Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вишнякова А. Семейное и наследственное право.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
16.05.2015
Размер:
2.21 Mб
Скачать

Глава 12. Приобретение наследства

Каков порядок принятия наследства?

Для того чтобы приобрести наследство, необходимо его принять. Это касается любого наследственного имущества, кроме выморочного, принятия которого по общему правилу не требуется.

Наследство принимается путем определенных действий, совершаемых в определенные сроки (см. далее). Однако самостоятельно его принимают не все наследники, а лишь обладающие полной дееспособностью, т.е. при условии, что они достигли 18 лет или вступили в брак раньше этого возраста либо приобрели полную дееспособность в порядке эмансипации (ст. 27ГК РФ).

От имени малолетних наследников - детей в возрасте до 14 лет - наследство принимают их законные представители,которыми являются их родители, усыновители, опекуны; от имени наследников, признанных судом недееспособными, - их законные представители, которыми являются опекуны.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе принять наследство сами, но с согласия родителей, усыновителей, попечителей, а лица, признанные судом ограниченно дееспособными, - с согласия своих попечителей.

Как известно, наследственное имущество переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства(ст. 1110ГК РФ). Именно поэтому закон устанавливает: "Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось" (п. 2 ст. 1152ГК РФ).

Иными словами, принятие наследства - единое действие; оно относится ко всему наследственному имуществу, которое либо завещано наследнику, либо причитается ему по закону. Это касается даже имущества, обнаруженного после принятия наследства.

В то же время, напомним, если гражданин призывается к наследованию по нескольким основаниям- по завещанию и по закону, по завещанию и по праву представления и т.п., он может, например, принять наследство по завещанию, но не принять наследство по закону. Точно так же он вправе отказаться от наследства - и по одному из этих оснований, и по всем основаниям сразу (ст. 1158ГК РФ).

Так, если наследодатель завещал сыну автомобиль, а остальное имущество не завещано и поэтому распределяется между наследниками по закону, сын вправе:

- принять в наследство автомобиль и отказаться от другого наследственного имущества;

- отказаться от автомобиля, но принять ту долю наследственного имущества, которая причитается ему в порядке наследования по закону;

- принять и то, и другое имущество, т.е. наследство по обоим основаниям;

- отказаться от наследства вообще.

Нарушает ли это законодательный принцип универсальности наследственного правопреемства? Нет, поскольку этот принцип касается каждого из оснований в отдельности. Таким образом, наследник имеет право на указанный выбор лишь в том случае, когда он призывается к наследованию одного и того же наследства, но по разным основаниям(например, если наследуется частично завещанное имущество).

Если же имущество наследуется по одному основанию, например по завещанию, точастичное правопреемство невозможно. Так, если согласно одному завещанию к наследнице переходит автомобиль, а согласно другому завещанию того же наследодателя - земельный участок (обремененный долгами, а потому "невыгодный"), она не может принять автомобиль, но отказаться от участка. В подобной ситуации у нее только один выбор: либо принять все завещанное имущество, либо целиком отказаться от него.

Закон не допускает принятие наследства под условием или с оговорками.Это значит, что наследник или безоговорочно его принимает, или отказывается от него. Никакие условия (например, принять наследство, если его примут все остальные наследники) не порождают правовых последствий как юридически ничтожные.

Когда к наследованию призываются несколько наследников, каждый из них должен выразить волю на принятие наследства, поскольку это - индивидуальный акт. Если наследство принял один из них, это не значит, что его приняли остальные наследники.

Принятое наследственное имущество признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследстванезависимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152ГК РФ).

Эта законодательная норма очень важна и означает следующее: если наследник принял наследственное имущество, то он становится собственником этого имущества со дня открытия наследства независимо ни от времени, ни от способа его принятия, ни от момента государственной регистрации. В данном случае закон допускает изъятие из правилст. 8ГК РФ о том, что право на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации. И это понятно; в противном случае имущество наследодателя со дня его смерти и до момента государственной регистрации оставалось бы "бесхозным", т.е. никому не принадлежащим. Закон же старается избегать подобного рода юридической неопределенности. Например, именно со дня открытия наследства он несет риск случайной гибели наследственного имущества (ст. 211ГК РФ).

Когда человек (юридическое лицо) принимает наследство, то приобретает право и на все доходы от него (проценты по вкладам, приплод животных, дивиденды по ценным бумагам и т.д.). Одновременно на него возлагаются и все расходы по содержанию наследственного имущества (уплата налогов, оплата коммунальных услуг и т.д.).

Каковы способы принятия наследства?

Закон предусматривает три способа принятия наследства:

1) путем подачи заявления нотариусу;

2) через представителя;

3) путем фактического принятия наследства.

В соответствии с п. 1 ст. 1153ГК РФ наследство принимается путем подачи по месту открытия наследствазаявления нотариусу или должностному лицу, уполномоченному выдавать свидетельства о праве на наследство.Причем наследник может подать:

- либо заявление о принятии наследства;

- либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Любое из них означает, что наследник изъявил желание принять наследство. Однако, если он подал заявление о принятии наследства, ему впоследствии, чтобы получить свидетельство о праве на наследство, необходимо будет заявить об этом нотариусу отдельно.

Если такие заявления передаются нотариусу другим лицом или пересылаются по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия или удостоверять доверенности.

Принятие наследства через представителявозможно, если в его доверенности специально предусмотрено такое полномочие. Для принятия наследства законным представителем (родителем, опекуном и др.) доверенности не требуется.

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Фактическое вступление во владение наследственным имуществом может быть подтверждено документами о совершении наследником в течение срока для принятия наследства действий по управлению, распоряжению или пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплате налогов, страховых взносов, других платежей в отношении наследственного имущества, взиманию платы с жильцов, проживающих в наследственном доме (квартире) по договору жилищного найма, производству за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных законодательством, или погашению долгов наследодателя и т.п. (п. 28Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий).

Так, если наследник вселился в квартиру, которая принадлежала наследодателю, или продолжает в ней проживать и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, потребовал провести опись имущества наследодателя, оборудовал квартиру охранной сигнализацией, счетчиками расхода газа и воды, сделал в ней ремонт и т.п., это свидетельствует о фактическом принятии наследства.

Оформляя свои наследственные права, наследник должен подтвердить факт принятия наследства, т.е. представить соответствующие документы: квитанции об уплате жилищно-коммунальных услуг, договор подряда на проведение ремонтных работ, договор об охране квартиры и др. Если же такие документы представить невозможно и нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, наследник может установить факт принятия наследства в суде, в порядке особого производства. В этом случае данный юридический факт устанавливается любыми иными доказательствами, включая свидетельские показания.

Другое дело, когда необходимые документы представлены, но в выдаче свидетельства нотариус отказал. В такой ситуации наследник может обжаловать (также через суд) отказ в совершении нотариального действия.

Возможен и третий вариант: факт принятия наследства оспаривается наследниками, другими заинтересованными лицами. Такого рода дела суд рассматривает в порядке искового производства.

В какие сроки можно принять наследство?

По общему правилу наследство принимается в течение шести месяцев со дня его открытия.

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибелигражданина наследственное имущество может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении этого гражданина умершим.

К данным срокам применяются общие положения о сроках в гражданском праве. Так, их течение начинается на следующий деньлибо после даты смерти наследодателя, либо после даты вступления в силу решения суда об объявлении его умершим.

Кроме того, закон (п. п. 2и3 ст. 1154ГК РФ) называетдва специальных срока.Они касаются случаев принятия наследства другими лицами, а не теми, которые были призваны к наследованию первоначально.

Первый случай:если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа от наследства первоначального наследника или его отстранения как недостойного, такие лица (т.е. вновь призванные наследники) могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

Далее остается выяснить, когда у вновь призванных наследников возникает право наследования, иными словами, с какого момента для них начинает течь указанный шестимесячный срок. Если призванный до них наследник отказался от наследства, то с момента подачи заявления об отказе; если же он был отстранен - со дня принятия такого решения.

Допустим, наследство открылось 12 декабря 2008 г. Требование родственников наследодателя об отстранении от наследства его сына (единственного наследника первой очереди) суд удовлетворил в июле 2009 г. Решение было обжаловано, оставлено без изменения и в конечном счете вступило в силу 2 февраля 2010 г. Другие лица, призванные в связи с этим к наследованию (наследники второй очереди), смогут принять наследство в течение шести месяцев с этого момента.

Второй случай:лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства первоначальным наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания общего (шестимесячного) срока, установленного законом, т.е. по истечениидевяти месяцевсо дня открытия наследства.

