Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

римское право, зачет

.docx
Скачиваний:
55
Добавлен:
03.06.2018
Размер:
76.58 Кб
Скачать

49. 1. обеспеченность государственной защитой: обязательства, пользующиеся исковой защитой (обязательства, требования по которым может быть принудительно исполнено через обращение к судебному магистрату с иском), натуральные (обязательства, которые не пользовались исковой защитой, однако уплаченное по таким обязательствам не могло быть потребовано обратно (обязательства, заключенные подвластными, рабами)). 2. основание возникновения (источник обязательства): договорные (обязательства, возникающие в силу договора, т.е. соглашения об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей), квазидоговорные (обязательства, возникающие на основании волевых действий субъектов, не основанных на взаимном соглашении, но порождающих их взаимные права и обязанности аналогично договорным), деликтные (обязательства, возникающие вследствие совершения субъектом частного правонарушения, повлекшего причинение вреда), квазиделиктные (обязательства, возникающие из правонарушений, не относимых римским правом к числу деликтов). 3. характер предмета обязательства: делимые (обязательства, предмет которых поддается разделению без ущерба для его хозяйственно-экономической ценности (например, уплатить 1000 сестерциев); юридические последствия – при множественности лиц возникает долевая ответственность) и неделимые (обязательства, предмет которых не может быть разделен на части без ущерба для его хозяйственной ценности (напр., построить дом, предоставить сервитут); при множественности лиц возникает солидарная ответственность). 4. наличие материального основания (каузы): казуальные (кауза имеет юридическое значение для действительности обязательства) и абстрактные (кауза не имеет юридического значения и не влияет на действительность обязательств – например, стипуляция). 5. Характер действий должника: простые (обязательства, в которых устанавливаются конкретные обязанности должника, поэтому в случае гибели предмета обязательства и невозможности исполнения такие обязательства прекращаются), альтернативные (обязательство, в котором должник обязуется совершить одно из нескольких действий (например, передать одного из двух животных); право выбора принадлежит должнику (исключение – наследственные правоотношения – легатарий как кредитор имеет право выбора предмета исполнения), если иное не указано в соглашении), факультативные (обязательство, в котором указывается предмет исполнения обязательства, но в случае невозможности исполнения должнику предоставляется право предложить вместо основного другое исполнение, указанное в договоре ( к примеру, если вещь, подлежащая передаче, погибнет, то должник может передать деньги). 6. количество лиц, участвующих в обязательстве: простое (1 кредитор – 1 должник), совокупные (множество лиц на стороне кредитора и стороне должника). 7. Характер ответственности: долевые (обязательства, в которых каждый из должников отвечает перед кредитором в определенной доле), солидарные (обязательства, в которых каждый из должников отвечает перед кредитором в полном объеме; исполнение одним из должников требования кредитора прекращало обязательство других должников перед данным кредитором), корреальные (обязательства, в которых каждые из должников отвечает перед кредитором в полном объеме; предъявление требования кредитором к одному из должников прекращало обязательство других должников перед данным кредитором), кумулятивные (штрафные обязательства, в которых каждый из должников обязан исполнить обязательство в полном объеме; исполнение обязательства одним из должников не прекращало обязательства других должников). и.т.д.

