Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по МЧП - Новикова Н.А.doc
Скачиваний:
182
Добавлен:
24.03.2016
Размер:
738.3 Кб
Скачать

23.10.09

Право, применимое к договорам. Внешнеэкономические сделки.

Понятие и признаки внешнеэкономической сделки

В Российском гражданском законодательстве применяются 2 понятия: сделкаидоговор.

Договор – двусторонняя сделка.

Под внешнеэкономическими сделкамикак правило понимаются внешнеторговые контракты.

Законодательство РФ не содержит легального определения внешнеэкономической сделки. Для характеристики данной юридической категории в литературе выделяются её специфические признаки.

Эти признаки можно разделить на 2 категории:

А) Обязательные признаки – квалифицируют сделку в качестве внешнеэкономической. К таким признаком относятся:

  • Сопряженность сделки с актом ввоза или вывоза товара, т.е. с актом перемещения товара через границу РФ. Причем данное перемещение может либо входить в исполнение сделки, либо предшествовать её заключению, но осуществляться непосредственно в целях совершения сделки

  • Принадлежность контрагентов сделки к хозяйственной сфере различных государств. При этом принадлежность понимается через понятие местонахождения коммерческого предприятия стороны. Таким образом личный закон лица не будет играть значения для признания сделки внешнеэкономической

Б) Факультативные признаки – могут быть свойственны внешнеэкономической сделке, но присутствуют не всегда.

Пример: установление расчетов в иностранной валюте.

Внешнеэкономическая сделка – понятие собирательное. Под это понятие подпадают все возможные виды коммерческих договоров, которые заключаются в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Деятельность по заключению таких договоров носит название внешнеэкономической.

Под ВЭ деятельностьюпонимается внешнеторговая инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию в области международного обмена товарами, информацией, работами и услугами, результатами интеллектуальной деятельности (в том числе исключительными правами на неё).

Данное определение содержится в ст1 ФЗ от 18 июля 1999г. №183 «Об экспортной контроле».

Под внешнеторговой деятельностьюпонимается деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью.

Данное определение содержится в ст2 ФЗ от 8 декабря 2003г. №164 «Об основах государственного регулирования ВТ деятельности»

Данные законы устанавливают, что участниками ВТ деятельности могут являться как российские так и иностранные лица.

Методы регулирования ВЭ сделок

Традиционно выделяется 2 метода: коллизионныйиматериально-правовой.

Однако в сфере ВЭ сделок эти методы в настоящее время практически слились это связано с большим количеством международных отношений, регулирующих отдельные виды ВТ обязательств. Данные договоры унифицируют правовые нормы, а обязательности их применения как правило исключает коллизионный метод регулирования.

Все международные договоры РФ, направленные на регулирования ВЭ сделок, исходят из согласованного применения с нормами гражданского законодательства. При этом процесс субсидиарного применения национального права к положениям международных конвенций достаточно сложен это связано во-первых с большим количеством правовых пробелов в соответствующих международных договорах. Во-вторых, многие международные договоры содержат диспозитивные положения (часто сторонам контракта предоставляется право избежать применения конкретной номы к их правоотношению).

Идея совместного применения международных договоров к гражданским правоотношениям не должна противоречить самому международному договору. Каждый договор должен определять допустимость субсидиарного использования норм национального права. При этом должны быть определены и пределы такого использования.

Для обоснования своей правовой позиции следует ссылаться на нормы международного договора, а при отсутствии положений по данному вопросу – на нормы национального законодательства с обязательной ссылкой на пункт международного договора, допускающего субсидиарное применение гражданского законодательства.

Все международные договоры РФ, регулирующие ВЭ сделки, могут непосредственно применяться в 2-х формах:

  • Либо самостоятельно

  • Либо совместно с актами гражданского законодательства

Специфика применения некоторых международных договоров состоит в том, что они регулируют отношения сторон на факультативной основе, т.е. применяются к контракту на основе соглашения сторон. Например таким договором являются общие условия поставок товаров между организациями стран-членов СЭФ.

Международные договоры могут иметь различные основания применения. В случае факультативного применения по соглашению сторон соотношение международного договора с национальным законодательством будет определяться принципом соответствия его положений российскому законодательству и императивным международным соглашениям.

Обязательственный статут ВЭ сделки

Выбор сторонами сделки или судом какого либо национального права в качестве применимого не означает, что данное право будет регулировать все вопросы относительно сделки. Обязательственный статут сделки– это совокупность норм гражданского права, применимого к ВЭ сделке. В доктрине были разработаны и обоснованы подходы относительно вопросов, входящих в обязательственный статут. Эти подходы нашли отражение в ГК РФ и модельном гражданском кодексе для стран СНГ.

В соответствии со ст1215 ГК РФ – «право, применимое к договору, регулирует его толкование, права и обязанности сторон, исполнение договора, последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, прекращение договора, а так же последствия недействительности договора».

Помимо этого в обязательственный статут сделки входят вопросы допустимости уступки требования по договор, отношения по уплате процентов, вопросы исковой давности, а так же момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения имущества.

Не урегулированным в ГК остался вопрос о применимом праве к заключению договора. Теоретически каждый этап заключения договора можно рассматривать как самостоятельную сделку и определять применимое право, исходя из критерия тесной связи, но данный подход имеет свои недостатки:

  • Во-первых он осложняет работу судьи

  • Во-вторых такой подход может привести к применению различных правовых систем, чьи нормы окажутся не совместимыми друг с другом.

В настоящее время большинство судий и арбитров применяют к вопросам заключения договора право, применимое к самому договору, т.е. право, которое должно регулировать договор, если бы он считался заключенным. Такой подход закреплен в ст8 римской конвенции 80-го года.

Что касается вопросов исковой давности, то она включается в обязательственный статут только в тех странах, где данный институт относится к вопросам материального права.

В России правила о сроках исковой давности – это вопросы материального права, и входят в понятие обязательственного статута.

Из обязательственного статута исключаются вопросы право и дееспособности сторон, вопросы представительства и доверенности, форма договора и вопросы вещных прав на имущество, составляющее предмет договора. Все эти вопросы решаются на основе самостоятельных коллизионных привязок.

Отношения по выдаче доверенности и оформлению полномочий на совершение сделок регламентируются специфическим статутом. При этом данные отношения тесно связаны с институтом представительства в процессуальных отношениях.

Полномочия представителя могут вытекать из доверенности, либо уставных документов. Однако суд не может ограничиваться исследованием указанных документов, а должен так же обращаться к применимому праву.

Законодательство России не предусматривается коллизионных норм, применимых к отношениям представительства. Внутренние отношения представительства как правило регулируются конструкцией договора поручения. Внешние отношения представительства (оформление и выдача доверенности) регулируются самостоятельными коллизионными привязками.

- Статья 1209 ГК РФ устанавливает, что форма и срок действия доверенности, а так же основания её прекращения определяются по праву места её совершения.

- Статья 1217 ГК РФ устанавливает, что доверенность, выданная за границей не может быть признана недействительной в следствие несоблюдения формы, если соблюдены требования Российского права.

Однако данные правила не касаются объема полномочий представителя. Для разрешения этого вопроса необходимо обращаться к нормам применимого права, которые признаются личным законом лица, выдавшего доверенность.

Этот вывод следует из правила, что к обязательствам из односторонних сделок применяется право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, принимающей на себя обязательство по односторонней сделке. Таким образом, правом, применимым к отношениям представительства может оказаться иное чем то, которое составляет обязательственный статут сделки. Однако последствия нарушения норм представительства будут определяться исходя из обязательственного статута.

Самостоятельной коллизионной привязке так же следует статут формы договора. В большинстве стран письменная форма договора не является обязательной (в том числе для международных коммерческих контрактов.

