Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кожевников. словарь.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
23.09.2019
Размер:
2.36 Mб
Скачать

3.4. Уголовное Право (Общая Часть Ук Рф)1

А

АМНИСТИЯ (греч. amnestia – забвение, прощение) – освобождение лиц, совершивших преступление, от уголовной ответственности, а осужденных – от наказания. Основание А. – нормативный правовой акт высшего законодательного органа, который, не отменяя преступность деяний, предусмотренных уголовным законом и не ставя под сомнение законность вынесенного приговора, позволяет освободить группы лиц, совершивших преступление, от уголовной ответственности и наказания. А. объявляется Государственной Думой Федерального Собрания РФ в отношении индивидуально неопределенного круга лиц (ч. 1 ст. 84 УК РФ), например женщин, несовершеннолетних, лиц, совершивших нетяжкие преступления или преступления определенного вида (неосторожные, экономические). Лица, осужденные за совершение преступления, могут быть освобождены от наказания либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания (ч. 2 ст. 84 УК). С лиц, отбывших наказание, актом об А. может быть снята судимость.

Акты об А. имеют нормативный характер. Этим актом перечисляются категории лиц, к которым А. применяется, и лиц, к которым она не может быть применена. А. обычно распространяется только на лиц, совершивших преступления до издания акта об А. или до дня, указанного в акте.

АРЕСТ (лат. arrestum – судебное постановление) – в уголовном праве один из видов наказания, предусмотренный в перечне наказаний в ст. 44 УК РФ. Регламентация А. содержится в ст. 54 УК. А. заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или исправительных работ А. может быть назначен на срок менее одного месяца. Наказанию в виде А. не могут подвергаться лица, не достигшие к моменту вынесения приговора 16 лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет. Осужденные к А. отбывают наказание в арестных домах по месту осуждения. Военнослужащие отбывают А. на гауптвахте.

АФФЕКТ (от лат. affectus – душевное волнение, страсть) – внезапно возникшее сильное душевное волнение, характеризующееся глубоким эмоциональным переживанием, сужением сознания, снижением прогностических возможностей и контроля за своими действиями. Согласно УК РФ ответственность за убийство, совершенное в состоянии А., вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, а также за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное в состоянии А., предусмотрена в самостоятельных составах преступлений ст. 107, 113 УК. Соответствующие санкции содержат менее строгое наказание, чем аналогичные составы, но при отсутствии А.

Б

БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОЕ – акт волевого общественного опасного и противоправного поведения, состоящий в несовершении лицом того, что оно по определенным основаниям обязано и могло совершить. Б.п. – одна из разновидностей деяния преступного. Путем Б.п. совершаются такие преступления, как должностная халатность (ст. 293 УК), неоказание помощи больному (ст. 124 УК), неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК) и др. Некоторые преступления могут быть совершены как действием, так и Б.п.: убийство, нарушение правил движения и эксплуатации транспорта и др. Необходимым условием привлечения лица к уголовной ответственности за Б.п. является установление того, что лицо имело возможность в данной конкретной обстановке выполнить свою обязанность. В современных условиях при значительном развитии техники Б.п. может быть не менее опасным, чем активное преступное действие, и повлечь тяжкие последствия. Между Б.п. и вредными последствиями должна быть установлена причинная связь.

В

ВИДЫ (КЛАССИФИКАЦИЯ) ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ. В ч. 1 ст. 15 УК в зависимости от характера и степени общественной опасности все преступления подразделяются на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Преступления небольшой тяжести – умышленные или неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает двух лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15 УК).

Преступления средней тяжести – умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает пяти лет лишения свободы, или неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, превышает два года лишения свободы (ч. 3 ст. 15 УК).

Тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает десять лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15 УК).

Особо тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение которых УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание (ч. 5 ст. 15 УК).

Классификация преступлений, предусмотренная ст. 15 УК, имеет важное практическое значение:

– для признания простого, опасного или особо опасного рецидива (ст. 18 УК);

– справедливого назначения наказания, в частности: назначения наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК), обоснованного применения дополнительного вида наказания (ст. 48);

– точного исчисления срока погашения судимости, а следовательно, прекращения уголовно-правовых последствий осуждения лица (ст. 86), и др.

ВИДЫ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. В науке уголовного права разработана обстоятельная классификация составов преступлений. При этом в основу классификации составов преступлений, деления их на виды кладутся различные критерии: 1) степень общественной опасности деяния; 2) структура составов преступлений; 3) конструкция объективной стороны преступления.

В зависимости от степени общественной опасности различают три вида составов преступлений: основной состав, состав со смягчающими обстоятельствами и состав с квалифицирующими (отягчающими) обстоятельствами.

Основной состав преступления – это состав без отягчающих и без смягчающих обстоятельств. Он содержит лишь существенные и типичные признаки, присущие данному виду преступления. Например, при определении основного состава кражи в ч. 1 ст. 158 УК указывается на такой признак как тайное хищение чужого имущества, чем кража отличается от грабежа – открытого хищения (ст. 161 УК). Но в ч. 1 ст. 158 не указано ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств при совершении кражи.

Состав преступления со смягчающими обстоятельствами (привилегированный состав) включает в себя обстоятельства, которые снижают степень общественной опасности данного преступления по сравнению с основным его составом. Например, ч. 1 ст. 108 УК предусматривает совершение умышленного убийства при смягчающих обстоятельствах, а именно при превышении пределов необходимой обороны.

Состав преступления с квалифицирующими обстоятельствами (квалифицированный состав) – это такой состав, который помимо признаков основного состава данного преступления содержит обстоятельства, существенно повышающие его общественную опасность. Так, в ч. 2 ст. 105 УК содержится 13 пунктов, в которых предусмотрены квалифицирующие обстоятельства умышленного убийства (умышленное убийство из корыстных побуждений или по найму), а равно сопряженные с разбоем, вымогательством или бандитизмом (п «з»), совершенное с особой жестокостью (п. «д»), совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера (п. «к») и др.

В отдельных случаях в Особенной части УК выделяются составы с особо отягчающими обстоятельствами (особо квалифицированные составы). В таких составах содержатся указания на обстоятельства, которые придают совершенному преступлению особую опасность. Например, в ч. 3 ст. 163 УК, предусматривающей ответственность за вымогательство, в качестве особо отягчающих обстоятельств указано на совершение этого преступления организованной группой; в целях получения имущества в крупном размере; с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.

По структуре, т.е. в зависимости от способа описания признаков состава преступления в законе различаются два вида составов: 1) простой и 2) сложный.

При описании простого состава в законе определяются все признаки данного состава преступления одномерно: один объект, одно действие, одно последствие, одна форма вины. Простым составом является состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 105 УК (умышленное убийство). Объектом данного преступления является жизнь другого человека. Объективная сторона характеризуется одним деянием (действием или бездействием) и наступлением одного последствия – смерти человека. С субъективной стороны для данного преступления характерна одна форма вины – умысел.

Сложные составы – составы с двумя объектами, с двумя действиями, или с двойной формой вины. Составы с двумя объектами – это составы преступлений, при совершении которых преступное деяние посягает одновременно на два объекта. Примером такого состава может служить разбой (ст. 162 УК), который одновременно посягает на два объекта – на собственность и на личность потерпевшего.

Составы с двумя действиями – это составы, объективная сторона которых характеризуется совершением двух действий. Например, для изнасилования (ст. 131 УК) характерны насильственные действия и половое сношение с женщиной вопреки ее воле.

Составы с двумя формами вины – это те составы, для которых характерно различное психическое отношение виновного к своему деянию (действию или бездействию) и к наступившим последствиям. Так, для незаконного производства аборта, повлекшего за собой смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью (ч. 3 ст. 123 УК), характерна умышленная вина к производству аборта и неосторожная вина по отношению к смерти потерпевшей либо причинению тяжкого вреда ее здоровью. Согласно ст. 27 УК в целом такое преступление признается совершенным умышленно.

По особенностям конструкции объективной стороны преступления различаются материальные и формальные составы преступлений. Материальными принято считать такие составы преступлений, в характеристику объективной стороны которой входит не только деяние (действие или бездействие), но и общественно опасные последствия. Например, для квалификации умышленного причинения легкого вреда здоровью по ст. 115 УК необходимо установить, что эти действия повлекли за собой указанные в законе последствия, а именно «кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности».

Для так называемых формальных составов преступлений наступление общественно опасных последствий (а, следовательно, и причинной связи между деянием лица и его последствием) не является обязательным признаком. Так, для состава преступления клеветы (ст. 129 УК) достаточно одних действий, указанных в законе, а именно распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Наступление вредных последствий не обязательно, они находятся за рамками состава. И если даже наступили какие-либо вредные последствия, они не оказывают влияния на квалификацию преступления, но могут быть учтены судом при определении виновному лицу наказания.

