Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
rimskoe_pravo.docx
Скачиваний:
83
Добавлен:
24.07.2017
Размер:
101.08 Кб
Скачать

19 Апреля 2011 года

Тема: «Реальные договоры»

Реальные контракты возникают после реальной передачи вещи. Реал – вещь. Римляне рассматривали эти соглашения с точки зрения древних магических представлений. Реальный переход вещи предполагал установление абсолютного господства над нею.

Договоры, которые относятся к реальным – правовая конструкция реальных договоров:

  • Договор займа – соглашение, по которому одна сторона передает в собственность другой стороне вещь, наделенную родовыми признаками. Это односторонний контракт, поскольку обязанность возникала у заемщика, который был обязан возвратить вещь. Случайная гибель вещи не прекращала обязательства. Заемщик обязывался возвратить в установленный срок вещь, наделенную такими же родовыми признаками. При невыполнении своих обязательств, возникших из договора займа, должник строго наказывался. Закон 12 Таблиц – должник, не заплативший долг, всего лишь разрывался на части. «В 3-й базарный день (1 и 2 день он стоял у позорного столба) пусть разрубят должника на части, если отсекут больше или меньше, то пусть будет не вменено им в вину». Родовыми признаками считались вес, число и мера. Договор займа считался заключенным только после реальной передачи вещи и согласия сторон. При этом заключенным считалось соглашение уже после передачи ключей от склада, где хранились мешки с зерном, мукой. При случайной гибели вещи ответственность ложилась на собственника. Договор займа являлся безвозмездным контрактом, но на практике часто устанавливались проценты, которые регулировались законом. В частности, с 1-го века до нашей эры проценты устанавливались на уровне 12% годовых. Император Юстиниан понизил ставку до 6% годовых, так как развивалось христианство, а оно не поощряло этого. Проценты зависели и от общественного положения лица. Юстиниан установил, что если речь идет о высокопоставленных чиновниках – 4 % годовых, купцы – не более 8 %, в остальных случаях – не более 6 %, исключение составлял морской займ – 12 %. При морском займе существовал большой риск гибели капитала. Морской займ рассматривался как совместное дело ради достижения определенной цели. Рисковали как должник, так и кредитор. При морском займе риск возлагался на кредитора с того дня, в который на основании соглашения корабль должен был отплыть.

  • Договор ссуды. Commo datum – оказать услугу. Соглашение двух лиц, после которого передается вещь, наделенная индивидуальными признаками во временное безвозмездное пользование. Обязательства, вытекающие из договора ссуды, являются двусторонними. Можно было ссудить вещи, но использовать их по назначению запрещалось. Особенно если эти вещи обладали индивидуальными признаками. Дать в ссуду можно было только движимую вещь, но не землю.

Отличие договора ссуды от договора займа

Вещь дается во владение, собственником вещи остается ссудодатель. Необходимо вернуть эту же вещь, в отличие от договора займа, заменить ее на другую нельзя. Если ссудополучатель использовал взятую вещь не по назначению, то возникала «кража пользования». Например, ссудодатель передает золотую посуду на месяц ссудополучателю. После указанного срока получатель посуды обязан возвратить ее собственнику в целости и сохранности. При этом ответственность при случайной гибели вещи полностью ложилась на ссудодателя. Ссудополучатель отвечал за незначительную небрежность в отношении взятой вещи, так как он должен был заботиться о ней как добрый хозяин. Даже в случае утраты вещи не по своей вине, ссудополучатель нес ответственность. Ссудодатель отвечал за ущерб, причиненный неисправленной вещью. Например, дырка в золотом сосуде оказалось дырка. В данном случае ссудодатель отвечал за ущерб и обязан был возместить причиненный ущерб.

