- •1).История законодательства об интеллектуальной собственности.
- •2). Законодательство об интеллектуальной собственности
- •5. Защита интеллектуальных прав
- •Возникновение и охрана авторских прав (знак, сроки)
- •Свободное использование, воспроизведение и запись произведений
- •Авторские договоры
- •Защита авторских прав
- •Получение патента, срок и прекращение его действия
- •Патентные права
- •Право на коммерческое обозначение
Лекция I
Введение в право интеллектуальной собственности
Вопросы
Право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского права
Право интеллектуальной собственности как наука и как учебная дисциплина
Источники права интеллектуальной собственности
Международные договоры по праву интеллектуальной собственности
Защита интеллектуальных прав
1.
Согласно п. 1 ст. 44 Конституции РФ «каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом».
В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ правовое регулирование интеллектуальной собственности относится к ведению Российской Федерации.
В настоящее время основные положения, посвященные вопросам охраны прав интеллектуальной собственности, закрепляются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее — ГК РФ).
Вместе с тем понятие «интеллектуальная собственность» действующим законодательством не раскрывается.
Этот термин рассматривается как условный, собирательный, применимый лишь для целей краткого обозначения особой совокупности прав, возникающих в отношении ряда объектов интеллектуальной деятельности, потому что в трудах и законах мы встреим с вами такие термины, как
- «права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»,
- «исключительные права»,
- «интеллектуальные права».
Таким образом на практике и в теории под интеллектуальной собственностью зачастую понимают совокупность прав, возникающих в отношении ряда нематериальных объектов — результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
В соответствии с Конвенцией об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 1967 г. «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к:
литературным, художественным и иным научным произведениям;
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио-и телевизионным передачам;
изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
научным открытиям;
промышленным образцам;
товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям;
защите против недобросовестной конкуренции;
а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.
Данный перечень является открытым, что обусловливается постоянным появлением новых видов объектов интеллектуальной собственности.
Такие новые объекты изначально получают признание в законодательствах отдельных стран, лишь затем приобретая его на международном уровне.
Однако у нас в ГК РФ (ст. 1225) установлен замкнутый перечень 16-ти объектов:
1) произведения науки, литературы и искусства;
программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
базы данных;
исполнения;
фонограммы;
сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
изобретения;
полезные модели;
промышленные образцы;
селекционные достижения;
топологии интегральных микросхем;
секреты производства (ноу-хау);
фирменные наименования;
товарные знаки и знаки обслуживания;
наименования мест происхождения товаров;
коммерческие обозначения.
Эти объекты условно могут быть классифицированы на несколько групп:
объекты авторских и смежных прав;
объекты патентного права;
средства индивидуализации;
- так называемые нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
Авторское право обеспечивает охрану произведений — объективно выраженных результатов творческой деятельности авторов, а смежные права часто рассматриваются как «примыкающие» к авторскому и обеспечивающие охрану результатов творческой и иной деятельности, связанной в большинстве случаев с использованием объектов авторских прав.
Так, у артиста, исполняющего произведение, возникают особые смежные права на результат его творческой деятельности — исполнение, у организации, создавшей запись такого исполнения, — смежные права на созданную ею фонограмму, у вещательной организации — права на результаты осуществляемой ею деятельности — вещание.
Авторские и смежные права |
||||||
|
|
|
|
|
||
Объекты авторских прав — произведения, включая условно приравниваемые к ним программы для ЭВМ (компьютерные программы) |
|
Объекты смежных прав: исполнения, фонограммы, вещание организаций эфирного или кабельного вещания, «нетворческие» базы данных, права публикаторов произведений |
Патентное право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, то есть результатов «технического» (в широком смысле этого слова) творчества, признанных в установленном порядке соответствующими определенным законодательством критериям.
Патентное право |
|||||
|
|
|
|
||
Изобретения |
Полезные модели |
Промышленные образцы |
Законодательство о средствах индивидуализации создает возможность индивидуализации организаций, участвующих в хозяйственном обороте, использования словесных, изобразительных и иных обозначений в качестве товарных знаков, выделяющих товары определенных производителей, а также знаков обслуживания, используемых при оказании услуг, и наименований мест происхождения товаров, гарантирующих, что данный товар произведен в указанной местности.
Средства индивидуализации |
|||
|
|
|
|
Фирменные наименования |
|
|
Товарные знаки и знаки обслуживания |
|
|
||
|
|
|
|
Наименования мест происхождения товаров |
|
|
Коммерческие обозначения |
|
|
Объекты патентного права и средства индивидуализации в ряде международных актов совместно условно именуются «объектами промышленной собственности», чем подчеркивается их основная задача — способствовать развитию производства и торговли в современном мире.