От формальных составов следует отличать так называемые усеченные составы преступлений, когда состав преступления сконструирован таким образом, что окончание преступления переносится на предварительную стадию. Например, разбой (ст. 162) считается оконченным с момента нападения с целью хищения чужого имущества, т.е. на стадии покушения. Как видно, окончание бандитизма (ст. 209) перенесено законодателем на стадию приготовления, поскольку объективная сторона этого состава преступления может заключаться в создании устойчивой вооруженной группы (банды). Перенесение момента окончания преступления на предварительную стадию делается в целях усиления ответственности, как правило, за наиболее опасные деяния.

Наряду с названными видами составов различаются также родовые и специальные (видовые) составы преступления.

Родовые составы содержат общие признаки данного преступного деяния.

Специальные (видовые) составы включают в себя признаки той или иной разновидности этого преступления. Например, ст. 129 УК предусматривает ответственность за клевету на любое другое лицо. А в ст. 298 УК предусмотрена ответственность за клевету в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Соответственно состав преступления, предусмотренный ст. 129 УК, является родовым. А состав преступления, предусмотренный ст. 198, – специальным. Такую правовую ситуацию в науке уголовного права принято называть конкуренцией норм. В случае конкуренции норм, предусматривающих родовой состав преступления и специальный, применяется норма, в которой описаны признаки специального состава преступления.

ВИДЫ СОУЧАСТНИКОВ. Исчерпывающий перечень В.с. преступления содержится в ст. 33 УК. В зависимости от того, какие действия совершаются каждым из лиц, совместно участвующих в совершении преступления, выделяются исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник.

Исполнителем преступления согласно ч. 2 ст. 33 УК является лицо, которое: а) непосредственно совершило преступление; б) непосредственно участвовало в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями); в) совершило преступление посредством использования других лиц, которые не подлежат уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других предусмотренных законом обстоятельств.

Организатор – наиболее опасный (вместе с исполнителем) из соучастников преступления несмотря на то, что он не принимает непосредственного участия в его совершении. Основная функция организатора – подготовить условия для успешного осуществления преступления, а также для последующего сокрытия следов и обеспечения безнаказанности непосредственных исполнителей .

Согласно ч. 3 ст. 33 УК организатором признается лицо: а) организовавшее совершение преступления; б) руководившее его совершением; в) создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию); г) руководившее этими преступными объединениями.

Подстрекателем признается лицо, которое склонило другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом (ч. 4 ст. 33 УК). Следовательно, роль подстрекателя состоит в непосредственном воздействии на волю исполнителя с тем, чтобы вызвать у него решимость (намерение) совершить конкретное преступное деяние. Наиболее типичные способы подстрекательства указаны в ч. 4 ст. 33 УК – уговоры, подкуп, угроза. Другими способами подстрекательства являются насилие, просьба, приказ, лесть, возбуждение ненависти, мести, ревности и др.

Пособником согласно ч. 5 ст. 33 УК признается лицо, которое: а) содействовало совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий; б) заранее обещало скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем; в) заранее обещало приобрести или сбыть такие предметы.

Следовательно, пособник не принимает непосредственного участия в совершении преступления, а лишь создает условия для его совершения исполнителем либо обеспечивает успешное окончание преступления, а также его сокрытие.

ВИНА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ФОРМЫ. В. – основной (обязательный) признак субъективной стороны состава преступления, выражающий психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию и к наступившим последствиям в форме умысла и неосторожности, т.е. в форме такого психического состояния лица, которое осуществляло контроль над его поведением и вызвало совершение им преступного деяния.

Вина:

– основной (обязательный) признак субъективной стороны;

– связывает личность преступника с совершаемым им деянием и его последствиями;

– разграничивает преступное и неприступное поведение лица;

– играет важную роль в процессе дифференциации и индивидуализации наказания (за умышленные преступления более суровые наказания).

Составные элементы В. – сознание (интеллект) и воля. Их совокупность образует психологическое содержание В. Предметное содержание этих элементов в конкретном преступлений определяется конструкцией состава данного преступления.

Вопросы вины отражены в ст. 49 Конституции. В ст. 5, 14, 24–28 УК они получили дальнейшее развитие и детализацию.

Вина как основной признак субъективной стороны состава преступления закреплена в ч. 1 ст. 24 УК РФ.

Формы вины: умышленная и неосторожная. Установление формы (вида) вины осуществляется главным образом через признаки объективной стороны состава преступления.

Объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, по действующему российскому законодательству не допускается. Аналогичным образом вопросы виновности решаются и во многих других странах.

ВМЕНЯЕМОСТЬ – нормальное психическое состояние здорового человека, выражающееся в способности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Вопрос о В. лица может возникать при решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности, так как В. является необходимым ее условием: только психически здоровый человек может быть ответственным за свое общественно опасное поведение. Способность руководить своими действиями свидетельствует о возможности ставить перед собой определенные цели и стремиться к их достижению или, наоборот, проявить свою волю для того, чтобы удержаться от необдуманных поступков или антиобщественного поведения. Законодательство не содержит определения В., так как в уголовном праве предполагается, что каждый гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства) вменяем. Если в процессе следствия или суда по этому поводу возникают сомнения, назначается судебно-психиатрическая экспертиза, на разрешение которой ставится вопрос, является ли лицо вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

ВОЗРАСТНЫЕ ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Действующее российское законодательство устанавливает несколько возрастных границ наступления уголовной ответственности. Общий возраст уголовной ответственности – с 16 лет и исключительной – с 14 лет за совершение преступлений некоторых видов, исчерпывающий перечень которых дан непосредственно в Уголовном кодексе. Согласно ст. 20 УК РФ лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (ст. 105), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112), похищение человека (ст. 126), изнасилование (ст. 131) и др.

Кроме того, особенности некоторых преступлений таковы, что совершить их может лишь лицо, достигшее возраста 18 лет (например, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста – ст. 134 УК, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления – ст. 150 УК РФ, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий – ст. 151 УК РФ).

Возраст лица определяется на момент совершения преступления. Поэтому в некоторых случаях важное значение имеет час или даже минута совершения преступления. Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности на следующий после даты рождения день. Если же гражданин по каким-либо причинам не имеет соответствующих документов, его возраст может быть определен путем назначения соответствующей экспертизы. При этом лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности в последний день того месяца и года, которые определены экспертизой.

ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – общественно опасные деяния военнослужащих, проходящих воинскую службу по призыву или по контракту, направленные против установленного порядка прохождения военной службы. Субъекты В.п.: военнослужащие Вооруженных Сил РФ, внутренних войск, железнодорожных войск и др., а также граждане, находящиеся в запасе и проходящие военные сборы.

Общественно опасное деяние, не посягающее на порядок несения воинской службы, не образует состава В.п. (хулиганство, грабеж и т.д.). Все В.п. согласно УК можно разделить на несколько групп в зависимости от того, на какие именно стороны порядка прохождения воинской службы они посягают. Это В.п., посягающие на порядок подчиненности и уставных взаимоотношений между военнослужащими (ст. 332–336 УК); В.п., посягающие на порядок несения специальных служб (ст. 340–344 УК); В.п., посягающие на порядок сбережения военной техники и другого военного имущества (ст. 345–348 УК) и т.д.

Д

ДАВНОСТЬ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ – истечение определенных указанных в законе сроков, что при наличии предусмотренных законом обстоятельств исключает уголовную ответственность или исполнение назначенного судом наказания (ст. 78 и 82 УК).

Д. – основание для освобождения лица от уголовной ответственности. Размер срока Д. зависит от категорий преступления и равен 2, 6, 10 и 15 годам соответственно после совершения преступлений небольшой, средней тяжести, тяжкого и особо тяжкого преступления. Срок Д. начинается со дня совершения преступления и заканчивается вступлением приговора в законную силу. Течение срока Д. приостанавливается в случае уклонения лица от следствия и суда (лицо находится в бегах, намеренно меняет место жительства, документы и т.д.), возобновляется в случае задержания лица или явки его с повинной.

Помимо Д. привлечения к уголовной ответственности действует и Д. исполнения приговоров, под которой понимается истечение определенных, указанных в законе сроков после вынесения судом обвинительного приговора. В случаях, когда обвинительный приговор не исполняется в течение длительного срока, его исполнение становится нецелесообразным. Причины неисполнения обвинительного приговора могут быть различными: небрежная работа канцелярии суда, сотрудников органов, ведающих отбыванием конкретного вида наказания, либо осуществляющих доставку осужденного в исправительные учреждения, длительная болезнь осужденного и т.п. Сроки, в связи с истечением которых осужденный освобождается от наказания идентичны срокам освобождения от уголовной ответственности.

ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ. О Д.у.з.в.в. говорится в ст.ст. 9 и 10 УК. Анализ содержания этих статей УК позволяет выделить два узловых вопроса: о времени совершения преступления и о времени действия уголовного закона.

Согласно ч. 2 ст. 9 УК временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. Это означает, что ситуации, когда деяние совершено во время действия старого закона, а последствия этого деяния, являющиеся необходимым признаком состава преступления, наступили во время действия нового закона, должен применяться старый закон. Например, если яд был дан жертве 31 декабря 1996 года, а смерть наступила 1 января 1997 года, то должен применяться УК РСФСР 1960 года, постольку временем совершения преступления считается совершение самого деяния независимо от времени наступления последствий.

Другой узловой вопрос, который вытекает из содержания статей 9 и 10 УК РФ, как было отмечено, – это вопрос о времени действия уголовного закона. Действие уголовных законов ограничено во времени. Понятие Д.у.з.в.в. слагается из следующих трех основных моментов: 1) вступление закона в силу; 2) прекращение действия закона; 3) обратная сила закона.

Прежде всего, уголовный закон должен быть надлежащим образом опубликован. Это требование вытекает из закрепленного в ч. 3 ст. 15 Конституции РФ положения о том, что законы подлежат официальному опубликованию. Порядок опубликования и вступления в силу законов Российской Федерации определен Федеральным законом «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», принятым Государственной Думой 25 мая 1994 года, одобренным Советом Федерации 1 июня 1994 г., Президентом Российской Федерации 14 июня 1994 г. (СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801).

В соответствии с этим законом датой принятия федерального закона считается день принятия его Государственной Думой в окончательной редакции (ст. 2). При этом законодатель сам может указать срок, с которого начинает действовать закон. Так, в Федеральном законе о введение в действие УК РФ сказано, что вводится в действие с 1 января 1997 г.

Если в законе не указан срок введения его в действие, то в таком случае действуют общие правила вступления законов в силу, согласно которым закон вступает в силу через 10 дней со дня опубликования в официальных изданиях, каковыми являются «Собрание законодательства Российской Федерации» и «Российская газета».

Утрата уголовным законом силы означает прекращение его действия. Действующий уголовный закон теряет силу в результате наступления одного из следующих условий: 1) отмена закона; 2) замена его другим законом; 3) истечения срока действия закона, если он был установлен законодателем; 4) отпадение особых условий и обстоятельств, вызвавших издание закона.

В статье 9 УК сформулировано общее правило, согласно которому преступность и наказуемость определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Это означает, что, как правило, уголовный закон обратной силы не имеет, то есть не распространяется на преступления, совершенные до вступления данного закона в силу. Преступления, совершенные до вступления в силу нового закона, должны квалифицироваться по старому закону, хотя бы расследование или рассмотрение в суде производилось уже во время действия нового закона. Указанное правило распространяется как на оконченное, так и неоконченное преступление.

Из общего правила о том, что уголовный закон не имеет обратной силы ч. 1 ст. 10 УК делает исключение для законов, устраняющих преступность, смягчающих наказание или иным образом улучшающих положение лица, совершившего преступление. Такие законы имеют обратную силу, т.е. распространяются на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ. В статьях 11, 12 и 13 Уголовного кодекса определены принципы Д.у.з.в.п. и во кругу лиц: принцип территориальности, принцип гражданства и др.

В ч. 1 ст. 11 УК в качестве основного принципа Д.у.з.в.п. определен территориальный принцип, согласно которому все лица, совершившие преступления на территории Российской Федерации, подлежат ответственности по Уголовному кодексу РФ.

При определении понятия «территория Российской Федерации» следует исходить из положений Конституции РФ и Закона РФ «О государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. («Ведомости РФ», 1993. № 17. Ст. 594). Статьей 67 Конституции РФ установлено: «Территория Российской Федерации включает в себя территорию ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними». Этим положениям Конституции РФ соответствует определение Государственной границы Российской Федерации, которое дается в ст. 1 Закона о государственной границе.

Под территорией Российской Федерации понимаются:

1) суша в пределах Государственной границы;

2) внутренние воды (реки, озера, моря);

3) воздушное пространство в пределах Государственной границы;

4) недра;

5) прибрежные (территориальные) воды – 12 морских миль от линии наибольшего отлива;

6) континентальный шельф;

7) исключительная экономическая зона Российской Федерации.

Кроме того, в качестве территории Российской Федерации, на которую распространяется действие УК РФ, рассматриваются: 1) военный корабль, плавающий под флагом своего государства в любых водах; 2) невоенный корабль, когда он находится за пределами иностранных территориальных вод; 3) военное воздушное судно, где бы оно ни находилось; 4) невоенное воздушное судно, находящееся в полете за пределами воздушного пространства иностранных государств. Если же оно находится в аэропорту иностранного государства, то считается его территорией.

Преступления, совершенные в пределах территориальных вод или воздушного пространства Российской Федерации, признаются совершенными на территории Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 11 УК. В соответствии с этой же частью ст. 11 УК действие Уголовного кодекса распространяется на преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Понятие и границы континентального шельфа определяются Федеральным законом от 25 октября 1995 г. «О континентальном шельфе Российской Федерации» (СЗ РФ, 1995. № 49. Ст. 4694). Под континентальным шельфом понимаются поверхность и недра морского дна до глубины 200 м., примыкающие к территориальным водам. На эту же поверхность распространяется исключительная экономическая зона России. Статьей 253 УК РФ установлена единая ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации как о континентальном шельфе, так и об исключительной экономической зоне.

Согласно ч. 3 ст. 11 УК лицо, совершившее преступление на судне, прикрепленном к порту Российской Федерации, находящимся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Соответственно этой же части ст. 11 по УК РФ уголовную ответственность несет также лицо, совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном судне Российской Федерации независимо от места их нахождения.

Применение территориального принципа Д.у.з.в.п. основано на точном определении места совершения преступления. Преступление считается совершенным на территории Российской Федерации, если оно начато и окончено в РФ; если приготовление и покушение осуществляется за границей, а оканчивается преступление или наступает преступный результат на территории Российской Федерации.

ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ПО КРУГУ ЛИЦ. По УК РФ несут ответственность все лица, совершившие преступления на территории Российской Федерации. Под такими лицами понимаются граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства.

Исключение из принципа территориальности делается для лиц, обладающих правовым иммунитетом. Согласно ч. 4 ст. 11 УК РФ вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции Российской Федерации, в случае совершения ими преступления на ее территории, разрешается в соответствии с нормами международного права. Эти лица не могут быть привлечены к уголовной ответственности без согласия правительства страны, гражданами которой они являются. Указанные лица не могут также подвергаться аресту, обыску, принудительным мерам, обеспечивающим явку в следственные органы или в суд. Они могут быть допрошены только с их согласия.

Личной неприкосновенностью и иммунитетом от уголовной ответственности пользуются: глава дипломатического представительства (посол, посланник, поверенный в делах), советники, торговые представители и их заместители, военные, военно-морские и военно-воздушные атташе и их помощники, первые, вторые и третьи секретари, атташе и секретари–архивисты МИДа, а также члены их семей, не являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие с ними совместно.

Дипломатическим иммунитетом на основе специальных соглашений могут пользоваться также лица технического и обслуживающего персонала (за исключением граждан РФ) иностранных посольств и миссий, аккредитованных в РФ, а также на началах взаимности – дипломатические курьеры и корреспонденты.

Статья 12 УК РФ определяет действие уголовных законов в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. Поэтому действие уголовного закона в рассматриваемом аспекте дополняется принципом гражданства. Его смысл в следующем: граждане России, совершившие преступления за границей, если они привлечены к уголовной ответственности на территории Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ (ч. 1 ст. 12 УК).

На тех же основаниях несут ответственность находящиеся в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие преступления за пределами Российской Федерации. Согласно ч. 1 ст. 12 УК РФ граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в РФ лица без гражданства, совершившие преступления вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу только в том случае, если совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. При осуждении указанных лиц наказание не может превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом иностранного государства, на территории которого было совершено преступление. Тем самым уголовное законодательство России приведено в соответствие с ч. 1 ст. 50 Конституции РФ, согласно которой «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление».