Форма сделки в соответствии со ст1209 ГК РФ должна подчиняться праву места её совершения, но при этом действующее законодательства устанавливает 2 императивных изъятия из этого правила:

  1. Сделка, совершенная за границей, не может быть признана недействительной в следствие несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права

  2. Сделки, стороной в которых является российское лицо, в отношении вопросов формы подчиняются российскому праву, независимо от места её совершения. Таким образом для всех российских лиц действует императивная нормы о письменной форме договора

Внешнеэкономическая сделка как и всякая другая может быть признана недействительной по основаниям, установленным в применимом национальном праве. Причем международные соглашения как правило не касаются вопросов действительности контракта. Учитывая, что обязательственный статут регулирует только последствия недействительности договора, то возникает вопрос о правопорядке на основании которого сделка может быть признана недействительной.

Очевидно, что применимое право в данном случае должно определяться в зависимости от оснований недействительности.

Традиционно основания недействительности сделки подразделяются на 4 категории.:

Сделки, совершенные с пороками воли, субъектного состава, формы и содержания. Соответственно указанным основаниям выделяются несколько коллизионных правил, применяемых для признания ВЭ сделки недействительной на территории РФ. Основания для признания сделки недействительной в связи с пороком воли определяются обязательственным статутом, так как в данном случае необходимо устанавливать порядок осуществления и прекращения прав и обязанностей сторон.

При пороках субъектного состава применяется личный закон физических и юридических лиц. Однако признание сделки недействительной в следствие превышения лицом своей правоспособности, сделка будет признаваться недействительной на основе норм обязательственного статута.

Недействительность сделки с пороками формы будет определяться по законодательству РФ. Признание сделки недействительной в следствие порока содержания будет определяться исходя из конкретной ситуации.

По общему правилу данные отношения охватываются обязательственным статутом, но при этом необходимо учитывать императивные нормы права страны суда и императивные нормы права третьей страны, с которой сделка имеет тесную связь.

При этом необходимо учитывать, что применимое к договору иностранное право может содержать отличные от российского законодательства основания недействительности договора.

Наиболее проблемным вопросом, связанным с недействительностью ВЭ сделок является ситуация, когда избранная сторонами право приводит к недействительности договора. В решении данного вопроса существует 2 полярные позиции:

  • С одной стороны стОроны обязаны самостоятельно отвечать за последствия сделанными ими выбора (более обоснованная точка зрения)

  • С другой стороны в момент заключения договора и определения применимого права стороны могли не знать о возможных последствиях. При этом их главной целью было заключение договора, а не решение вопросов о применимом праве. По этому, если избранное сторонами право ведет к недействительности договора, то суд должен вновь определить применимое право, исходя из коллизионных норм.

В России ситуация решается следующим образом:

В силу презумпции добросовестности сторон суд должен определять применимое право так, чтобы принимать во внимание намерение сторон на заключение договора, который будет действительным. Т.е. суд не должен избирать применимым право, которое ведет к недействительности контракта. Однако, если связь контракта со страной, где договор является недействительным, является чрезвычайно тесной, то именно это право должно быть признано применимым, поскольку в противном случае могут быть затронуты чрезвычайно важные обстоятельства и императивные нормы соответствующей страны. В таких случаях суду следует признать контракт недействительным и применить соответствующие последствия.

В обязательственный статут договора так же входят вопросы ответственности сторон. При этом гражданско-правовая ответственность выражается в возложении на правонарушителя дополнительного обременения.

В связи с коллизионным регулированием вопросов ответственности по ВЭ сделкам необходимо отметить следующие обстоятельства:

  1. Нормы о гражданско-правовой ответственности сторон содержатся в применимом национальном законодательстве, так как входят в обязательственный статут сделки

  2. Пределы ответственности лица по своим долгам определяются его личным законом. Так же на основе личного закона будут решаться вопросы о субсидиарной ответственности

  3. Нормы об ответственности содержатся в международных соглашениях. Причем их положения могут быть как диспозитивными так и императивными.

На практике в большинстве случаев избранное сторонами применимое право является иностранным хотя бы для одной из сторон. Для того, чтобы исключить возможные негативные последствия применения такого права во ВЭ контракт включаются ограничительные оговорки, нацеленные на исключение положений применимого права об ответственности. Такого рода ограничительные оговорки могут быть отвергнуты судом, так как они ограничивают сферу действия обязательственного статута.

!!! ДЗ к 1 семинару: предмет МЧП, методы, источники правового регулирования

(будем решать задачки). Для семинарских занятий понадобится практикум (Толстой и Краншевский).

До 1 декабря КР написать !!!

Определение содержания договора на основе коллизионных норм

В случае отсутствия соглашения сторон о применимом праве право определяется на основе коллизионных норм. Для современного МЧП в области обязательств характерно использование коллизионной привязки «наиболее тесной связи». Данная привязка закреплена в законодательстве большинства стран мира. На международном уровне она закреплена в римской конвенции 80-го года, а так же в конвенциях, посвященным отдельным видам обязательств. Действующее российское законодательство так же исходит из этого принципа (ст1211 ГК РФ).

Основным критерием определения тесной связи является место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора.

Пункт 4 ст1211 устанавливает коллизионные привязки для отдельных видов договоров.

Например: в отношении договора строительного подряда применяется право страны, где в основном создаются предусмотренные договором результаты.

В отношении договора простого товарищества наиболее тесная связь осуществляется с той стороны, где в основном осуществляется деятельность такого товарищества.

Если договор заключен на аукционе, то тесная связь прослеживается с правом страны, где проводится аукцион или иное подобное мероприятие.

Все коллизионные привязки, установленные ст1211 подлежат применению в том случае, если иное не вытекает из закона или договора тем самым подчеркивается диспозитивный характер этих положений.

В п3 ст1211 закреплен примерный перечень сторон, имеющих решающее значение для договора в отношении отдельных договоров, предусмотренных ГК.

Данный перечень не является исчерпывающим. При эго применение должно быть всегда соотнесено с принципом реальной тесной связи.

К договору, содержащему элементы различных договоров, применяется право страны, с которой этот договор тесно связан в целом. Это правило установлено для того, чтобы прекратить возможность расширения коллизионной привязки.

Отдельные требования российское законодательство устанавливает по отношению к договорам с участием потребителей. Ст1212 ГК РФ предусматривает, что выбор применимого права в том случае, если стороной договора является гражданин потребитель, осуществляется непосредственно потребителю. При этом потребитель вправе выбрать одну из следующих правовых систем:

  1. Право страны продавца

  2. Право места совершения сделки

  3. Право стороны потребителя

Все нормы ГК, относящиеся к договорным обязательствам, носят общим характер, широко используют гибкие коллизионные нормы и максимально расширяют действия принципов автономии воли сторон.

Так же в ГК устанавливается право, подлежащее применению к уступке требования. Такое право определяется в соответствии с общим принципом наиболее тесной связи.

Если имело местно неосновательное обогащение, то стороны могут договориться о применении права страны суда, либо применении права страны, где имело место обстоятельство, повлекшее неосновательное обогащение.

Аналогичные коллизионные нормы содержатся в международном соглашении РФ.

Заключение ВЭ сделки

ВЭ сделка оформляется контрактом, который в международной практике принято называть международным договором купли/продажи вне зависимости от его конкретного вида. Договор должен заключаться с соблюдением требований законодательства о форме таких контрактов.

Большинство международных соглашений допускает заключение ВЭ контрактов в любой форме (в том числе устной) или путем совершения конклюдентных действий. Однако Россия, присоединяясь к таким договорам, неизменно делает оговорку о том, что форма ВЭ сделок с участием российских лиц должна определяться российским законодательством. Таким образом, несоблюдение простой письменной формы внешней экономической сделки влечет её недействительность.

Так же следует учитывать императивные положения ст1209 ГК РФ: «Форма сделки в отношении недвижимого имущества, внесенного в государственный реестр РФ, подчиняется российскому праву.

Эти правила так же действуют в отношении изменений, дополнений, продлений и расторжения договоров.

Письменная форма считается соблюденной, если договор заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а так же путем обмена документами посредством почтовой и телеграфной связи.

На практике вопросы вызывают подписание внешнеторговых сделок. Ранее на территории России действовала императивная норма, согласно которой все ВТ сделки должны были подписываться двумя лицами. В настоящее время данная норма отменена.

