Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по ПИС ДО.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
28.04.2019
Размер:
506.37 Кб
Скачать

Лекция I

Введение в право интеллектуальной собственности

Вопросы

  1. Право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского права

  2. Право интеллектуальной собственности как наука и как учебная дисциплина

  3. Источники права интеллектуальной собственности

  4. Международные договоры по праву интеллектуальной собственности

  5. Защита интеллектуальных прав

1.

Согласно п. 1 ст. 44 Конституции РФ «каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом».

В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ правовое регулирование интеллектуальной собственности относится к ведению Российской Федерации.

В настоящее время основные положения, посвященные вопросам охраны прав интеллектуальной собственности, закрепляются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее — ГК РФ).

Вместе с тем понятие «интеллектуальная собственность» действующим законодательством не раскрывается.

Этот термин рассматривается как условный, собирательный, применимый лишь для целей краткого обозначения особой совокупности прав, возникающих в отношении ряда объектов интеллектуальной деятельности, потому что в трудах и законах мы встреим с вами такие термины, как

- «права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»,

- «исключительные права»,

- «интеллектуальные права».

Таким образом на практике и в теории под интеллектуальной собственностью зачастую понимают совокупность прав, возникающих в отношении ряда нематериальных объектов — результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

В соответствии с Конвенцией об учреждении Всемирной организа­ции интеллектуальной собственности (ВОИС) 1967 г. «интеллекту­альная собственность» включает права, относящиеся к:

  • литературным, художественным и иным научным произведе­ниям;

  • исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио-и телевизионным передачам;

  • изобретениям во всех областях человеческой деятельности;

  • научным открытиям;

  • промышленным образцам;

  • товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наимено­ваниям, коммерческим обозначениям;

  • защите против недобросовестной конкуренции;

а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельнос­ти в производственной, научной, литературной и художественной об­ластях.

Данный перечень является открытым, что обусловливается постоянным появлением новых видов объектов интеллектуальной собственности.

Такие новые объекты изначально получают признание в законодательствах отдельных стран, лишь затем приобретая его на международном уровне.

Однако у нас в ГК РФ (ст. 1225) установлен замкнутый перечень 16-ти объектов:

1) произведения науки, литературы и искусства;

  1. программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

  2. базы данных;

  3. исполнения;

  4. фонограммы;

  5. сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

  6. изобретения;

  1. полезные модели;

  2. промышленные образцы;

  1. селекционные достижения;

  2. топологии интегральных микросхем;

  3. секреты производства (ноу-хау);

  4. фирменные наименования;

  5. товарные знаки и знаки обслуживания;

  6. наименования мест происхождения товаров;

  7. коммерческие обозначения.

Эти объекты условно могут быть классифицированы на несколько групп:

  • объекты авторских и смежных прав;

  • объекты патентного права;

  • средства индивидуализации;

- так называемые нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.

Авторское право обеспечивает охрану произведений — объективно выраженных результатов творческой деятельности авторов, а смеж­ные права часто рассматриваются как «примыкающие» к авторскому и обеспечивающие охрану результатов творческой и иной деятельности, связанной в большинстве случаев с использованием объектов ав­торских прав.

Так, у артиста, исполняющего произведение, возникают особые смежные права на результат его творческой деятельности — исполнение, у организации, создавшей запись такого исполнения, — смежные права на созданную ею фонограмму, у вещательной организации — права на результаты осуществляемой ею деятельности — вещание.

Авторские и смежные права

Объекты авторских прав — произведения, включая условно приравниваемые к ним программы для ЭВМ (компьютерные программы)

Объекты смежных прав: исполнения, фонограммы, вещание организаций эфирного или кабельного вещания, «нетворческие» базы данных, права публикаторов произведений

Патентное право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, то есть результатов «технического» (в широком смысле этого слова) творчества, признанных в установленном поряд­ке соответствующими определенным законодательством критериям.

Патентное право

Изобретения

Полезные модели

Промышленные образцы

Законодательство о средствах индивидуализации создает возможность индивидуализации организаций, участвующих в хозяйственном обороте, использования словесных, изобразительных и иных обозначений в качестве товарных знаков, выделяющих товары определенных производителей, а также знаков обслуживания, используемых при оказании услуг, и наименований мест происхождения товаров, гарантирующих, что данный товар произведен в указанной местности.

Средства индивидуализации

Фирменные наименования

Товарные знаки и знаки обслуживания

Наименования мест происхождения товаров

Коммерческие обозначения

Объекты патентного права и средства индивидуализации в ряде международных актов совместно условно именуются «объектами промышленной собственности», чем подчеркивается их основная задача — способствовать развитию производства и торговли в современном мире.

