Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

римское право, зачет

.docx
Скачиваний:
55
Добавлен:
03.06.2018
Размер:
76.58 Кб
Скачать

Субъект обязательственного права, вступивший в обязательственно-правовые отношения, наделяется только правом требовать от обязанного лица (второй стороны в обязательстве) выполнения определённых действий в свою пользу, в результате которых он получит удовлетворение своей потребности. Объектом обязательственного права являются действия обязанного лица. Защита обязательственных прав имеет относительный характер, так как осуществляется в отношении заранее известного лица (второй стороны в обязательстве). Так как обязательство изначально возникает между двумя заранее известными лицами, то и защита нарушенного обязательственного права направлена на заранее известное лицо.

Основные отличия вещного и обязательственного прав: объект, характер связи между субъектом и объектом, характер защиты нарушенного права.

Объект

Связь субъекта и объекта

Защита

Вещное

Вещь

Прямая, непосредственная

Абсолютная

Обязательственное

Действия обязанной стороны

Опосредованная

Относительная

36. Владение – форма фактического обладания вещью соединенного с намерением относиться к вещи как к своей собственной и снабжённого самостоятельной юридической защитой. Структура владения: объективный («тело владения») и субъективный «владельческая воля». Фактическое обладание – непосредственный контакт субъекта и вещи. Вещь должна находиться в руках у владельца в прямом смысле слова. В классическом римском праве под телом владения понимается нахождение вещи у владельца в том месте, где она должна находится у заботливого хозяина. Субъект, который считает вещь своей, не допускает наличия других субъектов, обладающих большим объёмом прав, чем он сам. Владелец должен: использовать вещь по назначению, заботиться о вещи, должен охранять вещь. Владение обладает самостоятельной юридической защитой, которая имеет абсолютный характер. Владелец не должен обращаться к другим субъектам за реализацией права на защиту. Он действует от своего имени и в свою пользу. Пути установления владения – захват передача владения, традиция. Прекращение владения: потеря объективного и субъективного элементов; утрата господства над вещью; отказ от владения вещью; смерть владельца; гибель вещи или изъятие ее из оборота. Средством защиты являются интердикты претора. Интердикт – приказ претора. Они опираются на административную власть претора. Основой для интердикта является: установление претором фактов наличия владения, нарушения владения. Виды владения: по наличию титула владения выделяют законное и незаконное. Законное владение – элемент права собственности. Незаконное – не имеет титула, не связано с правом собственности. Незаконное делится на добросовестное и недобросовестное. Добросовестное - владелец считает себя собственником вещи, т.к. приобрёл владение правомерным образом и не знает, не может и не должен знать, что не является собственником. Недобросовестное – владелец знает, что не является собственником, но делает вид, что является таковым. Добросовестный владелец по истечении срока давности становится собственником. При предъявлении ему виндикационного иска, он отвечает за вещь с момента предъявления иска и получает компенсацию необходимых затрат на вещь. Недобросовестный владелец никогда не становится собственником вещи. При иске отвечает за её сохранность с момента исчезновения её у собственника и не получает компенсации. В качестве дополнительного особого вида выделяют владение производное. Оно опосредует особую ситуацию передачи вещи лицу, которое наделяется статусом владельца на время разрешения спора о праве собственности на данную вещь. Т.е. производный владелец знает о том, что у данной вещи есть собственник, нов данный момент его личность не может быть точно установлена. Для сохранности вещи, защиты её от посягательств любых лиц вводится категория производного владения.

37. Не всякое фактическое обладание лица вещью признавалось в римском праве владением. Проводилось различие между владением в точном смысле и простым держанием. Лицо, имеющее в своем фактическом обладании вещь на основании договора с собственником не признавалось владельцем, а было держателем на чужое имя. Таким образом, владение можно определить, как фактическое обладание лица вещью, соединенное с намерением относиться к вещи как к своей (обладать независимо от воли другого лица, самостоятельно); держание же— как фактическое обладание вещью без такого намерения (обладание на основе договора с другим лицом, вообще несамостоятельное, а также и обладание ненамеренное, бессознательное и т.д.). Практическое значение различия владения и держания выражалось в том, что в то время как владельцы защищались от всяких незаконных посягательств на вещь непосредственно сами, арендатор как «держатель от чужого имени» мог получить защиту только через собственника, от которого получена вещь.