Порядок подписания ВЭ сделок устанавливается в учредительных документах.

Основные реквизиты внешнеторгового контракта должны соответствовать требованиям, установленным письмом ЦБ РФ от 15 июля 96г №30 «О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме ВТ контрактов». С данными требованиями участников ВТ деятельности должны знакомить уполномоченные банки.

В соответствии с рекомендациями ВТ контракт должен иметь унифицированный номер, состоящий из 3 групп знаков:

  1. Первая группа должна состоять из 2 букв или 3 цифр соответствующих коду страны покупателя по международному классификатору «страны мира» используемому для целей таможенного оформления

  2. Вторая группа знаков должна состоять из 8 цифр, составляющих код организации предприятия или продавца в соответствии с общероссийским классификатором предприятий и организаций

  3. 3 –я группа знаков должна состоять из 5 цифр, представляющих собой порядковый номер документов на уровне российской организации

В контракте необходимо указывать:

  • Дату и место подписания контракта

  • Полное официальное наименование сторон

  • Наименование страны иностранного партнера и страны назначения товара

  • Их трехзначные коды в соответствии с международным классификатором «страны мира»

Структура каждого внешнеторгового контракта является индивидуальной. Но при этом любой контракт должен содержать обязательные разделы. К таким разделам относятся:

А) Предмет контракта

Б) Цена и сумма

В) Условия платежа

Г) Сроки

Д) Условия приемки товара по качеству и количеству

Е) Форс-мажор

Ж) Рассмотрение споров

З) Санкции

И) Адреса покупателя и продавца

К) Подписи сторон

В разделе предмет контракта необходимо указывать: полное коммерческое наименование и полную характеристику товара (в том числе ассортимент, комплектность, страну происхождения товара, другие данные, необходимые для описания товара, включая ссылки на международные и национальные стандарты).

В разделе цена и сумма указывается: общая сумма контракта и цена за единицу товара в валюте цены с приведением краткого наименования базиса поставки в соответствии с имхотерпс. Так же в этом разделе необходимо указать наименование и код валюты, в которой оценен товар, в соответствии с классификатором валют, используемом для целей таможенного оформления. Так же допускается вместо определения точной цены приведение подробной формулы или условий её определения с таким расчетом, чтобы при реализации всех оговоренных условий можно было однозначно установить цену товара и сумму контракта.

В разделе условия платежа необходимо указывать: наименование и код валюты, в которой будет производиться платеж (валюта цены и валюта платежа могут различаться). Необходимо указывать сроки платежа и условия рассрочки (если они имеются). В данном разделе предусматривается перечень документов, подтверждающих факт отгрузки, стоимость товара, а так же иные существенные обстоятельства. Кроме того должны быть указаны полное наименование и почтовые адреса банков сторон, номера счетов и платежные реквизиты.

В разделе сроки описывается: порядок поставки товаров с указанием срока действия контракта, в течение которого должны быть завершены все взаимные обязательства по контракту.

В разделе приемка товаров указываются: сведения о месте и сроках проведения инспекции по качеству и количеству, наименование независимой экспертной организации, а так же порядок предъявления претензий.

В разделе форс-мажор: должны быть сформулированы условия, при наступлении которых стороны будут освобождаться от ответственности за неисполнение контракта. Так же указывается в каком порядке и в какие сроки стороны должны доказывать наступление форс-мажорных обстоятельств. Так же может быть предусмотрено, что при наличии таких обстоятельств договор может быть аннулирован.

В разделе рассмотрение споров: приводится порядок предъявления и рассмотрения претензий, порядок платежей по претензиям, рассмотрение спорных вопросов в арбитражных судах, а так же указывается применимое право.

В разделе санкций: устанавливается ответственность сторон за любое нарушение договора.

Помимо этих разделов стороны могут предусмотреть в своем договоре прочие условия и обстоятельства сделки:

  • Гарантийные обязательства

  • Техническая помощь

  • Производство сборки и монтажа оборудования

  • Информационные услуги

  • Обучение персонала

В разделе адреса сторон указываются: юридические и полные почтовые адреса сторон, а так же контактные телефоны и факсы.

В разделе подписи сторон должны содержаться: подписи уполномоченных лиц, заверенные печатью, с обязательной расшифровкой их ФИО, а так же указанием должности.

Кроме того, рекомендуется прилагать к договорам копии доверенностей или иных уполномочивающих документов.

Отдельные вопросы в сфере ВЭ контрактов возникают в связи с расторжением договоров. Вопросы расторжения ВЭ контрактов в основном регулируются нормами национального законодательства, но так же содержатся в международных соглашениях.

В целом ВЭ контракт может быть расторгнут по следующим основаниям:

  1. Любое нарушение договора со стороны продавца. В этом случае расторжение договора – средство правовой защиты покупателя.

  2. Нарушение договора покупателем, если такое нарушение является существенным

  3. Расторжение договора при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Расторжение по данному основанию является исключительным. При этом данное основание должно быть предусмотрено не применимым правом, а соглашением сторон. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, пожары и войны. В то же время такие обстоятельства как забастовки, военные перевороты и изменения в законодательстве могут быть признаны форс-мажорными только если стороны специально договорятся об этом. Банкротство любой из сторон не может быть признано форс-мажорным обстоятельством.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств сторона, нарушающая договор, должна представить контрагенту по сделке извещение о наступлении таких обстоятельств с обязательным документальным подтверждением.

Если извещение не получено другой стороной в течение разумного срока после того как о препятствии стало известно стороны не исполняющей обязательство, то последняя сторона несет ответственность за убытки, причиненные в результате не получения извещения.

Если срок действия форс-мажорных обстоятельств является незначительным, то исполнение обязательств по контракту отодвигается на этот срок.

Если форс-мажорные обстоятельства значительные или непреодолимые, то действие контракта прекращается

В целом, говоря о ВЭ сделках, необходимо сказать, что по отношению к ним действуют следующие особенности:

  • Правовое регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется субсидиарным применением положений международных договоров и императивных норм национального законодательства

  • Основные вопросы содержания и исполнения договора регулируются обязательственным статутом сделки, под которым понимается гражданское право, подлежащее применению

  • Каждый ВЭ договор имеет самостоятельное юридическое значение, поэтому для каждого договора существует свой обязательственный статут

Приоритетным принципом определения обязательственного статута является принцип автономии воли сторон, а при его неприменении – принцип наиболее тесной связи.

Форма ВТ контракта подчиняется самостоятельным коллизионным привязкам с обязательным соблюдением норм российского права в случае заключения ВЭ сделок с участием российских лиц.

Действующее российское законодательство устанавливает жесткие императивные требования к форме и содержанию ВЭ контрактов. Причем несоблюдение этих требований приведет к невозможности исполнения контракта российским лицом, а так же может привести к признанию договора недействительным.

Иностранные контрагенты российских лиц подвергаются повышенной правовой защите со стороны российского законодательства в целях обеспечения эффективности и стабильности международного торгового оборота.

30.10.09

Отдельные виды договоров в МЧП

Договор международной купли-продажи

Основным видом внешнеэкономического контракта выступает контракт международной купли-продажи товаров. Стороны, заключая данный договор, вправе подчинить его любому национальному законодательству. Если стороны не определили применимое право, то орган, рассматривающий спор, на основании коллизионных норм изберет в качестве применимого закон страны продавца. Закон страны продавца имеет универсальный характер и закрепляется во всех коллизионных нормах и международных соглашениях, посвященных вопросам купли-продажи.

Избранная сторонами права применяется так же к возникновению и прекращению права собственности на товар.

Коллизионные нормы относительно купли-продажи товаров содержатся не только в национальных законодательствах, но так же в ряде международных соглашений.

Для стран европейского союза действует римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам (принята в 1980г). В соответствии с данной конвенцией, если стороны не избрали применимое право, то должен применяться принцип наиболее тесной связи. Традиционно она устанавливается с правом страны продавца, если из обстоятельств дела не будет следовать иное.

Для западно-европейских действует Гаагская конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже товаров (1955г). Данная конвенция так же отсылает к праву страны продавца.

