Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП ответы.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
22.09.2019
Размер:
350.07 Кб
Скачать
  1. Ответственность участников по обязательствам хозяйственных обществ/товариществ.

  1. Акционерное общество: понятие, виды, образование, учредительный документ, уставный капитал, органы, акции, облигации.

Основной источник правового регулирования – ГК РФ, в частности глава 4 Юридические лица, параграф 2 Хозяйственные товарищества и общества пункты 1 (общие положения), 6 Акционерное общество статьи с 96 по 104. Также очень важен ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 8 января 1998 года. Существует ряд постановлений различный судебных органов и другие менее важные законы.

АО-общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций и участники которого (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (п. 1 ст. 96).

Виды (ст. 97): 1) открытые, 2) закрытые.

Образование (ст. 98): учредителями могут быть только физ и юрлица. Не могут быть государственные органы и органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом. Учредительным документом АО является устав. Письменный договор учредителей о создании обшества, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию общества учредительным документом не является.

Уставный капитал (ст. 99):

- составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретённых акционерами, и определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов;

- не может быть менее размера, предусмотренного Законом об АО. Если стоимость чистых активов АО становится меньше этого размера, АО подлежит ликвидации;

- при учреждении АО все его акции должны быть распределены среди учредителей. Открытая подписка на акции АО не допускается до полной оплаты уставного капитала;

- не допускается освобождение акционера от оплаты акций;

- если по окончании финансового года (кроме первого) стоимость чистых активов окажется меньше установленного капитала, АО обязано объявить и зарегистрировать уменьшение своего уставного капитала;

- законом или уставом могут быть ограничены число акций, суммарная номинальная стоимость акций или число голосов, принадлежащих одному акционеру.

Уменьшение уставного капитала (ст. 101):

1) Общее собрание выносит решение об уменьшении уставного капитала (при этом он не должен стать меньше минимального):

а) путём уменьшения номинальной стоимости акции или покупки части акций в целях сокращения их общего количества;

б) путём приобретения и погашения акций (если предусмотрено уставом).

2) Уведомление кредиторам: кредитор вправе потребовать от АО прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков.

3) Уменьшение уставного капитала.

Увеличение уставного капитала (ст. 100):

1) Общее собрание выносит решение об увеличении уставного капитала:

а) путём увеличения номинальной стоимости акций;

б) путём выпуска дополнительных акций; тогда дополнительная стадия:

1.1 размещение (оплата) дополнительных акций.

2) Увеличение уставного капитала:

- увеличение уставного капитала для покрытия понесённых убытков не допускается;

- в случаях, предусмотренных Законом об АО, уставом может быть установлено преимущественное право акционеров – владельцев голосующих акций на покупку дополнительных акций.

Органы АО (ст. 103): 1) Общее собрание акционеров – высший орган АО. К его исключительной компетенции относятся:

- изменение устава ( в т.ч. изменение размера уставного капитала);

- избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

- образование исполнительных органов АО и досрочное прекращение их полномочий (если уставом это не отнесено к компетенции совета директоров)

- утверждение годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков и распределение прибылей и убытков;

- решение о реорганизации или ликвидации АО;

- иные вопросы, предусмотренные Законом об АО.

Эти вопросы не могут быть переданы на решение исполнительных органов АО.

2) Совет директоров (наблюдательный совет):

- создаётся в АО с числом акционеров более 50, при этом его исключительная компетенция определяется уставом;

- вопросы, отнесённые к исключительной компетенции совета, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов АО.

3) Исполнительный орган АО:

- исполнительный орган осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подотчётен совету директоров и общему собранию;

- его компетенцию составляют все вопросы, не отнесённые к исключительной компетенции других органов управления АО;

- может быть коллегиальным (правление, дирекция);

- может быть единоличным ( директор, генеральный директор);

- его функции может исполнять другая коммерческая организация или индивидуальный предприниматель (управляющий) по решению общего собрания акционеров.

4) Аудит:

- АО, обязанное публиковать отчётные данные, должно ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного с АО имущественными интересами;

- любое АО проводит во всякое время аудиторскую проверку по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале не менее 10%;

- порядок проведения проверок определяется законом и уставом АО.

Акции (ст. 103): бывают: 1) обыкновенные, 2) привилегированные (их номинальная стоимость не должна быть более 25 % от уставного капитала общества. Все акции АО являются именными. Обыкновенная акция предоставляет акционеру право голоса по всем вопросам на общем собрании акционеров, право на получение дивидендов. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, однако они имеют право получения дивидендов в приоритетном по отношению к владельцам обыкновенных акций порядке. Исключением является собрание, на котором решается вопрос о реорганизации и ликвидации общества.

Облигация: ценная бумага, удостоверяющая права её держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Акционерные общества пользуются правом выпуска и размещения своих облигаций на основании статьи 33 Закона об АО.

  1. Хозяйственные товарищества и их виды: понятие, образование, учредительные документы, складочный капитал и обязанности участников товарищества.

Основной источник правового регулирования – ГК РФ, в частности глава 4 Юридические лица, параграф 2 Хозяйственные товарищества и общества пункт 1, 2 и 3 статьи с 66 по 86.

Хозяйственное товарищество (п. 1 ст. 66) – коммерческая организация с разделенным на вклады участников складочным капиталом.

Виды: полное товарищество (ст. 69) – товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Товарищество на вере/коммандитное товарищество (ст. 82) – товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полные товарищами), имеется один или несколько участников – вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм, внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.

Образование: товарищество создается и действует на основании учредительного договора, который подписывается всеми полными товарищами. Лицо может быть членом только одного полного товарищества. Учредительный договор должен содержать: наименование юрлица с указанием организационно-правовой формы; место его нахождения; порядок управления деятельностью юрлица; условия о размере и порядке изменения долей каждого из участников в складочном капитале; условия о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов; порядок распределения между участниками прибыли и убытков; условия об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов; условия выхода учредителей (участников) из его состава.

Складочный капитал образуется из вкладов участников товарищества. Прибыль и убытки товарищества распределяются между его участниками пропорционально их долям в складочном капитале. Не допускается соглашение об устранении кого-либо из участников от участия в прибыли или убытках. Также если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его чистых активов станет меньше размера его складочного капитала, полученная товариществом прибыль не распределяется между участниками до тех пор, пока стоимость чистых активов не превысит размер складочного капитала.

- складочный капитал состоит из вкладов учредителей (участников);

- вкладом в складочный капитал товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, имеющие денежную оценку. Оценка производится по соглашению учредителей (участников);

- к моменту государственной регистрации товарищества участник обязан внести не менее половины своего вклада в складочный капитал, остальную часть – в сроки, установленные учредительным договором;

- имущество, созданное за счёт вкладов учредителей (участников), а также произведённое и приобретённое товариществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

Обязанности участников товарищества (только полный товарищ): обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с учредительным договором; обязан внести не менее половины своего вклада в складочный капитал товарищества к моменту его регистрации, остальная часть вклада должна быть внесена в установленные договором сроки; при невнесении вклада в срок обязан уплатить проценты с невнесенной части вклада и возместить убытки; при совершении однородных сделок в своих интересах без согласия товарищей обязан возместить убытки; несет субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества.

Ответственность участников полного товарищества по обязательствам товарищества (ст. 75): участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Участник полного товарищества, не являющийся его учредителем, отвечает наравне с другими участниками по обязательствам, возникшим до его вступления в товарищество. Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества. Соглашение участников товарищества об ограничении или устранении ответственности ничтожно.

Особенности: полные участники – обязательно физические лица со статусом предпринимателей либо какие-либо коммерческие организации. Между полными товарищами возникают лично-доверительные отношения, что выражается в различные последствиях: полный товарищ может заключать сделки от имени товарищества в качестве юридического лица (что отличает от договора простого товарищества (ст. 1041 ГК), выбытие одного из товарищей как правило несет прекращение товарищества, как правило, также отсутствуют какие-либо высшие (волеобразующие) органы. Товарищество-это объединение лиц в отличие от общества, которое является объединение капитала. Также важно отметить что товарищество не может быть учреждено одним лицом – обязательно наличие других членов, что отличается от общества, которое может быть образовано одним субъектом.

  1. Общества с ограниченной ответственностью: понятие, образование, учредительный документ, уставной капитал, органы.

Основная нормативно-правовая база ООО – ГК РФ в частности Глава 4 Юридические лица параграф 1 Основные положения (ст. 48-65), параграф 2 Хозяйственные товарищества и общества пункт 1 Общие положения (ст. 66-68) и пункт 4 Общество с ограниченной ответственностью (ст. 87-94). Также существует ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года и Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 1999 года № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с п. 3 ст. 66 ГК РФ существуют следующие виды обществ (как коммерческих юридических лиц): общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью и акционерное общество. Соответственно ООО – одна из основных правовых форм коммерческих организаций.

ООО (п. 1 ст. 87) – учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов; участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

ООО образуется на основе учредительного договора между его участниками, которые впоследствии принимают его устав. Если же учредитель общества всего один, то соответственно договор не принимается (так как договор суть соглашение двух и более лиц), а общество образуется на основе принятого единственным участником устава.

Учредительными документами ООО (ст. 89) соответственно являются учредительный договор и устав – если несколько участников, либо только устав если общество учреждается одним лицом. Учредительные документы содержат: - наименование юридического лица (фирменное название ООО должно содержать его наименование и слова "с ограниченной ответственностью");

- место нахождения;

- состав и компетенцию органов управления, порядок принятия ими решений, в том числе по вопросам, решение по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;

- размер уставного капитала на дату представления учредительных документов к регистрации;

- размер доли каждого из участников;

- размер, состав, сроки и порядок внесения вкладов участниками, ответственность за соблюдение таких порядка и сроков;

- иные сведения, предусмотренные законом.

Уставный капитал ООО (ст. 90) составляется из стоимости вкладов его участников. Он определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества не может быть менее суммы, определенной законом об обществах с ограниченной ответственностью. Кроме того:

- вкладом в уставной капитал ООО могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Оценка производится по соглашению учредителей (участников). В случаях, предусмотренных законом, денежная оценка вклада участника подлежит независимой экспертной проверке;

- участник не может быть освобождён от обязанности внесения вклада, в том числе путём зачёта требований к обществу;

- на момент регистрации уставный капитал должен быть оплачен не менее, чем наполовину; оставшаяся часть должна быть оплачена в течение года с момента регистрации. При невыполнении этого требования общество должно объявить об уменьшении уставного каптала и зарегистрировать его уменьшение либо прекратить деятельность путём ликвидации;

- по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов ООО не должна быть меньше величины уставного капитала; если стоимость чистых активов становится меньше, общество должно уменьшить свой уставной капитал;

- увеличение уставного капитала может быть произведено только после полной его оплаты. Уменьшение уставного капитала ООО может быть произведено только после уведомления кредиторов, которые при этом могут потребовать досрочного прекращения обязательств или исполнения обязательств и возмещения им убытков;

- имущество, созданное за счёт вкладов учредителей (участников), а также произведённое и приобретённое ООО в процессе деятельности, принадлежит обществу на праве собственности.

Органы ООО определяются в соответствии со статьей 91 Управление в ООО. Высшим органом ООО является общее собрание его участников. Кроме того создается исполнительный орган (коллегиальный и/или единоличный), осуществляющий текущее руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. Единоличный орган управления обществом может быть избран также и не из числа его участников.

Исключительная компетенция общего собрания:

- изменение устава, размера уставного капитала;

- решение о реорганизации или ликвидации;

- образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение годовых отчётов и бухгалтерских балансов, распределение прибыли и убытков;

- избрание ревизионной комиссии (ревизора).

Вопросы исключительной компетенции общего собрания не могут быть переданы на решение исполнительного органа.

Особенности: ООО может создаваться одним лицом, участником ООО может быть практически любой субъект ГП кроме государственных органов и органов местного самоуправления (хотя государство может быть участником ООО), а также кроме должностных лиц (хотя они могут быть владельцами акций в ОАО). ООО это объединение прежде всего капитала и между его участниками не возникает лично-доверительных отношений. Из этого вытекает необходимость принятия устава и создания руководящих органов.

  1. Представительства и филиалы юридических лиц. Дочернее и зависимое хозяйственные общества.

Основная нормативно-правовая база представительств и филиалов юр.лиц – общие положение о юридических лицах (глава 4 Юридические лица, параграф 1 Основные положения ГК РФ) и статья 55 ГК РФ. Основная нормативно-правовая база дочерних и зависимых хозяйственных обществ - общие положение о юридических лицах (глава 4 Юридические лица, параграф 1 Основные положения, параграф 2 Хозяйственные товарищества и общества ГК РФ) и специальные нормы – глава 4 параграф 2 пункт 7 Дочерние и зависимые общества (ст. 105-106) ГК РФ. Также основные положения о деятельности дочерних и зависимых обществ закреплены в ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года.

Представительство (п. 1 ст. 55) – обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. Главная цель создания – постоянное совершение для юрлица определенный юр действий.

Филиал (п. 2 ст. 55) – обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Филиал – то же самое юрлицо, только также обладающее функциями представительства.

