Устав, однако, наряду с ним может быть учредительный договор.

    В виде исключения – без устава и учредительного документа.

    Действует на основании «Положения об этой организации».

    3) Имущественные особенности:

    а) Права организаций: Как правило, некоммерческие организации – собственника имущества. Законодатель не предъявляет минимальных требований к имуществу.

    б) Права участников и учредителей: как правило, не имеют имущественных прав.

    Исключение 1: не является собственником имущества учреждения (имеют право оперативного управления).

    Исключение 2: Учредители учреждений остаются собственником имущества, которое закрепляют за организацией

    + Учредители и участники потребительских кооперативов (право на пай, ликвидационную квоту, на выплату при выходе).

    4) Ответственность.

    а) Как правило, некоммерческие организации несут полную ответственность по обязательствам.

    б) Как правило, участники, учредители не отвечают по обязательствам.

    Исключение 1: Наличие для ряда организаций имущественного иммунитета. За долги определенная часть имущества подлежит взысканию.

    Учреждения – только в пределах денежных средств на счёте.

    Для религиозных организаций «Закон о свободе совести». Иммунитетом обладает богослужебная собственность.

    Исключение 2: Учредители учреждений отвечают по их долгам при недостаточности денежных средств.

    Учредители и члены потребительских кооперативов для привлечения пайщиков к ответственности на общем собрании принимается решение о специальном взносе, который пайщики вносят для погашения долга.

    Потребительские кооперативы.

    Потребительским кооперативом признается основанная на началах членства организация, созданная для удовлетворения материальных и иных потребностей участников путем объединения ими имущественных взносов ( п. 1 ст. 116 ГК РФ).

    Члены не обязаны лично участвовать в делах кооператива, но должны вносить вклады в имущество. Таким образом, граждане или юридические лица могут одновременно участвовать в нескольких потребительских кооперативах.

    Учредительным документом потребительского кооператива является устав, принятый на общем собрании учредителей кооператива. В предусмотренных законом случаях кооператив может иметь в качестве второго учредительного документа также учредительный договор.

    Потребительский кооператив обязан иметь паевой (уставный) фонд, являющийся минимальной гарантией удовлетворения требований его кредиторов. Паевой фонд создается за счет взносов членов кооператива и к моменту его государственной регистрации должен быть оплачен полностью либо в размере, предусмотренном законодательством для определенного вида кооперативов.

    Высшим органом потребительского кооператива является общее собрание его членов. В качестве постоянно действующего коллегиального исполнительного органа в потребительском кооперативе обычно создается правление, кроме того, в кооперативе имеется единоличный исполнительный орган – председатель.

    Права и обязанности учредителей/участников:

    Каждый член потребительского вправе принимать участие в управлении делами кооператива (голосование, право избирать и быть избранными в состав исполнительных органов и т.д.), имеет право получать в пользование часть кооперативного имущества, пропорциональную размеру своего пая и предназначенную для удовлетворения определенных потребностей – жилищных и т.п.

    Каждый член вправе продать, передать по наследству либо иным образом произвести отчуждение своего пая.

    Член потребительского кооператива несет обязанности по уплате вступительного, паевого и иных взносов.

    В случае образования у кооператива убытков, его члены обязаны их покрыть путем дополнительных взносов. Члены кооператива несут дополнительную ответственность по долгам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.

    Виды потребительских кооперативов:

    • Жилищные и жилищно-строительные.

    • Садоводческие, огороднические или дачные потребительские кооперативы.

    • Кредитные потребительские кооперативы граждан.

    • Общества взаимного страхования.

    • Общины малочисленных народов.

    Учреждение.

    Учреждением признается не имеющая членства организация, созданная и финансируемая собственником в качестве субъекта организационного вещного права под его дополнительную ответственность для осуществления управленческих, социально-культурных и иных некоммерческих функций.

    Особенность:

    ! Эта единственная разновидность некоммерческих организаций, которым имущество принадлежит не на праве собственности, а на праве оперативного управления.

    Учреждение обладают закрепленным за ним имуществом на праве оперативного управления. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества.

    В зависимости от состава учредителей можно выделить публичные (государственные и муниципальные) учреждения и частные, создаваемые физическими или юридическими лицами.

    Собственник-учредитель назначает руководителя учреждения в качестве его единоличного исполнительного органа. В некоторых видах учреждений могут создавать коллегиальные исполнительные органы.

    24. Общественные и религиозные организации (объединения) как юридические лица. Фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

    Общественные объединения представляют собой корпоративные (основанные на членстве) объединения граждан, связанные с целью совместного удовлетворения различных нематериальных, прежде всего духовных, потребностей (творческие союзы, политические партии и т.д.).

    Общественные объединения обладают правоспособностью, имеющей строго целевой характер. Вместе с тем они могут выступать учредителями (участниками) коммерческих организаций, на которые указанные требования не распространяются.

    Учредительным документов является устав (устав общественного объединения должен содержать сведения о целях его деятельности, порядке принятия и выхода членов из его состава, о структуре, порядке избрания и компетенции органов управления и др.)

    Как правило, собственником имущества является само общественное объединение как юридическое лицо, однако крупным общественным объединениям закон представляет возможность самостоятельно решить в уставах вопрос о субъекте права собственности на соответствующее имущество.

    Высшим органом общественного объединения является съезд или общее собрание членов, которые избирают его исполнительные органы и обладают исключительной компетенцией.

    Все члены общественных объединений имеют равные права и обязанности, предусмотренные уставами. Каждый член вправе принимать участие в управлении деятельностью объединения в порядке, предусмотренном уставом, обладая одним голосом.

    Члены объединения несут и равные обязанности, в том числе по уплате членских взносов (могут быть исключены за неуплату).

    Основные разновидности общественных объединений:

    А) Общественная организация, т.е. основанное на началах членства объединение граждан, созданное им на базе общности нематериальных интересов для совместного удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей, в том числе для совместного осуществления и защиты некоторых своих прав и интересов.

    Б) Религиозная организация, каковой признается добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории России, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры. В зависимости от территориальной сферы своей деятельности делятся на местные и центральные.

    В) Благотворительная организация.

    Г) Профессиональный союз

    Д) Политическая партия (последние 3 можно не называть, если не спросит – прим. автора).

    Фонды.

    Фондом признается не имеющая членства организация, созданная на основе добровольных имущественных взносов учредителей в социально-культурных, благотворительных, образовательных и иных общественно полезных (некоммерческих) целях.

    Классические разновидности фондов – благотворительный и общественный фонды.

    Пенсионный фонд РФ и федеральный фонд обязательного медицинского страхования, вопреки названию, являются не фондами, а представляют собой самостоятельные финансово-кредитные государственные учреждения.

    Фонд создается по решению его учредителей, которыми могут быть физические лица, юридические лица, а также ППО, в случаях, если иное не запрещено законом. Учредители фонда не обязаны участвовать в его деятельности, однако обязаны передавать имущественный взнос в уставный капитал фонда (закон не устанавливает минимальный размер взноса, как и минимальный размер уставного капитала фонда).

    Единственным учредительным документом служит устав. Помимо сведений, общих для всех лиц, в уставе фонда должны содержаться сведения о целях его деятельности, об органах фонда, их компетенции, о порядке назначения и освобождения должностных лиц фонда, о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации. Закон ограничивает возможность внесения изменений в устав фонда его исполнительными органами, вопреки воли его учредителей. Такие решения могут быть самостоятельно внесены ими лишь в случаях, когда это разрешено уставом, а при отсутствии таких указаний – только по решению суда при наличии предусмотренных законом условий.

    Органы: попечительский совет (из числа учредителей или их представителей).

    + коллегиальный (правление, совет и т.п.) и единоличный (президент, председатель) исполнительные органы, назначаемые учредителями либо попечительским советом.

    Фонды не могут преобразовываться в другие виды юридических лиц.

    Закон предусматривает особый порядок ликвидации фондом (ликвидация допускается только по решению суда. Остаток имущества отправляется на цели, предусмотренные его уставом, либо на благотворительность или в пользу государства.

    Фонд может быть объявлен банкротом.

    Ассоциации и союзы.

    Ассоциацией (союзом) признается основанное на началах членства объединение юридических лиц, созданное ими с целью координации деятельности, а также представления и защиты их интересов.

    Ассоциации союзы не вправе самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность, но могут создавать для этой цели хозяйственные общества или участвовать в них.

    Учредительными документами служат учредительный договор (цели создания и условия членства в нем) и устав (статус самого объединение). Главенство имеет устав. В устав таких организаций должны быть включены сведения о целях его деятельности, о составе и компетенции органов управления и о порядке распределения имущества, оставшегося после ликвидации.

    Высший орган – собрание участников (компетенция определяется уставом).

    Исполнительные органы образуются высшим органом из числа физических лиц – органов или представителей участников.

    Ассоциация, а основании единогласного решения участников, может быть преобразована в фонд или автономную некоммерческую организацию.

    В связи с наличием субсидиарной ответственности членов объединения по его долгам (в размере и порядке, предусмотренными учредительными документами) оно не может быть признано банкротом. Остаток имущества передается для использования на цели, определенные уставом или законом.

    Участники имеют право безвозмездно пользоваться услугами ассоциации. Каждый участник несет корпоративные обязанности, в том числе по уплате членских и иных взносов, за неуплату которых может быть исключен.

    Разновидности ассоциаций: торгово-промышленная палата, территориальные и межрегиональные объединения профсоюзов, союзы потребительских обществ и т.п.

    25. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в гражданских отношениях.

    Можно выделить 3 вида ППО: РФ; субъекты РФ; муниципальные образования.

    Публично-правовые образования – это особый вид лиц. Ст. 124 гласит, что они участвуют в гражданских правоотношениях на началах равенства, т.е. в рамках гражданских правоотношений не реализуют публично-властные полномочия и действуют на равных началах друг с другом и с другими субъектами.

    Однако равные начала не означают одинакового правового положения.

    Особенности статуса:

    1. Специальная правоспособность участников.

    Цели участия РФ в гражданских правоотношениях:

    • Стратегические задачи (обеспечение обороноспособности, территориальной целостности, выполнение внешнеэкономических обязательств, обеспечение защиты прав, свобод и интересов граждан).

    • Обеспечение деятельности федеральных органов власти.

    Цели участия субъектов РФ:

    • Решение вопросов регионального значения, которые отнесены к ведению субъектов.

    • Обеспечение деятельности государственных органов субъектов РФ.

    Цели участия муниципальных образований:

    • Решение вопросов местного значения, указанных в ФЗ от 6.10.03

    • Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

    Указанные выше лица участвуют:

    • В отношениях собственности.

    • В договорных отношениях.

    Так же являются участниками отношений ответственности (деликтных) за вред, причиненный публично-правовым образованием.

    Публично-правовые образования наделены некоторыми дополнительными правовыми возможностями:

    • Способы приобретения имущества (национализация, конфискация, изъятие имущества для государственных нужд, сбор налогов и пошлин и т.п. (кажется еще реквизиция, но нужно уточнить).

    • Возможность наличия в собственности объектов, изъятых из оборота (ядерное оружие и т.п.).

    • Дополнительные способы прекращения права собственности ( государственные или муниципальные контракты)

    Ответственность ППО:

      1. Имущество, на которое нельзя обращать взыскание:

    • Природные ресурсы.

    • Объекты, изъятые из оборота.

    • Закрепленное имущество (имущество, которое принадлежит государству на праве собственности, но закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за ГУП или МУП.

    Можно обращать взыскание только на незакрепленное имуществ (казну).

      1. Обращение взыскания на средства бюджета осуществляется в порядке, закрепленном в бюджетном законодательстве (соответствующий пункт должен быть предусмотрен самим бюджетом).

    Порядок участия ППО в гражданских правоотношениях:

    (В порядке, закрепленном в законодательстве о ППО, а также в законодательстве о юридических лицах.

    Закон не отвечает на вопрос, законодательство о каких лицах следует применять.

    Судебная практика: основа – цель участия ППО в гражданских правоотношениях => Применяются нормы о некоммерческих организациях.

    От лица ППО выступают уполномоченные на то органы. Не единоличный орган, а система органов в соответствии с компетенцией:

    • Федеральное казначейство

    • Центробанк

    • Правительство

    Органы, которые представляют субъекты – это органы, которые уполномочены на это субъекты РФ (в региональных уставах, в законах и под законодательных актах и др.). В КО – губернатор, комитет по управления имуществом и т.д.

    Органы, которые представляют муниципальные образования - органы местного самоуправления, которые уполномочены на это муниципальным образованием в соответствии с федеральным законодательством (глава города, комитет по управлению муниципальным имуществом и т.д.)

    26. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи, их классификация, ее правовое значение.

    Объекты – это блага, в связи с которыми и по поводу которых лица вступают в гражданское правоотношение.

    Каждое правоотношения имеет свой объект, но не каждый объект материален.

    Виды объектов:

    • Материальные блага: вещи и иное имущество, которое удовлетворяет потребности человека и может быть выражено в деньгах.

    • Нематериальные блага: составляют сферу духовной жизни человека, часто непередаваемы и неотчуждаемы, не могут быть выражены в деньгах.

    • Сама деятельность человека – действия, направленные (работы) или ненаправленные (услуги) на возникновения материального блага.

    Вещи (гл. 6 ГК РФ).

    Характеристики:

    1. Вещь – это предмет материального мира.

    2. Полезность – удовлетворяет потребность за счёт своих натуральных свойств.

    Однако выделяется особая категория вещей – деньги и ценные бумаги (их полезность заключается в информации, которая в них содержится).

    1. Способность к денежной оценке.

    Вещи – это предметы материального мира, которые удовлетворяют потребности человека и которые могут быть выражены в деньгах.

    Виды вещей:

    1. С точки зрения оборотоспособности (ст. 129 гк рф):

    1. Вещи оборотоспособные (полностью) – нет запретов или ограничений.

    2. Вещи, ограниченные в обороте (вещь делает ограниченно оборотоспособной:

    А) Необходимость получать разрешение для оборота (оборот лицензируется).

    Б) Ограничение по кругу лиц, допущенных к обороту).

    Эти вещи указаны в ФЗ или в порядке, установленном ФЗ.

    1. Необоротоспособные вещи – по их поводу не допускается гражданско-правовой оборот, не совершаются гражданско-правовые сделки. Такие вещи указаны только в ФЗ:

    А) Большинство природных ресурсов.

    Б) Имущество, приватизация которого запрещена.

    В) многие виды вооружений и отравляющих веществ.

    Значение классификации – в определении возможности совершения сделок с вещами.

    2. Деление вещей по отсутствующему единому признаку путём перечня (самая значимая):

    Ст. 130 ГК – перечень недвижимости:

    1. Земельный участок (это часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с ФЗ (ст. 11.1 Земельного кодекса)).

    2. Участки недр (Закон «О недрах»).

    3. Всё, что прочно связано с землей, т.е. неперемещаемо.

    Легального определения прочной связи с землей и перемещаемости нет. Законодатель декларирует связь недвижимости с землей, а не с земельным участком. Связь носит фактический, физический, а не правовой характер. Связь заключается в том, что объекты физически соединены с землей, не требуется наличие правовой связи с земельным участком. Например: у собственника есть право на объект, но нет право на участок – объект находится на чужой земле.

    Проявлением достаточного уровня прочности с землей является неперемещаемость объекта. Практически и теоретически любой объект может быть перемещен. Неперемещаемость не является проявлением технической невозможности, а отсутствием отрицательных результатов: - объект утрачивает свое назначение или есть угроза этого.

    - высокие издержки перемещения.

    4) Подлежащие государственной регистрации суда, а также космические объекты (станции, спутники).

    5) Всё то, что отнесено законом к недвижимости.

    Всё остальное является движимыми вещами.

    Значение классификации:

    • В отношении недвижимости специальный государственный пообъектный учёт.

    • При совершении сделок существуют специальные правила + регистрация сделок.

    • В отношении недвижимости права на эти объекты также подлежат регистрации.

    Для движимости всё это несвойственно.

    3. Классификация вещей по делимости в натуре (ст. 133, 252, 258):

    Неделимость может быть обусловлена 1 из 3 свойств:

    1. Запрет законодателя.

    2. Изменение назначения вещи после раздела.

    3. Несоразмерность ущерба, вызванного разделом (это снижение материальной или художественной ценности, неудобство использование, несоразмерность издержек)

    Значение данной классификации: при разрешение споров о выделе и разделе.

    4. Классификация по индивидуализации вещи в рамках конкретного правоотношения:

    1. Индивидуально-определенные (уникальные вещи, единственные в своём роде, а также неуникальные вещи, существующие в роде таких же вещей, выделенные из рода какими-то отличительными признаками).

    2. Вещи, определенные родовыми признаками (родовые вещи).

    Классификация имеет значение при:

    1) исполнении обязанности по передачи вещи:

    • Если обязанность по передаче не исполняется, то в отношении индивидуальной вещи может быть применен иск об отобрании вещи. В отношении родовых вещей это невозможно.

    2) гибели предмета исполнения:

    • Если гибнет индивидуально-определенная вещь, то прекращается правоотношение в отношении вещи, нет правоисполнения. В случае гибели родовой вещи сохраняется обязанность.

    5. Классификация по кратности употребления вещи:

    1. Потребляемые вещи – используются только 1 раз, уничтожаются в результате использования (продукты. Деньги).

    2. Непотребляемые – вещи многократного использования.

    Значение классификации: при совершении сделок – некоторые сделки только в отношении непотребляемых (аренда), некоторые только в отношении потребляемых (заем).

    6. Классификация по связи между отдельными вещами:

    1. По происхождению: одна вещь – основа для появления другой вещи:

    • Производная вещь (называется продукцией, плодами, доходами).

    • Плодоносящая вещь.

    Значение заключается в решении вопроса о праве собственности на плоды – в случае, когда плодоносящая вещь находится в руках у несобственника. В таком случае все зависит от законности владения. Законному владельцу принадлежат на праве собственности плоды.

    2. По обслуживанию (ст. 135): 1 вещь призвана обслуживать другую и другого значения не имеет:

    • Обслуживаемая вещь называется Главной.

    • Обслуживающая вещь называется принадлежностью.

    Принадлежность служит для ремонта, обслуживания главной вещи.

    Значение заключается в юридической судьбе принадлежности: принадлежность следует судьбе дано вещи по умолчанию.

    3. По функциональному назначению (ст. 134):

    Несколько вещей образуют правовое единство – сложную вещь, т.к. для использования по общему назначению для удовлетворения потребности необходима совокупность вещей.

    Значение: все эти вещи, которые входят в сложную вещь, имеют одну правовую судьбу по умолчанию.

    27. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.

    Ст. 142-144.

    Ст. 128 – ценные бумаги отнесены к вещам.

    Гл. 7 ГК ст. 149 – бездокументарные ценные бумаги: информация о правах, которая фиксируется при помощи средств электронной техники, т.е. не существует в качестве материального блага.

    2 точки зрения:

    1. В связи с этим к ценным бумагам относят не только вещи, но и имущественные права.

    2. Бездокументарные ценные бумаги не являются в полном смысле ценными бумагами.

    Признаки ценных бумаг:

    1) Документ (бумажный или электронный).

    2) Содержание документа (информация об имущественных правах).

    3) Свойство легитимности (закон должен объявить этот документ ценной бумагой).

    Ценная бумага – это документ, удостоверяющий имущественное право и признанный ценной бумагой законом или в порядке, им установленном.

    Особенности правового режима:

    1. Особенности создания ценных бумаг и выпуска:

    А) Эмиссионные ценные бумаги – это вид ценных бумаг, выпуск которых попадает под регламентацию государством, ведется учёт уполномоченным органом.

    Б) Неэмиссионные ценный бумаги – государством не регулируются.

    2. Особый порядок реализации силы ценной бумаги – это особый порядок использования того права требования, которое удостоверено ценной бумагой: право реализуется путём предоставления ценной бумаги, утрата оригинала ценной бумаги влечёт за собой утрату права по ценной бумаге.

    3. Публичная достоверность: для реализации права по ценной бумаги достаточно её предъявления – лицо, обязанное по ценной бумаге, не может отказвать и выдвигать требования других обязательств. Основания для отказа описаны в законодательстве о ценных бумагах.

    3. Особые правила оборота ценных бумаг.

    Виды ценных бумаг:

    1. По экономическому значению:

    1) Торговые – те, что обслуживают торговый оборот, позволяя осуществлять кредитование и расчёты (векселя, чеки и т.д.).

    2) Товаро-распорядительные ценные бумаги – позволяют передать товар новому владельцу путем записи в ценную бумагу.

    3) Фондовые ценные бумаги реализуют накопительную и сберегательную задачи (акции).

    2. По порядку выпуска:

    1) Эмиссионные – ст. 2 Закона «О рынке ценных бумаг»: выпускаются массово. Внутри выпуска удостоверяют равные объемы и сроки удостоверяемых прав.

    2) Неэмисиионые – выпускаются единично.

    3. По видам удостоверяемых прав:

    1) Денежные (чеки).

    2) Товарные – удостоверяют право на получение товара.

    3) Корпоративные ценные бумаги – удостоверяют совокупность прав участника корпорации (акции).

    4. По субъектам прав, которые удостоверяются ценной бумагой (субъекты – это лица, которые имеют право на бумагу)

    Ст. 145 – 3 вида ЦБ по субъектам:

    1) Именные: имя/наименование обозначено в самой ценной бумаге.

    2) Предъявительские: имя владельца не обозначается. Право на бумагу имеет всякий, кто её предъявляет.

    3) Ордерные: имя владельца обозначается, но их оборот упрощен по сравнению с именными.

    Оборот ценных бумаг:

    Именные – оборот осложнен необходимостью составления дополнительного документа по каждой передаче. В документе содержится информация о передачи.

    Предъявительские – документорности оформления не требуется. Оборот осуществляется передачей самой ценной бумаги. Существует угроза несанкционированной передачи.

    Ордерные - передаются в упрощенном порядке без составления дополнительного документа, путём внесения передаточной надписи (индоссамента) на оборотной стороне ценной бумаги.

    Вид ценной бумаги определяется законом.

    Облигации (ст.816 ГК гл.42 «Заем и кредит) служит правовым средством заемного оформления.

    Выпускаются юридическими лицами, государственными публичными образованиями:

    • это бумага, которая удостоверяет право держания облигации (облигационера) на получение от элемента (лицо, которое выпустело облигацию)в предусмотренный ею срок требовать выплаты номинальной стоимости облигации, а также предусмотренных ею %.

    Акция имеет множество значений. Удостоверяет не только денежные требования, но и удостоверяет членские отношения, т.е. корпоративные отношения. В отличии от облигации акция имеет значение:

    -не дает прав получения денег в определенный срок по ней нельзя потребовать получения денег.

    -дает право акционера на ликвидационную квоту, которая может и не возникнуть.

    -удостоверяет право на дивиденты.

    По акции могут быть обязанным только акционерное общество.

    Вексель (гл.42 ст.815) участвуют 2 стороны:

    -векселедатель

    -векселедержатель

    Векселедержателем может быть не только юридическое лицо но и граждане. Вс-во не является элементом векселя.

    Вексель- ценная бумага и не чем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить векселедержателю или иному лицу в сроки указанные в векселе денежную сумму, указанную в векселе и с % , указанными в векселе. (простой вексель: между векселедателем и векселедержателем) или .

    Есть переводной вексель или трата (векселедатель, векселедержатель, и плательщик) в трате указывается, что плательщик должен осуществлять платеж вместо векселедателя (он не обязан, если не обязался). Посредством акцепта плательщик может платить, а может и нет (акцепт – согласие плательщика на платеж, сроки указаны в векселе) .

    Аваль- поручительство за платеж. (плательщик может обязаться по платежу).

    Если плательщик не акцептовался и не авалист, то он не обязан платить.

    Чек (в разделе о расчетах ст. 877) ценная бумага, которая выдается чекодателем, чекодержателем и содержит не обусловленое распоряжение чекодателя банку, указанному в чеке. И банк осуществляет платеж в адрес чекодержателю.

    28. Гражданско-правовая защита нематериальных благ. Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации.

    Нематериальные блага – это особый вид объектов по поводу которого возникают личные неимущественные правоотношения.

    Ст. 150.

    Признаки:

    1) Нематериальность блага (означает его бестелесность). Иначе называется духовным началом.

    2) Не имеют экономического содержания – т.е. они не подлежат морально-ценностной оценке, не могут отчуждаться (непередаваемы и неотчуждаемы).

    3) Носят личностный характер.

    Нематериальные блага – это блага тесно связанные с личностью, не имеющие экономического содержания и представляющие нравственную ценность.

    Гражданское право обеспечивает защиту этих прав. Ст. 150 даёт примерный перечень объектов правового воздействия:

    • Честь

    • Достоинство

    • Некоторые виды тайн и т.п.

    • И другие, для защиты которых по их существу могут быть использованы гражданско-правовые способы.

    Система нематериальных благ (виды):

    1. С учётом полноты воплощения свойств, признаков нематериального блага:

    1. Подлинно нематериальные блага.

    2. Нематериальные блага, имеющие отличие в правовом режиме – результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации:

    • В отличии от других имеют экономическое содержание, могут быть оценены в деньгах.

    • Отчуждаемы, вовлечены в торговый оборот.

    1. По основаниям возникновения прав на эти блага:

    1. Блага от рождения

    2. Блага в силу закона (возникают в силу обстоятельств, предусмотренных законом).

    Способы защиты нематериальных благ.

    Ст. 12.

    Защищаются теми же способами, что и другие + специфическими (гл. 8 ГК РФ).

    1. Компенсация морального вреда (ст. 151(как-то так)) –это выплата потерпевшему денежной суммы, причем деньги не играют роль меры оценки нематериального блага, а играют компенсационную роль, сглаживают потери, которые вызваны нарушением права.

    Условия компенсации выражены в системе обстоятельств:

    А) Наличие морального вреда (ст. 151) – физических или нравственных страданий. Может быть причинен только физическому лицу. Физические или нравственные страдания выражаются в негативных переживаниях, физической боли, болезни (Постановление пленума ВС РФ от 20.12.1994).

    Презумпции морального вреда закон не устанавливает, его наличие необходимо доказывать. Доказательствами являются, прежде всего, медицинские документы, но в ряде случаев суды склонны доверять свидетельским показаниям или показаниям потерпевшего.

    Б) Моральный вред должен быть причинен действиями, нарушающими личные неимущественные права. Физические и нравственные страдания должны быть вызваны нарушением нематериальных прав. Моральный вред от нарушения имущественных прав не нарушается.

    В) Вина причинителя морального вреда.

    Презумпция вины причинителя.

    Есть круг случаев, когда компенсация осуществляется вне зависимости от вины.

    Ст. 1100:

    - незаконное осуждение

    - заключение под стражу.

    Размер компенсации определяется судом. Показатели для суда:

    • Степень вины.

    • Степень и характер страданий.

    • Требование разумности и справедливости.

    Особенности защиты чести, достоинства и дел.реп-ии. Ст.152 ГК.

    Честь- социально значимое положительная оценка моральных и иных качеств гражданина, позитивно определяющая его положение в обществе.

    Достоинство- самооценка личности, основанная на оценки общества. Это отражение положения личности в ее сознании.

    Деловая репутация- это положительная оценка деловых, профессиональных, предпринимательских качеств гражданина и юридического лица. Способы защиты (ст.152) рассчитаны на специальные способы нарушения (применяется ст.150 и ст.12)

    Опровержение – это распространение информации, которая объявляет несоответствующими действительности определенные сведения. Тем же способом, что и опровергаемые сведения.

    Условия (ст. 152):

    • Распространение информации (понятие в постановлении Пленума ВС от 24.02.2005 – доведение информации хотя бы до одного постороннего лица, кроме того, о ком информация).

    • Должна затрагивать честь, достоинство, деловую репутацию.

    • Информация должна быть порочащей честь – распространение сведений необходимо доказать. Ложность этих сведений презумируется. Распространитель может доказать истинность этих сведений, он не обязан их опровергать.

    29. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей.

    Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений – это юридические факты – обстоятельства, которые в соответствии с нормами права могут повлечь за собой возникновение, изменение и прекращение правоотношений.

    Юридические факты могут существовать в виде отдельных обстоятельств или в виде совокупности, системы.

    Виды оснований:

    Ст. 7 ГК – системы нет. В зависимости от того, являются или нет они актами поведения, делятся на действия и события.

    События тогда становятся юридическим фактом, когда это прямо предусмотрено законом или другим НПА.

    Действия делятся на:

    • Правомерные (в связи с ними возникают регулятивные правоотношения).

    • Противоправные (возникают охранительные отношения).

    Противоправные действия:

    • Деликты – причинения вреда другому лица (ст. 59 ГК РФ).

    • Неосновательное обогащение за счет другого лица – из них возникают кондиционные отношения (св. 60).

    Правомерные действия, в зависимости от волевой составляющей, делятся на:

    • Действия, которые вызывают правовые последствия вне зависимости воли лица.

    • Действия, включающие волевую направленность. Данные правовые последствия будут соответствовать воле лица.

    Юридические факты:

    1. По субъекту:

    А) сделки, совершаемые самими участниками правоотношений (лица).

    Б) Акты государственных органов и органов местного самоуправления. Правовые последствия наступают для лиц, которые актов не совершали.

    В) Судебные решения.

    Г) Иные действия.

    Особенности – вызывают гражданские права и обязанности не только тогда, когда это предусмотрено законом, но и в иных случаях, не противоречащих закону.

    Приоритет среди юридических фактов отдан сделкам (совершаемых на началах дозволения, диспозитивности, инициативы, равенства сторон).

    Для возникновения некоторых видов гражданских прав необходим акт государственной регистрации.

    30. Понятие, значение и виды сделок,

    Сделка (ст. 153) – это действия физических или юридических лиц, акт поведения лица.

    Сделка – это правомерное действие (предусмотренное законом) или не противоречающее ему.

    1. Действие, противоречащее закону, сделкой быть не может.

    2. Сделка – это волевое действие. Необходима внутренняя воля, представление о содержании сделки. Имеет значение сделкоспособность (юридическое и фактическое состояние).

    3. Для совершения сделки внутренней воли недостаточно, необходимо волеизъявление.

    4. Сделки совершают сами лица.

    5. Сделка направлена на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

    Значение сделки:

    1. Это вид юридического факта.

    2. Она регулирует права и обязанности тех, к кому она адресована.

    Виды сделок:

    1. По предусмотренности в законе (содержит ли закон описание – ст. 8):

    А) Поименованные (именные) – предусмотренные законом.

    Б) Непоименованные (непредусмотренные в законе, безымянные сделки).

    2. По числу сторон, участвующих в совершении сделки:

    А) Договоры: не менее двух сторон (соглашения).

    Б) Односторонние сделки – достаточно воли 1 лица. Последствия наступают и для адресатов вне зависимости от их воли.

    3. По моменту заключения сделок (ст. 433):

    А) Консенсуальные (ст. 439 п.1) – это сделка, которая считается заключенной в момент достижения соглашения.

    Б) Реальные – считается заключенной в момент передачи имущества. Сделка становится реальной, когда есть такое упоминание в законе.

    В) Регистрируемые сделки – считаются заключенными в момент их государственной регистрации. Список таких сделок прямо предусмотрен в законе

    1. По наличию или отсутствию возмездности (ст. 423):

    А) Возмездные (наличие условия о том, имущество предоставляется только за имущество другой стороны).

    Б) Безвозмездные (не имеют такой обусловленности).

    По умолчанию презюмируется возмездность всякой сделки. Безвозмездность должна быть предусмотрена.

    Существует необходимость определения формы и размера возмездности:

    • Оплата в рублях.

    • Действует правило «обычной цены» (рыночная цена при обычных условиях».

    1. По наличию/отсутствии «каузы» - основанию правовой цели сделки:

    А) Казуальные – сделки, выражающие правовую цель.

    Б) Абстрактные – не содержащие такой цели (т.е. из их содержания не известна цель их заключения – выдача чека и т.п.) (должна быть прямо предусмотрена законом – не факт).

    Фидуциарная сделка – это сделка, основанная на лично-доверительных отношениях участников. Может быть прекращена в одностороннем порядке без объяснения причин. Договор поручения, к примеру.

    Аллеаторная сделка – это рисковая сделка, не основанная на эквиваленте (пари).

    Как правило сделки носят эквивалентно-возмездный характер.

    31. Формы сделок: понятие и виды форм.

    Форма сделки (ст. 158) – это способ волеизъявления.

    Любая сделка имеет форму.

    Формы по ст. 158:

    1) Словесная.

    2) Посредством конклюдентных действий. Воля выражается актами поведения.

    Условия: отсутствие требований к форме сделки.

    3) Молчание – это отсутствие и слом и действий, т.е. всякого волеизъявления – форма заключения сделки в исключительных случаях.

    Автопролонгация сделки (молчанием сделку продлевают).

    Словесная форма:

    А) Устная – не фиксируется в документах.

    Б) Письменная – фиксируется. ! Не любой документ является письменной формой сделки.

    Требования к документам, которые выступают письменной формой сделки (ст. 160):

    1. Должен исходить от сторон.

    Доказательством происхождения от сторон является собственноручная подпись стороны.

    В отношении юридического лица собственноручная подпись лица, выполняющего функции органа юридического лица.

    Еще один способ – оттиск печать. В некоторых случаях требуется подпись главбуха.

