Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

исполнение обяз

.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
14.08.2013
Размер:
454.66 Кб
Скачать

38. Понятие и виды договоров.

По римским воззрениям, договором признавалось не любое соглашение, а лишь такое, которое обозначено как основание, порождающее обязательство и защищаемое иском.

К таким соглашением относились контракты – договоры, признанные цивильным правом и защищаемые иском. Известны 4 типа контрактов: вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные.

Обязывающая сила вербального контракта состоит в произнесении определенных слов, литтеральные – в письменной форме, в которую облечено соглашение. Характерной чертой контрактов была громоздкая процедура их заключения, при которой господство формы вело к ничтожности соглашения даже при пропуске слова или изменении порядка слов. С др. стороны, контракт считался действительным при соблюдении форм, хотя и с пороками соглашения, достигнутого, например, под влиянием обмана, насилия или угрозы. Вместе с тем, как отмечает Диошди, формализм нельзя считать критерием примитивизма в праве: формализм означает довольно высокую степень правового развития.

Потребности экономического развития привели к необходимости разработки новых типов контрактов. В начале классического периода появляются реальные и консенсуальных контракты, преодолевшие недостатки предшествующих древних контрактов.

Реальный контракт считался действительным с момента передачи контрагенту вещи, осуществленной на основании соглашения.

Консенсуальный контракт возникает с момента соглашения. Таким образом, если три др. типа контрактов, кроме соглашения нуждаются еще и в определенных действиях (произношение слов, письменная форма, передача вещи), то для возникновения консенсуального контракта необходимо лишь одно – соглашение, которое и является условием его действительности. Гай так и классифицировал обязательтва из контрактов. «Таких обязательств 4 вида: ибо обязательство возникает или посредством передачи вещи, или путем произнесения слов, или посредством передачи вещи, или вследствие самого соглашения.

Приведенная классификация, оформившаяся во 2в., традиционно приобрела стабильный хар-р, ее содержание и границы оставались неизменными, несмотря на появление в дальнейшем новых типов договоров. Эти новые договоры средневековые юристы нарекли безымянные контрактами, и не потому, что они не имели названий, а потому, что выходили за рамки четырехчленной классификации контрактов, не воспринявшей позднее возникшие договоры. Кроме того, основанием возникновения обязательств были пакты. В итоге имеем шесть типов таких оснований: вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные, безымянные контракты и юридически защищенные пакты.

41. Вербальные (устные) контракты.

Важнейшим их видом была спитуляция, приобретавшая действительность с произнесением контрагентами определенных фраз. Кредитор спрашивал: «Обещаешь дать сто сестерциев?» И если должник тут же отвечал: «Обещаю», договор возникал с этого момента. Отсюда следует, что стипуляция возможна только между присутствующими и невозможна между глухими и немыми. «Кредитор должен слышать слова должника и, обратно, должник – слова кредитора» (Гай). Со времени появления письменных актов спипуляция практически стала допускаться и между отсутствующими. При этом незыблемость правила о присутствии сторон при совершении стипуляции сохранялась, но если в документе имелось соответствующее указание, оно служило свидетельством их присутствия в месте составления спипуляции. Являясь одностороннем договором, спипуляция предоставляет право только кредитору, обязанность – только должнику.

Стипуляция – абстрактный договор, в котором основание ясно не выражено. Действительность спипуляции зависит не от основания, а от соблюдения установленной формы. Тем не менее действие стипуляции сторонами могло быть поставлено в связи с достижением той или иной хозяйственной цели посредством включения в нее соответствующего условия.

Стипуляция явилась предшественницей современного векселя, так что ее перспективное значение вышло за исторические рамки Римского гос-ва, в котором она служила разнообразным целям. Простота и абстрактный хар-тер стипуляции были весьма удобными для облечения в ее форму самых различных обязательственных отношений, а также прекращения последних признанием нового обязательства посредством стипуляции. Возможность вложить в стипуляцию любое содержание сделало ее в классическую эпоху основной формой оборота. Она применялась также для привлечения 3-их лиц на сторону кредитора (адстипуляция) и для присоединения добавочного должника (адпромиссия), целью которого было установление ответственности за долг, наряду с должником, третьего лица – поручителя.