Важно понимать, что, говоря о возникновении права наследования "для других лиц", законодатель подразумевает под такими лицами наследников следующей очереди,а не той, которая призывалась первоначально. Дело в том, что если от наследства отказался, например, один из наследников первой очереди, то оно перераспределяется между остальными наследниками этой очереди, которые приняли наследство. Иными словами, происходитприращениеих долей за счет доли того, кто не принял наследства (отказался от его принятия или отстранен от наследования).

Можно ли принять наследство

по истечении установленного срока?

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если он:

1) не знал и не должен был знать об открытии наследства;

2) пропустил этот срок по другим уважительным причинам.

При этом в любом случае наследник, пропустивший срок для принятия наследства, должен обратиться в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.Например, сын уехал за границу, потерял связь с отцом и не мог знать о его смерти. Спустя год после этого его разыскала сестра и сообщила о случившемся. С этого момента начинает течь шестимесячный период, в пределах которого сын должен обратиться в суд, чтобы восстановить пропущенный им срок принятия наследства.

В связи с восстановлением этого срока и, соответственно, с признанием наследника принявшим наследство суд:

- определяет доли всех наследников в наследственном имуществе;

- при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства;

- признает недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство.

Дела подобного рода рассматриваются в порядке искового производства; в качестве ответчиков по делу привлекаются лица, ранее принявшие наследство. Признав свидетельство о праве на наследство недействительным, суд решает вопрос о возврате наследственного имущества в натуре или компенсации его стоимости.

Если других наследников нет (или они не приняли наследство либо отстранены от него), в качестве ответчика привлекаются Российская Федерация, а также публичные образования, к которым спорное наследство переходит как выморочное имущество. В подобных случаях суд признает право на наследственное имущество за наследником, которому восстановлен срок.

Важно понимать, что после рассмотрения судом иска о восстановлении срока для принятия наследства у наследника нет необходимости обращаться к нотариусу по поводу оформления наследственных прав. Дело в том, что решение суда полностью заменяет свидетельство о праве на наследство.

Далее рассмотрим внесудебный порядокрешения этого вопроса. В соответствии сп. 2 ст. 1155ГК РФ наследство может быть принято по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в судпри условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. Подобное согласие дается вписьменной форме. Если такое согласие оформлено не в присутствии нотариуса, который ведет данное наследственное дело, подписи наследников на соответствующих документах должны быть засвидетельствованы другим нотариусом, иным управомоченным лицом.

На основании согласия наследников нотариус аннулируетранее выданное свидетельство о праве на наследство и выдает новое. Постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства, а также новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации, если в состав наследства входит имущество, требующее такой регистрации.

Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока, имеет право на получение причитающегося ему наследства в соответствии с правилами ГКРФ о так называемомнеосновательном обогащении(если в соглашении между наследниками не предусмотрено иное). Это значит, что другие наследники, которые пользовались долей лица, пропустившего срок принятия наследства, должны вернуть ему не только эту долю, но и полученный с нее доход (если он был действительно получен).

В то же время наследники (наследник), которые пользовались чужой долей наследства, вправе требовать от этого нового наследника возмещения произведенных ими необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого они обязаны возвратить доходы.

Что такое наследственная трансмиссия?

Под наследственной трансмиссией понимается переход права на принятие наследства от наследника - ввиду того, что он тоже умер, - к его наследникам.

Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам:

- по закону, если завещания нет или оно касается части наследственного имущества;

- по завещанию, когда завещано все наследственное имущество.

Умершего наследника в юридической литературе называют "трансмиттент",а его наследников (т.е. тех, к кому переходит право на принятие наследства) -"трансмиссары".

Как видим, от наследования по представлению наследственная трансмиссия отличается тем, что с ее помощью регулируется ситуация, когда наследник умер после открытия наследства. Иными словами, когда он уже имел право принять наследство, но не успел этого сделать.

Как известно, срок принятия наследства - шесть месяцев со дня его открытия. Возможна ли наследственная трансмиссия, если трансмиттент умер по истечении этого срока, так и не приняв наследство? Могут ли его наследники (трансмиссары) продлить этот срок, ссылаясь на уважительные причины? Нет, закон этого не допускает. Дело в том, что только первоначальный наследник вправе восстановить срок для принятия наследства(ст. 1155ГК РФ).

Наследственной трансмиссии не будет и в случае, если наследодатель в своем завещании подназначилдругого наследника на случай смерти первоначального и при этом в своем завещании прямо указал: "подназначаю такого-то наследника на случай, если первоначальный наследник умрет после открытия наследства, не успев его принять".

Важно понимать, что после смерти трансмиттента также открывается наследство, но уже принадлежавшее лично ему. Поэтому для его наследников открывается сразу два (а иногда и три) разных наследства: одно переходит к ним в порядке наследственной трансмиссии, а другое - по закону или по завещанию (либо по обоим из этих оснований одновременно).

Причем круг наследников, призываемых в порядке наследственной трансмиссии, может отличаться от того круга, который наследует собственное имущество трансмиттента. Так, если трансмиттент завещал лишь часть своего имущества, право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии возникнет только у наследников по закону.

В соответствии с п. 1 ст. 1156ГК РФ право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссиине входит в состав наследства трансмиттента.

Чтобы разобраться в этом законодательном положении, приведем пример. К наследованию по завещанию призваны сын и брат наследодателя. Через два месяца после открытия наследства брат завещателя умер, в связи с чем право на принятие наследственного имущества (в порядке наследственной трансмиссии) перешло к его жене - единственной наследнице первой очереди. Однако, если и она умрет, не успев воспользоваться этим правом, доля ее мужа в наследстве "вернется" к сыну наследодателя. Иными словами, в этом случае наступят те же последствия, что и при отпадении наследника. Если же трансмиссаров было несколько (например, у брата наследодателя были жена и дети), то доля умершего трансмиттента перейдет к другим его наследникам первой очереди.

Для того чтобы принять наследство в порядке наследственной трансмиссии, нужно совершить те же действия, что и в отношении любого другого наследства: подать заявления нотариусу, осуществить фактическое принятие наследства.

При этом действует общий шестимесячный срок, исчисляемый со дня смерти наследодателя. В то же время ст. 1156ГК РФ предусматривает: если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.

Более того, наследники умершего наследника (трансмиссары), пропустившие срок принятия наследства, могут восстановить его в судебном порядке, если суд найдет уважительными причины пропуска срока.

Напомним, что право наследника на обязательную долю в наследстве в порядке наследственной трансмиссии не переходит.

Можно ли отказаться от наследства?

Наследник вправе отказаться от наследства:

1) в пользу других лиц;

2) без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.

Юристы называют первый вид отказа адресным(илинаправленным), а второй -абсолютным.

При наследовании выморочного имуществаотказ от наследстване допускается. Такое имущество в силу закона принадлежит соответствующим муниципальным образованиям, Российской Федерации или субъектам РФ. Поэтому они обязаны оформить принятие этого имущества в любом случае.

Даже если наследник уже принял наследство, он вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства.Это правило является новеллой; по ранее действовавшему законодательству наследник, подавший заявление о принятии наследства, лишался возможности отказаться от него. Теперь в соответствии сп. 2 ст. 1157ГК РФ наследник независимо от того, каким способом он принял наследство, может отказаться от него в пределах вышеназванного срока.

Можно ли отказаться от наследства по истечении срока, установленного для его принятия? Только в случае, если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными (п. 2 ст. 1157ГК РФ). Сказанное свидетельствует о том, что отказ от наследства, принятого путем подачи нотариусу заявления, недопустим за пределами срока, установленного для его принятия.

Отказ от наследства несколько отличается от его непринятия. Дело в том, что наследник, не принявший наследства в срок, может (при определенных условиях) принять его и по истечении срока. Что же касается отказа от наследства, то он в соответствии с п. 3 ст. 1157ГК РФ не может быть впоследствии ни изменен, ни взят обратно. Это значит, что ГК РФ закрепилпринцип бесповоротности отказа от наследства.

Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием. Кроме того, напомним, невозможен отказ от части причитающегося наследнику наследства. Однако, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Отказаться от наследства от имени малолетних, а также от имени лиц, признанных недееспособными, вправе их законные представители (родители, усыновители, опекуны). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также лица, ограниченные в дееспособности, могут отказаться от наследства сами, но с согласия своих законных представителей.

Кроме того, закон требует предварительного согласия органов опеки и попечительства на отказ от наследстваот имени указанных лиц.

На практике возможны случаи, когда отказ от наследства совершен под влиянием угроз, физического или психического насилия, в состоянии, когда человек не контролировал своих действий, и т.д. В подобных случаях отказ, как и всякая сделка (а отказ от наследства является односторонней сделкой), будет признан недействительным.