    Подпись лица, который не может её совершить, заменяется подписью другого человека – рукоприкладчика. Подлинность подписи рукоприкладчика подвтеждается нотариусом.

    Замена собственноручной подписи:

      1. Факсимиле – это подпись, перенесенная на механический оттиск.

      2. Электронно-цифровая подпись (не копия).

    2. Требования содержания сделки.

    3. Совершение сделки на определенном бланке.

    Несоответствие хотя бы одному требованию влечет за собой то, что документ не является письменной формой сделки. Может являтся доказательством заключения сделки.

    Цена сделки – 10 МРОТ (100р). Если свыше, то необходимо письменное оформление.

    Момент исполнения сделки: Исполнение означает выполнение действий, предусмотренных сделкой.

    Если момент исполнения сделки совпадает с моментом заключения, то письменного заключения не требуется.

    Последствия нарушения требований:

    Ст. 162: «Стороны не составили документа, который является письменной формой сделки» - самой сделке никаких последствий не причиняется. Однако влечёт недопущение свидетельских показаний в суде в связи со спором между сторонами в доказательство факта совершения с41делки и её содержания. Лишь посредством других способов доказывания.

    Исключительное последствие – ничтожность сделки.

    32. Письменная форма сделки: понятие, случаи, способы письменного оформления. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки.

    Письменная форма сделки означает, что воля лиц, её совершающих, закрепляется (объективируется) в документе, подписанном лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами.

    Виды письменной формы:

    1. Простая письменная форма:

    А) Для сделок юридических лиц между собой и с гражданами.

    Б) Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда.

    +прямые предписания закона для определенных сделок (залог, поручительство, задаток и т.п.)

    2. Нотариальная. Нотариус не является участником сделки, лишь совершает на экземпляре сделки удостоверительную надпись. Перед совершением надписи нотариус проверяет наличие воли сторон, соответствие содержания закону и понимают ли стороны содержание сделки. Нотариусы становятся гарантом сделки. Ст. 17 Основ законодательства о нотариате.

    Односторонняя сделка оформляется составлением одного документа, двусторонние и многосторонние сделки – договоры – могут совершаться в письменной форме как в виде составления одного единого документа, подписанного сторонами, так и в виде обмена документами.

    Документ, оформляющий сделку, может быть исполнен в нескольких экземплярах. Все экземпляры являются оригиналами документа и имеют равную юридическую силу. Этим они отличаются от копий.

    Реквизиты – это данные, которые должны содержаться в письменном документе, оформляющем сделку (реквизитами являются сведения о наименовании кредитора, сумме платежа, месте исполнения обязательств, подписи сторон и т.д.).

    Обязательным реквизитом любого документа, письменно оформляющего сделку, является подпись лица или подписи лиц, совершающих сделку, либо должным образом уполномоченных ими лиц. Когда гражданин, вступающий в сделку, не может вследствие физических недостатков, болезни, неграмотности подписать её собственноручно, сделку подписывает другое лицо – рукоприкладчик (она должна быть засвидетельствована нотариусом).

    Аналогом собственноручной подписи может являться факсимиле, электронно-цифровая подпись либо иной аналог собственноручной подписи. Их использование допускается в случаях и порядке, предусмотренных законом.

    Общей последствием несоблюдения простой письменной сделки является лишение сторон в случае спора права ссылаться в подтверждение сделки и её условий на свидетельские показания. В этих случаях субъекты сохраняют право приводить письменные и другие доказательства.

    Так же несоблюдение простой письменной формы сделки влечет её недействительность, если это прямо указано в законе или в соглашении сторон. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки во всех случаях влечет её недействительность.

    33. Нотариально удостоверенные сделки: понятие, случаи, последствия несоблюдения нотариальной формы сделки.

    Нотариус не является участником сделки, лишь совершает на экземпляре сделки удостоверительную надпись. Перед совершением надписи нотариус проверяет наличие воли сторон, соответствие содержания закону и понимают ли стороны содержание сделки. Нотариусы становятся гарантом сделки. Ст. 17 Основ законодательства о нотариате.

    Она может иметь место в случае, предусмотренном законом либо соглашением сторон.

    Например, законом требуется нотариальное удостоверение договора залога недвижимости, договора ренты и т.п.

    Нотариальное удостоверение сделки облегчает заинтересованной стороне доказывание своего права, поскольку содержание сделки, время и место её совершения и иные обстоятельства, официальное зафиксированные нотариусом, презюмируются как очевидные и достоверные.

    Несоблюдение нотариальной формы сделки, в случае её необходимости по закону, влечет её недействительность, такая сделка считается ничтожной. В определенных случаях отсутствие необходимого нотариального удостоверения сделки может быть восполнено судебным решением ( суд вправе по требованию стороны, исполнившей сделку, признать её действительной. В таком случае последующего нотариального оформления сделки не требуется.

    Несоблюдение нотариальной формы сделки, в случае, когда она для данной сделки необязательно в силу предписания закона, а лишь установлена соглашением сторон, влечет её незаключенность. Если она будет исполнена будет исполнена полностью или в части, то стороны вправе истребовать исполненное по правилам о неосновательном обогащении, не имея при этом права требовать по суду как восполнения отсутствующей нотариальной формы, так и применения норм о последствиях недействительности сделок.

    34. Государственная регистрация сделок: понятие, случаи, порядок. Правовые последствия уклонения от государственной регистрации сделки.

    Государственная регистрация сделок (ст. 164) – это юридический акт, совершаемый уполномоченными государственными органами в случаях, предусмотренных законом.

    Случаи, когда требуется регистрация:

    1 Правило – относительно сделок с недвижимостью. Отсылка на ст. 131 ГК + Закон о государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ним.

    Случаи государственной регистрации определяются разными ФЗ. Регистрации подлежат только сделки, указанные в законе. Действующим законодательством предусмотрена государственная регистрация:

      1. Сделок с недвижимым имуществом.

      2. Сделок с отдельными видами движимого имущества.

      3. Сделок с исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности.

    Ст. 164 п. 2 – Иные сделки в случаях, предусмотренных законом.

    Несоблюдение требований государственной регистрации влечет её недействительность в случаях установленных законом.

    Значение государственной регистрации:

    1. Значение условия действительности сделки.

    2. Значения момента появления сделки.

    Акт государственной регистрации определяет момент заключения сделки, а если прямо установлено законом, условием действительности.

    Регистрацию осуществляют государственные органы в зависимости от предмета сделки.

    В сфере недвижимости – ФРС.

    Не регистрирует сделок с судами, их регистрируют органы, которые регистрируют сами суда.

    Отсутствует единый реестр.

    Регистрация сделок носит заявительный характер.

    Регистрационный орган проверяет законность сделки и отсутствие противоречий с существующими сделками. В результате не выдается никакого документа. На экземпляре сделки проставляется регистрационная надпись.

    35. Условия действительности сделок.

    Условия действительности сделок – это требования, соблюдение которых необходимо для действительности сделки.

    Условия: ст. 168 ГК РФ – соблюдение всех императивных требований закона и иных НПА.

    Условия действительности сделки делят на 4 группы:

    1) наличие надлежащего субъектного состава сделки.

    2) Соответствие волеизъявления действительной воли сторон.

    3) Соблюдение формы сделки.

    4) Законность содержания сделки.

    1. Требования, предъявляемые к субъектам, к надлежащему лицу.

    А) Физические лица должны обладать правоспособностью и дееспособностью.

    Б) Юридические лица с общей правоспособностью могут участвовать в любых сделках, со специальной правоспособностью – в соответствующих целям их деятельности.

    - Юридические лица с общей правоспособностью могут сами себя ограничить в видах деятельности в учредительных документах. В таком случае условием действительности сделок будет является соответствие этому закрытому списку, указанному в учредительных документах. Нарушение данного правила влечет за собой недействительность, если контрагент знал о нарушении.

    От имени юридического лица осуществляет сделки орган юридического лица. Орган должен действовать в пределах полномочий. Полномочия органа определяются в НПА, локальных ненормативных актах. Они должны соответствовать учредительным документам.

    Для юридических лиц условием действительности сделки так же является соответствие лицензии. Является условием если из сделки вытекает предоставление лицензируемых услуг в сочетании с виной контрагента.

    2. Требования, предъявляемые к форме и государственной регистрации:

    Соблюдение нотариальной формы сделки – всегда условие.

    Соблюдение простой письменной формы сделки – в случаях, установленных законом.

    Соблюдение требований государственной регистрации – в случаях, установленных законом.

    3. Требования к содержанию сделки:

    Начала дозволения и диспозитивности. Стороны не должны нарушать императивных норм, предъявляемых к содержанию. Сделка должна соответствовать императивным правилам.

    4. Требование воли и волеизъявления.

    К моменту совершения сделки лицо должно фактически быть способным к волевому поведению.

    Дееспособное лицо юридически сделкоспосособно.

    Физическое и психическое принуждение влечет недействительность сделки. Должны быть нормальные условия для формирования воли.

    36. Понятие и виды недействительных сделок. Последствия недействительности сделки.

    Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые последствии, наступления которых желали субъекты.

    Недействительность сделки может быть обусловлена:

    А) Незаконностью содержания.

    Б) Неспособностью физических и юридических лиц, совершающих её, к участию в сделке.

    В) Несоответствием воли и волеизъявления.

    Г) Несоблюдением формы сделок.

    Недействительные сделки делятся на:

      1. Ничтожные (недействительны вне зависимости от такого признания).

      2. Оспоримые (недействительны в силу признания их таковыми судом).

    1. Ничтожность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не порождает и не может породить желаемые для её участников последствия в силу несоответствия его закону.

    Ничтожная сделка является неправомерным действием, которое порождает только те последствия, которые предусмотрены законом на этот случай в качестве реакции на правонарушение. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом.

    Недействительность – это объективное свойство ничтожной сделки, поэтому она недействительна с момента её совершения. Ничтожная сделки и до решения суда не имеет юридической силы, суд лишь устраняет неопределенность в правоотношениях.

    Общее правило: Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушений (ст. 168 ГК РФ).

    2. Оспоримость сделки означает, что действия, совершенные в виде сделки, признаются судом недействительными при наличии предусмотренных законом оснований только по иску управомоченных лиц, указанных в законе.

    Отличия:

    1. По способу определения их недействительности:

    А)Ничтожная сделка не действительна в силу самого факта ее совершения. Такие сделки являются недействительными не зависимо от признания их судам с самого начала не порождает никаких правовых последствий.

    Б) Оспоримая сделка признается недействительной судебным решением. Если этого решения нет- сделка действительна.

    2. По содержанию того требования, с которым обращаешься в суд при совершении сделки.

    А)Содержание при ничтожной: О применении последствий недействительности ничтожной сделки.

    Б) Содержание при оспоримой О признании сделки недействительной и о применении последствий недействительности этой оспоримой сделки.

    3. В определении круга субъектов, лиц, которые в праве обращаться в суд в связи с совершением таких сделок:

    А) Оспоримые: те лица, которые указаны в законе (например только опекун, попечитель и т.д.)

    Б) Ничтожные ; ( В законе это любое заинтересованное лицо, в том числе и не участник)

    4. В сроках исковой давности: (181 ГК)

    А) Оспоримые: в один год , с момента когда лицо узнало, или должны были узнать об обстоятельствах, которые вызывают оспоримость этой сделки.

    Б) Ничтожные: 3 года и начало с момента начала исполнения по этой сделки.

    Виды ничтожных сделок:

    А) Сделки, совершенны с целью, противной основам правопорядка и нравственности – ст. 169 ГК РФ.

    Б) Мнимые и притворные сделки – ст. 170 ГК РФ.

    В) Сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным – 171

    Г) Сделки, совершенными несовершеннолетними, не достигшими 14 лет – 172

    Д) Сделки, совершенные с нарушением формы, если закон специально предусматривает такое последствие – п. 2, 3 ст. 162 и п. 1 ст. 165

    Е) Сделки, совершенные с нарушением требований об их государственной регистрации – п. 1 ст. 165

    + Специальные виды (основания), содержащиеся в иных Законах.

    Виды оспоримых сделок:

    А) Сделки, выходящие за пределы правоспособности юридического лица - 173

    Б) Сделки с выходом за пределы ограничений полномочий на совершение сделки – 174

    В) Сделки, совершенные несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет - 175

    Г) Сделки, совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности – 176

    Д) Сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими – 177

    Е) Сделки, совершенные под влиянием заблуждения – 178

    Ж) Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств – 179

    Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с её недействительностью. Главное последствие недействительности сделки – недопустимость её исполнения.

    Если иное не предусмотрено законом, то каждая из сторон недействительной сделки обязана возвратить другой всё полученное по сделке (п. 2 ст. 167). Это двусторонняя реституция.

    В некоторых случаях возможно недопущение реституции, то есть изъятие всего полученного и причитающегося по сделке в доход РФ, либо односторонняя реституция.

    По отдельным сделкам предусматривается право потеплевшего на возмещение другой стороной причиненного ему реального ущерба.

    Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной её части (ст. 180).

    Последствия недействительности сделок:

    Те, которые предусмотрены для них законом. Эти последствия применяет суд.

    2 вида:

    1) Правовые.

    2) Имущественные.

    1) под правовыми понимается последствия, которые определяют судьбу того правоотношения, которые из сделки должны возникнуть. Определяется ст. 167 и 180 ГК. Если сделка недействительна, то сделка не вызывает этого правоотношения. В отношении оспоримости сделки закон применяет исключения:

    -суд может прекратить действие последствий на будущее время

    -ст.180 ГК: возможно признание не возникших не всех последствий, а только некоторых ( возможна недействительность части сделки)

    2) судьба имущества, которое было предметом данной сделки, т.е. которое передавалось и т.д.

    Имущественные последствия;

    А) общие

    Б) специальные

    В) дополнительные

    А) п.2 ст. 162 ГК: Общими являются двухсторонняя реституция, т.е. стороны возвращают друг другу то, что получили ,передавали.

    Б) Специальные последствия применяются тогда, когда они прямо представлены законом для такого вида недействительности сделок:

    • ст. 162 ГК: изъятие всего того, что передавалось в доход государства.

    • односторонняя реституция: ст.179 для – сделки, совершенные под обманом и т.д. Первоначально имущественное положение восстанавливается потерпевшая сторона, а то что подлежало передаче второй стороне – в доход государства (взыскивается). Они применяются вместо общих.

    В) Дополнительные последствия: последствия применяются в дополнении, вместе с общими или специальными случаях, указанных в законе:

    • Возмещение реального ущерба, т.е. (ст.15) расходов которая сторона понесла или должна понести для восстановления нарушенного права ст.171-173, 176-179 ГК.

    • Ст.1103 ГК О возврате неосновательного обогащения, которая по сделке получена одной из сторон.

    Компенсация морального вреда не предусмотрена (ст.151 ГК).

    37. Недействительность сделок, совершенных несовершеннолетними, ограниченно дееспособными, недееспособными, а также гражданами, не способными понимать значение своих действий. Правовые последствия.

    Сделки, совершенные недееспособными и малолетними гражданами.

    Ничтожными считаются все сделки, совершенные такими гражданами, включая мелкие бытовые. Если на момент совершения сделки гражданин, страдающий психическими расстройствами, не был признан судом недееспособным, но не мог понимать значения своих действий или руководить ими, то такая сделка может быть признана недействительной по иску его опекуна.

    В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина (п. 2 ст. 171).

    Последствием сделки, совершенной лицом, признанным судом недееспособным вследствие психического расстройства, являются обязанности каждой стороны такой сделки возвратить другой всё полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре – возместить его стоимость в деньгах. Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности.

    Сделки, совершенные несовершеннолетними, не достигшими четырнадцати лет, по общему правилу ничтожны. Сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, за исключением сделок, предусмотренных п. 2 ст. 28 ГК (бытовые сделки, безвозмездное получение выгоды, распоряжение средствами законных представителей с их согласия).

    В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной.

    Сделки, совершенные несовершеннолетними от 14 до 18 лет.

    Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со статьей 26 настоящего Кодекса( распоряжение своим заработком; осуществление прав автора произведения науки; вклады в кредитные учреждения; совершать мелкие бытовые сделки), может быть признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя (п. 1 ст. 175).

    Ограниченно дееспособные

    Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, может быть признана судом недействительной по иску попечителя (п. 1 ст. 176).

    Если такая сделка признана недействительной, соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.

    В случае признания недействительными таких сделок, применяются последствия, предусмотренные для сделок, совершенных недееспособным (п. 1 ст. 171 ГК РФ).

    Сделка, совершенная гражданином, не способным понимать значения своих действий или руководить ими.

    Такая сделка оспорима потому, что в момент её совершения дееспособный гражданин не мог руководить собой, то есть не мог осознано формулировать свою волю. Неспособность может быть вызвана различными обстоятельствами – нервным потрясением, физической травмой, опьянением и т.д.

    При этом неспособность понимать значение своих действий или руководить ими должна иметь место в момент совершения сделки.

    С иском в суд о признании такой сделки недействительной могут обратиться сам гражданин, либо иные лица, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате её совершения.

    Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, также может быть признано недействительной по иску опекуна, если будет доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (п.2 ст. 177 ГК).

    38. Недействительность сделок, совершенных под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения, представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств.

    Сделка, совершенная под влиянием заблуждения.

    Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.

    Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.

    Вопрос о том, является ли заблуждение существенным, должен решаться судом с учётом конкретных обстоятельств каждого дела.

    При недействительности такой сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

    Кроме того, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. Если это не доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны.

    Сделка, совершенная под влиянием обмана, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств.

    Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего (ст. 179).

    Обман может относиться как к элементам самой сделки (характера возникающих прав и обязанностей, количества и качества предмета сделки, вида и способа оказания услуг), так и к обстоятельствам, сопутствующим совершению сделки, включая мотивы, влияющие на формирования воли обманутого участника. При этом безразлично, совершаются ли обманные сделки в активной форме либо в форме бездействия (умолчание о фактах, знание которых может препятствовать совершению сделки).

    Насилие – это причинение лицу физических или душевных страданий. Так же кпод насилией необходимо расценивать причинение физических и душевных страданий лицам, близким участнику сделки.

    Угроза – это воздействие на психику гражданина (органа юридического лица) с целью деформирования его воли. Может состоять как в возможности совершения правомерных (наложение ареста на имущества, сообщение в правоохранительные органы сведений о преступной деятельности), так и в возможности совершения неправомерных действий (истязание, уничтожение имущества и т.п.).

    Для признания сделки недействительной необходимо, чтобы угроза была реальной и исполнимой. Практическое значение имеет и значимость угрозы. Все эти вопросы решаются судом.

    Для оспоримости сделки, совершенной вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, необходимо наличие 2х взаимосвязанных факторов:

    А) Нахождение субъекта, совершающего сделку, в тяжелых обстоятельствах.

    Б) Крайне невыгодные условия сделки.

    +необходимо доказать наличие виновного поведения контрагента, намеренно использующего сделку в своих интересах. Все эти условия устанавливаются судом.

    Последствия:

    Если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, то потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах. Имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход Российской Федерации. При невозможности передать имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Кроме того, потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб.

    39. Недействительность сделок, не соответствующих закону или иным правовым актам. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности. Недействительность мнимой и притворной сделок.

    Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

    Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

    Публичный характер интересов позволяет говорить о них как об антисоциальных сделках (это, например, сделки, нарушающие монопольное право государства на продажу отдельных видов вооружения и т.п.)

    Объективную сторону антисоциальных сделок составляют серьезные и особо опасные нарушения закона, чаще всего являющиеся преступными действиями, посягающими на основы правопорядка (принципы права, выражающие его сущность и определяющие пределы осуществления прав и свобод в обществе) и нравственности (господствующие в обществе представления о добре и зле, плохом и хорошем.

    Субъективная сторона антисоциальных сделок характеризуется прямым или косвенным умыслом одной или обеих сторон, вступающих в такую сделку.

    При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.

    При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

    Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок

    1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

    2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила.

    Мнимая (фиктивная) сделка ничтожна потому, что она совершается для вида, без намерения создать юридические последствия. В любом случае мнимая сделка абсолютна недействительна (ничтожна).

    В отличии от мнимой, ничтожная притворная сделка совершается с целью прикрыть другую сделку. Притворная сделка так же сама по себе признается ничтожно, а к сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки применяются относящиеся к ней правила. Прикрываемая сделка, в свою очередь, может быть действительной или недействительной.

    40. Недействительность сделки юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности. Недействительность сделок, совершенных органом юридического лица за пределами полномочий.

    Данные сделки являются оспоримыми

    Сделки, совершенные с выходом за пределы правоспособности юридического лица делятся на 2 вида:

    1) Сделки, совершенные юридическим лицом в противоречии с целями его деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах.

    2) Сделки, совершенные юридическим лицом, не имеющим лицензии:

    А) Лицензия не получалась.

    Б) Лицензия отозвано органом, выдавшем её.

    В) Окончился срок действия лицензии.

    Г) Превышен объем прав, предоставленных лицензией.

    Такие и им подобные сделки по общему правилу являются оспоримыми, однако в случаях, предусмотренных законом, сделки, совершенные юридическим лицом с лицом, не имеющим лицензии, являются ничтожными (п.2 ст. 835 ГК).

    Одного факта совершения каких-либо из двух указанных выше видов сделок недостаточно для признания их недействительными. Для этого необходимо дополнительное условие, а именно то, что другая сторона в таких сделках знала или заведомо должна была знать о её незаконности.

    Сделки, совершенные с выходом за пределы полномочий на совершение сделки.

    Статья 174. Последствия ограничения полномочий на совершение сделки

    Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

    Такие сделки оспоримы при наличии 3 условий:

    1. Полномочия лиц на совершение сделки должны быть ограничены договором либо полномочия органа юридического лица – учредительными документа по сравнению с тем, как они определены в доверенности, законе, либо как они могут стать очевидными из обстановки.

    2. Совершая сделку гражданин или орган юридического лица должны выйти за пределы вышеуказанных ограничений.

    3. Другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

    С иском в суд о признании недействительной такой сделки может обратиться лицо, в интересах которого установлены ограничения. В тех случаях, когда ограничения полномочий органа юридического лица установлены учредительными документами, таким лицом является само юридическое лицо. В случаях, прямо указанных в законе, данные иски вправе заявлять и иные лица ( в том числе учредители).

    41. Понятие, значение и виды представительства в гражданском праве. Заключение сделки неуполномоченным лицом.

    Ст. 182 п.1 дает определение представительства, однако в данном понятии есть 2 дефекта:

    а) в определении не указывается природа представительства.

    б) необоснованно суженная сфера применения представительства (только применительно к сделкам).

    Представительство - это правоотношение. Участники: представляемый и представитель.

    Цель данного правоотношения: в силу данного правоотношения правомерные юридические действия представителя от имени, в интересах и за счет представляемого непосредственно для последнего порождают гражданско-правовые последствия в виде возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. Таким образом, представитель наделяется полномочиями - он получает право действовать от имени представляемого в отношениях с 3ими лицами.

    Значение представительства:

    1) Представительство - это абсолютно необходимое условие участия в гражданских правоотношениях недееспособных граждан.

    2) Для прочих лиц представительство служит средством участия в гражданских правоотношениях в связи с отсутствием фактической возможности действовать лично.

    3) Представительство необходимо в сфере совершения правомерных юридических действий, требующих специальных познаний (например, регистрацию своего права на объект недвижимости проще осуществить через квалифицированного представителя).

    Отграничение представительства от смежных институтов.

    1. От филиалов и представительств. Представительства и филиалы - это части юридических лиц. Представительство юридического лица не является его представителем, потому что это не другое, а то же самое лицо (отношения представительства возникают между двумя разными лицами).

    2. От связи между органом юридического лица и этим юридическим лицом. Орган юридического лица не является представителем юридического лица, т.к. орган - это не другое лицо, а лишь часть юридического лица, которое имеет полномочия действовать от его лица.

    3. От рукоприкладчика. Рукоприкладчик не является представителем, т.к. он не совершает никаких юридических действий, сделку совершает сама сторона.

    4. От попечительства. Попечитель оказывает помощь подопечному - дает или не дает согласие, а действие будет совершать сам подопечный.

    !Опекун - представитель!

    Представительство применяется в сфере совершения правомерных юридических действий. Такими юридическими действиями могут быть: сделки; участие в общем собрании и голосование на нем; обращение в государственные органы; акты исполнения обязанностей и реализации права; судебное представительство; и т.д. Границы для представительства определены статьей 182 п.4.

    Виды представительства:

    1. По основаниям возникновения данного правоотношения:

    а) Законное - возникает из обстоятельств, предусмотренных в законе и не требующих согласия самих участников. (ст. 28, 32)

    б) Договорное - в основаниях возникновения находятся усмотрения сторон

    2. По особому субъектному составу (на обоих сторонах действуют лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность) и по сфере интересов (предпринимательской деятельности/все прочее):

    а) Коммерческое

    б) Некоммерческое (иное)

    Заключение сделки неуполномоченным лицом (ст. 183 ГК).

    Условия применения правил статьи 183

    1) Совершение сделки.

    2) Сделка совершена представителем.

    а) Представитель на это неуполномочен (их не было изначально).

    б) Полномочие представителя основано на недействительной сделке.

    в) К моменту совершения сделки полномочия были отменены.

    г) Представитель превысил пределы полномочий.

    ! То, знает 3ее лицо об отсутствии полномочий или не знает не имеет значения.

    Последствия:

    1. Для представляемого - никаких правовых последствий.

    2. Для представителя - становится стороной сделки.

    3. Для 3его лица сделка сохраняет значение, но меняется контрагент - им становится представитель.

    Исключения:

    Закон предусматривает специальное последствие в виде значения сделки для представляемого.Все зависит от того, одобрит или не одобрит эту сделку представляемый.

    Рейдерский захват - от имени собственника создается фальшивый договор, на основании которого мошенники регистрируют свое право собственности на его собственность.

    42. Доверенность: понятие, значение, виды, форма. Прекращение доверенности.

    (из лекции) Доверенность связана с отношениями представительства, однако по давней традиции она так же связана с доверенностью на управление автомобилем.

    Доверенность используется только в сфере представительства.

    Доверенность подтверждает (фиксирует) полномочия представителя перед третьими лицами.

    Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами (ст. 185 ГК).

    Доверенность – это способ оформления отношений представительства.

    В качестве доверителя могут выступать одно или несколько лиц одновременно. Доверенность может быть выдана на имя одного лица или нескольких лиц. Выдача доверенности – односторонняя сделка, её совершение не требует согласие представителя. Но принятие доверенности или отказ от её принятия – это право представителя. Лицо, выдавшее доверенность, вправе в любое время её отменить, так же представитель может отказаться в любое время от неё.

    В зависимости от характера и объема полномочий выделяют:

    1) Генеральные (общие) доверенности – выдаются представителю для совершения разнообразных сделок в течение определенного периода времени. Пример такой доверенности – доверенность, выдаваемая руководителю филиала юридического лица.

    2) Специальные доверенности – выдаются на совершение ряда однородных сделок. К ним можно отнести доверенности для представительства в суде, на получение товарно-материальных ценностей от грузоперевозчика и т.п.

    3) Разовые доверенности – выдаются для совершения строго определенной сделки.

    Форма доверенности:

    Доверенность – документ, она может существовать только в письменной форме.

    Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом.

    Обязательным реквизитом доверенности является дата её совершения. Срок действия доверенности не может превышать трех лет, если он не указан, то по общему правилу он равняется одному году.

    Другим обязательным реквизитом доверенности является подпись доверителя, либо рукоприкладчика.

    Обязательным реквизитом доверенности, выдаваемой от имени юридического лица, является приложение печати данного юридического лица.

    Доверенности, выдаваемыми юридическими лицами, основанными на государственной и муниципальной собственности, для получения или выдачи денег и других имущественных ценностей должны быть обязательно подписаны главбухом этого юридического лица.

    Передоверие, то есть передача представителем полномочий другому лицу, допускается только, когда:

    • Представитель уполномочен на это доверенностью.

    • Принужден к этому силой для охраны интересов доверителя.

    Передоверие теряет силу с момента прекращения доверенности.

    Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, указанных в законе.

    Действие доверенности прекращается вследствие:

    • Истечение сроков доверенности.

    • Отмены доверенности лицом, выдавшем её.

    • Отказа лица, которому выдана доверенность.

    • Прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность.

    • Прекращение юридического лица, которому выдана доверенность.

    • Смерти гражданина, выдавшего доверенность (или которому выдана доверенность), признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

    • Смерти гражданина, которому выдана доверенность, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

    По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность. Права и обязанности, возникшие в результате действий лица, которому выдана доверенность, до того, как это лицо узнало или должно было узнать о её прекращении, сохраняют силу для выдавшего доверенность и его правопреемников в отношении третьих лиц (кроме случаев, когда третье лицо знало или должно было знать, что действие доверенности прекратилось).

    43. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков.

    Срок - это момент или период (отрезок) времени, с которым связаны определенные правовые значения. Срок - это вид юридического факта (событие).

    Классификации сроков:

    1. По правовому значению:

    1) Правопорождающие сроки (с его наступлением/истечением право связывает наступление каких-то субъективных гражданских прав).

    2) Правопрекращающие сроки (с их наступлением закон связывает прекращение существования каких-либо гражданских прав)..

    3) Срок исполнения обязанности.

    4) Сроки защиты нарушенного права.

    5) Другие.

    При этом следует иметь в виду, что юридическое значение обычно имеет либо начало либо прекращение срока. Само течение срока порождает гражданско-правовые последствия лишь в совокупности с другими юридическими фактами, например, течение гарантийного срока или срока исковой давности.

    2. По способу их установления (т.е. по тому, кто придает срокам правовое значение):

    1) Законные (Правовое значение придает закон).

    2) Судебные (Тот или иной срок и его значение определяет суд по требованию конкретной стороны при решении конкретного дела).

    3) Договорные сроки (Определяются на основании договора самими участниками правоотношений).

    3. По способу их определения:

    1) Указанием на календарную дату.

    2) Путем указания на событие, которое обязательно должно произойти.

    3) Отрезком времени (через неделю, по истечению месяца и т.п.). Существуют специальные правила исчисление сроков в ГП (ст. 191, 192). Если срок определен отрезком времени, то начало исчисления срока определяется правилом следующего дня, а окончании устанавливается по правилам соответствующего дня (соответствующий день соответствующего месяца соответствующего года).

    44. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Начало течение срока, последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.

    Срок исковой давности - это срок защиты. Он приобретает свое значение после того, как чье-то право оказалось нарушено. Это срок для судебной защиты по иску. Статья 199 п. 1 говорит о том, что требование о защите принадлежит принятию судом вне зависимости от сроков давности. Следовательно, срок исковой давности - это срок для получения судебной защиты, а именно: для того, чтобы получить защиту в суде необходимо обратиться с требованием такой защиты в пределах сроках исковой давности. Получение защиты заключается в удовлетворении предъявленного требования.

    Срок исковой давности - это срок получения защиты по иску.

    Иск - это требование о защите нарушенного права, которое обращено к суду.

    Значение срока исковой давности:

    1. В пределах срока исковой давности можно обратиться в суд.

    2.Препятствует задавленности доказательств.

    3. Амнистирующее значение.

    Срок исковой давности - это законный срок. Он установлен императивными нормами, однако в отличии от иных установленных сроков, срок исковой давности применяется только по требованию стороны.

    Срок исковой давности бывает:

      1. Общим (распространяется на большинство требований субъектов гражданского права, установлен в 3 года.

      2. 2. Специальный (как сокращенный, так и более длительный).

    По способу определения срок исковой давности определяется периодом времени. Такой период устанавливается законом в виде общего правила (3х летний период), так же имеются специальные сроки исковой давности.

    Правила начала исчисления сроков исковой давности устанавливаются законом. Начало срока исковой давности - момент, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Содержание знания: информация о нарушении, а не о нарушителях.

    Наличие союза или заставляет говорить о 2х возможных случаях:

    1) Лицо узнает о нарушении в тот момент, когда оно должно было узнать о нем.

    2) Лицо узнает о нарушении позже, чем должно было узнать о нем исходя из требований заботливости, разумности или осмотрительности. В таком случае начало истечения срока исковой давности - момент, когда оно должно было узнать о нарушении своего права.

    Так же статья 200 предлагает нам особые правила для отдельных видов отношений. Среди них особый интерес вызывают правила, посвященные нарушению обязательственных прав (п.2 ст. 200). В данном случае существуют 2 варианта:

    1) Обязательства с определенным сроком исполнения, когда кредитор точно знает, когда лицо должно совершить свое действие. Соответственно, срок исковой давности начнется по истечению срока исполнения.

    2) Обязательства с неопределенным сроком исполнения. В таком случае правила привязаны к процессу исполнения таких обязательств. Сначала - разумный срок, только по истечению которого можно предъявлять требования о исполнении обязательства. С момента предъявления такого требования закон предполагает исчисление льготного срока, в течении которого обязанная сторона может исполнить свой долг (обычное правило - 7 дней; по договору займа - 30 дней). Возможны и иные правила определение срока исковой давности.

    Последствия истечения срока исковой давности:

    Правила о исковой давности определяют последствия истечения срока исковой давности только для определения возможности получения лицом правовой защиты (по его истечению лицу откажут в удовлетворении иска). Правило об исковой давности не разрешает вопрос о судьбе самого права (!). Все эти проблемы находятся за нормами института исковой давности.