Представительства и филиалы:

- не являются юридическими лицами;

- наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом;

- действуют на основании утверждённых создавшим их юридическим лицом положений;

- их руководители назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности;

- должны быть указаны в учредительных документах юридического лица.

Дочернее хозяйственное общество (ст. 105) – хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения принимаемые таким обществом. Соответственно в отличие от филиала или представительства дочернее общество – самостоятельное юридическое лицо.

1)Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества).

2)Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

3)В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

4)Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу, если иное не установлено законами о хозяйственных обществах.

Зависимое хозяйственное общество (ст. 106). Хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

1)Хозяйственное общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно публиковать сведения об этом в порядке, предусмотренном законами о хозяйственных обществах.

2)Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных капиталах друг друга и число голосов, которыми одно из таких обществ может пользоваться на общем собрании участников или акционеров другого общества, определяются законом.

Особенности: дочерними и зависимыми могут быть только общества, но не товарищества. Основным для дочерних обществ может быть как общество, так и товарищество, а преобладающим для зависимых обществ может быть только другое общество.

  1. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий, федеральное казенное предприятие.

Основная нормативно-правовая база: ГК РФ в частности Глава 4 Юридические лица параграф 1 Основные положения (ст. 48-65), параграф 4 Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ст. 113-115), Глава 19 Право хозяйственного ведения, право оперативного управления (ст. 294-300). Кроме того ФЗ РФ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 года.

Унитарным предприятием (ст. 113) признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

1)Устав унитарного предприятия должен содержать:

- наименование предприятия с указанием на собственника (для казённого предприятия – с указанием на то, что оно является казённым);

- место нахождения;

- порядок управления деятельностью;

- сведения о предмете и целях деятельности предприятия;

- сведения о размере уставного фонда предприятия, порядке и источниках его формирования, за исключением казенных предприятий.

2)В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные (федеральные и субъектов) и муниципальные предприятия.

3)Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

4)Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на собственника его имущества.

5)Органом унитарного предприятия является руководитель, который назначается собственником либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен.

6)Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества.

Соответственно выделяют два вида унитарных предприятий: 1) основанное на праве хозяйственного ведения и 2) основанное на праве оперативного управления (также его называют казённым предприятием.

Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения (ст. 114):

- создается по решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

- учредительным документом предприятия основанного на праве хозяйственного ведения, является его устав, утверждаемый уполномоченным на то государственным органом или органом местного самоуправления.

- размер уставного фонда предприятия, основанного на праве хозяйственной ведения, не может быть менее суммы, определенной ФЗ.

- имущество находится в государственной или муниципальной собственности.

- собственник имущества предприятия не отвечает по обязательствам предприятия, за исключением случая когда несостоятельность юридического лица вызвана этим собственником. В данном случае на собственника возлагается субсидиарная ответственность в случае недостаточности имущества юридического лица (п. 3 ст. 56).

Имущественные права унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения (ст. 294-295):

1) владеет, пользуется и распоряжается имуществом;

2) может создавать дочерние унитарное предприятие путём передачи ему части имущества в хозяйственное ведение;

3) собственник решает вопросы:

- создания, реорганизации и ликвидации предприятия;

- определения предмета и целей его деятельности;

- контроля за использованием и сохранностью имущества;

4) собственник имеет право на получение части прибыли;

Уставной фонд унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения (ст. 114):

- уставной фонд полностью оплачивается собственником до государственной регистрации;

- размер уставного фонда – не меньше суммы, определённой Законом об унитарных предприятиях;

- если стоимость чистых активов по окончании финансового года меньше размера уставного фонда, то уполномоченный орган обязан уменьшить уставный фонд, о чём предприятие извещает кредиторов.

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (ст. 115) (казенное предприятие):

- создается на базе государственного или муниципального имущества.

- учредительным документом является устав, утверждаемый уполномоченным на то государственным органом или органом местного самоуправления.

- фирменное наименование должно содержать указание на то, что такое предприятие является казенным.

- собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества даже при отсутствии вины.

- может быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии с законом о государственных и муниципальных предприятиях.

Имущественные права унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления (ст. 296-297):

- владеет и пользуется имуществом в соответствии с целями своей деятельности и заданиями собственника;

- распоряжается имуществом собственника лишь с согласия собственника;

- самостоятельно реализует продукцию, если иное не установлено правовыми актами;

- собственник вправе изъять излишнее или не по назначению используемое оборудование;

- действует в соответствии с утверждаемой собственником сметой доходов и расходов;

Особенности казенного предприятия:

- казенные предприятия могут создаваться как на основе государственной собственности (федеральной и субъектов), так и на основе муниципальной собственности.

- казенное предприятие не может быть объявлено банкротом, так как субсидиарную ответственность несет собственник имущества казенного предприятия.

- отсутствует уставной фонд по той же причине.

  1. Публично-правовые образования - субъекты гражданского права.

Статьи 124, 125:

- РФ, субъекты РФ и муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с юридическими и физическими лицами. К ним применяются нормы для юридических лиц, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов;

- органы государственной власти могут приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности от имени РФ и выступать в суде в рамках своей компетенции;

- органы местного самоуправления в пределах своей компетенции также могут выступать от имени муниципальных образований;

- в иных случаях, предусмотренных нормативными актами, от имени Президента РФ, Правительства РФ, субъектов РФ, муниципальных образований могут выступать по их поручению государственные органы, органы мест. самоуправления, юридические лица и граждане.

Ответственность по обязательствам (ст. 126):

1)РФ, субъекты РФ, муниципальные образования отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме:

- имущества, закреплённого за юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

- имущества, которое может находиться только в государственной или муниципальной собственности (обращение взыскания на землю и другие природные ресурсы допускается в случаях, предусмотренных законом)

2)юридические лица не отвечают по обязательствам создавших их государственных и муниципальных образований, а РФ, субъекты и муниц. образования не отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц (кроме случаев, предусмотренных законом);

3)РФ не отвечает по обязательствам субъектов РФ и муниципальных образований;

4)субъекты РФ и муниципальные образования не отвечают по обязательствам друг друга и РФ. Исключение составляют случаи, когда РФ приняла на себя гарантию (поручительство) по обязательствам субъекта РФ, муниципального образования или юридического лица либо указанные субъекты приняли на себя гарантию (поручительство) по обязательствам РФ;

5)при участии в гражданских отношения иностранных юридических лиц, граждан и государств ответственность РФ (субъектов РФ) определяется Законом об иммунитете государства (в настоящее время не принят).

  1. Понятие и виды объектов гражданских прав. Ценные бумаги и их классификация.

Понятие и виды объектов гражданских прав:, ценные бумаги и их классификация.

Объекты гражданских прав – материальные и духовные блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правоотношения.

Виды объектов. По оборотоспособности (ст. 129) различают:

- не ограниченные в обороте (могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому);

- ограниченно оборотоспособные (могут принадлежать не всем или с разрешением) – определяются в порядке, оговоренном в законе (оружие);

- изъятые из оборота (нахождение в обороте не допускается – должны быть перечислены в законе (ядерная энергия).

Ст. 128 предусматривает следующие виды:

- вещи;

-деньги

-ценные бумаги

- иное имущество (в т.ч. имущественные права);

- работы и услуги;

- информация;

- результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на них (интеллектуальная собственность);

- нематериальные блага.

Ценные бумаги (гл. 7).

Понятие. Ценная бумага (ст. 142, 144) – документ установленной формы, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении; с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности. Форма ценной бумаги, обязательные реквизиты и виды удостоверяемых прав определяются в порядке, установленном законом, отступление от закона влечёт ничтожность ценной бумаги. В случаях, установленных законом, для осуществления и передачи прав достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютеризированном).

Виды ценных бумаг (ст. 143):

- государственная облигация (внутреннего займа);

- облигация;

- вексель (простой, переводной);

- чек;

- депозитный сертификат (юридические лица);

- сберегательный сертификат (граждане);

- банковская сберегательная книжка на предъявителя;

- коносамент (удостоверение приёма грузов в договоре о морской перевозке);

- акция;

- приватизационные ценные бумаги;

- другие документы, отнесённые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке к числу ценных бумаг.

Классификация ценных бумаг в зависимости от субъекта прав, удостоверенных ценной бумагой (ст. 145):

1) ценные бумаги на предъявителя: права, удостоверенные ценной бумагой принадлежат предъявителю ценной бумаги, передача прав по ценной бумаге осуществляется вручением ценной бумаги;

2) именные ценные бумаги: права, удостоверенные ценной бумагой принадлежат названному в ценной бумаге лицу, передача прав по ценной бумаге осуществляется в порядке, установленном законом для уступки требования, при этом лицо, передающее право по ценной бумаге, несёт ответственность за недействительность требования, но не за его неисполнение;

3) ордерные ценные бумаги: права, удостоверенные ценной бумагой принадлежат названному в ценной бумаге лицу, которое может своим распоряжением назначить другое управомоченное лицо, передача прав по ценной бумаге осуществляется путём совершения совершается на ценной бумаге передаточной надписи – индоссамента. Его виды:

- бланковый (без указания лица, которому должно быть произведено исполнение);

- ордерный (с указанием лица, которому или приказу которого должно быть произведено исполнение);

- препоручительный (дающий индоссату как представителю владельца- индоссанта только поручение осуществить указанное право в интересах владельца).

Законом может быть исключена возможность выпуска ценных бумаг определённого вида в качестве именных, либо в качестве ордерных, либо в качестве бумаг на предъявителя.

Исполнение по ценной бумаге (ст. 147). Перед законным владельцем ценной бумаги несут солидарную ответственность как лицо, выдавшее её, так и все индоссировавшие её. Удовлетворившие его требования лица приобретают право регресса по отношению к остальным. Отказ от исполнения обязательств по ценной бумаге со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не допускается. Владелец ценной бумаги, обнаруживший подделку или подлог, вправе предъявить лицу, от которого бумага им получена, требование о надлежащем исполнении и о возмещении убытков.

Восстановление ценной бумаги (ст. 148). Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным производится судом.

Бездокументарные ценные бумаги (ст. 149). В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, лицо, получившее специальную лицензию, может производить фиксацию прав, закреплённых именной ценной бумагой, в т.ч. и в бездокументарной форме (с помощью средств электронно-вычислительной техники). По требованию обладателя права ему выдаётся документ, свидетельствующий о закреплённом праве. Операции с бездокументарными ценными бумагами могут совершаться только при обращении к лицу, которое официально совершает записи прав.

  1. Понятие, виды и форма сделок.

Понятие. Сделки – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Формы сделок.

1) Устная (ст. 159):

- если законом или соглашением не установлена письменная форма;

- для сделок, исполненных при самом совершении (кроме тех, для которых предусмотрена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечёт их недействительность);

- для сделок во исполнение договора, заключённого в простой письменной форме (если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору).

2) Письменная (ст. 160) – составление документа, отражающего содержание сделки и подписанного лицом, её совершающим:

а) простая: договоры могут также заключаться путём обмена документами, посредством почтовой, телетайпной или иной связи (юридические лица друг с другом и гражданами; граждане между собой на сумму свыше 10 МРОТ; др. случаи, установленные законом);

б) нотариально заверенная – совершается удостоверительная надпись нотариусом или другим лицом, имеющим на это право (случаи, установленные законом(рента) или соглашением сторон).

3)Совершение конклюдентных действий – совершение действий, свидетельствующих о намерении лица вступить в сделку (приобретение товара через торговые автоматы)

4) Молчание может признаваться выражением воли совершить сделку если это предусмотрено законом или соглашением сторон

5 ) Гос. регитсрация необходима для сделок с землей и другим недвиж. Имуществом и для сделок с движ. Имуществом в предусмотренных законом случаях.

Последствия несоблюдения формы сделки:

1) для просто письменной формы (ст. 162):

- лишает стороны в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и её условий на свидетельские показания;

- сделка является недействительной, если об этом прямо указано в законе или в соглашении сторон;

- внешнеэкономическая сделка является недействительной;

2) для нотариальной формы (ст. 165) (то же касается и сделок, требующих государственной регистрации):

- сделка считается ничтожной;

- если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной.

Виды сделок (ст. 154):

А -1) односторонние:

- для совершения которых достаточно воли одной стороны;

- могут создать обязанности для других лиц только в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами;

2) двух- и многосторонние (договоры) – соглашения двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав. Воля сторон должна быть взаимно удовлетворяемой (Одна сторона купить, вторая продать). Воля должна совпадать (один и тот же объект)

Б 1) Возмездная – сделка, в которой обязанность одной стороны совершить определенные действия соответствует обязанности другой стороны предоставить материальное или иное благо

2) Безвозмездная – отсутствует встречная обязанность

В 1) Консенсуальная – сделка, которая порождает права и обяз. Сторон с момента достижения ими соглашения

2) реальная – сделка считается совершенной с момента передачи вещи или совершения иного действия

Г 1) Сделка под отлагательное условие – права и обяз. Сторон по сделке возникают при наступлении тех или иных обстоятельств (Родители дарят квартиру сыну с условием что хата его если он поступит в МГИМО)

2) Сделка под отменительное условие – права и обяз. Прекращаются при наступлении определнных обстоятельств (Сдаю хату в аренду с условием, что когда вернусь с командировки, договор аренды прекращается)

  1. Недействительные сделки и их последствия.