В пользу кого наследник может отказаться от наследства?

Отказ от наследства, напомним, бывает абсолютным и адресным. О первом было сказано выше. Далее - об отказе адресном(илинаправленном).

В соответствии со ст. 1158ГК РФнаследник вправе отказаться от наследства в пользу:

1) наследников по завещанию;

2) наследников по закону любой очереди;

3) лиц, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.

Единственное условие, которое при этом выдвигает законодатель, - перечисленные лица не должны быть лишены наследства; в противном случае отказ в их пользу недопустим.

Если последствием абсолютного отказа является пропорциональное приращение долей всех наследников,принявших наследство, то последствие направленного -переход долиотказавшегося наследника в пользу тех лиц (лица), которых он назовет в своем заявлении нотариусу.

Закон называет три случая, когда направленный отказ невозможен.

Во-первых,если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам. Такой запрет объясняется тем, что воля завещателя приоритетна. Если же кто-либо из указанных в завещании лиц передаст свою долю другому наследнику, это явно исказит волю завещателя, поскольку изменит соотношение долей.

Во-вторых,невозможен направленный отказ от обязательной доли в наследстве. Как известно, право на обязательную долю - это исключительное личное право, предоставленное законом определенному кругу лиц.

В-третьих,отказ не может быть адресным, если наследнику, который отказался от наследства, подназначен другой наследник.

Каковы способы отказа от наследства?

Порядок отказа от наследства изложен в ст. 1159ГК РФ. Он совершается путем подачи нотариусу по месту открытия наследства (или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство) заявления об отказе от наследства.

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в том же порядке, что и подпись на заявлении о принятии наследства.

Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенности не требуется.

Как видим, процедура принятия наследства и процедура отказа от него идентичны.

Непринятие наследства влечет те же последствия, что и абсолютный отказ от него.

Можно ли отказаться от получения завещательного отказа?

Завещательный отказ, напомним, это особый вид распоряжения наследодателя, которым он обязывает своих наследников совершить в пользу определенного лица (лиц) - отказополучателя какое-либо конкретное действие имущественного характера (передать вещь, предоставить в пользование квартиру, оказать услугу и т.п.).

От получения завещательного отказа, как и от всякого завещательного распоряжения, можно отказаться. Очевидно, такой отказ можно заявить в письменной форме нотариусу по месту открытия наследства в том же порядке, что и отказ от наследства.

При этом законодатель подчеркивает: "...отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается" (п. 1 ст. 1160ГК РФ). Таким образом, данный отказ может быть толькоабсолютным.

Возможно ли непринятие завещательного отказа в пассивной форме, т.е. без подачи заявления в нотариальные органы? Законодательство этого не запрещает. Так, отказополучатель может просто не взять вещь, которую ему должен передать наследник, уехать из квартиры, которая должна быть предоставлена в его пользование, не пустить наследников (нанятых ими специалистов) в жилое помещение, которое они должны отремонтировать по распоряжению наследодателя. В любом случае по истечении трех лет со дня открытия наследства отказополучатель утрачивает право требовать исполнения завещательного отказа.

Из сказанного следует, что завещательный отказ, не принятый в пределах трех лет, теряет силу, а наследники освобождаются от обязанности его исполнить.

Таким образом, последствия активного и пассивного непринятий завещательного отказа одинаковы; различаются только сроки их наступления.

Это особенно важно, когда в завещании указан подназначенный отказополучатель, который, как известно, вправе получить завещательный отказ только при условии, что его по каким-либо причинам не принял первоначальный отказополучатель. Понятно, что при пассивной форме непринятия подназначенный отказополучатель будет вынужден ждать истечения трехлетнего срока с момента открытия наследства.

В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право принять или не принять завещательный отказ не зависитот его права принять наследство или отказаться от него.

Например, наследодатель завещал свою квартиру супруге и их общему сыну, а дачу - только сыну. Одновременно он возложил на сына обязанность предоставить своей матери пожизненное право пользования этой дачей. От того, примет ли она данный завещательный отказ, т.е. будет ли пользоваться дачей, никоим образом не зависит ее принятие (отказ от принятия) завещанной квартиры, и наоборот. То же касается остального наследственного имущества.

Что такое приращение наследственных долей?

Под приращением наследственных долей понимается их увеличение в том случае, когда кто-либо из наследников "отпадает" от наследства.

Закон (ст. 1161ГК РФ) приводитисчерпывающий переченьтаких случаев:

1) непринятие наследства (это и неподача нотариусу заявления, и отсутствие действий по фактическому принятию наследства);

2) отказ от наследства без указания лица, в пользу которого этот отказ совершен;

3) отсутствие права наследовать или отстранение от наследования недостойных наследников;

4) утрата права наследования вследствие недействительности завещания.

Далее ст. 1161ГК РФ закрепляетобщее правило:часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит кнаследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Это правило действует при одном из двух условий:

1) завещания нет вообще;

2) завещана только часть имущества.

Если же завещано все наследственное имущество, доля отпавшего наследника переходит к остальным наследникам по завещаниюпропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное.

Таким образом, завещатель вправе по своему усмотрению определить порядок приращения доли отпавшего наследника. Однако при буквальном толковании закона получается, что это право охватывает лишь случаи, когда завещано все наследственное имущество.

Такое толкование противоречит принципу свободы завещания, сформулированному в ст. 1119ГК РФ. Поэтому очевидно, что наследодатель вправе распорядиться долей отпавшего наследника и в том случае, когда завещает часть своего имущества. Другое дело, если он этим правом не воспользуется; тогда действует общее правило о пропорциональном приращении долей наследников по закону.

Во всех ли случаях отпадение одних наследников влечет приращение наследственных долей других? Разумеется, нет, поскольку завещатель может использовать свое право подназначения наследника именно на такой случай.

Исходя из этого закон предусматривает: правила о приращении долей не применяются, если наследнику, который отказался от наследования или отпал по иным причинам, подназначен другой наследник (п. 2 ст. 1161ГК РФ).

Если же подназначенный наследник от своей доли откажется, действует общее правило: эта доля переходит к наследникам в порядке приращения наследственных долей.

То же происходит в случае, когда лицо, в пользу которого наследник отказался от наследственного имущества, в свою очередь, откажется его принять.

Что такое свидетельство о праве на наследство?

Свидетельство о праве на наследство - это документ, удостоверяющий право наследников на конкретное имущество наследодателя (завещателя). Оно выдается по месту открытия наследства нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать такое нотариальное действие.

Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому из них в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на отдельные его части.

Этот документ выдается при наличии следующих условий:

1) отсутствия спора между наследниками по закону или по завещанию;

2) представления всех необходимых документов;

3) принятия наследства.

При наличии спора (а также при отсутствии необходимых документов) право на наследство признается в судебном порядке. Напомним, что решение суда в подобных случаях полностью заменяет свидетельство о праве на наследство.

На основании указанного решения суда или свидетельства о праве на наследство подтверждаются все наследственные права на имущество, принадлежавшее наследодателю. Например, наследник может, представив один из названных документов, произвести регистрацию прав на это имущество, распорядиться им, а также истребовать его, если наследственное имущество находится у третьих лиц.

В соответствии с Основами законодательства о нотариате свидетельства о праве на наследство выдают нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах. И только при отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение этого нотариального действия поручается одному изнотариусов, занимающихся частной практикой(ст. 36).

При этом на практике, поскольку численность государственных нотариальных контор все время сокращается, дело обстоит несколько иначе. При отсутствии в крупных нотариальных округах государственных нотариальных контор выдача свидетельств о праве на наследство (как и ведение наследственных дел) поручается не одному, а нескольким либо всем нотариусам, занимающимся частной практикой в соответствующем нотариальном округе.

Например, в г. Москве введена единая информационная система наследственных дел, действующая по компьютерной программе "Наследство без границ". Наследник вправе обратиться к любому нотариусу, и если тот (с помощью данной программы) убедится, что другим нотариусом г. Москвы наследственное дело не заводилось, то открывает дело и в дальнейшем оформляет все наследственные права.

Должностные лица консульских учреждений Российской Федерациивыдают свидетельства о праве на наследство граждан России, постоянно проживавших за границей. И лишь в том случае, когда по закону государства пребывания консула оформление наследственных прав относится к исключительной компетенции этого государства, свидетельство выдается местными органами исполнительной власти.

Действуют в данной сфере и международные договоры Российской Федерации. Так, согласно ст. 48Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения того государства - участникаКонвенции, на территории которого имел место жительства наследодатель в момент своей смерти, а в отношении недвижимого имущества - учреждения того государства-участника, на территории которого находится имущество.