    45. Восстановление, перерыв и приостановление срока исковой давности.

    Восстановление срока исковой давности (статья 205):

    Восстанавливается решением суда.

    При восстановлении срока исковой давности нарушенное право подлежит защите, несмотря на пропуск срока исковой давности. Т.е., по существу, восстанавливается не срок, а способность к защите нарушенного права.

    2 обстоятельства:

    1. Оценочное (путем указания уважительной причины пропуска срока исковой давности).

    2. Требуется, чтобы препятствия для обращения с иском существовали в последние 6 месяцев истечения срока исковой давности.

    Выводы: 1. Только для физических лиц.

    2. Для индивидуальных предпринимателях следует применять правила о коммерческих организациях. Соответственно, для них так же невозможно восстановление срока исковой давности в сфере их предпринимательской деятельности.

    Перерыв срока исковой давности.

    При перерыве меняется порядок исчисления сроков исковой давности. В момент перерыва срок исчисления начинается заново.

    Указанные в законе обстоятельства являются актами поведения самих лиц участников.

    Исковая давность прерывается 2 обстоятельствами:

    • Предъявлением иска в установленном порядке (необходимо его принятие судом к рассмотрению)

    • Совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании своего долга (необходимо совершение ответчиком конкретных действий – частичная уплата долга или просьба о его отсрочке).

    Приостановление (ст. 202):

    При нем меняется порядок исчисления срока исковой давности. Время, истекшее до приостановления, засчитывается. На период действия приостанавливающего обстоятельства (не зависящего от воли участников !) срок не исчисляется. Оставшийся период времени удлиняется до 6 месяцев.

    Приостановление течения срока исковой давности:

    1. Предъявлению иска препятствовало действие непреодолимой силы.

    2. Истец или ответчик находились в составе ВС, переведенных на военное положение.

    3. На основании закона федеральным Правительством была введена отсрочка исполнения обязательств (мораторий).

    4. Было приостановлено действие закона или иного правового акта, регулирующих соответствующее отношение.

    Данный перечень исчерпывающий, однако на основании ст. 198 другими законами могут устанавливаться иные основания приостановления исковой давности.

    Любое из названых обстоятельств приостанавливает течение общего срока исковой давности только в последние шесть месяцев давностного срока (п. 2 ст. 202 ГК- посмотреть). Лишь в случае, когда речь идет о специальном давностном сроке, сокращенном до 6 и менее месяцев, течение такого срока приостанавливается данными обстоятельствами в любой момент их наступления.

    Особым случаем приостановления исковой давности закон называет оставление предъявленного в суде иска без рассмотрения (ст. 204 ГК), возможное по причинам, предусмотренным законодательством. Приостановление исковой давности здесь происходит независимо от времени предъявление оставленного без рассмотрения иска, а её течение после оставления иска без рассмотрения продолжается в общем порядке. Никакого удлинения давностных сроков при этом не происходит, за исключением случаев оставления без рассмотрения гражданского иска, предъявленного в уголовном процессе (где имеется возможность удлинения до 6 месяцев).

    46. Понятие, содержание и пределы осуществления права собственности.

    Общая характеристика вещного права

    1. Доктринальные понятия вещного права:

    1) Вещное право рассматривается как элемент гражданского права. Соответственно, в этом качестве вещное право воспринимается как некоторая совокупность правовых норм, регулрирующих общественные отношения. (Вещное право нельзя сводить только к разделу ГК, оно представлено разными законами ( н.п. законы об отдельных видах юр. лиц), иными НПА).

    2) Вещное право - это вид обозначения субъективного гражданского права.

    Признаки вещного права как субъективного гражданского права:

    а) Вещное право - это право имущественное. Соответственно, если объектами выступают нематериальные блага, то к ним вещные права не применяются (это уже личные неимущественные права).

    б) Объектом вещных прав является не любое имущество, а лишь определенное - вещи. Без вещи вещное право существовать не может.

    в) Не любое право в связи с вещью является вещным правом. Вещь может быть и объектом обязательственного права. Существо вещного права заключается в том, какого рода интерес оно удовлетворяет и в способе его удовлетворения. Вещь является непосредственным объектом, удовлетворяющим интерес. Этот интерес удовлетворяется посредством воздействия на вещь управомоченного лица. => Вещные права - это права на вещи как таковые. Права на действия в связи с вещами вещными не являются.

    г) Вещные права - это права абсолютные. Обязанными по этому праву являются любое и каждое лицо, кроме того, кто правомочен (обязанность к воздержанию от всякого воздействия на эту вещь). Потенциальным нарушителем является любое лицо, которое проявляет активность по отношению к вещи.

    д) Приоритетные способы защиты. Приоритетными являются такие способы защиты нарушенного вещного права, которые обеспечат возмещение правообладателю его права в натуре.

    е) Постоянный, бессрочный характер вещных прав.

    Вещное право - это абсолютное право конкретного лица постоянно (бессрочно) воздействовать на вещь для удовлетворения своих потребностей в этой вещи и требовать устранения от этого воздействия других лиц.

    Значение вещных прав:

    1) Они являются правовым средством, которое организует удовлетворение потребности лица в вещах.

    2) Вещные права являются необходимой предпосылкой для оборота вещей. Для организации оборота необходимо сначала решить вопрос о принадлежности вещи.

    Виды вещных прав:

    1) Право собственности.

    2) Иные вещные права. Права лиц, не являющихся собственниками.

    Право собственности.

    Понятие права собственности отсутствует в ГК. Доктринальное понимание права собственности понимает, что его необходимо воспринимать в 2х смыслах.

    1) В 1ом право собственности воспринимается как некое подразделение в составе вещного права, которое, в свою очередь, находится в составе ГП.

    2) По аналогии с вещным правом, право собственности понимается как субъективное гражданское право, принадлежащее собственнику.

    а) Право собственности является видом вещного права со всеми его вышеназванными свойствами.

    б) Право собственности - первичное право по отношению ко всем остальным правам на вещь. Все иные права возникают в качестве производных.

    в) Право собственности, в отличии от прочих вещных прав, является наиболее полным правом. Собственник обладает наиболее полным набором правовых возможностей, имущество в его абсолютной власти.

    г) Полнота не только возможностей, но и усмотрения. Данный признак определяет правовой режим реализации имеющихся у собственника возможностей.

    Право собственности - это право конкретного лица по своему усмотрению и в своих интересах непосредственно воздействовать на вещь как на свою собственную и требовать устранения от этого воздействия всех остальных лиц - не собственников. (следующий далее отрезок до пределов осуществления правомочий содержит пробелы - прим. Автора)

    Содержание права собственности образует совокупность правовых возможностей, которыми обладает собственник – Владения, пользования и распоряжения.

    Владелец может не совпадать с собственником. Владение может быть законным или незаконным. Незаконное может быть добросовестным и недобросовестным.

    Законным может быть владение и собственника и несобственника. Добросовестным владелец.

    Пользование - это способность извлекать из вещи ее полезные свойства.

    Распоряжение - это способность совершать в отношении вещи юридические действия, видоизменять эту вещь, делить объект так, чтобы из него получилось 2 объекта, объединять 2 объекта в один, а также способность решать вопрос об уничтожении вещи.

    Пределы осуществления правомочий (обязанности/запреты) определены в законах либо иных НПА:

    а) Общие пределы (ст. 10 ГК РФ)

    б) Специальные пределы.

    Специальные пределы в отношении пользования:

    а) Возложение на собственника обязанности использовать вещь. Единственная вещь, использование которой не безразлично законодателю - земля (ст. 284 ГК РФ+ земельный кодекс)

    б) Ограничение пределов пользования (земельные участки, жилые помещения (ст. 284, 288 ГК РФ)).

    в) Возложение на собственника обязанности использовать имущество по-хозяйски. не допуская его порчи или разрушения (культурные ценности, животные).

    Ограничения распоряжения:

    а) Возложение на собственника обязанности произвести отчуждение (в первую очередь для удовлетворения государственных или муниципальных потребностей ст 238 и др.).

    б) Возложение на собственника обязанности получать согласие на распоряжение собственным имуществом.

    в) Запрет уничтожать имущество.

    Негативная характеристика права собственности (ЗЛО собственности):

    1) Бремя (ст. 210) - это необходимость несения издержек (расходов) по обеспечению эксплуатации этого имущества, а также по обеспечению его ремонта (текущего и капитального). Исключения из правила (когда эти издержки возлагаются на иное лицо (не на собственника)):

    а) ст. 410 - случаи, предусмотренные в законе (например, в жилищной сфере законодательство часть издержек возлагает на субъекты РФ).

    б) По договору между собственником и иным лицом возможно перераспределение бремени (договор аренды, например).

    2) Риски собственника (ст.211). Понятие риска - это понятие доктринальное: Риск - это некий способ перераспределения убытков. Риск - это убытки, вызванные случайной порчей или гибелью вещи. Случай - это ситуация, когда собственнику причинены убытки и при этом нет ничей вины. Убытки заключаются в том, что собственнику никто не будет возмещать эти потери. 2 исключения:

    а) По закону может быть возложено на другое лицо.

    б) По договору (страхование).

    47. Формы собственности. Субъекты права собственности

    Субъектом права собственности могут быть только лица, однако не все.

    Собственником могут быть все граждане и никакое ограничение прав не лишает его возможности быть собственником.

    Юридические лица - все, кроме 2х видов юр.лиц (ГУПы/МУПы+учреждения, т.к. за ними имущество закрепляется на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления).

    Публично правовые образования могут быть собственниками (РФ, Субъекты РФ, муниципальные образования).

    Характеристика субъектов:

    Все они являются обладателями однородных прав собственности.

    Указанные лица взаимодействуют между собой как собственники на равных, в отношениях собственности они не реализуют начала власти и подчинения.

    Все собственники обеспеченны равной защитой.

    Однако между субъектами существуют определенные различия. Основой для их существования является различие в интересах, ради которых действует тот или иной собственник. В итоге 2 основные формы собственности:

    а) Частная (предполагает, что имущество служит удовлетворению частных интересов). Соответственно, частную форму образуют имущество физических и юридических лиц.

    б) Публичная (предполагает, что имущество используется собственником для удовлетворения общественных интересов). Соответственно, публичную форму образуют имущество публично-правовых образований. Однако среди публичной формы собственности выделяется несколько видов:

    - государственная собственность и собственность субъектов РФ.

    - муниципальная собственность.

    Право частной собственности и право публичной собственности различаются по субъектам и в определенной мере по объектам, но никаких по характеру и содержанию правомочий.

    чем вызваны эти особенности? п.3 ст. 212 ГК РФ дает нам представления о характере этих особенностей:

    1) В основаниях возникновения права собственности.

    2) По основанию, порядку и последствиям прекращения права собственности.

    3) Осуществление права собственности.

    4) (ст.129 ГК РФ) В объектах права собственности.

    48. Способы возникновения права собственности (общая характеристика).

    Способы возникновения права собственности – это юридические факты, влекущие возникновение прав собственности. Однако полный набор необходимого основания еще не вызывает возникновения права собственности, для этого требуется дополнительное обстоятельство, которое так же называют способом.

    Основанием (титулом) для возникновения права собственности может служить:

    1) Первоначальные (вне связи с правами предыдущего собственника) способы.

    2) Производные (основаны на связи с правами предыдущего собственника) способы.

    Они выделены по наличию/отсутствию связи с правами предыдущих собственников.

    Значение данной классификации:

    а) Значение права предыдущего владельца вещи. Для первоначальных способов характер права предыдущего держателя вещи безразличен, при производных способах права каждого последующего собственника основаны на правах предыдущего владельца.

    б) В каком виде возникнет права собственности (с точки зрения обременений и ограничений). Для первоначальных способов право собственности возникает без каких либо ограничений и обременений, а для производных способов свойственно следующее правило "право собственности переходит с теми ограничениями и обременениями, которые существовали у предыдущего собственника"

    Первоначальные способы возникновения права собственности:

    1) Создание новой вещи (п.1ст.218, ст.219). Субъект права собственности в данном случае - создатель вещи. Однако не всякий создатель вещи становится ее собственником. Для того, чтобы создатель вещи приобрел права на эту вещь, необходимы 2 условия:

    а) Необходимо создать вещь для себя.

    б) Создание с соблюдением требований закона и иных правовых актов. Общего правила, что будет в нарушении этого, нет. Однако есть правило для 2х частных случаев нарушения требований закона либо иного НПА:

    2) Спецификация (переработка). Если иное не предусмотрено договором, право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается собственником материалов. Однако если стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило переработку для себя. Если спецификатор работает с незаконно присвоенным материалом, то есть нарушение. Ст. 220 решает эту проблему для движимых вещей. 2 возможных кандидатуры: переработчик либо обладатель материала. На решения вопроса оказывает влияние добросовестность спецификатора и соотношения стоимостей (стоимость материала + стоимость работы). Для недвижимой вещи решения в ст. 220 нет. Косвенные решения этого вопроса можно найти в ст. 263

    3) Самовольная постройка (ст. 222 ГК): захват земельного участка/строительство без разрешения/нарушение градостроительных или строительных норм и правил. По общему правилу никто не признается собственником самовольной постройке. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка.

    4) Оккупация – лицо, фактически завладевшее вещью.

    1 сл. Специальное правило оккупации адресованы потерянным вещам. Есть правило о потерянных вещах и о потере живых (безнадзорный скот), гл14 ГК.

    Обстоятельства завладения:

    • находчик ее присвоил

    • он должен продержаться в этом состоянии не менее 6 месяцев

    - он должен владеть этой вещью открыто, сделав заявление о находке (заявить в милицию и т.д.)

    - собственник этой вещи не объявился

    При совместимости четырех этих обстоятельств образуется титул.

    В отношении животных законодатель установил, что животное может быть возвращено собственнику, даже позже, если животное сохранило прежние чувства к собственнику (хозяину).

    2 сл. Касается сокрытых вещей (клада)

    Вещь является кладом если:

    - Если собственника нет

    - Собственник утратил свои права на имущество ( чтобы вещь не имела собственника)

    Обстоятельства обнаружения:

    Право стать собственником имеют:

    1. Государство (только историческая ценность). Оккупант не становится собственником, однако получает 50% стоимости клада.

    2. Находчик клада

    3. Собственник той недвижимости, на территории которой клад обнаружен.

    3 сл. Брошенные вещи (собственник от них отказался)

    Брошенная недвижимость может быть оккупирована муниципальным образованием. Их ставят на специальный учет. Это учет вменен обязанность в учреждение министерства юстиции. Требуется, что этот учет осуществляется не менее 1 года. И обращение в суд с требованием о признании права собственности. На основании этот судебного решения осуществляется государственная регистрация этого муниципального образования.

    Брошенные движимые вещи: в зависимости от их вида и стоимости: они могут быть оккупированы собственником той недвижимости, на которой они обнаружены (это отходы, лом и т.д.).

    Собственник земли и т.д. может присвоить эти вещи (оккупировать). Любое лицо может оккупировать прочие движимые вещи. Одно факта оккупации для титула мало. Необходимо будет судебное решение, в котором это брошенная вещь должна быть объявлена без хозяина.

    Прочие вещи (не попавшие в перечень) – бесхозяйные вещи – это вещи, которые имеют собственника или собственник от них отказался, или это вещи, собственник которых не известен.

    Если она не относится ни к какому перечню – ею обладает захватчик.

    4. Приобретательная давности:

    1. Требуется, чтобы состояние фактического владения должно продолжаться (15 лет – для недвижимой и 5 лет – движимой).

    Это владение должно быть открытым и добросовестным. Он должен владеть этой вещью как своей собственной.

    Право собственности на недвижимую вещь возникает с момента регистрации. Закон не требует наличия судебного решения (титул не основан на судебном решении).

    Производные способы приобретения права собственности:

    (кратко):

    1. Приобретение права собственности:

    • По договору купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении имущества.

    • На имущество юридического лица при его реорганизации.

    • На соответствующее помещение членом жилищного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива после полного внесения своего паевого взноса.

    2. Наследование по закону или завещанию.

    _____________________________________

    1.В порядке универсального правопреемства ( наследование и реорганизация юр.лиц.) и в том и в другом случае переходит право собственности с другими правами и обязанностями предшествующего собственника. Оно не переходит само по себе, переход имеет правила:

    -для случая наследования (через ГК)

    -для реорганизации юр.лиц(гл.4 ГК)

    2.Сингулорное правопреемство- частичное правопреемство в рамках конкретного правоотношения. (по договору между предшествующим и последующим) именно для того случая законодатель определяет момент перехода прав собственности ст.223 ГК. Титулом здесь будет являться договор передачи вещи, а момент обусловлен совершением некоторых действий, вытекающих из договора (титула). Существует временный разрыв между получением титула и возникновением прав собственности такие действия представлены в 2-ух вариантах:

    А) для недвижимости- наряду с договором осуществляется государственная регистрация перехода прав собственности , эту регистрацию осуществляют учреждения юстиции, осуществления регистрацию сделок. Регистрируются только те права, которые имеют титул (в данном случае договор)

    договор + Гос. регистрация в мин.юстиции = право

    (титул) (свидетельство) собственности

    момент возникновения

    права собственности

    Б) движимые вещи- момент возникновения права собственности – момент передачи вещи (ст.224 передача- вручение, из рук в руки; сюда не приравнены другие действия; передача распорядительных документов не вещь, которая позволяет распорядится вещью, не передавая ее ; например : коноссаменты (морская перевозка). Этот документ означает передачу права, не вручая саму вещь; сдача товара для доставки(отправки) транспортным организациям; почте.

    Передача права собственности

    Вручение распорядительные сдача

    Документы товара

    Это правило действует если иное не предусмотрено договором или законом. Момент- это титул.

    Титул + момент = право собственности.

    50. Прекращения права собственности: основания, способы, последствия.

    5. Прекращение права собственности.

    Прекращение права собственности означает его отпадение, соответственно это означает утраты лицом возможности самому воздействовать на вещь и требовать устранения от воздействия всех других лиц.

    Основания прекращения права собственности – это юридические факты, влекущие прекращение права собственности лица на определенное имущество.

    Обычно прекращение права собственности одного лица ведет к возникновению права собственности другого лица на это имущества (за исключением гибели или уничтожения имущества).

    Все основания прекращение права собственности выделяют по критерию воли:

    1) Волевые.

    2) Вне зависимости от воли собственника.

    1. Волевые:

    1) Отчуждение своего имущества другим лицам по договору купли-продажи, мены, дарения и т.п.

    2) Отказ от права собственности (ст. 236 ГК РФ), который не влечет его прекращения до приобретения права собственности на это имущества другим лицом.

    2. Вне зависимости от воли собственника:

    1) Гибель или уничтожение имущества.

    2) Конфискация – безвозмездное изъятие имущества у собственника, производимое в административном или судебном порядке в установленном законом случаях как санкция за совершение преступления или иного правонарушения (ст. 243).

    3) Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника (ст. 237).

    4) Отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (ст. 238).

    5) Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241).

    6) Выкуп бесхозяйно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК).

    7) Реквизиция (ст. 242) – принудительное изъятие имущества собственника в интересах государства по решению государственных органов в порядке и на условиях. Установленных законом, в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельства, носящих чрезвычайный характер, с выплатой собственнику стоимости имущества.

    8) Национализация – изъятие имущества в собственность государства на основании специально принятых нормативно-правовых актов.

    51. Право частной собственности граждан: субъекты, объекты, основания возникновения и прекращения, осуществление.

    1. Субъектами права частной собственности могут выступать граждане, а также юридические лица.

    В конституционном понимании частная форма собственности является общим, собирательным понятиям для собственности любых частных ( негосударственных, непубличных) лиц и в этом смысле противостоит государственной и муниципальной собственности.

    Субъекты права частной собственности граждан - все физические лица без исключения с момента рождения и до смерти (вне зависимости от возраста/статуса/дееспособности) – следует из ст. 18 ГК РФ.

    Говоря о понятии частной собственности, нужно так же иметь ввиду, что в России даже сам термин «собственность» стал использоваться лишь во второй половине 18 века при Екатерине 2 ( до этого царь мог произвольно изъять любое имущество у своего подданного). «Полная собственность», включающая право свободного распоряжения своим имуществом и освобожденная от многочисленных ограничений «в казенном интересе», была предоставлена в это время известной Жалованной грамотой дворянству лишь упомянутому сословию в качестве особой привилегии. Только в результате реформ Александра 2, проведенных уже в 60 года 19 века, частная собственность, «перестав быть привилегию, сделалась общей правовой нормой всего населения».

    При таких условиях законодательное признание и нормальное понимание частной собственности способно не только оградить имущественные интересы граждан и юридических лиц от произвольного вмешательства публичной власти, но и стать достаточно эффективным средством формирования подлинного, независимого от государства гражданского общества, в условиях которого только и может существовать нормальное рыночной хозяйство.

    1. Право частной собственности граждан.

    Статья 213. Право собственности граждан и юридических лиц

    1. В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам.

    2. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие ограничения установлены законом в целях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 настоящего Кодекса.

    3. Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям.

    (в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ)

    4. Общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды являются собственниками приобретенного ими имущества и могут использовать его лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами. Учредители (участники, члены) этих организаций утрачивают право на имущество, переданное ими в собственность соответствующей организации. В случае ликвидации такой организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используется в целях, указанных в ее учредительных документах.

    Термин "Право частной собственности граждан" означает принадлежность имущества на праве собственности гражданину или группе граждан, не образующих юридического лица и предоставленные им возможности использовать это имущество для удовлетворения частных, индивидуальных интересов.

    Субъекты права частной собственности граждан - все физические лица без исключения с момента рождения и до смерти (вне зависимости от возраста/статуса/дееспособности) – следует из ст. 18 ГК РФ.

    Группы граждан:

    • семья.

    • крестьянское (фермерское) хозяйство.

    • и т.д.

    не обладают статусом юридического лица. Субъектами выступают не социальные общности, а граждане, которые непосредственно являются членами общности. То же можно сказать и в отношении индивидуальных предпринимателей.

    Сергеев, с учетом нынешнего рыночного характера экономики и права Российской Федерации считает, что частная собственность граждан выступает ныне в следующих формах:

    1) собственность граждан, источником образования которой является их труд в качестве наемных работников безотносительно к тому, в какой сфере хозяйства и культуры и к чьим средствам производства этот труд прилагается

    2) собственность, источником образования которой служит собственная экономическая деятельность, не направленная на извлечение прибыли;

    3) собственность. которая образуется за счет предпринимательской деятельности, основанной на собственном труде; собственность, которая образуется за счет предпринимательской деятельности, основанной на привлечении наемного труда. В свою очередь, последний вид предпринимательской деятельности может протекать как без образования, так и с образованием юридического лица.

    При этом в законе отсутствуют препятствия для перехода от одного вида частной собственности к другому, более того, такой переход поощряется, поскольку труд и капитал должны устремляться туда, где они могут принести наибольший экономический и иной социальный эффект.

    Объекты частной собственности граждан:

    В настоящее время отпали традиционные для прежнего советского правопорядка ограничения права собственности – количество или размер жилых помещений, автотранспортных средств и т.п. П. 1 ст. 213 ГК РФ гласит, что в собственности гражданина может быть любое имущество, за исключением имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам. В соответствии с п. 2 данной статьи не подлежат ограничению количество, а также стоимость объектов права собственности граждан, если только такое ограничение не вызывается целями защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

    Конкретные виды объектов, которые не могут принадлежать гражданам на праве собственности, должны быть прямо указаны в законе ( об этом гласит п. 2 ст. 129 ГК) и не могут устанавливаться подзаконными актами. Это же касается и объектов, которые могут находиться в собственности частных лиц только по специальному разрешению, т.е. ограниченных в обороте.

    Особенности возникновения права частной собственности граждан:

    1. Обычные общегражданские способы.

    2. Специальные способы:

    а) Участие в приватизации государственного и муниципального имущества (данный способ регулируется в первую очередь законом от 4 июля 1991 года «О приватизации жилищного фонда в Российской федерации» N 1541-1.

    б) Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива приобретает право собственности на квартиру, дачу, гараж или иное помещение, которое было предоставлено ему кооперативом, после полного внесения паевого взноса за указанное имущество (п.4 ст.218 ГК РФ)

    в) Доходы от занятия индивидуально-предпринимательской деятельностью.

    Особенности прекращения права частной собственности граждан:

    1. Общегражданские способы.

    2. Дополнительные к общегражданским способам основная прекращения права собственности граждан (только для граждан):

    а) Деприватизация жилого помещения (обратный процесс по отношению к приватизации). Ст. 9.1 ФЗ "о приватизации) жилищного фонда РФ" от 4 июля 2001 года N 1541-1 - до 1 января 2010 года можно использовать этот способ. Помещение возвращается в государственную собственность, а гражданин проживает в ней как соц. наниматель (риск гибели тоже переходит на государство).

    Статья 9.1. Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного проживания, вправе передать принадлежащие им на праве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в государственную или муниципальную собственность, а соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления или уполномоченные ими лица обязаны принять их в собственность и заключить договоры социального найма этих жилых помещений с этими гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

    б) Договор пожизненного содержания с иждивением. (договор, по которому "получатель ренты - гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц)" (ч. 1 ст. 601 ГК РФ))

    3. Ограничение в использовании некоторых общегражданских способов прекращения права собственности. Н/п., дарение для малолетних и недееспособных.

    Так же статья 446 ГПК РФ устанавливает ограничение на обращение взыскания по долгам гражданина. В соответствии с пунктом 1 данной статьи, взыскание не может быть обращено на жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением; имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника; предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования и т.д.

    Особенности осуществления права частной собственности граждан:

    1. Граждане обладают общей правоспособностью - могут использовать свое имущество для достижения любых, не противоречащих закону целей, в том числе и для занятия предпринимательством ( необходимо соблюдать условия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговой службе. )

    Законодателем установлены пределы осуществления права частной собственности в отношении определенных объектов. Так, к примеру, Крашенинников П.В. в своей работе «Право собственности и иные вещные права на жилые помещения» особое внимание уделяет запрету, на размещение в жилых помещениях промышленных производств, а также нарушение прав и интересов соседей. ГК устанавливает ответственность за нарушение этих предписаний ( ст. 293 ГК РФ). При этом необходимо Крашенинников отмечает, что необходимо различать пределы осуществления права собственности, которые устанавливаются законом, с ограничением права собственности, которые основаны на воле собственника ( ипотека, аренда) или суда ( арест имущества).

    2. Особенности осуществления правомочий распоряжения: Возраст и дееспособность оказывает влияние на возможность гражданина самостоятельно осуществлять правомочие распоряжения.

    Существуют особые правила распоряжения в этом случае - статья 37 ГК РФ ( и вне главы 3 ГК РФ). Подопечный ребенок ( контроль органов опеки и попечительства) <-> ребенок, живущий с родителями ( не регулир. фактически).

    Право собственности граждан на земельные участки.

    В настоящее время в соответствии с п.1 ст.15 ЗК граждане могут приобретать земельные участки по основаниям, предусмотренным законом, в том числе по различным сделкам и иным основаниям возникновения права собственности, установленным ГК. При этом они имеют право на равный доступ к приобретению в собственность земельных участков из государственных или муниципальных земель.

    Если находящийся в публичной собственности земельный участок уже используется гражданином на законном основании, он может приобрести его в собственность в упрощенном порядке (brevi manu).

    Права на принадлежащие гражданам земельные участки подлежат обязательной государственной регистрации ( ст. 131 ГК, а также п. 1 и 2 ст. 25 ЗК), а сами земельные участки – государственному кадастровому учету.

    По общему правилу право собственности на земельный участок распространяется на находящийся в его границах поверхностный слой, а также замкнутые водоемы, лес и растения, а недра составляют самостоятельный объект права собственности (что позволяет их использование для добычи ископаемых, прокладки подземных сооружений и т.п.).

    !В силу общественной значимости земельных участков право частной собственности на них подвергается ряду законодательных ограничений в публичных интересах. Граждане-собственники земельных участков обязаны использовать их строго по целевому назначению и разрешенными способами, не наносящими вред окружающей среде, а также осуществлять необходимые меры по охране земель (экологические и иные).

    Право собственности граждан на жилые помещения.

    Граждане вправе приобрести в собственность за плату жилые помещения в домах гос. и мун. жилищного фонда, а также, если они являются нанимателями этих помещений, то они получают права на бесплатную приватизацию занимаемого ими жилья. + иные основания приобретения.

    Право на жилье подлежит обязательной государственной регистрации.

    Не допускается сдача жилых помещений внаем под различные офисы, конторы, склады и т.п.

    52. Право частной собственности юридических лиц: субъекты, объекты, основания возникновения и прекращения, осуществление.

    Право частной собственности юридических лиц - это принадлежность имущества на праве собственности особенному лицу ( субъекту права) - юридическому лицу, и возможность использовать это имущество в частных интересах этого лица.

    Исключения:

    Для некоторых юридических лиц закон устанавливает особый режим использования имущества: не в частных, а в публичных интересах:

    • фонды

    • государственные корпорации

    ( правила о них - в законе о некоммерческих организациях).

    [например – фонд содействия реформированию ЖКХ]

    Субъекты:

    Юридические лица. Круг юридических лиц, выступающих в качестве собственников принадлежащего им имущества, необычайно широк. Можно сказать, что в перспективе по ныне действующему законодательству собственниками должны стать все юридические лица, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также финансируемых собственником учреждений (см. п. 3 ст. 213 ГК).За ними имущество закреплено на ином праве.

    Субъектами права собственности являются именно юридические лица, а не их учредители/участники ( они, как правило, не имеют права собственности на это имущество).

    - Юридические лица не становятся собственником имущества, изначально переданного им в пользование, а не в собственность. Однако в пользование можно передать лишь не потребляемые, индивидуально определенные вещи, которые реально можно вернуть собственнику.

    - Если учредители рассчитывают на получение дохода от переданного в собственность юридического лица имущества, т.е. создают коммерческую организацию, то взамен утраченного права собственности они приобретают права требования к такой организации ( право на участие в распределении прибыли, право на получение части имущества оставшегося после ликвидации организации и расчетов со всеми кредиторами.

    - В некоммерческой организации учредители не приобретают никаких прав на её имущество.

    Особенности объектов права частной собственности юридических лиц:

    1. Все вещи, кроме изъятых из оборота.

    2. Кол-во и стоимость не ограничены ( 1 и 2ой пункт – как и у граждан).

    3. Юридические лица обязаны организовать (самостоятельно) учет принадлежащего им имущества ( Закон «О бухгалтерском учете»). [Бухучет – информация в стоимостном выражении об имуществе этого юридического лица]. (представление о стоимости вещей, но не о самих вещах). Инвентарный учет.

    В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (бухгалтерская отчетность организации) имущество, находящееся в собственности юридических лиц, подразделяется в зависимости от стоимости и срока службы на основные средства и средства в обороте.

    Объектом права собственности являются вещи. Уставной капитал и иные активы не отражают объекты права собственности юридических лиц ( они представляют собой имущественные показатели).

    Уставной капитал – денежное выражение суммы вкладов учредителей, которые те обязались внести ( в виде имущества). Может так и не быть сформирован + может формироваться не только посредством внесения вещей. Нужно внести вклады для осуществления уставного капитала, вклады могут быть денежные и неденежные. Неденежные тоже могут не пополнить объекты права собственности юридического лица ( только вещи пополняют).

    ! Неденежный вклад, оплачиваемый иным имуществом, должен быть оценен учредителями ( участниками) общества по взаимному соглашению, а при его значительном размере подлежит независимой экспертной оценке с тем, чтобы стоимость уставного капитала была реальной, а не фиктивной. (ФЗ от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»

    Чистые активы – это разность между принимаемой к расчету суммой активов (стоимостью имущества) общества и суммой его обязательств (пассивов), определяемая по данным бухгалтерского учета.

    Особенности возникновения права частной собственности юридических лиц (некое выражение в нормах статьи 213(или 212):

    1. Общегражданские способы.

    2. Специальный способы. 2 направления особенностей:

    1) Появление дополнительных к общегражданским оснований возникновения права собственности (только для юридических лиц):

    а) Приватизация государственного и муниципального имущества (лишь при менее 20% государственного уставного капитала).

    б) Внесение вклада учредителями/участниками в уставный капитал. Вклады бывают денежные ( правило) и неденежными ( возможны, если такие вклады предусмотрены документами юр.лица) - права требования, ценные бумаги, исключительные права, вещи (объектом права собственности становятся только вещи).

    Судя по материалам судебной практики внесение вклада как способ возникновения права собственности юридических лиц означает передача данного вклада. Соответственно, если учредитель обязался передать вклад, но не передал соответствующую вещь, то права собственности не возникает.

    Момент возникновения права собственности юр.лица на вклад (постановление ВАС от 25.02.98 г, п.2): право собственности возникает с момента фактического передачи вещи и с момента государственной регистрации юридического лица (т.к. в отдельных случаях перед регистрацией необходимо внесение 50% уставного капитала. Это нелепость нашего законодательства - Кузьмина).

    2) Ограничение действия некоторых общегражданских способов:

    а) Применение некоторых видов гражданско-правовых сделок ( Для коммерческих организаций запрещено дарить друг другу имущество ст. 575; для политических партий закон устанавливает ограничение на получение пожертвования от определенных лиц и в определенной сумме).