К «нетрадиционным объектам интеллектуальной собственности» условно относятся все иные объекты, не вошедшие в указанные выше три группы, но имеющие с ними определенные черты сходства исполь­зуемых при предоставлении охраны законодательных конструкций.

Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности

Селекционные достижения

Топологии интегральных микросхем

Секреты производства (ноу-хау)

На все указанные объекты интеллектуальной собственности закрепляются особые «интеллектуальные права» (ст. 1226 ГК РФ). Они разделены на три группы:

  1. исключительное право — особое имущественное право, позволяющее разрешать или запрещать использование таких нематериальных объектов;

  1. личные неимущественные права, за рубежом часто именуемые «моральными правами»;

  1. иные права, специально предусмотренные ГК РФ в отдельных случаях (право следования, право доступа и др.).

Составы интеллектуальных прав в отношении каждого вида объектов существенно отличаются друг от друга, иногда очень существенно.

Особо отметим ! Объекты интеллектуальных прав всегда имеют нематериальный характер. Т.е интеллектуальная собственность не материальна, она не включает в себя вещи или какие-то материальные объекты.

В этом ее отличие от обычной собственности, в состав которой входят материальные объекты.

Поэтому закон (ст. 1227) указывает, что интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

(За исключением одного случая – ст. 1291 п.2 ГК РФ, - когда собственник произведения, не являющийся автором его, но имеющий исключительное право на него, отчуждает оригинал этого произведения другому лицу. В этом случае новый собственник приобретает и исключительное право на это произведение).

Основной ценностью произведений, как правило, является форма их выражения, которую и призвано охранять авторское право. Множест­во авторов, независимо друг от друга, могут отразить одни и те же сю­жеты, идеи, факты в различной форме, при этом каждое из независи­мо созданных ими произведений автоматически в силу его создания получит авторско-правовую охрану. Однако повторение одной и той же формы какой-либо идеи, сюжета, уже выраженной другим автором, не будет считаться произведением и не получит правовой охраны, а наоборот может привести к ответственности того или иного вида.

Общественные отношения, возникающие между авторами результатов интеллектуальной деятельности, другими правообладателями и лицами по поводу пользования объектами интеллектуальных прав, распоряжения ими, охраны интеллектуальных прав, другие связанные с ними отношения регулируются правовыми нормами.

Эти нормы содержатся в Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ, особенно в главе 69 части 4 ГК, в других федеральных законах, подзаконных актах, а также в международных договорах. Объем этих норм достаточно значительный и составляет целую подотрасль гражданского права – право интеллектуальной собственности.

Таким образом, право интеллектуальной собственности, как подотрасль гражданского права – это совокупность правовых норм регулирующих общественные отношения, связанные с возникновением интеллектуальных прав, их защитой и распоряжением исключительными правами на результаты творческой деятельности.

2.

Наука интеллектуального права в России. И в царской России, и в СССР, и в современной России теоретические и практические во­просы права интеллектуальной собственности являлись объектами многочисленных и глубоких научных исследований.

Наша страна имеет все основания гордиться российской наукой гражданского права, составной частью которой являются исследова­ния по праву интеллектуальной собственности.

Если рассматривать этот вопрос в историческом аспекте, то при­шлось бы назвать несколько сот имен тех исследователей, труды кото­рых явились существенными вкладами в науку российского права ин­теллектуальной собственности.

Но учитывая, что настоящая работа имеет учебный характер, огра­ничимся перечислением имен лишь тех специалистов и ученых, труды которых могут помочь при изучении современных научно-практичес­ких вопросов охраны интеллектуальной собственности в России.

При изучении общих вопросов охраны интеллектуальной собствен­ности следует обратить внимание на труды В. А. Дозорцева и А. П. Сер­геева.

Изучая вопросы авторского права, нельзя пройти мимо трудов И. А. Близнеца, И. А. Грингольца, В. О. Калятина, Е. А. Павловой.

В сфере патентного права большой интерес представляют труды В. Н. Дементьева, В. И. Еременко, Л. А. Трахтенгерц, Н. К. Финкель.

Веское слово о правовой охране товарных знаков сказали С. А. Горленко, В. В. Орлова.

Интересные соображения о правовой охране промышленных об­разцов содержатся в трудах О. Л. Алексеевой.

Наконец, по международно-правовым аспектам права интеллекту­альной собственности важные и интересные положения содержатся в трудах М. М. Богуславского и А. Л. Маковского.

Существенно облегчают изучение нормативного материала по охране интеллектуальной собственности России комментарии к части четвертой ГК РФ. Они позволяют правильно понять и правильно при­менять на практике нормы части четвертой ГК РФ — самого главного российского нормативного акта по охране интеллектуальной собст­венности. Комментарии к части четвертой ГК РФ должны оказать са­мую существенную, самую действенную помощь при изучении этой правовой сферы.