38. Право собственности – наиболее полное и исключительное господство лица над вещью. Право собственности в РЧП имело ряд ограничений, установленных в интересах других лиц и государства. Т.е. собственник не имеет безграничной власти над вещью. Право собственности является исключительным. Это связано с тем, что только собственник может обладать максимально возможным объёмом правомочий. Содержание права собственности включает права собственника и обязанности собственника. Права: пользование (извлечение полезных свойств), владение (фактическое обладание, можно говорить о праве владения), распоряжение (определение фактической и юридической судьбы вещи вплоть до её уничтожения). Обязанности: содержать вещь надлежащим образом. На собственнике лежат все риски, связанные с вещью и прежде всего риск случайной гибели вещи. Свойства права собственности: 1) самостоятельность права собственности (может существовать и существует без наличия других прав на данную вещь. Более того право собственности само является базовым для установления прав на чужие вещи); 2) обладает упругостью (право собственности при определённых условиях может быть уменьшено до минимальных пределов (суперфиций, эмфитевзис), однако, при исчезновении данных ограничений, право собственности восстанавливается в полном объёме.

39. Способы приобретения права собственности делятся на первоначальные и производные. Производные - приобретатель получает свои права от собственника. Посредством заключения договоров или в результате наследства. Первоначальные - право собственности возникает у лица впервые или не зависит от прав предшествующего собственника. • завладение бесхозяйной вещью (вещь, не имеющая собственника; вещь, от которой собственник отказался; вражеское имущество, клад (скрытая в земле ценность)). Нашедший клад получал 1\2 его стоимости, другая половина принадлежала собственнику земельного участка, на которой клад обнаружен; • спецификация — переработка вещей (изготовление из данного материала новой вещи). Имела место лишь тогда, когда переработка осуществлена несобственником материала и результат переработки - новая вещь. Возникал вопрос, должна ли переделанная вещь принадлежать переделавшему ее или собственнику предмета. В кодификации Юстиниана определено: переделанная вещь могла быть возвращена в прежнее состояние → она доставалась собственнику материала (предмета переделки); этого нельзя было сделать → новая вещь доставалась тому, кто произвел спецификацию, но при условии его добросовестности и с обязательством вознаградить собственника материала в размере полученного обогащения; • соединение (смешивание) вещей. Могло наступить по воле хозяина или случайно. Если по воле хозяина, на новую их массу устанавливались отношения общей собственности. Если случайно - отношения общей собственности не устанавливаются, а у хозяина вещи возникает право требовать от собственника вновь образовавшейся вещи, возмещение стоимости вошедших в нее предметов; • приобретательская давность — способ приобретения права собственности, который сводится к признанию собственником лица, фактически провладевшего вещью на законном основании, добросовестно и непрерывно в течение установленного законом срока (для движ. вещей - 3 года, для недвиж. - 10 или 20 лет).

40. Производные - приобретатель получает свои права от собственника, посредством заключения договоров или в результате наследства. Выражались в договорах между живыми, а также в наследовании по закону и по завещанию и завещательных отказах. Требуется реальное наличие права собственности на стороне отчуждателя, ибо другая сторона не сможет приобрести передаваемого ей права: «никто не может перенести на другого больше права, чем имел бы сам». •манципация – форма передачи наиболее ценных манципированных вещей и права собственности на них. Совершалась путем произнесения определенных формул в присутствии 5 свидетелей и весовщика; •мнимый судебный процесс, где приобретатель (якобы истец) заявлял о том, что ему принадлежит некая спорная вещь. Отчуждатель (якобы ответчик) при этом молчал или соглашался с истцом. Претор констатировал право истца и выдавал соответствующий документ; •традиция – передача одним лицом другому фактического владения вещью с целью перехода права собственности на нее. Элементы: переход владения вещью по воле отчуждателя; право передающего вещь на ее отчуждение; соглашение сторон о том, что владение передается с целью перенесения права собственности на вещь; •по судебному решению; •по предписанию закона. Право собственности прекращалось: гибель вещи (юридическая и фактическая); отказом собственника от вещи, лишение права собственности (конфискация, умаление правоспособности (от собственника до раба), переход права собственности (добровольный (все производные способы) и принудительный) и в др. случаях.