В Договоремежду Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 1996 г. <1> в отношении движимого имущества закреплено иное правило: по вопросам его наследования компетентны органы той стороныДоговора, гражданином которой был наследодатель в момент смерти; когда все движимое имущество, оставшееся после смерти гражданина одной стороны данного Договора, находится на территории другой стороны Договора, то по ходатайству наследника, если с этим согласны все известные наследники, производство по делу о наследовании ведет орган этой стороны.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2002. N 7. Ст. 634.

Может ли быть выдано дополнительное свидетельство, если впоследствии выявится наследственное имущество, не зафиксированное в первом свидетельстве? Да, такие свидетельства могут быть выданы неоднократно; при этом в каждом случае необходимо подавать соответствующее заявление.

На выдачу свидетельства о праве на наследство, в том числе дополнительного, установлен нотариальный тарифв размере, равном размеру государственной пошлины (ст. 22Основ законодательства о нотариате). Так, за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя уплачивается государственная пошлина в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. руб., а всем остальным наследникам - 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн. руб. (пп. 22 п. 1 ст. 333.24Налогового кодекса РФ).

В то же время Налоговый кодексРФ установилряд льгот при уплате государственной пошлиныза выдачу свидетельства о праве на наследство. Эти льготы действуют и в отношении нотариального тарифа при выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусом, занимающимся частной практикой (ст. 22Основ законодательства о нотариате).

За выдачу свидетельства о праве на наследство должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации уплачивается консульский сборв размере 1% стоимости наследуемого имущества на момент открытия наследства, но не более 4500 долл. США (пп. 13 п. 7Тарифа консульских сборов Российской Федерации, взимаемых за пределами территории Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства иностранных дел РФ от 4 февраля 2009 г. N 1145 <1>).

--------------------------------

<1> Российская газета. 2009. 24 марта.

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования,был отменен (ст. 1Федерального закона от 1 июля 2005 г. N 78-ФЗ "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения") <1>. Он не взимается, когда свидетельство о праве на наследство выдано после 1 января 2006 г. независимо от времени открытия наследства.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2005. N 27. Ст. 2717.

В то же время нотариус обязан сообщить о выдаче свидетельства о праве на наследство в налоговые органы. Так, насчет выдачи свидетельства о праве на наследство на имя несовершеннолетнего или недееспособного наследника нотариус сообщает органу опеки и попечительства по месту жительства такого наследника для охраны его имущественных интересов (ст. 71Основ законодательства о нотариате).

Отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство можно обжаловать в судебном порядке. Споры, возникающие по этому поводу между наследниками, также рассматриваются в суде - в порядке искового производства.

Если наследник, принявший наследство, умер, не получив свидетельства о праве на наследство, копия наследственного дела, в котором умерший выступал наследником, передается нотариусу, ведущему наследственное дело, в котором умерший является наследодателем (п. 19 разд. IМетодических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты, протокол N 02/07 от 27 - 28 февраля 2007 г.).

В какие сроки выдается свидетельство о праве на наследство

и в каких случаях его выдача приостанавливается?

В соответствии с п. 1 ст. 1163ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается (по общему правилу) наследникам в любое времяпо истечении шести месяцев со дня открытия наследства.Данное правило обусловлено тем, что общий срок принятия наследства - шесть месяцев со дня его открытия.

В то же время закон допускает возможность выдачи свидетельства и раньше этого срока.

При наследовании как по закону, так и по завещанию оно может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства,если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется (п. 2 ст. 1163ГК РФ).

Эта норма закона действует только при полной убежденности нотариуса в отсутствии других наследников (например, умирает один из бездетных супругов, родителей которого давно нет в живых).

Отказ нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство досрочно нельзя оспорить в суде, поскольку это право, а не обязанность нотариуса. В то же время свидетельство может быть выдано досрочно по решению суда (п. 11 гл. 1 разд. IXМетодических рекомендаций по оформлению наследственных прав).

Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается в двух случаях:

1) по решению суда;

2) при наличии зачатого, но еще не родившегося ребенка.

Под решением суда в данном случае понимается постановление или определение суда, который рассматривает дело, связанное с наследственным правопреемством после смерти наследодателя.

Если же суд выносит решение о признании права на наследство, необходимость в нотариальном свидетельстве отпадает, поскольку судебное решение, принятое по существу, заменяет данное свидетельство.

Другое дело, когда до получения постановления (определения) суда заинтересованное лицо заявит нотариусу о наличии спора. В подобных ситуациях выдача свидетельства о праве на наследство не приостанавливается, а может быть отложена на срок не более 10 дней (ст. 41Основ законодательства о нотариате).

Статья 41Основ законодательства о нотариате дает возможность отложить выдачу свидетельства о праве на наследство и на более длительный срок - до одного месяца при необходимости истребования дополнительных сведений, а также в случаенаправления на экспертизу документов, требующихся для выдачи указанного свидетельства.

Что такое общая собственность наследников?

Закон допускает возможность того, что имущество находится в собственности двух и более лиц. В этом случае у них возникает право общей собственности. Если имущество находится в общей собственности с определением доли каждого собственника, то это - долевая собственность, если без определения таких долей, то - совместная собственность.

Что касается наследственного имущества, то оно может перейти только в общую долевую собственность.Статья 1164ГК РФ определяет два случая, когда это происходит:

1) при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам;

2) при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания конкретного имущества, наследуемого каждым из них.

Очевидно, в данный перечень следует включить и лиц, которые получают обязательную долю в наследстве, хотя они и не названы в завещании.

При этом наследственное имущество поступает в общую долевую собственность наследников со дня открытия наследства,а не со дня его принятия. Иными словами, они именно со дня смерти наследодателя сообща обладают всеми правами на данное имущество и несут все обязанности, в том числе риск его случайной гибели.

Что включается в понятие такой собственности?

Во-первых,владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности. Эти правомочия осуществляются по соглашению между всеми ее участниками, а при недостижении согласия - в порядке, установленном судом. Каждый из участников такой собственности имеет право получить в свое владение и пользование часть общего имущества, соразмерную его доле, а при невозможности такого предоставления - требовать от других участников, владеющих и пользующихся общим имуществом, которое приходится на его долю, соответствующей компенсации (ст. 247ГК РФ).

Во-вторых,распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности. Оно также осуществляется по соглашению между всеми участниками. В то же время каждый из них вправе по своему усмотрению (т.е. без согласования с другими наследниками) продать, подарить, завещать, отдать в залог либо иным образом распорядиться своей долей (ст. 246ГК РФ). Однако возмездное отчуждение доли (например, продажа) возможно только с соблюдением права преимущественной покупки доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях (п. 1 ст. 250ГК РФ). Это право имеют все остальные наследники - участники данной долевой собственности. И только в случае, если все они откажутся от приобретения или не приобретут долю в праве собственности в течение определенного срока (для недвижимости - месяц, для движимого имущества - 10 дней) со дня извещения, наследник вправе продать свою долю любому другому лицу.

Нарушение преимущественного права покупки дает любому другому наследнику - участнику долевой собственности право требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя (п. п. 2и3 ст. 250ГК РФ).

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними (ст. 248ГК РФ). Расходы, связанные с содержанием этого имущества, распределяются между участниками соразмерно их долям. Это правило касается налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также издержек по его содержанию и сохранению (ст. 249ГК РФ).

Кредитор наследника - участника долевой собственности (при недостаточности у него другого имущества) может предъявить требование о выделе доли должника в общем имуществе, чтобы затем обратить на нее взыскание (ст. 255ГК РФ). Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против этого возражают остальные участники долевой собственности, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным участникам общей собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга. В случае отказа остальных наследников - участников долевой собственности от приобретения этой доли закон предоставляет кредитору право требовать по суду обращения взыскания на долю наследника-должника в праве общей собственности путем ее продажи с публичных торгов.

Как производится раздел наследства?

Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашениюмежду ними. В таком же порядке каждый наследник вправе выделить свою долю в имуществе, которое находится в общей долевой собственности нескольких наследников.

Так, распределяя наследственное имущество в натуре, наследники по общему согласию могут отойти от размера долей, причитающихся им по закону или по завещанию. Если же соглашение не достигнуто, спор должен рассматриваться в судебном порядке.

К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров (п. 1 ст. 1165). В частности, несоблюдение сторонами простой письменной формы сделки лишает их - при наличии спора - возможности ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, но не лишает права приводить письменные и иные доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (ст. 162ГК РФ). Несоблюдение нотариальной формы сделки, а в случаях, установленных законом, и несоблюдение требований о ее государственной регистрации влечет ничтожность сделки (п. 1 ст. 165ГК РФ).