К моменту написания данного материала (апрель 2009 г.) в России вышли в свет 15 (!) различных комментариев к части четвертой ГК РФ.

Назовем лишь основные из них:

  1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э. П. Гаврилов, О. А. Городов, С. П. Гришаев и др. М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2007/2008/2009 г.

  2. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Россий­ской Федерации / под ред. А. Л. Маковского. М.: Статут, 2008.

  3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / отв. ред. к. ю. н. Л. А. Трахтенгерц. М.: Юридическая фирма «Контракт», ИНФРА-М, 2009.

  4. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Россий­ской Федерации (постатейный) / Э. П. Гаврилов, В. И. Еременко. М.: Экзамен, 2009.

Наука права интеллектуальной собственности – это систематизированная совокупность знаний о правовом регулировании общественных отношений:

- свойствах и закономерностях функционирования и развития правового регулирования этих отношений,

- способах достижения его эффективности,

- средствах получения новых знаний, необходимых для дальнейшего совершенствования правовых норм об интеллектуальной собственности.

Предметом науки является действующее законодательство об интеллектуальной собственности, практика его применения, история его развития и опыт подобного правового в зарубежных правопорядках.

Право интеллектуальной собственности как учебная дисциплина представляет собой краткий учебный курс, основанный на базовых (т.е. основных) данных, выработанных наукой и общепризнанных среди ученых и на практике.

3.

1).История законодательства об интеллектуальной собствен­ности.

Законодательство об интеллектуальной собствен­ности в Российской Федерации стало единым лишь с 1 января 2008 г., а в зарубежных странах оно до сих пор состоит из нескольких частей.

Лицами, заинтере­сованными в установлении исключительных (монопольных) прав на объекты интеллектуальной собственности были в первую очередь, как ни странно, производители и торговцы.

На первом этапе, начиная со времен феодального строя, различным предпринимателям и торговцам либо их объединениям выдавались различные привилегии, закреплявшие за их владельцами исключительные права.

Такие привилегии выдавались лишь по мило­сти государя (правителя) — by grace of king/Queen.

Объектом таких привилегий было исключительное право на занятие определен­ной деятельностью (изготовление определенных товаров или торгов­ля ими, добыча полезных ископаемых и т. п.).

Эти привилегии далеко не всегда были связаны с новыми изобретениями или новыми автор­скими произведениями.

Такие привилегии, приводя к появлению монополий на отдельные виды деятельности, тормозили экономическое развитие об­щества, поскольку препятствовали становлению и развитию нормаль­ных конкурентных отношений.

В связи с этим в разных странах появляется законодательство об отмене всех старых феодальных привилегий и о запрете выдачи новых привилегий.

Но! При этом исключения были сделаны лишь в отношении новых изобретений. Первым таким законом явился закон Англии 1623 г., принятый при короле Якове Первом. В отношении авторских прав аналогичный закон был принят в 1709 г. при королеве Анне Первой (он вступил в силу в 1710 г.).

Постепенно эти законы стали пониматься как акты, обязывающие государство предоставить исключительное право на изобретение или на произведение литературы.

Во Франции первые законы об авторском и патентном праве, исхо­дящие из обязанности государства признавать и защищать эти права, были приняты в 1791 г., вскоре после отмены всех феодальных приви­легий.

Такая систе­ма признания патентных и авторских прав постепенно утверждается в других странах, охватывая все большее число государств.

В сфере авторского права правовая охрана, первоначально воз­никшая для литературных произведений (главным образом книг), постепенно распространяется на иные виды произведений:

- на драмати­ческие произведения,

- на музыкальные произведения,

- на произведения живописи и скульптуры.

Сфера действия исключительного авторско­го права постепенно расширялась, сроки его действия становились бо­лее продолжительными.

Сформировались две системы охраны авторских прав:

1) европейско-континентальная система охраны авторских прав (так называемая система «друа д'атер» — droit d"auteur), характеризующаяся тем, что охрана предоставлялась автоматически, при самом создании произве­дения, а авторские права включали в свой состав личные неимущест­венные права, и

2) англо-американская система охраны авторских прав (так называемая система «копирайт» — соруright), отличитель­ные черты которой состояли в том, что авторские права возникали лишь в результате регистрации и не включали в свой состав личных неимущественных прав.

В последний период времени англо-американская система все более и более уступает свое место, а первая система становится фактически общемировой.

В сфере патентно-правовой охраны изобретений развитие зако­нодательства проходило по следующим направлениям:

1) расширение понятия охраняемого (патентоспособного) изобретения, распростра­нение этого понятия на новые виды объектов;

2) уточнение и совер­шенствование критериев охраноспособности изобретений (новизны и неочевидности);

3) совершенствование регистрационных процедур выдачи патентов на изобретения (явочная система, проверочная сис­тема, система отложенной экспертизы и т. д.).