    Особенности прекращения права частной собственности юридических лиц:

    1. Общегражданские способы.

    2. Специальные способы:

    а) При ликвидации. При ликвидации нет правопреемников, но может остаться некое имущество. Судьба оставшегося по завершении ликвидации имущества зависит от вида юридического лица: для коммерческих организаций это имущество поступает в распоряжение участников-учредителей (по ликвидационной квоте; для некоммерческих по правилам закона о некоммерческих организациях (кажется 20 статья данного закона): имущество передается для реализации целей данной организации, либо целей благотворительности (если же это невозможно, то в доход РФ).

    б) Выплата вклада участнику. Участники многих корпоративных коммерческих организаций имеют право на выход. Если они имеют такое право, то действует следующий механизм: при выходе из состава организации участник имеет право на выплату, соответственно из имущества для этого должна быть выделена определенная часть. При выходе участнику выплачивается действительная доля его участия на момент выплаты (не доля в уставном капитале, а доля в имуществе юр.лица на момент выхода. Выплаты производятся в виде денежных средств, однако они могут быть заменены имуществом в натуре, если такое допускается учредительными документами и согласием выходящего участника).

    3. Ограничение в применении такого общегражданского способа, как обращение взыскания по долгам этого юридического лица.

    Закон о свободе совести устанавливает следующие ограничения для религиозных организаций: имущество богослужебного назначения неприкосновенно. Для иных организаций такого ограничения не существует.

    Особенности осуществления права собственности юридических лиц:

    Особенности осуществления правомочий распоряжения:

    Для юридических лиц существует система волеобразующих органов и волеизъявляющих органов (органов управления и органов ведения дел).

    Это затрагивает реализацию такого правомочия, как распоряжения. В акте распоряжения имуществом юридического лица принимают участие и волеобразующие органы и волеизъявляющие органы. При чем законодательство и учредительные документа определяют участие этих органов в пределах своих полномочий. Непосредственно акты распоряжения совершает волеизъявляющий орган, однако не всегда. Для правомерного осуществления правомочия распоряжения требуется, чтобы в надлежащем порядке принималось решение и чтобы оно было выражено во вне.

    При нарушении данных требований возникает вопрос о действительности совершенной сделки.

    Судьба таких сделок решается в законодательстве об отдельных видах юридических лиц - устанавливается особый режим заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью ( ст. 46 ФЗ об АО).

    Особенности осуществления правомочий пользования:

    Направление использования имущества юридическим лицом зависит от характера и вида его правоспособности. Лицо со специальной правоспособностью может использовать свое имущество только в пределах тех целей, которые определены учредительными документами. Для организаций с общей правоспособностью специальных границ не существует.

    Право собственности хозяйственных товариществ.

    В составе имущества полных и коммандитных товариществ выделяется складочный капитал (условная величина – суммарная денежная оценка вкладов участников). Он делится на доли участников, соответствующие их вкладам. Однако данное обстоятельство не делает этот капитал объектом долевой собственности участников, доли являются правами требования, а не долями в вещном праве. Пропорционально долям в складочном капитале распределяются между участниками товарищества прибыли и убытки ( п. 1 ст. 74 ГК РФ), если соглашением не остановлен иной порядок.

    Право собственности хозяйственных обществ.

    Из вкладов участников хозяйственных обществ составляется уставный капитал, который является суммарной денежной оценкой вкладов участников и разделяется на доли, юридически представляющие собой право требования участников к обществу.

    Право собственности производственных и потребительских кооперативов.

    Основу имущества всякого кооператива составляет его паевой фонд, разделенный на паи его участников и составляющий минимальную гарантию интересов его возможных кредиторов. Паи представляют собой право требования, распространяющееся на все имущество кооператива, а не только на паевой фонд. Формируется за счет паевых взносов членов в течении первого года его деятельности.

    53. Право государственной собственности: субъекты, объекты, основания возникновения и прекращения, осуществление.

    Для начала необходимо отметить, что это разграничение на право частной и публичной собственности следует рассматривать не в качестве «разновидностей права собственников» (с различными возможностями для соответствующих собственников), а как обобщенное обозначение различий в правовом режиме отдельных объектов права собственности. При этом следует иметь ввиду, что принадлежность материальных благ гражданам и юридическим лицам, т.е. частная собственность, представляет собой нормальную ситуацию, преобладающую в обычном правопорядке, тогда как принадлежность этих благ государственным и муниципальным образованиям является особым случаем, на котором базируется участие в имущественных отношениях таких своеобразных субъектов, как публично-правовые образования. Поэтому гражданско-правовые нормы о праве собственности по общему правилу рассчитаны на частных собственников, хотя и содержат необходимые исключения и особенности для имущества публичных собственников.

    Право государственной и муниципальной собственности означает право собственности конкретного публично-правового образования на закрепленное за ним имущество. Кроме того, это право обозначает, что публично-правовое образование использует данное имущество для достижения определенных общественно-полезных целей, суть которых зависит от вида публично-правового образования. У каждого ППО свои цели, в том числе и в плане имущества.

    Обладателем права публичной собственности, в соответствии со статьей 212 ГК РФ, является РФ, субъекты РФ и Муниципальные образования. Каждый из них выступает как самостоятельный автономный собственник в отношении только своего имущества, и каждый из них отчужден от имущества другого собственника

    Субъекты права государственной и муниципальной собственностью: все лица из числа ППО (РФ, все субъекты РФ, все муниципальные образования).

    - РФ решает вопросы стратегического значения. Иными словами, свое имущество РФ должно использовать для решения вопросов стратегического значения (обеспечение целостности и безопасности РФ; задачи обеспечения законных прав и интересов граждан; выполнение межгосударственных обязательств и т.д.).

    - Субъекты РФ решают вопросы регионального значения, соответственно свое имущество они должны использовать для решения вопросов регионального значения (образование, жизнедеятельности, обеспечение безопасности и т.д. т.п.).

    - Муниципальные образования решают вопросы местного значения (вопросы обеспечения жизнедеятельности населения соответствующего муниципального образования).

    Все ППО решают так же задачу обеспечения деятельности соответствующих органов.

    Важно подчеркнуть, что стороной конкретных правоотношений юридически будет являться именного государство или иной ППО, а не его орган ( последний может стать самостоятельным участником гражданских правоотношений только в качестве юридического лица – учреждения, не являющегося собственником своего имущества.

    Особенности объектов права государственной и муниципальной собственности:

    1. В состав объектов права государственной и муниципальной собственности входят объекты, изъятые из оборота. РФ и её субъекты могут быть собственниками любого имущества, муниципальные образования могут быть собственниками ограниченного в обороте имущества только по специальному указанию закона и не вправе иметь объекты, изъятие из оборота.

    2. Избирательность объектов. Начиная с 2004 года была озвучена и реализована идея относительно реструктуризации государственного и муниципального имущества в соответствии с характером решаемых задач ( у каждого из этих субъектов в собственности может находится только соответствующее имущество). Не соответствующее целям имущество должно иметь следующую правовую судьбу: оно подлежит передачи в собственность соответствующему ему ППО либо оно подлежит перепрофилированию в соответствии с задачами соответствующего ППО, либо подлежит приватизации.

    3. В отношении объектов права государственной и муниципальной собственности каждый собственник ведет свой специальный учет. Данный учет ведется в виде реестра. Данные реестры имеют доказательственное значение.

    4. Особая классификация объектов, которая действует в пределах данной формы собственности. О ней говорят нормы статей 214 и 215. Объекты делятся по признаку закрепленности за государственной или муниципальной организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. По данному признаку государственное или муниципальное имущество делится на 2 группы:

    1) Казна ( не закрепленное имущество). Такое имущество составляет базу для участия в имущественном обороте публично-правовых организаций как самостоятельных юридических лиц и не может служить для обеспечения покрытия возможных долгов публичного собственника, ибо унитарные предприятия как юридические лица не отвечают своим имуществом по долгам своего учредителя – этим имуществом они должны отвечать по собственным долгам перед своими кредиторами ( 98 страница учебника, верх).

    2) Закрепленное имущество ( на праве хозяйственного управления или оперативного управления). Такое имущество может быть объектом взыскания кредиторов публичного собственника по его самостоятельным обязательствам (п. 1 ст. 126 ГК РФ).

    Особенности возникновения права государственной и муниципальной собственности:

    1. Общегражданские способы.

    2. Дополнительные способы возникновения права собственности:

    а) В силу закона ( таким образом возникло право собственности РФ после развала СССР).

    б) Перераспределение государственного или муниципального имущества между публичными собственниками. Внутри круга публичных собственников перераспределение имущества осуществляется на основании административных актов исходя из принципа обязательности (принудительности) и для передающей и для принимающей стороны и безвозмездности. Для передающего – это способ прекращения права собственности, для принимающего – возникновения. (лучше не читать) Порядок отнесения государственного имущества к федеральной собственности, собственности субъектов РФ и муниципальной собственности должен устанавливаться специальным законом (п. 5 ст. 214 ГК). Однако пока такой закон имеется лишь к одному вида имущества – земельным участкам (ст. 16-19 ЗК). В отсутствие общего закона сохраняет силу Постановление Верховного совета РФ от 27.12.1991 N 3020-1.

    В) Иными специальными способами: с помощью налогов, сборов и пошлин; изъятия имущества у частных собственников в принудительном порядке в соответствии с законом, а также в порядке обнаружения клада, относятся к памятникам культуры и истории; в порядке национализации.

    Особенности прекращения прав государственной собственности:

    1. Существует нормативный запрет отчуждение имущества изъятого из оборота (невозможно); существует обязанность производить отчуждение ( имущество которое подлежит передачи в собственность другим публичным образованиям).

    2. Существует специальное основание прекращения права собственности ППО – приватизация, которая служит одновременно особым, самостоятельным основанием возникновения права частной собственности.

    3. Особенности, связанные с прекращением прав государственной собственности в связи с обращением взыскания на имущество РФ.

    -п.1 ст.126 обращение взыскание на природные ресурсы доп-ся в случаях установленных законом.

    -п.1,3 ст.126: РФ отвечает всем своим имуществом кроме закрепленного (только казной). А в соответствии с бюджетным законодательством расходование денежных средств возможно, если это предусмотрено соответствующей статьей бюджетного законодательства РФ.

    Особенности осуществления права государственной собственности:

    Осуществляется права государственной собственности полномочными на то органами и организациями. Порядок осуществления прав зависит от того, относится ли имущество к казне или оно закреплено за организацией. Если имущество относится к казне, то им управляет государственные органы в соответствии со своей компетенцией, которая определена положением об этих органах.

    1.Органы, которые управляют федеральным имуществом:

    -правительство РФ (ст.117 К), которая одновременно может делегировать свои полномочия иным государственным органам:

    -Российский фонд имущества

    -Федеральные органы исполнительной власти по координации и регулированию в соответствующих отраслях.

    Российский фонд имущества: полномочия: учреждения которые выполняют функции продавца федерального имущества в порядке приватизации, могут быть держателем акции, которую принимает РФ.

    Федеральные органы исполнительной власти:- утверждают уставы федеральных предприятий, назначают и освобождают от должности их руководителей, принимают решения о реорганизации и ликвидации унитарных предприятий и т.д.

    Осуществление прав государственной собственности субъекта РФ:

    Государственная собственность субъекта РФ - это свое имущество, свой интерес (самостоятельный). Права собственности осуществляются действиями органов и организаций субъекта РФ, которые управляют его имуществом.

    Органы и компетенцию определяет сам субъект РФ.

    В Кемеровской области:- Областной совет народных депутатов.

    Он принимает решение о передачи имущества Кемеровской области иным публичным собственникам.

    -Администрация Кемеровской области во главе с губернатором. Основные функции принадлежат губернатору. Он принимает решение о принятии и отчуждении имущества Кемеровской области, о создании , реорганизации и ликвидации предприятий, снимает и назначает их руководителей и т.д.

    Кроме них управление функции выполняют:

    Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области. Он ведет реестр, выступает в качестве учредителя организации, он контролирует использование и сохранность имущества, дает согласие на совершение сделок с этим имуществом.

    Департаменты обладают полномочиями.

    Фонд имущества Кемеровской обл.(Кузбасс фонд) –участие в качестве продавца имущества Кемеровской области при приватизации, держатель акции Кемеровская область.

    54. Право муниципальной собственности: субъекты, объекты, основания возникновения и прекращения, осуществление

    Существует как особое право. Выделено по субъекту, обладателю этого права.

    -это права собственности муниципальных образований на закрепленное за ним имущество, т.е. на их, на свое имущество.

    Субъекты:

    - муниципальные образования:

    - городские и сельские поселения, которые создаются по уставным правилам, а также прочие муниципальные образования, от их имени осуществляют органы и организации соответствующие. Все зависит от того в отношении какого имущества осуществляется этот порядок (закрепленного или не закрепленного).

    Если речь идет о казне – то полномочия осуществляют органы местного самоуправления ( выборные или прочие органы , которые наделены полномочиями по решению вопросам местного значения, они не входят в систему органом государственной власти. Они определяются положением о них.

    В г. Кемерово в соответствующих актах полномочия распределяются:

    -глава муниципального образования, глава города является представителем распорядительно-исполнительного органа.

    Он заключает соответствующие договоры, распоряжается средствами бюджета, организует управление муниципальной собственностью путем распределения полномочий между иными органами местного самоуправления (иные исп-но распорядительныеые органы) – или является Комитет по управлению м. им. Кем. Области – ведет реестр, совершает сделки, назначает и отстраняет руководителей арендодатель и т.д.

    Городской совет утверждает перечень имущества, который подлежит передачи в муниципальную собственность, а также принимает решение о передаче в собственность другим муниципальным образованиям.

    Объекты: ст.215 ГК – общее представление

    - Закрепленные объекты, находящиеся в муниципальной собственности и закрепляются за организациями на правах хозяйственного ведения.

    - Не закрепленные (казна) – объекты, которые управляются органами местного самоуправления и составляют казну муниципального образования.

    Представление о ряде, наименование объектов дает законодательство о в порядке разграничения.

    Объектом – имущество, которое подлежало передачи муниципальным образованию в порядке разграничения. Указано в приложение №3 ПВС от 91 г. (объекты гос. собственности которые подлежат передачи).

    • это жилищный фонд

    • учреждения здравоохранения, народное образование и т.д.

    • организации, которые занимаются эксплуатацией и т.д. (то, что не имеет рыночной цены – объекты социально-культурного назначения.).

    Способы:

    1. разграничение

    Первоначально действовал весьма сложный способ. В 1993 г. принял указ президента по которому процедура упрощена:

    Местный совет принимает решение об утверждении перечня объектов государственной собственности, которая подлежит передачи в муниципальную собственность.

    2. Передача в муниципальную собственность объектов социальной инфраструктуры, закрепленными за государственными унитарными предприятиями при их предстоящей приватизацией.

    Решение о передачи оформляется планом о приватизации.

    3. Передача объектов соц. Инфраструктуры, закрепленными за государственными унитарными предприятиями и учреждениями в целях освобождения их от несвойственных им функциям по содержанию этих объектов. Порядок определяется распоряжением президента от 18.03.92 г.

    В порядке передачи объектов соц.сферы, принадлежащих должникам ст.104 закона «О несостоятельности и банкротстве» (уведомление конкретного управляемого, месячный срок).

    55. Приватизация как способ прекращения права государственной и муниципальной собственности: понятие, способы.

    Приватизация – отчуждение (переход) недвижимого имущества из государственной или муниципальной собственности в частную собственность граждан или определенных юридических лиц в порядке, установленном специальным законодательством, а также переход в указанном порядке к названным лицам принадлежащих публично-правовым образованиям акций открытых акционерных обществ (удостоверенных ими прав).

    Проводимая в России приватизация государственного имущества стала одним из главных направлений экономических преобразований, направленных на отказ от господствующей роли государства в экономике. Она преследовала следующие основные цели:

    • политическую – появление слоя собственников («среднего класса»)

    • экономическую – создание конкурентоспособных товаропроизводителей.

    • фискальную – дополнительный источник доходов бюджетов (либо снятие с них части расходов по содержанию, например, жилищного фонда)

    • социальную – соблюдение интересов населения (общества) при разделе государственного имущества.

    Говорить об успешной осуществлении этих целей можно с большим натягом.

    Значение приватизации:

    1. Способ прекращения публичной собственности

    2. Способ возникновения права частной собственности

    По действующему закону о приватизации функциями по приватизации по общему правилу обладает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, а по специальному поручению правительства продажу приватизируемого федерального имущества могут осуществлять специализированные государственные учреждения (п. 1 ст. 6). В роли покупателей ( приобретателей) приватизируемого имущества согласно п. 1 ст. 5 Закона о приватизации могут выступать любые физические и юридические лица, за исключением юридических лиц, в уставном капиталя которых доля публичной собственности превышает 25%, а также унитарных предприятий и публичных учреждений несобственников.

    В качестве объектов приватизации могут выступать принадлежащие публично-правовым образованиям на праве собственности:

    1) Имущественные комплексы унитарных предприятий, причем совместно с занимаемыми ими участками (ст. 11, 27 и 28 Закона о приватизации)

    2) Отдельные здания, строения, сооружения, а также объекты, строительство которых не завершено, совместно с занимаемыми ими земельными участками (п. 1 ст. 28 Закона о приватизации).

    3) Акции открытых акционерных обществ (ст. 19, 22, 26 Закона о приватизации).

    4) Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры (ст. 29 Закона о приватизации)).

    5) Земельные участки ( ст. 28, 30, 34, 36 Земельного кодекса).

    6) Жилые помещения ( ст. 2 и 11 Закона о приватизации).

    Процесс приватизации регулируется особым приватизационным законодательством. Оно выделено из системы гражданского законодательства. Это особая система, которая регулирует отношения, связанные с порядком принятия решения, с порядком реализации принятого решения.

    Приватизационные отношения регулируются не только приватизационным законодательством, но и актами гражданского законодательства. (в той части, когда они касаются порядка приобретения, прекращения права собственности).

    Приватизационное законодательство существует в 3-х формах:

    1. Законодательство о приватизации земельных участков

    2. Законодательство о приватизации жилищного фонда в РФ (Закон РФ от 4.07.91 г. N 1541-1), бесплатность, однократность, добровольность.

    3. Законодательство о приватизации государственного имущества и иного имущества (акции, предприятия как им. Комплекс и т.д.). Закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» 21.12.2001 N 178-ФЗ (приватизация предприятий как имущественных комплексов, приватизация акций, находящихся в собственности у государства). Ст. 3 данного закона – сфера его деятельности.

    В отношении порядка приватизации характеризуются следующими:

    - планомерность приватизации, которая является программой приватизации на текущий год.

    - Определяется перечни объектов, которые планируются приватизации в данном году. Разрабатывает правительство, но должно учитывать и вето президента, который определяется в его указах, в которых определяются объекты, не подлежащие приватизации в текущем году.

    - стадия реализации плана правительства. Исполняет, уполномоченные правительством органы исполнительной власти и учреждения (Рос. Фонд имущества).

    - 2 сторона приобретатели имущества, Это физические и юр. лица. Для юр.лиц возможность участия зависит от наличия «гос. капитала»

    Способы приватизации:

    1. Преобразование крупных и средних государственных и муниципальных предприятий в открытые акционерные общества ( с последующей продажей их акций либо с сохранением их за публичным собственником путем создания хозяйственных обществ с государственным участием или «компаний одного лица».

    2. Аукционная продажа мелких имущественных комплексов или отдельных объектов недвижимости, в том числе объектов незавершенного строительства, а также акций открытых акционерных обществ.

    3. Иные формы продажи имущества ( по конкурсу, посредством публичного предложения или без объявления цены, а также приобретение акций их доверительным управляющим, исполнившим условия соответствующего договора).

    4. Внесение относящегося к публичной собственности имущества в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ.

    56. Право общей собственности: понятие, виды, основания возникновения и прекращения (выдел, раздел, выплата компенсации).

    Право общей собственности - это право собственности нескольких лиц - сособственников на единый на них объект - вещь или совокупность вещей, т.е. это отношение собственности с группой лиц на стороне собственника.

    Право общей собственности – это вещное право нескольких лиц сообща и по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое (п.1 ст. 244).

    Субъектами общей собственности могут быть любые субъекты гражданского права.

    Объектом является не имущество в натуре, а право на него.

    Данные взаимоотношения носят относительный характер между вполне конкретными субъектами.

    Основания появления общности имущества:

    1) В силу прямого указания на это в законе (например, все жители многоквартирного дома являются общими собственниками общего имущества; или когда в порядке наследования призываются к наследству несколько лиц (они все объявляются участниками общей собственности и пока они не разделят наследство, они все являются общими собственниками).

    2) По соглашению между сособственниками (например, о строительстве общего здания; о совместной покупке и т.п.).

    Виды отношений общей собственности:

    1) Общая долевая собственность.

    2) Общая совместная собственность.

    Различия:

    1) В приоритетах: всякое право общей собственности объявляется законом правом общей долевой собственности, а общая совместная собственность может возникнуть лишь в случаях, прямо предусмотренных в законе.

    2) В наличии или отсутствии доли. Долевая собственность предполагает определение долей каждого из сособственников. Совместная собственность предполагается как бездолевая.

    Доля - это не часть вещи, потому что вещь вся целиком принадлежит как один объект всем сособственникам и никакие части в ней не выделены пока она принадлежит всем.

    Доля - это не часть права собственности.

    Доля - это часть ценности общего имущества, которая приходится на каждого из сособственников. Арифметический показатель участия каждого из сособственника.

    Прекращение права общей собственности:

    Нормы статьи 252:

    1) Раздел.

    2) Выдел.

    3) Выплата компенсации.

    1) При разделе прекращается общность для всех сособственников. Способом здесь является выделение в индивидуальную собственность каждого из них части общего имущества в натуре. Такой способ возможен только при делимости общего имущества.

    2) При выделе прекращается право общей собственности только для выделяющегося сособственника, для остальных оно сохраняется.

    3) При выплате компенсации право общей собственности прекращается для получателя компенсации путем выплаты ему определенной суммы денег либо в предоставлении ему каких-то вещей либо иных ценностей. Не обязательно, что это будет происходить из общего имущества, если он на это согласен. Типичным способом является выплата денег, естественно здесь действует принцип соразмерности. Компенсация выплачивается при неделимости вещи. Компенсация может быть выплачена как по инициативе получателя (т.е. он требует, а остальные не согласны), суд удовлетворит такое требование, а остальные должны будут выплатить компенсацию, хотят они того или нет (они по существу обязаны приобретать долю того, кому выплачивается компенсация). В последнее время сложилась практика отказа судов в таких требованиях, в полном противоречии с ГК РФ. Суды ссылаются на нарушение конституции, выявляющемся в принуждении лица в уплате.

    Компенсация может выплачиваться по требованию плательщиков. Это возможно при следующих условиях: если его доля мала и если у него отсутствует существенный интерес к общему имуществу.

    57. Право общей долевой собственности. Преимущественное право покупки.

    Право общей долевой собственности является правом двух и более лиц сообща (в определенных долях) по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое.

    Размер долей участников определяется либо их соглашением либо законом. Если он не может быть определен на основании закона и не определен соглашением, то доли считаются равными.

    Неотделимые улучшения (ремонт, например) всегда становятся объектом общей собственности, поэтому участник, который их произвел, вправе на увеличение своей доли. Отделимые могут привести к увеличению по соглашению участников.

    Особенности осуществления права общей долевой собственности:

    Внутренние отношения между сособственниками адресованы владением и пользованием. В этих отношениях они никак не вступают в связи с 3ими лицами.

    Принципы организации данных отношений: осуществляют сообща. Доля не оказывает влияния на силу голоса. Решение считается принятым, если "За" все. При отсутствии согласия спор разрешается в судебном порядке. При определении режима пользования суд должен учитывать размер долей. При решении вопроса о раздельном использовании общего имущества каждому сособственнику предоставляется в пользование та часть вещи, которая соответствует доли этого участника.

    Доля и соотношение долей влияют на распределение и бремени и благ, которые вытекают из статуса собственника.

    Распоряжение собственностью.

    В отношении общей долевой собственности существуют 2 объекта распоряжения. 1ым объектом имущества выступает общая вещь, а 2ым - доля, т.е. твоё участие в стоимости общего имущества. ст. 246 - правила распоряжения обоими объектами.

    Режим распоряжения общим имуществом устанавливается в п.1 ст. 246. Общим имуществом сособственники распоряжаются сообща. Для несогласного участие в таком распоряжении было бы принудительным, оно бы противоречило его воле. Как мы уже знаем, ограничение автономии воли возможно на основании п.2 ст.1 ГК РФ, который гласит, что любое ограничение гражданских прав возможно только на основании федеральным закона, а также ст. 235, которая посвящена прекращению права собственником, гласит, что право собственника может быть прекращено только тогда, когда это предусмотрено федеральным законом. Следовательно судебное разрешение спора о распоряжении невозможно, т.к. суд не может обязать несогласного участвовать в совершении распоряжения. Следовательно распоряжение всегда возможно только при полном согласии сособственников.

    Режим распоряжения долями определяется пунктом 2 статьи 246. Он предполагает свободу усмотрения собственника по распоряжению своей долей. Единственное ограничение этой свободы устанавливается для случая продажи доли: другие сособственники имеют преимущественное право покупки этой доли. Данное право не распространяется лишь на случаи продажи доли с публичных торгов при обращении на нее взыскания по долгам собственника-должника (если выделение его доли в натуре невозможно или против этого возражают остальные участники долевой собственности).

    Продавец обязан в письменной форме известит о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цени и других условий. Приобрести её может любой из сособственников независимо от размеров доли. Если купить её пожелают несколько, доля будет делится между ними в размерах, о которых они договорились или определяемых судом.

    Доля переходит к приобретателю с момента заключения договора, если соглашением не установлено иное, если он не подлежит государственной регистрации.

    При продаже доли с нарушением любой другой сособственник вправе в течении 3х месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя, а не признания сделки недействительной, что означает его обязанность по уплате цени и выполнения иных условий сделок.

    58. Право общей совместной собственности: понятие, субъекты, возникновение и осуществление.

    Право общей совместной собственности – это право нескольких лиц сообща по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое, без определения их долей в праве на него.

    Право общей совместной собственности может возникнуть только в случае, предусмотренным законом:

    1) Приобретение имущества супругами. Супруги - это мужчина и женщина, состоящие в зарегистрированном браке.

    Однако брачным договором может быть установлен иной режим этого имущества (долевой, совместной или раздельной собственности).

    Объекты права общей совместной собственности супругов: имущество, приобретенное во время брака, за исключением:

    А) Имущества, принадлежащего супругам до вступления в брак.

    Б) Имущества, полученного в дар или в порядке наследования одним из супругов во время брака.

    В) Вещи индивидуального пользования, кроме предметов роскоши и драгоценностей.

    2) Приобретение имущества членами крестьянского (фермерского) хозяйства. К(Ф) хозяйство - это не юридическое лицо, а семейно-трудовое объединение граждан, цель которого - ведение сельскохозяйственного производства. От крестьянского нужно отличать подсобное хозяйство, у которого нет цели ведения сельскохозяйственного производства. Глава К(Ф) хозяйства регистрируется как индивидуальный предприниматель. Крестьянское фермерское хозяйство - это договорное объединение, их объединяет договор. Оно требует государственной регистрации. Объектом их права общей совместной собственности является имущество, целевое назначение которого заключается в обслуживании ведения сельского хозяйства. Имущество, не служащее данной цели, не является общей собственностью.

    ст. 253: Владение и пользование осуществляется сообща, споры - в суде.

    Распоряжение: каждый может распорядится всем, при согласии остальных, которое предполагается, если иное не предусмотрено законом. Если общего согласия не было, то несогласный может оспаривать. Однако одного его несогласия недостаточно. Помимо того, что он должен доказать свое несогласие, он должен доказать и то, что 2ая сторона в этой сделке знала или должна была знать о его несогласии.

    Для супругов специальный закон - это семейный кодекс. Для совершения действий нужно предъявить либо согласие в нотариальной форме либо привести самого супруга (согласие не призюмируется). Такое требование предъявляется в отношении сделок с недвижимостью, сделок, требующих нотариальной формы либо государственной регистрации.

    Для крестьянского фермерского хозяйстве - закон " О Крестьянских фермерских хозяйствах". Ст. 7: распоряжаться общим имуществом может только глава. Предполагается, что глава распоряжается в интересах хозяйства. Условиями оспаривания здесь заявляются противоречия с интересами оспаривания.

    Поскольку речь идет о бездолевой собственности, раздел и выдел может быть осуществлен только после предварительного определения доли, однако это не превращает данные отношения в долевые.

    При разделе и выделе, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются равными. Однако семейное законодательство предусматривает возможность отступления от равенства в интересах несовершеннолетних детей, а также в иных уважительных случаях.

    59 Общая характеристика вещных прав лиц, не являющихся собственниками: понятие, виды, отличия от права собственности, субъекты, объекты, содержание.

    1. Некие общие понятия дает статья 216 ГК, затем нормы об этих правах можно обнаружить в главах 17, 18 и 19 ГК РФ, а кроме того в ЗК РФ, ЖК РФ, закон о МУПАХ и закон об автономных учреждениях.

    Признаки данных прав:

    1. Это вещные права.

    2. Это права несобственников вещи.

    3. Объектом прав таких лиц является чужое для них (не собственное) имущество. Поэтому права таких лиц иногда называют правами на чужие вещи.

    4. Производность. Данные права выступают обременением для собственника. 2 значение: 1 - вторичность по отношению к праву собственности, 2 - воля собственника.

    5. Ограниченные права по сравнению с правом собственника. Ограниченность проявляется в возможностях/правомочиях, которыми обладают эти лица. Как правило они располагают только одной возможностью - пользоваться чужой вещью. Так же ограниченность проявляется в пределах осуществления права собственности.

    Для обладателей иных вещных прав чаще всего границей (пределами) являются интересы собственника.

    6. Принцип следования. При перемене собственника сохраняются иные вещные права на эту вещь, то есть они следуют судьбе вещи, для них безразлична личность собственника. Однако существуют исключения: п. 2 ст. 292 ГК РФ. При перемене на стороне собственника права членов его семьи прекращаются.

    Иное вещное право - это абсолютное право конкретного лица, не являющегося собственником вещи, воздействовать на вещь в своих интересах, способами, ограниченными законом.

    Виды иных вещных прав.

    Законодатель - статья 216. Однако в статье 216 законодатель не отвечает на вопрос о конечности перечня, а также предлагает нам именно перечень, а не классификацию.

    Статья 216 дает не закрытый перечень прав ( выражается в словосочетании "в частности"). Ответ на окончание может быть двояким: 1. смотри в законе. 2. Его не существует.

    По традиции в ГП РФ сложилось представление о завершенности перечня иных вещных прав на уровне закона. Причина существования данного взгляда в абсолютном характере данных прав.

    1. Виды иных вещных прав по объектам:

    1) Иные вещные права на земельные участки (нормы главы 17+ЗК (ст.20 и 21).):

    а) Право пожизненного наследуемого владения. Субъект - только физическое лицо (лишь у него есть фактор пожизненности). Объекты - земля в собственности ППО. Содержание этого права составляют правомочия владения и пользования. Гражданин не может распоряжаться, кроме передачи по наследству. Однако ЗК предусматривает правило о том, что с момента введения его в силу, земельные участки на этом праве не предоставляются. Те граждане, которые их получили ранее, продолжают ими пользоваться на этом праве.

    Б) Право постоянного (бессрочного) пользования. Субъекты: ограниченный перечень юридических лиц - юридические лица, которые относятся к сфере государственной или муниципальной собственности. Объектом являются земельные участки из государственного или муниципального фонда. Содержание права: владение и пользование, распоряжение исключается вообще.

    в) Сервитуты. Объекты: чужой, но соседний земельный участок либо чужая, но соседняя недвижимость. Субъекты: собственники соседней недвижимости. Например собственник офисного помещения на 9ом этаже должен пройти через помещения других собственников. Содержание: только правомочия пользования, вещь при это остается во владении собственника.

    2) Иные вещные права юридических лиц на закрепленное за ними собственником имущество:

    А) Право хозяйственного ведения.

    Б) Право оперативного управления.

    60. Право хозяйственного ведения: понятие, субъекты, содержание, возникновение и прекращение.

    Субъекты: ГУПы и МУПы. ГУПы и МУПы - это коммерческие организации, которые создаются ППО для определенных целей (отличаются целевой правоспособностью).Управляют ими руководители, которые назначаются собственником. Они действуют на основании устава, который утверждается собственником.

    Объекты: закрепленное имущество.

    Основания возникновения такие же, как и для права собственности. Прекращение по тем же основаниям и теми же способами, что и право собственности. После ликвидации имущество поступает собственнику.

    По содержанию - владение, пользование и распоряжение. Однако пределы их осуществления иные:

    Владение - фактически имуществом владеет предприятие как юридическое лицо, которое обязано организовать его учёт. Собственник фактически не владеет этим имуществом и он не может его изъять, однако практически некому этому помешать.

    Пользование - УПЫ и МУПы могут использовать это имущество только по целевому назначению, определенной в уставе. Собственник может изменить цели в уставе, т.е. принять решение о перепрофилировании предприятия. Т.е. собственник задает рамки пользования. + У собственника остается право на часть прибыли.