50. Прекращение обязательства – утрата юридической силы требований кредитора и обязанностей должника. Прекращение обязательственного правоотношения возможно при наступлении определенных юридических фактов (оснований), к числу которых римское право относило следующие: исполнение обязательства, новация, взаимозачет, консолидация, соглашение сторон, добровольный отказ кредитора от взыскания, смерть одной из сторон в обязательствах личного характера и невозможность исполнения. Исполнение обязательства – совершение должником соответствующих действий, обусловленных содержанием обязательства, и принятие их кредитором в качестве исполнения. Исполнение обязательства должно быть надлежащим, т.е. соответствовать определенным требованиям. Только надлежащее исполнение прекращает обязательство. Новация – обновление обязательства, т.е. замена старого обязательства новым, качественно отличающимся от прежнего по любому из элементов: срок, место исполнения, личностью стороны и др. Новация применялась либо по соглашению сторон, либо в силу предписаний закона и решения суда. Взаимозачет – погашаются встречные однородные действительные требования кредитора и должника друг к другу, срок исполнения которых наступил. Соответственно, взысканию подлежит только тот остаток, на который одно требование превышает другое. Для применения взаимозачета требуется либо соглашение сторон, либо решение суда. Консолидация – слияние должника и кредитора в одном лице, что чаще всего являлось следствием наследственного правопреемства. Соглашение сторон в цивильном праве представляло собой строго формализованный «воображаемый» (образный) платеж: посредством меди и весов либо устных вопросов и ответов сторон, напоминающих стипуляцию. Добровольный отказ кредитора от своих требований – прощение долга, т.е. одностороннее волеизъявление кредитора, сделанное в форме легата или посредством конклюдентных действий (например, возвращение должнику долговой расписки). Смерть одной из сторон как физическая, так и юридическая смерть являлась основанием прекращения обязательств, связанных с личностью одной из сторон, и не допускающих правопреемства. Невозможность исполнения наступала в случае форс-мажорных обстоятельств и влекла прекращение обязательств, предметом которых являлась индивидуально определенная вещь, если обязательство не предусматривало альтернативного или факультативного способа исполнения. Наступление отменительного условия, если обязательство было заключено под условием (например, достижение возраста полной дееспособности легатарием).

51. Институт обеспечения исполнения обязательств служит целям гарантировать интересы кредитора в получении имущественного удовлетворения в случае неисполнения обязательства должником и закрепляет следующие способы (гарантии): система личных гарантий и система реальных (вещных) гарантий. Личные гарантии – это акцессорные (дополнительные) обязательства, принимаемые на себя должником или третьим лицом на случай неисполнения основного обязательства, к числу которых относятся: поручительство, неустойка, признание своего долга, признание третьим лицом чужого долга. К вещным – задаток, залог. Поручительство – акцессорное обязательство третьего лица исполнить основное обязательство в случае неисполнения его должником. Поручитель обязывался в том же объеме, что и основной должник, однако по соглашению сторон допускалось поручительство в меньшей сумме по сравнению с основным долгом. Неустойка – обязательство должника уплатить определенную денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им основного обязательства. Соглашение о неустойке имело форму стипуляции. Взыскание неустойки по общему правилу исключало предъявления требования кредитором о принуждении должника к исполнению основного обязательства или о возмещении убытков, однако в случае, предусмотренном в соглашении сторон, неустойка взыскивалась кумулятивно, т.е. взысканию подлежали как убытки по основному обязательству, так и сумма неустойки. Признание своего долга – должник вторично дает обещание исполнить существующее обязательство, вследствие чего кредитор приобретает дополнительное право требования против него. В этом случае утрата права требования по основному обязательству по различным основаниям (например, истечение сроков исковой давности), как правило, не влекла за собой утрату права требования по дополнительному обязательству. Признание третьим лицом чужого долга фактически означало замену должника (см. раздел «Замена лиц в обязательстве»). Задаток – вещь (в том числе деньги), которую одна сторона передает другой стороне в момент заключения обязательства. Первоначальная функция задатка – подтвердить заключение обязательства. В последующем задаток начинает выполнять штрафную функцию: в случае неисполнения обязательства по вине той стороны, которая давала задаток, она его теряет, если же обязательство не исполнено по вине противоположной стороны – она возвращает его в двойном размере. Залог является особым институтом имущественного права, поскольку по своей природе относится к вещному праву, однако выполняет функцию обеспечения исполнения обязательств. Характеристика залога была изложена в разделе «Права на чужие вещи».