Кроме стипуляции, отдельными формами вербального контракта были: обещание предоставить приданое намеревающемуся вступить в брак мужчине, которое могло исходить от невесты, ее восходящих родственников или должников, а также клятвенное обещание вольноотпущенника своему патрону об исполнении лежащей на нем моральной обязанности преданности и предоставлении вытекающих из нее возможных услуг.

46. Пакты.

Неформальные соглашения, не входившие в перечень консенсуальных контрактов, не пользовались исковой защитой и назывались поэтому «голыми пактами». Следствием экономических потребностей явилось признание их элементами правового инструментария торгового оборота. В общем, это признание выразилось в возможности сослаться на пакт в порядке возражения. Исковую же защиту получили в виде исключения лишь отдельные пакты, названные «одетыми». Они составили 3 группы:

- дополнительные (присоединенные к договору);

- преторские;

- императорские (законные).

Дополнительные соглашения (пакты) присоединялись к основному договору либо в момент его заключения, либо по прошествии некоторого времени.

В первом случае такие соглашения защищались иском, предназначенным для основного договора. Например, продавец земельного участка в дополнение к договору тут же достигал с покупателем соглашения о том, что земельный участок остается в его арендном пользовании.

Во втором случае дополнительное соглашение приобретало исковую защиту лишь тогда, когда оно облегчало положение должника. Соглашение, усложнявшее обязанности должника (например, об увеличении размера процентов или приближении срока исполнения), не имело юридической силы.

К преторским пактам относилось, в частности, соглашение об установлении денежного долга, когда ответчик, признавая иск, просил об отсрочке платежа и истец не возражал. В случае уклонения впоследствии от платежа долг взыскивался на основании соглашения, причем сумма долга могла быть увеличена претором от 1\3 до 1\2.

К преторским соглашениям относились и объединенные общим наименованием – три различные по своему существу формы. Первая из них – соглашение об исполнении роли третейского судьи. Спорящие стороны, согласившиеся между собой о передаче спора третейскому судье, заключали с последним соответствующее соглашение, из которого вытекало обязательство о рассмотрении им дела. За уклонение без уважительных причин от принятой на себя обязанности арбитр подвергался штрафу. Вынесенное третейским судьей решение в случае его неисполнения приводилось в действие административной властью претора. Вторая форма состояла в принятии на себя хозяевами судов, содержателями трактиров и постоялых дворов ответственности за сохранность имущества их клиентов. Эта ответственность наступала, даже если вещь пропадет или будет причинен вред без вины принявшего вещи, и лишь случайно возникший ущерб не возмещался. Третья форма – принятие платежа, выражавшееся в уплате банкиром третьему лицу долга своего клиента. Банкир здесь выступал в роли поручителя клиента.

Законные пакты были признаны в период Поздней империи и обеспечивались защитой императорскими законами. В частности , такой защитой пользовались пакты о предоставлении приданого, а также дара.

45. Безымянные контракты.

Появившиеся в классический период, остались за пределами сформировавшейся к тому времени классификации. Они возникли в тех случаях, когда одно лицо передавало другому в собственность какую-нибудь вещь с тем, чтобы другое лицо предоставило какую-нибудь другую вещь или совершило какое-нибудь действие. При этом соглашение приобретает юридическую силу, как только одна сторона выполнила свое обязательство. Впрочем, для требования нет необходимости, чтобы сторона уже исполнила свое обязательство, но римские юристы, вероятно, опираясь на основной признак, квалифицировали безымянные контракты как синаллагматические.