В УК РФ на законодательном уровне решен вопрос об ответственности военнослужащих за преступления, совершенные за пределами территории РФ. Согласно ч. 2 ст. 12 УК военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за пределами России, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

ДЕЯНИЕ ПРЕСТУПНОЕ – акт волевого поведения, опасного для личности, общества или государства и потому признаваемый преступлением согласно уголовному закону. Д.п. совершается в форме преступного действия, т.е. запрещенного законом поступка, или в форме преступного бездействия, т.е. несовершения того, что лицо обязано было и могло совершить. Д.п. посягает на объект уголовно-правовой охраны и влечет вредные последствия или создает угрозу их наступления.

По российскому праву Д.п. – один из элементов состава преступления. Для наступления уголовной ответственности недостаточно, чтобы человек только задумал совершение преступления; ответственность наступает не за мысли и желания, а за поступки. Под Д.п. в уголовно-правовом смысле понимаются осознанные поступки человека. Поведение ребенка, невменяемого не будут Д.п. и не могут стать элементами состава преступления.

ДИСПОЗИЦИЯ И САНКЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ. Диспозиция статьи (часть статьи) уголовно-правовой нормы – часть нормы, формулирующая разрешенное или запрещенное правило поведения в связи с нарушением предусмотренных уголовным законом общественных отношений.

Все диспозиции можно классифицировать на простые, описательные, ссылочные и бланкетные.

Простая диспозиция называет правило поведения без раскрытия его признаков, поскольку, по мнению законодателя, его признаки ясны и без этого. Например, в Общей части УК – ч. 1 ст. 7, раскрывающая принцип гуманизма; в Особенной части – ч. 1 ст. 126, предусматривающая ответственность за похищение человека.

Описательная диспозиция называет правило и раскрывает наиболее важные его признаки. Например, в Общей части УК – ч. 1 ст. 21, определяющая невменяемость лица; в Особенной части – ч. 1 ст. 163, закрепляющая уголовную ответственность за вымогательство. В первом случае законодатель разъясняет, что понимать под состоянием вменяемости, во втором случае законодатель в диспозиции раскрывает вымогательство как преступление, указывает его признаки.

Ссылочная диспозиция для надлежащей квалификации общественно опасного деяния как преступления отсылает правонарушителя к иной норме (или нормам) закона. Например, в Общей части УК – ч. 5 ст. 70 отсылает правоприменителя к ч. 4 ст. 69 для того, чтобы назначить наказание по совокупности приговоров с присоединением дополнительных видов наказаний.

Бланкетная диспозиция отсылает правоприменителя не к норме закона, а к иной – подзаконной норме (или нормам права). Например, верная квалификация деяния по ст. 264 УК в связи с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возможна только в том случае, если правоприменитель обратится к соответствующим пунктам правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Санкция статьи (части статьи) уголовно-правовой нормы – часть нормы, формулирующая вид и размер наказания, налагаемого на виновного в результате нарушения им предусмотренных уголовным законом общественных отношений.

Санкции присущи лишь статьям Особенной части УК. Все санкции можно разделить на относительно определенные, альтернативные, безальтернативные.

Относительно определенная санкция устанавливает наказание с определенными низшими и высшими пределами его назначения. Например, в ч. 1 ст. 105 УК за убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Абсолютно определенных санкций УК, в отличие от ранее действовавшего УК РСФСР (см. например, санкцию в ст. 187 УК РСФСР), не содержит.

Альтернативная санкция предусматривает несколько видов наказаний по усмотрению правоприменителя. Например, по ч. 1 ст. 158 УК за кражу в зависимости от характера и степени общественной опасности совершенного деяния, а также характеристики личности, его совершившего, может быть наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, ареста либо в виде лишения свободы на определенный срок.

Безальтернативная санкция предусматривает один вид наказания. Например, санкция ч. 1 ст. 117 УК, закрепляющая ответственность за истязание, содержит наказание в виде лишения свободы и только.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – прекращение лицом приготовления к преступлению или прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо сознавало возможность доведения его до конца (ст. 31 УК). Д.о.о.п. возможен лишь до наступления общественно опасных последствий. УК определяет два обязательных признака Д.о.о.п – добровольность и оконченность (ч. 2 ст. 31 УК).

Прекращение лицом названных действий должно быть добровольным, т.е. сознательным, в результате собственного свободного волеизъявления при сознании виновным как фактической возможности завершить задуманное, так и отсутствия причин, исключающих для него возможность продолжения преступных действий. Окончательность Д.о.о.п. означает, что лицо прекращает готовящееся или начатое преступление полностью и навсегда, а не делает перерыва, чтобы приступить к его исполнению при более благоприятных обстоятельствах. Правовое последствие Д.о.о.п. – полное исключение уголовной ответственности лица за преступление, к которому оно готовилось или на совершение которого покушалось, из-за отсутствия в его деянии состава преступления (нет признака прерванности деяния по независящим от лица обстоятельствам). Лицо, добровольно отказавшееся довести преступление до конца, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит состав иного преступления (например, при добровольном отказе от совершения убийства с использованием огнестрельного оружия лицо подлежит ответственности за незаконное хранение или ношение огнестрельного оружия).

Д.о.о.п. следует отграничивать от деятельного раскаяния. Д.о.о.п. возможен лишь до наступления вредных последствий начатого деяния, т.е. при неоконченном преступлении, а деятельное раскаяние – уже после окончания преступления, когда наступили его вредные последствия.

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО. Российское законодательство не содержит единого понятия Д.л. Однако Д.л. признаются специальными субъектами различных отраслей права. Глава 30 УК РФ устанавливает уголовную ответственность Д.л. за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. В Примечании к ст. 285 УК утверждается: «Должностными лицами… признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации».

З

ЗАДЕРЖАНИЕ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Согласно ст. 38 УК РФ не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер.

З.л.с.п. как обстоятельство, исключающее преступность деяния, следует отличать от задержания как уголовно-процессуального или административно-процессуального действия. В ст. 38 УК РФ речь идет не просто о задержании, а о причинении вреда лицу, совершившему преступление, при осуществлении таких действий. Например, преследуя убегающего гражданина, совершившего тяжкое преступление, работник милиции применяет оружие и ранит его.

Причинение вреда считается правомерным лишь при соблюдении условий, которые указаны в уголовном законе.

1) задерживать можно только лицо, совершившее преступление, причем лишь в том случае, если есть уверенность, что именно оно является виновным;

2) цель причинения вреда при задержании – доставление преступника в органы власти и пресечение возможности совершения новых преступлений;

3) отсутствие возможности использовать для задержания иные средства кроме причинения вреда;

4) причиненный вред не должен превышать пределы необходимых мер по задержанию.

ЗАМЕНА НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ. Согласно ст. 80 УК З.н.ч.н.б.м.в.н. может применяться только к лицам, отбывающим лишение свободы. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного наказания.

Законом установлены два условия, необходимые для З.н.ч.н.б.м.в.н.

Первое условие касается тяжести преступления, за которое осужденный отбывает наказание: оно может быть только преступлением небольшой или средней тяжести (ч. 2 и 3 ст. 15 УК).

Второе условие касается величины части назначенного наказания, после фактического отбытия которой лишение свободы может быть заменено более мягким видом наказания. Такая замена возможна только после отбытия осужденным не менее одной трети назначенного судом срока лишения свободы (ч. 2 ст. 80 УК).

ЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ, МЕСТА, ОБСТАНОВКИ, СПОСОБА, ОРУДИЯ, СРЕДСТВА КАК ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Названные признаки могут существенно влиять на процессы дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и наказания. Их можно оценивать, в частности:

– как характеризующий признак для обстоятельств, исключающих преступность деяния (ст. 37–39 УК);

– как признак, смягчающий или отягчающий наказание (совершение преступления впервые, в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, в результате физического или психического принуждения, в силу материальной, служебной или иной зависимости – ст. 61 УК; совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего – ст. 63 УК).

Средства и орудия могут повлиять на выбор способа совершения преступления, на формирование преступных мотивов, цели. Использование лицом способа, орудия или средства является частью его преступного поведения. Время, место, обстановка характеризуют окружающую среду.

Если какой-либо из данных признаков указан в диспозиции статьи уголовно-правовой нормы Особенной части УК (в законодательстве), то он переходит в разряд обязательных признаков и становится необходимым для квалификации общественно опасного деяния как преступления, непосредственно влияет на наличие общественной опасности и ее степень.