52. Договор -юридическое основание возникновения обязательств, представляющее собой соглашение двух и более лиц об установлении какого-либо обязательства. Система договоров включала в себя контракты - договоры, признаваемые квиритским правом и пользующиеся исковой защитой, и в противоположность им - пакты – договоры, не пользующиеся исковой защитой. Условия действительности договора:

1. Заключение договора правоспособными и дееспособными субъектами. 2. Соблюдение установленной формы (устной или письменной). 3. Соответствие воли сторон волеизъявлению. Воля – желание лица получить какую-либо выгоду, достичь желаемой цели с помощью заключения договора. Воля, выраженная во вне (в тексте договора, в действиях), представляет собой волеизъявление. 4.Наличие материального основания договора (каузы). 5.Соблюдение требований к содержанию договора. Содержание договора складывается из совокупности его условий. Условия договора могут быть разделены на две группы: существенные и случайные. Существенными признаются условия, при отсутствии которых договор считается незаключенным. Существенным условием любого договора является условие о его предмете. Несущественные (случайные) условия включаются в договор по усмотрению его сторон. К несущественным условиям обычно относятся следующие: срок, место, способ исполнения и т.д

Заключение договора проходит две стадии: пропозиция - дача обещания (предложения) с одной стороны и акцептация - принятие обещания (предложения), с другой стороны, применительно к одностороннеобязывающим договорам; при заключении синаллагматического договора стороны взаимно давали и принимали обещания. Акцептация, совершенная после того, как лицо, сделавшее предложение, отозвало его, не имеет юридической силы.

53 – 55. Реальным контрактом называется договор, который считается заключенным и влечет возникновение обязательства с момента фактической передачи вещи. К реальным контрактам римское частное право относило: договор займа, договор ссуды, договор хранения.

Договор займа – договор, по которому одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) определенную денежную сумму или иные вещи, определяемые родовыми признаками, а заемщик обязуется по истечении указанного в договоре срока вернуть такую же денежную сумму или такое же количество вещей, определяемых родовыми признаками.

Юридическая характеристика договора: договор займа является реальным (момент заключения договора – это момент передачи займодавцем денег или вещей заемщику), односторонним (займодавцу принадлежит право требования, на заемщике лежит обязанность вернуть долг), безвозмездным по общему правилу; заем может быть процентным, но для этого требовалось специальное соглашение в форме стипуляции (предельный размер процентов определялся государством – например, 6% при Юстиниане); анатоцизм, т.е. начисление сложных процентов (процентов на проценты) запрещались.

Существенным условием договора является условие о предмете. Вещи передаются в собственность заемщику, поэтому риск случайной гибели лежит на заемщике.

Права и обязанности сторон. Поскольку договор односторонний, то заемщик обязан вернуть в установленный срок такое же количество вещей (денег) того же рода и качества (но не те же самые деньги или вещи), соответственно, кредитор имеет корреспондирующее право требования возврата суммы займа.

Особыми видами договора займа являлись: nexum, морской (корабельный) заем. Nexum – исторически первый вид займа, который представляет собой заем с самозакладом. Морской (корабельный) заем заключался для мореходных (торговых) целей; такой заем подлежал возврату лишь при условии, если корабль благополучно дойдет до места, т.е. риск гибели предмета займа лежит на займодавце (в исключение из общего правила).

Договор ссуды - договор, по которому одна сторона (ссудодатель) передает другой стороне (ссудопринимателю) во временное безвозмездное пользование индивидуально определенную вещь, а ссудоприниматель обязуется возвратить по истечении установленного в договоре срока ту же самую вещь.

Юридическая характеристика договора: договор ссуды является реальным (момент заключения договора – это момент передачи вещи в пользование ссудопринимателю), односторонним (ссудодатель имеет право требования, ссудоприниматель несет обязанность, однако в некоторых случаях могли возникать обязанности и на стороне ссудодателя – например, произвести непредвиденные расходы, возместить вред, причиненный вещью ссудопринимателю; таким образом, в данной ситуации договор ссуды является неравномерно двусторонним), безвозмездным (это обязательный квалифицирующий признак договора ссуды, отличающий его от смежного договора аренды, т.е. найма вещей).