Таким образом, наследники, составляя соглашение о разделе наследства, должны под угрозой недействительности сделки позаботиться о соблюдении ее необходимой формы, обязательность которой, как вытекает из сказанного, может основываться и на непосредственном указании закона, и на соглашении сторон.

Кроме того, соглашение о разделе наследства может быть признано недействительным, если нарушены иные требования закона (например, к участию в разделе не привлечен орган опеки и попечительства в тех случаях, когда это необходимо, - ст. 1167ГК РФ). Вст. ст. 168-179ГК РФ перечислены и другие основания недействительности сделок (нарушение основ правопорядка, заключение мнимой или притворной сделки, а также сделки с применением угроз, физического или психического насилия и проч.).

Закон не устанавливает каких-либо общих правил, определяющих порядок и сроки заключения подобных соглашений, не считая двух следующих.

Во-первых,это императивный запрет на раздел наследства до рождения насцитуруса, т.е. ребенка, зачатого еще при жизни наследодателя (см. ответ на следующий вопрос).

Во-вторых,это правилап. 2 ст. 1165ГК РФ; в соответствии с ними соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи свидетельства о праве на наследство.

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании:

- этого соглашения и ранее выданного свидетельства о праве на наследство;

- только этого соглашения, когда права наследников на недвижимое имущество были зарегистрированы до его заключения.

Эта норма вводит, таким образом, законодательный приоритет соглашения наследниковнад свидетельством о праве на наследство. Сказанное подтверждается и правиломп. 3 ст. 1165ГК РФ, который гласит: "Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства".

Судебная практика, решая вопросы о разделе наследственного имущества, о выделении наследственной доли, нередко сталкивается с двумя проблемами.

Первая проблемазаключается в невозможности раздела соответствующего имущества. Невозможность раздела может быть физической или юридической. Физическая невозможность означает, что имущество не может быть разделено без несоразмерного ущерба. При этом под несоразмерным ущербом понимается невозможность использования имущества по целевому назначению, существенное ухудшение его технического состояния либо снижение материальной или художественной ценности (например, коллекция картин, монет, библиотеки), неудобство пользования и т.п. (см.п. 35Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации") <1>.

--------------------------------

<1> Вестник ВАС РФ. 1996. N 9.

Юридическая невозможность означает установленный законом запрет на раздел определенного имущества (например, п. 2 ст. 258ГК РФ запрещает раздел земельного участка и средств производства крестьянского (фермерского) хозяйства). В подобных случаях наследник вправе получить стоимость своей доли.

Вторая проблема- невозможность соразмерного раздела, при которой выделяемая в натуре часть имущества несоразмерна доле наследника в праве общей собственности, т.е. либо слишком мала, либо слишком велика. Соответственно, в первом случае наследник имеет право на выплату компенсации, а во втором такую компенсацию должен заплатить он остальным участникам долевой собственности.

Важно знать, что полная или частичная замена выдела в натуре на денежную (или иную) компенсацию допускается только с согласиясоответствующего наследника.

Закон называет три условия, при совокупности которых такого согласия не требуется:

1) доля наследника в общем имуществе незначительна;

2) эта доля не может быть реально выделена;

3) данный наследник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества.

В подобных случаях суд может и при отсутствии согласия наследника обязать остальных наследников - участников долевой собственности выплатить ему компенсацию.

Как охраняются интересы ребенка при разделе наследства?

Как известно, наследственное законодательство охраняет интересы не только уже родившихся детей, но и зачатых при жизни наследодателя.

При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождениятакого наследника (ст. 1166ГК РФ).

При этом не родившийся наследник - насцитурус - не признается субъектом права. Закон лишь приостанавливает раздел наследства до момента его рождения, т.е. до того времени, когда такой субъект появится.

Если ребенок родится живым, раздел наследственного имущества будет производиться с учетом приходящейся на него доли, если же этого не произойдет, имущество будет разделено между теми наследниками, которые находились в живых к моменту открытия наследства, т.е. по общим правилам.

Кроме того, ГКРФ обязывает соблюдать в процессе раздела имущества с учетом доли указанного наследника нормуст. 37ГК РФ о правомочиях родителей (усыновителей, опекунов) в отношении своих детей (см. ответ на следующий вопрос).

Важно знать, что раздел наследства, совершенный до рождения наследника, зачатого при жизни наследодателя, признается ничтожной сделкой в силу ст. 168ГК РФ.

Как охраняются законные интересы несовершеннолетних,

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан

при разделе наследства?

Закон уделяет особое внимание защите интересов лиц, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут понимать значения своих действий или руководить ими.

В соответствии со ст. 1167ГК РФ при наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правилст. 37ГК РФ. Это значит, что от имени таких лиц действуют ихзаконные представители- родители (усыновители), опекуны и попечители.

К совершению сделок, влекущих раздел имущества несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, в том числе раздел наследственного имущества, должны быть привлечены органы опеки и попечительства.Дело в том, что без предварительного согласия этих органов родители (усыновители) и опекуны не вправе совершать, а попечители - давать согласие на совершение подобных сделок.

В соответствии с ч. 3 ст. 21Закона об опеке и попечительстве предварительное разрешение органа опеки и попечительства (или отказ в выдаче такого разрешения) должно быть предоставлено законным представителям в письменной форме не позднее чем через 15 дней с момента подачи заявления. Отказ органа опеки и попечительства в выдаче такого разрешения должен быть мотивирован. И предварительное разрешение, и отказ в его выдаче могут быть оспорены в судебном порядке родителями (усыновителями), опекуном или попечителем, иными заинтересованными лицами, а также прокурором.

Закон (п. 3 ст. 37ГК РФ) запрещает участие родителей, иных законных представителей ребенка в совершении сделок с ним, за исключением передачи ему имущества в качестве дара или в безвозмездное пользование. Это значит, что, если в числе наследников есть не только несовершеннолетние дети, но и их родители, они не могут заключить соглашение о разделе, иные сделки в отношении наследства.

Рассмотрим такую ситуацию: после смерти наследодателя его квартира перешла к супруге и двум сыновьям, один из которых малолетний. Взрослый сын требует продать квартиру, чтобы разъехаться, однако мать не может подписать соответствующие документы одновременно и от своего имени, и от имени несовершеннолетнего сына.

На практике интересы детей в подобных случаях представляет орган опеки и попечительства.

Аналогичным образом закон защищает интересы граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

Кто имеет преимущественное право на неделимую вещь

при разделе наследства?

Неделимой называется вещь, раздел которой невозможен без изменения ее назначения (абз. 1 ст. 133ГК РФ). Например, невозможно разделить автомобиль, концертный рояль.

Судебная практика признает неделимыми и такие вещи, раздел которых в натуре хотя и возможен, однако влечет существенное ухудшение их технического состояния либо снижение материальной или художественной ценности (например, коллекция картин, монет, библиотеки), неудобство пользования и т.п. (см. п. 35Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8).

Сюда следует отнести и однокомнатную квартиру, другое жилье, раздел которого невозможен или весьма затруднен.

Гражданский кодекс РФ (ст. 1168)называеттри категории наследников, которые имеют преимущественное право на неделимую вещь.

Во-первых,это наследник, который обладал совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь. При разделе наследства он имеет преимущественное право на получение - в счет своей наследственной доли - этой вещи перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности,независимо от того, пользовались они указанной вещью или нет.

Данное правило относится и к жилому помещению, раздел которого в натуре невозможен. Наследник, обладавший вместе с наследодателем правом общей собственности на такое жилье, имеет преимущественное право на его получение (в счет своей наследственной доли) перед всеми другими наследниками, в том числе и перед теми, кто проживал в нем ко дню открытия наследства, даже если они не имеют иного жилья.

Во-вторых,это наследник, который хотя и не был участником общей с наследодателем собственности на неделимую вещь, однако постоянно пользовался ею.

При этом наследник имеет преимущественное право, если:

- он пользовался неделимой вещью вплоть до открытия наследства, а не когда-либо в прошлом;

- такое пользование было постоянным.

Например, если речь идет об автомобиле, то наличия доверенности на управление им, выданной наследодателем, недостаточно. Необходимо фактическое и постоянное пользование автомобилем на основании доверенности вплоть до момента смерти наследодателя.

Данное право дает преимущество перед теми наследниками, которые:

- не пользовались неделимой вещью;

- не были участниками общей собственности на нее вместе с наследодателем.

Так, если автомобиль был общей собственностью супругов, один из которых умер, а сын управлял им по доверенности, у него не будет преимущественного права на этот автомобиль перед пережившим супругом.

