Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

исполнение обяз

.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
14.08.2013
Размер:
454.66 Кб
Скачать

33. Множественность лиц в обязательстве.

В любом обязательстве есть 2 стороны: Кредитор (активная сторона) и должник (пассивная сторона). Каждая из сторон может быть представлена 1 или несколькими лицами. Несколько кредиторов и должников может занимать в обязательстве не равное положение. Может быть один главный, а другой добавочный (например, поручитель является добавочным должником). Несколько кредиторов и должников в обязательстве могут иметь долевое право или долевую обязанность. Во всех случаях, когда соблюдение обязательства допускает деление без нарушения хозяйственной сущности обязательства (например, уплатить основную сумму), причем ни законом, ни соглашением сторон не установлено право или ответственность кредитора или должника, имело место долевое право или обязанность. При совершении некоторых правонарушений (кража) несколькими лицами, каждый из виновных был обязан уплатить штраф в полной сумме, причем уплата штрафа одним из нескольких должников не освобождала других. Обязательства с несколькими кредиторами или должниками может быть таково, что каждый из кредиторов имел права требовать исполнения всего обязательства, но уплатив одному кредитору, должник освобождался в отношении всех, и кредитор (при нескольких долгах) имел право требовать право от любого должника исполнения всего обязательства, но уплата одним из должников прекращала обязательство в отношении всех. Такие обязательства назывались солидарными:

1. активные (если каждый из нескольких кредиторов имел право требовать);

2. пассивные (если каждый из нескольких должников обязан перед кредитором).

В римском праве солидарность была 2 родов: если солидарное обязательство возникло помимо воли его участников (ответственность нескольких опекунов малолетнего), то это обязательство в собственном смысле. А если по воле участников обязательства – корреальные обязательства.

4. Виды источников римского права.

Виды источников права уже называет нам Гай: законы, сенатусконсульты, конституции императоров, эдикты магистратов, ответы юристов.

Законы. Законами являлись решения народных собраний (по куриям, центуриям, трибам). В формуле закона римляне различали 3 составные части:

1. имена инициаторов закона и вид народного собрания;

2. нормативное предписание, включающее в себя указание на условие его действия и содержание самого правила поведения;

3. последствия нарушения закона.

Эти части закона существуют и ныне как структурные элементы современной правовой нормы (гипотеза, диспозиция, санкция). В зависимости от направляющего действия санкции как гарантии соблюдения закона различались законы:

1. несовершенные – не содержащие в себе санкции;

2. совершенные – санкция которых объявляла недействительным противозаконный акт;

3. менее совершенные – санкция которых указывала на взыскание штрафа при сохранении юр. силы противозаконного акта;

4. более совершенные – санкция которых предусматривала и недействительность противозаконного акта, и взыскание штрафа.

Сенатусконсульты. Главенствующее место народных собраний в правотворческом процессе с 1 в. занимает сенат. Его акты имели значение институций магистратам. Тем не менее постановления сената становятся основными источниками права

Конституция императоров. Основывалась на эдиктах. Эдикты – общие распоряжения, по названию соответствующие актам республиканских магистратов, но в отличие от них, содержавшие не программу деятельности, а императивные постановления; декреты – решения принцепса по судебным делам, рассмотренным им лично; рескрипты – ответы принцепса на вопросы о толковании и применении права, исходившие от частных и должностных лиц; мандаты – инструкции чиновникам по осуществлению правосудия и управления. Императорские инструкции имели значительное влияние на развитие римского права главным образом потому, что в их разработке участвовали выдающиеся юристы. Существует несколько кодификаций императорских конституций. Эдикты магистратов, законы сенатусконсульты республиканского периода в совокупности составляют цивильное право – исторически первую систему РП. В 367г. до н.э. учреждаются должности 2-х магистратов: претора (городского) и курульного Эдипа. Первый имел полномочия по судебным делам, субъектами которых были римские граждане, он был высшим должностным лицом (после консула, однако не подчинялся ему, ибо магистраты не вмешивались в дела друг друга) и обладая правом «империум», созывал народные собрания, представлял законопроекты, издавал эдикты и интердикты, имевшие обязательную силу. Второй магистрат осуществлял надзор за рынками. Оба магистрата сыграли выдающуюся роль в развитии римского права. Особенно велики заслуги преторов, поэтому созданная этими 2 магистратами система права, противостоящая цивильному праву, именуется преторским правом. Выдающаяся роль претора перегринов состоит в создании им новой правовой системы – (права народов), имевшей решающее значение в развитии римского права. Массив этой системы сложился из общих норм и принципов международного торгового оборота, в котором участвовали представители различных наций. Но право народов не было иностранным правом, оно было римским.

Ответы юристов. Прерогатива толкования права первоначально принадлежала состоящей из патрициев коллеги жрецов-понтификсов, которая была замкнутой, вероятно, потому, что ее деятельность являлась товаром и, во всяком случае, имела политическое влияние.

5. Свод гражданского права.