Существенными условиями договора являются условия о предмете и о сроке. Вещь передается в пользование (а не в собственность в отличие от договора займа), поэтому риски случайной гибели остаются на ссудодателе как на собственнике вещи.

Права и обязанности сторон. Ссудоприниматель обязан пользоваться вещью по назначению и в соответствии с условиями договора, обеспечивать сохранность вещи, возвратить вещь по истечении срока договора в том состоянии, в котором он ее получил с учетом нормального износа. Ссудодателю принадлежит корреспондирующее право требования. Как отмечалось выше, ссуда может относиться к числу неравномерно двусторонних договоров, поскольку в некоторых ситуациях на стороне кредитора могут возникнуть обязанности, соответственно, на стороне должника – встречные права требования: например, ссудодатель обязан компенсировать непредвиденные расходы, понесенные ссудопринимателем по содержанию вещи, возместить вред, причиненный ссудопринимателю свойствами вещи и др.

Договор хранения - договор, по которому одна сторона (поклажедатель) передает другой стороне (поклажепринимателю, хранителю) вещь для безвозмездного хранения, а хранитель обязуется обеспечить сохранность вещи и возвратить ее в неповрежденном виде по истечении срока хранения.

Юридическая характеристика договора: договор ссуды является реальным (обязательство возникает с момента передави вещи на хранение), односторонним (поклажедателю принадлежит право требования, хранитель несет обязанность, однако, как и договор ссуды, хранение могло быть неравномерно двусторонним обязательством), безвозмездным (в противном случае имеет место договор найма услуг).

Существенным условием договора является условие о предмете. Вещь передается только на хранение: хранитель не становится ни собственником, ни владельцем вещи, он является только держателем вещи. Поэтому риски случайной гибели остаются на поклажедателе как на собственнике вещи. Хранитель даже не имеет права пользоваться вещью (такие действия рассматривались как кража).

Права и обязанности сторон. Хранитель обязан обеспечить сохранность вещи, обращаясь с ней как со своими собственными вещами, возвратить ее со всеми полученными за время хранения доходами по требованию поклажедателя. Если хранитель производил какие-либо расходы по содержанию вещи, поклажедатель обязан их компенсировать (в этом случае хранение переходит в разряд несовершенно синаллагматических контрактов), соответственно, у хранителя возникает встречное право требования.

Особыми видами хранения в римском праве являлись: иррегулярное, вынужденное хранение и секвестр. Иррегулярное (необычное) хранение имеет особый предмет - вещи, определяемые родовыми признаками (деньги, зерно), поэтому вещи поклажедателя смешиваются с вещами, находящимися в собственности хранителя, тем самым обезличиваясь. Хранитель был обязан вернуть не те же самые вещи, а такое же количество аналогичных вещей. В отношениях иррегулярного хранения риски случайной гибели вещей лежат на хранителе.

Вынужденное хранение заключалось при чрезвычайных для поклажедателя обстоятельствах, когда он был вынужден отдать вещь на хранение (например, при пожаре). Поскольку поклажедатель был лишен возможности выбрать хранителя, на хранителя по такому договору возлагалась повышенная ответственность: в случае гибели вещи по его вине (в любой форме) он отвечал в двойном размере.

Секвестр представляет собой договор, по которому несколько поклажедателей передавали вещь хранителю с условием о возврате вещи одному из них в зависимости от обстоятельств (в качестве примера можно привести случай, когда возникал спор о праве на вещь; спорящие отдавали ее в секвестр, а затем выигравший спор забирал ее). Хранитель получал вещь с правом управлять ею. При этом хранитель обладал правом самостоятельной защиты, поскольку титульный владелец был неизвестен.

56-60. Консенсуальный контракт – это договор, который считается заключенным и порождает обязательство с момента достижения сторонами соглашения. Фактическая передача вещи рассматривается уже как исполнение договора. К консенсуальным контрактам в РЧП относились: договор купли-продажи, договор найма, договор поручения, договор товарищества.

