Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
GrajPravo-lections 120 hours.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
917.5 Кб
Скачать

­Элементы обязательства

  1. его субъекты – в обязательстве всегда имеют свои наименования:

  • кредитор (credo – я верю) – лицо, которое доверяет должнику что-то;

  • должник – лицо, которое должно кредитору что-то сделать (например, договор аренды);

  • содержание обязательства – это права и обязанности этих субъектов, то есть право требования кредитора и долг должника (т. е. обязанности совершить какие-то действия или не совершить по отношению к кредитору);

  • объект – это то, по поводу чего возникают правоотношения между кредитором и должником:

    Это действие или воздержание от действия  долг. Это обычно передача какого-то имущества, выполнение работ, оказание услуг.

    1. в отличие от объекта, у обязательств есть еще и предмет – это:

    • вещи, которые передаются;

    • результаты (при выполнении работ, оказании услуг).

    Все перечисленные признаки относятся только к относительным обязательствам. Однако, существуют еще и абсолютные обязательства, вытекающие из абсолютных правоотношений (например, в вещных правах).

    Основания возникновения гражданско-правовых обязательств

    Основаниями возникновения всегда являются юридические факты (они делятся на события /не зависимы от воли человека/ и действия /по воле/).

    В гражданском праве это обычно действия (например, рождение ребенка). Однако события также могут быть основаниями (например, форс-мажор).

    Действия бывают:

    • правомерные – сделки договоры (наиболее распространены), а также могут быть административные акты (например, ордер на жилую площадь  обязательство заключить договор о найме);

    • неправомерные – деликты, правонарушения (большая группа обязательств возникает из причинения вреда здоровью, имуществу… физического лица или организации).

    Действия могут быть и юридическими поступками (например, находка, клад – основания для возникновения право собственности).

    Иные основания, которые трудно отнести к действиям, поступкам…

    Например, пришло вдохновение  человек сотворил что-либо  авторское право (то есть, в частности, это результат творческого труда.

    Виды обязательств:

    1. по основаниям возникновения гражданско-правовых обязательств – делится на:

    • договорные (возникают из договора);

    • внедоговорные (возникают из разных оснований: из гражданско-правовых деликтов, односторонних сделок, причинения вреда…);

    1. по распределению прав и обязанностей между субъектами (сторонами обязательства):

    • односторонние - у одной стороны только права, а у другой – только обязанности.

    «Односторонние» - не означает, что там только 1 сторона.

    Например, обязательства, возникающие из договора займа: у кредитора нет обязанности давать взаймы, но как только он дает деньги и возникает право требования; а у должника есть только обязанность – вернуть долг ;

    • взаимные (у каждой стороны есть и права и обязанности) – большинство обязательств (например, купля-продажа, аренда);

    1. по количеству правовых связей:

    • простые (односторонние);

    Субъект  Субъект

    (должник)  (кредитор)

    (обязанность  (право

    совершить  требования)

    действие) 

    Объект

    • сложные (взаимные) – например, при купле-продаже;

    Субъект  Субъект

    Объект

    4) по способу замены действия, которое обязан совершить должник:

    • альтернативные – когда должник может совершить одно из нескольких действий, то есть у него есть альтернатива «или – или» (например, договор купли-продажи – в случае передачи недоброкачественной вещи, покупатель вправе требовать либо расторжения договора, либо замены вещи…);

    • факультативные – когда при невозможности совершения одного действия оно заменяется другим, то есть замена возможна не по выбору, а только в случае невозможности его совершения (например, при невозможности вернуть вещь в натуре, возвращается ее денежная стоимость);

  • по своей юридической значимости:

    • основные (главные) – имеют самостоятельное юридическое значения не зависимо от других обязательств (например, купля-продажа);

    • дополнительные (акцессорные) – зависят от основных, обслуживают их, следуют их юридической судьбе: вмести с ними возникают, существуют и прекращаются (например, неустойка – в случае нарушения договора);

  • личного характера – неразрывно связаны с личностью субъекта обязательства (неотделимы от личности) – например, авторский договор (данное выделение имеет свое значение  влечет определенные юридические последствия) или обязательства, вытекающие из причинения вреда – возмещает лицо, причинившее данный вред;

  • по субъектам (субъектному составу):

    • долевые;

    • солидарные;

    • субсидиарные;

    • с участием третьих лиц.

    Множественность лиц в обязательствах. Обязательства с участием третьих лиц.

    Множественность лиц в обязательствах

    Каждая сторона обязательства может быть представлена не одним кредитором или должником, а множеством кредиторов или должников, а также помимо этих сторон могут быть и третьи лица.

    Множественность лиц в обязательствах может быть как у одной их сторон, так и у обеих – участвуют несколько лиц (несколько кредиторов или несколько должников). В зависимости от того, каково их участие, выделяют:

    • долевые;

    • солидарные;

    • субсидиарные обязательства.

    Долевые обязательства – от слова «доля» - в них каждый должник вправе исполнить долг кредитору в определенной доле, или каждый кредитор может требовать от должника исполнения в определенной доле. Никто ни за кого не отвечает, и исполнив долг должник выбывает из обязательства, то есть обязательство прекращается. И наоборот.

    Например, бывает много поставщиков и одного заказчика.

    Если доли должников не определены, то по закону они признаются равными. По общему правилу, возникают долевые обязательства.

    Солидарные обязательства – от слова «solidos» - полный, целый - возникают как исключение, то есть если это предусмотрено законом или договором.

    Здесь каждый должник вправе исполнить долг полностью кредитору (любому), и каждый кредитор вправе требовать исполнения полностью от любого должника. Должник, который уплатил за другого, может требовать от последнего обратно в порядке регресса (обратное требование). То есть одно обязательство прекращается, а другое возникает. И так же в отношении кредиторов.

    Например, учебник – если коллектив авторов вовремя не представили его в издательство, то авторы будут долевыми должниками. Так, в случае с Ильфом и Петровым – неизвестно кто из них сколько написал – солидарные должники.

    Субсидиарные обязательства – от слова «субсидия» - помощь – это дополнительные, вспомогательные, запасные – при неисполнении основным должником своих обязательств, они могут быть исполнены дополнительными должниками.

    Например, в отношении с несовершеннолетними – они несут самостоятельную юридическую ответственность, но если у них не хватает собственного имущества, то за них по их обязательствам будут отвечать родители или иные законные представители.