Недействительные сделки и их последствия.

Условия действительности сделки:

- законность сделки – соответствие сделки закону и иным нормат-правовым актам

- способность физических и юридических лиц, совершающих сделку, к участию в ней (правоспособность и дееспособность);

- соответствие волеизъявления подлинной воле;(заблуждние, обман, насилие)

- соблюдение формы сделки. (несоблюд. Простой письм. Формы в случаях, предусмотр. Законом влекут недействительность сделки, в остальных случаях запрет ссылаться на свидетельские показания. Несоблюд. Нотариально удост. Формы влечет ее недействительность.)

Недействительная сделка – действия, совершенные в виде сделки не породили результата, которого желали стороны. Различают оспоримую сделку и ничтожную.

Оспоримая: является недействительной в силу признания ее таковой судом

Ничтожная: является недействительной независимо от признания и не порождает для ее участников правовых последствий в силу нарушения ею законодательства.

Общие основания недействительности сделок. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Специальные основания недействительности сделок.:

I – Ничтожные

1) сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности

2) мнимые и притворные сделки (мнимая – совершаемая без намерения создать юр. Последствия для сторон. Притворная – совершаемая с целью прикрыть другую сделку

3) Сделки,соверш. Гражданином, признанным недееспособным вследствие психического заболевания

4) Сделки, соверш. Несовершеннолетними, не достигшими 14 лет (кроме мелких бытовых)

5) Сделки с нарушением установленной формы в предусмотренных случаях или несоблюд. Требования о гос. регистрации

II – Оспоримые

1)Сделки юр. Лица, выходящие за пределы его правоспособности (правосп определ. В учред. Документе, или если нет лицензии)

2) сделки, совершенные с выходом за пределы ограничений полномочий на совершение сделки(полномочия закрепл. В договоре или учред. документе)

3) сделки, соверш. Несовершеннолетними от 14 до 18 лет (без согласия родителей)

4) сделка, совершенная ограниченно дееспособным лицом (без согласия попечителя, кроме мелких бытовых)

5) сделки, соверш. Лицом, не способным понимать значение своих действий

6) сделки, совершенные под влиянием заблуждения

7) сделки, совершенные под влияние обмана, насилия, угроз, стечением тяжелых жизненных обстоятельств (воля лица сформировалась несвободно)

Последствия признания сделки недействительной определяются судом в зависимости от того, какое условие действительности было нарушено:

- каждая из сторон передаёт другой всё, приобретённое по сделке в натуре, а если это невозможно – в виде денежной компенсации (двусторонняя реституция);

- одна из сторон возвращает всё, полученное по сделке другой стороне(добросовестной), а недобросовестная передаёт всё, что получила или должна была получить по сделке, в доход РФ;(односторонняя реституция)

- всё, что обе стороны получили или должны были получить по сделке, взыскивается в доход РФ.(недопущение реституции – сделка совершена с целью, противной основам правопорядка и нравственности, при умысле обеих сторон)

Доп. Имущественные последствия: возмещение понесенного реального ущерба – в сделке с недееспособным лицом, признанной недействительной, если другя сторона не знала о его недееспособности.

Виды недействительных сделок:

- сделки с пороками в субъекте (недееспособность граждан или ограниченная правоспособность юридических лиц);

- сделки с пороками воли (совершённые без внутренней воли – под влиянием насилия, злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой стороной и т.д. – или с неправильно сформировавшейся внутренней волей – обман, заблуждение, кабальные сделки);

- сделки с пороками формы;

- сделки с пороками содержания., (с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, мнимые и притворные сделки – с отсутствием основания);

Исковая давность

- оспоримые (может быть признана судом недействительной в течение года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать обо обстоятельствах, являющихся основанием недействительности сделки);

- ничтожные (недействительны и без признания этого факта судом, потому закон устанавливает только срок исковой давности для предъявления требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки – 10 лет со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки).

  1. Понятие и виды представительства. Особенности коммерческого представительства. Доверенность.

Понятие и виды представительства. Особенности коммерческого представительства. Доверенность.

Понятие представительства. Представительство (ст. 182) – возможность совершать представителем юридические значимые действия от имени и в интересах представляемого в отношениях с 3ми лицами.

Виды представительства:

-По доверенности или договору (Договор поручения или договор агентирования, в соответствии с которыми одна сторона обязуется совершать от имени и за счет другой стороны определенные сделки)

-По акту гос. органа или органа местного самоуправления (в соответствии с таким актом представителем этих органов в других организациях могут выступать уполномоченные лица)

- В силу закона (законное представительство – законные представители – родители, усыновители, опекуны у несовершеннол. детей)

Особенности коммерческого представительства. В соответствии со ст. 184 ГК РФ коммерческим представителем является лицо, постоянно или временно представительствующее от имени предпринимателей при заключении договоров в сфере предпринимательской деятельности. Одновременное представительство разных сторон в сделке допускается с согласия этих сторон и в других случаях, предусмотренных законом. Коммерческий представитель обязан исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя и вправе требовать уплаты условленного вознаграждения и возмещения понесённых им при исполнении поручения издержек от сторон договора в равных долях, если иное не предусмотрено соглашением между ними. Коммерческое представительство осуществляется на основании договора, заключённого в письменной форме и содержащее указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний – также и доверенности. Коммерческий представитель обязан сохранять втайне ставшие ему известными сведения о торговых сделках и после данного ему поручения.

Доверенность (ст. 185) – это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

Форма доверенности:

  • нотариальное удостоверение доверенностей на совершение сделок, требующих нотариальной формы, обязательно;

  • к нотариально удостоверенным приравниваются доверенности, в которых:

- доверителем выступают военнослужащие и другие лица, находящиеся на излечении в военно-лечебных учреждениях; удостоверяются начальником военно-лечебного учреждения, его заместитель по медицинской части, старший или дежурный врач;

- доверителем выступают военнослужащие, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также рабочие и служащие, члены их семей и члены семей военнослужащих; удостоверяются командиром (начальником) частей, соединений, учреждений или заведений;

- доверителем выступают лица, находящиеся в местах лишения свободы; удостоверяются начальником места лишения свободы;

- доверителем выступают совершеннолетние дееспособные граждане, находящиеся в учреждениях социальной защиты населения; удостоверяются администрацией учреждения социальной защиты или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения;

  • доверенности граждан на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, пенсий, пособий, вкладов в банке, корреспонденции могут быть удостоверены организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении;

  • доверенность от имени юридического лица выдаётся за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, с приложением печати этой организации. Если юридическое лицо основано на государственной или муниципальной собственности, доверенность на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным бухгалтером.

Виды: 1) генеральная – выдается для совершения разнообразных сделок на определенный период времени 2) специальная – выдается для совершения ряда однородных сделок (на ведение судебных дел) 3) разовая – выдается для совершения опред. сделки

Срок доверенности (ст. 186):

- не может быть больше трёх лет;

- если срок не указан – доверенность сохраняет силу в течение года со дня её совершения;

- если дата совершения не указана – доверенность ничтожна.

Различают генеральные (общие), специальные и разовые доверенности.

Основания прекращения доверенности (ст. 188):

- истечение срока;

- отмена доверенности лицом, выдавшим её;

- отказ лица, которому она выдана;

- прекращение юридического лица, от имени которого или которому она выдана;

- смерть гражданина, выдавшего или получившего доверенность, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность.

  1. Срок исковой давности: понятие и значение. Требования, на которые исковая давность не распространяется.

Понятие и значение исковой давности. Сроки исковой давности и их виды. Начало течения и последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.

Понятие исковой давности. ИД – срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195).

Значение исковой давности. Необходимость регламентации сроков исковой давности объясняется рядом обстоятельств:

- облегчает установление судами объективной истины по делу и тем самым содействует вынесению правильных решений (со временем доказательства могли бы утратиться);

- содействует стабилизации гражданского оборота (устраняется неопределённость для нарушителя, которого могли бы бесконечно долго держать под страхом применения мер государственного принуждения);

- соображения справедливости;

- служит укреплению договорной дисциплины, стимулирует активность участников гражданского оборота в осуществлении принадлежащих им прав и обязанностей, а также устанавливает взаимный контроль за исполнением обязательств.

Виды сроков исковой давности:

1) общий срок исковой давности – 3 года (ст. 196)

2) специальные сроки исковой давности – могут устанавливаться для отдельных видов требований – сокращённые (для признания недействительности оспоримой сделки – 1 год) или более длительные (для подачи требований о применении последствий недействительности ничтожной сделки – 10 лет).

Начало течения срока исковой давности. Течение срока ИД начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются ГК и иными законами:

- по обязательствам с определённым сроком исполнения – по окончании срока исполнения;

- по обязательством, срок исполнения которых не определён моментом востребования – когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования – по его окончании;

- по регрессным обязательствам – с момента исполнения основного обязательства.

Последствия истечения срока исковой давности. Истечение срока ИД, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием для суда для отказа в иске.

Приостановление срока исковой давности:

- если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);

- если истец или ответчик находятся в составе Вооружённых сил, переведённых на военное положение;

- в силу установленной на основании закона Правительством РФ отсрочки исполнения обязательств;

- в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.

Течение срока ИД приостанавливается, если указанные обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев срока давности, а если этот срок составляет 6 месяцев или менее 6 месяцев – в течение срока давности. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления давности, течение её срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до 6 месяцев, а если срок ИД составляет 6 месяцев или менее 6 месяцев – до срока давности.

Перерыв срока исковой давности. Его основания:

- предъявление иска в установленном порядке;

- совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

После перерыва течение срока ИД начинается заново.

Восстановление срока исковой давности: В исключительных случаях суд может по уважительным причинам восстановить пропущенный срок исковой давности. Причины – тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность истца. Причины пропуска могут быть признаны уважительными если они имели место в последние 6 месяцев срока давности, а если срок 6 месяцев и менее – в течение срока давности

Требования, на которые исковая давность не распространяется:

- требования о защите личных неимущественных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;

- требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

- требования о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина (однако требования, предъявленные по истечении трёх лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более, чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска);

- требования собственника или иного владельца об устранении права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения;

- другие требования в случаях, установленных законом.

  1. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.

Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.

Понятие исковой давности. ИД – срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195).

Приостановление срока исковой давности:

- если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);

- если истец или ответчик находятся в составе Вооружённых сил, переведённых на военное положение;

- в силу установленной на основании закона Правительством РФ отсрочки исполнения обязательств;

- в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.

Течение срока ИД приостанавливается, если указанные обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев срока давности, а если этот срок составляет 6 месяцев или менее 6 месяцев – в течение срока давности. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления давности, течение её срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до 6 месяцев, а если срок ИД составляет 6 месяцев или менее 6 месяцев – до срока давности.

Перерыв срока исковой давности. Его основания:

- предъявление иска в установленном порядке;

- совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

После перерыва течение срока ИД начинается заново.

Восстановление срока исковой давности:

В исключительных случаях суд может по уважительным причинам восстановить пропущенный срок исковой давности. Причины – тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность истца. Причины пропуска могут быть признаны уважительными если они имели место в последние 6 месяцев срока давности, а если срок 6 месяцев и менее – в течение срока давности

  1. Вещные права: понятие, виды. Вещные правоотношения.

  1. Право собственности: понятие, содержание, формы.

Вопрос№22.Право собственности: понятие, содержание, формы. Другие вещные права.

1. Понятие:

а) Объективный смысл: совокупность правовых норм, регулирующие отношения между субъектами по поводу возникновения, использования и прекращения права собственности

б) субъективный смысл: Право управомоченного лица определять характер и направления использования ему имущества.. Данное право раскрывается в 3 правомочиях собственника: владение – возможность фактически владеть имуществом

пользование – возможность извлекать из имущества полезные свойства

распоряжение – возможность изменять принадлежность, состояние и назначение имущества.

2. Содержание. По своему содержанию право собственности является самым широким из вещных прав:

- собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом;

- собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать своё имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом;

- собственник может передавать своё имущество в доверительное управление.

-осуществляя свои права, собственник не может нарущать права и интересы других лиц

-Осуществляя свои права, собственник должен соблюдать целевое назначение отдельных объектов (жилые помещения, земельные участки)

- собственник несет бремя содержания своего имущества и риск его случ. Гибели, если иное не предусмотрено законом или договором

3. Формы. Согласно ст. 212 в РФ признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также самой РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, владения, пользования и распоряжения им в зависимости от форм собственности могут устанавливаться лишь законом. Закон определяет и виды имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности. Права всех собственников защищаются равным образом.

4. Другие вещные права.

Статья 216. Вещные права лиц, не являющихся собственниками

1. Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются:

право пожизненного наследуемого владения земельным участком (статья 265);

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (статья 268);

сервитуты (статьи 274, 277); - право требовать от собственника предоставления права ограниченного использования его имуществом

право хозяйственного ведения имуществом (статья 294) и право оперативного управления имуществом (статья 296). (опер. Управление – право казенного предприятия, учреждения владеть, пользоваться, распоряжаться закрепленным за ним собственником имуществом в соответствии с целями деятельности, заданиями собственника и назначением имущества)

2. Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся собственниками этого имущества.

3. Переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество.

4. Вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном статьёй 305 настоящего Кодекса.

  1. Основания приобретения права собственности.

Основания приобретения права собственности.

1)первоначальные = право собственности приобретается вне зависимости от прав предшествующего собственника:

-создание новой вещи

Порождает право собственности с момента окончания – для движимых и с момента гос. регистрации для недвижимых

-переработка вещи

Приобретается либо собственником материалов, либо лицом осущ. Переработку, если стоимость работы значительно превышает стоимость материалов

-по результатам хоз. Эксплуатации

-сбор общедоступных для сбора вещей

-самовольная постройка

По общему правилу не приобретает, НО искл:

-если земельный участок где постройка предоставлен этому лицу

-если лицу, кот. Принадлежит этот зем. Участок предоставляется постройка, но он обязан возместить расходы построившему

Приобретение права собственности на бесхозное имущество:

Бесхозяйная вещь – вещь, которая не имеет собственника, собственник которой неизвестен или отказался от вещи

Подлежит постановке на учет в органах и по истечении года в суд порядке

►признается муницип. собственностью

►м.б. принята обратно собственником

►м.б. принята др. лицом в порядке приобретательской давности, т.е открытого добросовестного и непрерывного владения несобственником имуществом как своим в течение 15 для недвижимого и 5 для движимого лет.

А)движимые вещи, от кот – ых собственник отказался

М.б. обращены в собственность лица:

-вступившего во владения если они признаны решением суда бесхозяйными

-собственника зем. Участок где находится брошенная вещь

!относится к вещам менее 5 МРОТ

Б)приобретение права собственности на находку

Лицо оязано уведомить о находке лицо потерявшее вещь или заявить в милицию или орган МСУ. По истечении 6 мес. – право собственности нашедшему. Если вещь скоропортящаяся может быть реализована, а деньги – владельцу.

Может требовать 20% вознаграждения, а также возмещения расходов

В) приобретение права собственности на безнадзорных животных

Через 6 месяцев, при отказе поступают в муницип. собственность

Г)клад = зарытые в землю или сокрытые иним способом деньги и ценные предметы.

При обнаружении - в собственность лица собственника зем. Участка лица нашедшего в равных долях. Клад, относящийся к памятникам истории и культуры – в гос.собственность,25%-собственнику участка, 25% - нашедшему

2)производные основания = право собственности возникает в зависимости от воли предшествующего собственника

-на основании договора – в момент фактической передачи вещи или в момент гос.регистрации

-в порядке наследования – со дня открытия наследства

-в порядке правопреемства при реорганизации юр. лица – с момента гос. регистрации юр. лиц

  1. Основания прекращения права собственности.

Основания прекращения права собственности.

Статья 235 предусматривает следующие основания:

По воле собственника:

а) отчуждение своего имущества другим лицам; Совершение различных сделок (мены, куп - продажи)

б) добровольный отказ от своего права (ст. 236); каждый имеет право путем совершения опр. Действий отказаться от принадлежащего ему имущества.

Утрата прав собственности в иных предусмотренных законом случаях. Приватизация – способ, при котором собственник – государство или муниц. Образование своим решением отчуждает имущ-во в пользу граждан или юр. лиц

Гибель или уничтожение имущества. Исчезает объект права

Принудительное изъятие у собственника принадлежащего ему имущества:

I Безвозмездное:

а) конфискация (ст. 243):

- санкция, применённая к собственнику за совершённое им правонарушение;

- производится в судебном и административном порядке;

б) обращение взыскания на имущество по обязательствам (допустимо только по решению суда, кроме случаев, когда это предусмотрено законом или договором) (ст. 237).

II На возмездных основаниях:

а) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (ст. 238):

- если имущество оказалось в собственности лица на законных основаниях, то оно должно быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права собственности, если иной срок не установлен законом;

- если указанные сроки не соблюдены, по решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления, имущество подлежит принудительной продаже;

б) отчуждение недвижимости в связи с изъятием земельного участка (ст. 239):

- земельный участок изымается для государственных и муниципальных нужд;

- для изъятия необходимо решение суда о доказанности невозможности использования изымаемого участка без прекращения прав собственности на недвижимое имущество;

- собственник недвижимости, находящейся на этом участке, получает соответствующую компенсацию;

г) выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241);

д) Выкуп бесхозяйственно содержимых:

- особо ценных и охраняемых государством культурных ценностей по решению суда (ст. 240);

- жилых помещений, если их собственник, несмотря на предупреждение органов местного самоуправления, разрушает их, использует не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей, – суд принимает решение о продаже такого жилого помещения с выплатой собственнику всех вырученных от продажи средств (ст. 293);

е) приобретение права собственности на недвижимость по решению суда в случаях невозможности сноса здания или сооружения, находящихся на чужом земельном участке (ст. 272.2);

ж) изъятие земельного участка ввиду его ненадлежащего использования (грубое нарушение земельного законодательства) (ст. 285);

з) реквизиция (ст. 142:

- в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящий чрезвычайный характер, исключительно в интересах Токио.

- производится по решению государственных органов;

- собственник вправе:

оспаривать в суде размер компенсации.

истребовать по суду сохранившееся реквизионное имущество, при прекращении обстоятельств, в связи с которыми была реквизиция.

  1. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: понятие, содержание.

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления являются производными, зависимыми от прав собственника и не могут существовать в отрыве от этого основного права.

Право хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество собственника возникает у предприятия или учреждения с момента фактической передачи им этого имущества, если иное не установлено законом, иным правовым актом или решением самого собственника. Таким моментом можно считать дату утверждения баланса предприятия или поступления имущества по смете.

Прекращение названных прав происходит не только по общим основаниям прекращения соответствующих правоотношений, но и в случаях правомерного изъятия имущества собственником (по основаниям, допускаемым законом). В качестве таких общих оснований названы основания прекращения права собственности.

Право хозяйственного ведения

Право хозяйственного ведения — это право государственного или муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться а распоряжаться имуществом публичного собственника в пределах, установленных законом ила иными правовыми актами.

При этом имущество данного предприятия по прямому указанию закона целиком принадлежит его собственнику-учредителю и не делится ни в какой-либо части, ни тем более полностью на «паи» или «доли» его работников или «трудового коллектива».

Субъектами этого права могут быть только государственные или муниципальные унитарные предприятия (но не казенные предприятия, обладающие на закрепленное за ними имущество правом оперативного управления).

Объектом данного права является имущественный комплекс, находящийся на балансе предприятия как самостоятельного юридического лица.

Поскольку имущество, передаваемое унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, выбывает из фактического об адания собственника-учредителя и зачисляется на баланс предприятия, сам собственник уже не может осуществлять в отношении этого имущества правомочия владения и пользования, а в определенной мере — и правомочие распоряжения.

Имуществом, находящимся у предприятий на праве хозяйственного ведения, они отвечают по своим собственным долгам и не отвечают по обязательствам создавшего их собственника, поскольку оно становится «распределенным» государственным или муниципальным имуществом. Поэтому собственник-учредитель предприятия (уполномоченный им орган) ни при каких условиях не вправе изымать или иным образом распоряжаться имуществом (или какой-либо частью имущества) унитарного предприятия, находящимся у него на праве хозяйственного ведения, пока это предприятие существует как самостоятельное юридическое лицо.

В отношении переданного предприятию имущества собственник-учредитель сохраняет лишь отдельные правомочия, прямо предусмотренные законом.

Он вправе:

- создать такое унитарное предприятие — несобственника (включая определение предмета и целей его деятельности, т.е. объема правоспособности, утверждение устава и назначение директора);

- реорганизовать и ликвидировать его (только в этой ситуации допускается изъятие и перераспределение переданного собственником предприятию имущества без согласия последнего, но, разумеется, с соблюдением прав и интересов его кредиторов);

- осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества (в частности, проведение периодических проверок его деятельности);

- получать часть прибыли от использования переданного предприятию имущества

Право хозяйственного ведения сохраняется при передаче государственного или муниципального предприятия от одного публичного собственника к другому, что говорит о наличии в его составе «правомочия следования», характерного для ограниченных вещных прав.

Право оперативного управления

Право оперативного управления — это право учреждения или казенного предприятия владеть, пользоваться а распоряжаться закрепленным за нам имуществом собственника в пределах, установленных законом, в соответствии с целями его деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.

Субъектами данного права могут быть как унитарные (казенные) предприятия, относящиеся к категории коммерческих организаций, так и финансируемые собственниками учреждения, относящиеся к некоммерческим организациям. Субъектов права оперативного управления создает собственник-учредитель, определяя объем их правоспособности, утверждая их учредительные документы и назначая их руководителей. При этом не допускается «соучредительство, т.е. создание таких юридических лиц за счет имущества нескольких собственников. Собственники вправе также реорганизовать или ликвидировать созданные ими учреждения или казенные предприятия без их согласия.

Составляющие право оперативного управления правомочия имеют строго целевой характер, обусловленный выполняемыми учреждением или казенным предприятием функциями. Собственник устанавливает таким юридическим лицам прямые задания по целевому использованию выделенного им имущества (в частности, в утвержденной им смете доходов и расходов учреждения). Он также определяет целевое назначение отдельных частей (видов) имущества, зак епленных за субъектами права оперативного управления, путем его распределения (в учетных целях) на соответствующие специальные фонды. При этом имущество, включая денежные средства, числящееся в одном фонде, по общему правилу не может быть использовано на цели, для которых существует другой фонд (при недостатке последнего).

Объектом рассматриваемого права также является имущественный комплекс — все виды имущества, закрепленного собственником за учреждением (казенным предприятием) или приобретенного им в процессе участия в гражданских правоотношениях. При этом собственник-учредитель вправе изъять у субъекта права оперативного управления без его согласия излишнее, не используемое или используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. У учреждений образования такое имущество вообще не может быть изъято собственником-учредителем, пока данное учреждение не реорганизуется или не ликвидируется по его решению.

Столь «узкий» характер правомочий субъекта права оперативного управления обусловлен ограниченным характером его участия в имущественном (гражданском) обороте. Вместе с тем это обстоятельство не должно ухудшать положение его возможных кредиторов. С учетом весьма ограниченных возможностей учреждения и казенного предприятия распоряжаться закрепленным за ним имуществом собственника закон предусматривает субсидиарную ответственность последнего по их долгам, считая ее одной из основных особенностей имущественно-правового статуса этих юридических лиц.

В зависимости от субъектного состава право оперативного управления имеет и свои особенности (разновидности). Они обусловлены различиями в содержании правомочия распоряжения имуществом собственника, а также в условиях (порядке) наступления его субсидиарной ответственности по долгам субъекта этого права. С этой точки зрения следует различать права оперативного управления, признаваемые за казенным предприятием и за финансируемым собственником учреждением.

Казенное предприятие вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия учредителя (уполномоченного им органа публичной власти) и лишь в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, предмет и цели которой определены его уставом. В отношении производимой им (готовой) продукции закон устанавливает иной порядок: этой продукцией казенное предприятие по общему правилу может распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом либо иными правовыми актами. Собственник устанавливает и порядок распределения доходов казенного предприятия без согласования с ним.

Казенные предприятия отвечают по своим обязательствам всем своим имуществом, а не только денежными средствами, ибо они все-таки являются производственными предприятиями, постоянно участвующими в имущественном обороте. Однако при недостатке у них имущества для погашения требований кредиторов их учредитель (публичный собственник) несет по их долгам дополнительную (субсидиарную) ответственность, что исключается для обычных унитарных предприятий субъектов права хозяйственного ведения.

Учреждение же вообще лишено права распоряжения, в том числе и отчуждения любого закрепленного за ним имущества, если только речь не идет о денежных средствах, расходуемых им по смете в строгом соответствии с их целевым назначением. Таким образом, учреждение по общему правилу даже с согласия собственника не вправе отчуждать закрепленное за ним как движимое, так и недвижимое имущество. При возникновении такой необходимости оно вправе просить собственника о том, чтобы он сам (от своего имени) произвел отчуждение принадлежащего ему имущества.

Кредиторы учреждений могут требовать обращения взыскания не на все имущество этих юридических лиц, а только на находящиеся в их распоряжении денежные средства. При недостаточности последних для погашения обязательств к дополнительной (субсидиарной) ответственности привлекается собственник-учредитель.

Однако денежные обязательства бюджетных учреждений не должны превышать объем, установленный в доведенных до них лимитах и утвержденных им сметах доходов и расходов. При превышении этих объемов орган, исполняющий соответствуюший бюджет, может отказаться подтвердить их, что в свою очередь может повлечь отказ в их оплате за счет бюджетных средств, При этом все иное имущество учреждений забронировано от взыскания кредиторов. В результате кредиторы учреждений, чтобы не оказаться в тяжелом положении, должны всякий раз удостоверяться в отсутствии превышения указанных объемов расходов у своих контрагентов, что делает последних весьма ненадежными участниками имущественного оборота.

  1. Общая собственность. Права и обязанности сособственников.