Договор купли-продажи представляет собой договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать в собственность другой стороне (покупателю) в собственность вещь (товар), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него установленную в договоре денежную сумму (цену).

Юридическая характеристика договора: договор купли-продажи является консенсуальным (считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения), двусторонним (каждая из сторон имеет права и несет обязанности); возмездным.

Существенными условиями договора являются условия о предмете и цене.

Предмет договора должен быть конкретно определен, поэтому если по договору передаются вещи, определяемые родовыми признаками, они должны быть индивидуализированы указанием на место их нахождения, меру, вес, число и т.д. Цена должна отвечать следующим требованиям: а) определенность (т.е. каждая из сторон точно знает, какую сумму передает или получает), б) реальность (т.е. соответствует действительной стоимости вещи), в) выраженность в денежной форме (в противном случае имеет место договор мены).

Права и обязанности сторон. На продавце лежали следующие обязанности: передать вещь покупателю, обеспечить сохранность вещи до ее передачи, гарантировать отсутствие недостатков проданной вещи (продавец отвечал только за недостатки, возникшие до продажи вещи, даже если они проявились или были обнаружены после продажи), гарантировать от эвикции. Под эвикцией понимается истребование, отсуждение вещи ее законным владельцем, в результате чего покупатель лишался права собственности на приобретенную вещь. При этом право третьего лица должно было возникнуть до заключения договора купли-продажи. Продавец был обязан выступить в процессе на стороне покупателя, и если вещь отбиралась, продавец возмещал покупателю убытки в двойном размере. Правила об эвикции применялись и в том случае, если покупатель не лишался право собственности, но вследствие судебного процесса утрачивал владение вещью в силу узуфрукта или иного вещного права третьего лица на данную вещь. В данной ситуации продавец был обязан возместить понесенные покупателем убытки.

Риски случайной гибели вещи переходили на покупателя с момента, когда договор считался заключенным, т.е. покупатель нес обязанность по оплате товара даже в случае, если вещь не была им получена вследствие ее гибели по обстоятельствам, не зависящим от продавца..

Покупатель обязан принять вещь и оплатить ее. В случае несвоевременной уплаты цены, на нее начислялись проценты. Соответственно, каждая из сторон обладала правами требования, корреспондирующими обязанностям противоположной стороны.

В договоре допускались и дополнительные права и обязанности: в частности, могло устанавливаться право покупателя возвратить вещь (если она по каким-то причинам не подходила) в течение обусловленного срока, либо предусматриваться право продавца в течение определенного срока расторгнуть договор, если он нашел более выгодного покупателя.

Договор найма включал в себя: договор найма вещей, договор найма услуг (наем рабочей силы), договор найма работ. В договоре найма одна сторона (наймодатель) обязуется передать другой стороне (нанимателю) в пользование вещь либо предоставить для использования способность к труду, а наниматель обязуется оплатить предоставленное пользование.

Более конкретно рассматриваемые виды найма можно определить следующим образом.

Договор найма вещей (аренда) – это договор, по которому одна сторона (наймодатель) обязуется передать другой стороне (нанимателю) определенную вещь в пользование, а наниматель обязуется уплачивать за это обусловленную договором наемную плату и по окончании срока договора возвратить вещь наймодателю.

Договор найма услуг представляет собой договор, по которому одна сторона (нанявшийся) обязуется выполнить в пользу другой стороны (нанимателя) определенные услуги, а наниматель обязуется оплатить эти услуги. При этом данный договор заключался преимущественно в отношении обычных ремесленных и других подобных работ.

По договору найма работ (договору подряда) одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В отличие от предшествующего договора подряд всегда направлен на конкретный материальный результат.

Юридическая характеристика договора найма: договор найма является консенсуальным, двусторонним и возмездным.

Существенными условиями договора найма являются условия о предмете договора и наемной плате.