    Или, например, поручительство – при получении кредита необходимо его заключать, при этом указывают дополнительного должника. По общему правилу, он солидарный должник, но в договоре может быть оговорена и субсидиарная ответственность.

    Обязательства с участием третьих лиц

    Существует несколько вариантов. Это обязательства, в которых помимо сторон (кредитора и должника) участвуют другие субъекты.

    Два основных вида:

    1. регрессные обязательства – возникают из случая солидарных обязательств или в случае причинения вреда (например, таксист: вред возмещает автопарк, а затем из его зарплаты автопарк будет удерживать) – должник по основному обязательству исполняет вместо или по вине 3-го лица, и приобретает право обратного требования (регресса) к последнему (3-му лицу).

    Например:

    • при страховании в порядке субрагации (требует с причинителя вреда);

    • в поручительстве – если поручитель исполнил за основного должника.

    1. обязательства в пользу 3-х лиц – такие обязательства, в которых 3-е лицо становиться новым кредитором.

    Например, договор страхования можно заключить в пользу 3-го лица, или договор банковского вклада – может быть в пользу вкладчика, а может быть и в пользу 3-го лица. А также договор перевозки – заключается между перевозчиком и грузоотправителем, а получает – грузополучатель.

    Уступка требования и перевод долга

    (перемена лиц в обязательстве)

    Перемена лиц в обязательстве – это замена кредитора или должника в обязательстве, при этом заменить обоих сразу нельзя.

    Этот вопрос вытекает из вопроса правопреемства (переход от 1 лица к другому прав и обязанностей). Этот переход осуществляется в порядке, установленном законом, и по основаниям, предусмотренным в законе.

    Правопреемство бывает 2 видов:

    • общее (универсальное) – все права и обязанности одного лица переходят к другому (например, при наследовании граждан или в случае реорганизации юридического лица);

    • частное (сингулярное) – только отдельные или одни лишь права или обязанности переходят от одного лица к другому (например, перемена лиц в обязательстве).

    Перемена лиц в обязательстве бывает 2 видов:

    1. замена кредитора в обязательстве – есть уступка требования (например, выкуп долгов) – один кредитор уступил свое право требовать исполнения долга у должника другому кредитору. Это называется цессия.

    По этому вопросу заключается договор (сделка) между старым и новым кредитором. Форма этого договора должна быть такой же, как и у основного обязательства.

    Согласие (со стороны должника) на такую замену не требуется, но его необходимо уведомить об этом. А если этого не сделать, то должник может вернуть свой долг старому кредитору, и старый кредитор обязан принять его.

    Старый кредитор не отвечает перед новым кредитором за исполнимость этого долга (требования). Он отвечает только за его действительность, то есть он не должен ему гарантировать, что должник свой долг выполнит, но должен гарантировать, что данный долг реален.

    Одним из видов цессии является индоссамент – переводная надпись – передаточная надпись на ценной бумаге и есть цессия  уступка требования;

    1. замена должника в обязательстве – это по своей сути перевод долга – то есть вместо этого должника перед кредитором будет отвечать другой должник.

    Закон требует согласия кредитора для перевода долга, или же такая сделка будет считаться недействительной.

    Такой договор оформляется путем соглашения, и его форма должна быть такой же, как и форма основного обязательства.

    Существуют такие обязательства, в которых не допускаются ни уступка требования, ни перевод долга (замена кредитора или должника) - не допускается законом перемена лиц в обязательствах личного характера (например, алименты – нельзя заменить ни отца, ни ребенка).

    Понятие и принцип исполнения обязательств

    Исполнение обязательства – совершение тех действий или воздержание от действий, которые являются объектом обязательства.

    Обязательства возникают разные, и их исполнение зависит от многих обстоятельств (субъекты…), но существуют общие черты, которые можно выделить.

    В гражданском праве выделяют понятия:

    • надлежащее исполнение обязательства;

    • ненадлежащее исполнение обязательства;

    • неисполнение обязательства.

    Надлежащее исполнение обязательства – это такое исполнение, которое осуществляется в соответствии с установленными законом требованиями (условиями исполнения).

    Условия надлежащего исполнения обязательств.

    Закон устанавливает их применительно к различным элементам обязательства.

    1. субъекты исполнения – понятие субъекта обязательства и субъекта исполнения не совпадают.

    По общему правилу, обязательство должно лично исполняться должником в пользу кредитора.

    Исключения – могут быть установлены законом или договором, когда исполнение обязательства возлагается на 3-е лицо, а не на должника.

    Например, какое-то предприятие входит в состав объединения юридических лиц, и поставку будет осуществлять не объединение, а само предприятие;

    1. к предмету – надлежащим должен быть предмет исполнения.

    Предмет исполнения – то благо (имущественное или неимущественное), которое должник должен предоставить кредитору в результате совершения действия.

    Например, передать какую-то вещь, услугу – перевозку.

    Обычные требования к предмету:

    • качество;

    • количество;

    • по отношению к деньгам – валюта, проценты;…

    1. способ исполнения обязательства – то же должен быть надлежащим.

    По общему правилу – обязательство должно быть исполнено полностью, если иное не установлено в законе или договоре.

    По общему правилу – вручается непосредственно лично кредитору;

    1. надлежащее место исполнения обязательства – стороны сами правомочны установить место, но если они не определили его своим соглашением, то действует правило, установленное в законе:

    • если это обязательство, по которому передается недвижимое имущество – место исполнения обязательства – место нахождения такого имущества;

    • если это денежные обязательства (о передаче денежных средств), то местом исполнения будет место жительства кредитора (в случае, если это юридическое лицо – местонахождение этого юридического лица (адрес) или местонахождение его банка);

    • иные виды обязательств – местонахождение должника (место жительства для гражданина и местонахождение для юридического лица).

    Если деньги переводятся по почте – расходы по переводу ложатся на должника.

    Если передается вещь – расходы по доставке ложатся на кредитора;

    1. срок исполнения – то же должен быть надлежащим.

    Срок исполнения – это момент или период времени.

    Срок должен быть установлен соглашением сторон, но если он не установлен, то вопрос о нем решается по закону.

    По общему правилу, взаимные обязательства сторон должны исполняться одновременно, если иное не предусмотрено соглашением.

    Если срок не установлен или исполнение обязательства определяется моментом востребования, то законом установлен для должника 7-дневный срок для исполнения обязательства с момента обращения кредитора с требованием.