41. Квиритская собственность— это собственность, регулируемая гражданским правом. Это право собственности было единственным в древнее время. Для получения квиритской собственности необходимо было быть римским правоспособным гражданином, наделенным правом приобретения собственности. Объектом собственности могли быть как манципируемые, так и неманципируемые вещи, но недвижимость должна была обязательно находиться на территории Италии.

Бонитарная (преторская) - собственность, основанная на преторском праве. Данная собственность не признавалась цивильным (квиритским) правом, поскольку при приобретении вещи не был соблюден обряд манципации, требовалась только добрая совесть их приобретателей. Претор фактически закреплял приобретенные без формальных процедур вещи в составе имущества покупателей (in bonis).

Провинциальная собственность возникла и получила широкое распространение с развитием Рима и увеличением его территорий. На земли за пределами Италии не могло распространяться квиритское право, а законодательный режим был необходим. Поэтому стало считаться, что земли принадлежат государству, а тем, кто пользовался ими, принадлежит не право собственности, а право извлекать из земель экономическую выгоду: пользоваться, получать плоды, иметь, владеть. Решение, что эти земли могут передаваться по наследству, и оформило окончательно право провинциальной собственности. Провинциальные земли облагались особым налогом (платой для сенатских провинций и налогом для императорских земель).

Перегринская собственность— это собственность неграждан Рима (перегринов и латинов). Они подчинялись своему собственному праву. Они не могли защищать полученное право собственности, как римские граждане, и их иски рассматривались как «фиктивные» с «воображаемым» статусом перегрина как римского гражданина. Впоследствии перегринская собственность слилась с преторской.

В некоторых случаях одна вещь принадлежит не одному собственнику, а нескольким сообща. Это отношение римские юристы так и называют кондониум (общность). Римский юрист Цельз характеризует отношение общей собственности так, что каждый из сособственников имеет долевое право собственности на всю вещь в целом; ему принадлежала, следовательно, не доля вещи, а доля права на вещь. Понимание отношения права общей собственности в качестве долевого права на всю вещь приводило к тому, что, если право собственности одного из участников этой общности почему-либо отпадало, право другого – расширялось. Общая собственность осуществлялась всеми участниками совместно. Доли участия каждого из них могли быть или равные, или неравные. Всякого рода изменения вещи или права на нее могли производиться только с общего согласия. Каждый из участников общей собственности имел право в любое время потребовать раздела общей собственности.

42. Защита права собственности была необходима при утрате владения собственником и при наличии незаконных препятствий в осуществлении права пользования вещью. Способы защиты права собственности:

1) виндикационный иск (основное средство защиты права собственности) — вещный иск об истребовании невладеющим собственником своей собственности у владеющего не собственника. Предметом является вещь со всеми её приращениями. Бремя доказывания лежит на истце, который должен доказать своё право собственности на вещь и факт нахождения вещи у ответчика. Ответчиком может быть реальный владелец или мнимый (когда реальный прячет, скрывает, передаёт третьему лицу). Собственник должен доказать правомерность своего права собственности на вещь, проследив фактический и юридический путь вещи от момента первоначального установления права собственности на нее. Ответчик перед началом процесса обязан был предоставить гарантию выполнения любого судебного решения. Если он отказывался, то ответчик с истцом менялись местами, и на ответчика ложится бремя доказывания правомерности своего права на вещь. Виндикационный иск предъявлялся независимо от того, добросовестно или недобросовестно владение. Добросовестный владелец, который приобрел вещь в добросовестном заблуждении, отвечает за состояние вещи только со времени предъявления иска. Плоды от вещи, потребленные до этого момента, он не возмещает, а возвращает лишь наличные плоды. Ему возвращаются необходимые понесенные издержки и затраты на содержание вещи. Недобросовестный владелец отвечает за гибель вещи до начала процесса даже при наличии легкой небрежности, а после начала процесса — независимо от формы вины, если не докажет, что гибель вещи произошла бы и у истца. Плоды от вещи он возмещает не только фактически полученные, но и те, которые мог бы получить собственник при проявлении надлежащей заботливости.