  • Договор хранения. Depositum. Договор хранения возникал в случае получения безвозмездно на хранение индивидуально-определенной вещи, движимой и не подверженной тлению. Обязательство возникало после реальной передачи вещи на хранение. Из договора хранения образовывались двусторонние обязательства. Вещь передавалась на определенный срок или до востребования. Депозитом считается то, что из страха обвала, пожара, кораблекрушения дано другому на сохранение. Поклажеприниматель (хранитель) не имел права пользоваться данной вещью. Требования к хранителю вещи были не самые жесткие. Например: Поклажеприниматель обязан был хранить вещь как обычный гражданин, не принимая дополнительных мер предосторожности. Юрист Гай – за небрежность поклажеприниматель не отвечает, так как это вина поклажедателя. При передаче вещи в экстраординарной обстановке (пожар, землетрясение) поклажеприниматель мог вручить свою вещь на хранение любому лицу, которое отвечало за ущерб уже в двойном размере. При экстраординарной обстановке это называлось несчастная или горестная поклажа. Нельзя пользоваться бедой чужого человека.

Особым видом договора поклажи являлось хранение незапечатанных денег, переходящих в собственность депозитария с обязанностью вернуть ту же сумму. Такой договор назывался - нерегулярная поклажа. Существовало и иррегулярное хранение, в следствие которого с данной вещи смешивались с вещами хозяина, обладающими родовыми признаками. В данном случае собственнику возвращались похожие на сданные на хранение вещи.

Особое судебное хранение, которое называлось секвестр. При секвестре вещь на хранение сдают несколько лиц. В ходе судебного разбирательства спорная вещь передается на хранение лицу, который обязан был ее передать победителю судебной тяжбы. Хранение вещей хозяином постоялого двора и корабельщиком. Предполагалось что эти лица должны относиться к вещам постояльцем как к своим собственным в плане их сохранения.

Лекция 26.04.11

Тема: Консенсуальные контракты

Обязательства в консенсуальных контрактах возникали после заключения согласия, консенсуса сторон. Консенсуальные договоры являются двусторонними. Контракт может быть заключен даже между отсутствующими с помощью письма или через посланца.

Отдельные договоры:

Договор купли-продажи:

Один из самых древних договоров и консенсуальных в частности. в древности римляне обменивали товар на товар т.е. заключали договор мены, с развитием хозяйства, экономики, возникает договор купли-продажи, который характеризуется тем, что цена выражается исключительно в денежном эквиваленте. В начале договор купли-продажи заключался при помощи обряда манципации и только с первого века нашей эры он становится консенсуальным. При заключении данного договора продавец передает право собственности на вещь , а покупатель уплачивает продавцу определенную сумму. Договор считается заключенным, если стороны договорились о цене и о предмете купли. Купля-продажа двусторонний контракт, можно было передать в собственность с помощью этого контракта материальные и нематериальные права, вещи, будущие вещи(например ожидаемый урожай). Продавец мог заключить с покупателем неформальное соглашение, по которому он мог отказаться от сделки, если другой покупатель предложит более высокую цену. С помощью неформального договора можно было пользоваться еще неприобретенной вещью (например, дегустация вина, которое вы еще не приобрели) В случае неуплаты покупателем цены в установленное время, сроки договор считался расторгнутым. Вещь которая являлась предметом договора купли-продажи могла быть телесная, бестелесная, индивидуально-определенная. Если вещь обладала родовыми признаками(не была индивидульно определенной, например, зерно) в таком случае это зерно должно быть отделено в отдельную тару. Цена должна быть выражена в денежном эквиваленте. (Император диоклетиан который очень любил капусту, любил новации гос-правового характера, прославился еще и тем что боролся со спекулянтами и коррупционерами, как показывает практика бесполезно, но он проводил более четкие меры, например, издал закон который устанавливал единые цены, хитрожопый император, но не просто единые на все, а детально на продукты жизненной необходимости, в частности 30 сортов зерна, диоклетиан повелел насильно посвящать в ислам тех кото продавал выше цены. 50 сортов мяса, хз откуда они взяли столько сортов(ежики, собачки, тушканчики) 150 сортов льняных изделий. Все это регулирование привело к росту цен на черном рынке. В результате экономический кризис только усилился, пичаль… При договоре купли-продажи, право собственности переходит к покупателю лишь с фактической передачи вещи. Право собственности не передавалось покупателю, если он, получил вещь не передавал деньги продавцу. Если после заключения контракта, вещь оставалась у продавца то все приобретения возникшие от этой вещи оставались у продавца (корова родила теленка, ох эти развратные римские коровы!). При задержании выплаты покупной цены на покупателя налагались проценты. Продавец обязан был предоставить вещь в хорошем состоянии. Эдилы(негры которых по особому контракту нанимали работать ментами) внималось в обязанность следить за качеством товара и наказывали нечестных продавцов. Продавец обязан был сообщать о скрытых недостатках вещи. Если недостаткти не могли быть выявлены сразу(если продавец не мог знать этого)то в течении 6-ти месяцев мог расторгнуть контракт, илил требовать уменьшение цены за товар. (пример со срущим рабом) при случайной гибели вещи, ответственность нес собственник вещи, если стороны сошлись в цене, а вещь погибла из-за природных катаклизмов, то покупатель обязан заплатить сумму за вещь которую он никогда не получит.