    Просрочки должника или кредитора влечет за собой возмещение убытков просрочившей стороной.

    Принципы осуществления исполнения обязательств

    Это основополагающие начала, руководящие идеи…, которые лежат в основе исполнения обязательств.

    Выделяют 4 принципа, которые закреплены в ГК. Они имеют важное практическое значение.

    1. Принцип надлежащего исполнения обязательств (ст. 309, 310):

    а) надлежащее – то есть соответствующее требованиям или условиям, которые установлены в законе;

    б) не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства или его изменение.

    2. Принцип реального исполнения обязательств (ст. 396).

    Стороны должны исполнить обязательство «в натуре», то есть должник должен совершить то действие, которое предусмотрено обязательством (передать имущество, совершить работу для кредитора, оказать услугу…).

    Замена исполнения «в натуре» уплатой денег не допускается, по общему правилу.

    Как неисполнение, так и ненадлежащее исполнение влечет нарушение обязательства.

    Это можно сделать только в случае, если сторона не исполняет обязательство.

    При неисполнении обязательства оплата убытков и неустойки освобождает сторону исполнения от исполнения обязательства «в натуре».

    При ненадлежащем исполнении обязательства уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает должника (сторону исполнения) от исполнения обязательства в натуре.

    3. Принцип экономичности исполнения обязательства.

    Это значит исполнить наиболее рационально, то есть с минимальными затратами.

    Должнику возмещаются лишь минимально необходимые расходы (в соответствии с гражданским законодательством) и минимально возможные убытки, которые связаны с исполнением обязательства.

    4. Принцип делового сотрудничества сторон

    То есть стороны должны оказывать друг другу содействие при исполнении обязательства – имеется в виду, что стороны могут рассчитывать на содействие сверх того, что оговорено в обязательстве.

    Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств (гл.23)

      1. Понятие

      2. Основные способы

    Способы обеспечения исполнения обязательств – это специальные меры имущественного характера, которые устанавливаются законом или договором с целью дополнительно его гарантировать кредитору удовлетворение его требований.

    Эти способы устанавливаются как дополнительные обязательства. Они возникают, существуют и прекращаются вместе с основными.

    Существует 6 способов:

    • залог (ст. 334);

    • задаток (ст. 380);

    • неустойка (ст. 350);

    • удержание (ст. 359);

    • поручительство (ст. 361);

    • банковская гарантия (ст. 368).

    Неустойка (ст. 350)

    Это всегда денежная сумма, которая уплачивается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (нарушения) обязательства должником (в частности, в случае просрочки исполнения). Является мерой гражданско-правовой ответственности.

    Ее смысл как способа обеспечения обязательства – устанавливается, чтобы в любом случае были оплачены…. Взыскивается за сам факт нарушения обязательства, независимо от того, причинены ли реально кредитору убытки. Таким образом, истец освобождается от доказывания наличия неустойки.

    Всегда имеет ограниченный размер, который известен уже в момент возникновения обязательства – стороны самостоятельно устанавливают размер неустойки, условия и порядок ее взыскания (в рамках закона). Всегда в письменной форме независимо от формы основного обязательства, в противном случае – недействительно.

    Размер может быть изменен (уменьшен) судом, если неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

    Виды неустойки:

    1. по способу установления неустойки:

    • договорные – стороны сами устанавливают неустойку как способ обеспечения исполнения обязательства и устанавливают ее размер;

    • законные – устанавливается законом. Размер законной неустойки не может быть уменьшен, но может быть увеличен по соглашению сторон, если закон этого не запрещает. Закон – это может быть и подзаконные акты.

    Например, по поводу поставки – просрочка доставки груза.

    1. по порядку определения (по способу определения) – в зависимости от того, как определяется размер:

    • штраф – заранее определен – 2 вида:

      1. твердая денежная сумма;

      2. определенный твердый процент от какой-то суммы;

    • пеня – длящаяся неустойка, то есть она возрастает в зависимости от времени неисполнения обязательства. Обычно взыскивается за просрочку выполнения какого-либо обязательства. Взыскивается за каждый день и соответственно возрастает. Например, оплата коммунальных услуг;

    1. по соотношению с убытками (4 варианта):

    • зачетная – взыскивается в счет возмещения убытков – применяется как общее правило;

    • штрафная – когда неустойка взыскивается сверх убытков, то есть убытки + неустойка (например, в случае поставки недоброкачественной продукции);

    • исключительная – взыскивается только неустойка, но не убытки (например, по обязательствам в сфере транспортных перевозок, связи, банковской деятельности…);

    • альтернативная – очень редко – либо неустойка, либо убытки – взыскивается по выбору истца (кредитора).

    Залог (ст. 334)

    Регулируется не только нормами ГК, но и положениями ФЗ «О залоге» от 20.05.1992, ФЗ «Об ипотеке» от 16 июля 1998г., а также подзаконными актами.

    В силу залога кредитор (залогодержатель) по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получает удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодатель).

    Как правило, залогом обеспечиваются денежные обязательства, и соответственно требуется предоставить какое-то имущество в залог.

    Обеспечительная функция залога выражается:

      1. заранее выделяется конкретное имущество;

      2. удовлетворение из такого имущества – осуществляется преимущественно перед другими кредиторами.

    Субъекты обязательства:

    1. залогодатель – должник по основному обязательству, то есть он дает имущество в залог – это собственник залога. Им могут быть и предприятия, собственность которых находится в хозяйственном ведении;

    2. залогодержатель – кредитор по основному обязательству – может быть любое лицо (юридическое, физическое).

    Предмет залога:

    1. имущество (вещь);

    2. имущественные права (например, право аренды земельного участка)

    Не может предметом залога паспорт – у него нет денежной оценки, а ценные бумаги могут быть предметом залога.

    Предметом залога могут быть только вещи, имеющие денежную оценку.

    Залог, с точки зрения основания его возникновения, может возникнуть из закона или из договора.

    В большинстве случаев – из договора. Исключение составляется, например, договор ренты на недвижимость – право на залог возникает автоматически.

    Форма залога

    Только письменная, в противном случае – недействительно.

    В случае если предметом залога является недвижимость, всегда необходима государственная регистрация.

    Виды залога

      1. В зависимости от того, у кого находится предмет залога (возможны несколько вариантов):

    1. по общему правилу, предмет залога остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором или законом.