2) негаторный иск— иск, отрицающий действия лица, создающего преграды для полноценного использования собственником своей вещи. Истцом является владеющий собственник. Ответчиком является лицо невладеющее вещью, но мешающее собственнику реализовать свое право собственности в полном объёме. Истец должен доказывать своё право собственности на вещь и факт осуществления ответчиком действий, препятствующих и мещающие реализации его права собственности на его вещь в полном объёме.

3) публицианов иск — исходивший из фикции, что истец стал собственником по давности, дававшей ему преимущество даже перед собственником. Доказыванию подлежало лишь добросовестное владение. Применялся для защиты бонитарной собственности. Он не мог применяться против собственника, а против владельца — лишь при наличии старшинства.

43. Сервитуты – разновидность прав на чужие вещи, содержание которой составляет обязанность одной недвижимой вещи (имения) служить своим полезным свойством другой недвижимой вещи (имению). В реальности собственник одной вещи получает возможность пользоваться чужой недвижимой вещью с целью восполнения недостатка своей вещи. Причинами возникновения сервитутов является то, что земельные участки неодинаковы, т.к. представляют собой природные явления. Данная разница в их свойствах и качествах должна быть компенсирована возможностью заимствования полезных свойств одного участка другим. Участок, обладающий необходимыми полезными свойствами, называется служащим. Участок, не имеющий этих свойств и компенсирующий недостаток за счёт другого участка, называется господствующим. Связь между служащим и господствующим участком является субординационной (связь-подчинение). При этом конкретные личности собственников участков не имеют юридического значения, т.к. сервитутная связь имеет вещно-правовой характер и привязана к другим вещам. Принципы сервитутного права: 1) эго объектом является чужая вещь, 2) собственник служащей вещи должен реализовывать так называемую отрицательную модель поведения. Т.е. он должен терпеть все сложности, связанные с реализацией субъектом сервитута его прав. При этом собственник служащей вещи не должен осуществлять никаких активных действий в пользу собственника господствующей вещи, 3) недостаток господствующей вещи всегда имеет объективный характер, т.е. не зависит от личности, а зависит от природных качеств, 4) господствующий и служащий участки не всегда имеют общую границу, 5) сервитут является неделимым правом, т.е. его субъект имеет возможность осуществлять сервитут непрерывным образом, 6) собственник служащей вещи должен был использовать сервитут в установленном режиме («режим использования»). Виды сервитутов: выделяют вещные сервитуты (они подразумевают, что одна вещь обременяется в пользу другой вещи. Личности не имеют значения). Некоторые авторы выделяют личные сервитуты (они подразумевают, что одна вещь служит конкретной личности, личность имеет принципиальное значение), но это нельзя считать правильным, исходя из определения сервитута. Также выделяют сервитуты сельские (право провоза по чужой территории, право забора воды и т.д.) и городские (право использовать стену чужого дома в качестве одной стены своего дома и т.д.). Способы установления: договор (устанавливается вещное право), легат (завещательный отказ), судебное решение (адъюдикация), сервитут по закону (родители обладают сервитутом в отношении имущества детей). Основания прекращения: гибель вещи, консолидация (собственник и сервитуриарий в одном лице), неиспользование сервитута в течении 10-20 лет, утрата служащей вещью своего полезного свойства или появление у господствующей вещи. Защита: Если вопрос о праве на вещь не поднимался, то защита осуществлялась через интердикт. Если оспаривалось право на сервитут, то средством защиты был иск о защите сервитута.