Таким образом, из всех типов классифицированных контрактов безымянные ближе всего к реальным. Однако, последние отличаются от безымянных односторонней, несовершенной синаллагмой. Между тем безымянные контракты синаллагматичны вполне и во всех случаях, поскольку одна из сторон в них что-либо дает или делает другой с целью встречного удовлетворения. Так что эти контракты не могли быть отнесены к классифицированным и в связи со своими характерными особенностями, кроме традиционной причины.

В соглашениях 2-х лиц о каких-то взаимных предоставлениях стороне, исполнившей обязательство, претор предоставлял иск для понуждения другой стороны к исполнению принятого на себя обязательства. В римской юриспруденции продолжительное время обсуждалась проблема применения к требованиям из безымянных контрактов цивильного иска, который в Кодификации Юстиниана был объединен с преторским иском.

Разнообразные случаи взаимных предоставлений в Кодификации Юстиниана сводится к 4 видам:

- я передаю тебе право собственности на вещь с тем, чтобы ты передал мне право собственности на другую вещь;

- я передаю тебе право собственности на вещь с тем, чтобы ты совершил определенное действие;

- я совершаю для тебя определенное действие с тем, чтобы ты передал мне право собственности на известную вещь;

- я совершаю для тебя определенное действие с тем, чтобы ты совершил для меня какое-то действие.

К числу безымянных контрактов, получивших конкретные обозначения, относятся, по крайней мере, два: мены и оценочный договор.

Договор мены по своему хозяйственному предназначению близок к договору купли-продажи. При купле-продаже обязательству одной стороны предоставить «в прочное обладание» др. стороне продаваемую вещь соответствует обязательство другой стороны уплатить цену; вещь как бы обменивается на деньги. При договоре мены происходит обмен вещи на вещь (одна из сторон передает в собственность другой стороне определенную вещь, вследствие чего другая сторона становится обязанной передать в собственность первой стороне другую вещь.

В качестве формы непосредственного товарообмена мена являлась древнейшим договором, предшествовавшим купле-продаже С появлением купли-продажи мена не могла сохранить прежнего хозяйственного значения и отошла на второй план.

Если первая сторона передала вещь, ей не принадлежавшую, и в дальнейшем вещь была кем-либо отсуждена у второй стороны, договор не считался заключенным. В случае эвикции у первой стороны вещи, полученной во исполнение договора от второй стороны, наступают те же юр. последствия, как и при эвикции от покупателя проданной ему вещи.

Под оценочным договором понимался такой договор, по которому определенная вещь передавалась одной из сторон другой для продажи по известной оценке с тем, чтобы другая сторона или предоставила первой сумму, в которую оценена переданная вещь, или возвратила саму вещь.

По смыслу оценочного договора не было препятствий к тому, чтобы лицо, принявшее вещь для продажи, оставило ее за собой, уплатив контрагенту сумму оценки. Если лицу, принявшему вещь для продажи, удавалось продать ее дороже оценки, излишек шел в его пользу.

43. Реальные контракты.

Порождают обязательство не одним соглашением, но передачей вещи. Как говорили древние юристы, пока не произошла передача, обязательство из реального договора не возникает. Поскольку эти контракты неформальные , обязательство, из них вытекающее, могут быть абстрактными, и неосуществление каузы приводит к их недействительности.

К реальным контрактам относятся: договор займа, ссуда, хранение.

Заем – договор, в соответствии с которым деньги или иные вещи, определенные родовыми признаками, переходящие от заимодавца в собственность заемщика, должны быть возвращены по истечении указанного в договоре срока или по востребованию в том же количестве и того же качества. Следовательно, предметом договора займа могут быть лишь заменимые вещи. Заем есть односторонний договор: заимодавец имеет право требовать возврата вещей, на заемщике лежит соответствующая обязанность.

Заем мыслится как беспроцентный договор, но уплата процентов с занятой суммы в жизни применялась широко. Для этой цели на ряду с реальным договором займа, дополнительно включалось стипуляционное (вербальное) соглашение в процентах. Процентный заем мог быть заключен и посредством одной стипуляции, обнимавшей как основной (капитальный) долг, так и проценты. В классическом праве процентная ставка не могла превышать 12% годовых, а при Юстиниане – 6%. Не допускалось начисление процентов на проценты под страхом штрафа.