Правление Юстиниана. Цель этого периода сводилась восстановить единство Римской империи. На достижение этой цели была направлена политика и в области законодательства. Задача политики: создать императорских законов и работ классических юристов свод законов пригодных для применения в новых политических и экономических условиях. Так был создан свод законов Юстиниана, который в целом являлся собранием существовавших до того источников, но многократно преобразованных, переделанных и обобщенных. Весь материал был разделен на 50 книг, которые кроме 30, 31, 32 распадаются на титулы.

1 книга – служила введением. Со 2-46 следует системе преторского права, но со значительными изменениями и дополнениями. 47, 48 посвящены уголовному праву и процессу (к РЧП отношения не имеет – публичное), 49 – обжалованию, финансам и военному праву, 50 – муниципальному праву и особым дополнениям, т.е. источником РЧП являлись 2-46. Все собрание получило название дигеста, т.е. собрание юр. материала, которая была опубликована 16.12.533г.

Места из дигестов цитируются следующим образом: указание в виде буквы Д., затем № книги (45.),указание № титула (2.), № фрагмента (123.), после № параграфа (4.)

На ряду с дигестами разрабатывались институции и были опубликованы 21.11.533г. По иституциям должны были изучать право студенты тогдашних университетов. Институциям был предан статус императорской Конституции. Институции распадались на следующие части:

Введение.

Книга 1 «лица» (правовое положение лиц)

2 книга – «вещи»

3 и 4 (до 17 отдела) – называется «иски»

конце книга 4 – публичное право, к частному отношения не имеет.

5 книга – права н6а вещи, наследственное и обязательственное право.

Способ цитирования Институции: И., № книги, № титула, цифровое обозначение параграфа.

16.11.534г. был опубликован новый кодекс Юстиниана, отменивший старый кодекс. Кодекс состоит из 12 книг, распадающихся на титулы. Кодекс представлял собой свод важнейших императорских Конституций. Начиная от Адриана и до Юстиниана. Для цитирования употреблялось: Ц., № книги, № титула, № конституции.

Конституции расположены в пределах титула в хронологическом порядке. Кодекс вступил 29.11.534г. Конституции изданные после кодекса «репетита» с 535 по 565г. получили названия Новелл. Всего 168 новелл, т.е. новых законов. Большинство из них относится не к частному, а публичному праву.

  • к гос. управлению

  • к церковному устрою.

Некоторые же их них содержат и гр. Правовые определения, из области семейного и наследственного права (частное право).

Таки образом к середине 6 в. появилось окончательное собрание, состоящее из этих частей. Сам Юстиниан назвал свою кодификацию – храмом римской юстиции, а позднее средневековые юристы присвоили этому собранию название «корпус юрис цивилис» свод гражданского права. Это название сохранилось и до ныне, являясь основным источником для изучения РП.

8. Легисакционный процесс.

Его гл. особенность в том, что он отличался строгим формализмом и обеспечивал защиту лишь в случаях которые строго подходили под букву закона. Процесс строился на сложной ретуальности, применялись особые жесты, слова, словесные формы. Процесс распадался на 2 стадии.

Задача 1 стадии дать правильную юр. формулировку спора сторон. Эта стадия протекала в присутствии магистрата. На этой стадии стороны произносят торжественные слова и выполняют жесты предусмотренные именно для этой стадии.

Претор (магистрат) присутствует при этом как страж законности действия сторон. Завершалась эта стадия тем, что магистрат назначал судью, в роли которого выступал частный гражданин или коллегия частных граждан и дело переходило во 2 стадию. Цель 2 стадии заключалась в проверки фактических обстоятельств дела. Завершалась стадия и весь процесс принятием решения в пользу одной из сторон. Решение судьи было окончательно и обжалованию не подлежало.

9. Формулярный процесс. Составные части формулы.

Причиной появления этой формы процесса явились произошедшие к концу существования республики изменения. В связи с чем жестки формализм легисакционного процесса сделал его устаревшим и мало пригодным. Так появился формулярный процесс, в котором иск закреплялся письменным документом именуемом формулой. Как и легасакционный формулярный процесс делился на 2 этапа. Однако он уже не разворачивался в соответствии с заранее установленными формами и с исполнением торжественных обрядов. Доводы сторон излагались в свободной форме, после чего конкретизировались в преторской формуле.

В формуле содержались указания, которые претор дает судье о том, как следует разрешить спор. Главной особенностью этого процесса являлось то, что претор по нему не был связан буквой закона. Он в зависимости от справедливости дела мог дать иск, т.е. дать формулу, или отказать в иске, т.е. отказать в формуле. Это значит, что если в соответствии с цивильным правом иск принадлежит истцу,то в данном случае он повел бы к несправедливым последствиям, то претор отказывает в иске. Тем самым он практически лишает юр. защиты субъективное право, признаваемое цивильным правом.

В формуле письменно выражался иск.