К «нетрадиционным объектам интеллектуальной собственности» условно относятся все иные объекты, не вошедшие в указанные выше три группы, но имеющие с ними определенные черты сходства используемых при предоставлении охраны законодательных конструкций.
Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности |
|||||
|
|
|
|
||
Селекционные достижения |
Топологии интегральных микросхем |
Секреты производства (ноу-хау) |
На все указанные объекты интеллектуальной собственности закрепляются особые «интеллектуальные права» (ст. 1226 ГК РФ). Они разделены на три группы:
исключительное право — особое имущественное право, позволяющее разрешать или запрещать использование таких нематериальных объектов;
личные неимущественные права, за рубежом часто именуемые «моральными правами»;
иные права, специально предусмотренные ГК РФ в отдельных случаях (право следования, право доступа и др.).
Составы интеллектуальных прав в отношении каждого вида объектов существенно отличаются друг от друга, иногда очень существенно.
Особо отметим ! Объекты интеллектуальных прав всегда имеют нематериальный характер. Т.е интеллектуальная собственность не материальна, она не включает в себя вещи или какие-то материальные объекты.
В этом ее отличие от обычной собственности, в состав которой входят материальные объекты.
Поэтому закон (ст. 1227) указывает, что интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
(За исключением одного случая – ст. 1291 п.2 ГК РФ, - когда собственник произведения, не являющийся автором его, но имеющий исключительное право на него, отчуждает оригинал этого произведения другому лицу. В этом случае новый собственник приобретает и исключительное право на это произведение).
Основной ценностью произведений, как правило, является форма их выражения, которую и призвано охранять авторское право. Множество авторов, независимо друг от друга, могут отразить одни и те же сюжеты, идеи, факты в различной форме, при этом каждое из независимо созданных ими произведений автоматически в силу его создания получит авторско-правовую охрану. Однако повторение одной и той же формы какой-либо идеи, сюжета, уже выраженной другим автором, не будет считаться произведением и не получит правовой охраны, а наоборот может привести к ответственности того или иного вида.
Общественные отношения, возникающие между авторами результатов интеллектуальной деятельности, другими правообладателями и лицами по поводу пользования объектами интеллектуальных прав, распоряжения ими, охраны интеллектуальных прав, другие связанные с ними отношения регулируются правовыми нормами.
Эти нормы содержатся в Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ, особенно в главе 69 части 4 ГК, в других федеральных законах, подзаконных актах, а также в международных договорах. Объем этих норм достаточно значительный и составляет целую подотрасль гражданского права – право интеллектуальной собственности.
Таким образом, право интеллектуальной собственности, как подотрасль гражданского права – это совокупность правовых норм регулирующих общественные отношения, связанные с возникновением интеллектуальных прав, их защитой и распоряжением исключительными правами на результаты творческой деятельности.
2.
Наука интеллектуального права в России. И в царской России, и в СССР, и в современной России теоретические и практические вопросы права интеллектуальной собственности являлись объектами многочисленных и глубоких научных исследований.
Наша страна имеет все основания гордиться российской наукой гражданского права, составной частью которой являются исследования по праву интеллектуальной собственности.
Если рассматривать этот вопрос в историческом аспекте, то пришлось бы назвать несколько сот имен тех исследователей, труды которых явились существенными вкладами в науку российского права интеллектуальной собственности.
Но учитывая, что настоящая работа имеет учебный характер, ограничимся перечислением имен лишь тех специалистов и ученых, труды которых могут помочь при изучении современных научно-практических вопросов охраны интеллектуальной собственности в России.
При изучении общих вопросов охраны интеллектуальной собственности следует обратить внимание на труды В. А. Дозорцева и А. П. Сергеева.
Изучая вопросы авторского права, нельзя пройти мимо трудов И. А. Близнеца, И. А. Грингольца, В. О. Калятина, Е. А. Павловой.
В сфере патентного права большой интерес представляют труды В. Н. Дементьева, В. И. Еременко, Л. А. Трахтенгерц, Н. К. Финкель.
Веское слово о правовой охране товарных знаков сказали С. А. Горленко, В. В. Орлова.
Интересные соображения о правовой охране промышленных образцов содержатся в трудах О. Л. Алексеевой.
Наконец, по международно-правовым аспектам права интеллектуальной собственности важные и интересные положения содержатся в трудах М. М. Богуславского и А. Л. Маковского.
Существенно облегчают изучение нормативного материала по охране интеллектуальной собственности России комментарии к части четвертой ГК РФ. Они позволяют правильно понять и правильно применять на практике нормы части четвертой ГК РФ — самого главного российского нормативного акта по охране интеллектуальной собственности. Комментарии к части четвертой ГК РФ должны оказать самую существенную, самую действенную помощь при изучении этой правовой сферы.