Договоры найма

Договор найма делился на договоры найма вещей, договоры найма услуг и договор подряда. Относится к консенсуальным, и считался заключенным когда точно определена наемная плата.

Договор найма вещей, возникал при передаче вещи одним лицом другому лицу во временное пользование, это двусторонний контракт, после окончания срока которого наниматель обязан возвратить вещь в целости и сохранности заплатив наймодателю оговоренную сумму. Предметом соглашения были вещи движимые и недвижимые. Движимые вещи должны быть индивидуально-определенными и непотребляемыми. Наймодатель обязан предоставить вещь пригодную к употреблению, производить ремонт данной вещи за свой счет, а наниматель своевременно оплачивать пользование вещью. При это вещь должна использоваться нанимателем исключительно по назначению. На первом месте в древнем риме был найм жилья, многие римляне жили как сейчас москвичи, за счет сдачи жилья, до сих пор находят каменные объявления. Договор найма услуг(современное название договор возмездного оказания услуг) возникал если одна сторона обязывалась осуществить определенные действия в пользу второй стороны. Наниматель обязывался оплатить услуги. С этим договором не очень повезло в древнем риме, по довольно оригинальной причине, это считалось позорным оказывать платные услуги для свободного гражданина(зачем нанимать если есть рабы, которые сделают все черную работу да еще и бесплатно)но были такие специальности, которые могли не быть у рабов, например, врачевание. Римский гражданин – врач, у них были гонорары, но ни не считались оплатой за услуги, а некоторой благодарностью за советы, помощь. Свободный римский гражданин не должен работать.

Договор подряда

Возникал при обещании одной стороны сделать определенную работу, например, строительство дома, а другая сторона должна оплатить этот заказ. Подрядчик должен был выполнить работу в оговоренные сроки(и тогда и сейчас, сроки в договоре, если не были указаны действовало правило разумных сроков) Заказчик обязан был предоставить необходимый для работы материал. Подрядчик отвечал за всякую вину, лично за свою вину и за вину тех рабочих которых он нанимал.

Договор поручения (мандатум)

Договор поручения возникал при выполнении безвозмездно каких-либо действий, например, совершение сделки. Договор поручения схож с договором найма, отличие в безвозмездности. И тогда и сейчас поверенный мог награждаться гонораром. Договор поручения возник в результате международной торговли, представлял собой дружескую взаимопомощь на бескорыстной основе. Мандатарий(поверенный) обязан точно и в срок выполнить порученное дело, но мог заменить себя, но обязательно уведомил мандата. Договоры поручении были нескольких видов:

- поручение управлением имущества доверителя(присматривать за домом)

- договор, когда поверенный должен совершать определенные действия, как правило единичного характера, допустим покупка раба(раз купил и все, спасибо)договор прекращался в случае отказа одной из сторон(поругались, поссорились друзья) или смерти одной из сторон, в случае смерти поверенного его наследники должны были выполнять все обязательства по договору.