    Исключение – залог вещей в ломбарде может быть только с передачей вещи.

    В случае ипотеки (залог недвижимости) недвижимое имущество всегда остается у залогодателя, то есть он продолжает оставаться во владении.

    1. если предмет залога передается залогодержателю, то он называется закладом;

    2. предмет залога остается у залогодателя, но с наложением знаков, свидетельствующих о залоге – «твердый залог».

    Когда передается в качестве залога имущественное право (ценные бумаги)  передаются не залогодержателю, а в депозит – нотариусам (чаще всего). Но бывает, что и залогодержателю.

      1. По предмету залога можно выделить:

    • ипотека (залог недвижимости);

    • транспортных средств;

    • залог товаров в обороте;

    • залог ценных бумаг;

    • залог имущественных прав;

    • другие виды залога.

    «Последующий залог» - когда предмет залога становится предметом еще одного залога, то есть заложенное имущество становится предметом еще одного залога. Право преимущественного получения находится у первого залогодержателя.

    Кто является собственником предмета залога? – им продолжается оставаться залогодатель.

    1. Если предмет залога находится у залогодателя – то в таком случае залогодатель вправе владеть и пользоваться этим предметом залога без каких-либо ограничений. Однако он обязан обеспечивать сохранность заложенного имущества с тем, чтобы стоимость такого имущества не понижалась. Залогодержатель имеет право проверять, как залогодатель обеспечивает эту сохранность. В случае, если залог погиб или поврежден, то залогодатель должен будет его восстановить или заменить равноценным. Распоряжаться залогодатель таким имуществом может, НО! только с согласия залогодержателя. Исключение – можно свободно завещать.

    2. Если предмет залога переходит к залогодержателю – залогодатель в этом случае пользоваться имуществом не может, так же как и владеть. Однако может распоряжаться, НО! только с согласия залогодержателя. В этом случае залогодержатель обязан обеспечивать сохранность, а залогодатель имеет право проверять, как обеспечивается сохранность предмета залога. Залогодержатель имеет право пользоваться предметом залога, но только по соглашению сторон.

    Переход права собственности на заложенное имущество

    При переходе права собственности на заложенное имущество к другому лицу, право залога сохраняется  следует за предметом залога.

    Смысл залога – чтобы удовлетворить требования кредитора в случае нарушения обязательства. При нарушении обязательства кредитор может взыскать (удовлетворить) требования из стоимости заложенного имущества.

    Порядок удовлетворения требования:

    1. если предмет залога – недвижимость  только по решению суда через публичные торги, в случае реализации – кредитор получает из стоимости свою сумму. Без обращения в суд можно удовлетворить из стоимости недвижимого имущества свои требования только при наличии нотариально оформленного соглашения между сторонами;

    2. если предмет залога – движимое имущество:

    • определяется соглашением между сторонами – может быть предусмотрено как путем «в натуре», так и суммой;

    • по решению суда. Только по решению суда – если предмет залога имеет особую ценность для общества, либо если залогодатель отсутствует (его нет).

    Задаток (ст. 380)

    Это денежная сумма, которая передается одной из договаривающихся сторон другой стороне в счет причитающихся с нее платежей в доказательство совершения сделки и в обеспечение ее исполнения.

    Во-первых – это денежная сумма.

    Во-вторых – выполняет 3 функции:

      1. это платеж (сумма задатка входит в общую сумма платежа);

      2. доказательство совершения сделки;

      3. способ ее обеспеченности – должен побудить должника выполнить свои обязательства.

    Задаток побуждает, так как в случае нарушения такого обязательства наступают определенные юридические последствия:

    • если происходит нарушение обязательства со стороны задаткодержателя – он возвращается в двойном размере;

    • если нарушение происходит со стороны задаткодателя – то задаток ему не возвращается.

    Соглашение о задатке должно быть оформлено в письменной форме. В противном случае соглашение будет считаться действительным, но будет рассматриваться не как задаток, а как аванс.

    Поручительство (ст. 361)

    В силу поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства.

    Участвуют 3 лица (3 субъекта):

    • кредитор;

    • должник по основному обязательству;

    • поручитель, который является дополнительным должником по юридической природе. Он вступает в действие – отвечает за основного должника – в случае не исполнения.

    По общему правилу, поручитель отвечает солидарно перед кредитором, если договором не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

    Договор поручительства всегда должен быть оформлен письменно под угрозой недействительности.

    Если поручитель исполнит обязательство за должника, он приобретает право регрессного требования к должнику.

    Банковская гарантия (ст. 368)

    Всегда рассматривалась как разновидность поручительства.

    Сейчас – как отдельный вид способа дополнительного обеспечения.

    В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумма по представлении бенефициаром письменного требования о ее оплате.

    Так как это особая разновидность поручительства, субъектами банковской гарантии будут:

      1. поручитель – банк или иное кредитное учреждение, страховая компания – гарант;

      2. кредитор – бенефициар – ему гарант будет выплачивать долг должника;

      3. должник по основному обязательству – принципал – за него гарант отвечает перед бенефициаром.

    То есть 3 участника – такие же, как и в случае поручительства. Специфика начинается с наименования сторон.

    Отличия (особенности)

    1. Всегда имеется в виду передача гарантом по обязательству банковской гарантии только денежной суммы;

    2. Действуют особые субъекты (в поручительстве могут быть кто угодно, а здесь всегда банк – гарант, а 1 из сторон – обязательно организация);

    3. Форма письменная, как и в поручительстве, но это будет специальное гарантийное письмо – под угрозой недействительности;

    4. Банк как гарант выступает всегда возмездно (в отличие от поручительства);

    5. Это абстрактная сделка (ст. 376 п.2), так как даже если основное обязательство прекратилось (или признано недействительным), гарант должен произвести платеж по требованию кредитора за должника, а затем уже будет разбираться в порядке регресса с должником – принципалом.

    Удержание (ст. 359)

    Это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику или 3-му лицу, указанному должником, вправе при неисполнении должником в срок обязательства по оплате этой вещи (возмещению связанных с ней издержек и др. убытков) удержать ее у себя до тех пор, пока должник не оплатит (обязательство не будет исполнено).

    Например, по договору подряда, перевозки.

    Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь даже в случае, если права на эту вещь были за это время приобретены третьим лицом.