Ссуда – договор о предоставлении имущества в безвозмездное пользование. Субъекты договора – ссудодатель (коммодант) и ссудополучатель (коммодотарий). Право собственности на переданное имущество сохраняется за ссудодателем, ссудополучатель, являясь лишь держателем (детентором), пользуется имуществом безвозмездно и возвращает его собственнику со всеми приращениями и плодами с истечением указанного в договоре срока. Если срок в договоре не обозначен и имущество подлежит возврату по требованию передавшего его контрагента, то перед нами не ссуда, а иной договор – прекарий, относящийся к безымянным контрактам. Если же имущество передано в пользование на возмездной основе, налицо договор имущественного найма, в ходящий в группу консенсуальных контрактов.

Предметом ссуды могут быть лишь индивидуально-определенные вещи, незаменимые и потребляемые, т.е. сохраняющие свою субстанцию, несмотря на пользование ими.

Ссуда не является строго одностороннем договором, как договор займа. Основная обязанность ссудопринимателя – возврат вещи в срок и в надлежащем состоянии, у ссудодателя – соответствующее право. Обязанность ссудодателя возместить убытки возникает в том случае, если он предоставил вещь с пороками (зная о них, т.е. при наличии его вины), и она причинила вред ссудопринимателю. Такой вещью, к примеру, может быть больное животное , заразившее скот ссудопринимателя.

Хранение – жоговор, по которому одна сторона (деподент, поклажедатель) передает другой стороне (депозитарию, поклажепринимателю) вещь для безвозмездного хранения в течение определенного срока или до востребования.

Депозитарий, являясь держателем вещи, полученной на хранение, не вправе пользоваться ею. В противном случае его действия квалифицируются как кража. Деподент может быть и не собственником отдаваемой на хранение вещи.

В отличие от договора ссуды, безвозмездность в договоре хранения служит интересом дающего (деподента), поэтому депозитарий отвечает за умысел и грубую неосторожность и не отвечает за легкую вину, т.е. он не обязан проявлять особое внимание, тщательное отношение к вещи, но вместе с мет – не менее заботливое, чем к своей собственности.

Принудительному исполнению обязанности депозитария возвращения вещи служил «примой иск из хранения. Депозитарий, уклонившийся от возврата вещи, подвергался бесчестию. С другой стороны, ущерб или расходы, причиненные депозитарию хранением, подлежали возмещению деподентом. С этой целью допозитарий мог применить «обратный иск из храннения».

Особую разновидность договора составляет хранение при чрезвычайных обстоятельствах – пожаре, землетрясении и т.п. Это – вынужденное хранение, при котором поклажеприниматель за причиненный ущерб поклажедателю отвечал в двойном размере.

44. Консенсуальные контракты.

Противопоставляются формальным, а также реальным контрактам в том смысле, что для их действительности не требуется совершения каких-либо формальных актов или передачи вещи: они основаны на одном только соглашении. К консенсуальным контрактам относятся: купля-продажа, наем, поручение, товарищество.

1. Купля-продажа – договор, по которому одна сторона, покупатель, приобретает право требования к другой стороне, продавцу, о предоставлении ей вещи, товара за известную денежную цену. С момента соглашения покупатель имеет право требовать товар, а продавец – обозначенную денежную цену.

Купля-продажа могла быть облечена в определенную форму – в форму стипуляции или письменную форму. В таких случаях она приобретала действительность со времени соблюдения соответствующей формы.

Обязанность покупателя уплаты цены обеспечивалось предоставленным продавцом иском по поводу проданного.

Обязанности продавца, основанные как на обязательственном, так и на вещно-правовом хар-ре купли –продажи, обеспечивались предоставленным покупателю иском по поводу купленного и состояли из ряда действий.

1. Продавец обязывался передать покупателю товар. В случае неисполнения этой обязанности вещь изымалась в принудительном порядке.