К моменту написания данного материала (апрель 2009 г.) в России вышли в свет 15 (!) различных комментариев к части четвертой ГК РФ.
Назовем лишь основные из них:
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э. П. Гаврилов, О. А. Городов, С. П. Гришаев и др. М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2007/2008/2009 г.
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. А. Л. Маковского. М.: Статут, 2008.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / отв. ред. к. ю. н. Л. А. Трахтенгерц. М.: Юридическая фирма «Контракт», ИНФРА-М, 2009.
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э. П. Гаврилов, В. И. Еременко. М.: Экзамен, 2009.
Наука права интеллектуальной собственности – это систематизированная совокупность знаний о правовом регулировании общественных отношений:
- свойствах и закономерностях функционирования и развития правового регулирования этих отношений,
- способах достижения его эффективности,
- средствах получения новых знаний, необходимых для дальнейшего совершенствования правовых норм об интеллектуальной собственности.
Предметом науки является действующее законодательство об интеллектуальной собственности, практика его применения, история его развития и опыт подобного правового в зарубежных правопорядках.
Право интеллектуальной собственности как учебная дисциплина представляет собой краткий учебный курс, основанный на базовых (т.е. основных) данных, выработанных наукой и общепризнанных среди ученых и на практике.
3.
1).История законодательства об интеллектуальной собственности.
Законодательство об интеллектуальной собственности в Российской Федерации стало единым лишь с 1 января 2008 г., а в зарубежных странах оно до сих пор состоит из нескольких частей.
Лицами, заинтересованными в установлении исключительных (монопольных) прав на объекты интеллектуальной собственности были в первую очередь, как ни странно, производители и торговцы.
На первом этапе, начиная со времен феодального строя, различным предпринимателям и торговцам либо их объединениям выдавались различные привилегии, закреплявшие за их владельцами исключительные права.
Такие привилегии выдавались лишь по милости государя (правителя) — by grace of king/Queen.
Объектом таких привилегий было исключительное право на занятие определенной деятельностью (изготовление определенных товаров или торговля ими, добыча полезных ископаемых и т. п.).
Эти привилегии далеко не всегда были связаны с новыми изобретениями или новыми авторскими произведениями.
Такие привилегии, приводя к появлению монополий на отдельные виды деятельности, тормозили экономическое развитие общества, поскольку препятствовали становлению и развитию нормальных конкурентных отношений.
В связи с этим в разных странах появляется законодательство об отмене всех старых феодальных привилегий и о запрете выдачи новых привилегий.
Но! При этом исключения были сделаны лишь в отношении новых изобретений. Первым таким законом явился закон Англии 1623 г., принятый при короле Якове Первом. В отношении авторских прав аналогичный закон был принят в 1709 г. при королеве Анне Первой (он вступил в силу в 1710 г.).
Постепенно эти законы стали пониматься как акты, обязывающие государство предоставить исключительное право на изобретение или на произведение литературы.
Во Франции первые законы об авторском и патентном праве, исходящие из обязанности государства признавать и защищать эти права, были приняты в 1791 г., вскоре после отмены всех феодальных привилегий.
Такая система признания патентных и авторских прав постепенно утверждается в других странах, охватывая все большее число государств.
В сфере авторского права правовая охрана, первоначально возникшая для литературных произведений (главным образом книг), постепенно распространяется на иные виды произведений:
- на драматические произведения,
- на музыкальные произведения,
- на произведения живописи и скульптуры.
Сфера действия исключительного авторского права постепенно расширялась, сроки его действия становились более продолжительными.
Сформировались две системы охраны авторских прав:
1) европейско-континентальная система охраны авторских прав (так называемая система «друа д'атер» — droit d"auteur), характеризующаяся тем, что охрана предоставлялась автоматически, при самом создании произведения, а авторские права включали в свой состав личные неимущественные права, и
2) англо-американская система охраны авторских прав (так называемая система «копирайт» — соруright), отличительные черты которой состояли в том, что авторские права возникали лишь в результате регистрации и не включали в свой состав личных неимущественных прав.
В последний период времени англо-американская система все более и более уступает свое место, а первая система становится фактически общемировой.
В сфере патентно-правовой охраны изобретений развитие законодательства проходило по следующим направлениям:
1) расширение понятия охраняемого (патентоспособного) изобретения, распространение этого понятия на новые виды объектов;
2) уточнение и совершенствование критериев охраноспособности изобретений (новизны и неочевидности);
3) совершенствование регистрационных процедур выдачи патентов на изобретения (явочная система, проверочная система, система отложенной экспертизы и т. д.).