    Требования такого кредитора удовлетворяются из стоимости вещи в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

    Гражданско-правая ответственность за нарушение обязательств

    ГК не содержит законодательного определения понятия гражданско-правовой ответственности, поэтому существует много точек зрения.

    Это одна из форм государственного принуждения, связанная с применением санкций имущественного характера к нарушителю (обязательства), направленных на восстановление прав юридически равных субъектов.

    Это вид юридической (а не уголовной, административной или дисциплинарной) ответственности. Общие черты, сходные с другими видами ответственности:

    1. всегда является формой государственного принуждения к исполнению нормы права. Принуждение – применяется независимо от воли нарушителя;

    2. всегда соответствующие формы принуждения применяются только к правонарушителю. Это важно, поскольку если лицо не способно нести ответственность то к нему…

    3. эта форма принуждения применяется только компетентными государственными органами (для гражданско-правовой ответственности – судебными органами);

    4. всегда связана с применением санкций – определенных мер, наказания, неблагоприятных последствий своего неправомерного поведения.

    Специфические особенности гражданско-правовой ответственности (отличия):

    1. всегда носит имущественный характер, и санкция всегда носит имущественный характер;

    2. только для гражданско-правовой ответственности характерно, что это ответственность не перед государством, а перед контрагентом – ответственность одного участника имущественных отношений перед другим (они равноправные участники);

    3. она имеет эквивалентно-возмездный характер, то есть это единственный вид ответственности, который позволяет восстановить имущественное положение потерпевшего до нарушения. Санкция взыскивается в пользу другой стороны – потерпевшего.

    Основание гражданско-правовой ответственности – как и для любой другой ответственности – только одно  правонарушение. С точки зрения гражданского права – это неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, или причинение вреда.

    Виды гражданско-правовой ответственности

    1. По порядку регулирования ответственности:

    • договорная – имеет место, когда между сторонами существует договор. Возникает из нарушения договора. Такая ответственность регулируется как законом, так и договором, то есть основные положения об ответственности содержится в законе, но стороны могут так же в договоре установить правила ответственности сторон;

    • внедоговорная – возникает из причинения вреда (жизни, здоровью, имуществу), то есть когда стороны не связаны договорами или сделками (например, автокатастрофа). Это деликтные обязательства возникают. Регулируются только законом – соответствующая глава ГК «Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда».

    2. Выделяют:

    • долевая;

    • солидарная;

    • субсидиарная;

    • в порядке регресса.

    Условия гражданско-правовой ответственности

    Основанием гражданско-правовой ответственности является только правонарушение, а именно – его состав. Состав гражданского правонарушения и есть совокупность общих условий гражданско-правовой ответственности.

      1. Противоправность поведения (противоправное деяние). – Это нарушение каких-то прав и обязанностей, неисполнение обязательства, причинение вреда…

      2. Не может быть ответственности, если таким противоправным поведением не причиняются вредные последствия, то есть необходимы вредные последствия.

    Вред – это любое умаление личного или имущественного блага, принадлежащего лицу. Например, причинение вреда имуществу и причинение вреда личным благам – жизни, здоровью, чести и достоинству.

    В зависимости от того, какое благо умаляется, различают:

    • имущественный вред – который может быть оценен в денежной форме (имеет денежную оценку);

    • вред моральный – который вообще не имеет денежного эквивалента, но может быть условно оценен в денежной форме. Вызван причинением вреда в психическом, моральной, нравственном плане.

    В гражданском праве существуют 2 способа возмещения вреда:

    • в натуре – предоставляется вещь взамен утраченной, ремонт поврежденной вещи;

    • в денежной форме – называется «возмещением убытков»

    В гражданском праве убытки – это вред, выраженный в денежной форме.

    Сами убытки бывают 2 видов:

    • фактический (реальный) ущерб – положительный ущерб – то, что лицо реально потеряло. Выражается в утрате или повреждении имущества, а также в вынужденных расходах, которых повлекло нарушение (по ремонту, транспортировке…);

    • упущенная выгода – неполучение дохода, то есть того дохода, который лицо должно было и могло получить, но не получило из-за того, что нарушили его права.

      1. Причинная связь между противоправным поведением и наступившими вредными последствиями, то есть вредные последствия должны быть необходимым и закономерным результатом противоправного поведения.

    В противном случае имеет место гражданско-правовой казус (случай) – то есть эти последствия породили случайные обстоятельства. По общему правилу, за казус лицо ответственности не несет.

    Исключение – иногда в соответствии с нормами ГК ответственность предусмотрена – риск.

      1. Вина – внутреннее психическое отношение субъекта к своему деянию и его последствиям.

    В зависимости от них выделяют 4 вида вины. По общему правилу, в гражданском праве ни форма, ни степень вины значения не имеют.

    За редким исключением – недействительность сделки.

    Специфические особенности:

    • в гражданском праве (в отличие от уголовного или административного) существует презумпция виновности лица, нарушившего обязательства или причинившего вред, то есть он сам должен доказывать отсутствие своей вины (в судебном заседании);

    • в гражданском праве возможно применение ответственности независимо от вины (нарушителя), то есть лицо пни наступлении вреда, если это связано с его действиями, будет отвечать, кроме случаев: а) действия непреодолимой силы; б) наличия умысла у самого потерпевшего.

    Например:

    • при причинении вреда источником повышенной опасности (автомобиль);

    • при незаконных действиях должностных лиц при следствии, судебных органов;

    • профессиональный хранитель (коммерческая организация - склад…);

    • продавец товаров в пределах гарантийного срока.

    Организация будет отвечать за своего работника, родители – за действия своих несовершеннолетних детей. Устанавливается ответственность при отсутствии вины предпринимателя (ст. 401) – его спасет только непреодолимая сила.

    Размер ответственности

    По общему правилу, наступает полная ответственность, то есть в гражданском праве закреплен принцип полного возмещения убытков, то есть реальный ущерб + упущенная выгода.

    Существуют исключения, например – у железнодорожных перевозчиков.

    Если возмещение происходит в натуре, то упущенная выгода обычно не возмещается.

    При причинении вреда (жизни, здоровью, имуществу) так же не возмещается упущенная выгода – только реальный ущерб.

    Ответственность по денежным обязательствам (ее особенности)

    Должник будет уплачивать проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами за каждый день невозврата этих денежных средств (ст. 395), то есть если ваш должник не вернул долг в срок, то он помимо долга, будет платить пеню.