И

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ. Одной из основных форм осуществления управленческой деятельности является приказ, т.е. отданное в установленной форме распоряжение руководителя (начальника, командира, управляющего и т.п.), обращенное к подчиненным и требующее обязательного исполнения определенной работы либо выполнения определенных действий. Таким образом, подчиненный, исполняющий приказ, действует в соответствии с волевым решением руководителя. И.п.и.р. – в уголовном праве одно из обстоятельств, исключающих преступность деяния. Согласно ст. 42 УК не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Обязательным является приказ (распоряжение), отданный соответствующим вышестоящим лицом и в надлежащей форме. За вред, причиненный исполнением обязательного приказа (распоряжения), несет ответственность лицо, отдавшее незаконный приказ (распоряжение).

Очевидно, у всякого приказа есть определенные границы правомерности, которые определяются видом управленческих отношений. Если приказ явно выходит за их пределы, он не правомерен. Так, согласно ст. 40 Устава внутренней службы военнослужащему не могут отдаваться приказы и распоряжения, не имеющие отношения к военной службе или направленные на нарушение закона. По такому же принципу определяется компетенция при формулировании содержания приказов не только в военизированных структурах, но и в любой сфере управления.

Согласно ч. 2 ст. 42 УК РФ лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – в уголовном праве вид наказания (ст. 50 УК). И.р. назначаются осужденному, не имеющего основного места работы, и отбываются в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказания в виде И.р., но в районе места жительства осужденного. Из заработка осужденного производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20%. И.р. назначаются на срок от 2 месяцев до 2 лет. В случае злостного уклонения от отбывания наказания лица, осужденного к И.р., суд может заменить неотбытое наказание ограничением свободы, арестом или лишением свободы из расчета день ограничения свободы за день И.р., день ареста за 2 дня И.р. или день лишения свободы за 3 дня И.р.

К

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (от лат. qualis – качество) – юридическая оценка преступления, устанавливающая соответствие между его признаками и уголовно-правовой нормой. К.п. выражается в виде ссылки на соответствующую статью (статьи) УК и фиксируется в процессуальных документах (постановлении о возбуждении дела, о предъявлении обвинения, обвинительном заключении, приговоре суда и др.). В ст. 15 УК РФ («Категории преступлений») в качестве основного критерия классификации преступлений признается характер и степень общественной опасности (ее формальным выражением выступает санкция уголовно-правовой нормы, устанавливающая вид и размер наказания за совершение конкретного преступления), а дополнительным – форма вины. При К.п. обязательна ссылка на одну или несколько статей Особенной части УК, но могут быть указаны и статьи Общей части (о приготовлении к преступлению, покушении на него, соучастии, организованной преступности и т.п.). К.п. служит основанием для назначения наказания, применения меры пресечения, ею определяются подследственность и подсудность уголовного дела и другие процессуальные акции. Ошибки при К.п. могут ущемить права обвиняемого (осужденного) либо неосновательно смягчить его ответственность.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА. Классификация преступлений – это объединение, приведение в систему преступных деяний по какому-либо критерию (объекту или субъекту посягательства, форме вины или деяния, длительности и непрерывности осуществления преступного намерения и т.д.).

По объекту посягательства преступления классифицируются на преступные деяния против личности, экономики, общественной безопасности и общественного порядка, государственной власти, военной службы и т.д.

По субъекту посягательства преступления можно разделить на совершаемые лицами мужского (см. ст. 131 УК) или женского (см. ст. 106 УК) пола, только совершеннолетними (см. ст. 150 УК), достигшими 16- или 14-летнего возраста (см. ст. 20 УК) и т.д.

По форме вины преступления подразделяются на умышленные (см. ст. 105 УК), неосторожные (см. ст. 109 УК), совершаемые как умышленно, так и по неосторожности (см. ст. 246 УК).

По форме деяния преступления можно классифицировать на совершаемые действием (см. ст. 130 УК), бездействием (см. ст. 124 УК), как действием, так и бездействием (см. ст. 105 УК).

По длительности и непрерывности осуществления преступного намерения преступления могут быть простыми, длящимися, продолжаемыми.

Простое преступление совершается в течение определенного промежутка времени, как правило, состоит из преступного эпизода (см. ст. 108, 123, 130 УК).

Длящееся преступление осуществляется в течение неопределенного промежутка времени. Прекращается с момента задержания лица, явки его с повинной или устранения причин осуществления преступного поведения иным образом (см. ст. 157, 222, 313 УК).

Продолжаемое преступление состоит из ряда однородных повторяемых актов преступного поведения, направленных к единой цели, объединенных единым умыслом, причиняющих единый вред, направленных на единый объект (см. ст. 174, 158, 186 УК РФ).

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА (от лат. confiscatio – отобрание в казну) (ст. 52 УК) – принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или часть имущества, являющегося собственностью осужденного. К.и. исключена из системы уголовных наказаний Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ – в уголовном праве одно из обстоятельств, исключающих преступность деяния. Согласно ч. 1 ст. 39 УК РФ не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии К.н., т.е. для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов К.н. Характерной особенностью состояния К.н. является столкновение двух правоохраняемых интересов, при котором сохранить одно из них можно лишь причинением вреда другому. Например, кассир, спасая свою жизнь, отдает вооруженным преступникам выручку; при аварии капитан приказывает сбросить часть груза в воду, чтобы спасти судно.

Состояние К.н. возникает при наличии нескольких условий. Прежде всего, необходимо существование реальной опасности правоохраняемым интересам. Источником опасности могут быть силы природы (наводнение, пожар), неисправность механизмов (отказ тормозов у машины), общественно опасные действия человека, нападение животных, физиологические процессы в организме человека (болезнь, голод).

Опасность должна быть наличной, т.е. существующей в настоящее время, а не возможной в будущем или имевшей место в прошлом.

Правомерность причинения вреда в состоянии К.н. имеет место только в том случае, если опасность не могла быть устранена иными средствами, кроме как причинением вреда охраняемым уголовным законом интересам.

Л

ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (ст. 47 УК) – мера наказания, назначаемая судом лицу, виновному в совершении преступления, и состоящая в запрещении занимать соответствующую должность на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью (выполнять обязанности врача, педагога, продавца и т.д.).

Лишение права занимать определенные должности состоит в прекращении по приговору суда трудового договора с осужденным администрацией предприятия, учреждения или организации (в равной мере государственных, общественных или частных) и внесении в трудовую книжку осужденного записи о том, на каком основании, на какой срок он лишается определенной должности.

Л.п.з.о.д. или з.о.д. устанавливается на срок от одного года до 5 лет в качестве основного вида наказания и на срок от 6 месяцев до 3 лет – в качестве дополнительного вида наказания.

К несовершеннолетнему осужденному этот вид наказания может быть применен лишь в части лишения права заниматься определенной деятельностью (п. «б» ч. 1 ст. 88 УК).

Л.п.з.о.д. или з.о.д. исполняют уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства (работы) осужденных, если оно назначено в качестве основного наказания или дополнительного к штрафу, обязательным или исправительным работам, а также при условном осуждении. Если же это наказание назначено в дополнение к ограничению свободы, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы, то его исполняют учреждения и органы, исполняющие основные виды наказаний (исправительные центры, исправительные учреждения).

ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИНСКОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО ЧИНА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД (ст. 48 УК) – мера наказания, назначаемая судом лицу, виновному в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, порочащего указанные звания, чин, награду.

В отличие от других видов наказаний, назначаемых в дополнение к основным, исполнение этого наказания не имеет временных параметров. Для применения этой меры наказания специального указания в санкции статьи не требуется.

Первоочередное значение для принятия решения судом о лишении виновного специального, воинского или почетного звания, классного чина или государственной награды имеет характеристика личности виновного, его предкриминального поведения.

Исполняется наказание судом, вынесшим приговор. Требование приговора судом должны быть выполнены должностным лицом, присвоившим звание, классный чин или наградившим государственной наградой либо соответствующими органами РФ (ч. 3 ст. 16 УИК).

Для исполнения данного вида наказания копия обвинительного приговора направляется должностному лицу, присвоившему осужденному звание, классный чин или наградившему его государственной наградой.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК (ст. 56 УК) – наиболее распространенный и часто применяемый в судебной практике вид уголовного наказания.

Л.с.н.о.с. заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию – поселение или помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.

Для лиц, осужденных к Л.с.н.о.с., не достигших к моменту вынесения судом приговора (не смешивать с моментом совершения преступления) 18-летнего возраста, местом отбывания наказания являются воспитательные колонии.

По общему правилу, Л.с.н.о.с. как вид наказания устанавливается на срок от двух месяцев до 20 лет. Однако продолжительность наказания может быть и менее двух месяцев, в частности, при замене им исправительных работ. И напротив, срок лишения свободы может превышать 20 лет при сложении наказаний по совокупности преступлений – до 25 лет (ч. 4 ст. 56 УК) и по совокупности приговоров – до 30 лет (ч. 3 ст. 70 УК). Уголовный закон предусматривает возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы (ст. 57 УК).