В-третьих,это наследник, проживавший внеделимом жилом помещении наследодателяко дню открытия наследства, если у него нет другого жилья. Такой наследник имеет преимущественное право на получение данного жилья (в счет своей наследственной доли) перед теми наследниками, которые не являются сособственниками этого имущества.

Вопрос о возможности раздела спорного жилого помещения должен решаться судом с учетом конкретных обстоятельств, поскольку законодательство не содержит по этому поводу каких-либо конкретных критериев.

Некоторые критерии разработаны судебной практикой, например, раздел квартиры в натуре допустим, когда:

- приходящаяся на истца доля жилой площади позволяет выделить ему изолированное жилое помещение, состоящее из одной или нескольких комнат;

- имеется техническая возможность передачи соответствующему наследнику изолированной части не только жилых, но и подсобных помещений.

В соответствии с ч. 1 ст. 127Жилищного кодекса РФ раздел жилого помещения в доме жилищного кооператива допускается в случае, если каждому из лиц, имеющих право на пай, "может быть выделено изолированное жилое помещение или имеется техническая возможность переустройства и (или) перепланировки неизолированных помещений в изолированные жилые помещения".

Как будет решаться вопрос о преимущественном праве

на неделимую вещь, если одним и тем же критериям отвечает

несколько наследников? Например, если в квартире

наследодателя проживали на день открытия наследства

два его сына, у которых нет другого жилья;

если оба пользовались его автомобилем

практически равное количество времени?

Очевидно, подобные вопросы должен рассматривать суд с учетом их профессионального статуса, имущественного и семейного положения и проч.

Срок исковой давностипо таким делам - три года со дня открытия наследства (абз. 2 ст. 1164ГК РФ).

Важно понимать, что предусмотренное законом преимущественное право наследования неделимых вещей действует только в следующих случаях:

- при наследовании по закону, т.е. при отсутствии завещания;

- если завещание есть, но оно определяет только идеальные доли имущества, причитающегося каждому из наследников, без указания конкретных вещей, которые к ним переходят.

Кто имеет преимущественное право

на предметы домашней обстановки и обихода?

В соответствии со ст. 1169ГК РФ наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем,имеет при разделе наследства преимущественное право на получение предметов обычной домашней обстановки и обихода. Эти предметы он может получить в счет своей наследственной доли.

Положение о преимущественном праве на предметы обычной домашней обстановки и обихода действует (как и преимущественное право на неделимую вещь) только в том случае, если наследодатель не завещал их конкретным наследникам.

Как в данном случае решается вопрос

о преимущественном праве при наличии среди них

нескольких наследников, проживавших

на день открытия наследства совместно с наследодателем?

Применительно к случаю, когда условиям наделения преимущественным правом отвечает не один, а несколько наследников, очевидно, предметы обычной домашней обстановки и обихода должны распределяться между наследниками пропорциональноих наследственным долям, если они не придут к другому соглашению по этому вопросу.

Каким образом устраняется несоразмерность

между получаемым наследственным имуществом

и наследственной долей?

Вполне вероятно, что стоимость неделимой вещи (или предмета домашней обстановки), полученной одним из наследников по преимущественному праву, превысит стоимость его доли в наследственном имуществе.

В соответствии с п. 1 ст. 1170ГК РФ такаянесоразмерность устраняется:

- передачей остальным наследникам другого имущества из состава наследства;

- предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы.

Упоминание в законе об "иной компенсации" предполагает, что несоразмерность раздела может быть компенсирована и таким имуществом, которое не входитв состав наследства. Так, наследник, получивший неделимую квартиру на основании преимущественного права на нее, может компенсировать разницу между стоимостью этой квартиры и его наследственной долей, передав другим наследникам собственные деньги, ценные бумаги, любое другое имущество.

При этом в случае реализации преимущественного права на неделимую вещь выбор между получением имущества в натуре и денежной компенсацией принадлежит наследникам, имеющим право на эту компенсацию.

Что касается несоразмерности, возникшей в результате реализации преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода, то она может быть денежной и без согласиянаследника, которому выплачивается.

Законодатель предоставляет наследникам право договориться о сроке выплаты компенсации несоразмерности имущества, получаемого ими в натуре, с причитающейся им в соответствии с законом или завещанием наследственной долей. Одновременно он устанавливает, что при отсутствии договоренности выплата компенсаций должна предшествовать реализации преимущественного права.

Таким образом, если соглашение между наследниками не будет достигнуто, спор о разделе наследства, включая сроки предоставления соответствующих компенсаций, будет рассматривать суд. При этом ему необходимо обязать наследников, обладающих преимущественным правом на неделимую вещь (предметы домашней обстановки), выплатить компенсацию другим наследникам до реализациисвоего преимущественного права.

Важно знать, что в случаях, когда необходимость выплаты компенсации не связана с реализацией преимущественного права, суд, устанавливая сроки предоставления компенсации, должен руководствоваться не этими правилами, а имущественным положением наследников, размерами компенсации и ее формами.

Что такое охрана наследства и управление им?

С момента открытия наследства и до того времени, когда оно будет принято, наследственное имущество требует охраны, а в ряде случаев - и управления (предприятие, доля в уставном капитале, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, ценные бумаги и проч.).

Поэтому исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства принимают меры, указанные в ст. ст. 1172и1173ГК РФ, и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им (см. также ответы на ряд следующих вопросов).

Меры по охране наследства - это в первую очередь опись имущества и передача его на хранение.Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни передаются на хранение в банк.

Если в состав наследства входит имущество, которое требует управления, нотариус (либо исполнитель завещания - душеприказчик) заключает договор доверительного управления этим имуществом.

В соответствии с п. 2 ст. 1171ГК РФнотариус принимает меры по охране и управлению наследством на основании заявления:

- одного или нескольких наследников;

- исполнителя завещания (душеприказчика);

- органа местного самоуправления;

- органа опеки и попечительства;

- других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества (например, родителей несовершеннолетних наследников).

В случае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает эти меры по согласованию с исполнителем завещания (душеприказчиком). Так, производить опись наследственного имущества вправе только нотариус. Однако он обязан известить душеприказчика о днеиместеэтого нотариального действия, чтобы тот мог присутствовать в ходе его производства.

Срок, в течение которого нотариус должен начать осуществление мер, необходимых для охраны и управления наследством, законодательно не регламентирован, однако нотариальная практика исходит из того, что нотариус приступает к принятию необходимых мер, как правило, не позднее трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

Исполнитель завещанияпринимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников. Эти меры устанавливаются для защиты интересов наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц. К последним закон относит главным образом кредиторов наследодателя.

В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лицаобязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Так, в соответствии сч. 5 ст. 26Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" <1> справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельца выдаются нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492.

Какие учреждения, другие юридические лица, кроме банков, обязаны сообщать нотариусу об имуществе, оставшемся после смерти наследодателя? Это в первую очередь налоговые органы, органы юстиции и внутренних дел, таможенные органы.Они не вправе игнорировать запросы нотариусов, в том числе при открытии наследства.

Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для вступления наследников во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев. И только в случаях, когда закон предусматривает более длительные сроки принятия наследства (например, при наследовании по представлению), сроки охраны и управления увеличиваются и составляютдевять месяцевсо дня открытия наследства.

В отличие от этого душеприказчик осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение всего срока, необходимого для исполнения завещания.

Когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имуществапоручение об охранеэтого имущества и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу. Данный документ закон называет обязательным для исполнения. Отсюда следует, что неисполнение такого поручения влечет административную или дисциплинарную ответственность.

Как видим, закон наделяет нотариуса и душеприказчика разным кругом полномочий. Так, если заключать договоры хранения и доверительного управления может и нотариус, и душеприказчик, то запрашивать сведения об имуществе наследодателя, находящемся у других лиц, направлять поручение о принятии мер по охране и управлению наследством, а также производить опись наследственного имущества - только нотариус. Таким образом, при осуществлении целого ряда мер исполнитель завещания лишен возможности действовать самостоятельно и поэтому должен обращаться к нотариусу.

Как охраняется и управляется та часть наследства, которая находится за границей? По смыслу закона, право консула принимать меры к охране имущества, оставшегося после смерти гражданина России, не связано с поручением от нотариуса по месту открытия наследства (см. п. 2 ч. 1 ст. 38Основ законодательства о нотариате). Консул обязан принимать меры, направленные на защиту прав и интересов граждан России, в том числе меры по охране оставшегося после их смерти имущества, независимо от того, является ли местом открытия наследства соответствующее иностранное государство или в нем находится лишь часть наследства, открывшегося на территории России.