- договор товарищества, возникал при объединении нескольких лиц для выполнения определенных действий. Первоначально товарищество возникало на базе семьи, товарищи делили между собой как прибыль так и убытки и следующие виды товариществ, полные товарищества(полное потому что торваищество всех имуществ) товарищество по какому-либо предприятию, товарищество по доходам(товарищи объединяли вклады в единый бюджет), товарищество образованное для совершения единственного дела(товарищество на раз) например, организация торгового морского предприятия.

3 мая 2011 года

Марина Дмитриевна Чупова

Тема: «Безымянные контракты»

Они считались нестиматезироваными. Ближе всего они к реальным контрактам. Это соглашение, не подходящее под реальные и консенсуальные. На латыни – contractus innominati. Права и обязанности возникают с момента начала исполнения. Павел и Юстиан в своих дигестах классифицировал безымянный контракты на 4 типа в зависимости от комбинаций

  1. Dare - дать

  2. facere – сделать

Виды безымянных контрактов

  1. мена – каждый из контрагентов переносит права собственности на другого. В отличие от купли продажи – нет денег, эквивалент – сама вещь. Dare-dare. У каждого возникают обязанности как из договора купли-продажи. Продавец должен гарантировать что у передаваемой вещи нет недостатков и должен сделать другое лицо собственником данной вещи. Защита в двойной стоимости вещи. За скрытые недостатки продавцы отвечали в течение 6 месяца после заключения купли-продажи. За явные недостатки продавец не отвечает. Ответственность мены вытекает из ответственности продавца из договора купли-продажи.

  2. оценочный договор или контракт – одно лицо дает другому вещь с тем чтобы оно продало ее не ниже известной цены с правом вырученного сверх того удержать себе. Продавец обязан принять нереализованную вещь.

Пакты

Это простые неформальные соглашения, не имеющие исковой защиты. Они противостоят контрактам. 2 вида:

  1. голые пакты – не приобрели исковой защиты

  2. одетые пакты – приобрели исковую защиту, вошли в правовую плоскость.

    1. дополнительные соглашения – это присоединения к договору, которые сделанные после или во время договора. Исковой защиты самостоятельной они не имеют. Если присоединен в момент основного контракта то оно может содержать любые условия. Если позже то оно может лишь облегчать правовое положение должника, предоставлять рассрочку, уменьшать процент. Если правила не соблюдаются, то пакт будет кабальным и недействительным.

    2. преторские пакты. Это присоединение. Соглашение, уточняющее время платежа уже существующего долга, соглашение об исполнении роли третейского судьи, соглашение с хозяином гостиницы о повышенной ответственности о сохранности вещей постояльца, обещание менялы или банкира уплатить за клиента долг третьему лицу. Преторские пакты – присоединение к основному договору.

    3. императорские пакты. Появляются позднее всех остальных, в период позднего принципата. Их объединяла форма фиксации – записывались в судебный реестр. Установление приданого, соглашение о дарении.

Квазиконтракты

Это случаи, которые возникают из фактов, не являющихся договорами или деликтами.

  1. Ведение чужих дел без поручения (один человек помогает другому, а его об этом не просили)

Признаки:

  1. Нар управления имущества лица как правило отсутствующего .

  2. Нет обязанности совершать такие действия.

  3. Действия квазиповеренного должны быть целесообразными.

  4. Расходы должны возмещаться хозяином дома

  5. Безвозмездный характер.

  1. неосновательное обогащение.

Это ошибочная уплата, которая порождает обязанность вернуть. Похоже на договор займа. Это так же любое нахождения вещи у другого лица без законного основа

Тенденции развития обязательственного права

  1. ослабление формализма – на 1ое место выступают неформальные контракты.