Лица, находившиеся до осуждения в следственном изоляторе, направляются администрацией изолятора под конвоем в исправительное учреждение не позднее 10 дней со дня получения администрацией изолятора извещения о вступлении приговора в законную силу (ч. 1 ст. 76 и ч. 1. ст. 75 УИК).

Лица, осужденные к Л.с.н.о.с., отбывают назначенное наказание в исправительных учреждениях, находящихся на территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. В исключительных случаях (состояние здоровья, личная безопасность и пр.) либо по собственному согласию они могут быть направлены для отбывания этого наказания в соответствующие исправительные учреждения, расположенные на территории другого субъекта РФ (ч. 1 ст. 73 УИК).

Лишение свободы пожизненное (ст. 57 УК) применяется за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь (ст. 105 (ч. 2), 227, 295, 317, 357 УК), общественную безопасность (ч. 3 ст. 205 УК).

Данный вид наказания не назначается женщинам, лицам, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, а также мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста.

М

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. Под М.п. в уголовном праве понимается совершение лицом двух или более преступлений, определяющее особый характер квалификации содеянного и специальный порядок назначения наказания. В их число не могут включаться преступления, в отношении которых лицо, их совершившее, на предварительном расследовании или в судебном разбирательстве освобождено от уголовной ответственности или наказания в связи с: недостижением возраста (по достижении которого возможна уголовная ответственность); истечением сроков давности и др. обстоятельствами.

Если совершенные виновным два (или более) действия аналогичны или однородны, характеризуются одинаковой формой вины и предусмотрены одной и той же статьей (или частью статьи) закона – налицо М.п. в форме неоднократности преступлений. Если же такие действия различны, разнородны, характеризуются различными формами вины и предусмотрены различными статьями (частями статьи) закона – налицо М.п. в форме совокупности преступлений. Случаи, когда второе (или последующие) преступление совершено после осуждения виновного за первое (или предыдущее) преступление, образуют множественность преступных деяний в форме рецидива преступлений.

МОТИВ, ЦЕЛЬ, ОСОБОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ. Названные факторы, по общему правилу, относятся к факультативным признакам субъективной стороны состава преступления.

Мотив – осознанные лицом внутренние побуждения, вызвавшие у него решимость совершить преступление. Это руководство к действию, основная причина его осуществления, то обстоятельство, которое толкнуло человека на совершение преступления.

Для умышленных преступлений характерны такие мотивы, как корысть, месть, ревность, хулиганские побуждения, карьеризм и т.д. Для неосторожных – неосмотрительность, эгоизм и т.п.

Цель – идеальный образ желаемого будущего (представление лица), осмысленный результат совершения преступления, к которому стремится преступник. Однако цель не всегда воплощается в результат (совпадает с ним).

Мотив и цель могут быть значимы:

– для квалификации деяния как преступления только в том случае, если они указаны в уголовном законе. Например, корыстная или иная личная заинтересованность;

– в определении злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК). Мотивационные целевые побуждения, как правило, имеют место в умышленных преступлениях (ст. 153–155, 181, 196, 201, 202, 292 294, 309, 320, 321, 325, 338 и др. УК);

– как квалифицирующие признаки состава преступления (п. «з», «и», «к», «л», «м», ч. 2 ст. 105, п. «з» ч. 2 ст. 126 УК);

– как обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание (ст. 61, 63 УК);

– для раскрытия и расследования преступления (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК).

Особое эмоциональное состояние виновного лица (состояние аффекта) – чрезмерно взволнованное, обладающее огромной эмоциональной силой кратковременное состояние психики лица, возникающее мгновенно в момент совершения им общественно опасного деяния. Это в большей мере инстинктивные действия, движимые яростью, отчаянием, другим подобным состоянием данного лица.

Мотивами преступлений, совершенных в особом эмоциональном состоянии, могут быть месть, обида, злоба и т.д. Особое эмоциональное состояние может оказать влияние на квалификацию деяния и преступления (см. ст. 107 УК или п. «з» ч. 1 ст. 61 УК).

Н

НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ – вынесение судом обвинительного приговора с определением меры принудительного воздействия лицу, совершившему преступление.

Общие правила Н.у.н. отражены в ст. 60 УК. При Н.у.н. суд руководствуется:

– пределами наказания, установленными санкциями той статьи Особенной части УК, по которой осуждается виновный;

– положениями Общей части УК;

– своим правосознанием.

При этом учитываются:

– характер и степень общественной опасности совершенного преступного деяния;

– характеристика личности виновного, его возраст;

– количество лиц, участвовавших в совершении преступления;

– смягчающие и отягчающие обстоятельства;

– цели и мотивы преступления;

– возможность достижения целей наказания;

– влияние назначенного наказания на условия жизни семьи осуждаемого и т.д.

НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ, ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗА ДАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. По общему правилу, наказание назначается в пределах, установленных санкцией статьи об ответственности за данное преступление. Вместе с тем ст. 64 УК позволяет суду, учитывая исключительные обстоятельства дела и личность виновного, назначать ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного настоящей статьей Особенной части УК, или более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

В ч. 1 ст. 64 УК конкретизируются обстоятельства, которые в данном случае могут быть отнесены к исключительным. К таковым относятся обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, а равно активное содействие участников группового преступления раскрытию этого преступления.

Согласно ч. 2 ст. 64, исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

В каждом случае назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного законом за данное преступление, перехода к другому, более мягкому, виду наказания (ст. 44 УК), неприменения дополнительного вида наказания, предусмотренного в качестве обязательного, суд обязан мотивировать свое решение и отразить в приговоре, какие именно обстоятельства, установленные по делу, он признает исключительными.

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. При совокупности преступлений суд назначает наказание отдельно за каждое совершенное преступление (ч. 1 ст. 69 УК) и общее по следующим правилам: суд в резолютивной части приговора должен указывать вид и размер назначенного основного и дополнительного наказания отдельно за каждое преступление и окончательную меру наказания по совокупности преступлений. Дополнительное наказание не может быть определено по совокупности преступлений, если оно не назначено ни за одно из преступлений, входящих в совокупность.

При назначении наказаний по правилам ч. 5 ст. 69 УК суд выносит окончательное наказание, которое должно быть строже более строгого наказания, назначенное за любое из преступлений, входящих в совокупность.

О

ОБОСНОВАННЫЙ РИСК – предусмотренное ст. 41 УК достижение общественно полезной цели лицом, допустившим риск и предпринявшим достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам, но тем не менее, влекущее причинение такого вреда, если данную цель нельзя достичь не связанным с риском поведением. Например, взрыв в лаборатории при проведении научного эксперимента, в результате которого собственности научно-исследовательского учреждения причинен вред.

В теории уголовного права О.р. также называют экспериментальной необходимостью, обоснованным профессиональным или хозяйственным риском.

Условия правомерности причинения вреда при О.р.:

1) рискованное поведение открывает широкую перспективу народнохозяйственного, научного развития;

2) лицо стремится достичь общественной пользы, что невозможно без риска;

3) поведение лица основано на экспериментальных данных, соответствующих знаниям и опыту;

4) лицо предприняло все необходимые меры безопасности (ч. 2 ст. 41 УК).

Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия (ч. 3).

В современных условиях интенсивного развития науки и техники во всех сферах профессиональной деятельности возникают ситуации, когда освоение нового технологического процесса или отдельной производственной операции, проведение научного эксперимента связаны с риском причинения материального ущерба или иного вреда охраняемым интересам. Следовательно, оправданный риск возможен в любой сфере осуществления профессиональной и иной человеческой деятельности. Рассматриваемый институт применяется тогда, когда больше ждать для пользы дела нельзя. Необходимо обоснованно рисковать (нередко в состоянии крайней необходимости) для достижения общественно полезной цели.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ. Перечень этих обстоятельств указан в ч. 1 ст. 61 УК РФ. К ним отнесены следующие:

1) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств (п. «а»);

2) несовершеннолетие виновного (п. «б»);

3) беременность (п. «в»);

4) наличие малолетних детей у виновного (п. «г»);

5) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания (п. «д»);

6) совершение преступления в результате физического или психического принуждения, либо в силу материальной, служебной или иной зависимости (п. «е»);

7) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения (п. «ж»);

8) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления (п. «з»);

9) явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления (п. «и»);

10) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

Перечень обстоятельств, перечисленных в ст. 61 УК, не ограничен: открыт для учета других обстоятельств, не предусмотренных этой статьей.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ. Перечень этих обстоятельств указан в УК РФ (ст. 63).