    Сам процент определяется по процентно-учетной ставке банка на день исполнения денежного обязательства (то есть ЦБ РФ).

    Понятие и основные способы прекращения обязательств (гл. 26)

    Основанием для возникновения и прекращения обязательств являются юридические факты. Основания = способы.

    Прекращение обязательства – это погашение составляющих обязательство взаимных прав и обязанностей.

    Перечень оснований прекращения содержится в главе 26 ГК РФ, но не является исчерпывающим. Это наиболее общие основания:

    1. надлежащее исполнение – самое главное основание. Обязательство, которое имеет письменную форму, при прекращении требует расписку кредитора или возвращения долгового документа;

    2. «отступное» - предоставление взамен исполнения обязательства какого-то «отступного». Это могут быть деньги, имущество, работа,… то есть любые блага. Отступное возможно только по соглашению сторон;

    3. зачет встречного требования – для того чтобы можно было засчитать встречное требование, необходимо наличие 3 условий:

    • требования действительно должны быть встречными, то есть между теми же самыми сторонами;

    • должен быть однородный характер требований, поэтому чаще всего это деньги – деньги, товар – товар, то есть бартер;

    • срок по этим требованиям должен наступить уже или же срок может быть определен моментом встречного требования или же срок вообще не определен.

    Если обязательства не равные, то обязательство прекращается частично.

    Для зачета встречных требований достаточно заявление одной стороны ( то есть это односторонняя сделка).

    Зачет не допускается:

    • по обязательствам личного характера;

    • по обязательствам, по которым истек срок давности;

    • по другим обязательствам, если это прямо указано в законе (нормы в особенной части).

    1. прощение долга, НО! закон требует согласия должника на это! Не допускается, если это нарушает права других (третьих) лиц в отношении имущества кредитора;

    2. новация – это замера одного обязательства на другое обязательство.

    Например, заключен договор аренды, а по окончании срока аренды арендатор выкупает: обязательство аренды  обязательство купли-продажи.

    Такая новация осуществляется только по соглашению обеих сторон (часто это встречается, когда по договору долго не передаются деньги  обязательство займа).

    Это должно быть между теми же сторонами и по поводу того же предмета.

    Не допускается! По обязательствам личного характера;

    1. совпадение должника и кредитора в одном лице

    Например, в случае наследования: наследник - должник, наследодатель – кредитор. После смерти наследодателя - должник и кредитор – одно лицо.

    То же самое при слиянии (присоединении) юридического лица;

    1. невозможность исполнения

    Если исполнить обязательство невозможно по какой-то причине, то такое обязательство должно прекратиться.

    НО! невозможность исполнения должна наступать при обстоятельствах, независящих от сторон, то есть за которые стороны не отвечают.

    Невозможность бывает:

    • фактическая – смерть гражданина, ликвидация юридического лица, гибель индивидуального предмета, невозможность исполнения работы из-за болезни);

    • юридическая – отмена государственного акта,…

  • смерть гражданина / ликвидация юридического лица, которые являются сторонами обязательства.

    Обычно такое основание возникает как прекращение обязательства в случаях, когда это обязательства личного характера.

    Например, «смерть» банка «Чара» - никто за него отвечать не будет.

    1. принятие акта государственного органа

    Например, запрет на экспорт конкретного товара – таким образом, поставку выполнить не представляется возможным.

    ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

        1. Понятие и виды

        2. Содержание

        3. Заключение, изменение и расторжение

    Понятие и виды гражданско-правовых договоров

    Договорное право – это часть обязательственного права. Это важный институт гражданского права и важный инструмент правоотношений.

    Договор является наиболее универсальной формой организации товарно-денежных отношений. Однако договоры применяются не только в сфере гражданского права (административное, экологическое…).

    Понятие – законодательное, то есть закреплено в ГК:

    Это соглашение двух и более лиц, об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

    (сделка) – действие граждан (юридических лиц), направленное на приобретение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

    Договор понимается в разных смыслах.

    Договор – соглашение. Это может быть:

    • документ;

    • юридический факт.

    Вообще договоры и обязательства отождествляют.

    Как соотносятся договор и сделка. Договор это разновидность сделки. Это двусторонняя сделка. Все двусторонние или многосторонние сделки – это договоры, так как так нужно согласование обеих сторон. Не всякая сделка это договор.

    Договор и обязательство. Договор является основанием возникновения гражданско-правового обязательства, а именно договорного обязательства.

    В ГК в качестве общего принципа гражданского права провозглашена свобода договора. Это важный момент, характеризующий конструкцию гражданского права.

    Свобода договора:

    1. это свобода (желание или нежелание) заключать договор;

    2. свобода выбора контрагента;

    3. свобода выпора вида и условий договора.

    Из этого принципа в гражданском праве есть исключения, касающиеся некоторых видов договоров.

    Виды гражданско-правовых договоров

    Так как договор – это двусторонняя сделка, то некоторые классификации совпадают с классификацией сделки.

        1. Наличие или отсутствие встречного требования:

    • возмездные;

    • безвозмездные.

    2. По моменту, с которого договор считается заключенным:

    • консенсуальные (например, купля-продажа);

    • реальные (например, займа, хранения).

      1. По распределению прав и обязанностей (в договорах, а в сделках – по количеству сторон):

    • односторонне обязывающие (односторонние сделки) – если у одной стороны только права, у другой – только обязанности (например, договор займа);

    • двусторонне обязывающие или взаимные (двусторонние сделки) – права и обязанности у каждой стороны (например, договор купли-продажи, аренды).

    Большинство договоров – взаимные (двусторонние).

      1. По характеру содержания договора (по содержанию):

    • имущественные – содержанием которых является передача имущества, выполнение работ, оказание услуг.

    Таких договоров большинство – купли-продажи, дарения, мены, перевозки…

    • организационные – содержат только вопросы об организации отношений между сторонами на длительный срок.

    Например, как будет организована поставка – раздел ГК об организации перевозки. Это не договор о перевозке, а договор об организации – как это будет делаться:

    • какими средствами;

    • порядок расчета…

    Заключаются реже, чем имущественные договоры.

    Например, учредительный договор

      1. По юридической направленности:

    • предварительные – содержат только обязанность сторон заключить основной договор в будущем.

    Но не любой договор будет порождать юридические последствия, а тот, который будет отвечать ряду условий. Например, протокол о намерениях носит чисто декларативный характер, не порождающий никаких юридических последствий.