    Распоряжение: существует несколько видов ограничений:

    1)) - когда предприятию вообще запрещено распоряжение. Такой запрет распространяется на имущество, которое необходимо предприятию для уставной деятельностью Пределы: Нельзя такими способами, которые лишают предприятие возможность продолжить свою деятельность (например предприятие, производящее что-то, не может сдать в аренду цех).

    2)) - режим распоряжения с согласия собственника. (.....) Закон о ГУПах и МУПах называет и 2ой случай, когда действует этот режим - это случаи, предусмотренные уставом (который устанавливает собственник:)).

    3)) Режим свободного распоряжения. Действует тогда, когда не действует первые 2. Сам собственник непосредственно не распоряжается имуществом предприятия. Собственник контролирует распоряжения, которые осуществляет предприятия (дает/не дает согласие; может назначать аудиторскую проверку; может предъявлять претензии в судебном порядке на распорядительные действия предприятия; по сути может в любой момент его ликвидировать).

    В отношении переданного предприятию имущества собственник-учредитель сохраняет лишь отдельные полномочия, прямо предусмотренные законом. Он вправе:

    • Создать такое унитарное предприятие.

    • Реорганизовать и ликвидировать его.

    • Осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего имущества.

    • Получать часть прибыли от использования данного имущества.

    61. Право оперативного управления: понятие, субъекты, возникновение и прекращение, содержание.

    Субъекты: казенные предприятия и учреждения. Формально казенные предприятия относятся к коммерческим организациям, а учреждения к некоммерческим.

    Объекты: имущество собственника, закрепленное за этими организациями. Объектами права оперативного управления для казенного предприятия является только государственное или муниципальное имущество, т.е. имущество, относящееся к публичной праве собственности, а объектами учреждений имущество физических лиц, если учредитель физическое лицо; имущество юридических лиц, если учредитель юридическое лицо; государственное или муниципальное имуществе, если учредитель ППО.

    Содержание: формально содержание права оперативного управления определяется через перечень полномочий = владение пользование и распоряжение. Отсутствует закон о учреждениях, зато существует масса законов которые регламентирует поведение и деятельность учреждений ( Закон об Автономных учреждений, Бюджетный кодекс (деятельность бюджетных учреждений), Бюджеты (правила, которые регламентируют деятельность бюджетных учреждений)).

    Пределы осуществления:

    Пределы владения: Учреждения и казенные предприятия непосредственно владеют своим имуществом. Собственник может изъять имущество при наличии следующих условий: только то, что сам предоставил или профинансировал/учитывается характер использования этого имущество - можно изъять только то, что не используется, или используется не по назначению.

    Пределы использования: только по поставленным целям. + организации не только обязаны использовать имущество в поставленных целях, но и должны выполнять планы собственника. Собственник сам непосредственно не использует это имущество, однако задает рамки этого использования.

    Пределы осуществления правомочий распоряжения для казенного предприятия:

    • 1ый режим -казенное предприятие не может распоряжаться имуществом, необходимым для выполнения поставленных задач.

    • 2ой режим - режим согласия собственника - действует всегда, если не установлено иное.

    • 3ий режим - режим самостоятельного распоряжения готовой продукцией.

    Пределы осуществления правомочий распоряжения для учреждений:

    • 1ый режим - Для целей организации решения вопроса о распоряжении имущества все учреждения делятся на частные и бюджетные. Общее в них то, что их финансирует собственник. Учреждениям частным и бюджетным запрещается распоряжаться имуществом, предоставленным собственником, либо приобретенным на средства собственника. Собственник тоже не может распоряжаться таким имуществом, только изъят:) Кто может распоряжаться законодатель еще не решил (уже 2ой десяток лет решает:)).

    • 2ой режим - режим самостоятельного распоряжения без согласия собственника. Такой режим касается имущества, которое приобретено на доходы от разрешенной собственником деятельности.

    • 3ий режим - режим имущества, которое учреждение получает в порядке благотворительности. Закон его не определяет!

    Пределы распоряжения имущество автономных учреждений (разновидность ГУПов и МУПов). В отличии от бюджетных учреждений собственник не обязан финансировать такие учреждения. 3 режима распоряжения:

    • 1 - нельзя распоряжаться имуществом, которое лишает их возможности продолжить свою уставную деятельность.

    • 2 режим - режим распоряжения с согласия собственников. Он касается имущества, названного в статье 3 закона об автономных учреждениях. Объекты, попадающие под действие этого режима: недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, предоставленное собственником или приобретенное на средства собственника.

    • 3 режим - свободное распоряжение по отношению ко всему остальному имущества. Собственник контролирует и предъявляет требования, в том числе в судебном порядке.

    62. Гражданско-правовые способы защиты прав собственности и иных вещных прав: понятие, виды, общая характеристика.

    Гражданско-правовые способы защиты вещных прав - это меры, предусмотренные нормами ГП на случай нарушения права собственности и иных вещных прав. Выбор мер - задача потерпевшего.

    Удачной классификации способов защиты вещных прав доктрина не дает. Традиционная и всеми критикуемая классификация основана на 2х основаниях - вид нарушенного права и характер правонарушения:

    1. Вещно-правовые способы защиты.

    2. Обязательственно-правовые способы защиты.

    1. Вещно-правовые способы защиты применяются, когда вещное право нарушено в качестве абсолютного права. Это означает, что к моменту нарушения между обладателем вещного права и нарушителем существовали только абсолютные правоотношения по поводу данной вещи.

    2. Для применения обязательственно-правовых способов защиты характерно следующее: к моменту нарушения потерпевший и нарушителей находились в относительных обязательственных правоотношениях по поводу данного имущества, в рамках которых нарушитель обязан был совершать какие-то действия в отношении данного имущества (н/п ремонтировать, перевозить, сохранять и т.д.). Нарушение здесь заключается в том, что обязанная сторона либо не выполнила своих обязанностей по действию либо выполнила их ненадлежащим образом. (п.23 постановления пленума ВАС от 25.02.98 года).

    В зависимости от характера нарушения эти виды различаются в следующем:

    1) Для применения вещно-правовые способов защиты абсолютно необходимо, чтобы по характеру нарушения было возможно восстановление нарушенного права в натуре (предметно, вещественно, телесно возможно восстановить нарушенное право в том виде, в котором оно существовало до нарушения).

    2) Для применения обязательственно-правовых способов защиты наличие такой возможности безразлично.

    По характеру защиты:

    1) Вещно-правовые способы защиты по своему характеру обеспечивают восстановление нарушенного права в натуре, больше они ничего не обещают.

    2) Обязательственно-правовые способы защиты - это способы защиты более широкого действия, которые обеспечивают и восстановление в натуре и возмещение убытков.

    -> Из-за универсализма обязательственно-правовые способы защиты применяют и тогда, когда вещное право нарушено как абсолютное право, но нельзя его восстановить в натуре. Это специальные обязательственно-правовые способы защиты.

    С учётом данной особенности обязательственно-правовые способы защиты подразделяются на договорные и внедоговорные. Внедоговорные способы защиты - это те, которые рассчитаны на вышеуказанный случай.

    Вещно-правовые способы защиты представлены, прежде всего, виндикационным и нигаторным исками. Однако это далеко не все из арсенала способов защиты, однако положение судебной практики содержит множество разногласий по иным способам, а мы еще слишком тупые, чтобы это изучать.

    Единственный способ реализации этих способов - судебно-исковой, поэтому в их названии традиционно присутствует прибавка "иск".

    63. Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) как способ защиты права собственности.

    Смысл виндикационного иска заключается в требовании о возврате имущества в натуре (ст. 301 ГК РФ).

    Объектом является индивидуально-определенная вещь.

    Условия применения виндикационного иска:

    1) Право собственности или иное вещное право нарушено, но оно сохранено.

    2) Способ нарушения - вещь выбыла из обладания собственника и оказалась в незаконном владении другого лица.

    Теоретические можно представить 3 возможных варианта утраты владения:

    а) Незаконный владелец захватил вещь.

    б) Утрата владения в связи с совершением собственником недействительной сделки, цель которой передача вещи другому лицу.

    в) Приобретение вещи от неуполномоченного отчуждателя.

    Виндикационный иск применяется к 1ому и 3ему случаю, но не ко второму. Последствия, связанные с недействительными сделками, определенны в специальных нормах (реституция - ст. 167 (реституционный иск)).

    3) Вещь выбывшая из обладания собственника сохранилась в натуре и сохранила свою индивидуальность.

    Условия удовлетворения виндикационного иска:

    статья 302 (только для 3его случая нарушения - когда имущество приобретено от неуполномоченного отчуждателя):

    а) Возмездность приобретения. Если приобретение было безвозмездным иск собственника удовлетворяется без всяких дополнительных условий.

    Для случая возмездного приобретения интерес представляет второе условие:

    б) Добросовестность ( не знание о неуполномоченности отчуждателя).

    В соответствии со статьей 10 ГК РФ действует презумпция добросовестности. Значит для того, чтобы вернуть вещь, истец должен доказать недобросовестность.

    О недобросовестности, в частности, свидетельствует приобретение имущества по цене, ниже рыночной ( см. информационное письмо президиума ВАС от 13.11.08) - логика - приобретатель должен предполагать, что с этим имуществом должны быть какие то проблемы.

    Если доказана недобросовестность, иск собственника удовлетворяется. Если не доказана, тогда значимым становится 3ее последнее условие:

    в) Способ выбытия вещи из фактического обладания собственника - по воли собственника (например, когда он совершил в отношении этой вещи недействительную сделку) или помимо воли собственника. Иск удовлетворяется если вещь выбыла из обладания только помимо воли собственника.

    Виндикационный иск разрешает только спор о факте, но не разрешает проблему права. Решение вопроса о праве на эту вещь содержится в нормах главы 14 ГК РФ, новая редакция абзаца 2 пункта 2 статьи 223 ГК РФ. В соответствии с ним, у такого добросовестного возмездного приобретателя недвижимости возникает на него право с момента государственной регистрации этого права.

    Для движимости аналогичного правила закон не даёт.

    Кроме того существует проблема отказа в виндикационном иске по основаниям истечения сроков давности. В данном случае эта проблема никак не разрешается.

    64. Требование об устранении нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (негаторный иск).

    Негаторный иск (ст. 304 даёт некоторое представление о нём) – это иск об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения.

    Субъектом иска является собственник или иной титульный владелец, сохраняющий вещь в своем владении, но испытывающий препятствия в её использовании.

    Объект негаторного иска – это устранение длящегося правонарушения, продолжающегося к моменту подачи иска (исковая давность на указанные требования не распространяется. Примером такого правонарушения может служить возведение строения, которое препятствует свободному доступу собственника к принадлежащему ему земельному участку.

    Смысл негаторного иска заключается в требовании устранить нарушение.

    Характер требования разнообразный. Конкретный характер требования зависит от вида нарушения.

    Условия применения негаторного иска:

    а) Право собственности нарушено, но сохранено.

    б) Характер нарушения (в ст. 304 описание такое - любое нарушение, не соединенное с лишением владения).

    Негаторный иск направлен, прежде всего, на защиту правомочия пользования.

    Для негаторного иска требуется, чтобы нарушение продолжалось к моменту предъявления иска.

    Иных условий предъявления нет.

    В случае удовлетворения иска суд обязывает нарушителя прекратить действия, препятствующие собственнику осуществлять свои права по использованию принадлежащего ему на праве собственности имущества.

    Условия удовлетворения негаторного иска:

    • Бесспорность прав собственника.

    • Незаконность действий, нарушающих права собственника.

    65. Понятие и основания возникновения обязательств. Стороны в обязательстве.

    Природа обязательства:

    1. Обязательство - это вид гражданского правоотношения.

    2. По способу определения обязанной стороны, обязательства относятся к относительным правоотношениям (обязанность возлагается на конкретное лицо).

    3. По объектам обязательства относятся к имущественным правоотношениям.

    4. В отличии от вещных с точки зрения объектов обязательственные характеризуются большим разнообразием вариантов ( объектами обязательственных отношений являются не только вещи, но и права требования имущественного характера, долги имущественного характера и т.д.).

    5. С точки зрения содержания законодатель дает нам легальное уточнение понятия обязательства: содержанием обязательства, как и любого другого правоотношения, являются права и обязанности.

    Право - возможность требовать активных действий от обязанной стороны: передать вещь, уплатить деньги, выполнить работу и т.д.

    Законодатель называет также возможность потребовать воздержание от определенного действия ( по данному пункту ведутся споры, может ли оно существовать самостоятельно).

    "Если вещные права дают права на вещи, то обязательственные права дают права на чужое поведение"

    Обязательство в самом общем виде представляет собой взаимоотношение участников экономического оборота (товарообмена), урегулированное нормами обязательственного права, т.е. одну из разновидностей гражданских правоотношений.

    Следовательно, его содержание, как и содержание всякого правоотношения, составляют определенные права и обязанности его участников.

    Вместе с тем обязательства как гражданские правоотношения необходимо отличать от правоотношений, относящихся к другим правовым отраслям (главным образом публичного права). В частности, обязанность по уплате налогов является хотя и имущественной, но публично-правовой, а не частноправовой. Поэтому к налоговым отношениям, хотя бы и рассматриваемым в качестве "налоговых обязательств", в принципе неприменимы нормы обязательственного и в целом гражданского (частного) права (п. 3 ст. 2 ГК), например о законных процентах по денежным обязательствам, о способах обеспечения надлежащего исполнения обязательств, о перемене лиц в обязательствах и др.

    Обязательство является лишь одной из разновидностей гражданских правоотношений. Поскольку обязательства оформляют процесс товарообмена, они относятся к группе имущественных правоотношений. В этом качестве они отличаются от гражданских правоотношений неимущественного характера, которые поэтому не могут приобретать форму обязательств*.

    Обязательства отличаются и от других имущественных гражданских правоотношений - вещных и исключительных. Эти гражданские правоотношения, оформляющие принадлежность (присвоенность) материальных и нематериальных благ, по своей юридической природе, как известно, являются абсолютными, поскольку в них конкретным управомоченным лицам противостоит неопределенный круг обязанных лиц ("все третьи лица"), которые должны воздерживаться от неправомерных посягательств на чужое имущество и не препятствовать управомоченным лицам осуществлять их права ("обязанности пассивного типа").

    Обязательства оформляют конкретные акты экономического обмена, возникающие между вполне определенными участниками. Поэтому они представляют собой типичные относительные правоотношения, характеризующиеся четким субъектным составом. В силу этого обязательство юридически связывает только конкретное обязанное лицо. Если, например, последнее в нарушение своей обязанности производит исполнение не своему контрагенту-управомоченному, а иному (третьему) лицу, то сам управомоченный обычно не вправе потребовать что-либо от этого третьего лица, ибо обязательство не может создать обязанности для тех, кто в нем не участвовал (п. 3 ст. 308 ГК). Но он сможет взыскать убытки со своего контрагента.

    В абсолютных правоотношениях существо субъективного права, как известно, сводится к праву на собственное поведение (по отношению к неопределенному кругу обязанных лиц), тогда как в относительных правоотношениях оно становится правом требования конкретного поведения от обязанных лиц. Поэтому предмет обязательств составляют вполне определенные действия по передаче имущества, производству работ, оказанию услуг (выступающие в форме "обязанностей активного типа") либо воздержание от конкретных действий (например, обязанность не разглашать сущность полученного по договору секрета производства (ноу-хау) без согласия первоначального обладателя такой информации), а не общая обязанность не препятствовать кому-то в осуществлении его права, как в абсолютных правоотношениях.

    Вместе с тем предметом вещных правоотношений могут быть только вещи, причем индивидуально определенные, а предметом отношений "интеллектуальной" и "промышленной собственности" - выраженные в объективной форме конкретные нематериальные объекты, тогда как предметом обязательства является поведение обязанных лиц, связанное с передачей самых различных объектов имущественного оборота, в том числе вещей, определенных не только индивидуальными, но и родовыми признаками, с производством работ, оказанием услуг материального и нематериального характера и т.д., по поводу которых не может возникнуть вещных или исключительных прав.

    Обязательства тесно связаны с вещными и исключительными (абсолютными) правоотношениями. Ведь обладание имуществом (товаром) на соответствующем юридическом титуле, прежде всего - на праве собственности, с одной стороны, составляет необходимую предпосылку товарообмена, а с другой - становится его обычным результатом, закрепляя соответствующий имущественный объект за новым владельцем. Иначе говоря, абсолютные правоотношения закрепляют предпосылки и результаты товарообмена (т.е. относительных, обязательственных правоотношений), что позволяет говорить об их взаимозависимости, а иногда даже о производности обязательственных прав от вещных и исключительных*(6).

    ---------------

    Обязательство всегда имеет определенный субъектный состав (стороны обязательства): должник - лицо, обязанное передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, совершить иные действия, и кредитор - лицо, которое вправе потребовать от должника исполнить его обязанность. Однако это лишь простейшая модель обязательственного правоотношения (одностороннее обязательство). В реальном имущественном обороте используются, как правило, более сложные конструкции обязательства: во-первых, на стороне как должника, так и кредитора могут находиться несколько лиц; во-вторых, преобладают двусторонние обязательства, когда обе стороны выступают в качестве должника в одном обязательстве и одновременно являются кредитором по другому. По принципу двустороннего обязательства построены практически все договорные обязательства в сфере предпринимательства. Например, по договору купли-продажи товаров продавец обязан передать покупателю товар, но вместе с тем он вправе требовать от покупателя уплаты цены за него. В свою очередь, покупатель вправе требовать от продавца передачи ему товара, предусмотренного договором, и в то же время он обязан обеспечить его принятие и оплату. Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой, она считается ее должником в том, что обязана сделать для нее, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать (ст. 308).

    Содержание обязательственного, как и всякого другого, правоотношения составляют права и обязанности его сторон (участников). Управомоченная сторона (субъект) обязательства именуется кредитором или верителем (от лат. credo - верю), поскольку предполагается, что она верит исполнительности другой стороны - своего контрагента, называемого здесь должником, т.е. лицом, обязанным к выполнению долга, или дебитором (от лат. debitor - должник).

    Соответственно этому субъективная обязанность должника по совершению определенных действий (или воздержанию от каких-либо действий) в обязательственном правоотношении называется долгом, а субъективное право - правом требования. [Долг как субъективная обязанность составляет существо, специфику обязательственного правоотношения, но не исчерпывает его. Неправильно поэтому встречающееся иногда именование данной субъективной обязанности (долга) или даже оформляющего ее документа (например, долговой расписки) обязательством (долговым обязательством и т.п.). Поскольку товарообмен предполагает вполне конкретные действия участников (по передаче имущества в собственность или в пользование, по производству работ, по оказанию услуг и т.д.), они и становятся предметом обязательства. Из содержания таких действий должно быть определенно ясно, что именно обязан сделать конкретный должник. Сами же эти действия, составляющие содержание имущественного оборота (товарообмена), всегда так или иначе преследуют имущественные цели, выражают тот или иной имущественный интерес].

    В развитом товарообмене предметом обязательства может быть и воздержание от конкретных действий.

    Например, сторонами договора комиссии может быть установлено обязательство услугополучателя-комитента не заключать комиссионных сделок по реализации на данной территории таких же товаров с другими услугодателями-комиссионерами (п. 2 ст. 990 ГК), а на участника подрядного договора специальным соглашением может быть возложена обязанность неразглашения полученной от контрагента информации о новых решениях и технических знаниях (ст. 727 ГК). Наиболее широко обязательства в виде воздержания от действий применяются при создании и использовании объектов исключительных прав ("интеллектуальной" и "промышленной собственности").

    Таким образом, обязательство представляет собой оформляющее акт товарообмена относительное гражданское правоотношение, в котором один участник (должник) обязан совершить в пользу другого участника (кредитора) определенное действие имущественного характера либо воздержаться от такого действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности.

    Аналогичное по сути определение обязательства закреплено и в п. 1 ст. 307 ГК, с тем лишь отличием, что законодатель не использует в нем сугубо научные категории правоотношения и товарного обмена, а также иллюстрирует возможный предмет обязательства примерным перечнем действий. Существо обязательства сводится к обязанию конкретных лиц к определенному поведению в рамках имущественного (гражданского) оборота, т.е. к тем или иным формам товарообмена. Для него характерно "состояние связанности одного лица в отношении другого"*(9). Действительно, обязательственное правоотношение как бы "обвязывает", сплетает своих участников определенными узами (на чем, в частности, был основан отмечавшийся историками отечественного права старинный обряд связывания рук договаривающихся сторон и наименование самого договора "суплеткой"). Такой подход к сущности обязательства, характерный для континентальной правовой системы, проистекает из представлений римского частного права об обязательстве как об определенных "правовых оковах" (vinculum juris), в силу которых лицо принуждается к исполнению какого-либо дела.

    Традиционно поэтому принято считать, что субъективное обязательственное право есть "право на действие другого лица"*(10), которое дает возможность господства над поведением должника, а в древности - даже и над самим должником (тогда как вещное право, прежде всего право собственности, позволяет осуществлять лишь господство над вещью). В современных условиях обязание должника к определенному поведению (действию или, реже, к воздержанию от действия) означает, что кредитор вправе требовать от него исполнения под угрозой применения мер гражданско-правовой (имущественной) ответственности (ст. 396 ГК).

    В зависимости от основания возникновения все обязательства делятся на два типа:

    • договорные обязательства;

    • внедоговорные обязательства

    Договорные обязательства возникают на основе заключенного договора, а внедоговорные обязательства предполагают в качестве своего основания другие юридические факты. Содержание договорных обязательств определяется не только законом, но и соглашением лиц, участвующих в обязательстве. Содержание же внедоговорных обязательств зависит только от закона или закона и воли одной из сторон в обязательстве. Юридическая общность договорных обязательств позволяет к тому же выделить значительное количество общих норм права, в равной мере применимых ко всем многочисленным и разнообразным договорным обязательствам. Совокупность этих правовых норм образует общую часть института договорного права.

    Внутри каждого типа выделяются отдельные группы обязательств. Каждая группа обязательств состоит из различных видов обязательств. Наконец, конкретные виды обязательств делятся на подвиды и формы обязательств.

    Таким образом, как договорные, так и внедоговорные обязательства подразделяются на типы обязательств. Так, в рамках договорных обязательств, в зависимости от характера опосредуемого ими перемещения материальных благ, выделяются следующие типы обязательств:

    • обязательства по реализации имущества;

    • обязательства по предоставлению имущества в пользование;

    • обязательства по выполнению работ;

    • обязательства по перевозкам;

    • обязательства по оказанию услуг;

    • обязательства по расчетам и кредитованию;

    • обязательства по страхованию;

    • обязательства по совместной деятельности;

    • смешанные обязательства

    Внутри внедоговорных обязательств можно выделить две группы:

    • обязательства из односторонних сделок;

    • охранительные обязательства

    Рассмотрим некоторые виды обязательств.

    Так же выделяют:

    3.Обязательства из односторонних действий (Это обязательства, которые возникают из правомерных действий граждан или юридических лиц с которыми закон связывает возникновение обязательствва. Обязательствава возникают из акта волевого поведения (публичного объявления о награде, общества из публичного объявления конкурса. Не является сделкой т.к. действия по спасанию чужих интересов).

    66. Виды обязательств.

    1. В зависимости от основания возникновения все обязательства делятся на два типа:

    1. договорные обязательства;

    1. внедоговорные обязательства

    Договорные обязательства возникают на основе заключенного договора, а внедоговорные обязательства предполагают в качестве своего основания другие юридические факты. Содержание договорных обязательств определяется не только законом, но и соглашением лиц, участвующих в обязательстве. Содержание же внедоговорных обязательств зависит только от закона или закона и воли одной из сторон в обязательстве. Юридическая общность договорных обязательств позволяет к тому же выделить значительное количество общих норм права, в равной мере применимых ко всем многочисленным и разнообразным договорным обязательствам. Совокупность этих правовых норм образует общую часть института договорного права.

    Внутри каждого типа выделяются отдельные группы обязательств. Каждая группа обязательств состоит из различных видов обязательств. Наконец, конкретные виды обязательств делятся на подвиды и формы обязательств.

    Таким образом, как договорные, так и внедоговорные обязательства подразделяются на типы обязательств. Так, в рамках договорных обязательств, в зависимости от характера опосредуемого ими перемещения материальных благ, выделяются следующие типы обязательств:

    • обязательства по реализации имущества;

    • обязательства по предоставлению имущества в пользование;

    • обязательства по выполнению работ;

    • обязательства по перевозкам;

    • обязательства по оказанию услуг;

    • обязательства по расчетам и кредитованию;

    • обязательства по страхованию;

    • обязательства по совместной деятельности;

    • смешанные обязательства

    Внутри внедоговорных обязательств можно выделить две группы:

    • обязательства из односторонних сделок;

    • охранительные обязательства

    Рассмотрим некоторые виды обязательств.

    Так же выделяют:

    3.Обязательства из односторонних действий (Это обязательства, которые возникают из правомерных действий граждан или юридических лиц с которыми закон связывает возникновение обязательствва. Обязательствава возникают из акта волевого поведения (публичного объявления о награде, общества из публичного объявления конкурса. Не является сделкой т.к. действия по спасанию чужих интересов).

    2. По экономическим целям, которые преследуют участники этих обязательств:

      1. Обязательства по приобретение вещи в собственность:

    а) купля-продажа

    б) мена и т.д.

    2)Получить чужую вещь во временное владение и пользование.

    • ссуда

    • наем и т.д.

    3) обязательства по выполнению работ

    4)оказание услуг

    5) кредитные обязательства

    6) совместной деятельности обязательства

    7) охранительные обязательства

    Внутри каждой группы преследуются одни цели, однотипные. К однотипным – правила ( в том числе по аналогии).

    3. По тому как в рамках обязательства распределяются права и обязанности.

    1. Взаимные, обычные, двухсторонне обязывающие (Каждая из сторон располагает и правами и обязанностями).

    2. Односторонние, или односторонние не обязывающие (Одна из сторон занимает место кредитора и располагает только правами и никакими обязанностями. Другая из сторон занимает место должника и располагает только обязанностями и никакими правами).

    4. С точки зрения определенности предмета исполнения выделяются альтернативные и факультативные обязательства. Здесь дело касается ситуаций, когда предметом обязательства становится совершение должником не одного, а нескольких конкретных действий. В альтернативном обязательстве (от лат. alternare - чередоваться, меняться) должник обязан совершить для кредитора одно из нескольких действий, предусмотренных законом или договором, например передать вещь или уплатить денежную сумму.

    5. Обязательства подразделяются также на основные (главные) и дополнительные (зависимые, или акцессорные - от лат. acces-sorius - дополнительный, привходящий). Дополнительные обязательства обычно обеспечивают надлежащее исполнение главных обязательств, например обязательства по выплате неустойки или по залогу имущества обеспечивают своевременный и полный возврат банковского кредита. Поскольку они целиком зависят от главных обязательств и теряют смысл в их отсутствие, закон говорит, что недействительность акцессорного обязательства не влечет недействительности основного обязательства, но недействительность главного обязательства ведет к недействительности зависимого обязательства, если иное прямо не предусмотрено законом (п. 2 и 3 ст. 329 ГК). Прекращение основного обязательства во всех случаях ведет к прекращению дополнительного обязательства.

    67. Множественность лиц в обязательстве: понятие, виды множественности, основания возникновения.

    Множественность лиц (немного в ст. 308, 321, 322, 399 и т.д.) - это участие хотя бы на одной стороне более 1 лица.

    Обязательства со множественностью лиц – это обязательство, в котором на стороне должника или кредитора выступает несколько лиц.

    Виды множественности:

    1) Активная (несколько лиц на стороне кредитора).

    2) Пассивная (несколько лиц на стороне должника).

    3) Смешанная.

    Основания множественности:

    а) по основаниям, предусмотренным в законе (пример в теме 151).

    б) из договора, который породил это обязательство.

    Виды множественности:

    1) Долевая (ст. 321). Каждый за себя, никто за всех.

    2) Солидарная (ст. 322). Все за всё.

    3) Субсидиарная множественность ( дополнительная). Возможно только на стороне должника. Есть 2 вида должников: основной и субсидиарный. Сначала кредитор предъявляет требование к одному и если он его не удовлетворяет то он имеет право обратить свое требование к субсидиарному. Субсидиарная ответственность может быть установлена законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

    Вид множественности определяется либо законом либо договором. При отсутствии определения он выбирается посредством презумпций (ст. 321 и 322):

    1) Для сферы предпринимательской деятельности - призумпция солидарной множественности.

    2) Для иной сферы - долевая множественность.

    В случае солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать:

    • Исполнения обязательства:

    А) От всех должников совместно.

    Б) От любого из них в отдельности (как полностью, так и в части долга).

    • Возмещение недополученного у одного из должников от остальных солидарных должников.

    Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных от исполнения обязательства кредитору. Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом своей доли.

    Отличительные черты солидарного требования кредиторов:

    • Любой кредитор вправе предъявить должнику требование в полном объеме.

    • До предъявления требования должник вправе исполнить обязательство любому из кредиторов по своему усмотрению.

    • Исполнение обязательства полностью одному из кредиторов освобождает должника от исполнения остальным.

    • Кредитор, получивший исполнение обязательства, обязан возместить причитающееся другим кредиторам в равных долях, если иное не вытекает из отношений между ними (например, из соглашения об ином распределении долей).

    68. Перемена лиц в обязательстве: понятие, виды.

    Существует только доктринальное понятие перемены, скорректированное судебной практикой:

    " При перемене происходит появление нового лица в обязательстве при неизменности содержания обязательства. Лицо - прежний участник обязательства либо из него выбывает, тогда перемена означает замену старого участника на нового, либо при перемене старый участник остается на месте, поскольку произошел акт передачи только части долга или части права".

    Случаи перемены кредитора в обязательстве:

    1. Универсальное правопреемство (реорганизация юридического лица, наследование).

    2. Частичное (сингулярное) правопреемство, то есть переход от одного лица к другому какого-то одного конкретного права:

    • По решению суда.

    • Вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, к которому переходит право требования.

    • При суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая (суброгация – это переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение в связи с наступлением страхового случая, права требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования).

    • В результате уступки требования.

    • В иных предусмотренных законом случаях.

    Основания для перемены:

    а) Перемена в силу закона (смерть, наследование, реорганизация юридического лица и другие).

    б) По договору между старым и новым участником.

    На стороне кредитора перемена осуществляется путем договора Цессии ( договор уступки права требования). Сторонами являются цедент (старый кредитор) и цессионарий (новый кредитор). Должник не участвует в этом договоре, воля его безразлична, но он должен быть извещен.

    Уступка права требования (цессия) – это соглашение между первоначальным и новым кредитором о переходе к последнему права требования по конкретному обязательству. Она совершается в той же форме, что и сделка, права по которой уступаются.

    Особенности уступки права требования:

    • Право переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех же условиях, если иное не установлено законом или договором.

    • По общему правилу требуется не согласие должника, а его простое уведомление.

    • Первоначальный кредитор отвечает только за действительность требования, а не за неисполнение его должником (например, он не несет ответственности за неисполнение должником своей обязанности вследствие несостоятельности).

    Не допускается уступка требования:

    • Без согласия должника, если личность кредитора имеет для него существенное значение.

    • Если она противоречит закону, иным правовым актам или договору.

    Перемена должника в обязательстве, не носящем строго личный характер, происходит в случаях:

    • Универсального правопреемства (в этом случае кредитор обычно имеет право требовать досрочного исполнения обязательства, расторжения обязательства и возмещения убытков).

    • Перевода долга, то есть соглашения между должником и третьим лицом о переходе на последнего долга по конкретному обязательству, перевод долга допускается только с согласия кредитора.

    Перевод долга осуществляется в той же форме, что и сделка, обязанности по которой переводятся. Обязанности должника переходят без каких-либо изменений, поэтому новый должник вправе выдвинуть возражения против требований кредитора, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником.

    Регрессное обязательство – это обязательство, в силу которого кредитор вправе предъявить требование к должнику уплатить переданную третьему лицу денежную сумму (или иное имущество), уплаченную (переданную) кредитором третьему лицу за (или по вине) должника. Пример – обязанность должника выплатить поручителю долг, уплаченный последним кредитору вместо несостоятельного в тот момент должника.

    69. Понятие, значение и принципы исполнения обязательств.

    Исполнение обязательств – это совершение должником действий, составляющих его обязанность (передача имущества, оказание услуг и т.п.), либо предусмотренное условиями обязательства воздержание от совершения определенных действий.

    Значение исполнения зависит от его характера, здесь заявляется 2 возможных варианта исполнения:

    а) Надлежащие - в полном соответствии со статьей 408 ГК РФ прекращает свое обязательство.

    б) Ненадлежащее - судьбу обязательства в случае ненадлежащего исполнения решают нормы статьи 396 (п.1). В случае ненадлежащего исполнения обязательство сохраняется, а у должника в дополнении к основной возникает обязанность уплатить неустойку и покрыть убытки.

    Общие правила (принципы) - требования, закрепленные в законе, которым должно соответствовать поведение должника. Называются общими поскольку сформулированы в общих положениях об обязательствах и имеют универсальное применение для всех обязательств.:

    Формально законодательная норма есть - ст. 309, однако по сути там лишь одно требование - требование надлежащего исполнения.

    Принципы:

    1. Надлежащего исполнения обязательства, то есть исполнение его в полном соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными, обычно предъявляемыми требованиями.