  2. Признание только известных обязательственных типов – что закреплено в преторском праве то и будет иметь силу. Если в праве нет, то это группа натуральных обязательств.

  3. Выступление на первый план имущественной стороны в обязательстве. Отменяется нексум в 4 веке до н.э. Кредитор не может применить насилие в отношении человека. Максимальное, что человек теряет – это имущество.

Ответственность, вина и возмещения убытков

Должник отвечает в случае неисполнения обязательства при наличие вины . под виной понимается несоблюдения проведения, которое требуется правом. Вина распределяется на различные формы:

  1. Умысел - dolus – действует намеренно во вред другому

Факторы, которые исключали dolus:

  • Ошибка

  • Нравственные мотивы – сострадание, жалость.

Особенность умысла – в том, что ответственность нельзя было ограничить или отменить.

  1. Неосторожность – culpa

    1. грубая неосторожность culpa lata - лицо не проявляет то меру заботы, которую можно требовать от всякого. По своим последствия она = умыслу, но последствия гражданского бесчестия не возникало.

    2. легкая небрежность culpa levis – человек не проявлял меру заботливости которая требовалась от хорошего домовладыки, от хорошего патерфамилиаса, заботится о делах товарищей хуже чем о своих собственных делах. Она порождала ответственность только по некоторым формам обязательств.

За казус не отвечает никто, риски случайно гибели собственник несет. Если гибель происходит без вины должника, он за это не отвечает.

Непреодолимая сила - непредотвратимый случай – оползень, обвал, война, пираты, разбойники, наводнение. За квалифицированный случай должник не отвечает, но если там есть его вина – то он ответит))

Пределы ответственности по отдельным договорам

Если договор имеет в виду только интересы кредитора, так называемые безвозмездные договоры, то должник отвечает в случае умысла и грубой небрежности.

Если договор имеет в виду интересы обоих сторон или только интересы должника, то должник отвечает за любую форму вины.

По договору товарищества участник отвечает, если не проявляет меру заботливости характерную для его собственных дел.

Особые обязательства должника по охране вещи в том числе ответственность за случай возникают у судовладельцев и хозяев постоялых дворов.

Возмещение убытков

Ответственность должника за неисполнения или ненадлежащее исполнения обязательства выражалась в необходимости возместить убытки.

  1. Присуждалась действительная стоимость вещи.

  2. Штрафная формула – помимо действительной стоимости вещи, взыскивались еще и убытки – присуждение интереса. Чем выше вина должника, тем больше штраф.

10 мая

Рецепция Римского права

Механизм заимствования римского права в эпоху, когда Рима уже не было(пичалька).

  1. Причины и истоки рецепции

  2. Ранняя рецепция

  3. Рецепция в период феодализма

  4. Рецепция в период буржуазных отношений

  5. Римское право и современность

Причины и истоки рецепции

Одна из основных причин рецепции – бурный экономический подъем, который переживали итальянские города в 11-13 вв.

Развитие товарно-денежных отношений и частной собственности, плюс интенсивное международное торговое сотрудничество требовали соответствующих правовых средств.

Римское право представляло собой готовый юридический механизм.

Нарождающиеся буржуазные отношения также требовали четких и единообразных норм, которые также имелись в Римском праве. В этот период возникает очень большой интерес к римскому праву. Римское право начинает преподаваться в чистом виде, так как его формулировали римские юристы, но сразу же, итальянские юристы начинают его приспосабливать к новым экономическим условиям.

Центрами изучения Римского права стали города. Идет активная борьба между городами и феодалами.

Высока роль в распространении римского права отводилась римской католической Церкви. Церковь занималась каноническим правом, которое включало в себя семейное и наследственное. Церковь говорила на латинском языке и Церковь сохраняла очень большое количество первоисточников римского права. Проникновению римского права содействовало феодальное государство в лице государственной бюрократии.

Ранняя рецепция

11-12 в., когда идет активное изучение свода Юстиниана.