44. Узуфрукт – разновидность вещного права, права на чужую вещь, содержание которого состоит в праве конкретного лица пользоваться чужой вещью, извлекать из неё плоды и потреблять их в свободном режиме. Признак: персонифицированный характер. Объект: недвижимая вещь, однако есть упоминание и о движимой. Субъект: узуфруктарий. Правомочия: может пользоваться чужой вещью с сохранением субстанции вещи (т.е. без права изменения её предназначения), извлечение и потребление плодов в свободном режиме, может защищать самостоятельно и вещь, и право на неё (абсолютный характер). Узуфруктарий выступает как держатель. Условия наличия узуфрукта: субъект узуфрукта должен предоставить гарантию добросовестного выполнения обязанностей узуфруктария. Первоначально в качестве гарантии торжественная клятва, обещание. Постепенно заменены на денежную форму (штрафы). Положение собственника вещи: собственник, оставаясь носителем права собственности на вещь, теряет возможность реализовывать правомочия пользования. То есть собственник ограничен в пользовании узуфруктарием. Его вещь остается обремененной узуфруктом на весь срок. Срок установления узуфрукта: как правило пожизненно, реже на конкретное время. Узуфрукт не передаётся по наследству. Прекращение узуфрукта: гибель вещи, консолидация, истечение срока, смерть узуфруктария, отказ узуфруктария, неиспользование. Если вопрос о праве на вещь не поднимался, то защита осуществлялась через интердикт. Если оспаривалось право на сервитут, то средством защиты был иск о защите узуфрукта. Аналогичные узуфрукту права. Узус – право пользования чужой вещью без права права извлечения плодов и потребления их в свою пользу. Хабитация – право проживания в чужом доме самого субъекта и его семьи. Право пользования рабочей силой чужого раба или скота. Особенность: возможность перехода по наследству.

45. Эмфитевзис – разновидность вещных прав, прав на чужие вещи, содержание которой составляет долгосрочная, наследуемая аренда чужого земельного участка с обязаностью вносить ежегодную арендную плату и не ухудшать вещь. Долгосрочность выражается в установлении эмфитевзиса на срок от 99 лет и более. Наследуемость заключается в том, что эмфитевта мог свободно распоряжаться вещью, включая передачу её по наследству. Арендная плата устанавливалась в денежном, иногда в натуральном виде, могла быть пересмотрена собственником в одностороннем порядке. Субъект должен был содержать участок надлежащим образом, т.е. обрабатывать его. При изменении предназначенного участка, эффективность его использования не должна была уменьшаться. Установление эмфитевзиса: договор, легат, фактическое использование эмфитевзиса в течение 10-20 лет. Прекращение: гибель вещи, консолидация, отказ эмфитевты, в случае ухудшения вещи, неуплата арендных платежей и налогов в течении 2-3 лет, нарушение правил отчуждения эмфитевзиса со стороны субъекта (неизвещение собственника о продаже участка, неуплата собственнику обязательных 2% при продаже участка и т.д.). Защита: Если вопрос о праве на вещь не поднимался, то защита осуществлялась через интердикт. Если оспаривалось право на сервитут, то средством защиты был иск о защите эмфитевзиса.

46. Суперфиций – разновидность вещного права, права на чужие вещи, содержание которого составляет отчуждаемую, наследуемую, долгосрочную аренду чужого земельного участка с обязанность возведения на ней здания, строения и своевременного внесения арендной платы. Субъект суперфиция, в отличие от субъекта эмфитевзиса находится в привилегированном положении, т.к. ни за какие нарушения использования участка, внесения арендных и налоговых платежей, порядка отчуждения, суперфициарий не лишался суперфиция. Субъект суперфиция являлся носителем вещного права (суперфиция) благодаря наличию у него вещно-правового иска. Суперфициарий имел право свободно распоряжаться земельным участком при обязателном извещении о продаже собственника участка. Субъект суперфиция был обязан возвести в определённые сроки, закреплённые в суперфиции, постройку. Обязан ежегодно вносить арендную плату и вносить налоги в казну. Собственник земельного участка фактически полностью отодвинут от своей собственности. Более того неуплата налогов и арендных платежей, нарушение правил продажи земельного участка и т.д. не прекращало суперфиция. Во всех перечисленных случаях собственник мог подать личные иски. Основания возникновения: договор, легат, давность использования земельного участка и возведение на нём здания. Прекращение: гибель вещи, консолидация, отказ суперфициария. Защита: если не стоит вопрос о праве – интердикт. Если вставал вопрос о праве на вещь, защита осуществлялась иском о защите суперфиция.