В числе отягчающих обстоятельств ст. 63 УК называет:

1) рецидив преступлений (п. «а»);

2) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления (п. «б»);

3) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) (п. «в»);

4) особо активная роль в совершении преступления (п. «г»);

5) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность (п. «д»);

6) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (п. «е»);

7) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «ж»);

8) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящего в зависимости от виновного (п. «з»);

9) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего (п. «и»);

10) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического принуждения (п. «к»);

11) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках (п. «л»);

12) совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора (п. «м»);

13) совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представителя власти (п. «н»).

В отличие от смягчающих обстоятельств перечень обстоятельств, отягчающих наказание, является исчерпывающим. Это значит, что суд не может в приговоре указать на отягчающие обстоятельства, которые не предусмотрены в качестве таковых ст. 63 УК РФ.

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ. По российскому уголовному праве именно О.о.д. выступает определяющим признаком преступления (ст. 14 УК). Ответственность не может наступить за какие-либо «опасные мысли», «опасное состояние личности», т.е. без совершения лицом конкретного общественно опасного посягательства (деяния).

Важнейшей юридической характеристикой деяния является то, что оно запрещено уголовным законом под угрозой наказания (его противоправность). Как признак объективной стороны преступления, деяние согласно ст. 14 УК может выражаться в двух формах – преступного действия и преступного бездействия. Ряд преступлений может быть совершен только путем действия (например, изнасилование, кража), другие – исключительно путем бездействия (например, уклонение от уплаты налогов, оставление в опасности), а некоторые как путем действия, так и бездействия (например, злоупотребление должностными полномочиями).

Действие представляет собой активное общественно опасное поведение, запрещенное уголовным законом. Оно может проявляться в элементарных телодвижениях (например, нажатие на спусковой крючок пистолета), жестах (при оскорблении), произнесении слов (например, разглашение государственной тайны), а также составлять целую систему актов поведения (например, шпионаж, незаконное предпринимательство).

Действие должно быть волевым, т.е. контролироваться сознанием и волей виновного.

Преступное бездействие – это несовершение лицом таких действий, которое оно должно было и могло совершить в данной ситуации. Бездействие также должно носить волевой характер (протекать под контролем сознания и воли лица) и быть общественно опасным.

Как форма преступного поведения, бездействие образует основание уголовной ответственности значительно реже, чем действие. Так называемое «чистое» бездействие лица составляет объективную сторону преступлений, предусмотренных ст. 124 (неоказание помощи больному), ст. 125 (оставление в опасности) УК. Более часто бездействие носит так называемый «смешанный» характер, когда лицо не выполняет те или иные возложенные на него обязанности, однако, наряду с этим, совершает определенные действия. Таково, например, бездействие лица в преступлениях, сопряженных с нарушением тех или иных правил (например, предусмотренных ст.ст. 215–219, 263, 264, 266 УК).

Обязанность лица действовать определенным образом может вытекать из различных оснований: 1) из закона; 2) из профессии или занимаемой должности; 3) из предшествующего поведения; 4) из специфики взаимоотношений с другим лицом.

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. Преступные последствия – это тот вред (ущерб), который причиняется или может быть причинен объектам уголовно-правовой охраны в результате совершения общественно опасного деяния (действия или бездействия).

Последствия преступлений могут быть внешне наблюдаемы и легко фиксируемыми, но могут выражаться и в иной, невозможной для непосредственного восприятия форме. В соответствии с этим все последствия преступления делятся на материальные и нематериальные. Первые, в свою очередь, подразделяются на: а) имущественный вред (ущерб); б) вред жизни или здоровью человека (его иногда именуют «физический вред»). Так, имущественный вред является характерным признаком преступлений против собственности (ст.ст. 158–168 УК). Физический вред может быть причинен такими преступлениями против личности, как убийство, причинение вреда здоровью (ст.ст. 111–115 УК), а также многими другими (разбой, бандитизм и др.).

В зависимости от того, включены или нет вредные последствия в объективную сторону того или иного преступления, все составы преступлений принято делить на материальные и формальные. В преступлениях с материальным составом вредные последствия (ущерб, преступный результат) являются обязательным признаком объективной стороны. Поэтому оконченным такое преступление считается при условии, что наступили указанные в уголовном законе вредные последствия. Преступления с материальным составом – это большинство преступлений против жизни и здоровья, большинство преступлений против собственности, большинство преступлений в сфере экономической деятельности. Например, вести речь об убийстве (ст. 105 УК РФ) возможно только в том случае, если в результате общественно опасного деяния одного человека наступила смерть другого человека.

Объективная сторона преступления с формальным составом не включает наступление общественно опасных последствий. Они находятся за рамками состава преступления, однако, подразумеваются как неизбежно наступающие при совершении каждого такого преступления. Так, преступление окончено (составом) в момент совершения деяния, при котором причинен нематериальный вред объекту преступного посягательства, а равно создана угроза причинения материального вреда (см. ч. 1. ст. 130, ст. 110 УК РФ).

ОБЩИЕ НАЧАЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ. Согласно ст. 60 УК О.н.н.н. – это совокупность установленных уголовным законом правил, которыми обязан руководствоваться суд при применении наказания каждому виновному лицу.

К О.н.н.н. относится:

1) соответствующего характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам совершения и личности виновного, т.е. речь идет о соблюдении принципа справедливости наказания;

2) в пределах, предусмотренных соответствующей статьи Особенной части УК РФ и с учетом положений Общей части УК. Это означает, что назначенное судом наказание не может быть ниже минимального или выше максимального предела, установленного санкцией, предусмотренной за данное преступление. Согласно ч. 2 ст. 60 УК РФ суд вправе назначить наказание, превышающее пределы санкций, установленных статьей Особенной части только при назначении наказания по совокупности преступлений (ст. 6 УК РФ) и при назначении наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ). Основания отступления от нижнего предела наказания более широкие и предусматриваются ст. 64 УК РФ, что отвечает принципам справедливости и гуманизма.

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Действующее уголовное законодательство не дает определения объекта преступления. Статья 2 УК называет в общем виде объекты охраны: права и свободы человека; собственность; общественный порядок и общественная безопасность; окружающая среда; конституционный строй РФ; мир и безопасность человечества. Можно сказать, что объект преступного посягательства – один из элементов состава преступления, то, на что посягает преступление и чему причиняется вред (создается угроза причинения вреда).

По своему характеру общественные отношения как объект преступления весьма неоднородны. Соответственно можно провести их дифференциацию и определить виды объектов преступления.

По степени обобщенности охраняемых законом общественных отношений выделяют следующие объекты: общий, родовой, непосредственный.

Общий объект – совокупность всех существующих общественных отношений охраняемых уголовным законом от преступных посягательств, например, интересы личности, общества и государства (ч. 2 ст. 14, ч. 1 ст. 39 УК РФ)

Родовой объект – группа однородных и взаимосвязанных общественных отношений, охраняемых уголовным законом от преступлений, образующих однородную группу, включенную в одну и ту же главу Особенной части УК РФ. Примерный перечень родовых объектов дан в ч. 4 ст. 2 УК РФ. На родовой объект обычно указывает наименование глав УК РФ.

Непосредственный объект – охватывает одно или несколько общественных отношений, на которые направлено посягательство и которым преступлением причиняется вред или создается угроза его причинения, например, убийства посягают на жизнь человека, клевета – на честь и личное достоинство.

От объекта посягательства следует отличать предмет преступления. Предмет преступления – вещи или иные предметы внешнего мира, а также интеллектуальные ценности, воздействием на которые виновное лицо посягает на объект преступления (т.е. охраняемые уголовным законом общественные отношения) и совершает тем самым преступление. Например, при совершении кражи, сопряженной с незаконным проникновением в жилище гражданина (ч. 3 ст. 158 УК), основной объект преступного посягательства – чужая собственность, право собственности, а если точнее - право потерпевшего владеть, пользоваться и распоряжаться материальным благами. Предметом же данного преступного посягательства будут соответствующие материальные блага (деньги или другое движимое имущество).

Предмет соотносится с объектом как часть с целым. Вместе с тем объект и предмет преступного посягательства необходимо различать. В частности, объект преступного посягательства – общественные отношения. Предмет преступного посягательства более конкретен, например, вещь материального мира, имеющая стоимостную оценку. Далее объект преступления присущ каждому преступлению. Предмет преступления в некоторых преступления отсутствует.