    2. Исполнения обязательства в натуре, то есть совершение должником именно тех действий, которые предусмотрены условиями обязательства без замены их возмещением убытков или уплатой денежной суммы. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, тогда как уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных неисполнением обязательств, наоборот, освобождают должника от исполнения обязательства в натуре.

    3. Недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства или одностороннего изменения его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

    Исполнение обязательства должно также подчиняться принципам разумности и добросовестности как общим принципам осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей (п. 3 ст. 10 ГК). В соответствии с принципом разумности, например, обязательства должны исполняться "в разумный срок" (если точный срок их исполнения не предусмотрен и не может быть определен по условиям конкретного обязательства); кредитор вправе "за разумную цену" поручить исполнение обязательства третьему лицу за счет неисправного должника; кредитор должен принять "разумные меры" к уменьшению убытков, причиненных ему неисправным должником, и т.д. На принципе добросовестности, в частности, основаны императивные правила исполнения подрядных обязательств об "экономном и расчетливом использовании" подрядчиком материала, предоставленного заказчиком (п. 1 ст. 713 ГК), и о необходимости содействия заказчика подрядчику в выполнении работы (п. 1 ст. 718 ГК). При исполнении договорных обязательств, возникающих в международном коммерческом обороте, обязательными признаются принципы "добросовестности и честной деловой практики", а также взаимного сотрудничества сторон*(33).

    Элементы надлежащего поведения:

    1) Надлежащее лицо: Кредитор и должник, а также 3ие лица, если они есть.

    2) Надлежащий предмет: вещь, действие или право требования. Замена, по общему правилу, не допускается. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом или договором.

    3) Надлежащее место исполнения обязательства: Место исполнения - это место совершения должного действия. Если условия договора не определяют этот момент, то смотрим статью 316. Общим правилом является место нахождения должника.

    4) Срок исполнения обязательства - момент или отрезок времени, в который или в течении которого должник обязан совершить действие. Правила статьи 314.

    5) Способ исполнения обязательства - порядок совершения действий; приемы, которыми должен руководствоваться должник при исполнении обязательства и т.д.

    70. Субъекты исполнения обязательств. Третьи лица в обязательствах. Способы исполнения обязательств.

    Субъекты - кредитор и должник, а также 3ие лица, если они есть.

    Обязательство должно быть исполнено надлежащему лицу:

    • Кредитору.

    • Или указанному им третьему лицу.

    При исполнении обязательства должник вправе потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им лицом.

    Кредитор вправе требовать исполнения обязательства от строго определенного лица (должника). Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из существа правоотношения. В этом случае кредитор не вправе отказаться от принятия исполнения.

    Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника (право аренды, залога и т.п.) вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет удовлетворить требования кредитора без согласия должника. В этом случае к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству.

    3ие лица в обязательстве.

    3ие лица не участвуют в обязательствах на сторонах, это не со-кридторы и не со-должники, они не образуют множественности, не образуют перемены. Кроме того, 3ие лица не являются представителями сторон, они действуют только в своих интересах и от своего имени.

    Они участвуют в исполнении чужого для них обязательства либо на стороне кредитора либо на стороне должника.

    3Ие лица на стороне кредитора:

    имеют право требовать от должника исполнения в свой адрес. Основание - особый договор.

    Договор в пользу 3его лица. Заключают между собой кредитор и должник, 3ее лицо в нем не участвует, но оно там оговаривается.

    Как правило основой для такого договора является наличие другого обязательства с участием этого кредитора и 3его лица.

    3Ие лица на стороне должника:

    вправе исполнить обязательство за должника, а кредитор обязан принять исполнение, предложенное этим лицом.

    Договор с должником: должник возлагает исполнение своих обязательств на 3ее лицо, а 3ее лицо соглашается с этим.

    3ее лицо действует в своих интересах, которые продиктованы его обязательством с должником, в котором оно должно.

    Так же может быть по инициативе 3его лица, согласие должника не требуется. Такая инициатива основана на основе угрозы интересам 3его лица. Угроза интересам заключается в том, что 3ее лицо может утратить имущество, если должник не выполняет своих обязанностей.

    Способ исполнения обязательства – порядок совершения должником действий по исполнению обязательства.

    По общему правилу обязательства должно быть исполнено полностью, поэтому кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства.

    Должник вправе исполнить обязательства путем внесения денег или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда, если обязательство не может быть исполнено непосредственно кредитору вследствие:

    • Отсутствия кредитора в месте исполнения обязательства.

    • Недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя.

    • Отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором (в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и третьими лицами).

    • Уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

    Исполнение обязательства одной стороной, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной, называется встречным (встречным представлением).

    В случае непредставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков (например, продавец товара вправе отказаться от исполнения своей обязанности по передаче вещи в случае неисполнения покупателем предусмотренного договором условия о её предварительной оплате).

    Существует 2 момента, по которым законодатель предлагает нам общие правила:

    1. Способ исполнения денежных обязательств:

    а) Валюта платежа (валюта исполнения денежного обязательства) - рубль, если иное не установлено условиями обязательства (ст. 317 -> ст. 140).

    б) Ст. 861 предлагает решение о способах расчета - налично или безналично ( если с участием граждан, то наличными; если с участием юр. лиц, то безналичными).

    в) Очередность погашения долга при недостаточности суммы платежа: ст. 319 предлагает общее правило:

    1) Проценты.

    2) Основной долг.

    Возможность дробления исполнения. Нормы статьи 311: Дробить можно если предусмотрено условиями обязательства, если не предусмотрено, то всё сразу.

    71. Место и срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение. Просрочка должника и просрочка кредитора.

    Место исполнения обязательства - это место совершения должного действия.

    Место исполнения обязательства обычно определяется в договоре. Если же оно не явствует из условий договора или существа обязательства, то применяются правила ст. 316 ГК РФ. В этом случае исполнение должно быть произведено:

    • По обязательству передать недвижимое имущество – в месте нахождения имущества.

    • По обязательству передать товар, предусматривающему его перевозку – в месте сдачи товара первому перевозчику для доставки его кредитору.

    • По другим обязательствам предпринимателя передать товар – в месте изготовления или хранения товара.

    • По денежным обязательствам – в месте жительства кредитора – физического лица либо в месте нахождения кредитора – юридического лица.

    • По всем другим обязательствам – в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо – в месте его нахождения.

    Срок исполнения обязательства - момент или отрезок времени, в который или в течении которого должник обязан совершить действие. Правила статьи 314.

    Обязательство должно быть исполнено в установленный срок.

    Обязательство с определенным сроком исполнения должно быть исполнено:

    • В установленный день исполнения.

    • В любой момент времени в пределах периода, установленного для его исполнения.

    Если обязательство не предусматривает срок его исполнения и инее содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.

    Досрочное исполнение обязательства возможно:

    • Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа.

    • Для обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, только в случаях, когда это предусмотрено законом, иными правовыми актами, договором либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства.

    Неисполнение обязательства в установленный срок называется просрочкой исполнения.

    72. Понятие гражданско-правового договора, его значение.

    гл 27, 28 и 29 ГК РФ.

    Договор - понятие многозначное:

    1. Договор - сделка как одно из оснований возникновения обязательства.

    Договором называется лишь 2х или многосторонние сделки (ст. 154 ГК РФ).

    Договор - это соглашение 2х или более лиц о возникновении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п.1 ст. 420 ГК РФ).

    Договор - один из видов оснований возникновения обязательства.

    2. Договор - это документ, который фиксирует договор или сделку.

    3. Договор - то договорное обязательство, которое возникло из договора сделки.

    В современном гражданском праве само понятие договора стало многозначным.

    1) Во-первых, договор рассматривается как совпадающее волеизъявление (соглашение) его участников (сторон), направленное на установление либо изменение или прекращение определенных прав и обязанностей.

    С этой точки зрения он является сделкой - юридическим фактом, главным основанием возникновения обязательственных правоотношений (п. 2 ст. 307 ГК). Исходя из этого, всякая дву- или многосторонняя сделка считается договором (п. 1 ст. 154 ГК), а к самим договорам применяются соответствующие правила о сделках, в том числе об их форме (п. 2 ст. 420 ГК).

    2) Во-вторых, понятие договора применяется к правоотношениям, возникшим в результате заключения договора (сделки), поскольку именно в них существуют и реализуются субъективные права и обязанности сторон договора.

    Когда, например, речь идет о договорных связях, об исполнении договора, ответственности за его неисполнение и т.п., имеются в виду договорные обязательства. На данные правоотношения распространяются поэтому общие положения об обязательствах (п. 3 ст. 420 ГК).

    3)Наконец, в-третьих, договор часто рассматривается и как форма соглашения (сделки) - документ, фиксирующий права и обязанности сторон. Такое понимание договора является достаточно условным, ибо соглашение сторон может быть оформлено отнюдь не только в форме единого документа, подписанного всеми участниками (см. ст. 158 и 434 ГК). Но в случае наличия такого документа он всегда именуется договором (а во внешнеэкономическом обороте - контрактом).

    Если говорить о законодательном определении данного понятия, то действующий закон признает договором соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК).

    В данном смысле договор представляет собой разновидность сделки и характеризуется двумя основными чертами:

    - во-первых, наличием согласованных действий участников, выражающих их взаимное волеизъявление;

    - во-вторых, направленностью данных действий (волеизъявления) на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей сторон.

    Значение договора:

    • Договор – одно из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей.

    • Часто под договором понимается не просто юридический факт, а само правоотношение, возникающее из соглашения сторон.

    • Договор – основной способ оформления отношений участников гражданского оборота.

    • Договоры опосредуют движение объектов гражданских прав от одних субъектов к другим (передача имущества, уплата денег, выполнение работ и прочее).

    • Договором определяется объем прав и обязанностей участников правоотношения, порядок и условия исполнения обязательства, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

    • Договоры позволяют выявить истинные потребности участников гражданского оборота в определенных товарах, работах, услугах.

    73. Содержание договора. Толкование договора.

    Содержание договора как соглашения (сделки) составляет совокупность согласованных его сторонами условий, в которых закрепляются права и обязанности контрагентов, составляющие содержание договорного обязательства.

    В письменных договорах условия излагаются в виде отдельных пунктов. К основному тексту письменного договора могут, кроме того, добавляться различные согласованные сторонами приложения и дополнения, также входящие в его содержание в качестве составных частей договора. Наличие приложений, конкретизирующих содержание договора, должно оговариваться в его основном тексте. (примеры) Такие приложения становятся необходимыми частями, например, для большинства договоров поставки, строительного подряда, на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, банковского счета и др. Дополнения обычно в том или ином отношении меняют содержание отдельных условий договора.

    Среди условий договора необходимо выделять существенные условия.

    Существенными признаются все условия договора, которые требуют согласования, ибо при отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному из них договор признается незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК), т.е. несуществующим.

    Это условия, которые закон считает необходимыми и достаточными для возникновения того или иного договорного обязательства. Существенными закон признает:

    - условия о предмете договора;

    - условия, прямо названные в законе или иных правовых актах как существенные;

    - условия, необходимые для договоров данного вида*(184);

    - условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

    1) Условия о предмете договора индивидуализируют предмет исполнения (например, наименование и количество поставляемых товаров), а нередко определяют и характер самого договора. Так, условие о возмездной передаче индивидуально-определенной вещи характеризует договор купли-продажи, а о ее изготовлении - договор подряда. При отсутствии четких указаний в договоре на его предмет исполнение по нему становится невозможным, а договор, по сути, теряет смысл и потому должен считаться незаключенным.

    2) В ряде случаев закон сам называет те или иные условия договора в качестве существенных. Например, в ст. 942 ГК прямо указаны существенные условия договора страхования, а в ст. 1016 ГК перечислены существенные условия договора доверительного управления имуществом.

    3) Иногда закон обязывает включить в договор то или иное условие, прямо не называя его существенным. Так, условие о размере вклада каждого из участников полного товарищества должно содержаться в учредительном договоре такого товарищества в силу п. 2 ст. 70 ГК, а в договоре простого товарищества оно необходимо в силу его природы, предполагающей соединение вкладов участников (п. 1 ст. 1041 ГК). В обоих случаях речь, несомненно, идет о существенном условии.

    4) Участник будущего договора может заявить о своем желании включить в его содержание какое-либо условие, само по себе не являющееся необходимым для данного договора, например предложить облечь его в нотариальную форму и распределить между сторонами расходы по оплате пошлины, хотя по закону такая форма и не является обязательной для договоров данного вида. Данное условие также становится существенным, ибо при отсутствии соглашения по нему не получится совпадающего волеизъявления сторон и договор придется считать незаключенным. Из этого следует, что наличие у сторон договора разногласий по любому из его условий превращает последнее в существенное условие, а сам договор - в незаключенный.

    Толкование договора.

    Иногда отдельные условия (пункты) письменного договора по разным причинам формулируются сторонами неясно или неполно, что может повлечь возникновение разногласий и конфликтов между ними. В таких случаях приходится использовать специальные правила толкования договора. При этом обычно выявляется несоответствие между внутренней волей стороны договора, желавшей определенного результата, и внешней формой ее выражения (волеизъявлением), закрепленной текстом договора. Тогда возникает вопрос: чему же следует отдать предпочтение - действительной воле стороны или зафиксированному в договоре ее волеизъявлению?

    По этому поводу как в литературе, так и в различных правопорядках обосновывались различные, нередко прямо противоположные подходы*(190). Дело в том, что если предпочтение будет отдано воле стороны, то могут пострадать интересы контрагента и гражданского оборота в целом, ибо окажется, что волеизъявление, воспринятое контрагентом, может и не иметь юридического значения. С другой стороны, предпочтение, отданное волеизъявлению, означает переход на формальные позиции и может поставить в затруднительное положение более слабую (в частности, добросовестно заблуждавшуюся) сторону.

    Действующий ГК в принципе исходит из приоритета волеизъявления, защищая интересы имущественного оборота. Поэтому при толковании договора судом он должен прежде всего принимать во внимание буквальное значение содержащихся в тексте слов и выражений (ч. 1 ст. 431 ГК). Устанавливая содержание конкретного условия при его неясности, суд сопоставляет его с содержанием других условий и общим смыслом договора. Разумеется, речь при этом идет о толковании действительного договора, не оспариваемого контрагентом по мотиву пороков воли, например заблуждения (ст. 178 ГК).

    Если же такой подход не позволяет установить содержание договорного условия, суд должен выяснить действительную общую волю сторон (а не волю каждой из них), принимая во внимание не только текст договора, но и его цель, переписку контрагентов и их последующее поведение, практику их взаимоотношений ("заведенный порядок"), обычаи делового оборота (ч. 2 ст. 431 ГК). При неясности содержания конкретного условия договора предпочтение должно быть отдано толкованию, представленному контрагентом стороны, ссылающейся на неясное условие или сформулировавшей его, ибо последняя несет риск возможной неясности избранной ею или согласованной с ней формулировки*(191).

    74. Виды гражданско-правовых договоров.

    Традиционно, по существу со времен римского частного права, по направленности на определенный результат выделяются такие типы договоров (договорных обязательств), как договоры, направленные на передачу имущества в собственность (или в иное вещное право) либо в пользование, на производство работ или на оказание услуг, которые затем подразделяются на отдельные виды и подвиды по различным юридическим критериям (например, по объему передаваемых контрагенту имущественных прав и др.). Данное деление договоров как обязательств составляет их основную, "базовую" классификацию, отраженную в законе.

    Так, в системе второй части ГК, посвященной отдельным видам обязательств, четко просматривается традиционная четырехчленная типизация договорных обязательств на договоры по отчуждению имущества (гл. 30-33), по передаче его в пользование (гл. 34-36), по производству работ (гл. 37-38) и по оказанию услуг (гл. 39-53). На этой основе затем выделено 26 отдельных видов договоров, 6 из которых, в свою очередь, разделены на подвиды (число которых достигает 30).

    1) Она дополняется классификацией договорных обязательств по иным основаниям. С этой точки зрения прежде всего выделяются договоры односторонние и двусторонние.

    В одностороннем договоре у одной из сторон имеются только права, тогда как у другой - исключительно обязанности. Примером такого договора является договор займа, в котором у заимодавца есть только право, а у заемщика - только обязанность (п. 1 ст. 807 ГК).

    В отличие от этого в двустороннем договоре у каждой из сторон есть и права и обязанности (например, у продавца и покупателя в договоре купли-продажи).

    Односторонний договор есть не что иное, как простое (одностороннее) обязательство, участник которого является либо кредитором, либо должником, тогда как в сложном двустороннем обязательстве каждый из участников одновременно выступает в роли и кредитора и должника.

    2) Кроме того, выделяются договоры в пользу третьего лица (ст. 430 ГК), которым противопоставляются все остальные договоры как "договоры в пользу контрагента" (кредитора), а также дополнительные, или акцессорные, договоры, обеспечивающие исполнение "основных" договоров (например, договор о залоге или о поручительстве). Как и в предыдущих случаях, речь здесь, по сути, идет о соответствующих разновидностях договорных обязательств.

    3) По субъектному составу обособляются предпринимательские договоры и договоры с участием граждан-потребителей, которые имеют особый правовой режим. Однако такое различие не может быть проведено последовательно для всех гражданско-правовых договоров, ибо многие из них могут иметь различный субъектный состав и в зависимости от этого способны быть и предпринимательскими, и "потребительскими" (например, кредитные договоры и другие банковские сделки)*(181).

    4) Из принципа свободы договора вытекает возможность заключения договоров как предусмотренных, так и не предусмотренных законодательством. На этом основано деление договоров на поименованные (названные в ГК или в ином законе) и непоименованные (неизвестные закону, но не противоречащие общим началам и смыслу гражданского законодательства). Такие договоры иногда называют также договорами sui generis ("своего", т.е. особого, "рода") или "нетипичными договорами".

    К ним применяются нормы о наиболее сходном с конкретным договором виде или типе договоров (в чем, между прочим, проявляется практическое значение типизации договорных обязательств) и общие положения обязательственного (договорного) права, т.е. правило об аналогии закона, а при невозможности этого - аналогия права. Этим непоименованные (нетипичные) договоры отличаются от смешанных договоров, которые представляют собой определенный "набор" известных договорных обязательств, что в соответствии с п. 3 ст. 421 ГК влечет применение к ним в соответствующих частях конкретных правил об этих поименованных договорах и тем самым исключает всякую аналогию.

    5) Классификации осуществляются по наличию каких-то особых свойств (признаков):

    1) Обычные.

    2) Особенные.

    а) Публично-правовой договор.

    Особенности:

    - Особый субъект на стороне должника, который обязан передать товар, выполнить работу или оказать услугу. Этот субъект - непременно коммерческая организация.

    - Особые условия заключения договора. Данная коммерческая организация обязана заключить договор с каждым обратившимся.

    ^данные условия вытекают из закона и иных НПА, а также учредительных документов.

    Значение данной классификации:

    - Коммерческая организация обязана заключить договор. Неисполнение этой обязанности - нарушение закона, при котором возможно принуждение к заключению договора.

    - Унификация условия данного договора. Льготы, привелегии и дискриминация запрещены.

    б) Договоры присоединения.

    Особенности:

    - Способ формирования условий. В договорах присоединения условие целиком формирует одна сторона и выражает их в формулярах. Вторая сторона может либо согласиться на эти условия либо отказаться от заключения договора. Она лишена возможности участия в формировании условий договора.

    Законодатель признает значение данной конструкции только когда присоединяющаяся сторона не осуществляет в этом договоре предпринимательскойй деятельности.

    За присоединяющимся признается "право на невнимательность": присоединившийся может в судебном порядке требовать расторжения либо изменения договора по следующему основанию: если в этом договоре ему были предложены дискрмиминирующие условия по сравнению с обычными.

    в) Предварительный договор.

    Особенности:

    - Предметом является другой основной договор.

    Значение:

    В течении срока действия предварительного договора каждая из сторон может потребовать от другой стороны заключения основного договора на условиях предварительного. 2ая сторона обязана этот договор заключить, в случае чего принудительно на основании судебного решения.

    75. Форма договора. Способы заключение договора.

    Договоры как дву- и многосторонние сделки совершаются устно или в письменной форме.

    Если иное не установлено соглашением сторон, в устной форме могут совершаться договоры, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и договоров, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность. Договоры, заключаемые между юридическими лицами, а также между ними, с одной стороны, и гражданами – с другой, должны быть нотариально удостоверены.

    Форма договора может быть определена по соглашению сторон. Если, например, сторонами достигнуто соглашение о нотариальной форме. То он будет считаться заключенным лишь после совершения на тексте удостоверительной надписи нотариусом.

    Заключение договора - достижение сторонами в надлежащей форме соглашения по всем существенным условиям договора в порядке, предусмотренном законодательством.

    Договор считается заключенным при соблюдении двух необходимых условий:

    - сторонами должно быть достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора;

    - достигнутое сторонами соглашение по своей форме должно соответствовать требованиям, предъявляемым к такого рода договорам (ст. 432 ГК).

    2 способа заключения:

    1. Обычный

    2. На торгах.

    1. Обычный порядок заключения договора состоит в том, что одна из сторон направляет другой свое предложение о заключении договора (оферту), а другая сторона, получив оферту, принимает предложение заключить договор (п. 2 ст. 432 ГК).

    Соответственно можно выделить следующие стадии заключения договора:

    1) преддоговорные контакты сторон (переговоры);

    2) оферта;

    3) рассмотрение оферты;

    4) акцепт оферты.

    При этом две стадии: оферта и акцепт оферты - являются обязательными для всех случаев заключения договора. Стадия преддоговорных контактов сторон (переговоров) носит факультативный характер и используется по усмотрению сторон, вступающих в договорные отношения. Что касается стадии рассмотрения оферты ее адресатом, то она имеет правовое значение только в тех случаях, когда законодательство применительно к отдельным видам договоров устанавливает срок и порядок рассмотрения оферты (проекта договора). Например, порядок и срок рассмотрения оферты предусмотрен законодательством в отношении тех договоров, заключение которых является обязательным для одной из сторон (ст. 445 ГК).

    1) Оферта: Под офертой понимается предложение заключить договор (ст. 435 ГК).

    Такое предложение должно отвечать следующим обязательным требованиям:

    - во-первых, быть адресованным конкретному лицу (лицам);

    - во-вторых, быть достаточно определенным;

    - в-третьих, выражать намерение сделавшего его лица заключить договор с адресатом, которым будет принято предложение;

    - в-четвертых, содержать указание на существенные условия, на которых предлагается заключить договор.

    По форме оферта может быть самой различной: письмо, телеграмма, факс и т.д. Офертой может служить и разработанный стороной, предлагающей заключить договор, проект такого договора.

    Направление оферты связывает лицо, ее пославшее.

    Оферте (направленной и полученной адресатом) присуще еще одно важное свойство - безотзывность. Принцип безотзывности оферты, т.е. невозможности для лица отзывать свое предложение о заключении договора в период с момента получения его адресатом и до истечения установленного срока для ее акцепта, сформулирован в виде презумпции (ст. 436 ГК). Право лица, направившего оферту, отозвать ее (отказаться от предложения) может быть предусмотрено самой офертой. Возможность отказа от сделанного предложения может также вытекать из существа самого предложения или из обстановки, в которой оно было сделано.

    2) Акцепт

    Акцепт, т.е. ответ лица, которому была направлена оферта, о принятии ее условий, должен быть полным и безоговорочным (ст. 438 ГК).

    Акцепт может быть выражен не только в форме письменного ответа (включая сообщение по факсу, с помощью телеграфа и других средств связи). В случае, если предложение заключить договор было выражено в форме публичной оферты, к примеру путем помещения товара на прилавке или в витрине магазина либо в торговый автомат, акцептом могут быть фактические действия покупателя по оплате товара. В определенных ситуациях акцептом могут быть признаны и другие действия контрагента по договору (заполнение карты гостя и получение квитанции в гостинице, приобретение билета в трамвае и т.п.).

    Требования к акцепту:

    1) Полнота.

    2) Безусловность (отсутствие каких-либо дополнительных условий).

    3) Своевременность.

    Ответ, не соответствующий одному из этих требований, является новой офертой.

    2. Способ заключения договора на торгах. В данном случае торги это такой способ заключения договора, при которых договор заключается с победителем торгов.

    Победитель определяется в зависимости от вида торгов - аукцион или конкурс. Здесь только один критерий - цена. Аукцион определяется только ценой, а конкурс еще и дополнительными условиями.

    Существенными особенностями отличается такой способ оформления договорных отношений, как заключение договора на торгах (ст. 447-449 ГК). Путем проведения торгов может быть заключен любой договор, если только это не противоречит его существу. Например, невозможно представить заключение подобным способом издательского договора с автором определенного произведения, договора дарения либо договора о совместной деятельности. В то же время не существует препятствий для продажи в порядке проведения торгов какого-либо имущества, включая недвижимость, ценные бумаги, имущественные права (скажем, права аренды помещения) и т.п. К их числу, в частности, относятся:

    - продажа государственного или муниципального имущества на аукционе, в том числе продажа на специализированном аукционе акций созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ;

    - продажа государственного или муниципального имущества на коммерческом конкурсе с инвестиционными и (или) социальными условиями;

    - отчуждение находящихся в государственной или муниципальной собственности акций созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ владельцам государственных или муниципальных ценных бумаг, удостоверяющих право приобретения таких акций (ст. 16 Закона о приватизации).

    При продаже вещей или имущественных прав на открытых торгах договор должен быть заключен с лицом, выигравшим торги. Заключение такого договора - обязанность продавца, поэтому в случае необоснованного уклонения от заключения договора победитель торгов вправе потребовать понуждения продавца к его заключению, а также возмещения убытков, вызванных уклонением от заключения договора.

    В определенных случаях, предусмотренных законом, договоры о продаже имущества, в том числе имущественных прав, могут заключаться только путем проведения торгов. В частности, среди способов приватизации государственного и муниципального имущества имеются такие, которые могут быть реализованы исключительно путем проведения открытых торгов.

    76. Свобода договора. Заключения договора в обязательном порядке.

    Свобода договора.

    Договорные отношения субъектов гражданского права основаны на их взаимном юридическом равенстве, исключающем властное подчинение одной стороны другой. Следовательно, заключение договора и формирование его условий по общему правилу должно носить добровольный характер, базирующийся исключительно на соглашении сторон и определяемый их частными интересами. На этой основе формируется одно из основополагающих начал частноправового регулирования - принцип свободы договора (п. 1 ст. 1 ГК), который по своему социально-экономическому значению стоит в одном ряду с принципом признания и неприкосновенности права частной собственности.

    Свобода договора проявляется в нескольких различных аспектах:

    1) Во-первых, это - свобода в заключении договора и отсутствие понуждения к вступлению в договорные отношения (п. 1 ст. 421 ГК). Иначе говоря, субъекты гражданского права сами решают, заключать им или не заключать тот или иной договор, поскольку никто из них не обязан вступать в договор против своей воли.

    Принудительное заключение договора допускается лишь как исключение, прямо предусмотренное либо законом (например, для публичных договоров в соответствии с п. 3 ст. 426 ГК), либо добровольно принятым на себя обязательством (например, по предварительному договору в соответствии со ст. 429 ГК).

    2) Во-вторых, свобода договора состоит в свободе определения характера заключаемого договора. Иными словами, субъекты имущественного (гражданского) оборота сами решают, какой именно договор им заключить. Они вправе заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, если только такой договор не противоречит прямым законодательным запретам и соответствует общим началам и смыслу гражданского законодательства (п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 421 ГК).

    Более того, стороны свободны в заключении смешанных договоров, содержащих элементы различных известных разновидностей договора (п. 3 ст. 421 ГК). Например, в договор о поставке товара могут быть включены условия о его страховании, хранении, перевозке, погрузке и выгрузке и т.д., выходящие за рамки традиционной купли-продажи и вместе с тем вовсе не требующие заключения нескольких различных договоров. К такому единому, комплексному договору будут в соответствующих частях применяться правила о тех договорах, элементы которых содержатся в нем.

    3) Наконец, в-третьих, свобода договора проявляется в свободе определения его условий (содержания) (п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК). Стороны договора по своей воле определяют его содержание и формируют его конкретные условия, если только содержание какого-либо условия императивно не определено законом или иными правовыми актами. Так, условие о цене приобретаемого товара согласуется самими контрагентами и лишь в отдельных случаях определяется по установленным государством тарифам, ставкам и т.п. (например, когда дело касается продукции "естественных монополий").

    В развитом рыночном хозяйстве свобода договоров не может иметь абсолютного характера и неизбежно подвергается тем или иным ограничениям, установленным в публичном интересе.

    Прежде всего, договор безусловно должен соответствовать императивным нормам закона и иных правовых актов (п. 1 ст. 422 ГК)*(175), которые в сфере договорных обязательств практически всегда устанавливают те или иные ограничения договорной свободы в общественных и государственных (публичных) интересах. Однако императивные правила закона, принятого после заключения договора, не должны распространяться на условия ранее заключенных договоров, если только сам этот закон прямо не придаст им обратную силу (п. 2 ст. 422 ГК). Подзаконными же актами, включая президентские указы, во всяком случае нельзя предписывать изменения условий заключенных договоров.

    В ряде случаев ограничения договорной свободы вызваны развитием самого рынка, который не сможет нормально функционировать при их отсутствии. Так, ограничиваются возможности монопольных производителей товаров или услуг, которые не вправе навязывать своим контрагентам условия договоров, используя свое выгодное положение и невозможность потребителей обратиться к другим производителям, т.е. нарушая принцип конкуренции*(176).

    Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК, иным законом или добровольно принятым обязательством.

    Заключение договора является обязательным для одной из сторон, в частности, в следующих случаях:

    • При заключении договора в срок, установленный предварительным договором (ст. 429).

    • При заключении публичного договора (ст. 426).

    • При заключении договора с лицом, выигравшим торги (ст. 447).

    Статья 445. Заключение договора в обязательном порядке

    Консультант Плюс: примечание.

    О заключении договора в обязательном порядке см. также пункт 1 статьи 421, статью 426, статью 429, пункт 5 статьи 448 данного Кодекса.

    1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты.

    Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта.

    2. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий.

    При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда.

    3. Правила о сроках, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, применяются, если другие сроки не установлены законом, иными правовыми актами или не согласованы сторонами.

    4. Если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

    Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.

    77. Изменение и расторжение договора.

    Расторжение и изменение договора.

    Ст. 450 предусматривает 3 основания расторжения и изменения:

    1) По соглашению сторон (форма определяется в ст. 452, условие - она должна соответствовать форме самого договора).

    2) Судебный ( по требованию одной из сторон). В данном случае законодателя заботят основания: основания для этого могут быть предусмотрены законом, иными НПА и условиями самого договора.

    3) В порядке одностороннего отказа от его исполнения или одностороннего изменения условий (во внесудебном порядке). Порядок - внесудебный, направляется извещение контрагенту и в момент его получения договор считается измененным или расторгнутым. Такое возможно только в случаях, предусмотренных законом. Договором это может быть предусмотрено только в сфере предпринимательской деятельности.

    Порядок расторжения (изменения) договора зависит от применяемого способа расторжения или изменения договора. При расторжении (изменении) договора по соглашению сторон должен применяться порядок заключения соответствующего договора, а также требования, предъявляемые к форме такого договора, поскольку она должна быть идентичной той, в которой заключался договор (ст. 452 ГК). Правда, законом, иным правовым актом или договором могут быть предусмотрены иные требования к форме соглашения об изменении и расторжении договора. Иное может вытекать и из обычаев делового оборота. Например, договором, содержащим условие о предварительной оплате товаров, может быть предусмотрено, что оплата их в меньшей сумме, чем предусмотрено договором, означает отказ от части товаров, т.е. изменение условия договора о количестве подлежащих передаче товаров. В этом случае несмотря на то, что договор заключался в простой письменной форме, основанием его изменения будет считаться не письменное соглашение сторон, как того требует общее правило, а конклюдентные действия покупателя.

    Обязательным условием изменения или расторжения договора в судебном порядке по требованию одной из сторон является соблюдение специальной досудебной процедуры урегулирования спора непосредственно между сторонами договора. Существо процедуры досудебного урегулирования состоит в том, что заинтересованная сторона до обращения в суд должна направить другой стороне свое предложение изменить или расторгнуть договор. Иск в суд может быть предъявлен только при соблюдении одного из двух условий:

    - либо получения отказа другой стороны на предложение об изменении или расторжении договора;

    - либо неполучения ответа на соответствующее предложение в 30-дневный срок, если иной срок не предусмотрен законом, договором или не содержался в предложении изменить или расторгнуть договор.

    В случае нарушения установленного досудебного порядка урегулирования такого спора суд будет обязан возвратить исковое заявление без рассмотрения.

    При расторжении (изменении) договора вследствие одностороннего отказа одной из сторон от договора необходимо обязательное письменное уведомление контрагента. Указанное требование должно признаваться соблюденным в случае доведения соответствующего уведомления до другой стороны договора посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей установить, что документ исходит от стороны, отказавшейся от договора (от исполнения договора).

    Последствия расторжения или изменения договора состоят в том, что,

    - во-первых, прекращаются либо изменяются обязательства, возникшие из этого договора;

    - во-вторых, определяется судьба исполненного по договору до момента его расторжения (изменения);

    - в-третьих, решается вопрос об ответственности стороны, допустившей существенное нарушение договора, которое послужило основанием его расторжения или изменения.