2. Продавец должен обеспечить сохранность вещи до ее передачи.

3. Продавец гарантирует отсутствие недостатков в товаре.Продавец также отвечает за намеренное умолчание о недостатках товара.

4. Продавец обязан защитить покупателя от эвикции. Эвикция (отсуждение) – существенный вещно-правовой элемент договора купли-продажи. Если третье лицо, ссылаясь на свое право относительно проданной и переданной покупателю вещи, начнет процесс по отчуждению ее, продавец по извещению покупателя обязан вступить а процесс с целью ограждения последнего от эвикции.

При заключении договора можно было согласиться о реституции, в соответствии с которой в пределах обусловленного срока стороны возвращались в первоначальное положение в связи с тем, что продавец нашел более выгодного покупателя или потому, что последнего чем-то не устраивала приобретенная вещь.

2. Наем – может быть трех видов: наем вещи, наем услуг, наем работы или подряд.

Общий признак первых двух видов найма – пользование известным объектом. Применительно к ним наем конструируется как договор, в котором наймодатель обязывается к передаче какой-либо вещи в пользование или к предоставлению известной услуги, а наниматель принимает на себя обязательство оплатить пользование вещью или оказанную услугу.

Предметом найма могут быть вещи движимые и недвижимые (но из первых – лишь непотребляемые), а также не только телесные, но и нетелесные вещи. Возможная сдача внаймы чужой вещи, если при этом обеспечено беспрепятственное пользование ею. Наймодатель нес ответственность за своевременность предоставления вещи и соответствующее договору пользование ею в исправном состоянии. Обязанности нанимателя, состоящие в уплате наемной платы и обеспечении сохранности полученной в пользование вещи, а также в возвращении ее в обусловленное время наймодателю.

Наем прекращался в случае гибели вещи, окончания срока пользования, по одностороннему заявлению наймодателя (например, при небрежном пользовании вещью) или нанимателя (при обнаружении порока в вещи. Исключавшего возможность пользования ею)

Характерная черта договора найма услуг – пользование за плату физическим трудом нанявшего, который лично, без замены себя др. лицом обязан исполнить предусмотренные договором услуги, не требующие специальных знаний. Это – личный наем, трансформировавшийся со временем в наем рабочей силы. Оплата устанавливалась либо сдельная – по выполнении услуг, либо по временная – за определенную единицу времени.

Труд лиц свободных профессий (поэтов, художников) не мог быть предметом договора найма услуг, ибо считалось, что оплата их труда унижает достоинство человека. Поэтому в таких случаях прибегали к почетному вознаграждению – гонорару.

Договор подряда имеет свое специфическое содержание, заключающееся в необходимости достижения обусловленного соглашением законченного результата, но не просто в выполнении какой-либо работы.

О подряде можно говорить лишь тогда, когда подрядчик работает с материалом заказчика (полностью или в части). В противном случае на лицо купля-продажа. Подрядчик вправе пользоваться услугами третьих лиц, за вину которых он отвечает как за свою собственную.

3. Поручение – договор, по которому одно лицо, поверенный, безвозмездно совершает какое-либо определенное действие по поручению другого лица, доверителя.

Существенная черта договора – его безвозмездность. Действие, совершаемые поверенным, могут быть различного хар-ра, лишь бы они не оплачивались, не противоречили праву и добрым нравам: заключение сделок, ведение судебного процесса, различные услуги (починка платья, получение груза в порту, управление наследством). Действия должны также представлять интерес, но не обязательно только для доверителя. Это может быть комбинация интересов последнего, поверенного или третьего лица (например, поручаю купить тебе для мня участок земли – в интересах доверителя; поручаю тебе дать под проценты лицу, которое должно дать мне взаймы – в общем интересе доверителя и поверенного; поручаю тебе дать под проценты Тицию – в общем интересе поверенного и третьего лица).