    Условия – признаки предварительного договора:

    1. в нем должны содержаться все существенные условия будущего основного договора (то есть указать: какой договор, предмет договора…);

    2. форма предварительного договора должна быть такой же, как и форма будущего основного договора (то есть если в письменной форме, то и предварительный договора также в письменной форме; если нотариальное заверение, то и предварительный договор с нотариальным заверением);

    3. указывается срок заключения будущего основного договора – но это положение не обязательно включать в договор. Если он не указан, то по закону считается: предварительный договор будет действовать в течение 1 года.

    Если все эти условия соблюдены, то такой предварительный договор порождает обязательство заключить договор в будущем.

    Если одна из сторон по истечении срока будет уклоняться от заключения, ее можно будет принудительно заставить заключить такой договор – то есть через суд.

    Стороны могут указать любой срок – 3 года, 1 месяц… Если срок истек, а стороны не заключили договор, то предварительный договор прекращает свое действие.

    • окончательные (основные договоры) – непосредственно порождают права и обязанности сторон. Например, купля-продажа.

  • «Публичный» договор (впервые введено в ГК). Мы заключаем такие договоры достаточно часто:

    • приобретение товаров в розничной торговле;

    • пользование услугами медицины, связи…

    • вклады в банки…

    Признаки публичного договора:

    1. одной стороной такого договора всегда должна выступать некая коммерческая организация, которая занимается предпринимательской деятельностью с целью извлечения прибыли;

    2. эта коммерческая организация должна осуществлять публичную деятельность, то есть она не вправе никому отказать в заключении договора – другими словами, она должна заключать договор с любым и каждым, кто к ней обратился.

    Публичная деятельность – передача товаров, выполнение работ, оказание услуг (транспортные, ремонт, пошив, банковские…).

    Особенности публичного договора:

    1. эта сторона не вправе оказывать кому-либо предпочтение при заключении договора, за исключением случаев, предусмотренных законом (например, магазин для ветеранов войны);

    2. цена должна быть одинаковой на одни и те же товары для всех;

    3. деятельность этих коммерческих организаций должна подчиняться обязательным правилам, которые для них устанавливаются постановлениями Правительства РФ или специальными положениями (например, правила торговли, о продаже конкретных товаров, о перевозках, о ремонте бытовой техники, и др.).

    Таким образом здесь ограничивается свобода договора!!! (вид и условия договора, а также выбор контрагента).

      1. По способу заключения

    • договор присоединения, – условия которого заранее сформулированы одной из сторон в каких-то типовых формулярах или иных стандартных формах, а другая сторона может лишь присоединиться к этим условиям, либо нет. Таким образом, здесь так же ограничивается свобода договора. – Большинство публичных договоров является договоров присоединения – например, вклад в банке.

    • взаимосогласованные договоры – стороны сами согласовывают условия договора (обе стороны принимают участие в определении).

      1. В зависимости от того, кто имеет право требовать исполнения договора:

    • договоры, совершаемые в пользу их контрагентов (участников) - большинство договоров;

    • договоры, совершаемые в пользу третьих лиц – например: вклад на имя 3-го лица, страхование в пользу 3-го лица, договоры перевозки.

      1. По характеру действий, которые образуют предмет договора:

    • передача товаров – например, купля-продажа, мена, дарения, ренты, а также аренды;

    • о выполнении работ – все договора подрядного типа, сам подряд – небольшая группа;

    • об оказании услуг – страхования, концессии, договор комиссии, поручения – большинство договоров.

      1. По основаниям заключения таких договоров:

    • свободно заключаемые (свободные);

    • обязательные.

    По общему правилу – свободно заключаемые, то есть договоры, которые заключаются по инициативе (по воле) самих сторон.

    Исключение из принципа свободы договора – обязательные договоры – основанием для их заключения может быть закон или административный акт (плановое задание в сфере, где сохраняется государственное регулирование – государственные заказы).

    1. то есть сфера хозяйственной деятельности, но могут быть и:

    2. ордер (жилищные помещения) и ДЕЗ (ЖЭК) обязан заключить с нами договор о найме;

    3. публичные договоры – всегда;

    4. приватизация – отказать в заключении договора о приватизации нельзя (по закону);

    5. предварительный договор в случае, если одна их сторон отказывается заключить окончательный договор – через суд ее можно заставить.

      1. В зависимости от того, известны ли заранее (при заключении договора) размер и предмет встречного обязательства:

    • коммутативные (меновые) – «коммутар» значит «менять» - известны размер и предмет встречного обязательства. Это большинство договоров. Например, купля-продажа;

    • алеаторные (рисковые) – «алеатор» = азартный игрок - когда стороны заключают договор, одной или обеим сторонам не известно, что другая сторона сделает для нее вообще.

    Например,

    • договор страхования – когда лицо вносит взносы, не известно наступит ли страховой случай, а если и наступит, – не известно какой будет ущерб;

    • договор ренты – одна сторона предоставляет другой стороне имущество, и другая сторона выплачивает за пользование имуществом проценты.

    Можно заключить договоры, которых нет в ГК, а могут быть договоры, которые соединяют в себе элементы разных видов договоров.

    Содержание гражданско-правового договора

    Содержанием договора называют совокупность условий или пунктов, необходимых для заключения договора.

    Условия договора могут быть разными. В зависимости от их значимости можно выделить следующие виды условий:

    1. существенные для заключения договора – то есть без этих условий нет договора, а при их наличии можно заключить договор.

    Если стороны не договорились по существенным условиям договора, то договор считается незаключенным, то есть нет договора.

    !!! Не путать с недействительным договором!!!

    ГК выделяет 4 таких условия:

      1. Условия о предмете договора – нет договоров без предмета.

      2. Условия, которые прямо указаны как существенные в законе. Например, договор доверительного управления – ст. 1016 – наименование имущества, название доверительного управляющего, сроки выдачи вознаграждения…

    Если что-то не указано, то договор доверительного управления не считается заключенным.

      1. Условия, которые могут определяться по согласованию сторон. Любая из сторон может требовать, чтобы какое-то из условий обязательно было отражено в договоре, и если стороны не договорятся о таком включении, договор не будет считаться заключенным. Например, если для одной из сторон важно, в какой упаковке будет поставлен товар – синяя или красная.

      2. В зависимости от вида и характера договора. Например, для договора купли-продажи срок передачи товара не имеет значения, а для договора поставки, который является разновидностью договора купли-продажи, указание такого срока существенно.