Как должен поступить нотариус в случае, когда ему стало известно о необходимости охранять оставшееся после смерти человека имущество, а заявление об этом не поступило ни от кого из заинтересованных лиц? Очевидно, когда наследство открыто, т.е. когда заведено наследственное дело, нотариус не только вправе, но и обязан принять все необходимые меры, указанные в законе.

О том, что меры по охране наследства прекращаются, нотариус обязан предварительно уведомить наследников, а если имущество переходит к государству, - соответствующий государственный орган (ч. 2 ст. 68Основ законодательства о нотариате).

В чем заключаются меры по охране наследства?

В соответствии со ст. 1172ГК РФдля охраны наследства нотариус:

1) производит опись наследственного имущества;

2) производит оценку этого имущества;

3) вносит наличные деньги на свой депозит;

4) передает на хранение банку валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги;

5) если стало известно, что в состав наследства входит оружие, уведомляет об этом органы внутренних дел;

6) передает остальное наследственное имущество (если оно не требует управления) по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам - другому лицу по своему усмотрению.

Когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен душеприказчик, хранение указанного имущества обеспечивает он - самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению душеприказчика.

Предусмотренный ГКРФ перечень не является исчерпывающим, при необходимости могут быть приняты и другие меры по охране наследственного имущества. Известно, например, что нотариус по месту открытия наследства может направить поручение нотариусу по месту нахождения части наследственного имущества в целях принятия мер по его охране. Сюда же следует отнести нотариальный запрос, направляемый банкам, иным организациям и учреждениям по поводу имущества, принадлежавшего наследодателю.

Что касается других действий нотариуса, то они являются подготовительными по отношению к мерам по охране наследства.Это:

1) оповещение об открытии наследства наследников, место нахождения которых нотариусу известно;

2) вызов наследников путем публикации извещения или сообщения об этом в средствах массовой информации;

3) принятие заявлений о принятии наследства или об отказе от наследства;

4) установление места открытия наследства;

5) выявление состава наследственного имущества;

6) установление наличия наследственного имущества по месту открытия наследства и его состава, а также установление иных мест нахождения такого имущества;

7) извещение наследников, исполнителя завещания и при необходимости органа опеки и попечительства о предстоящей описи наследственного имущества;

8) приглашение двух свидетелей, в присутствии которых должна производиться опись наследственного имущества;

9) если имущество в порядке наследования может перейти к государству, извещение об открытии наследства и о предстоящей описи наследственного имущества соответствующего государственного органа;

10) принятие предварительных мер по охране наследственного имущества: опечатание помещения, в котором оно находится, и т.п.

Каков порядок описи наследственного имущества?

Основной и необходимой мерой по охране наследства является опись имущества, без нее нельзя приступить ни к каким другим мерам по охране и управлению наследством.

Нотариус описывает наследство в присутствии двух свидетелей,отвечающих требованиямп. 2 ст. 1124ГК РФ. Это значит, чтов качестве свидетелей могут быть допущены любые граждане, кроме:

- тех, кто принимал участие в удостоверении завещания;

- тех, в чью пользу составлено завещание или сделан завещательный отказ (а равно супруг такого лица, его дети и родители);

- лиц, которые не могут адекватно засвидетельствовать процедуру описи (недееспособные, неграмотные и т.п.).

Опись, составленная без свидетелей, признается недействительной в судебном порядке, по жалобе любого заинтересованного лица.

Помимо свидетелей при производстве описи наследственного имущества могут присутствовать наследники, исполнитель завещания и (в случаях, когда среди наследников есть несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане) представители органа опеки и попечительства.

В акте описи наследства указываются:

1) фамилия, имя, отчество нотариуса, производящего опись; дата и номер приказа органа юстиции о назначении на должность нотариуса; нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы;

2) дата поступления сообщения о наследственном имуществе или заявления (поручения) о принятии мер к охране наследства;

3) дата, время и место производства описи; сведения о свидетелях и об иных лицах, присутствующих при описи;

4) фамилия, имя, отчество и последнее постоянное место жительства наследодателя; время его смерти и место нахождения описываемого имущества;

5) было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем, не нарушены ли пломба и печать;

6) подробная характеристика каждого из предметов описываемого наследственного имущества.

На каждой странице акта подводится итог количества описанных вещей и предметов (и их стоимости), а по окончании описи - общий итогколичества вещей и предметов (и их стоимости).

В акт описи должно быть включено все имущество (в том числе личные вещи наследодателя). Заявления физических и юридических лиц о принадлежности им отдельных вещей заносятся в акт описи, а заинтересованным лицам разъясняется порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи.

Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах. Все экземпляры подписываются нотариусом, свидетелями и иными лицами, присутствовавшими при производстве описи.

При необходимости передачи наследственного имущества на хранение или в доверительное управление на акте указываются сведения о том, кому вверяется описанное имущество, и делается отметка, что он предупрежден об ответственностиза растрату, отчуждение, сокрытие и незаконную передачу имущества, подвергнутого описи.

Если опись имущества невозможна(например, наследники, проживавшие совместно с наследодателем, против этого возражают), нотариус составляет акт об отказе его предъявить. Если имущество, подлежащее описи, отсутствует (вывезено наследниками, другими лицами), об этом также должен быть составлен акт. При этом заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском об истребовании наследственного имущества.

Если при описи обнаружены наличные деньги, они, повторим, вносятся в депозит нотариуса.

В чем заключается оценка, передача на хранение в банк

и другие меры по охране наследственного имущества?

Оценка наследственного имущества производится по соглашениюмежду наследниками и лишь в случае, когда этого потребует исполнитель завещания, наследник или представитель органа опеки и попечительства.

При отсутствии согласия между наследниками имущество оценивает независимый оценщик за счет заинтересованного лица,с последующим распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них имущества.

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" <1> в качестве оценщиков могут выступать физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность (ст. 4). В то же время есть объекты, оценивать которые вправе определенные структуры. Так,оценка жилых строений и жилых помещенийвозложена на государственные и муниципальные организации технической инвентаризации (см.Положениео государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13 октября 1997 г. N 1301 <2>).

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3813.

<2> СЗ РФ. 1997. N 42. Ст. 4787.

Обнаруженные при описи валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них, а также не требующие управления ценные бумаги нотариус передает на хранение банку по договору (п. 2 ст. 1172ГК РФ).

К валютным ценностямотносятся иностранная валюта и внешние ценные бумаги, кдрагоценным металлам- золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий и осмий), кдрагоценным камням- природные алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг и уникальные янтарные образования.

О заключении договора хранения перечисленных ценностей банк выдает нотариусу именной сохранный документ, предъявление которого является основанием для выдачи этих ценностей (п. 2 ст. 921ГК РФ).

Что касается обнаруженного в составе наследства оружия, тост. 20Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" <1> предусматривает: в случае смерти собственника гражданского оружия "до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими".

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681.

Наконец, имущество из состава наследства, для которого не установлен особый порядок хранения,нотариус передает (по договору хранения) наследникам либо другим лицам по своему усмотрению. Если в завещании назначен душеприказчик, то этими вопросами занимается он.

Расходы по хранению наследственного имущества распределяются между наследниками пропорционально их долям в этом имуществе.

Что такое доверительное управление

наследственным имуществом?

По договору доверительного управления одна сторона - учредитель управления передает другой стороне - доверительному управляющему на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется управлять этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица - выгодоприобретателя (п. 1 ст. 1012ГК РФ).

Это общее законодательное правило применимо и к наследственным отношениям. Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления, нотариус заключает такой договор в качестве учредителя доверительного управления.

Когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен душеприказчик, права учредителя доверительного управления принадлежат ему.

Почему вообще встает вопрос об управлении наследственным имуществом, если оно, как известно, принадлежит наследникам с момента открытия наследства? Дело в том, что правомочия собственника они приобретают только после принятия наследства, а для этого установлен срок - шесть месяцев с момента его открытия. Если же имущество требует государственной регистрации, то наследники смогут принять его еще позже (шесть месяцев плюс время, необходимое для регистрации).

Таким образом, нотариус или душеприказчик выступает учредителем управления в период отсутствия юридической определенности относительно того, кто из наследников примет наследство.

Каким имуществом, по мнению законодателя, необходимо управлять?Это:

- предприятие (как имущественный комплекс);

- отдельные объекты недвижимости;

- доли в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- ценные бумаги;

- права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами.

Нотариальная практика, помимо перечисленного, относит к такому имуществу жилой дом и домашний скот.