    В случае расторжения договора обязательства, из него возникшие, прекращаются, если же речь идет об изменении договора, то обязательства сторон сохраняются в измененном виде (п. 1 и 2 ст. 453 ГК), что может означать как их изменение, так и частичное прекращение. Например, в случаях, когда поставщик и покупатель достигают соглашения по вопросу об уменьшении объема поставки, это означает, что изменение договора привело к частичному прекращению обязательств.

    Момент, с которого обязательства считаются измененными или прекращенными, зависит от того, как осуществлено изменение или расторжение договора:

    - по соглашению сторон;

    - по решению суда (по требованию одной из сторон);

    - вследствие одностороннего отказа от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом или договором.

    В первом случае возникшие из договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или расторжении договора. В свою очередь, этот момент должен определяться по правилам, установленным в отношении момента заключения договора (ст. 433 ГК). Данное положение носит диспозитивный характер: из соглашения сторон или характера изменения договора может вытекать иное (например, в самом соглашении сторон о расторжении договора может быть указана дата, с которой обязательства сторон признаются прекращенными). Стороны могут достичь соглашения об изменении договора поставки в отношении последующих или предыдущих периодов поставки. Очевидно, что в данном случае обязательства не могут считаться измененными с момента заключения подобного соглашения. В случае, когда изменение или расторжение договора производится по решению суда, действует императивное правило о том, что обязательства считаются измененными или прекращенными с момента вступления решения в законную силу.

    Если договор был расторгнут или изменен вследствие отказа одной из сторон от договора (от исполнения договора), обязательства, возникшие из такого договора, считаются прекращенными или измененными с момента получения контрагентом уведомления об отказе от договора (от исполнения договора). Что касается судьбы исполненного по договору (переданного имущества, выполненной работы, оказанной услуги и т.п.), то стороны лишены права требовать возвращения того, что было ими исполнено до изменения или расторжения договора (п. 4 ст. 453 ГК). Данная норма носит диспозитивный характер - законом или соглашением сторон судьба исполненного по обязательствам может быть решена по-иному. Например, если требование о расторжении договора предъявлено покупателем в связи с передачей ему продавцом товара ненадлежащего качества, покупатель вправе также, возвратив товар продавцу, потребовать от него возврата уплаченной за него суммы (ст. 475 ГК).

    Расторжение или изменение договора может сопровождаться предъявлением одной из сторон другой стороне требования о возмещении причиненных этим убытков. Однако удовлетворение судом такого требования возможно лишь в случае, когда основанием для расторжения или изменения договора послужило существенное нарушение этой стороной (ответчиком) условий договора (ст. 450 ГК).

    Особый случай представляет собой расторжение или изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК).

    78. Прекращение обязательств: понятие, основания.

    Прекращение обязательства – это прекращение прав и обязанностей сторон, которые составляют содержание обязательства и связывают должника с кредитором.

    Основания прекращения обязательств:

    • Прекращение обязательства надлежащим исполнением (ст. 408 ГК РФ).

    • Зачёт (ст. 410 ГК РФ).

    • Расторжение договора (ст. 450 ГК РФ).

    • Отступное (ст. 409 ГК РФ).

    • Прошение долга (ст. 415 ГК РФ).

    • Невозможность исполнения (ст. 416 ГК РФ).

    • Новация (ст. 414 ГК РФ).

    • Совпадение кредитора и должника в одном лице (ст. 413 ГК РФ).

    • Смерть гражданина или ликвидация юридического лица (ст. 418, 419 ГК РФ).

    • Издание акта государственного органа (ст. 417 ГК).

    Основания прекращение обязательств по воле сторон:

    • Надлежащее исполнение.

    • Отступное.

    • Зачет.

    • Новация.

    • Прощение долга.

    • Расторжение договора.

    1) Обязательств прекращается его надлежащим исполнением, то есть исполнением обязательства в соответствии с законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и обычаями делового оборота. Исполнение обязательства является односторонней сделкой. Исполнение основного обязательства влечет прекращение как основного обязательства, так и обязательства, его обеспечивающего.

    Должник при исполнении обязательства вправе требовать от кредитора расписку, удостоверяющую факт исполнения. Вместе выдачи расписки может быть сделана соответствующая запись в долговом документе при его возврате должнику. В случае невозможности возврата долгового документа в расписке должна быть сделана соответствующая запись. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства.

    2) Отступное – это прекращение обязательства, когда по соглашению сторон исполнение обязательства заменяется передачей определенного материального эквивалента (передачей вещи, уплатой денежной суммы).

    3) Обязательства прекращается полностью или в части зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, либо не указан, либо определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

    Могут быть зачтены только требования:

    • Встречные, то есть кредитор по одному из которых одновременно является должником по другому.

    • Однородные, то есть требования об исполнении однородных обязанностей (например, требование об уплате денег).

    • Срок которых наступил, либо не указан, либо определен моментом востребования.

    Не допускается зачет требования:

    • Если по заявлению другой стороны и требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек.

    • О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.

    • О взыскании алиментов.

    • О пожизненном содержании.

    • В иных случаях, предусмотренных законом или договором.

    4) Новация – это соглашение сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим:

    • Иной предмет.

    • Иной способ исполнения.

    Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью и по уплате алиментов.

    Примером новации может служить замена любого долга, возникшего из гражданско-правовых обязательств, заемным обязательством.

    5) Прощение долга – это освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей. Прекращение обязательства прощением долга допускается, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора.

    Основания прекращения обязательств вне зависимости от воли сторон:

    • Невозможность исполнения обязательства.

    • Издание государственным органом акта, делающего невозможным исполнение обязательства полностью или в части.

    • Смерть гражданина.

    • Ликвидация юридического лица.

    1) Обязательство прекращается невозможность исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое не одна из сторон не отвечает. В предпринимательских отношениях такими обстоятельствами могут быть признаны только чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства (стихийная бедствия, военные действия и т.п.).

    2) Особо выделяется невозможность исполнения обязательства полностью или в части, наступившая в результате издания акта государственного органа. Стороны, понесшие убытки из-за издания такого акта, вправе требовать их возмещения.

    3) Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице (например, должник по договору займа унаследовал после смерти займодателя право требования, вытекающее из этого же договора займа, то есть стал одновременно и должником и кредитором по одному и тому же обязательству).

    4) Обязательства строго личного характера прекращаются смертью гражданина (алиментные обязательства; по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью).

    5) Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательств ликвидируемого юридического лица возлагается на другое лицо (например, обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина).

    79. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, значение, виды.

    Способы обеспечения обязательства - юридические меры, имеющие своей целью снижение вероятности неудовлетворения интересов кредитора как стороны обязательства.

    Каждое обязательство основывается на вере кредитора в будущее исполнение должником действия, необходимого для удовлетворения интереса кредитора. Поэтому в русском гражданском праве кредитор в обязательстве традиционно именуется "веритель". Вера любого кредитора опирается в первую очередь на убежденность в том, что, вступая в обязательство, он вступает в правоотношение, вследствие чего его права становятся обеспеченными принудительной силой государства. Действительно, надлежащее исполнение гражданско-правовых обязанностей обеспечивается мерами гражданско-правового принуждения в виде либо мер ответственности, либо мер защиты.

    Вместе с тем практика экономического оборота показывала и показывает, что применения государственно-принудительных мер воздействия и иных правовых средств, предназначенных для защиты интересов любого управомоченного лица, во многих случаях недостаточно для удовлетворения имущественных интересов кредитора, права которого были нарушены неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Так, решение суда о принудительном взыскании долга может оказаться неисполнимым ввиду отсутствия у должника какого-либо имущества. Вследствие этого в механизме гражданско-правового регулирования используются правовые средства, конструкции которых создавались в различных правовых системах специально для обеспечения исполнения обязательств. Цель таких специальных правовых средств обеспечительного характера заключается в предварительном обеспечении имущественных интересов кредитора путем создания особых гарантий надлежащего исполнения обязательства должником. Нормы гражданского законодательства, закрепляющие эти конструкции, по общему правилу объединяются в специальном институте обеспечения исполнения обязательств. В действующем российском гражданском законодательстве подобный институт закреплен в нормах гл. 23 ГК (ст. 329-381).

    Способы весьма разнообразны.

    Прочие способы:

    1). Экономические (экономическая заинтересованность участников)

    2) Правовые способы (применения санкций, т.е. неблагоприятных последствий)

    Особые: Гражданско-правовые специальные – это дополнительные меры, которые представлены законом или договором, который предоставляют дополнительные возможности для удовлетворения его требований.

    В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК к специальным способам обеспечения исполнения обязательств относятся неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором.

    Суть специальных способов обеспечения исполнения обязательств можно объяснить следующим образом. Кредитор, вступая в обязательства и предоставляя имущество должнику, тем самым кредитует должника. Но кредитор может заключить с должником или с третьим лицом соглашение о том, чтобы ему был предоставлен дополнительно, сверх гарантий, выданных должником, кредит - личный или реальный. Подобный кредит может быть предоставлен в силу предписания закона при наступлении юридических фактов, указанных в нем. Если сущность правового средства, обеспечивающего исполнение обязательства, состоит в том, что наряду с должником личную ответственность за его долг принимает на себя какое-то третье лицо, то имеет место личный кредит. Если же сущность правового средства, обеспечивающего исполнение обязательства, состоит в выделении из имущества известного лица отдельного объекта, из ценности которого может быть предоставлено удовлетворение кредитору в случае неисполнения должником обязательства, то имеет место реальный кредит*(35). Такие способы обеспечения исполнения обязательств, как поручительство и банковская гарантия, являются формами личного кредита, ибо при их установлении кредитор руководствуется принципом: верю не только личности должника, но и личности поручителя (гаранта). В свою очередь, задаток, залог, удержание как способы обеспечения исполнения обязательств представляют собой формы реального кредита, ибо при их установлении кредитор руководствуется принципом: верю не личности должника, а имуществу. Сущность обеспечения исполнения обязательства может состоять в установлении помимо общей санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства - возмещения убытков (ст. 393 ГК) - также и дополнительной санкции за эти же нарушения - неустойки. В этих случаях нет дополнительного кредита (ни личного, ни реального), а имеет место предположение, что должник, связанный угрозой строго определенной имущественной невыгоды, будет стараться исполнить обязательство надлежащим образом.

    Разновидности:

    Классификация по 2-ум

    1.по основаниям их применения:

    а) договорные - применяются в случаях , указанных в договоре или иной сделкой (Варианты оформления этих договоров. Это договоры могут существовать в рамках основного договора, который порождает основное обязательство.

    Оформление отдельного, особого договора, содержанием которого является именно обеспечительные меры(поручительство, залог)).

    Б) Законные – возникают из обстоятельств, указанных в законе.

    2. По содержанию (по обеспеч. Силе):

    а)Способы, обеспечительная Сила которых заключается в возложении на неисправного должника дополнительных имущественных обременений (неустойка, задаток).

    б) Способы, обеспечительная Сила которых в предоставлении кредитору дополнительных возможностей воздействовать на имущество должника или 3-го лица. (залог)

    в) Способы, обеспечительная Сила которых в привлечении к исполнению обязанностей должника 3-их лиц (поручительство)

    Основная классификация: акцессорные и неакциссорные.

    2. Акцессорные и неакцессорные способы обеспечения исполнения обязательств

    Способы обеспечения исполнения обязательств подразделяются на акцессорные (дополнительные) и неакцессорные.

    Задаток, поручительство, залог и удержание являются акцессорными способами. Соглашение об установлении какого-либо из перечисленных способов обеспечения исполнения обязательств порождает принадлежностное, акцессорное (obligationes accessoriae) обязательство, призванное обеспечить исполнение главного, основного (obligationes principales) обязательства. Акцессорные обязательства, обеспечивающие исполнение основного обязательства, могут возникать также непосредственно из предписаний закона при наступлении определенных юридических фактов. Так, право залога в силу закона возникает при наличии условий, предусмотренных п. 3 ст. 334 ГК, а право удержания возникает у кредитора при наличии предусмотренных п. 1 ст. 359 ГК юридических фактов при условии, что в договоре, породившем обеспечиваемое обязательство, нет оговорки о невозможности применения кредитором права удержания (п. 3 ст. 359).

    Следствиями акцессорного характера обязательства, обеспечивающего исполнение основного, являются следующие правила. Во-первых, недействительность основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего его обязательства, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 329 ГК). Во-вторых, недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности самого этого обязательства (основного обязательства). В-третьих, при переходе права требования от первоначального кредитора к новому кредитору к последнему переходят права, обеспечивающие исполнение основного обязательства (переданного права требования).

    Неустойка как санкция в обязательстве во всех случаях является элементом самого обеспечиваемого обязательства. Поэтому недействительность самого обязательства всегда означает недействительность права на неустойку, обеспечивающую его исполнение. Но недействительность соглашения о неустойке не может повлечь недействительность обеспечиваемого обязательства, ибо недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной части (ст. 180 ГК).

    К неакцессорным способам обеспечения исполнения обязательств относится банковская гарантия, так как предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство (ст. 370 ГК).

    Обязательства, обеспечивающие исполнение основных обязательств, но не носящие характер акцессорных, являются просто взаимосвязанными с основными.

    При простой (без признаков акцессорности) взаимосвязанности основного и обеспечительного обязательства возможно сохранение действительности обеспечительного обязательства при признании недействительности основного. Например, обязательство гаранта перед бенефициаром сохраняется даже в случае недействительности основного обязательства (п

    3. Иные способы обеспечения исполнения обязательств

    Законодатель в качестве специальных правовых способов обеспечения исполнения обязательств рассматривает и иные способы обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные законом либо договором. К предусмотренным законом, но не указанным в перечне п. 1 ст. 329 ГК способам обеспечения исполнения обязательств необходимо отнести меры оперативного воздействия*(36). Категория мер оперативного воздействия является результатом научной классификации правоохранительных мер, закрепленных в законодательстве. Но именно потому, что меры оперативного воздействия - это реально закрепленные в действующем законодательстве правовые конструкции, обладающие только им присущими признаками, их можно отнести к иным предусмотренным законом способам обеспечения исполнения обязательств*(37).

    Возможность применения кредитором мер оперативного воздействия в качестве способов обеспечения исполнения обязательств вытекает из закона, но может быть установлена сторонами в соглашении, определяющем содержание обеспечиваемого обязательства. Как и неустойка, любая мера оперативного воздействия, за исключением права удержания, используемого в предпринимательских целях*(38), является элементом самого обеспечиваемого обязательства.

    Законодательство ряда стран допускает такой способ обеспечения исполнения обязательств, как гарантийная передача права собственности, при которой право собственности на определенные вещи временно передается кредитору в обеспечение погашения долга, а при надлежащем исполнении обязательства по возврату долга право собственности на вещи возвращается должнику*(39). В странах общей системы права в качестве способа обеспечения исполнения обязательства допускается резервирование титула собственности. Так, в ст. 2-401 Единообразного торгового кодекса США указано, что всякое резервирование или удержание продавцом титула (собственности) на товары, отгруженные или поставленные покупателю, рассматривается по своему действию как сохранение обеспечительного интереса*(40). Подобные способы обеспечения не вписываются в действующее российское гражданское законодательство.

    Весьма часто в российской договорной практике в качестве средства обеспечения исполнения обязательств используется так называемый договор peпo - сделка купли-продажи ценных бумаг, содержащая обязательство продавца выкупить их обратно в определенный срок по заранее зафиксированной цене*(41). В договоре peпo продажная и выкупная цены согласовываются с учетом того, что продажная цена фактически является суммой кредита, предоставляемого покупателем в виде оплаты бумаг, а выкупная цена равна сумме кредита и процентов за пользование им. В договоре также оговариваются права сторон при падении рыночной стоимости проданных бумаг, при отказе продавца от обратного выкупа и т.п. В результате совершения таких сделок кредитор получает обеспечение в виде права собственности на ценные бумаги. Сами по себе описанные сделки можно отнести к сделкам, не предусмотренным законом, но не противоречащим им. Сделки репо позволяют одновременно выдать кредит и получить обеспечение в его покрытие. Поэтому эти сделки нельзя использовать в качестве средства обеспечения самостоятельного кредитного договора, когда в результате у должника помимо обязательства по возврату кредита возникает и обязательство обратного выкупа. В таких случаях сделка peпo приобретает притворный характер и прикрывает сделку залога*(42).

    Широкое распространение в договорной практике субъектов гражданского права получило использование разнообразных конструкций предварительного договора в качестве средства обеспечения исполнения обязательств. Причем речь идет о предварительных договорах купли-продажи, цессии, залога, аренды, доверительного управления и т.п., заключенных как под условием, так и без такового.

    Потребности современного экономического оборота, несомненно, выработают способы обеспечения исполнения обязательств, неизвестные сегодня. Это может стать результатом адаптации к условиям российского законодательства моделей обеспечительных средств, апробированных в практике зарубежных стран, или результатом поиска российским законодателем новых правовых моделей способов обеспечения исполнения обязательств. Но во всех случаях это будут правовые средства, предоставляющие кредитору дополнительный кредит - личный или реальный.

    Обеспечительный характер всех способов обеспечения исполнения обязательств и их взаимосвязь с основным обязательством означают, что соглашения об их установлении должны иметь место до факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) основного обязательства. В противном случае они либо трансформируются в сделки об отступном, о новации обязательства, о возложении исполнения на третье лицо, либо приобретают характер притворных сделок со всеми вытекающими последствиями. Например, договор залога, заключенный после факта неисполнения основного обязательства, будет являться ничем иным, как отступным, а договор поручительства, заключенный после факта неисполнения основного обязательства, - возложением исполнения данного обязательства на третье лицо.

    80. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.

    В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК).

    Субъектами отношений по банковской гарантии являются гарант, принципал и бенефициар. Гарант - это лицо, выдавшее письменный документ, содержащий обязательство выплатить денежную сумму в случае представления бенефициаром письменного требования об оплате, составленного в соответствии с условиями банковской гарантии. Принципал - лицо, являющееся должником по обязательству, исполнение которого обеспечивается банковской гарантией, выданной гарантом по его просьбе. Бенефициар - лицо, в пользу которого, как кредитора принципала, выдается банковская гарантия

    По действующему законодательству в качестве гарантов могут выступать банки, иные кредитные учреждения и страховые организации, т.е. организации, обладающие специальной правосубъектностью.

    Банк выдает гарантию кредитор. Закон требует заключения договора.

    Возникает из односторонней сделки.

    Главный юридический признак банковской гарантии как обеспечительной сделки состоит в независимости банковской гарантии от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана. В соответствии со ст. 370 ГК предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство. Отсутствие у банковской гарантии признаков акцессорности по отношению к основному обеспечиваемому обязательству означает, что она:

    1) не прекращается с прекращением основного обязательства и не изменяется с его изменением;

    2) не является недействительной при признании недействительным основного обеспечиваемого обязательства;

    3) не дает гаранту права ссылаться при предъявлении к нему требований бенефициаром на возражения, которые связаны с обеспечиваемым обязательством;

    4) не ставит действительность обязательства гаранта перед бенефициаром в зависимость от каких-либо требований или возражений принципала, основанных на отношениях принципала с гарантом или бенефициаром;

    5) устанавливает, что обязательство гаранта оплатить денежную сумму должно быть исполнено при повторном требовании бенефициара даже в случаях, когда обязательство, обеспеченное банковской гарантией, полностью или в части уже исполнено, прекратилось по иным основаниям либо недействительно (п. 2 ст. 376 ГК).

    Содержание гарантии составляют следующие условия:

    1) наименование гаранта;

    2) наименование принципала;

    3) наименование бенефициара;

    4) ссылка на основной договор, в котором предусмотрена необходимость выдачи гарантии;

    5) максимальная денежная сумма, подлежащая выплате;

    6) срок, на который выдана гарантия, или иной юридический факт, при наступлении которого прекращается гарантийное обязательство;

    7) правила осуществления платежа;

    8) положение, направленное на сокращение суммы гарантийных выплат.

    (на всякий случай включаю сюда ответ из лекции Кузьминой, который мне не очень нравится):

    Способы, обеспечительная сила которых заключается в привлечении к исполнению обязательства 3ее лицо:

    а) Поручительство.

    б) Банковская гарантия.

    Сходство: в обеспечительной силе: кредитор в рамках этих способов вправе потребовать исполнения обязательства от 3его лица, а не только от должника.

    Различия:

    а) Заключается в акцессорности: Поручительство - это классическое акцессорное обязательство (поручительство связано с основным обяательством; прекращение и недействительность основного влечет прекращение и недействительность поручительства).

    Банковская гарантия - не акцессорное обязательство (в самой банковской гарантии не содержится указания на основное обязательство, которое оно обеспечивает). Прекращение основного обязательства не прекращает банковскую гарантию. Не прекращение - при предъявлении требования кредитора по прекращенному основному обязательству гаранту нужно платить (уточнить). В судебной практике кредиторам отказывают в удовлетворении такого требования со ссылкой на ст. 10 ГК РФ ( "злоупотребление правом" ).

    б) Сфера применения по лицам, участвующим в этих отношениях и по их интересам: Поручительство - любые лица и любые интересы.

    Банковская гарантия: Её применение ограничено по кругу лиц. В данном случае 3им лицом, которое гарантирует исполнение чужого обязательства, выступают Банки или Страховые организации. Сложилась практика, что банковская гарантия применяется исключительно в сфере предпринимательских интересов.

    в) По участникам: в поручительстве участвуют поручитель и кредитор, должник не участвует.

    В Банковской гарантии: Гарант и Бенефициар (кредитор основного обязательства). Должник основного обязательства так же не участвует, он называется Принципала, и закон говорит о нём, что банковская гарантия выдается на основании особого договора, заключаемого между гарантом и должником.

    г) В основаниях возникновения: Основанием возникновения поручительства является письменный (под угрозой ничтожности) договор между кредитором и поручителем. Существенным условием этого договора является одно - указание обеспечиваемого обязательства (объем, срок и т.п. - не существенные). Если объем ответственности поручителя не указан, то он отвечает в том же объеме, что и должник.

    д) Основание возникновение - односторонняя сделка (выдача банковской гарантии), оформленная в письменной форме под угрозой ничтожности. Существенные условия - сумма, срок и условия платежа.

    е) Последствия платежа со стороны Поручителя или Гаранта: При поручительстве поручитель в силу закона занимает место кредитора в основном обязательстве.

    При банковской гарантии: платеж со стороны гаранта как правило не вызывает для него никаких правовых последствий. Однако есть исключение, которое для России стало правило. Оно заключается в возникновении нового регрессного обязательства (оно означает, что гарант вправе потребовать от принципала исполнение чего-то (Такое должно быть предусмотрено в договоре о выдаче банковской гарантии)).

    81. Неустойка, ее виды и значение.

    Сущность неустойки коренится в создаваемой ею угрозе наступления для должника определенной имущественной невыгоды в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Это следует из легального определения неустойки. Согласно п. 1 ст. 330 ГК

    Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

    Необходимо отметить, что такое определение неустойки, данное Российским законодателем, расходится с оценочной теорией неустойки, которая опирается на идею о том, что неустойка есть заранее обусловленная оценка возможных в будущем убытков. Оценочная теория неустойки имеет глубокие исторические корни и широкое распространение (Германское право, Французское право). В странах общей системы права неустойка не выполняет обеспечительной функции.

    Обеспечительная функция неустойки заключается в том, что она является дополнительной санкцией за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательства помимо общей санкции в форме возмещения убытков. По мысли российского законодателя, обеспечительная функция неустойки проявляется в следующем:

    Во-первых, убытки могут быть взысканы лишь тогда, когда они действительно имели место, причем для взыскания такого вида убытков, как упущенная выгода, необходимо также учитывать предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (п. 4 ст. 393 ГК). Неустойка же может быть взыскана вне зависимости от всего этого. В п. 1 ст. 330 ГК сказано, что по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

    Во-вторых, размер убытков точно определим лишь после факта неисполнения обязательства. При длящихся нарушениях должником своих обязательств размер убытков может быть определен только в будущем. Размер же неустойки заранее определен, что делает ее взыскание неизбежным. Тем самым повышается реальность неблагоприятных имущественных последствий для должника, не исполняющего или ненадлежащим образом исполняющего обязательство. Кредитор в любом случае может взыскать неустойку, не дожидаясь ни возникновения убытков, ни точного определения их размера.

    В-третьих, определяя размер неустойки, ее соотношение с убытками, договаривающиеся стороны (при установлении договорной неустойки) и законодатель (при установлении законной неустойки) тем самым дают оценку значимости обеспечиваемого обязательства. Чем более значимо обеспечиваемое обязательство, тем больше размер неустойки и выше ее штрафной характер. Однако, если размер неустойки, подлежащей взысканию, будет явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства, суд имеет право по своему усмотрению уменьшить неустойку (ст. 333 ГК).

    Если соглашением сторон неустойке не придан характер отступного, то ее уплата влечет иные последствия. Так, в случае ненадлежащего исполнения обязательства уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 396 ГК РФ). Напротив, в случае неисполнения обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором, уплата неустойки за его неисполнение наряду с возмещением убытков освобождают должника от исполнения обязательства в натуре (п. 2 ст. 396 ГК).

    Неустойки делятся на:

    Штраф- неустойка , которая взыскивается 1 раз и в твердой величине, она определяется в кратном соотношении к минимальному размеру оплаты труда.

    Пеня- исчисляется в % от суммы долга, взыскивается многократно.

    Это деньги, которые должник платит кредитору. Этот платеж осуществляется только при условии неисполнения или ненадлежащем исполнении обязанностей.

    Штраф следует отличить от штрафной неустойкой.

    Понятие выдается по признаку соотношения, неустойки и убытков, которые подлежат возмещению. При штрафной неустойки выплачивается неустойка и возмещаются убытки.

    Неустойки бывают альтернативными (или неустойка или возмещаются убытки), исключительными ( исключает взыскание убытков), зачетная (зачитывается в счет убытков). Надо различать:

    Размер исчисленной неустойки и размер присужденной (подлежащей уплате) неустойки.

    Ст.333 ГК суд может снизить размер неустойки, подлежащей уплате.

    Основания снижения:

    -если существует явная несоразмерность неустойки последующем нарушением обязательств.

    От 14.07.97г. Письмо Президиума. Явная несоразмерность проявляется в чрезмерном высоком размере значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков; длительность невыполнения обязательства; соотношение суммы неустойки и суммы основного долга.

    ее вид исходя из способа установления неустойки:

    Виды неустоек:

    А). Законные: только ФЗ устанавливаются те неустойки, которые были введены ранее.

    Введение. Ч.1 ГК – действуют, сохраняют свою силу до принятия соответствующего ФЗ.

    Б) Договорная устанавливается соглашением сторон только в письменной форме под угрозой ничтожности.

    Соглашение обыкновенно не оформляется в отдельном документе, включающегося в качестве элемента основного договора.

    Соотношения между договорной и законной:

    Сторонам запрещено соглашением уменьшать размер неустойки и не отменить.

    Суд это может сделать при взыскании неустойки.

    Стороны могут увеличить размер законной неустойки соглашением сторон.

    (так же, включаю ответ Кузьминой):

    Способы, обеспечительная сила которых заключается в возложении на должника дополнительных имущественных потерь, кт. бы стимулировали его к надлежащему поведению. По этой логики построены следующие способы: уплата неустойки и утрата задатка. И неустойка и задаток - это деньги. Судьба этих денег - они перейдут от должника кредитору. Различия в следующем:

    а) В природе платежа. Неустойка, по своей природе, это плата за нарушение. Задаток - это часть денежного исполнения. При нарушении задаток остается у кредитора.

    б) В сфере применения. Неустойка применяется к обязательствам любого вида, как на случай неисполнения, так и на случай ненадлежащего исполнения.

    Задаток применяется только к денежным обязательствам и только на случай неисполнения.

    в) По значению для кредитора. Неустойка всегда имеет прибыль для кредитора. В случае с задатком, кредитор может быть обязан уплатить должнику двойную сумму задатка в том случае, если кредитор виновен в неисполнении обязательства.

    г) В основаниях применения. Неустойка по основаниям применения может быть и законной и договорной, а задаток - это исключительно договорное основание.

    82. Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательств.

    Право удержания (jus retentionis) - институт древнего происхождения. Он был известен в римском праве*(154), применялся и применяется во многих правовых системах*(155).

    «Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с ней издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и связанных с ней других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.» (п. 1 ст. 359 ГК.)

    Функции права удержания сводятся к решению двух задач:

    а) обеспечение и стимулирование надлежащего исполнения должником соответствующего денежного обязательства;

    б) компенсация денежных требований кредитора (ретентора) из стоимости удерживаемой вещи в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом (ст. 360 ГК).

    Право удержания сохраняется при переходе права на удерживаемую вещь к третьим лицам.

    По содержанию функций, определенных действующим законодательством, право удержания можно подразделить на два вида:

    - общегражданское, используемое для обеспечения исполнения обязательств, субъектами которых могут быть как предприниматели, так и лица, не являющиеся таковыми;

    - торговое (предпринимательское), применяемое с целью обеспечения исполнения обязательств, обе стороны (участники) которых действуют как предприниматели.

    Основаниями возникновения общегражданского права удержания являются:

    а) неисполнение должником в срок обязательства по оплате вещи;

    б) неисполнение должником в срок обязательства по возмещению издержек и других убытков (ч. 1 п. 1 ст. 359 ГК).

    Сроки существования и начала осуществления права удержания законом не определены. Кредитор может начать осуществление права на удержание в любое время после возникновения основания права удержания, но до истечения срока исковой давности по требованию, вытекающему из обеспечиваемого обязательства. Если истек срок исковой давности для заявления требования, вытекающего из обеспечиваемого обязательства, кредитор не может начать удерживать вещь, тем более удовлетворить свои требования из стоимости удерживаемой вещи в порядке, предусмотренном для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

    Предметом права удержания может быть только вещь, являющаяся собственностью должника (или принадлежащая ему на ином титуле), т.е. чужая для кредитора вещь. Объектом удержания не может быть собственная вещь ретентора, подлежащая передаче должнику, например, в случае допущенной покупателем вещи просрочки платежа, так как абсурдно само предположение, что собственник вещи должен получить удовлетворение своих денежных требований за счет стоимости собственной вещи. Поэтому "удержание" собственной вещи может рассматриваться исключительно как форма приостановки исполнения обязательства или отказа от исполнения, предусмотренная п. 2 ст. 328 ГК.

    В соответствии с нормой п. 1 ст. 359 ГК объектом удержания может быть лишь вещь, подлежащая передаче должнику. Следовательно, иные объекты гражданских прав, указанные в ст. 128 ГК, в частности имущественные права, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности и нематериальные блага, не могут быть объектом удержания.

    Ретентору в рамках права на удержание вещи принадлежат два правомочия.

    Во-первых, ретентор, удерживая вещь, является ее титульным владельцем, а потому может совершать фактические действия по обеспечению сохранности предмета удержания (самозащита - ст. 14 ГК), а также предъявлять иски по защите прав владельца, не являющегося собственником (ст. 305 ГК).

    Во-вторых, ретентор обладает правом на получение удовлетворения своих требований из стоимости удерживаемой вещи в объеме и в порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом (ст. 360 ГК). Отсюда следует, что нормы ст. 348-350 ГК, регламентирующие порядок обращения взыскания на заложенное имущество и его реализацию, в полной мере применяются при осуществлении указанного полномочия ретентора. В обращении взыскания на удерживаемую вещь может быть отказано, если допущенное должником нарушение будет незначительно, а размер требований ретентора вследствие этого будет явно несоразмерен стоимости удерживаемой вещи.

    Основной обязанностью ретентора является необходимость принятия мер сохранения удерживаемой вещи, соответствующих обычаям делового оборота.

    Должник в случае удержания его вещи ретентором имеет права, корреспондирующие с обязанностями последнего, - право требовать обеспечения сохранности вещи, возмещения убытков, причиненных порчей удерживаемой вещи, и т.д. Вместе с тем у должника при удовлетворении требований ретентора из стоимости удерживаемой вещи в объеме и порядке, предусмотренном для удовлетворения требований, обеспеченных залогом, возникают права, однопорядковые правам залогодержателя при наложении взыскания на предмет залога и его реализации. В частности, должник вправе просить суд, обращающий взыскание на удерживаемое имущество, об отсрочке его продажи с публичных торгов на срок до одного года.

    (лекция Кузьминой):

    2) Способы обеспечения обязательства, обеспечительная сила которых заключается в предоставлении кредитору возможности воздействовать на определенное имущество должника или 3его лица:

    а) Залог.

    б) Удержание.

    Сходство: это вещноправовые способы.

    Различия:

    а) В основаниях возникновения. Залог может быть законным и договорным. Удержание - только законный способ.

    б) В виде имущества, на которое может воздействовать кредитор. Различия основываются на том, чье это имущество и где оно находится. Предметом залога может быть только имущество, указаное в законе или в договоре о залоге, т.е. заранее определенное имущество (при чем это могут быть как вещи, так и права требования. Как правило это имущество остается в период действия залогового обязательства остается фактически во владении залогодателя). Предметом удержания может быть только вещь, которая фактически находится во владении кредитора, которую он был обязан по условиям обязательства передать должнику или 3ему лицу.