Поверенный не должен уклоняться от содержания поручения, он отвечает перед доверителем даже за легкую неосторожность и по окончании договора обязан представить отчет в своих действиях. Расходы, связанные с исполнением поручения, нес доверитель. При уклонении его от компенсации расходов поверенный мог предъявить обратный иск из поручения.

4. Товарищество – договор, в соответствии с которым двое или несколько лиц объединяют имущественные вклады или личную деятельность (или то и др.) для осуществления не противоречащей праву и нравственности общей хозяйственной цели.

Римскому праву известно 4 вида товарищества:

- товарищества всех имуществ, возникавшее в отношениях членов семьи, стремящихся сохранить семейную общность, включая в себя как реальное имущество, так будущие приобретения;

- доходное товарищество, объединявшее определенные части имущества его членов – вклады, а также будущие приобретения, возникшие из соответствующей деятельности товарищей;

- товарищества какого-нибудь дела – форма совместной деятельности конкретного вида (например, организации доставки грузов), при которой объединялось имущество, необходимое для этой цели, а также получаемое при ее осуществлении;

- товарищество одной вещи или одного дела создавалось, когда объектом совместной деятельности была единичная вещь (например, земля) либо единичные мероприятия (например, торговый рейс из Остии в Тапс).

Каждый из товарищей имел равные права и равные обязанности. Товарищ отвечал перед др. товарищами за любую степень вины. Товарищество – совокупность лиц. Но не юридическое лицо, поэтому каждый из товарищей вовне действовал от своего имени, приобретая права и становясь обязанным.

Договор товарищества прекращался: со смертью одного из товарищей, если оставшиеся участники договора не заключили нового; в следствии достижения поставленной цели или невозможности ее достижения; одностороннем отказом товарища от договора, либо по воле всех участников товарищества; вследствие разрозненных действий товарищей; по судебному решению.

53. Необходимое наследование.

В древнем римском праве завещания были редкими, потому что наследодатель не имел права полностью и свободно распоряжаться своим имуществом, особенно когда имел наследников, которые и при жизни «патерфамилиас» признавались как бы общими с ним собственниками его имущества. Позднее, когда наследодатели составили завещания, в которых не назначали наследниками своих ближайших родственников, пострадавшие требовали уничтожения такого завещания. Тогда возникло необходимое наследственное право как право определенного круга законных наследников требовать уничтожения завещания, в котором не соблюдались их права по наследованию.

Формально необходимое наследственное право явилось правом ближайших родственников быть по отдельности и поименно упомянутых в завещании – для сыновей, или, по общей формуле, для дочерей и др. домочадцев, хотя бы и исключенных из наследования. Причиной для упоминания ближайших родственников в завещании являлось то, что они еще при жизни наследодателя считались хозяевами семейного имущества, и в согласии с принцепсом семейной солидарности, если они не становились наследниками, то должны были быть упомянутыми в завещании и лишены наследства. Если это совершалось правильно, то она оставались без доли в наследстве.

Когда наследодатель не лишал наследства поименно сыновей, дочерей и др. близких родственников, завещание было абсолютно или относительно ничтожным.

Материальным необходимым наследственным правом являлось право ближайших наследников получить определенную долю в наследстве, если не существовало причин лишать их наследства. В появлении и развитии материально необходимого наследственного права участвовали преторы, юридическая наука и императорские решения.

Завещания, в которых не были поименованы наследники, центуриатный суд, отвечающий за тяжбы по завещанию, расценивал как акты, наносящие вред устоям римской семьи и как акты, выражающие волю умственно неполноценных лиц, не принимающих во внимание своих близких. Поэтому правомочными считались только те завещания, по которым ближайшие наследники получали хотя бы четверть того, что они наследовали бы по закону, если бы не было завещания. Иском, предъявляемым для осуществления права на необходимую долю, являлась фикция том, что наследодатель – сумасшедший. Иск предъявляли дети наследодателя, др. его потомки и, порядке исключения, братья и сестры.