Для стран СНГ (за исключением Грузии) действует соглашение «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» (1992г). Данная конвенция закрепляет, что при отсутствии соглашения сторон о применимом праве применяется право места совершения сделки.

В настоящее время разработаны, но не вступили в силу следующие документы:

  1. Гаагская конвенция «О праве, применимом к переходу права собственности при международной купле-продаже движимых материальных вещей» (1958г)

  2. Женевская конвенция «О представительстве и международной купле-продаже товаров» (1983г)

Материально-правовое регулирование договора международной купли-продажи в настоящее время характеризуется единообразием. Это связано с Венской конвенцией «О договорах международной купли-продажи товаров». Данная конвенция была разработана ЮНСИТРАЛ и открыта для подписания 11 апреля 1980г. Для России конвенция вступила в силу с 1 сентября 1991г. Подписывал и ратифицировал её Советский Союз.

В настоящее время в данной Конвенции участвуют более 50 государств мира. В ней нашли отражение особенности 2-х правовых систем: Романо-германская и англо-саксонская. Именно это обстоятельство позволило данной конвенции стать неким универсальным документом.

Конвенция даёт определение договора Международной купли-продажи товаров, содержит положение о форме договоров, о порядке их заключения, регулирует вопросы прав и обязанностей сторон, а так же положения об ответственности.

Конвенция подлежит применению в двух основных случаях:

  1. Когда коммерческие предприятия сторон договора находятся в разных государствах, участвующих в конвенции

  2. Когда в силу коллизионной нормы в качестве применимого к договору права признается право государства-участника конвенции. Данное положение действует даже в том случае, когда стороны избирают применимое право в силу автономии воли.

Конвенция не применяется к продаже определенных объектов:

  • Ценных бумаг

  • Судов водного и воздушного транспорта

  • Электроэнергии

  • Товаров с аукциона

  • Товаров, приобретаемых не для коммерческого использования

Конвенция освещает основные положения договора купли-продажи, однако она не регулирует:

  • Вопросы действительности договоров,

  • Вопросы права собственности на проданный товар,

  • Ответственность продавца за причиненный товаром повреждения,

  • Положения о неустойке,

  • Применение исковой давности

Конвенция распространяется только на договоры международной купли-продажи. При этом она не применяется к договорам, по которым одна сторона поставляет товар другой стороне для переработки и последующего вывоза обратно.

Так же конвенция не применяется к договорам, если на ряду с поставкой товаров предусматривается выполнение работ или оказание услуг при условии, что данные обязательства являются основными.

В соответствии со статьей 6 Конвенции – «Стороны могут исключить её применение, однако данное исключение должно быть сделано прямо и недвусмысленно».

Конвенция регламентирует порядок заключения договоров. Допускается заключение договора и между отсутствующими сторонами. В данном случае договор заключается путем направления оферты и получения акцепта. Данное положение конвенции не совпадает с положениями ГК. В силу статьи 438 ГК – «Полученный акцепт должен быть прямым и безоговорочным». В то же время статья 19 конвенции говорит о том, что акцепт может содержать дополнительные или отличные условия, при условии, что они не изменять существенные условия оферты.

Согласно ст14 Конвенции – «Оферта должна быть достаточно определенной. В ней должен быть обозначен товар, а так же прямо или косвенно должны быть установлены цена и количество».

При отсутствии указания на цену она может быть определена исходя из средних показателей цен на мировых рынках.

Отсутствие указания на количество товара делает контракт не заключенным.

Таким образом единственным существенным условием договора согласно Конвенции является наименование товара и его количество.

Венская Конвенция допускает заключение договора в любой форме – в том числе и устной. Факт заключения договора может доказываться любыми доказательствами и средствами (в том числе и свидетельскими показаниями).

Однако при присоединении конвенции любое государство может сделать оговорку об обязательности письменной формы такого контракта (Россия сделала такую оговорку).

Таким образом контракт международной купли-продажи товаров с участием российского лица в обязательном порядке должен заключаться в письменной форме. В противном случае он признается ничтожным.

В соответствии со ст13 Конвенции: «Под письменной формой понимается: а) Составление единого документа, подписанного сторонами б) Обмен сообщениями по телеграфу или телетайпу»

Конвенция определяет основные права и обязанности сторон договора.

Продавец обязан:

  • Поставить товар

  • Передать покупателю документацию на товар

  • Передать право собственности на товар

Товар должен быть поставлен в обусловленный срок, а при его отсутствии в разумный срок. Таким образом исходя из положений конвенции срок уже не будет являться существенным условием договора.

Обязательство продавца по поставке товара будет считаться исполненным, когда товар будет предоставлен покупателю в согласованном месте. Если такое место не определено, то родовой товар будет считаться предоставленным с момента сдачи товара первому перевозчику, а индивидуально определенным товар будет считаться переданным в момент поступления в распоряжение покупателя.

Передаваемый товар должен соответствовать оговоренному в договоре по количеству, качеству, описанию, таре и упаковке.

Как правило требования к качеству товара определяются путем ссылки на международные или национальные стандарты качества.

Согласно Конвенции товар признается несоответствующим договору в следующих случаях:

  1. Если он не обладает качествами образца

  2. Если он не пригоден для целей, для которых подобные товары обычно используются

  3. Если он не пригоден для конкретной цели, для которой он приобретался покупателем

  4. Когда товар не заторирован и не упакован обычным способом

В соответствии с Конвенцией на покупателе лежит 2 обязанности:

  • Принять товар

Принятие товара заключается в совершении покупателем необходимых для этого действий, которые от него разумно ожидаются. При этом покупатель должен осмотреть товар в максимально короткий срок.

  • Уплата цены

Обязанность уплаты цены включает в себя принятие таких мер, которые делают платеж возможным. Однако если покупатель для выполнения своих обязанностей привлекает третьих лиц, то он сам несет ответственность за их действия

Основная форма ответственности сторон, согласно Конвенции – ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ. Наряду с возмещением убытков покупатель вправе:

  • Потребовать исполнения обязанностей со стороны продавца

  • Потребовать замены товара, если нарушение носит существенный характер

  • Установить дополнительный срок для исполнения продавцом обязанностей

  • Снизить цену в случае несоответствия товара

  • Расторгнуть договор в случае существенного нарушения

В случае досрочной поставки покупатель может отказаться от принятия товаров.

Продавец на рядку с возмещением убытков может:

  • требовать реального исполнения договора

  • установить дополнительный срок для исполнения договора

  • требовать расторжения договора при существенном нарушении

Ответственность по конвенции наступает за сам факт нарушения договора. При этом вина стороны не учитывается.

Ответственность лица исключает так называемые «препятствия вне контроля» (непреодолимая сила) – тот самый форс-мажор.

При этом факт невозможности исполнения обязательства не принимается во внимание, если исполнение было объективно возможно.

Освобождение от ответственности действует только в период существования форс-мажорных обстоятельств. При их отпадении сторона должна незамедлительно исполнить свои обязательства.

В соответствие с Конвенцией под определением «препятствий вне контроля» подпадают разного рода стихийные бедствия, события социального характера (общенациональные забастовки, революции, беспорядки), а так же войны.

Кроме того имеются специфические обстоятельства:

  • Правительственные запреты и ограничения на осуществление экспортно- импортных операций

Вместе с тем не принято относить к форс-мажорным: банкротство покупателя, изменение курса валюты, отказ в выдаче лицензии.

Сторона, которая не исполняет свое обязательство, в силу форс-мажорных обстоятельств, должна информировать об этом другую сторону.

Кроме того данная сторона должна сама доказать, что неисполнение договора было вызвано препятствиями вне контроля.

Согласно Конвенции – любая сторона может приостановить исполнение своих обязательств, если после заключения договора станет очевидным, что другая сторона не исполнит значительной части своих обязательств. В данном случае необходимо известить другую сторону, которая может предоставить гарантии своих обязательств, и если они будут признаны достаточными, то исполнение договора следует продолжать.