Понятие и виды общей собственности

Общее право собственности — это когда имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве собственности. То есть когда имущество находится в собственности нескольких лиц, тогда на имущество возникает общая собственность. Она может возникнуть в силу различных оснований: наследования, состояния в браке, образования крестьянского (фермерского) хозяйства, приватизации, совместной покупки вещи, совместной постройки дома, соединения и смешения вещей и т.д.

Объектом права общей собственности, как и любого другого вида права собственности, является индивидуально-определенная вещь (например, жилой дом) или совокупность таких вещей (например, совокупность вещей, входящих в состав наследства).

Объектом права общей собственности может быть и предприятие в целом как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и другие объекты.

Данный институт имеет ряд специфических черт, которые отличают его от иных институтов гражданского права:

1) данная собственность может находиться между различными субъектами права собственности, к тому же имущество может находиться в собственности нескольких субъектов;

2) объектом является любое имущество, не изъятое из оборота, но оно должно быть индивидуально-определенным;

З) общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона. Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, предусмотренных законом или договором;

4) в основании возникновения общей собственности могут быть различные юридические факты. Как правило, это совместные действия субъектов.

Закон выделяет два вида общей собственности: общую долевую собственность и общую совместную собственность.

Долевая собственность — это когда имущество находится в общей собственности с определением доли каждого из собственников.

Совместная собственность — это когда имущество находятся в общей собственности без определения долей.

Общая долевая собственность

Долевая собственность — это когда имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности.

Доли участников долевой собственности должны быть равными. Соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества. Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с соблюдением установленного порядка использования общего имущества неотделимые улучшения этого имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество.

Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено соглашением участников долевой собственности, поступают в собственность того из участников, который их произвел.

Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.

Согласно закону владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом, а при недостижении согласия — в порядке, устанавливаемом судом.

Важной особенностью данного вида собственности является то, что участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации. При этом плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов.

Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу.

При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Уступка преимущественного права покупки доли не допускается.

Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества.

Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности. Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях, когда доля собственника незначительна, не может бытъ реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию. С получением компенсации в соответствии с настоящей статьей собственник утрачивает право на долю в общем имуществе.

Общая совместная собственность

Согласно закону общая совместная собственность может быть создана на основании закона.

В Гражданском кодексе отмечены два вида общей совместной собственности — собственность супругов и собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.

Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом.

Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников.

Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом.

Раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены после предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество. При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются равными.

Общая собственность супругов.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью.

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.

Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкции, переоборудование и т.п.). Настоящее правило не применяется, если договором между супругами предусмотрено иное.

По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества.

Собственность крестьянского (фермерского)

хозяйства

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом договором между ними не установлено иное. В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению между ними. Членами крестьянского (фермерского) хозяйства на базе имущества хозяйства может быть создано хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Такое хозяйственное товарищество или кооператив, как юридическое лицо, обладает правом собственности на имущество, переданное ему в форме вкладов и других взносов членами фермерского хозяйства, а также на имущество, полученное в результате его деятельности и приобретенное по иным основаниям, допускаемым законом.

Размер вкладов участников товарищества или членов кооператива, созданного на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, устанавливается исходя из их долей в праве общей собственности на имущество хозяйства.

  1. Способы защиты права собственности.

Под гражданско-правовой защитой права собственности и других вещных прав понимается совокупность предусмотренных гражданским законодательством средств, применяемых в связи с совершенными против этих прав нарушениями и направленных на восстановление или защиту имущественных интересов их обладателей. Указанные средства подразделяются на несколько относительно самостоятельных групп.

Прежде всего необходимо выделить вещно-правовые средства защиты собственности, характеризующиеся тем, что они направлены непосредственно на защиту права собственности как абсолютного субъективного права, не связаны с какими-либо конкретными обязательствами и имеют целью либо восстановить владение, пользование и распоряжение собствениика принадлежащей ему вещью, либо устранить препятствия или сомнения в осуществлении этих правомочий.

Соответственно, к вещно-правовым искам относятся иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, иск об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения, и, наконец, иск о признанииправа собственности.

Вторую группу гражданско-правовых средств защиты права собственности образуют обязательственно-правовые средства. К ним относятся, например, иск о возмещении причиненного собственнику вреда, иск о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, иск о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору и т.д. Для всех них характерно то, что составляющее их притязание вытекает не из права собственности как такового, а основывается на других правовых институтах и соответствующих этим институтам субъективных правах.

Обязательственно-правовые средства охраняют право собственности не прямо, а лишь в конечном счете. В ряде случаев, например, когда вещь погибла, а значит и прекратилось право собственности на нее, указанные средства направлены уже не на защиту права собственности, а на защиту имущественных интересов собственника.

Третью группу гражданско-правовых средств защиты права собственности составляют те из них, которые не относятся к вещно-правовым или обязательственно-правовым средствам и вытекают из различных институтов гражданского права. Таковы, например, правила о защите имущественных прав собственника, признанного в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявленного умершим, в случае его явки, о защите интересов сторон в случае признания сделки недействительной, об ответственности залогодержателя, хранителя или опекуна наследственного имущества за порчу или утрату имущества ит.д.

В особую, четвертую группу следует выделить те гражданско-правовые средства, которые направлены на защиту интересов собственника при прекращении права собственности по основаниям, предусмотренным в законе. К ним, в частности, относятся гарантии, установленные государством на случай обращения в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация). Национализация может производиться только на основании закона, а не каких-либо иных правовых актов. Собственнику имущества гарантируется возмещение стоимости этого имущества и других убытков, которые он несет в связи с изъятием имущества. В качестве лица, обязанного возместить убытки, выступает государство, а споры о возмещении убытков разрешаются судом.

Обязательная выллата стоимости имущества предусматривается законом также при его изъятии в интересах общества по решению государственных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычай ный характер (реквизиция); при изъятии у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов бесхозяйственно содержимых культурных ценностей; при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд и в др. случаях.

Иск об истребовании иа из чужого незаконного владения (виндикационный иск)

Под виндикационным иском понимается внедоговорное требование невладеющего собственника к фактическому владельцу имущества о возврате последнего в натуре.

Для предъявления виндикационного иска необходимо одновременно наличие ряда условий:

- чтобы собственник был лишен фактического господства над своим имуществом, которое выбыло из его владения

- чтобы имущество, которого лишился собственвик, сохранилось в натуре и находилось в фактическом владении другого лица

- виндицировать можно лишь индивидуально-определенное имущество, что вытекает из сущности данного иска, направленного на возврат собственнику именно того самого имущества, которое выбыло из его владения.

- виндикационный иск носит внедоговорный характер и защищает право собственности как абсолютное субъективное право. Если же собственник и фактический владелец вещи связаны друг с другом договором или иным обязательственным правоотношением по поводу спорной вещи, последняя может отыскиваться лишь с помощью соответствующего договорного иска.

Право на виндикацию принадлежит собственнику, утратившему владение вещью. Однако наряду с ним виндицировать имущество может также лицо, хотя и не являющееся собственником, но владеющее имуществом в силу закона или договора. Таким лицом, именуемым обычно титульным владельцем имущества, может выступать арендатор, хранитель, комиссионер и т.д., а также обладатель вещных прав на имущество: права пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, права оперативного управления и т.д.

Введение в российское гражданское право института приобретательной давности означает, что защита против неправомерного завладения имуществом обеспечивается и давностному владельцу.

В качестве ответчика по виндикационному иску выступает фактический владелец имущества, незаконность владения которого подлежит доказыванию в виндикационном процессе.

Предметом вяндикационного иска является требование о возврате имущества из незаконного владения.

Наряду с предметом иска истец должен сформулировать его основание путем указания на те юридические факты, с которыми он связывает свое требование к ответчику. В исках об истребоваяяи имущества такое основание составляют обстоятельства выбытия имущества из обладания истца, условия поступления имущества к ответчику, наличие спорного имущества в натуре, отсутствие между истцом и ответчиком связей обязательственного характера по поводу истребуемой вещи. В совокупности указанные обстоятельства подтверждают право истца на спорное имущество и возможность его истребования по виндикационному иску. По мнению ряда ученых, общим юридическим основанием всех виндикационных исков является право владения истребуемой вещью

В тех случаях, коща имущество находится в фактическом обладании лица, завладевшего им путем противозаконных действий, например, в руках похитителя или лица, присвоившего находку, необходимость удовлетворения виндикационного иска не вызывает никаких сомнений.

Не столь очевидным будет, однако, решение данного вопроса в той ситуации, когда вещь оказывается во владении третьего лица, например, лица, купившего ее у неуправомоченного отчуждателя.

Прежде всего возможность виндикации вещи у третьего лица зависит от того, добросовестен ли приобретатель вещи или нет. Владелец признается добросовестным, если, приобретая вещь, он не знал и не должен был знать о том, что отчуждатель вещи не управомочен на ее отчуждение. У недобросовестного приобретателя вещь изымается во всех случаях. Вопрос об истребованки вещи у добросовестного приобретателя решается в зависимости от того, как приобретена вещь — возмездно или безвозмездно. При безвозмездном приобретении имущества от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

Если имущество приобретено владельцем добросовестно и возмездно, возможность его истребования поставлена в зависимость от характера выбытия имущества из владения собственника (титульного владельца). Собственник вправе истребовать имущество от такого приобретателя только тогда, когда имущество выбыло из владения собственника или лица, которому имущество было доверено собственником, помимо их воли.

Иначе решается данный вопрос тогда, когда имущество выходит из владения собственника по его воле. Так, если собственник вручает свое имущество нанимателю, а тот, злоупотребляя доверием собственника, продает имущество третьему добросовестному приобретателю, виндикационный иск собственника к такому лицу удовлетворению не подлежит. В данном случае закон защищает интересы добросовестного возмездного приобретателя имущества, который на основе сложного юридического состава становится собственником приобретенного имущества.

При истребовании имущества из чужого незаконного владения между сторонами нередко возникают споры о судьбе доходов, принесенных вещью за период незаконного владения, и компенсации произведенных на нее расходов. Правила производства таких расчетов сводятся к следующему.

Недобросовестный владелец обязан возвратить или возместить собственнику все доходы, которые он извлек или должен был извлечь за все время незаконного владения. В отличие от него добросовестный владелец имущества несет подобную обязанность лишь с того момента, когда он узнал о неправомерности своего владения или получил повестку по иску собственника о возврате имущества

Под доходами здесь понимаются не только денежные, но и натуральные доходы, т.е. плоды. Речь в данном случае идет лишь о тех доходах и плодах, которые извлечены или, по крайней мере, должны быть извлечены незаконным владельцем из имущества.

В свою очередь, незаконный владелец имущества, как добросовестный, так и недобросовестный, вправе требовать от собственника компенсации произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с какого собственнику причитаются доходы от имущества. Под необходимыми расходами в данном случае понимаются те издержки владельца, которые вызываются необходимостью поддерживать имущество в исправном состоянии, в частности расходы на содержание имуществва, производство его текущего и капитального ремонта и т.п.

Наряду с расчетами по доходам и необходимым расходам закон решает вопрос и о судьбе произведенных владельцем улучшений вещи. Под улучшенмями подразумеваются такие затраты на имущество, которые, с одной стороны, не диктуются необходимостью его сохранения, но, с другой стороны, носят обоснованный, полезный характер, так как улучшают эксплуатационные свойства вещи, повышают ее качество, увеличивают стоимость и т.п.

Судьба улучшений зависит опять-таки от добросовестности незаконного владельца. По смыслу закона добросовестный владелец имеет право потребовать возмещения затрат на улучшения вещи и в том случае, когда их отделение от вещи возможно, но эти улучшения, в случае изъятия вещи, не представляют для владельца самостоятельного интереса.

Недобросовестный владелец вправе оставить за собой отделимые улучшения вещи, но не может требовать компенсации затрат на те улучшения, которые не могут быть отделены от вещи.

Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения

(негаторный иск)

Негаторный иск - внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении препятствий в осуществлении правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом.

Он предъявляется лишь тогда, коща собственник и третье лицо не состоят между собой в обязательственных или иных относительных отношениях по поводу спорной вещи и когда совершенное правонарушение не привело к прекращению субъективного права собственности.

Правом на негаторный иск обладают собственник, а также титульный владелец, которые владеют вещью, но лишены возможности пользоваться или распоряжаться ею. В качестве ответчика выступает лицо, которое своим противоправным поведением создает препятствия, мешающие нормальному осуществлению права собственности (права титульного владения).

Предметом негаторного иска является требование истца об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения. Чаще всего третьи лица своим противоправным действием или бездействием создают собственнику препятствия в осуществлении правомочия пользования.

Возможны случаи создания препятствий и в осуществлении правомочия распоряжения.

Наряду с требованием об устранении уже имеющихся препятствий в осуществлении права собственности, негаторный иск может быть направлен и на предотвращение возможного нарушения права собственности, когда налицо угроза такого нарушения.

Основанием негаторного иска служат обстоятельства, обосновывающие право истца на пользование и распоряжение имуществом, а также подтверждающие, что поведение третьего лица создает препятствия в осуществлении этих правомочий. В обязанность истца не входит доказательство неправомерности действия или бездействия ответчика, которые предполагаются таковыми, если сам ответчик не докажет правомерность своего поведения.