Новеллой 115 Юстиниан завершил оформление института материально необхдимого наследственного права. В ней были точно установлены причины, по которым завещатель мог исключить из наследования необходимых наследников (например, посягательство с их стороны на жизнь наследодателя). Если не существовало ни одной из причин для исключения из наследования, право необходимой доли имели все десценденты и асценденты, и вероятно, братья и сестры.

Юстиниан увеличил необходимую долю законных наследников до одной трети всего наследства и до половины того, что им полагалось по закону.

51. Наследование по завещанию. Понятие завещания. Условия его действительности. Субституция и ее виды.

Завещание у римлян – одностороннее формально-правовое распоряжение лица на случай его смерти, в котором назначен наследник. Завещания нет, если наследник в нем не обозначен. Это – волевой акт собственника, устанавливающий, к кому и в каком объеме после смерти должны перейти принадлежавшие ему имущественные права и обязанности.

Завещанию сообщала юр. силу его форма, которая была выражением воли наследодателя. Цивильное право знало 3 формы завещания: провозглашение завещателем своей воли в народном собрании; завещание воина объявлявшееся в строю перед сражением; завещание по средствам манципации, из которой в последствии выработалась односторонняя завещательная сделка.

В поздний классич. период различались частные и публичные завещания, зафиксированные в Кодификации Юстиниана. Частные завещания составлялись в присутствии семи свидетелей. Публичные завещания имели несколько форм: перед судом, магистратом или императором. В 1-вых 2-х случаях завещание заносилось в протокол, а императору вручалось письменное оформленное завещание. Тенденция к преобладанию письменного завещания по сравнению с устной наметилась во второй половине республиканского периода, и в праве Поздней империи нормальным становится письменное завещание, подписанное завещателем и семью свидетелями. Август в 6г. до н.э. в целях фискального контроля ввел пятипроцентную пошлину с наследства и предписал под угрозой штрафа в течение 5-ти дневного срока после смерти завещателя предъявлять завещание в магистрат, где исходила торжественная процедура вскрытия завещания. Оно осматривалось свидетелями, присутствующими при его составлении, для опознания своих печатей и подписей, при удостоверении подлинности которых, шнур разрезался, завещание раскрывалось и прочитывалось. Наряду с этим сохранялось и устное завещание, совершенное в присутствии семи свидетелей. Кроме того, существовали специальные формы завещания. Так, завещание слепых совершались с участием нотариуса, а для завещаний в пользу нисходящих не требовалось свидетелей.

Для действительности завещания, кроме обозначения в нем наследника, завещателю необходимо было обладать активной, а наследнику – пассивной завещательной способностью. Активной завещательной способностью не обладали психически больные, несовершеннолетние, расточители и находящиеся под властью патерфамилиас. Пассивная завещательная способность отсутствовала у перегринов, объединений, рабов. Тем не менее при освобождении завещанием из рабства вольноотпущенник мог быть здесь же назначен наследником по завещанию. Еще цивильное право допустило назначение наследниками могущих родиться детей завещателя.

Завещанием возможно было подназначение наследника (субституция) на случай, если назначенный наследник вследствие смерти или иных причин не вступит в наследство. Допускалась и такая форма субституции , при которой завещатель назначал наследника своему малолетнему или психически больному нисходящему, если он, хотя бы и став наследником, умрет, не достигнув совершеннолетия или выздоровления.

зависел от усмотрения завещателя.

31. Общее учение об обязательствах: понятие, содержание, предмет, стороны, основания возникновения. Натуральные обязательства.

Вещное и обязательственное право – две составные части имущественного права. Вещное право, как мы знаем, закрепляет господство лица над имуществом (от своего или от чужого имени), а обязательственное является правовой формой перехода имущества от одного лица к другому, т.е. способом приобретения имущества. Кроме того, нормы обязательственного права используются в целях возмещения имущественного вреда и возврата неосновательно полученного имущества.