Помимо общеобязательных нормативных актов в сфере внешнеторговой деятельности действуют факультативные источники (не правовые – не обязательные для использования и применения). Что к ним относится ??? :

  1. Базисные условия и основные типы торговых терминов. Они используются в международной торговой практике под общепринятыми наименованиями, представляющими собой сокращенные варианты английских словосочетаний.

Возможность применения торговых терминов в частности оговаривается пунктом 6 ст1211 ГК.

В международной практике торговые термины собираются и обобщаются. Наиболее последовательно эту работу осуществляет международная торговая палата.

Первоначально в 1923г был опубликован сборник сведений о принятых в различных странах торговых обычаях и обыкновениях в отношении базисов поставки.

На основе указанных сведений в целях унификации толкования базисов поставки в 1936г были подготовлены и изданы международные правила по толкованию терминов.

Инкатермспредназначены для единообразного понимания и применения торговых терминов, используемых в международном коммерческом обороте. Торговые «термины инкатермс» содержат указания относительно исполнения договора купли продажи, а так же относительно распределения обязанностей сторон по заключению договоров перевозки и страхованию, выполнению погрузочно-разгрузочных работ, получению экспортных и импортных лицензий, а так же по оплате таможенных расходов.

Кроме того, инкатеримсфиксирует момент исполнения продавцом своих обязанностей по договору, а так же момент перехода риска случайной гибели.

Ссылка в контракте на инкатермсделает их контрактными условиями. Таким образоминкатермссоотносится с национальным законодательством как закон и частноправовой договор.Инкатермсне является международным договором и не требует присоединения к ним государств.

!!! на экзамене необходимо подготовить характеристику основных базисов

Помимо инкатермсв международной практике используются так называемые «общие условия поставок».

В настоящий момент действуют следующие документы:

  • Общие условия поставок между организациями стран-членов совета экономической взаимопомощи (1968г в ред 88г)

Данный акт ранее подлежал обязательному применению, однако в 1981г совет экономической взаимопомощи прекратил свое существование, и многие государства денонсировали данный акт. В настоящее время в России он применяется только при условии ссылки на него в контракте.

  • Общие условия поставок товаров из СССР в КНР и обратно (1990г)

  • Общие условия поставок товаров между внешнеторговыми организациями СССР и КНДР (1981г)

Порядок применения данных (2,3) актов в настоящее время носит спорный характер. СС подписать то подписал, но не ратифицировал эти документы.

  • Общие условия поставок товаров из стран-членов СЭФ в Финляндскую республику (1978г)

Данный документ сочетает в себе законодательные положения и положения в виде типизированных условий контрактов.

Он содержит следующие положения:

- Заключение и прекращение контракта

- Базис и срок поставки

- Качество и количество товара

- Отгрузочные инструкции

- Порядок платежей

- Общие условия об ответственности

- Порядок и сроки предъявления претензий

- Арбитраж и исковая давность

К существенным условиям договора относятся: предмет, количество и цена товара. По сравнению с Венской Конвенцией содержатся более подробные требования к качеству товаров.

Основной формой ответственности является ШТРАФ, который взыскивается не зависимо от наличия убытков. Убытки возмещаются только в том случае, если за данное нарушение договора нельзя взыскать штраф.

Если сторона просрочила исполнение денежного обязательства, то она должна оплатить контрагенту 6% годовых суммы просроченного платежа.

  • Общие условия поставок товаров между организациями СС и Югославией (1977г)

Оба этих документа применяются исключительно при наличии ссылки на них в контракте сторон.

Общие условия поставок содержат положения относительно срока исковой давности. Однако данные положения на территории РФ не подлежат применению, т.к. статья 198 ГК устанавливает императивную норму в отношении сроков исковой давности (даже если стороны договорятся о применении данного документа, положение о сроках исковой давности применяться не будут).

06.10.09

Международные перевозки

Договор морской перевозки груза

Общее определение договора перевозки содержится в ст785 ГК. По договору перевозки перевозчик обязуется доставить вверенный ему груз в пункт назначения и выдать его управомоченному лицу в обусловленном месте.

Отправитель в свою очередь обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей специальных перевозочных документов.

Перевозчик в любом случае несет ответственность за не сохранность груза, которая произошла после принятия его перевозки.

Сроки исковой давности по требования, вытекающим из перевозки груза составляют 1 год.

Договорам морской перевозки груза посвящена глава 8 Кодекса Торгового Мореплавания. Договор морской перевозки груза может быть заключен с условием предоставления для морской перевозки грузов всего судна или его определенной части. В этом случае договор будет носить название ЧАРТЕР.

Договор морской перевозки груза должен быть составлен в простой письменной форме. В противном случае договор считается незаключенным.

При осуществлении систематических морских перевозок перевозчик и грузовладелец могут заключать долгосрочные договоры об организации морских перевозок груза. Однако даже при наличии такого договора перевозка отдельной партии груза должна оформляться специальным договором.

Перевозчик после принятия предоставленного груза выдает отправителю особый транспортный документ - КОНОСАМЕНТ. Коносаменты выписываются на основе стандартных бланков. Эти формы разрабатываются и одобряются объединениями судовладельцев. Наибольшее количество бланков коносаментов разработала международная морская организация Балтийский и Международный Морской Совет (БИМ).

Коносамент- универсальный документ многоцелевого назначения. Во первых коносамент служит распиской перевозчика в принятии груза. Таким образом коносамент доказывает сроки, качество и объем принятого груза. Во вторых коносамент выступает доказательством наличия с содержания договора морской перевозки, однако сам коносамент не может быть приравнен к договору перевозки.

Коносамент является товаро-распорядительным документом, а так же ценной бумагой. Сам коносамент может стать предметом гражданско-правовой сделки, так как выражает право собственности на конкретный указанный в неё груз.

Коносаменты подразделяются на:

  • Чартерные

Всегда основаны на чартерном договоре

  • Линейные

Так же выделают:

  • Береговой коносаменты - выдается при приеме груза на складе перевозчика

  • Бортовой коносаменты - выдается в случае приемки груза на борту судна

От данных видов коносаментов зависит объем ответственности перевозчика.

Так же выделают:

  • Именные коносаменты

  • Ордерные коносаменты

  • Предъявительские коносаменты

В данном случае отличие между видами основано на лицах, имеющих право на получение груза.

Наиболее распространенными в деловой практике являются ордерные коносаменты. В соответствии с ним он может быть передан на основании специальной именной надписи. Данные надписи совершаются на оборотной стороне коносамента. Порядок передаче ордерного коносаменты идентичен порядку передачи векселя.

Предложение о заключении договора перевозки исходит от отправителя в форме составляемого в нескольких экземплярах погрузочного ордера. В нём указываются: название судна, наименование и количество груза, вид упаковки, наименование отправителя и получателя, а так же порты отправления и назначения.

После погрузки грузовой помощник капитана судна ставит свою подпись на одном экземпляре погрузочного ордера. В этом случае погрузочный ордер превращается в штурманскую расписку, которая подтверждает прием груза.

Затем штурманская расписка обменивается на коносамент. Выданный перевозчиком коносамент свидетельствует о количестве принятого к перевозке груза, его внешних характеристиках и состоянии.

Коносамент, в котором нет никаких оговорок называется чистым коносаментом. Однако если внешнее состояние груза или его упаковка вызывают сомнение в сохранности груза, то перевозчик вправе сделать в коносаменте соответствующую оговорку. Наличие такой оговорки делают коносамент нечистым. Соответственно его доказательственная база снижается.

На практике может иметь место замена коносамента не оборотными документами. В качестве таковых применяется морская накладная. Однако при её составлении нельзя продать груз, находящийся в процессе морской перевозки.

Среди всех договоров особое значение имеет договор чартера или договор фрахтования судна. Порядок заключения договора фрахтования, а так же его форма устанавливаются транспортными кодексами в стране перевозчика.

В чартере подробно излагаются все условия договора перевозки (в том числе характеристика судна, время и место его подачи, время и место погрузки груза).

Условия чартера становятся обязательными с момента его подписания, а не со времени фактической подачи судна. Таким образом судовладелец будет нести ответственность за неподачу судна или опоздания.