    в) Залог дает ему право требовать продажи этой вещи с торгов и обращения в свою пользу денег. При удержании - право удерживать, в смысле не передавать.

    83. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.

    Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счёт причитающихся с неё по договору платежей другой стороне, в доказательства заключения договора и в обеспечение его исполнения.

    В отличии от неустойки задаток уплачивается сразу же, вперед в счет будущего долга, он передается кредитору заранее.

    Выдача задатка как мера обеспечения исполнения обязательства может быть предусмотрена только соглашением договаривающихся сторон. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме. При нарушении сторонами предписаний о письменной форме соглашения о задатке наступают последствия, предусмотренные ст. 162 ГК, т.е. в подтверждение заключения сделки о задатке стороны не могут ссылаться на свидетельские показания, но могут приводить письменные и другие доказательства.

    Задаток выполняет платежную, доказательственную и обеспечительную (штрафную) функции. Задаток может быть выдан только той стороной по договору, на которой лежит обязанность осуществить денежные платежи за предоставление, осуществляемое контрагентом по договору. При исполнении сторонами договорных обязательств сумма задатка либо засчитывается в счет платежей, либо удерживается стороной, выдавшей задаток, из суммы причитающихся с нее платежей. Выдача и получение задатка есть частичное исполнение и, соответственно, получение части исполнения договорного обязательства. В этом суть платежной функции задатка. Следует иметь в виду, что платежная функция задатка может иметь место только при исполнении сторонами договорных обязательств. При неисполнении обязательств, обеспечиваемых задатком, он начинает выполнять штрафную роль.

    Отличие от аванса:

    Платежная функция присуща также авансу – денежной сумме или имущественной ценности, выдаваемой стороной в договоре своему контрагенту в счёт обусловленного платежа как в момент заключения договора, так и после этого. о с выдачей и получением аванса закон связывает иные последствия, нежели с выдачей и получением задатка. Это наиболее ярко видно при анализе доказательственной и обеспечительной функций задатка.

    Доказательственная функция:

    В соответствии с законом задаток выдается в доказательство заключения договора, т.е. выполняет доказательственную функцию. Из этого следует, что если между сторонами имеет место спор о том, был или не был заключен договор, то при наличии доказанного в надлежащем порядке факта выдачи и, соответственно, получения задатка можно говорить и о наличии факта заключения договора, обеспечиваемого им. При этом, конечно, необходимо, чтобы сторонами были соблюдены условия закона, при которых договор считается заключенным (ст. 432, 433 ГК). Аванс также выполняет доказательственную функцию. Однако следует иметь в виду, что факт выдачи аванса не является безусловным доказательством факта заключения договора. Он оценивается в качестве одного из многих возможных доказательств заключения договора. Выдача и получение задатка являются безусловным доказательством наличия состоявшегося договора. При этом необходимо учитывать, что выдача и получение задатка являются актом исполнения акцессорного обязательства, вытекающего из соглашения о задатке. Выдача и получение задатка могут служить доказательством заключения договоров, совершенных как в устной, так и в письменной форме.

    Задатком не может обеспечиваться исполнение обязательств, вытекающих из договоров, считающихся заключенными с момента их государственной регистрации (п. 3 ст. 433 ГК). В любом случае передача одной из сторон в счет платежей по такому договору денежной суммы не может рассматриваться в качестве задатка, а является авансом, так как в подобных случаях единственным доказательством заключения договора может быть только факт государственной регистрации договора, а передача такой суммы не имеет силы факта, удостоверяющего заключение договора. Вместе с тем задатком может быть обеспечено исполнение обязательств, возникающих из договоров, которые сами по себе не требуют государственной регистрации, но в результате совершения которых государственной регистрации подлежит переход права. Так, например, подлежит государственной регистрации переход права собственности на недвижимость (п. 1 ст. 551 ГК), а сам договор продажи недвижимости считается заключенным после согласования в едином документе всех существенных условий (ст. 550 ГК). Исполнение обязательств из такого договора и ему подобных может обеспечиваться задатком.

    Главная функция задатка - обеспечение исполнения договорного обязательства. Выдача и получение задатка побуждают стороны к исполнению договорного обязательства потому, что закон устанавливает правило, согласно которому, если за неисполнение договора ответственна сторона, выдавшая задаток, он остается у другой стороны, а если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка (п. 2 ст. 381 ГК). Именно потеря задатка одним или возвращение его другим в двойном размере составляют суть обеспечительной функции задатка. В этом качестве сам задаток и его обеспечительная функция приобретают штрафной характер.

    (сходство и различие с неустойкой): Поэтому можно говорить о том, что задаток, как заранее зафиксированная сумма, подлежащая утрате при неисполнении обязательства, имеет некоторые черты сходства с неустойкой. Сходство задатка и неустойки проявляется также в том, что сверх потери суммы задатка сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное (п. 2 ст. 381 ГК). Однако между неустойкой и задатком имеют место существенные различия. Задаток вносится вперед, а неустойка только обусловливается при заключении договора. Неустойка может быть уменьшена судом (ст. 333 ГК), а сумма задатка является жестко фиксированным пределом неблагоприятных имущественных последствий лиц, не исполнивших обеспеченное задатком обязательство.

    Аванс не выполняет обеспечительной функции. Поэтому сторона, выдавшая аванс, вправе требовать его возвращения в случае прекращения по соглашению сторон обязательства до начала его исполнения, а также во всех случаях неисполнения договора, за исключением тех, когда по закону или условиям договора другая сторона сохраняет право на вознаграждение, несмотря на неисполнение договора. Например, не может быть истребован аванс от исполнителя, если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя (ст. 775 ГК). В отличие от аванса в соответствии с п. 1 ст. 381 ГК задаток должен быть возвращен только в случае прекращения обеспечиваемого обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения (ст. 416 ГК).

    Существенные различия в правовых последствиях использования аванса и задатка, обладающих чертами сходства между собой, побудили законодателя закрепить в действующем гражданском законодательстве правило, при котором в случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, в частности вследствие несоблюдения письменной формы соглашения о задатке, эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное (п. 3 ст. 380 ГК). На практике проведение разграничения между задатком и авансом весьма затруднительно, ибо субъекты зачастую именуют задатком выплаченные вперед денежные суммы, никак не желая их утратить при неисполнении договора. Поэтому при возникновении спора и при разрешении вопроса о том, является ли переданная сумма задатком или авансом, необходимо исследовать все взаимоотношения сторон с обязательным установлением того, что, выдавая денежную сумму и принимая ее, субъекты преследовали цель обеспечения исполнения договорного обязательства.

    Должник , не выполнивший своих обязанностей теряет право на задаток, он остается у кредитора.

    Кредитор не выполнивший своих обязанностей должен возвратить должнику двойную сумму задатка.

    Не всякая предоплата является задатком. Всякий задаток является авансом. Для этого необходимо письменно совершить соглашение о задатке. Если он не назван, то он таковым не является. Не всякая сумма названная задатком выполняет функцию задатка, Для этого необходимо, чтобы между сторонами существовало обязательство, которое предусмотрело бы платеж. (между задаткодателем и взятелем)

    Задаток- реальная сумма, выплаченная кредитору.

    Задаток-мера гражданско-правовой ответственности.

    Задаток и убытки.

    Они соотносятся: задаток засчитывается в сумму убытков.

    84. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, права и обязанности залогодателя и залогодержателя.

    Залог – это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество.

    НПА: ГК РФ, Закон «О залоге», ФЗ «Об ипотеке».

    Стороны залогового обязательства:

    • Залогодатель – лицо, представившее имущество в залог (это может быть как сам должник, так и третье лицо).

    • Залогодержатель – лицо, получившее имущество в залог (кредитор по основному обязательству).

    Залог может возникнуть:

    • В силу договора.

    • На основании закона при наступлении указанных в нем оснований, если законом не предусмотрено иное, то к этой разновидности залога применяются нормы о залоге, возникающем в силу договора.

    Форма договора о залоге:

    • Обязательная письменная.

    • Обязательное нотариальное удостоверение договора о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по нотариально удостоверенному договору.

    • Обязательная государственная регистрация договора об ипотеке и договора о залоге имущества, подлежащего государственной регистрации.

    Содержание договора о залоге:

    • Условие о предмете договора и его оценке.

    • Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом.

    • Указание на то, у какой стороны находится заложенное имущество.

    Предмет залога:

    • Вещи ( в том числе недвижимые), за исключением изъятых из оборота. Если иное не предусмотрено договором, они остаются у залогодателя, кроме недвижимости и товаров в обороте, которые никогда не передаются залогодержателю. Ипотека земельного участка не распространяется на находящуюся на нем недвижимость. Напротив, ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой земельного участка, на котором они находятся, или принадлежащего залогодателю права аренды этого участка.

    • Имущественные права, за исключением прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом; при залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, она передается залогодержателю либо в депозит нотариуса, если договором не предусмотрено иное.

    Закон допускает перезалог уже заложенного имущества (ст. 342 ГК РФ).

    Если иное не предусмотрено договором, залогодатель вправе:

    • Пользоваться предметом залога.

    • Распоряжаться предметом залога с разрешения залогодержателя.

    Обязанности лица, у которого находится предмет залога (залогодателя или залогодержателя), по обеспечению сохранности предмета залога:

    • Страховать за счет залогодателя заложенное имущество.

    • Принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц.

    • Немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества.

    Замена предмета залога допускается только с согласия залогодержателя, если законом или договором не установлено иное.

    Залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, включая проценты, неустойки и т.п.

    Выделяются особые виды залога:

    • Ипотека – залог недвижимости.

    • Залог вещей в ломбарде – в этом случае даже если сумма, вырученная от продажи заложенного имущества, недостаточна для удовлетворения требований залогодержателя (то есть ломбарда), последний не вправе обратить взыскание на иное имущество должника.

    • Залог товаров в обороте – в этом случае допускается изменение состава и натуральной формы предмета залога (товарных запасов, сырья и т.п.) при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге.

    Взыскание на заложенное имущество может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.

    Обращение взыскания происходит в судебном порядке:

    • На недвижимое имущество, если нет нотариально удостоверенного соглашения залогодателя с залогодержателем о внесудебном порядке обращения взыскания, заключенного после возникновения оснований для обращения взыскания.

    • На движимое имущество, если иное не предусмотрено соглашением залогодателя с залогодержателем, а в случае нахождения заложенного имущества у залогодержателя – условиями о залоге.

    • На любое заложенное имущество, если для заключения договора о залоге требовалось согласие другого лица или органа (например, залог недвижимого имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения).

    • В случае, если предмет залога – имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность.

    • В случае, если залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно.

    Требования залогодержателя удовлетворяются из суммы, выручено от реализации предмета залога с публичных торгов. Денежная сумма, оставшаяся после удовлетворения требований всех залогодержателей и возмещения расходов, связанных с проведением публичных торгов, передается залогодателю.

    Залог прекращается:

    • С прекращением обеспеченного залогом обязательства.

    • При продаже с публичных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда его реализация оказалась невозможной.

    • По требованию залогодателя при наличии угрозы утраты или повреждения заложенного имущества.

    • В случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если залогодатель не воспользовался правом восстановления предмета залога или правом на его замену.

    85. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, основание возникновения, обязанности поручителя, права поручителя, исполнившего обязательство. (проверить).

    По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ).

    Договор поручительства порождает личное обязательство лица, за счет имущества которого, наряду с имуществом должника, могут быть удовлетворены требования кредитора при нарушении должником обеспечиваемого обязательства. Таким образом, при поручительстве имеет место личное ручательство, а не ручательство вещью, как при залоге. Поэтому эффективность поручительства зависит от личных качеств поручителя и его имущественного положения.

    В отношении поручительства участвуют три лица: должник по основному обязательству, его кредитор и третье лицо - поручитель, который принимает на себя обязательство нести имущественную ответственность перед кредитором в случае, если основной должник не выполнит или ненадлежащим образом выполнит свое обязательство. Вместе с тем договор поручительства представляет собой двустороннюю сделку, сторонами которой выступают кредитор (веритель) по обеспечиваемому обязательству и поручитель. Действительность поручительства не зависит от факта наличия или отсутствия согласия должника на совершение такой сделки между верителем и поручителем

    Поручительство является обязательством, основанным на договоре. Вследствие этого его возникновение и действительность требуют наличия всех условий, необходимых для возникновения и действительности договорного обязательства вообще. По этой же причине обязательство поручителя является безотзывным, так как односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 313 ГК). Являясь договорным, само обязательство поручительства может быть обеспечено залогом, банковской гарантией и иными способами обеспечения исполнения обязательства.

    Договор поручительства является консенсуальным, односторонним и безвозмездным.

    Договор поручительства оформляется отдельно от основного договора, он не является частью, не требует нотариального удостоверения.

    Варианты:

    1.Единый документ, подписанный кредитором и поручителем.

    2.Обмен документами, которые исходят от кредитора и поручителя.

    Существенные условия договора поручительства:

    -письменное оформление

    -предмет: конкретное обязательство, которое им обеспечивается поручительством.

    -содержание этого обязательства

    -обязанности поручительства. Объем ручательства.

    Виды поручительства:

    Поручитель может взять на себя ответственность за исполнение должником обязательства, ограничив свою ответственность определенным сроком. В этом случае говорят о поручительстве, ограниченном сроком.

    Данный вид поручительства необходимо отличать от поручительства на срок, в котором поручитель принимает на себя ответственность не просто за исполнение обязательства главным должником, а за исполнение его в срок.

    Аваль представляет собой одностороннюю абстрактную сделку, в силу которой определенное лицо (авалист или кавент) принимает на себя простое и ничем не обусловленное одностороннее обязательство платежа суммы векселя или чека полностью или в части за счет (вместо) иного лица, уже обязанного к платежу по данному векселю или чеку

    Другой особой разновидностью поручительства является делькредере - ручательство комиссионера за исполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента (п. 1 ст. 993 ГК). За принятие ручательства - делькредере - комитент обязан выплатить комиссионеру вознаграждение в размере и в порядке, предусмотренном в договоре комиссии (п. 1 ст. 991 ГК).

    Сущность:

    Поручитель обязывается отвечать перед кредитором за исполнение должником обязательства полностью или в части (п.1 ст. 361 ГК РФ).

    Поручитель отвечает в том размере, что и должник. Однако договором поручительства может быть уменьшен размер ответственности. Если договор не решает, то кредитор может предъявить объем требований.

    Поручитель является солидарным должником, по общему правилу. Договором или законом поручительства может быть предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

    Кредитор может предъявить требование поручителю; если он пред-л требование к должнику и не получил от него ответа или отказ.

    Срок существования обязанности поручителя: он может быть определен договором а может и не определится. Если срок не определен договором, то он устанавливается законом и = 1 год.

    Просрочка кредитора означает погашение поручительства. Кредитор должен в эти сроки предъявить иск к поручителю.

    7. Прекращение поручительства

    Прекращение поручительства может иметь место как по общим, так и по специальным основаниям. Например, поручительство прекращается, если субъекты примут решение о его новации и в соответствующем соглашении договорятся о замене первоначального обязательства (в нашем случае поручительства), существовавшего между ними, другим обязательством, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (ст. 414 ГК).

    Специальные основания прекращения поручительства описаны в ст. 367 ГК. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства (п. 1 ст. 367 ГК). Справедливость данного основания очевидна в силу акцессорного характера обязательства из договора поручительства. Поручительство прекращается в случае изменения обеспечиваемого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего (п. 1 ст. 367 ГК). К обстоятельствам, влекущим такие изменения, могут быть отнесены различные факты. Так, судебная практика относит к ним повышение в одностороннем порядке размера процентной ставки за пользование кредитом, произведенное кредитором на основании кредитного договора, породившего обязательство заемщика по возврату долга, обеспеченное поручительством*(78).

    Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника (п. 2 ст. 367 ГК). Данное основание обусловлено тем, что поручитель ручался за конкретного должника. А само условие о том, за кого поручился должник, является существенным в договоре поручительства. Здесь уместно напомнить, что поручитель в абсолютном большинстве случаев вступает в договор поручительства на основании договора с конкретным должником о предоставлении услуг поручителя.

    Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем (п. 3 ст. 367 ГК). Отказ кредитора от принятия надлежащего исполнения является просрочкой кредитора. Поэтому поручитель, как и должник, имеет право при отказе кредитора от принятия предложенного надлежащего исполнения взыскать с просрочившего кредитора убытки (п. 2 ст. 406 ГК).

    Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано (п. 4 ст. 367 ГК). Указанный срок считается сроком действия договора поручительства и может быть определен промежутком либо моментом времени. В тех случаях, когда договор поручительства не содержит условий относительно срока действия поручительства, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или когда он определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства (п. 4 ст. 367 ГК). Сроки, в течение которых кредитор имеет право предъявить иск к поручителю, указанные в п. 4 ст. 467 ГК, являются пресекательными*(79).

    86. Гражданско-правовая ответственность: понятие, функции.

    Понятия гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств закон не даёт.

    Гражданско-правовая ответственность - это вид юридической ответственности со всеми её свойствами ( является последствием нарушения каких-то прав; эти последствия носят для нарушителя отрицательный характер; их применение гарантировано силой государственного принуждения).

    Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательства:

    а) Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств является следствием нарушения должником его обязанности в конкретном обязательстве (по платежу денег, передачи вещи и т.д.).

    Существуют 2 формы неправомерного поведения: неисполнение обязательства или ненадлежащее исполнение обязательства, за которые и наступает гражданско-правовая ответственность.

    Должник отвечает перед кредитором. Такая ответственность частная, а не публичное. Соответственно привлечение к такой ответственности идет посредством частной инициативы.

    б) Для должника наступают Имущественные неблагоприятные последствия: в результате их применения имущество должника уменьшится и оно будет обращено в пользу кредитора, перед которым должник отвечает. Данные неблагоприятные последствия, вызванные нарушением обязательства, носят для должника дополнительный характер по отношению к его обязанности в обязательстве.

    в) Особенность связана с реализацией государственного принуждения. Гражданско-правовая ответственность может быть реализована и вне системы государственного принуждения, она может произойти на добровольных началах в виде добровольного претерпевания. Добровольность должника стимулируется судебными издержками (гражданский процесс, в отличии от уголовного, платен). Закон о защите прав потребителей предусматривает, что 50% суммы иска взыскивается с должника в пользу РФ сверх тех 100%, которые получает кредитор (в наказание за то, что довел дело до суда) - как пример.

    Доктринальное определение: Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства - это возложение на должника, не исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего свои обязанности перед кредитором дополнительных имущественных обременений (потерь/утрат/лишений).

    Наряду с гражданско-правовой ответственностью за нарушение обязательств, существует гражданско-правовая ответственность, не связанная с нарушением обязательств (деликтная). Деликтная наступает в связи с причинением вреда в связи с нарушением абсолютных прав.

    87. Виды и формы гражданско-правовой ответственности.

    По основаниям возникновения можно выделить ответственность за:

    1) Причинение имущественного вреда.

    2) Причинение морального вреда.

    Ответственность за имущественные правонарушения в гражданском праве подразделяется на:

    1) договорную.

    2) внедоговорную (деликтную).

    Наряду с гражданско-правовой ответсвенности за нарушение обязательств, существует гражданско-правовая ответственность, не связанная с нарушением обязательств (деликтная). Деликтная наступает в связи с причинением вреда в связи с нарушением абсолютных прав.

    3 разновидности ответсвенности:

    1. Долевая ответственность ст.321 ГК (каждый из ответчиков несет ответственность в точно определенной доле, установленной законом или договором).

    2. Солидарная ответственность ст.323 ГК (потерпевший-истец вправе предъявить требование как к о всем ответчикам совместно, так и к любому из них, причем как в полном объеме так и в любой его части).

    3. Субсидиарная ответственность или дополнительная. (К ответственности привлекаются 2 лицо: основной должник и субсидиарный. Он привлекается к ответственности, если основной должник отказал кредитору в удовлетворении его требования или не ответил на это требование. Если должник отказался от ответа – это право кредитора обращаться к субсидиарному должнику).

    Форма ответсвенности - это виды неблагоприятных последствий.

    Традиционные формы ответсвенности:

    1) Возмещение убытков.

    2) Уплата неустойки.

    3) Утрата задатка (лучше не называть).

    1) Возмещение убытков как форма ответсвенности закрепляется в статье 393, ей придается универсальная форма ответсвенности (вне зависимости от предусмотренности в законе или договоре).

    Понятие убытка законодатель пытается дать в статье 15 ГК РФ. Как такого понятия ст. 15 не дает.

    По своей природе убытки - это имущественные потери кредитора, которые можно оценить в деньгах. Убытки в этой связи следует отличать от морального вреда (нематериальных, неимущественных потерь в виде физических или нравственных страданий). Компенсация морального вреда не применяется как форма ответственности при нарушении обязательства (она применяется при нарушении личных неимущественных прав), за исключением случаев, предусмотренных законом (смотри закон о защите прав потребителей).

    Виды убытков:

    а) Реальный ущерб.

    Ключевым словом в понятии является слово "расходы" ( и настоящие и будущие).

    б) Упущенная выгода.

    Ключевым словом в понятии является слово "доходы" (неполученные)

    Убытки возмещаются, как правило, в полном объеме (ст. 400).

    2) Взыскание неустойки.

    Взаимодействие 1 и 2 формы ответсвенности. Правила о взаимодействии располагаются в статье 394: Всё зависит от вида неустойки по соотношению с убытками. По соотношению с убытками неустойка, как правило, является зачётной (можно взыскать неустойку и убытки, но только в части превышающей размер неустойки - 100 - 10=90). Так же неустойка может быть штрафной (общая сумма взыскания, в таком случае, не превышает суммы убытков:100+10=110). Так же может быть исключительной (исключает возможность возмещения убытков) и альтернативной (право кредитора выбирать, получит он возмещение убытков или неустойку).

    Выбор вида неустойки осуществляется:

    • в законе.

    • в договоре.

    • либо презумпцией ( сформулирована в нормах статьи 394 - если неизвестно, какая неустойка, то она зачётная).

    88. Понятие и виды убытков. Принцип полного возмещения убытков.

    Понятие убытка законодатель пытается дать в статье 15 ГК РФ. Как такого понятия ст. 15 не дает.

    По своей природе убытки - это имущественные потери кредитора, которые можно оценить в деньгах. Убытки в этой связи следует отличать от морального вреда (нематериальных, неимущественных потерь в виде физических или нравственных страданий). Компенсация морального вреда не применяется как форма ответственности при нарушении обязательства (она применяется при нарушении личных неимущественных прав), за исключением случаев, предусмотренных законом (смотри закон о защите прав потребителей).

    Виды убытков:

    а) Реальный ущерб.

    Ключевым словом в понятии является слово "расходы" ( и настоящие и будущие).

    б) Упущенная выгода.

    Ключевым словом в понятии является слово "доходы" (неполученные)

    Гражданский закон исходит из принцип полноты возмещения убытков (п.1 ст. 15 и п.1 ст. 1064 ГК РФ) и допускает ограничение имущественной ответственности лишь в исключительных, прямо предусмотренных федеральным законом (но не подзаконным актом) либо договором случаях (ст. 400 ГК РФ). В условиях инфляции цены, с учётом которых исчисляется размер убытков, могут колебаться. Поэтому размер убытков должен исчисляться с учетом цен, существовавших на момент исполнения обязанности, а при её неисполнении – на момент предъявления иска, если только закон, иной правовой акт либо соглашение самих участников не предусмотрели иное (п. 3 ст. 393 ГК РФ), например, расчеты по ценам, существовавшим в момент заключения договора.

    89. Основание и условия гражданско-правовой ответственности (состав гражданского правонарушения).

    Условия - это обстоятельства, наличие которых необходимо для привлечения должника к ответсвенности. В сфере нарушения обязательства для должника к ответсвенности требуется состав условий, который принято называть гражданским правонарушением.

    Элементы этого состава называются условиями гражданско-правовой ответственности

    Условия:

    1. Противоправность поведения.

    2. Вина.

    3. Вред (убытки).

    4. Причинная связь.

    Это полный состав правонарушения. Эти элементы необходимы для привлечения лишь к одной форме гражданско-правовой ответственности, а именно для возмещения убытков. Для привлечения к иным формам гражданско-правовой ответственности (взыскание неустойки и др.) достаточно иметь неполный (усеченный) состав гражданско-правовой ответственности, из которого исключается 3 и 4 пункты

    Наличие убытков безразлично к привлечению к иным гражданско-правовым формам ответственности.

    Понятие противоправности.

    Это действие, поведение, бездействие, которое нарушает норму права.

    В гражданско-правовой ответственности отсутствуют нормы о перечне запрещенного поведения. Нормы являются диспозитивными и в своем содержании предлагают по иному решить вопрос.

    Противоправной в договорной ответственности является поведение, которое не соответствует содержанию обязательства. Условия формируются договором.

    Виной в гражданском праве следует признавать непринятие правонарушителем всех возможных мер по предотвращению неблагоприятных последствий своего поведения, необходимых при той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру лежащих на нем обязанностей и конкретным условиям оборота.

    Вина должника (п.1 ст. 401 ГК РФ). В той же норме указывается на исключение из этого правила для сфере предпринимательской деятельности ( отсутствие его вины тогда не является основанием освобождения от ответственности, освобождение может повлечь только действие непреодолимой силы).

    Понятие вины законодатель не даёт, однако он определяет понятие невиновности: Невиновность определяется в п.1 абзаце. 2 ст. 401 ГК РФ. Невиновность - это наличие надлежащей заботливости и осмотрительности.

    Соответственно, виновность - это отсутствие необходимой осмотрительности и заботливости.

    Гражданское законодательство закрепляет презумпцию вины должника (п.1 ст. 401 ГК РФ). Это продиктовано частным характером гражданских правоотношений.

    Формы вины не влияют на размер его ответственности. В некоторых случаях оказывают:

    1.Умысел (не различают прямой или косвенный)

    1. Неосторожность: грубое, простая

    Отличается тем, нарушают ли субъекты в своем поведении элементарные правила или специальные, особые правила.

    Под вредом в гражданском праве понимается всякое умаление личного или имущественного блага.

    Под убытками в гражданском праве понимается денежная оценка имущественных потерь (вреда) (расходы, которые потерпевшее лицо произвело или произведет для устранения последствий правонарушения; стоимость утраченного или поврежденного имущества; неполученные доходы).

    Убытки обязательны только при привлечении должника к такой форме ответственности, как возмещение убытков. Для иных форм ответственности наличие убытков безразлично.

    Причинная связь – это объективно существующая разновидность взаимосвязи явлений, которая характеризуется тем, что в конкретной ситуации из двух взаимосвязанных явлений одно (причина) всегда предшествует другому и порождает его, и другое (следствие) всегда является результатом действия первого.

    Данный элемент необходим тогда же, когда и 3ий - в случае ответственности в виде возмещения убытков.

    Размер ответственности:

    Правила о размере ответственности за нарушение обязательств изложены в главе 25:

    1. Размер ответственности зависит от формы ответственности (которую выбирает кредитор).

    2. Вина влияет на размер ответственности должника. Она выражается в наличии упущения со стороны кредитора, которое заключается либо в том, что он способствовал сам увеличению своих убытков либо не предпринял мер по их уменьшению.

    3. Положения закона. Закон может предусмотреть ограничение размера ответственности должника.

    4. Условия договора (п. 2 ст. 400, п. 4. ст. 401). Пределы: а) В отношениях с участием потребителей в договоре нельзя уменьшать размер ответственности перед потребителем. б) Умышленное нарушение обязательства. За такое нарушение нельзя освобождать от ответственности в договоре.

    90. Основания освобождения от ответственности. Понятие случая и непреодолимой силы.

    Основания освобождения от ответственности. Понятие случая и непреодолимой силы.

    Основания освобождения от ответственности без вины могут устанавливаться либо в законодательстве, либо в договоре сторон. В связи с ним их можно классифицировать на два вида: 1) основания освобождения от ответственности без вины в силу закона и 2) основания освобождения от ответственности без вины в силу договора.

    Если в сфере обязательств из причинения вреда основания освобождения от ответственности без вины всегда устанавливаются только законодательством, то в сфере договорных обязательств они устанавливаются как законодательством, так и договором сторон, поскольку в силу п. 3 ст. 401 ГК РФ стороны договора вправе предусмотреть иные основания освобождения должника от ответственности без вины по сравнению с законодательными.

    4ст. 13, п.4 и 5ст. 14, п. 5

    Ответственность без вины в гражданском праве. Дмитриева О. В. – Воронеж, ВВШ МВД РФ, 1997– С.78

    ст. 18, и. 6 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», и . 29, 64. 65, 96 ВК СССР, ст. 54 Закона РФ «Об использовании атомной энергии» [7]. Ими являются :

    1) непреодолимая сила (во всех случаях, кроме ВК СССР);

    НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА - в гражданском праве возникновение чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, в результате которых не были выполнены условия договора, чем одна из сторон невольно причинила убытки другой стороне. К общему принципу определения Н.с. можно отнести объективный и абсолютный характер обстоятельств - действие факторов, ставшее препятствием исполнению обязательств, должно быть объективным и абсолютным, т.е. касаться не только причинителя вреда, а распространяться на всех. К Н.с. в законодательстве и договорной практике относят стихийные бедствия (землетрясения, наводнения) или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить (либо возможно предусмотреть, но невозможно предотвратить) при современном уровне человеческого знания и технических возможностей. Во всех гражданско-правовых системах Н.с. является обстоятельством, освобождающим от ответственности.

    2) умысел потерпевшего или кредитора (п. 2 ст. 901. С1. 1079 ГК РФ, ст. 29, 64, 65, 96 ВК СССР, ст. 54 Закона РФ «Об использовании атомной энергии»);

    Указание на умысел потерпевшего как на основание освобождения от ответственности владельца источника повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ, ст. 54 Закона «Об использовании атомной энергии»), вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.

    3) грубая неосторожность кредитора (ч. 2 п.,1 сч. 901 ГК РФ) и потерпевшего по усмотрению суда в деликтных обязательствах (ч. 2 п. 2 ст. 1083 ГК РФ, ст. 96 ВК СССР).

    Статья 901. Основания ответственности хранителя

    2. За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение вещей после того, как наступила обязанность поклажедателя взять эти вещи обратно (пункт 1 статьи 899), хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.

    Статья 1083. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред

    При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается

    4) вина потребителя (п. 6 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей»)

    Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)

    1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

    6. Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

    5) нарушение потребителем установленных правил пользования. хранения товара, результата работ, услуг (ст. 1098 ГК РФ), а также их транспортировки (п. 5 ст. 14 Закона «О защите прав потребителей»);

    Нарушение потребителем установленных правил пользования товаром, результатом работы, услуги или их хранения, предусмотренное в ст. 1098 ГК РФ, а также их транспортировки, предусмотренное в п. 5 ст. 14 Закона «О защите прав потребителей» в качестве основания освобождения изготовителя, исполнителя или продавца от ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потребителя, предполагает освобождение его от ответственности, если потребитель нарушил установленные правила пользования, хранения или транспортировки товара (результата работы, услуги) как виновно, так и случайно.

    6) действия третьих лиц (п. 2 ст. 476 ГК РФ, п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»), противоправные действия третьих лиц (п. 2 ст. 1079 ГК РФ);

    Действия третьих лиц (ч. 2 ст. 474 ГК РФ, и. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», п. 2 ст. 1079 ГК РФ) также нельзя признать специфическим основанием освобождения от ответственности без вины. Если неблагоприятные имущественные последствия (появление недостатков переданной продавцом покупателю вещи, причинение вреда источником повышенной опасности, выбывшим у его владельца) возникли в результате действий третьего по отношению к продавцу или владельцу источника повышенной опасности, лица, то действия продавца по передаче вещи или владельца источника повышенной опасности по его эксплуатации причинно не связаны с наступлением этих неблагоприятных последствий. Поскольку наличие причинной связи является обязательным условием возложения ответственности как «за вину», так и без вины, следует признать, что действия третьих лиц как причина возникновения неблагоприятных имущественных последствий у кредитора или потерпевшего есть основание освобождения и от ответственности без вины, и от ответственности «за вину».

    7) военные действия и вооруженные конфликты (с». 54 Закона РФ «Об использовании атомной энергии»).

    Такое основание освобождения от ответственности организации, эксплуатирующей ядерные установки, радиационные источники, ядерные материалы и т. д., как военные действия и вооруженные конфликты (ст. 54 Закона «Об использовании атомной энергии»), имеет определенное сходство с действиями третьих лиц. Однако, поскольку в вооруженных конфликтах и военных действиях участвует множество людей, совокупные действия которых создают результат, непосредственно не зависящий от каждого из них в отдельности, следует признать, что вооруженные конфликты и военные действия как основание освобождения от ответственности без вины не тождественны действиям третьих лиц.

    Юридический случай (лат. casus) — в гражданском праве событие, которое наступает не в силу направленной на него воли лица и не может быть предусмотрено при данных условиях и требуемой правом заботливости относительно чужих вещей и исполнения своих обязанностей.

    Случаю в праве противополагается вина (в форме умысла или неосторожности) лица; от него отличают также понятие неопределимой силы. Так как по общему и основному принципу устройства современного гражданского общества каждый член его действует на свой страх и риск, как относительно своей личности, так и своего имущества, то никто не может быть обязан к возмещению ущербов, причиненных случаем.

  • Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]