Город Болонья – там школа искусств, где был ученый Ирнерий. Основателем школы глоссаторов. Глассы – краткие разъяснения римского права, на полях рукописей римских законов. Благодаря Ирнерию РП стало обязательным для изучения и было во всех университетах России. У глоссаторов был один недостаток – их цели отличались от целей практических работников.

С его точки зрения РП должно рассматриваться не практически, а исключительно теоретически, как высший идеал и писаный разум.

Глоссаторы рассматривали РП в отрыве от современности и комментировали его буквально. Из-за этого искажался смысл РП.

Школа постглоссаторов – 13 в. Родоначальником был юрист Аккурсий. Пытался приспособить римское право к практическим нуждам путем компиляции, различных глосс(комментарии), которые делал Ирнерий. Создал сводные глоссы. Назвал это глоссо ординария. Римское право становится известным не в чистом виде и даже не в переводах, а исключительно, как комментарии Аккурсия. В результате РП проникает во все провинции Италии, на все территории Франции, Германия. В Англии рецепция имела свои особенности. 12 в – английский глоссатор – Вакарий, в 1144 начал читать лекции в Оксфорде. Труд английского юриста Брэктона- о законах и обычаях Англии – 13 век – пример рецепции РП в Англии. Доктринальный источник.

Учитывая географическое положение Англии, плюс господство древне-английских обычаев повлияли на то, что РП не стало основой Английской правовой системы.

Рецепция в период феодализма.

16-17 в.

Идет бурное развитие капиталистических отношений. Схоластическое толкование РП не соответствует требованиям нового времени. Филологическая школа – родональчик юрист Цазий, который провел большую работу по восстановлению РП текстов, фактически он их чистил от схоластических искажений, которые писались на полях. Он выявил, что глоссаторы, толкуя РП извращали его сущность в угоду феодальным порядкам. Глоссаторы отрицали принцип равенства сторон. Цазий восстанавливал кодекс юстиниана без комментариев.

Центр Римского права перемещается во Францию – 16 в. – Яков Куяци – восстановил тексты в первозданном виде, в частности сочинения Павла, Ульпиана, Папиниан, Гая, Модестина.

В период феодализма также существовало движение легистов, которые провозглашали римское право, как единственный источник правды и справедливости. Школа легистов выступала за единого короля, боролась против феодальной раздробленности за единую центральную сильную власть и за укрепление частной собственности.

Влияло на такие области права, как ГП, укрепляя институт частной собственности. Каролина – 1532 год – УК феодальной германии. Петр 1 использовал материалы для артикулов воинских.

Рецепция в период буржуазных отношений. Рецепция в период буржуазных отношений являлась не только правовой, но и идеологической базой для утверждения власти буржуазии. Р-П идеи активно использовались для борьбы с абсолютизмом и для провозглашения идей естественного права, например, равенства сторон. В буржуазный период рецепция проявилась прежде всего в гражданском праве – Кодекс Наполеона 1804.Стиль изложения – четкость и лаконичность. Кодекс воспринял полностью структуру институций юстиниана. Закреплено классическое римское определение собственности. Распоряжение вещью – самый главный признак господства. Кодекс распространялся вместе с армией наполеона по всей европе. Латинская Америка и даже Япония. Влияние кодекса в России – полностью взяли право собственности понятие. ГГУ – испытало на себе влияние РП – структура ГГУ на основе пандектной системы, которая делит право на отрасли – вещное право, обязательственное право и наследственное право.

Римское право и современность.

Этот вопрос выделен особой. Понятие частной собственности было забыто на 70 лет.

В 90-е идет восстановление частной собственности и впервые появляется понятие. В 1993 закрепляется понятие частной собственности, а в 1996 в ГК уже цивилистически закрепляется. Юридические лица, эмансипация, изменились наследственные правоотношения, преобразовались в те основы, которые были ранее.

44

Соседние файлы в предмете Римское право