Формула состояла из 4 обязательных частей и 2 вспомогательных:

  1. притязание (интенцио)

  2. описание (демонстрацио)

  3. осуждение (кондемнацио)

  4. присуждение (адъюдикацио)

-

-

1 часть формулы выражает притязание, предъявляемое истцом в суде, например, утверждение истцом принадлежности ему права на вещь или наличие обязательства ответчика по отношению к нему. В «интенциум» излагалось основание иска, т.е. тот факт из которого возникло требование истца к ответчику.

2 часть – действие этой формулы заключается в том, чтобы обрисовать когда это необходимо основание разногласия. Уточнить предпосылки для выдвинутого иска.

3 часть – в этой части формулы магистрат наделяет судью полномочиями осудить или оправдать ответчика в зависимости от того подтверждается или не подтверждается утверждения истца.

4 часть – в этой части формулы магистрат наделяет судью полномочиями присуждать каждой из тягощихся сторон отдельные вещи или отдельные права.

Помимо этих 4 частей формула могла содержать дополнительные.

Эксцепция педставляла собой ссылку на такое обстоятельство, которое делает удовлетворение иском неправильным, даже если интенция иска основательна. Эксцепция применялась когда ответчик не отрицал истинности того, что утверждает истец, но ссылается не такой факт который (если подтвердится) делает его осуждение несправедливым.

Например, истец требует по иску уплаты покупной цены за проданный товар, а ответчик (покупатель) не возражает против факта заключения договора купли продажи, но ссылается на тот факт, что самим продавцом договор еще не исполнен. Таким образом эксцепция получила название средства защиты ответчика от предъявленного иска. Эксцепция делится на 2 группы:

  • уничтожающая и отлагающая.

Уничтожающая эксцепция – это которая постоянно имеет юр. силу, ее юр. действие не ограничено никаким условием, никаким сроком. По такой эксцепции ответчик совсем и навсегда освобождается от присуждения.

Отлагательная – имеет силу только до определенного срока, по истечении этого срока эксцепция не применяется.

Прискрипция могла быть введена в различных целях, так претор мог ввести прискрипцию для приведения данных в пользу ответчика или в пользу истца. Например, в РП любое превышение истцом принадлежащих ему прав, влекло для него не выгодные последствия. Если истец не мог доказать основательность требования, то формула обязывала судью освободить ответчика от присуждения.

Вынесение решения судом повторное рассмотрение дела исключало.

Решение судьи было окончательно и обжалованию не подлежало.

Вопросы.

1. Система римского права. Право публичное и право частное.

2. Исторические системы РЧП. Цивильное право, преторское право, право народов.

3. Основные черты римского частного права и этапы его развития.

  1. Виды источников права.

5. Свод гражданского права.

6. Деятельность юристов и ее формы. Значение римской юриспруденции для формирования и развития права.

7. Формы защиты прав.

8. Легасакционный процесс.

9. Формулярный процесс. Составные части формулы.

10. Экстраординарный процесс.

11. Понятие и виды исков.

12. Особые средства преторской защиты.

13. Исковая давность.

14. Субъекты прав. Правоспособность. Содержание, утрата и ограничение правоспособности.

15. Правовое положение римских граждан.

16. Правовое положение перегринов

17. Правовое положение латинов.

18. Правовое положение колонов.

19. Правовое положение рабов.

20. Понятие дееспособности. Опека и попечительство.

21. Юридические лица в римском праве.

22. Общий строй римской семьи. Агнатическое и когнатическое родство.

23. Правовые отношение между супругами. Брак. Заключение и прекращение.

24. Правовые отношения родителей и детей.

25. Общее учение о вещах. Виды вещей.

26. Понятие и виды владения. Приобретение, прекращение и защита владения.

27. Понятие и виды права собственности. Способы приобретения права собственности.

28. Защита права собственности.

29.Понятие и виды сервитутов. Их приобретение, прекращение и защита.

30. Эмфитевзис и суперфиций.

31. Общее учение об обязательствах: понятие, содержание, предмет, стороны, основания возникновения. Натуральные обязательства.

32. Классификация обязательств.

33. Множественность лиц в обязательстве.

34. Исполнение обязательства. Просрочка исполнения и ее последствия.

35. Способы прекращения обязательств.

36. Понятие и способы обеспечения обязательств.

37. Ответственность должника за неисполнение обязательств. Вина и ее формы. Способы возмещения убытков.

38. Понятие и виды договоров.

39. Воля и волеизъявление в договоре. Пороки воли.

40. Условия и срок в договоре.

41. Вербальные контракты.

42. Литтеральные контракты.

43. Реальные контракты.

44. Консенсуальные контракты.

45. Безымянные контракты.

46. Пакты.

47. Обязательства как бы из договоров.

48. Понятие и виды деликтов.

49. Обязательства как бы из деликтов.

50. Понятие и виды наследования.

51. Наследование по завещанию.

52. Наследование по закону.

53. Необходимое наследование.

54. Принятие наследства.

55. Легаты и фидеокомиссы.