История развития национальных законодательств по охране объектов интеллектуальной собственности неразрывно связана с появлением и последующим совершенствованием международных соглашений по интеллектуальным правам. Нормы, содержащиеся в этих международных соглашениях, и в первую очередь в Парижской конвенции 1883 г. по охране промышленной собственности и в Бернской конвенции 1886 г. об охране литературных и художественных произведений, содержат многочисленные положения материального права, служащие важными ориентирами при построении национальных законов.
История возникновения и развития охраны интеллектуальных прав в России распадается на два периода:
1) царская Россия и
2) СССР и современная Россия.
В царской России первый закон о патентах на изобретения появился лишь в 1812 г.
Он был значительно усовершенствован в 1870 г.
А Положение о привилегиях на изобретения 1896 г. полно и подробно регулировало правовые вопросы, связанные с охраной изобретений.
Что касается авторского права, то первое российское законодательство в этой сфере появилось в 1828 г. (в чрезвычайно урезанном виде).
В последующем это законодательство дополнялось рядом новых положений, его сфера расширялась, а Закон об авторском праве 1911 г. представлял собой подробное и прогрессивное законодательство, отражающее современные общемировые прогрессивные воззрения в сфере авторского права.
Но история не позволила в полной мере применить нормы этого закона в связи со вскоре начавшейся Первой мировой войной.
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г., как известно, привела к полной отмене всего царского законодательства, в том числе и законодательства, касающегося интеллектуальных прав.
Построение этого законодательства пришлось начинать заново, «с нуля».
В период «военного коммунизма» (1917—1920 гг.) никакого развернутого права интеллектуальной собственности практически не существовало, хотя по этим вопросам и был принят ряд декретов советской власти.
Переход к новой экономической политике (1921 г.), предусматривающей возрождение товарно-денежных отношений, привел к принятию законов о патентах на изобретения (1924 г.) и об авторском праве (1925 г.), в центре которых была поставлена идея о закреплении на запатентованные изобретения и на авторские произведения исключительных прав. В течение непродолжительного времени эти законы получали применение на практике.
Однако, как известно, вскоре от идей новой экономической политики Советский Союз отказался, и управление экономикой стало строиться по административно-командной модели.
В результате от идеи закрепления исключительных прав на изобретения и на авторские произведения отказались, а исключительные права были сведены к праву на вознаграждение, которое (оно было ограниченным и нормированным) выплачивалось только создателям результатов интеллектуальной деятельности — авторам и изобретателям.
Что касается взаимоотношений между предприятиями (как производственными, так и торговыми), то здесь никакие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности не действовали.
Поскольку исключительное право на изобретения было ликвидировано, созданные изобретения охранялись авторскими свидетельствами, а не патентами. Эти документы выдавались только изобретателям с 1936 г. по 1992 г. включительно.
Любое государственное и кооперативное советское предприятие имело право использования изобретения, охранявшееся авторским свидетельством.
В авторском праве исключительное право автора было заменено авторским вознаграждением (нормируемым и ограниченным) начиная с 1930-х гг. Формально авторские договоры об использовании произведений заключались, но само авторское право могло принадлежать только автору: стороной договора всегда являлся сам автор. Лицу, которое использовало произведение без договора, грозила выплата фиксированного авторского вознаграждения.
Вместе с тем законодательство советского периода хорошо защищало личные права изобретателей и авторов произведений.
Период перестройки (1985—1990 гг.) привел к восстановлению в нашей стране товарно-денежных отношений, что, в свою очередь, повлекло коренные изменения в законодательстве по охране интеллектуальной собственности.
В основном эти изменения произошли уже после прекращения существования СССР и появления нового государства — Российской Федерации.
Преобразования, относящиеся к сфере интеллектуальных прав, начались с того, что с 3 августа 1992 г. на территории России стали применяться Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. — первый принципиально новый («перестроечный») акт в сфере гражданского права вообще и в сфере интеллектуальных прав в частности. Затем, в 1992—1993 гг. в развитие этих основ были приняты Патентный закон, Закон об авторском праве и смежных правах и ряд других законов в сфере интеллектуальных прав. Это были вполне современные законы, предусматривавшие правовую охрану интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики. Однако это законодательство имело некоторые недостатки: во-первых, имелись «нестыковки» между отдельными законами; во-вторых, эти законы были слишком краткими, лапидарными, многие правовые положения в них отсутствовали.
Принятие части четвертой ГК РФ, введенной в действие с 1 января 2008 г., исправило целый ряд этих недостатков.