Длительная практика фрахтования позволила выработать обычно-применимые условия чартера. На их основе были созданы так называемые проформы- стандартные формы чартера.

В настоящее время известно более 400 проформ чартера. Все они предназначены для перевозки отдельных видов грузов. Проформы чартеров разрабатываются под эгидой авторитетных морских организаций.

Круг условий, которые обычно содержатся в чартере, довольно широк, но наиболее часто-встречающимися являются следующие:

  1. Субститут- право судовладельца заменить поименованное судно другим. При этом новое судно должно иметь сходные эксплуатационные характеристики, но не обязательно должно быть однотипным.

  2. Мореходность- означает, что судно должно быть водонепроницаемым и надлежащим образом снаряженным для данного рейса.

  3. Безопасный порт- это условие включается, когда в чартере не обозначен конкретный порт доставки груза. В этом случае делается оговорка, что порт должен быть безопасным в силу природных условий

  4. Всегда на плаву- это условие означает, что судно ни при каких условиях не должно осуществлять грузовые операции, если под килем нет достаточного запаса воды.

  5. Сталийное время- время отводимое на грузовые операции

  6. Демередж- плата за простой. Как правило за простой судна судовладельцу должны быть возмещены его затраты на содержание судна во время стоянки.

  7. Диспач - если судно будет погружено или разгружено ранее установленного срока, то фрахтователь имеет право на компенсацию его затрат по досрочному завершению грузовых операций.

  8. Концеллим- право фрахтователя расторгнуть договор в случае, если судно не пришло в порт погрузки к определенному времени

  9. Нотис о готовности судна- прибыв в назначенный порт капитан судна должен заявить о его готовности к грузовым операциям.

  10. Прекращение ответственности- указанная оговорка освобождает фрахтователя от ответственности с момента погрузки судна

Если право по рейсорному чартеру связано с определенным периодом времени, то в данном случае заключается договор тайм-чартер. Он может охватывать определенный период времени - от трех месяцев до нескольких лет.

Аренда судна по тайм-чартеру оплачивается авансом вперед за один календарный месяц. В данном случае фрахтователь имеет право использовать все грузовые помещения судна и загружать судно любыми товарами.

В соответствии с этими договорами традиционно оговариваются следующие положения:

  • Судовладелец выплачивает заработную плату и прибавку. Но в случае сверхурочных работ они оплачиваются фрахтователем.

  • Владелец судна оплачивает страхование судна, его текущий ремонт и снабжение продовольствием

  • Фрахтователь оплачивает топливо, портовые и иные расходы, а так же все расходы по грузовым операциям

Время в течение которого судно не эксплуатировалось в следствие аварии или поломки высчитывается из аренды.

За все остальное время простоя фрахтователь платит аренду. Если во время нахождения судна в тайм-чартере оно окажет услуги по спасению, то спасательное вознаграждение распределяется в равных долях между судовладельцем и фрахтователем.

Ещё одной разновидностью чартера является бергут-чартер. Это договор фрахтования судна без экипажа. В данном случае фрахтователь на определенный период времени нанимает судно. При этом судно предоставляется как плавучее сооружение для торгового мореплавания. По договору бергут-чартера фрахтователь нанимает экипаж самостоятельно - соответственно полностью его контролирует.

В случае оказания спасательных услуг спасательное вознаграждение будет целиком принадлежать фрахтователю.

В сфере морских грузов ответственность перевозчика во многом зависит от действий капитана судна. В целях защиты прав и законных интересов перевозчика.

Основу морского протеста составляет описание обстоятельств происшествия и мер, предпринятых капитаном, по их предотвращению. Морской протест перехватывает время доказывания на сторону, которая утверждает противное.

Капитану рекомендуется заявляться морской протест в следующих случаях:

  1. Всякий раз, когда судно попало в погодные условия, которые могут явиться результатом повреждения судна

  2. Когда по какой либо причине повреждено судно

  3. Когда груз погружен на судно в таком состоянии, что в рейсе возможно ухудшение его качества.

  4. Когда в следствие непогоды не было возможности предпринимать необходимые меры по проветриванию скоропортящегося груза

  5. Когда имеются какие либо серьезные нарушения условий чартера со стороны фрахтователя

  6. Когда грузополучатель не выгружает или не принимает груз

  7. Все случаи общих аварий

Морской протест должен быть подан в течение 24 часов с момента прихода судна в порт.

Морской протест заявляется в порту РФ нотариусу или иному должностному лицу, имеющему право совершать нотариальные действия.

В иностранном порту протест заявляется консулу РФ или компетентным должностным лицам иностранного государства.

Договор морской перевозки пассажиров

Он регулируется главой 9 Кодекса Торгового Мореплавания.

Предмет такой перевозки - физическое лицо и его багаж.

Перевозочными документами при осуществлении договора морской перевозки являются билет и багажная квитанция.

В билете указываются: порт отправления и порт назначения, наименование и местонахождение перевозчика, имя пассажира (если билет является именным), наименование судна, время отправления судна, размер платы за проезд, место и дата выдачи билета.

Если билет выдан на имя определенного лица, он не может быть передан другому лицу без согласия перевозчика.

Основной обязанностью перевозчика является доставка пассажира и его багажа в порт назначения.

Перевозчик обязан к началу перевозки привезти судно в состояние пригодное к безопасной перевозке пассажиров.

Пассажир имеет право перевозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше 2 лет без предоставления ему отдельного места. Остальные дети перевозятся по льготному тарифу. Так же пассажир имеет право бесплатно перевозить каютный багаж в пределах установленной нормы.

Пассажир вправе до отхода судна, а так же после начала рейса в любом порту отказаться от договора морской перевозки. Пассажир обязан оплатить свой проезд, а так же соблюдать все правила, установленные на борту судна.

Основным международно-правовым актом в области морской перевозки пассажиров является Афинская Конвенция "О перевозки морем пассажиров и их багажа" (1974г). Положения конвенции распространяются только на морские суда (за исключением судов на воздушной подушке. В соответствии с положениями конвенции перевозчик отвечает за ущерб, причиненный в результате смерти пассажира, нанесения ему телесных повреждений, а так же в результате утраты или повреждения багажа. При этом перевозчик презюмируется виновным, пока не доказано обратное.

Важной проблемой в сфере морских перевозок пассажиров является проблема незаконных пассажиров.

В 1957г в Брюсселе была принята международная Конвенция, относящаяся к безбилетным пассажирам. Согласно её положениям безбилетный пассажир может быть передан властям в первом порту захода судна. При этом капитан судна обязан вручить этим властям подписанное им заявление, в котором должна содержаться вся известная ему инфа о безбилетном пассажире.

Все расходы на содержание такого пассажира, а так же расходы по передаче его государству несет судовладелец. Но при этом у него появляется право регрессного иска к государству, гражданином которого является безбилетный пассажир.

5 мин пропущено ...

......Достаточно начать такую перевозку. При этом фактического поступления груза на территорию иностранного государства может и не быть.

В соответствии с п13 Постановления Пленума ВС от 11 апреля 1969г к международным железнодорожным перевозкам относятся перевозки с участием железных дорог 2 и более стран на основе международных соглашений и по предусмотренным ими единым перевозочным документам, хотя бы груз и не проследовал через государственную границу.

В настоящее время при перевозке грузов государство Европы и из этих государств действует положение Конвенции о международных ж/д перевозках, принятая в Берне в 1980г. (КОТИФ).

При перевозках грузов между бывшими социалистическими странами, а так же странами юго-восточной Азии действует соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (1951г) - СНГС.

В соответствии с КОТИФ договор перевозки грузов оформляется ж/д накладной. Причем первый экземпляр такой накладной является товаро-распорядительным документом. Накладная составляется в 2 экземплярах: один следует с грузом, а второй остается у грузоотправителя.

Основной обязанностью перевозчика является осуществление безопасной перевозки груза в срок и без потерь.

Грузоотправитель в праве указать в накладной какие платежи за перевозку груза будет производить он, а какие - грузополучатель.