Вещь передается лишь в пользование нанимателю, поэтому риски случайной гибели остаются на наймодателе как на собственнике вещи. Предмет договора найма услуг составляет личный труд нанявшегося. Предмет договора подряда представляет собой овеществленный материальный результат (изготовление новой вещи, переработка вещи и т.д.). Риск случайной гибели результата работы до сдачи работы лежит на подрядчике, затем переходит на заказчика.Наемная плата должна быть определенной (известной обеим сторонам), действительной (а не мнимой), выраженной в денежной форме. Исключение составлял договор найма вещей, по которому допускалось натуральное выражение наемной платы. Срок не является существенным условием договора.

Права и обязанности сторон. На наймодателе (арендодателе) по договору имущественного найма лежали следующие обязанности: передать в пользование вещь и обеспечить возможность пользоваться ею (например, производить ремонт и др.). По договору найма услуг нанявшийся обязан лично оказать определенную услугу. По договору найма работ подрядчик обязан выполнить определенную работу в соответствии с указаниями заказчика. При этом подрядчик имеет право привлекать к выполнению работы третьих лиц (субподрядчиков), но он отвечает за них перед заказчиком. Если выполнение работы требовало определенных навыков, то подрядчик был обязан гарантировать свою профессиональную подготовку. Наниматель (заказчик) обязан принять сданную в наем вещь или выполненную работу (услугу) и уплатить наемную плату. Невнесение наемной платы в течение двух лет давало противоположной стороне право на одностороннее расторжение договора. По договору имущественного найма наниматель также обязан обеспечить сохранность сданного имущества и возвратить его по истечении установленного срока наймодателю в надлежащем состоянии с учетом нормального износа вещи. Наниматель имеет право сдавать вещь в субнаем, но он остается ответственным перед наймодателем за действия субнанимателей. По договору подряда заказчик нес также обязанность предоставить материал подрядчику (выполнение работы подрядчиком из своего собственного материала римские юристы квалифицировали как отношения купли-продажи).

Договор поручения - договор, по которому одна сторона (доверитель) поручает, а другая сторона (поверенный) безвозмездно принимает на себя исполнение каких - либо действий в пользу доверителя.

Юридическая характеристика договора: договор поручения является консенсуальным, неравномерно двусторонним (право требования у поверенного возникало в том случае, если им были понесены расходы связи с исполнением поручения), безвозмездным (доверитель, однако, мог уплатить поверенному гонорар, который не считался платой за исполнение поручения и не являлся обязательным элементом договора; уплата гонорара зависела целиком от усмотрения доверителя; в постклассический период договор поручения становится возмездным), фидуциарным (то есть доверительным: личность поверенного имеет важное значение для доверителя, поэтому данный договор мог быть прекращен в одностороннем порядке любой из сторон в том числе по причинам не юридического, а личного характера).

Существенным условием договора является условие о предмете. Предмет договора не должен быть противоправным.

Права и обязанности сторон. Поверенный обязан выполнить поручение в полном соответствии с указаниями доверителя (если он не соблюдал указания, то доверитель мог отказаться от принятия исполненного), передать доверителю результаты исполнения поручения и предоставить отчет. Если мандатарий превысил свои полномочия, то результат исполнения принимается доверителем только в том случае, если он направлен к выгоде последнего. В договоре могло быть предусмотрено право поверенного привлекать помощника. В этом случае поверенный отвечал за выбор помощника, но не за его действия.

На доверителя возлагаются обязанности принять результат исполнения поручения и компенсировать поверенному все расходы, понесенные в связи с исполнением поручения и в пределах своих полномочий.

Договор товарищества - представляет собой договор, по которому двое или более лиц (товарищей) обязуются объединить свои вклады для достижения какой-либо общей цели (результата).

Юридическая характеристика договора: договор товарищества является консенсуальным и фидуциарным (доверительным): товарищи могли предъявлять друг к другу инфамирующие иски. Отказ одного из товарищей от участия в товариществе влек за собой прекращение договора. Договор также прекращался и в случае смерти или умаления правоспособности одного из товарищей и не допускал правопреемства.