Иск может быть заявлен лишь до тех пор, пока длится правонарушение или не ликвидированы его последствия. С устранением препятствий в осуществлении права собственности отпадают и основания для негаторной защиты. В этой связи негаторный иск не подлежит действию исковой давности.

Иск о признании права собственности

Иск о признании права собственности - это внедоговорное требование собственника имущества о констатации перед третьими лицами факта принадлежности истцу права собственности на спорное имущество, не соединенное с конкретными требованиями о возврате имущества или устранении иных препятствий, не связанных с лишением владения.

Указанный иск может быть заявлен собственником индивидуально определенной вещи, как владеющим, так и не владеющим ею (если при этом не ставится вопрос о ее возврате), права которого оспариваются, отрицаются или не признаются третьим лицом, не находящимся с собственником в обязательственных или иных относительных отношениях по поводу спорной вещи. Правом на подобный иск обладает и титульный владелец имущества, в частности субъект права хозяйственного ведения или права оперативного управления.

В качестве ответчика выступает третье лицо, как заявляющее о своих правах на вещь, так и не предьявляющее таких прав, но не признающее за истцом вещного права на имущество.

Предметом иска о признании права собственности является лишь констатация факта принадлежности истцу права собственности, иного вещного права на имущество, но не выполнение ответчиком каких-либо конкретных обязанностей. Решение по иску о признании права собственности устраняет сомнение в праве, обеспечивает необходимую уверенность в наличии права, придает определенность взаимоотношениям сторон и служит основой для осуществления конкретных правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом.

Основанием иска являются обстоятельства, подтверждающие наличие у истца права собственности или иного права на имущество.

Необходимым условием защиты права собственности путем его признания служит подтверждение истцом своих прав на имущество. Это может вытекать из представленных им правоустанавливающих документов, свидетельских показаний, а также любых иных доказательств, подтверждающих принадлежность истцу спорного имущества.

На иски о признании права собственности, как и на негаторные иски, не распространяется действие исковой давности.

  1. Понятие и стороны в обязательстве. Обязательственное правоотношение.

Обязательство — это гражданское правоотношение, основанное на взаимоотношении субъектов, которые возникают в силу того, что одно лицо обязано совершить определенное действие в пользу другого лица. Обязательства представляют собой типичные правоотношения. Они характеризуются конкретным субъектным составом.

Предметом обязательства являются реальные действия либо воздержание от вполне конкретных действий. Данные действия возникают в связи и по поводу передачи имущества в собственность или другое вещное право, выполнения работ, реализации результатов творческой деятельности, оказания услуг, а также возникают из совместной деятельности либо из односторонних действий, наконец вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения. Главное чтобы при этом присутствовал имущественный интерес.

Обязательства относятся к группе имущественных правоотношений. Сущность правоотношений состоит в наделении обязанностью определенных субъектов в совершении конкретного действия, целью которого является какое-либо материальное благо или выгода.

Согласно закону субъектами обязательства выступают кредитор и должник.

В обязательстве в качестве каждой из его сторон — кредитора или должника — могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. Недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвующих в обязательстве на стороне должника, равно как и истечение срока исковой давности по требованию к такому лицу, сами по себе не затрагивают его требований к остальным этим лицам.

Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.

При этом обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).

Содержание обязательства складывается из прав и обязанностей его участников. Обязательство имеет ряд характерных черт:

1) обязательства устанавливают процесс перемещения имущества или иных результатов труда, также носящих имущественный характер;

2) устанавливаются с конкретным субъектом;

3) носят относительный характер;

4) обязательства требуют определенных активных действий. К тому же действия должны быть положительны;

5) возможность требовать определенного поведения от обязанного лица. Содержание обязательства представляет собой правомочия и обязанности его субъектов. Отличие содержания обязательства от другого гражданского правоотношения проявляется в его форме, т.е. правомочие становится правом требования, обязанность именуется долгом.

Основания возникновения обязательств и виды обязательств

Основным юридическим фактом, который является основанием для возникновения обязательств, является договор, а также иные сделки.

Обязательства возникают и из односторонних гражданско-правовых сделок.

Также обязательства могуг возникать и из сделок, не предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему. Иногда порождаются и административными актами, под которыми понимаются индивидуальные (ненормативные) акты органов государственного управления, направленные на установление, изменение или прекращение правоотношений.

Обязательные отношения возникают при создании и использовании различных объектов интеллектуального творчества, при заключении авторских договоров.

Обязательства порождают и неправомерные действия, такие как причинение вреда другому лицу или неосновательное обогащение за счет другого лица.

В связи с этим, в их основное содержание входит обязанность возместить причиненный потерпевшему вред или вернуть неосновательно приобретенное имущество.

Иногда обязательства возникают вследствие таких юридических фактов, как юридические поступки или события, не зависящие от воли людей, такие как действия по предотвращению реальной угрозы имуществу других лиц, влекущие обязанность возмещения понесенных при этом убытков за счет лиц, имущество которых было спасено.

При отсутствии какого-либо из перечисленных фактов обязательство нельзя признать существующим.

По основанию возникновения обязательства принято делить на договорные и внедоговорные. Они делятся в связи с различиями законодательной регламентации данных обязательств. Также существует деление обязательств на регулятивные и охранительные. Среди регулятивных обособляются обязательства с участием профессиональных предпринимателей. Такие обязательства по осуществлению предпринимательской деятельности требуют особой регламентации.

По соотношению прав и обязанностей обязательства подразделяются на односторонние и взаимные. При одностороннем обязательстве у одной стороны обязательства имеются только права, а у другой — только обязанности. При взаимных обязательствах каждый из участников обязательства имеет как права, так и обязанности, т.е. выступает в роли должника и кредитора.

По степени связанности различают простые и сложные обязательства. Обязательства являются простыми, если стороны связаны лишь одним правом и одной обязанностью. Обязательства являются сложными, если стороны связывают много связей. В связи с определенностью предмета исполнения выделяются обязательства альтернативные и факультативные.

Обычно предмет обязательства составляет вполне определенное действие. Но имеются случаи, когда должник обязан совершить для кредитора одно или несколько действий, предусмотренных законом или договором. Право выбора обычно принадлежит должнику, исполняющему обязательство, если иное не вытекает из договора или существа обязательства. По характеру взаимосвязи друг с другом различают главные и дополнительные (акцессорные) обязательства. Дополнительные обязательства носят зависимый от главных характер и обслуживают главные обязательства, а потому всегда следуют их судьбе и, в частности, автоматически прекращаются с прекращением действия главных обязательств, ибо лишены самостоятельного значения. Выделяются обязательства личного характера, особенность которых составляет необходимость совершения соответствующих действий лично участником. В таких обязательствах недопустима замена любой из сторон, и они прекращаются в случае прекращения существования одного из участников.

  1. Исполнение обязательств.

Исполнение обязательства - это совершение должником действий, составляющих его обязанность (передача имущества, оказание услуг и др.), либо предусмотренное условиями обязательства воздержание от совершения определенных действий.

Принципы исполнения обязательств:

- принцип надлежащего исполнения обязательства, то есть исполнение его в полном соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными, обычно предъявляемыми требованиями (подробнее см. вопрос 86 настоящей главы).

- принцип исполнения обязательства в натуре, то есть совершение должником именно тех действий, которые предусмотрены условиями обязательства без замены их возмещением убытков или уплатой денежной суммы;

уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, тогда как уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных неисполнением обязательств, наоборот, освобождают должника от исполнения обязательства в натуре;

- недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства или одностороннего изменения его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования.

Существует случай, когда исполнение обязательства может быть возложено на третье лицо. Но такое исполнение обязательства возможно, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично.

В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. При этом третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия должника. Тогда к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству. Должнику, обязанному передать кредитору одно или другое имущество либо совершить одно из двух или нескольких действий, принадлежит право выбора, если из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное.

Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда — если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:

1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;

2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

З) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;

4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

Важным способом является встречное исполнение обязательств. Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной. В случае непредставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

В случае, если встречное исполнение обязательства произведено, несмотря на непредставление другой стороной обусловленного договором исполнения своего обязательства, эта сторона обязана предоставить такое исполнение.

Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должииков, то каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное.

Место и способ исполнения обязательств

Согласно действующему законодательству для исполнения обязательства может быть предусмотрен срок. То есть, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. А в случаях, когда обязательство не предусматривает срока его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. При этом закон установил, что обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребовая должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа. Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства.

Также законодатель установил особые требования к месту исполнения обязательства.

Если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами или договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа обязательства, исполнение должно быть произведено:

1) по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество — в месте нахождения имущества;

2) по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку, — в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;

З) по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество — в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;

4) по денежному обязательству в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо — в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника - в новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения;

5) по всем другим обязательствам — в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо — в месте его нахождения.

  1. Уступка требования и перевод долга.

Сторонами (субъектами) в обязательстве являются кредитор (лицо, обладающее правом) и должник (лицо, несущее обязанность).

В отличие от участия третьих лиц в исполнении обязательства, где кредитор и должник не выбывают из обязательства, возможны случаи, когда происходит замена кредитора или должника. Такие ситуации именуются переменой лиц в обязательстве. Замена кредитора в порядке сингулярного (частичного) правопреемства происходит путем заключения кредитором соглашения (сделки) с третьим лицом об уступке принадлежащего кредитору права требования или на основании закона. В силу закона уступка права требования может иметь место в след. случаях:

- в результате универсального правопреемства, например, при реорганизации юридического лица или наследственном правопреемстве;

- по решению суда о переводе права кредитора на другое лицо, когда возможность такого перевода предусмотрена законом, (например, при реализация одним из сособственников права преимущественной покупки, вследствие чего он заступает на место прежнего покупателя);

- вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству;

- при суброгации страховщику прав кредитора к должиику, ответственному за наступление страхового случая, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

Замена кредитора называется уступкой права требования или цессией. Кредитор, передающий свое право требования, называется цедентом, а принимающий право требования (новый кредитор) цессионарием.

Согласие должника на уступку права требования не требуется, поскольку личность кредитора по общему правилу не может оказывать какого-либо влияния на исполнение обязательства должником. Однако вполне можно представить обязательства, в которых личность кредитора имеет существенное значение для должника. В таком случае для уступки права требования необходимо согласие должника. Должника, однако, следует поставить в известность о состоявшейся уступке права требования, в противном случае исполнение, произведенное должником первоначальному кредитору (цеденту), должно считаться надлежащим исполнением и должник, исполнивший обязательство первоначальному кредитору, освобождается от исполнения обязательства перед новым кредитором, т.е. цессионарием.

Права, неразрывно связанные с личностью кредитора, не могут быть переданы третьим лицам. Особо закон упоминает такие права, как требования об алимеятах и о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, которые в силу личного характера не могут быть переданы в порядке уступки права требования.

Уступка права требования означает только замену кредитора в обязательстве, никаких изменений в объеме прав и обязанностей сторон при уступке права не происходит. Цессионарий приобретает права в том же объеме и на тех условиях, которые имел первоначальный кредитор на момент заключения соглашения об уступке права требования. Равным образом и должник имеет право предьявлять новому кредитору все те претензии, которые он имел к первоначальному кредитору на момент уведомления должника об уступке прав. Новый кредитор не вправе отклонять претензии должника, ссылаясь на то, что он на тот момент еще не участвовал в обязательстве.

Уступка права требования должна быть совершена в определенной законом форме. Уступка может быть совершена только в той форме, которая установлена для совершения сделки, права по которой уступаются. Так, если уступаются права по сделке, требующей простой письменной формы, уступка права должна быть также совершена в простой письменной форме, если законом установлено требование о государственной регистрации сделки, то уступка также требует государственной регистрации. Специальное правило предусмотрено для уступки прав, содержащихся в ордерных ценных бумагах. Форма уступки прав по ордерным ценным бумагам установлена в виде индоссамента, т.е. передаточной надписи, совершаемой на самой ценной бумаге.

Соблюдение формы уступки права требования служит еще и доказательственной цели, поскольку должник не обязан исполнять обязательство любому лицу, объявившему себя новым кредитором. Должник имеет право потребовать от нового кредитора представлений доказательств, свидетельствующих о переходе всех прав на нового кредитора. Выбывающий из обязательства кредитор обязан передать новому кредитору все документы, удостоверяющие право требования и сообщить другие сведения, имеющие значение для осуществления требования.

Кредитор, уступаюящй право требования, не может нести обязанность перед новым кредитором за неисполнение обязательства должииком, ибо он передает то требование, которым обладает сам. Однако цедент несет ответственность за действительность передаваемого требоваиия. Цедент не будет отвечать, если он передал действительное право требования, но в силу неисполнения обязательства должником новый кредитор не может реализовать свое право требования. Исключением является принятие на себя цедентом поручительства за должника перед новым кредитором.

Перевод долга

- представляет собой замену должника в обязательстве. Поскольку личность должника имеет для кредитора важное значение, то замена должника осуществляется только с согласия кредитора. Если при переводе долга согласие кредитора не испрашивалось либо был получен отрицательный ответ, то перевод долга невозможен, а состоявшийся признается ничтожным, т.е. не имеющим юридической силы. Форма перевода долга подчиняется тем же правилам, что и уступка права требования. Перевод долга должен быть совершен в той же форме, которая требовалась для совершения сделки, обязанность по исполнению которой передается.