Обязательственное право состоит в праве требования управомоченного на совершение обязанным лицом определенного действия (либо воздержания от действия) имущественного характера. Соответственно в римских источниках обязательство конструируется как правовая связь между двумя лицами, одно из которых кредитор (от римского глагола – верю, имеющий право требования), а другой, связанный долгом – дебитор (должник, обязанный).

Приоритет в разграничении прав на вещи и прав требования принадлежит римским юристам классического периода. У гая содержится косвенное различие этих категорий посредством обозначения границ между формами исковой защиты – вещными и личными исками. Определеннее и яснее разграничил права на вещи и права требования Павел, сформулировавший понятие обязательства: «Сущность обязательства не в том состоит, чтобы сделать какой-либо предмет нашим или какой-нибудь сервитут нашим, но чтобы связать другого перед нами, дабы он дал что-нибудь или сделал или предоставил».

В данном определении раскрывается и содержание обязательства. Оно состоит в обязанности должника в совершении определенных действий: дать, сделать, предоставить. Термин «дать» означает передачу, к примеру, проданной вещи, «сделать» имеет в виду как действие, так и бездействие (не мешать нанимателю пользоваться вещью), «предоставить» указывает на обязанность возмещения убытков.

Основания возникновения обязательств таковы. Классификация этих оснований принадлежит Гаю. В своих Институциях он приводит 2 основания возникновения обязательств: «…всякое обязательство возникает либо из контракта, либо из деликта». Сразу отметим, что контракт – это договор, признанный цивильным правом и снабженный исковой защитой, а деликт - это противоправное действие, причинившее вред. Порождаемые данными основаниями обязательства носят наименование обязательств из договоров и обязательств из деликтов. В другом сочинении Гай говорит об обязательствах, возникающих (наряду с названными) «из разного вида оснований» и конкретизирует эти основания как квази-контракты и кваз-деликты. Порождаемые ими обязательства называются обязательствами как бы из контрактов (как бы из договоров) и обязательствами как бы из деликтов.

В итоге мы имеем следующую классификацию оснований возникновения обязательств: договоры, как бы договоры, деликты, как бы деликты. Созданная Гаем классификация оснований возникновения обязательств нашла свое законодательное воплощение в Кодификации Юстиниана.

Поскольку обязательство нормально прекращается его основанием, оно является временным правовым отношением. В случае неисполнения обязательства должник по иску кредитора может быть принужден к исполнению обязательства. Следовательно, непременный признак обязательства – возможность его принудительного (вопреки воли должника) исполнения. Обязательства, обладающие таким признаком, назывались цивильными.

В отличие от них, в римском праве существовал особый тип обязательств, так называемых натуральных, которые в обычном смысле все же не являются обязательствами. Известно, что подвластные члены семьи и рабы по цивильному праву не могли от своего имени заключать сделки, быть стороною в гражданском процессе, т.е. не могли быть кредиторами, должниками истцами и ответчиками. Правовые последствия их действий, направленных к созданию обязательств, обосновывались с позиций естественного права: «Рабы, хотя по цивильному праву и не становятся обязанными по договорам, но по естественному праву обязательства они и принимают на себя и возлагают на других». «Обязательство имеет силу либо цивильно, либо натурально…». Тем не менее в римской юр. практике натуральные обязательства никогда не имели правовых последствий, присущих обычным, цивильным обязательствам (к которым относились и обязательства, защищаемые преторским правом). Натуральные обязательства – это такие фактические отношения имущественного хар-ра, лишенный исковой защиты, добровольно внесенное должного по которым возврату не подлежало. В частности, в соответствии с постановлением римского сената 70г. займы, совершенные подвластными членами семьи, не имели исковой защиты, но уплаченное господином по таким займам не могло быть истребовано. В дальнейшем натуральные обязательства распространялись не только на отношения с участием рабов и подвластных, но и на отношения с участием иных субъектов. Таким образом, натуральные обязательства не обладали признаком, присущим цивильным обязательствам, - возможностью принудительного исполнения, но они, тем не менее, имели определенное (ограниченное) правовое значение.