Особенности доверительного управления ценными бумагами изложены в Федеральном законеот 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" <1>. В соответствии с этимЗакономуправлять ими могут только профессиональные участники рынка ценных бумаг, т.е. юридические лица, которые осуществляют свою профессиональную деятельность на этом рынке.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1918.

В остальных сферах доверительного управления действуют только общие правила. Так, доверительный управляющий, осуществляя правомочия собственника в отношении переданного в его управление имущества, вправе совершать от своего имени любые фактические и юридические действия в интересах выгодоприобретателя (ст. 1012ГК РФ). Приобретенные в результате этого права включаются в состав имущества, а возникшие обязанности исполняются за счет соответствующего имущества (п. 2 ст. 1020ГК РФ).

Кто же указывается в договоре доверительного управления наследственным имуществом как выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого этот договор заключается? Если состав наследников определен, договор может указывать этих наследников. Если нет, то доверительное управление должно осуществляться в интересах учредителя управления - нотариуса или исполнителя завещания (душеприказчика).

Договор доверительного управления заключается в письменной форме. Кроме того, передача в доверительное управление недвижимости подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество (п. 2 ст. 1017ГК РФ).

К существенным условиям договора доверительного управленияГК РФ(п. 1 ст. 1016)относит:

1) состав имущества, передаваемого в доверительное управление;

2) наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которого осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя);

3) размер и форму вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором;

4) срок действия договора.

В то же время существуют некоторые особенности доверительного управления наследственным имуществом. Так, предельные размеры вознаграждения по такому договору устанавливает Правительство РФ (п. 6 ст. 1171ГК РФ). При этом закон допускает возможность безвозмездного исполнения обязанностей управляющего. Однако и в подобных случаях он имеет право навозмещение необходимых расходовнезависимо от того, имеются какие-либо доходы от управления имуществом или нет. Компенсация его расходов осуществляется до расчетов с кредиторами, но после возмещения затрат, вызванных болезнью и похоронами наследодателя (п. 2 ст. 1174ГК РФ).

Важно знать, что ответственность доверительного управляющего ограниченная. Так, он не отвечает за причиненные убытки, если докажет, что они произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя управления (п. 1 ст. 1022ГК РФ). Закон устанавливает также условия ответственности доверительного управляющего по сделке, совершенной им с нарушением установленных для него ограничений (п. 2 ст. 1022ГК РФ).

По общим правилам о доверительном управлении имуществом по окончании действия договора оно переходит к учредителю доверительного управления, если иное не предусмотрено этим договором. Очевидно, в отношении наследственного имущества в договоре следует предусмотреть, что по его окончании имущество переходит к наследникам.

Какие расходы возмещаются за счет наследства?

В соответствии с п. 1 ст. 1174ГК РФза счет наследства и в пределах его стоимости должны возмещаться:

1) необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя;

2) расходы на достойные похороны наследодателя, включая необходимые расходы на оплату места погребения;

3) расходы на охрану наследства и управление им;

4) расходы, связанные с исполнением завещания.

При этом закон не указывает, какие расходы следует считать необходимыми и что такое расходы на достойные похороны. Очевидно, следует учитывать соответствующие цены в данном регионе, национальные и местные обычаи, волеизъявление наследодателя, его социальный, имущественный статус и т.п. Так, расходы на достойные похороны должны включать затраты на оформление документов, перевозку тела и услуги морга, на оплату и доставку гроба и других предметов, необходимых для погребения, перевозку тела (останков) к месту захоронения (в крематорий), захоронение в соответствии с обычаями и традициями, расходы на оплату места погребения, изготовление и установку надгробия.

Требования о возмещении перечисленных расходовмогут быть предъявлены к наследникам, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. Если же имущество является выморочным, эти требования предъявляются к соответствующим публично-правовым образованиям.

Такие расходы возмещаются до уплаты долговкредиторам наследодателя ив пределах стоимостиперешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При этом:

- в первую очередьвозмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя;

- во вторую- расходы на охрану наследства и управление им;

- в третью- расходы, связанные с исполнением завещания.

Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках.

Банки (иные кредитные учреждения), во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны (по постановлению нотариуса) предоставить их любому лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов. Обычно нотариус указывает кого-либо из наследников по закону. Для этого наследнику (другому заинтересованному лицу) необходимо подтвердить, что он взял на себя расходы по проведению достойных похорон, а если они уже оплачены - представить нотариусу соответствующие документы.

Наследник, которому завещаны денежные средства во вкладах, в том числе путем завещательного распоряжения в банке, вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследстваполучить из вклада наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон. Для этого наследник должен представить в банк подлинное завещание или его дубликат (п. 8Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий) с отметкой нотариуса о том, что завещание не было отменено или изменено. Если завещательное распоряжение совершено в кредитной организации, то у нее должны иметься как его второй экземпляр, так и сведения об отмене или изменении данного распоряжения (п. п. 10и12Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351) <1>.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2097.

Размер средств, которые банк вправе выдать на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать 40 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным закономот 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" <1> гражданину, осуществлявшему погребение умершего за счет своих средств, выплачивается социальное пособие на погребение, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. Размер этого пособия составляет в настоящее время 4 тыс. руб., а в районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, размер пособия определяется с применением районного коэффициента(ст. 10). В свидетельстве о смерти наследодателя производится отметка о выплате пособия на погребение.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 146.

В случаях погребения отдельных категорий пенсионеров выплачивается пособие на погребение в размере трехмесячной пенсии или доли пенсии (п. 21Постановления Совета Министров - Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. N 941 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации" <1>).

--------------------------------

<1> Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. N 40. Ст. 3753.

В связи с этим возникает вопрос: вычитается ли сумма пособия, полученного на погребение, из расходов на достойные похороны? В законодательстве этот вопрос не урегулирован, а на практике сумма пособия на погребение выплачивается сверх указанных в законе 40 тыс. руб.

Расходы на погребение некоторых категорий граждан возмещаются за счет федерального бюджета(см.ПостановлениеПравительства РФ от 6 мая 1994 г. N 460 "О нормах расходов денежных средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы (службы), а также на изготовление и установку надгробных памятников" <1>;Инструкциюо порядке погребения погибших (умерших) сотрудников уголовно-исполнительной системы, лиц, уволенных со службы в уголовно-исполнительной системе, оплаты ритуальных услуг, изготовления и установки надгробных памятников, утвержденную Приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 22 августа 2008 г. N 531 <2>).

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 1994. N 3. Ст. 232.

<2> Российская газета. 2008. 19 сент.

Каким образом наследники отвечают по долгам наследодателя?

Как известно, имущественные права и обязанности гражданина наследодателя (исключая те, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя) входят в состав наследства и принимаются его наследниками в порядке универсального правопреемства. Это означает, что ответственными по долгам наследодателя становятся его наследники, которые приняли наследство.

Эти долги могут касаться:

- гражданских отношений (долги по кредитам, задолженность по жилищно-коммунальным платежам);

- области трудового права (ущерб, причиненный работодателю);

- налоговых правоотношений (задолженность по уплате налогов и сборов).

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст. 1175ГК РФ). При этом не играет роли, являются ли они наследниками по закону, по завещанию или приняли наследство по иным основаниям (например, в порядке наследственной трансмиссии).

Законом предусмотрена солидарная ответственность наследников по долгам наследодателя. Это значит, что кредиторы наследодателяв соответствии сост. 323ГК РФвправе потребовать исполнения:

- от всех наследников совместно;

- от любого из них в отдельности;

- как полностью, так и в части долга.

В то же время наследник, уплативший долг в полном объеме, получает право взыскать долг с каждого из наследников пропорционально полученной им доле наследственного имущества.

При этом, напомним, наследники отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследства. Если долги в общей сложности превышают стоимость наследственного имущества, то кредиторы имеют право на частичное удовлетворение заявленных требований пропорционально размеру долга. Если же впоследствии будет обнаружено дополнительное имущество наследодателя, суд по требованию кредиторов может пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам.

При предъявлении наследникам требований по долгам наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.

Важно знать, что кредиторы вправе предъявить свои требования и до принятия наследства. При этом требования предъявляются либо к исполнителю завещания, либо к наследственному имуществу.

В первом случае исполнитель завещания действует по своему усмотрению. Во втором - суд обязан приостановить рассмотрение дела до принятия наследниками имущества наследодателя (или перехода выморочного имущества к Российской Федерации, ее субъекту или муниципальному образованию).

В соответствии с п. 3 ст. 1175ГК РФ срок исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя не подлежит перерыву, приостановлению или восстановлению.

И последнее: если наследодатель умер в то время, когда дело уже находилось на рассмотрении суда, суд своим определением производит замену умершего его правопреемником (наследником, принявшим наследство), после чего производство продолжается в общем порядке.