    Для простого договора купли-продажи цена не является существенным условием, но для договора о недвижимости неуказание цены будет являться основанием считать договор незаключенным.

    1. Обычные (предписываемые) условия – они характерны для данного вида договора. Закон их предписывает – они записаны в ГК. Например, залог – как правило, залогодержатель не вправе пользоваться этим предметом – это характерно. Договор хранения – хранитель не вправе пользоваться вещью, переданной ему не хранение, так как это противоречит сущности договора хранения, и такое положение записано в законе. Но! если иное не предусмотрено сторонами.

    Эти условия действуют не зависимо то того, включили стороны их в договор или нет. Однако стороны могут изменить такие условия или исключить его совсем.

    1. Случайные (инициативные) условия. Это случайные, нехарактерные для данного вида договора условия, которые включаются в содержание договора по инициативе сторон. То есть действовать они будут только в том случае, если стороны их включат в договор. Например, договор хранения – пальто в раздевалке – при сдаче в гардероб попросить его почистить.

    Толкование договора

    Для уяснения смысла договора в связи с неполной или недостаточной ясностью отдельных его условий, оспариванием его наличия, а также смысла используемых в нем понятий или правовой природы используется толкование договора.

    Существует две теории толкования договора: «теория воли» и «теория волеизъявления».

    По «теории воли» при расхождении воли и волеизъявления» предпочтение отдается воле, то есть тому, что стороны действительно имели ввиду, выражая устно или письменно свое понимание соответствующих действий, и прежде всего оферты или акцепта.

    По теории волеизъявления основное внимание уделяется тому что записано в договоре.

    Нормы посвященные толкованию договора закреплены в ст.431 ГК РФ. Данная статья выражает положения теории волеизъявления, так как в ней зафиксировано, что при толковании договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

    По общему правилу, установление подлинной воли в соответствии с ГК РФ возможно только в случае неясности буквального значения слов и выражений содержащихся в договоре. Исключение составляют споры по поводу ничтожности договора в ходе которых суд учитывает в равной мере пороки волеизъявления и воли сторон (например мнимые и притворные сделки).

    Для уяснения цели договора в этих случаях необходимо принимать во внимание все соответствующие обстоятельства. Круг данных обстоятельств законодательством не ограничен.

    К ним можно отнести переговоры, переписку, предшествующее договору соглашение о намерениях или предварительный договор, последующее поведение сторон , другие обстоятельства способные разъяснить реальное содержание воли договаривающихся сторон.

    Данные положения применяются только к действительным по закону договорам.

    Форма договора

    Для заключения договора необходимо согласовать все его существенные условия в требуемой форме. Нормы регулирующие форму договоров можно разделить на три группы.

    Первая группа норм находится в главе 9 ГК РФ («Сделки»). Поскольку договор является разновидностью сделки к его форме применяются общие правила о форме сделок. Вторая группа норм находится в главе 28 «Заключение договоров». Третья группа норм помещена в различных главах ГК РФ посвященных видам договоров.

    Правовое регулирование формы договоров выражается в установлении требований к ней и последствий их нарушения.

    Форма договоров имеет двухчленное деление на письменную и устную.

    В пределах письменной формы выделяются договоры совершаемые в простой письменной форме и в нотариальной форме. По общему правилу (ст.434 ГК РФ) сторонам предоставляется правозаключать договор в любой форме предусмотренной для заключения сделок, если законом не предусмотрена определенная форма заключения договоров.

    Государственная регистрация в настоящее время не является формой заключения договора, а приобрела значение самостоятельного способа фиксации соответствующей сделки, вытеснив в ряде случаев нотариальную форму.

    Договоры которые могут быть заключены устно прямо не перечисляются в кодексе. В данном случае действует остаточный принцип, т.е. устно могут быть заключены все договоры для которых не требуется более сложная форма. Разновидностью устного заключения договора является заключение договора посредством молчания или совершения конклюдентных действий.

    Письменный договор заключается путем составления соответствующим образом подписанного документа.

    Допускается возможность воспроизведения подписис помощью средств механического копирования, электроно-цитфровой подписи и иных аналогов собственной подписи. Однако для этого требуется наличие соглашения сторон или соответствующего правового акта в которых будет установлена возможность подобных подписей и определен их порядок.

    Договор может быть заключен в письменной форме как путем составления одного документа, так и путем обмена документами, за исключением случаев предусмотренных законом (например договоры продажи недвижимости и аренды предприятия могут быть заключены тоглько путем составления одного документа). Иногда законом может быть предусмотрено наличие особого бланка для того или иного вида договоров (коносамент, багажная квитанция, транспортная накладная).

    Несоблюдение письменной формы договора не приводит к его автоматической недействительность, а только ограничивает круг возможных доказательств, не допуская свидетельских показаний. Однако в ряде случае законом прямо установлены сдоговоры в которых- несоблюдение письменной формы приводит к недействительности договора (ст.550 ГК РФ «Форма договора продажи недвижимости», п.3ст.1017 ГК РФ «Форма договора доверительного управления»).

    Нотариальное удостоверение является обязательным в случаях предусмотренных законом ис оглашением сторон.

    В ГК РФ перечислено пять случаев обязательного нотариального удостоверения договоров:

    1. договор об ипотеке,

    2. договор залога движимого имущества и прав на имущество, если обязательство обеспечиваемое залогом закреплено в договоре требующем нотариального удостоверения,

    3. для договоров залогодателя и залогодержателя о возможности обращения взыскания на имущесто без обращения в суд,

    4. для уступки прав и перевода долга, основанных на договоре, совершенном в нотариальной форме,

    5. для договоров ренты.

    При несоблюдении нотариальной формы договора для которога она требуется приводит к автоматической недействительности договора.

    Государственной регистрации подлежат сделки с недвижимым имуществом. Сделки с движимым имуществом регистрируются только в случаях прямо предусмотренных законом.

    Государственная регистрация договоров регулируется ГК РФ и Законом от 3 июля 1997 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

    Вышеназванный закон рассматривает государственную регитстрацию сделок как специальное основание фиксации перехода прав на недвижимость или возникновение соответствующего права. Незарегистрированные договора признаются ничтожными. В случае уклонения одной из сторон от регистрации сделки она может быть зарегистрирована по решению суда.

    Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора

  • Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]