47. Залоговое право – это вещное право, право на чужую вещь, содержание которого составляет право кредитора по основному обязательству обратить взыскание на заранее определённую вещь должника с целью реализации её при невыполнении должником своих обязанностей по основному обязательству. В результате реализации заложенной вещи кредитор получает удовлетворение своих требований по основному обязательству при чём остаток передаётся должнику. Остаток = продажная стоимость – сумма обязательства. Двойственность залогового права состоит в том, что оно одновременно является институтом вещного права с одной стороны и обязательственного с другой. Залоговое право является наиболее эффективным средством обеспечения исполнения обязательства, т.к. усиливает позицию кредитора принципиальным образом, гарантируя ему удовлетворение его требований при любом развитии событий. Существует три вида залога: фидуция (форма залога, основанная на доверии. Вещь (предмет залога) предаётся в собственность кредитору в случае возникновения обязательства. При выполнении обязанностей, кредитор передаёт вещь должнику). Пигнус (форма залога, при которой вещь передаётся во владение кредитору. При исполнении обязательств истребование вещи происходит по виндикационному иску). Ипотека (форма залога, при которой вещь остается во владении и собственности, и пользовании должника. Правила продажи заложенной вещи: 1) кредитор оязан минимум 3 раза напомнить должнику о его обязанности выплатить долг и о проведении торгов в случае неисполнения обязанностей, 2) публичные торги проходят по истечении двух лет со дня неисполнения обязанностей, 3) ни сам кредитор, ни его представители не могут участвовать в торгах и приобретать заложенную вещь, 4) разница между продажной стоимостью и суммой долга возвращается должнику. Основание возникновения: договор, порождающий основное обязательство. Основания прекращения: исполнение обязательства должником. Защита: залог защищался ипотечным иском и посессорными (владельческими) интердиктами.

48. Обязательство – особая связь между субъектами в силу которой одно лицо (должник) обязывается выполнить определённые действия в пользу другого лица (кредитора), а он наделён правом требования исполнения определённых действий должником в свою пользу или воздержания от их совершения. Обязательство это всегда правоотношение, которое: 1) подразумевает наличие двух конкретно определённых лиц, 2) всегда должно иметь юридическое или материальное основание. (Юридические: договор, квазидоговор, деликт, квазиделикт. Договор – соглашение лиц, имеющее юридические последствия. Квазидоговор – правомерные действия субъекта, имеющие в качестве юридического последствия права и обязанности субъектов схожие с договорами, однако договора между ними не существует (неосновательное обогащение и т.д.). Деликт – гражданско-правовое правонарушение, причинение вреда имущественного характера (кража, обида). Квазиделикт – деликт, не включённый в систему цивильных деликтов. Материальные: кауза (цель, намерение стороны)), Содержание обязательства состоит из следующих элементов: со стороны кредитора: 1. в пользу кредитора выполняется определённое действие по передаче ему вещи, 2. кредитор имеет право требовать выполнения определённых действий в свою пользу или воздержания от их выполнения, 3. кредитор имеет право возмещения причинённого ему вреда; со стороны должника: 4. содержание будет отражать соответствующие требованиям кредитора действия должника. Сторонами в обязательстве являются кредитор и должник. Кредитор – управомоченная сторона обязательственного правоотношения, а должник – обязанная. Первоначально цивильное право рассматривало обязательство как личную, индивидуализированную связь между двумя конкретными субъектами. Позже стали различать такие ситуации, как множественность лиц в обязательстве, замену лиц, а также участие третьих лиц в обязательстве. Под множественностью лиц в обязательстве понимается наличие нескольких лиц на любой из сторон одного обязательства. Замена лиц в обязательстве – перенос прав или обязанностей, составляющих содержание обязательства на других лиц. Замена лиц в обязательстве могла происходить в силу предписаний права и по воле сторон обязательства. Первоначально римское право не предусматривало ситуации, когда обязательство устанавливает обязанность третьих лиц либо предусматривает совершение каких-либо действий в пользу третьих лиц, однако с развитием римского права стала признаваться возможность принять должником обязанностей не только в отношении самого себя, но и своих наследников, а также заключение договоров, по которым право требования возникало не только у кредитора, но и у третьих лиц.