Как и при уступке требования, новый должник вправе выдвигать против кредитора возражения, которые имел к кредитору первоначальный должник. Должник, выбывая из обязательства, не несет перед кредитором никакой ответственности за неисполнение обязательства новым должником. Его ответственность ограничена выбором своего заместителя, кредитор же, давая согласие на замену должника, должен сам решать вопрос об исполнимости новым должником обязательства.

Во взаимных обязательствах происходит одновременная передача как права требования, так и перевод долга. В таких случаях необходимо выполнение условий, относящихся как к уступке права требования, так и к переводу долга.

  1. Ответственность за нарушение обязательств. Понятие убытков. Основания ответственности.

Ответственность за нарушение обязательств - лицо обязано возместить убытки: (ст. 393 ГК РФ).

- причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своего обязательства другой стороне,

-лицо несет ответственность за нарушение обязательства при наличии вины (умысла, неосторожности). Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство,

-лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, освобождается от ответственности только в случае, если нарушение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы.

-соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение ничтожно.

Убытки = те отрицательные последствия, которые наступили в имущественной сфере потерпевшего в результате совершения против него гражданского правонарушения.

Причиненные убытки возмещаются в виде реального ущерба и упущенной выгоды (ст. 394 ГК РФ). Для определения реального ущерба принимается цена, существующая в том месте, где обязательство должно быть исполнено, в день добровольного удовлетворения. При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления. Возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от его исполнения.

Исполнение обязательства за счет должника (ст. 397 ГК РФ).

В случае если должник не исполнил своего обязательства, то кредитор вправе в разумный срок поручить исполнение третьему лицу или выполнить самому, а от должника потребовать возмещения понесенных расходов и убытков.

Если должник не исполнил своей обязанности передать индивидуально-определенную вещь в собственность или иное пользование кредитора, то последний вправе требовать изымания ее у должника и передачи ему. Если вещь уже передана третьему лицу, кредитор вправе требовать только возмещения убытков.

Ответственность должника (ст. 402, 403 ГК РФ)

-за своих работников:

в случае если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства

-за действия третьих лиц:

если он возложил на них исполнение обязательств

Должник отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения. В случае, если кредитор утратил интерес к исполнению просроченного обязательства, он вправе отказываться от его исполнения и требовать возмещения убытков.

Если кредитор просрочил принятие исполнения – отказался от принятия или не совершил надлежащих действий к принятию,- должник имеет право требовать возмещения причиненных убытков. По денежному обязательству проценты за время просрочки кредитора не начисляются.

Суд может уменьшить размер ответственности должниках в случаях, когда:

-в нарушении обязательства виновны обе стороны,

-кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков.

Виды ответственности:

Субсидиарная ответственность- ответственность лица, которое несет ее дополнительно к основному должнику, не исполнившему требования кредитора. При предъявлении кредитором твоих требований лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно предупредить об этом должника и привлечь к делу (в случае судебного порядка взыскания)

Ограниченная ответственность- закон может ограничивать право на полное возмещение убытков по отдельным видам обязательств. Ограничение ответственности по договорам с участием граждан-потребителей ничтожно.

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.

Юридическая ответственность – одна из форм государственно-принудительного воздействия на нарушителей норм права, заключающуюся в применении к ним предусмотренных законом санкций – мер ответственности влекущих для них дополнительные неблагоприятные последствия.

Ответственность в гражданском праве, будучи разновидностью юридической ответственности, имеет свои особенности, обусловленные спецификой самого гражданского права.

  • Поскольку гражданское право главным образом регулирует имущественные отношения, то и гражданско-правовая ответственность имеет имущественное содержание, а ее меры носят имущественный характер.

  • В отличие от отраслей публичного права, имущественные санкции, возлагаемые на правонарушителя, взыскиваются в пользу потерпевшей стороны.

  • Гражданско-правовая ответственность носит компенсационную природу: ее размер должен в принципе соответствовать размеру понесенных потерпевшим убытков, но не превышать его, за некоторыми исключениями.

Т.о., Гражданско-правовая ответственность – одна из форм государственного принуждения, состоящая во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего.

Меры гражданско-правовой ответственности: гражданско-правовые санкции – предусмотренные законом имущественные меры государственно-принудительного характера, применяемые судом к правонарушителю с целью компенсации имущественных потерь потерпевшего и возлагающие на правонарушителя неблагоприятные имущественные последствия правонарушения.

  • Убытки;

  • Неустойка: штраф и пеня (компенсационные или штрафные);

  • Изъятие из оборота и уничтожение без компенсации;

  • Конфискационные санкции.

Виды гражданско-правовой ответственности.

  1. По основаниям возникновения:

  1. Ответственность за причинение имущественного вреда;

  1. Договорная;

  2. Внедоговорная (деликтная).

  1. Ответственность за причинение морального вреда.

  1. В зависимости от числа обязанных лиц:

  1. Долевая: каждый из ответчиков несет ответственность в точно определенной доле, установленной законом или договором. Например: наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в размере действительной стоимости перешедшего к ним по наследству имущества. Если договор не определяет доли сторон, то они считаются равными.

  2. Солидарная: истец вправе предъявить требование как ко всем ответчикам совместно, так и к любому из них, причем как в полном объеме нанесенного им ущерба, так и в любой его части. Не получив полного удовлетворения от одного из солидарных ответчиков, он вправе по тем же правилам требовать недополученное с остальных, которые остаются перед ним ответственными до полного удовлетворения его требований. (Ст. 323 ГК).

После этого соответчики становятся обязанными перед тем из них, кто удовлетворил требования потерпевшего-истца, причем в равных долях, т.е. на принципах долевой собственности.

  1. Субсидиарная ответственность является дополнительной по отношению к ответственности, которую несет перед потерпевшим основной правонарушитель. (ст. 399). Лицо, несущее такую дополнительную ответственность, совсем не обязательно является сопричинителем имущественного вреда.

Субсидиарная ответственность наступает для лица в случае, когда основной ответчик отказался удовлетворить требование потерпевшего либо последний в разумный срок не получил от него ответа на свое требование.

Виды субсидиарной ответственности с точки зрения условий ее наступления:

  1. В договорных отношениях: при отказе основного ответчика от удовлетворения предъявленных ему требований. Например, ответственность поручителя.

  2. Во внедоговорных отношениях: при недостатке у причинителей вреда имущества, способного удовлетворить интересы истца. В отличие от договорных отношений, здесь необходимо наличие вины в действиях субсидиарно отвечающего лица. Например, ответственность родителей за вред, причиненный несовершеннолетними; учредителей ЮЛ и др.

  3. Регрессная ответственность: ответственность одного лица за действия другого (ст. 402, 403). Например, работодатели несут ответственность за вред, причиненный их работниками при исполнении своих трудовых обязанностей. Если работодатель возместил потерпевшему вред, причиненный их работником, он получает право регресса к такому причинителю.

  1. Ответственность за нарушение денежного обязательства. Просрочка должника и просрочка кредитора.

Неисполнение денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ):

-за неправомерное удержание, уклонение от возврата, иной просрочки в уплате, неосновательное получение, сбережение за счет другого лица денежных средств подлежат уплате проценты на эту сумму.

Размер процентов определяется учетной ставкой банковского процента в месте жительства (нахождения) кредитора на день исполнения обязательства. Проценты за пользование чужими денежными средствами взыскиваются по день их уплаты.

Просрочка должника, просрочка кредитора (ст.405, 406 ГК РФ):

Должник отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения. В случае, если кредитор утратил интерес к исполнению просроченного обязательства, он вправе отказаться от его исполнения и требовать возмещения убытков. Если кредитор просрочил принятие исполнения - отказался от принятия или не совершил надлежащих действий к принятию,- должник имеет право требовать возмещения причиненных убытков. По денежному обязательству проценты за время просрочки кредитора не начисляются.

  1. Неустойка, задаток.

Неустойка

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Данное обязательство возникает одновременно с основным в виде дополнительного. Неустойка заключается в том, что должник обязан уплатить установленную дополнительным обязательством денежную сумму в случае ненадлежащего исполнения своей обязанности.

Закон выделил три формы неустойки: неустойка, штраф и пеня. При просрочке исполнения денежного обязательства необходимо применять пени. Они устанавливаются в процентном отношении к сумме неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Если нарушение обязательства носит разовый или длящийся характер, то тогда применяется штраф. Данный вид взыскивается в твердой денежной сумме или в определенном размере к сумме неисполненного обязательства.

Неустойка применяется за длящееся нарушение и исчисляется в процентном отношении к сумме неисполненного обязательства или в твердой денежной сумме.

Также неустойку можно разделить на законную и договорную. Законная — это когда закон устанавливает круг обязательств, обеспечивающихся неустойкой, основания и размер неустойки. К тому же законная неустойка взыскивается с должника независимо от того, предусмотрена ли она в обязательстве или нет. Договорная неустойка определяется соглашением сторон. При этом стороны сами определяют и за какие нарушения, и в каком размере должник обязан уплачивать денежную сумму.

Также выделяют зачетную, штрафную, исключительную и альтернативную неустойку.

Зачетная неустойка применяется, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, тогда убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

Штрафная (кумулятивная) неустойка применяется, когда она конкретно предусмотрена законом или договором. Суть ее состоит в том, что при нарушении обязательства должник обязан уплатить неустойку и возместить убытки в полном размере, тем самым ужесточая ответственность должника.

Исключительная неустойка применяется в случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена ограниченная ответственность, убытки, подлежащие возмещению в части, не покрытой неустойкой, либо сверх ее, либо вместо нее, могут быть взысканы до пределов, установленных таким ограничением. Законом или договором могут быть предусмотрены случаи, когда взыскание определяется самим кредитором, т.е. по его выбору только неустойки, либо убытков, убытков взыскать в полной сумме или нет. Когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки, данный вид признается альтернативной неустойкой.

Подлежащая уллате неустойка может быть уменьшена судом в случае, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Суд также может уменьшить размер ответственности должника, если в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства виновен кредитор.

Главная цель неустойки — это возмещение потерь, понесенных кредитором при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником своих обязанностей.

Задаток - способ обеспечения исполнения обязательства, при котором денежная сумма, признаваемая задатком, выдается одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Соглашение о задатке заключается в письменной форме, в противном случае эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное.

Функции задатка:

- платежная (выдается в счет причитающихся платежей по основному обязательству);

- удостоверительная (задаток выдается в подтверждение заключения договора);

- обеспечительная (задаток засчитывается в счет основного обязательства и в этой части гарантирует его исполнение). Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если ответственна сторона, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка;

- компенсационная (сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если иное не предусмотрено договором).

Особенность задатка состоит в том, что он может быть использован как способ обеспечения исполнения лишь денежного обязательства, основанного на договоре.

  1. Залог, удержание.

Одним из основных способов обеспечения исполнения обязательств является залог.

При обеспечении исполнения обязательства залогом должно быть определено имущество, на которое кредитор вправе обратить взыскание в случае неисполнения должником основного обязательства, это дает большую уверенность кредитора в возмещении убытков.

Залог — это способ обеспечения исполнения обязательства, при кот. кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства (возврата ссуды) получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя) за изъятиями, установленными законом.

Отношения по залогу урегулированы ГК РФ, Законом «О залоге», Федер. Законом «Об ипотеке».

Залогодержатель имеет право получить на тех же началах удовлетворение из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества независимо от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не произошли по причинам, за которые залогодержатель отвечает.

Залог возникает в силу договора. Залог возникает также на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге.

Закон наделил кредитора преимущественным правом, которое заключается в том, что, когда к должнику предъявляют требования несколько лиц (кредиторов), их требования будут удовлетворены после исполнения обязательства, обеспеченного залогом, Но при этом закон может ограничить преимущественное право залогодержателя.

Если основанием возникновения залога является закон, то должны быть указаны обстоятельства, при наступлении которых возникает залог, и предусмотрено, какое имущество является предметом залога.

Предметом залога может быть всякое имущество, в т.ч. вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.

Сторонами в отношениях по залогу являются залогодатель и залогодержатель. Залогодатель — это лицо, которому принадлежит на праве собственности или на праве хозяйственного ведения предмет залога. Эти права предоставляют ему возможность распоряжаться имуществом. Залогодателем может быть как сам должник по основному обязательству, так и третье лицо.

Залогодержатель — это лицо, которому принадлежит залоговое право, им является кредитор основного обязательства. Залогодержатель вправе передать свои права по договору о залоге другому лицу с соблюдением общих правил об уступке требования.

С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, залог прекращается, если залогодатель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника.

Если иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию.

В договоре о залоге должны быть указаны предметы залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом.

В нем должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество. Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме. Договор об ипотеке, а так же договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежат нотариальному удостоверению. Несоблюдение правил влечет недействительность договора о залоге.

Существует возможность залога имущества, уже находящегося в залоге. Это возможно, если он не запрещен предшествующим договором о залоге. Залогодатель в этом случае обязан сообщить последующему залогодержателю сведения о существующих залогах этого имущества. При этом требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости заложенного имущества после удовлетворения требований предшествующих залогодержателей.

Залог можно поделить на залог без передачи заложенного имущества залогодержателю и с передачей заложенного имущества (вещи) залогодержателю (заклад).