В случае причинения ущерба или утраты груза в процессе перевозки перевозчик обязан составить акт. При отсутствии такого акта грузополучатель теряет право требования к перевозчику.

Ответственность перевозчика за несоблюдение условий перевозки возникает на началах презюмируемой вины. Перевозчик может отклонить эту презумпцию, если представит доказательство того, что убытки возникли в результате обстоятельств, за которые железная дорога не отвечает. К таким обстоятельствам относятся:

  1. Собственная вина лица, имеющего право на груз

  2. Негативные последствия, вызванные свойствами самого груза

  3. Неизбежные обстоятельства

  4. Специальные риски, к которым относятся ненадлежащая покупка, перевозка животных, перевозка на открытых платформах.

Если перевозчик докажет, что ущерб вызван именно этими обстоятельствами, то в этом случае он освобождается от ответственности.

В соответствии с КОТИФ предел ответственности перевозчика установлен в специальных единицах (СДР) - условная единица, применяемая странами-членами международного валютного фонда.

За не сохранность груза ответственность устанавливается в 17 СДР на КГ груза. В случае просрочки доставки - предел ответственность перевозчика не более 3-х кратный размер провозной платы. Данные пределы ответственности не устанавливаются, если будет установлен умысел перевозчика на причинение ущерба.

В соответствии с КАТИФ общим сроком исковой давности является 1 год.

СНГС устанавливает, что на его условиях производится перевозка грузов в прямом международном ж/д сообщении. В соглашении специально оговорено, что некоторые перевозки груза осуществляются на основании особых договоров, которые заключаются между заинтересованными ж/д.

Так же соглашение подчеркивает, что особое значение при перевозках грузов имеют специальные правила перевозок. Данные правила являются обязательными для сторон договора перевозки.

В настоящее время действуют правила о перевозке опасных грузов, скоропортящихся грузов, грузов в контейнерах, грузов в сопровождении проводников.

Так же все государства, участвующие в СНГС, признали обязательной специальную служебную инструкцию. Она является обязательной для ж/д и её сотрудников.

Соглашение определяет какие предметы не могут быть допущены к перевозке.

До приема груза к перевозке в соответствии со служебной инструкцией станция отправления обязана проверить допуск тех или иных грузов к перевозке.

К перевозке в прямом международном сообщении не допускаются следующие грузы:

  • Предметы, перевозка которых запрещена хотя бы одной из стран, чьи ж/д будут участвовать в перевозке

  • Предметы, составляющие монополию почтового ведомства

  • Разрывные снаряды, огнестрельные и боевые припасы (кроме охотничьих и спортивных)

  • Взрывчатые вещества

  • Сжатые или сжиженные под давлением газы

  • Самовозгорающиеся вещества и радиоактивные вещества

  • Мелкие отправки с массой менее 10 кг в одном месте

  • Грузы массой более 1,5 тонн в крытых вагонах с неоткрывающейся крышкой

Договор ж/д перевозки оформляется накладной единого образца. Она состоит из 5 листов (оригинал накладной, дорожная ведомость, дубликат накладной, лист уведомления о прибытии груза).

Первый экземпляр накладной является товаро-распорядительным документом. Докладная предоставляется одновременно с предъявлением груза к перевозке для каждой отправки станции отправления.

Не полностью заполненная или не подписанная отправителем накладная возвращается для устранения недостатков.

Бланки накладной печатаются на языке страны отправления, а так же на одном или двух из рабочих языков договора перевозки.

Договор ж/д перевозки может быть оформлен электронной накладной. При этом под электронной накладной понимается набор данных в электронном виде, который выполняет функции бумажной накладной.

Договор перевозки грузов считается заключенным с момента приемки станцией отправления груза и накладной.

Прием груза к перевозке удостоверяется наложением на накладную календарного штемпеля.

Перевозка грузов может осуществляться двумя видами скоростей:

1) Большая

2) Малая

Выбранный отправителем вид скорости влияет на срок доставки груза и размер провозных платежей. При большой скорости перевозка осуществляется в количестве 320 км в сутки. Малая скорость - 200 км в сутки.

Ответственность перевозчика строится на принципе презюмируемой вины. Перевозчик несет ответственность за не сохранность груза, если она произошла в следствие обстоятельств, которые перевозчик могу предотвратить. Ответственность перевозчика определена в размере действительной стоимости груза, а при перевозке груза с объявленной ценностью - в пределах такой ценности.

Ж/д освобождается от ответственности за утрату или повреждение груза, если они произошли в следствие следующих обстоятельств:

  1. Ненадлежащее качество груза, тары и упаковки при приеме груза к перевозке

  2. По вине отправителя или получателя

  3. В следствие перевозки на открытом подвижном составе

  4. В следствие того, что отправитель сдал к перевозке предметы не допускаемые к перевозке под неправильным, неточным или неполным наименованием.

В следствие неисполнения таможенных или иных административных правил грузоотправителя или грузополучателя.

Ж/Д освобождается от ответственности в случае просрочки доставки в следующих случаях:

  • Различного рода стихийные явления, срок действия которых свыше 15 дней

  • Обстоятельства, вызвавшие ограничение движения по распоряжению правительства соответствующей страны

При разрешении спора СНГС предусматривает обязательный претензионный порядок. Право на предъявление претензии принадлежит грузоотправителю или грузополучателю. Претензии предъявляются в письменной форме с соответствующем обоснованием и указанием суммы возмещения. Претензии предъявляются по каждой отправке в отдельности.

Ж/Д обязана в течение 180 дней со дня заявления претензии рассмотреть эту претензию и дать ответ. Все претензии и иски грузоотправителей и грузополучателей могут быть заявлены в течении 9 месяцев с момента обнаружения нарушения. Претензии и иски о просрочке заявляются в течении 2-х месяцев.

27.11.2009

Расчеты денежные обязательства . по этими отношениями понимают платежи по внешнеэкономическим операциям . Расчеты в МЧП могут осущ. По средствам аккредитива в порядке инкассо , при помощи акцепта векселя или чека а также иными способами при условии что они предусмотрены законодательством конкр. Страны . В соответствии с закон РФ в контракт должны быть включены условия предусматривающие форму расчетов , валюту платежа, порядок и сроки расчетов. Участники ВЭО в обязательном порядке должны учитывать уст валютные ограничения а так же положения меж правительств соглашений которые могут определять особенности порядков расчетов. Следует иметь ввиду при расчетах во ВЭД в обязательном порядке прин участие коммерческие банки. При этом на тер РФ могут функционировать банки с иностранным участием . Для открытия филиала иностранного банка необходимо получение лицензии центрального банка РФ . В связи с широким уч коммерческих банков в расчетных отношениях в качестве источника права в данном случаи выступает банковское законодательство в том числе ЦБ РФ .

Расчеты по аккредитиву.

Производятся в соответствии с унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов. Правила подготовлены международной палатой и дейст в ред 1993 года. Под документарным аккредитивом понимают соглашение в силу которого банк эмитент действую по просьбе и на основании инструкции клиента , должен произвести платёж 3-му лицу использование этой формы расчетов наиболее благоприятно для продавца товара. Т.к. снятие денег с счета покупателя происходит до отправки товара. Несвоеврем. ОТК аккредитива позволяет продавцу задержать поставку или отказаться от исполнения договора , ссылаясь на неплатёжеспособность контрагента.

Аккредитив представляет собой сделку, обособленную от дог купли продажи или иного договора. В связи с этим банки не связаны с ранее заключенными договорами даже если в аккредитиве есть отсылка к такому договору. Из этого правила следует что если между сторонами коммерческого договора будет достиг дог о продлении срока аккредитива , то соответствующие из должны быть внесены и в сам аккредитив.

Аккредитивы подразделяются на отзывные и безотзывные. При этом каждый аккредитив должен ясно указывать к какому виду он относится. При отсутствии такого указания, аккредитив автоматически будет считаться безотзывным. Это будет означать, что аккредитив не сможет быть изменен или аннулирован без предварительного согласия лица, в пользу которого он открыт.