История развития национальных законодательств по охране объ­ектов интеллектуальной собственности неразрывно связана с появлени­ем и последующим совершенствованием международных соглашений по интеллектуальным правам. Нормы, содержащиеся в этих междуна­родных соглашениях, и в первую очередь в Парижской конвенции 1883 г. по охране промышленной собственности и в Бернской конвен­ции 1886 г. об охране литературных и художественных произведений, содержат многочисленные положения материального права, служа­щие важными ориентирами при построении национальных законов.

История возникновения и развития охраны интеллектуальных прав в России распадается на два периода:

1) царская Россия и

2) СССР и современная Россия.

В царской России первый закон о патентах на изобретения появил­ся лишь в 1812 г.

Он был значительно усовершенствован в 1870 г.

А Положение о привилегиях на изобретения 1896 г. полно и подробно регулировало правовые вопросы, связанные с охраной изобретений.

Что касается авторского права, то первое российское законодатель­ство в этой сфере появилось в 1828 г. (в чрезвычайно урезанном виде).

В последующем это законодательство дополнялось рядом новых положений, его сфера расширялась, а Закон об авторском праве 1911 г. представлял собой подробное и прогрессивное законодательство, от­ражающее современные общемировые прогрессивные воззрения в сфере авторского права.

Но история не позволила в полной мере применить нормы этого за­кона в связи со вскоре начавшейся Первой мировой войной.

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г., как из­вестно, привела к полной отмене всего царского законодательства, в том числе и законодательства, касающегося интеллектуальных прав.

Построение этого законодательства пришлось начинать заново, «с нуля».

В период «военного коммунизма» (1917—1920 гг.) никакого раз­вернутого права интеллектуальной собственности практически не су­ществовало, хотя по этим вопросам и был принят ряд декретов совет­ской власти.

Переход к новой экономической политике (1921 г.), предусматри­вающей возрождение товарно-денежных отношений, привел к приня­тию законов о патентах на изобретения (1924 г.) и об авторском праве (1925 г.), в центре которых была поставлена идея о закреплении на за­патентованные изобретения и на авторские произведения исключи­тельных прав. В течение непродолжительного времени эти законы по­лучали применение на практике.

Однако, как известно, вскоре от идей новой экономической поли­тики Советский Союз отказался, и управление экономикой стало строиться по административно-командной модели.

В результате от идеи закрепления исключительных прав на изобретения и на авторские произведения отказались, а исключительные права были сведены к праву на вознаграждение, которое (оно было ограниченным и норми­рованным) выплачивалось только создателям результатов интеллек­туальной деятельности — авторам и изобретателям.

Что касается взаимоотношений между предприятиями (как произ­водственными, так и торговыми), то здесь никакие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности не действовали.

Поскольку исключительное право на изобретения было ликвиди­ровано, созданные изобретения охранялись авторскими свидетель­ствами, а не патентами. Эти документы выдавались только изобретателям с 1936 г. по 1992 г. включительно.

Любое государственное и коо­перативное советское предприятие имело право использования изоб­ретения, охранявшееся авторским свидетельством.

В авторском праве исключительное право автора было заменено авторским вознаграждением (нормируемым и ограниченным) начи­ная с 1930-х гг. Формально авторские договоры об использовании произведений заключались, но само авторское право могло принадле­жать только автору: стороной договора всегда являлся сам автор. Ли­цу, которое использовало произведение без договора, грозила выплата фиксированного авторского вознаграждения.

Вместе с тем законодательство советского периода хорошо защи­щало личные права изобретателей и авторов произведений.

Период перестройки (1985—1990 гг.) привел к восстановлению в нашей стране товарно-денежных отношений, что, в свою очередь, по­влекло коренные изменения в законодательстве по охране интеллек­туальной собственности.

В основном эти изменения произошли уже после прекращения су­ществования СССР и появления нового государства — Российской Федерации.

Преобразования, относящиеся к сфере интеллектуальных прав, на­чались с того, что с 3 августа 1992 г. на территории России стали при­меняться Основы гражданского законодательства Союза ССР и рес­публик 1991 г. — первый принципиально новый («перестроечный») акт в сфере гражданского права вообще и в сфере интеллектуальных прав в частности. Затем, в 1992—1993 гг. в развитие этих основ были приняты Патентный закон, Закон об авторском праве и смежных пра­вах и ряд других законов в сфере интеллектуальных прав. Это были вполне современные законы, предусматривавшие правовую охрану интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики. Однако это законодательство имело некоторые недостатки: во-пер­вых, имелись «нестыковки» между отдельными законами; во-вторых, эти законы были слишком краткими, лапидарными, многие правовые положения в них отсутствовали.

Принятие части четвертой ГК РФ, введенной в действие с 1 января 2008 г., исправило целый ряд этих недостатков.