Залогами с передачей заложенного имущества (вещи) залогодержателю признается договор, по которому заложенное имущество (вещь) передается залогодержателю во владение. Но по соглашению сторон имущество может быть оставлено у залогодателя под замком и печатью залогодержателя, либо с наложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог). Таким образом, здесь имущество, оставленное у залогодателя, находится под контролем залогодержателя.

Залогодержатель несет ответственность за утрату или повреждение заложенного имущества в размере действительной стоимости (суммы, на которую понизилась стоимость) независимо от суммы, на которую стороны оценили предмет залога при передаче его залогодержателю.

Он освобождается от ответственности, если докажет, что несохранность имущества произошла вследствие непреодолимой силы. В остальных случаях он отвечает за указанные нарушения при наличии вины.

Обязанности лица, у которого находится предмет залога (залогодателя или залогодержателя) по обеспечению сохранности предмета залога:

- страховать за счет залогодателя заложенное имущество

- принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц;

- немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества.

Замена предмета залога допускается только с согласия залогодержателя, если законом или договором не установлено иное.

Залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, включая проценты, неустойки и т. п.

Выделяются особые виды залога:

- ипотека - залог недвижимости;

- залог вещей в ломбарде - в этом случае даже если сумма, вырученная от продажи заложенного имущества, недостаточна для удовлетворения требований залогодержателя (то есть ломбарда), последний не вправе обратить взыскание на иное имущество должника;

- залог товаров в обороте - в этом случае допускается изменение состава и натуральной формы предмета залога (товарных запасов, сырья и т. п.) при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге.

Взыскание на заложенное имущество может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.

Обращение взыскания происходит в судебном порядке:

- на недвижимое имущество, если нет нотариально удостоверенного соглашения залогодателя с залогодержателем о внесудебном порядке обращения взыскания, заключенного после возникновения оснований для обращения взыскания;

- на движимое имущество, если иное не предусмотрено соглашением залогодателя с залогодержателем, а в случае нахожде ния заложенного имущества у залогодержателя - условиями договора о залоге;

- на любое заложенное имущество, если для заключения договора о залоге требовалось согласие другого лица или органа (например, залог недвижимого имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения);

- в случае, если предмет залога - имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность;

- в случае, если залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно.

Требования залогодержателя удовлетворяются из суммы, вырученной от реализации предмета залога с публичных торгов. Денежная сумма, оставшаяся после удовлетворения требований всех залогодержателей (в том числе и по отношениям перезалога) и возмещения расходов связанных с проведением публичных торгов передается залогодателю.

Залог прекращается:

- с прекращением обеспеченного залогом обязательства.

- при продаже с публичных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда его реализация оказалась невозможной;

- по требованию залогодателя при наличии угрозы утраты или повреждения заложенного имущества

- в случае гибели заложенной вещи или пекращения заложенного права, если залогодатель не воспользовался правом восстановления предмета залога или правом на его замену.

Удержание — это наделение кредитора, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, правом в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Основаниями для удержания являются:

1) просрочка должника в оплате вещи, которую кредитор должен ему передать, или невозмещение кредитору связанных с этой вещью убытков;

2) убытки, возникшие из обязательств, стороны которых действуют как предприниматели.

При удержании кредитор не становится собственником, даже приобретая вещное право. Удержание вещи возникает из факта нарушения основного обязательства независимо от того, есть ли указание об этом в основном или дополнительном обязательстве.

Удержание представляет собой одностороннее действие, основанное на законе и реализуемое при наступлении определенных юридических фактов, связанных с неисполнением денежных обязательств. Цель удержания — защита нарушенного права. За кон наделяет правом на удержание хранителя, комиссионера относительно вознаграждения, продавца — относительно оплаты товара и др.

  1. Поручительство и банковская гарантия.

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Договор поручительства является односторонним, безвозмездным, консенсуальным.

Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем.

При этом договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

На стороне поручителя могут выступать лица, которые вправе распоряжаться имуществом, вправе взять на себя риск и нести имущественную ответственность.

Действующее законодательство устанавливает ограничение для лиц, которые могут выступать в качестве поручителя. Не могут быть поручителями бюджетные организации, федеральные казенные предприятия, владеющие имуществом на праве оперативного управления, поскольку распоряжаться закрепленным за ними имуществом они могут лишь с согласия собственника этого имущества. Не могут быть поручителями филиалы и представительства.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства. Поручитель не теряет права на эти возражения даже в том случае, если должник от них отказался или признал свой долг.

К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование.

Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, обязан немедленно известить об этом поручителя. В противном случае поручитель, в свою очередь исполнивший обязательство, вправе взыскать с кредитора неосновательно полученное либо предъявить регрессное требование к должнику. В последнем случае должник вправе взыскать с кредитора лишь неосновательно полученное.

При заключении договора стороны указывают срок поручительства, с истечением которого поручительство прекращается. В тех случаях, когда срок не установлен, поручительство прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручителю. Если срок исполнения основного обязательства не указан или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.

Поручительство прекращается:

1) с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего

2) с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника;

З) если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем

4) по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.

Банковская гарантия

Банковская гарантия — это обязательство, в связи с которым банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.

Таким образом, банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства).

При этом за выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение.

Данное обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство. То есть это самостоятельное обязательство, независимое от обеспечиваемого им кредитного договора, даже если в гарантии содержится ссылка на него.

При этом банковская гарантия не может быть отозвана гарантом и принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное.

Согласно закону банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии не предусмотрено иное.

Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать, в чём состоит нарушение принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия. Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана.

По получении требования бенефициара гарант должен без промедлений уведомить об этом принципала и передать ему копии требования со всеми относящимися к нему документами. Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с приложенными к нему документами в разумный срок и проявить разумную заботливость, чтобы установить, соответствуют ли это требование и приложенные к нему документы условиям гарантии.

Гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены гаранту по окончании определенного в гарантии срока. Гарант должен немедленно уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его требование. Если гаранту до удовлетворения требования бенефициара стало известно, что основное обязательство, обеспеченное банковской гарантией полностью или в соответствующей части уже исполнено, прекратилось по иным основаниям либо недействительно, он должен немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу.

Полученное гарантом после такого уведомления повторное требование бенефициара подлежит удовлетворению гарантом.

Закон установил определенные пределы исполнения обязательства. Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия.

Ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия, если в гарантии не предусмотрено иное.

Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается:

1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;

2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;

3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту;

4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств.

  1. Прекращение обязательств.

Прекращение обязательства - это прекращение существования составляющих его содержание прав и обязанностей участников. Обязательственные отношения являются срочными. Прекращаются обязательства в силу правопрекращающих юридических фактов.

1) обязательство может быть прекращено посредством его надлежащего исполнения. Обязательство прекращается исполнением, полностью соответствующим всем требованиям. Ненадлежащее исполнение не прекращает обязательства. Исполнение обязательства удостоверяется документом. Кредитор обязан вернуть должнику долговой документ, выданный в подтверждение обязательства, или указать об этом в расписке.

2)по соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.).

Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами.

3)прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

При этом допускается зачет требований:

1) если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек;

2) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;

З) о взыскании алиментов;

4) о пожизненном содержании;

5) в иных случаях, предусмотренных законом или договором. В случае уступки требования должник вправе зачесть против требования нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору.

Зачет производится, если требование возникло по основанию, существовавшему к моменту получения должником уведомления об уступке требования, и срок требования наступил до его получения либо этот срок не указан или определен моментом востребования.

4) прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице.

5) прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация). Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов.

Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

6) прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора.

7) прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. В случае невозможности исполнения должником обязательства вызванной виновными действиями кредитора, последний не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству.

8) если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их возмещения. В случае признания в установленном по рядке недействительным акта государственного органа, на основании которого обязательство прекратилось, обязательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа обязательства и исполнение не утратило интереса для кредитора.

9)со смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. Обязательство прекращается со смертью кредитора, если исполнение предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью кредитора.

10)ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.).

  1. Договор: понятие, содержание, виды.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Таким образом, договор является дву- или многосторонней сделкой, и вследствие этого к договорам применяются правила о дву- и многосторонних сделках. Договоры представляют собой волевые акты.

Волевой акт предполагает свободу от внешнего воздействия, поэтому законодатель закрепляет ряд норм, обеспечивающих свободу договора. Свобода договора — это один из принципов гражданского законодательства. Он проявляется в том, что в законе закреплено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно принятым обязательством.

Совокупность прав и обязанностей составляет содержание договора.

Права и обязанности сторон, выраженные в условиях гражданско-правового договора, должны отвечать принципам гражданско-правового регулирования, и прежде всего принципам равенства, автономии воли и имущественной ответственности, самостоятельности участникам договорных отношений. Только в этом случае можно вести речь о гражданских правах и обязанностях или о гражданско-правовом обязательстве,

Содержание гражданско-правового обязательства, возникающего из договора, раскрывается с помощью формулы, применяемой к любому гражданско-правовому обязательству: в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и тому подобное либо воздержаться от определенных действий, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей. Существенными считаются условия, которые являются необходимыми и достаточными при заключении договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Cущественными условиями договора являются:

1) условия о предмете договора. Согласно закону предметом договора является обязательство, вытекающее из договора. Представляет собой действия (или бездействие), которые должна совершить обязанная сторона (или воздержаться от их совершения). договор не может быть заключен без определения того, что является предметом договора. Таким образом, если в отношении какого-либо существенного условия имеется диспозитивная норма, отсутствие в тексте договора пункта, определяющего это условие, не означает, что соответствующее условие отсутствует в договоре;

2) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные для договоров данного вида. В целом ряде случаев ГК при регулировании того или иного договора определяет круг его существенных условий, К их числу относятся: состав имущества, передаваемого в доверительное управление; наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которого осуществляется управление имуществом, и некоторые другие;

З) условия, которые необходимы для договоров данного вида. В каждом конкретном договоре существуют определенные условия;

4) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Для признания условия данного вида в качестве существенного требуется, чтобы в отношении соответствующего условия одной из сторон было прямо заявлено о необходимости достижения соглашения под угрозой отказа от заключения договора. Эта группа условий имеет правовое значение лишь на стадии заключения договора, каковое полностью утрачивается с момента, когда договор считается заключенным.

Предметом договора являются вещи, включая ценные бумаги, недвижимость, имущественные права и другие объекты гражданских прав.

Сторонами договора могут выступать дееспособные физические лица, граждане, имеющие статус предпринимателя, или юридические лица.

Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом.

В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

Договор широко используется в сферах общественной жизни: в экономике, социальной, культурной сфере, политике и т.д.

Виды гражданско-правовых договоров

Гражданско-правовые договоры подразделяются:

1) по моменту возникновения прав и обязанностей:

а) консенсуальный — консенсуальными являются договоры, для заключения которых достаточно только соглашения сторон;

б) реальный — реальными считаются договоры, для заключения которых, помимо соглашения сторон, необходима фактическая передача имущества, являющегося предметом договора;

в) формальный — формальными именуются договоры, для заключения которых требуется оформление по предписанной законом форме: письменной или нотариальной. Как консенсуальный, так и реальный договоры могут быть формальными;

2) в зависимости от юридической направленности:

а) основные договоры. Договор, который должен быть заключен на основании предварительного;

б) предварительные договоры. Это договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг на условиях, предусмотренных предварительным договором. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительно го договора;

3) в зависимости от того, кто может требовать исполнения договора:

а) договоры в пользу участников договора. В данном договоре право требования исполнения принадлежит только участникам договора;

б) договоры в пользу третьих лиц. Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица. Должник в договоре вправе выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора;

4) в зависимости от характера распределения прав и обязанностей между участниками:

а) взаимные договоры. Во взаимных договорах каждая сторона приобретает права и обязанности по отношению к другой стороне. По такому договору каждая сторона считается должником в том, что обязана сделать в пользу другой стороны, и одновременно кредитором в отношении того, что имеет право требовать;

б) односторонние договоры. Односторонний договор поро дает у одной стороны только права, а у другой — только обязанности. Поэтому только одна из сторон обязана совершить определенные действия в пользу другой, а последютя имеет к ней лишь право требования;

5) в зависимости от опосредуемого договором характера перемещения материальных благ:

а) возмездные договоры. Договор признается возмездным, если 1 сторона должна получить плату или иное встречное возмездное предоставление за исполнение своих обязанностей. Наиболее типичным случаем такого предоставления является плата в виде денежного возмещения. Некоторые договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными. Поэтому в законе определено, что договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, а также существа или содержания договора не следует иное;

б) безвозмездные договоры. Это договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления;

б) в зависимости от основания заключения договора:

а) свободные договоры. К свободным относятся договоры, заключение которых полностью зависит от усмотрения сторон;

б) обязательные договоры. К обязательным договорам относятся договоры, заключение которых является обязательным хотя бы для одной стороны;

в) публичные договоры. Это договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). При этом цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей;

7) в зависимости от способа заключения договора:

а) взаимосогласованные договоры. При заключении взаимосогласованных договоров их условия устанавливаются всеми сторонами, участвующими в договоре;

б) договоры присоединения. договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения, хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.