В случае, когда аккредитив призван отзывным то он может быть изменен или аннулирован банком эмитента в любой момент без предварительного уведомления получателя средств. Однако в этом случае банк эмитент обязан предоставить уполномоченному банку соответствующее возмещение, если уполномоченный банк уже совершил действия, направленные на получение денег по аккредитиву.

Аккредитивы должны ясно указывать как они исполняются. Исполняться аккредитив может:

- путем платежа по предъявлении

- путем платежа с рассрочкой

- путем акцепта

- путем негоциации

При этом в каждом аккредитиве должен быть указан банк, который уполномочен произвести платеж либо иным образом обеспечить получение средств. Такой банк носит название назначенного банка.

Особенностью аккредитива является его строго формальный характер. Все заинтересованные стороны, которые учувствуют в операциях по аккредитиву имеют дело только с документами. При этом все документы должны соответствовать требованиям аккредитива. Все, поступившие в банк документы должны быть проверенны этим банком с тем, что бы удостовериться, что по внешним признакам они соответствуют условиям аккредитива. Данное соответствие определяется на основании международных стандартов банковской практики. Если документы противоречат друг другу, то все они будут рассматриваться как не отвечающие условиям аккредитива. Если представленные документы не указанны в аккредитиве, то они не проверяются банком. В случае получения таких документов, банк возвращает их отправителю и при этом не несет ответственности за их сохранность.

Для проверки документов банку предоставляется не более 7 банковских дней. В течении этого срока банк должен проверить документы и принять решение об их соответствии условиям аккредитива. Банк-эмитент на основе принятых документов должен проверять только их внешние признаки. При этом, если они не соответствуют условиям аккредитива, то банк по своему выбору может совершить следующие действия:

- вернуть документы

- связаться с приказодателем аккредитива по вопросу устранения расхождений

Если банк отказывает в приеме документов, он должен сообщить об этом приказодателю аккредитива по средствам телекоммуникационного сообщения.

В уведомлении банка должны быть указанны расхождения, из-за которых банк отказывает в принятии документов.

При аккредитивах банки не несут никакой ответственности за форму, полноту, точность, подлинность и юридическое значение любых документов. Также они не несут ответственности за качественные и количественные характеристики, указанные в документах товаров. Кроме того, ответственность отсутствует за добросовестность, платежеспособность и коммерческую репутацию всех лиц, участвующих в аккредитиве либо в основной сделке.

Банки принимают документы к платежу только при условии, что они были представлены в пределах срока действия аккредитива. Кроме того в аккредитиве должен предусматривается период времени после даты отгрузки товаров в течении которого представляются документы в соответствии с условиями аккредитива. Если такой срок не указан, то банки не принимают документы представленные им более чем через 21 день после даты отгрузки.

Покупатель не может открыть аккредитив на условиях, которые будут отличаться от условий контракта. Обязательства банка эмитента по осуществлению платежа в обязательном порядке обусловлено предоставлением указанных в аккредитиве документов. Если по условиям аккредитива, представленные продавцом документы не приняты, это не исключает возможность требовать на основании условий контракта что бы покупатель уплатил стоимость товаров. Если покупатель не открыл аккредитив, то это не освобождает его от обязанности принять и оплатить товар, поставленный в предусмотренный срок.

Расчеты в порядке инкас.

При использовании расчетов по инкассам, управомоченная сторона выполнив свои обязательства по контракту дает инкассовое поручение обслуживающему ее банку, согласно которому банк, через своего иностранного корреспондента должен получить причитающийся платеж или произвести акцепт иного платежного документа, представив в подтверждение выполненных обязательств, соответствующие документы. При данной форме расчетов применяются унифицированные правила по инкасс. Данные правила применяются ко всем инкассам и являются обязательными для всех участвующих сторон, если стороны не оговорили иное и если положение правил не противоречат национальным императивным нормам.

В соответствии с правилами «инкасса» означает операции, осуществляемые банками на основании полученных инструкций в следующих целях:

- для получения платежа

- для выдачи коммерческих документов против платежа

- для выдачи документов на других условиях

При этом все документы, используемые при инкассо подразделяются на финансовые. К финансовым документам относятся:

- векселя

- чеки

- иные подобные документы, которые используются для получения платежа

Под коммчерскими документами понимаются:

- счета-фактуры

- транспортные и товарораспорядительные документы

- любые иные документы, которые используются при инкассо и при этом не являются финансовыми документами.

Инкассовая форма расчетов предоставляет преимущество для обеих сторон коммерческой сделки. Преимущество для плательщика состоят в том, что он осуществляет оплату товаров только после отгрузки товаров в его адрес. Преимущества для получателя платежа состоят в том, что инкассовая форма расчетов гарантирует, что товар не перейдет в распоряжение покупателя до тех пор пока он не совершит платеж. Так как документы на товар предоставляются только после получения платежа.

Участниками расчетов по инкассам являются следующие лица:

  1. Доверитель – сторона, которая поручает банку операцию по обработке инкасс

  2. Банк-ремитент – банк доверителя

  3. Инкассирующий банк – любой банк, который участвует в операции по инкассам, но при этот не является ремитентом

  4. Представляющий банк – инкассирующий банк, который осуществляет представление плательщику

  5. Плательщик, то есть лицо, которому должно быть сделано представление в соответствии с инкассовым поручением

Все документы, которые отправляются на инкассах должны сопровождаться инкассовым поручением, которое должно содержать полные и точные инструкции. Все банку могут действовать только на основании инструкций, указанных в поручении. Унифицированные правила предъявляют требования к форме и содержанию инкассового поручения, в частности, в инкассовом поручении должна содержаться следующая информация:

  • Реквизиты банка, от которого было получено инкасса, включая его полное наименование, почтовый и юридический адрес, а также номера телефонов и факса

  • Реквизиты доверителя, включая полное наименование, почтовый адрес, по которому должно быть сделано представление

  • Реквизиты плательщика, включая полное наименование и почтовый адрес

  • Реквизиты представляющего банка

  • Сумма и валюта, которые должны быть инкассированы

  • Список прилагаемых документов и порядковый номер каждого из них

  • Условия, на которых должен быть получен платеж

  • Размеры взыскиваемой комиссии за действия банка

  • Метод платежа и форма извещения о платеже

  • Инструкции банку на случай не платежа

В любом случае ответственность за ясное и однозначное указание условий лежит на стороне, которая подготавливает инкассовое поручение, в противном случае, банки не отвечают за последствия, которые могут наступить. Таким образом, в инкассовом поручении доверитель должен дать точные указания об условиях, при которых переданные банку документы могут быть выданы плательщику.

Платежи осуществляются в соответствии с инкассовым поручением против финансовых или коммерческих документов. Банк-ремитент может выдать инструкции о том, что инкассирующий банк или плательщик должны оформить документы, которые не были включены в инкассах. В этом случае в подобной инструкции необходимо указывать форму и формулировки таких документов. В соответствии с унифицированными правилами различаются два типа инкасса:

  1. Чистая – инкасса только финансовых документов

  2. Документарная – инкасса финансовых документов в сопровождении коммерческих документов

В международной практике наиболее распространенным является документарная инкасса. Выполняя поручение клиента банк должен руководствоваться инструкциями данного поручения. Банки должны определить, что полученные документы являются теми же, что и перечисленные в инкассовом поручении. Если какие-либо документы отсутствуют, то об этом извещается сторона, от которой было получено инкассовое поручение. При этом банк-ремитент должен воздерживаться от обсуждения вида этих документов.

Банки не несут ответственности за форму, полноту, точность, подлинность, фальсификацию либо юридическую силу какого-либо из представленных документов или всей совокупности документов. Банки не несут каких-либо обязательств или ответственности за последствия, возникающие в результате задержки или утраты в пути каких-либо документов. В случае отказа плательщика от платежа на исполняющем банке лежит обязанность немедленного извещения банка-ремитента. Доверитель в этом случае может отозвать документы и предъявить плательщику требования о взыскании задолженности по оплате в исковом порядке. При этом требования продавца будут вытекать не из инкассового поручения, а из контракта на основании которого должны были производиться расчеты.