Предмет преступления – факультативный признак состава преступления. Однако во многих статьях Особенной части УК РФ он является обязательным признаком состава преступления. Поэтому указание на П.п. и его отличительные свойства существенно влияет на квалификацию преступления. Например, предметом хищений и других преступлений против собственности может быть разное имущество: деньги, ценности, антиквариат и т.д.; предметом контрабанды – наркотические средства, радиоактивные и взрывчатые вещества и т.д.

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ. О.с.п. – один из четырех элементов состава преступления; его внешняя характеристика, заключающаяся в предусмотренном уголовном законом общественно опасном деянии (действии или бездействии), причиняющем или создающем угрозу причинения вреда объекту преступления, а также в соответствующей обстановке и условиях причинения этого вреда. Содержание О.с.п. образуют целый ряд признаков: деяние (действие или бездействие), общественно опасные последствия, причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями, способ, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления.

В конкретном составе преступления законодатель, как правило, наиболее полно раскрывает именно признаки О.с.п., так как характер поведения дает возможность судить о форме вины, мотивах и целях преступления, вывести суждение об объекте преступления, об общественной опасности деяния. Кроме того, поскольку существует немало внешне сходных (смежных) преступлений, то именно с учетом объективных признаков, указанных в диспозиции статьи Особенной части УК РФ, производится разграничение преступлений между собой. С учетом признаков О.с.п. происходит также разграничение преступлений и смежных с ними (обладающих сходными признаками) административных и иных правонарушений (проступков).

Признаки О.с.п. делятся на обязательные (присущие всем без исключения составам преступлений) и факультативные (указываются как дополнительные только в отдельных составах). К обязательным относится только один признак – деяние, все остальные признаки О.с. (способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления) факультативные, указываются как дополнительные только в отдельных составах.

В юридической литературе также утверждается, что в материальных составах преступлений к числу обязательных признаков О.с. относятся: 1) общественно опасное деяние (действие или бездействие); 2) общественно опасные последствия (вредный результат, ущерб); 3) причинная связь между деянием и преступными последствиями.

О.с.п. входит как элемент состава преступления в основание уголовной ответственности. Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности лишь при наличии в его деянии всех признаков состава преступления, включая признаки О.с.п.

ОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. В соответствии с ч. 1 ст. 29 УК преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом. О.п. как самостоятельной стадии преступной деятельности присущая полная реализация преступного намерения, выражающаяся в выполнении всех ранее запланированных общественно опасных действий и в наступлении желаемых общественно опасных последствий, если они являются обязательным признаком состава преступления.

Поскольку в Особенной части УК конкретные составы преступлений сформулированы как О.п., момент окончания преступления зависит от конструкции его состава в уголовном законе.

Преступление с материальным составом признается оконченным в момент реального наступления указанных в законе опасных последствий. Так, убийство признается О.п. с момента наступления смерти потерпевшего.

Для признания оконченным преступления с формальным составом достаточно, чтобы субъект совершил только указанные в законе действия. Наступление или ненаступление тех или иных общественно опасных последствий для квалификации совершенного по данной статье или части УК не имеет значения. Например, контрабанда считается О.п. с момента фактического незаконного перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу Российской Федерации; дача и получение взятки – с момента принятия должностным лицом хотя бы части взятки.

В законодательстве формулируются иногда усеченные составы преступлений, в которых момент окончания преступления как бы переносится на более раннюю стадию, соответствующую в иных случаях приготовлению или покушению. Так, разбой образует оконченный состав преступления уже в момент нападения, соединенного с насилием или угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, независимо от достижения поставленной цели – завладения чужим имуществом. Бандитизм считается О.п. с момента создания банды, даже если ее участники еще не совершили планируемые общественно опасные действия (нападения на граждан или организации).

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ.

О.о.н. – полное или частичное освобождение от отбывания наказания лица, признанного виновным в совершении преступления и осужденного приговором суда, в тех случаях, когда будет установлено, что цели наказания уже достигнуты или могут быть достигнуты.

УК РФ предусматривает следующие виды освобождения от наказания:

1) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК);

2) замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК);

3) О.о.н. в связи с болезнью (ст. 81 УК);

4) отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82 УК);

5) освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК);

6) О.о.н. на основании актов амнистии или помилования (ст.ст. 84 и 85 УК, рассматриваются в главе 13);

7) О.о.н. в силу изменения уголовного закона (ст. 10 УК, рассматриваются в главе 2);

8) О.о.н. несовершеннолетних, условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания (ст. 92, 93 УК, рассматриваются в главе 12).

В соответствии с законом О.о.н. может быть обязательным и факультативным. К первой группе относятся те виды освобождения от наказания, которые применяются в обязательном порядке независимо от усмотрения суда (ст.ст. 10, 81, 83, 84, 85 УК). Остальные виды освобождения от наказания являются факультативными, то есть их применение составляет не обязанность, а право суда (ст.ст. 79, 80, 82, 92, 93 УК).

В зависимости от уголовно-правовых последствий О.о.н. может быть условным и безусловным. К условным относятся условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Остальные виды О.о.н. являются безусловными и окончательными (за исключением освобождения по болезни, которое имеет специфическую юридическую природу).

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – отказ государства от вынесения порицания (осуждения) лицу, совершившему преступление, в случаях, прямо предусмотренных в законе. Такое освобождение может быть применено только при совершении деяния, содержащего все признаки состава преступления. Этим обстоятельством данный институт отличается от необходимой обороны, крайней необходимости от малозначительности деяния и других случаев, где уголовная ответственность исключается в силу отсутствия в деянии этого лица признаков состава преступления.

По общему правилу, основаниями освобождения являются небольшая степень общественной опасности совершенного преступления и особенности субъекта преступления, которые свидетельствуют о том, что лицо не нуждается в исправлении путем применения к нему принудительных мер уголовного наказания. О.о.у.о. применяются судом, прокурором, следователем или органом дознания с согласия прокурора путем прекращения дела до вынесения обвинительного приговора.

Действующее уголовное законодательство предусматривает следующие виды О.о.у.о. в связи:

1) с деятельным раскаянием (ст. 75 УК);

2) с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК);

3) с изменением обстановки (ст. 77 УК);

4) с истечением сроков давности (ст. 78 УК).

Уголовный закон предусматривает и возможность О.о.у.о. по амнистии (ст. 84 УК), освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних (ст. 90 УК), а также О.о.у.о., предусмотренные статьями Особенной части УК РФ.

П

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ. В уголовном праве П.н.п. разновидность (наряду с приготовлением к преступлению) неоконченного преступления. В соответствии с ч. 3 ст. 30 УК П.н.п. признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

П.н.п. представляет собой такую стадию предварительной преступной деятельности, которая означает начало совершения задуманного преступления. Объективными признаками покушения являются: 1) действия (бездействие) непосредственно направленные на совершение преступления; 2) недоведение преступления до конца; 3) недоведение преступления до конца по независящим от лица обстоятельствам.

В большинстве случаев П.н.п. совершается путем действия. Эти действия достаточно разнообразны. Например, покушение на кражу может состоять в проникновении в квартиру; покушение на дачу взятки – в попытке передать предмет взятки должностному лицу и т.п. Иногда покушение может быть совершенно путем бездействия. Например, отказ матери от кормления своего новорожденного ребенка образует совершенное путем бездействия покушение на убийство.

С субъективной стороны покушение возможно лишь с прямым умыслом. В зависимости от характера совершаемых действий и близости момента окончания преступления покушение подразделяется на оконченное и неоконченное.

Оконченным признается покушение, при котором виновный убежден, что он сделал все необходимое для окончания преступления, однако преступный результат не наступил по независящим от него обстоятельствам (например, лицо с целью убийства стреляет в потерпевшего, но промахивается).

Под неоконченным преступлением понимается такое П.н.п., при котором виновный по независящим от него обстоятельствам не выполнил всех действий (бездействия), которые считал необходимыми для завершения преступления (например, лицо, покушавшееся на кражу и проникновение в квартиру, не успевает завладеть чужим имуществом в результате своевременного задержания. Лицо делает все, чтобы преступление было доведено до конца, но этого не происходит).

При назначении наказания за П.н.п. учитываются обстоятельства, ввиду которых преступление не было доведено до конца.

ПОМИЛОВАНИЕ – акт высшего должностного лица Российской Федерации, полностью или частично освобождающий конкретное лицо от наказания либо заменяющий его более мягким.

Право на П. имеет каждый осужденный (Конституция РФ, ст. 50). Ст. 85 УК РФ, воспроизводя положение Конституции РФ об осуществлении помилования Президентом Российской Федерации, содержит также указание на то, что помилование применяется в отношении индивидуально определенного лица. По сложившейся практике ходатайство о П. может подаваться по отбытии не менее ¾ назначенного срока наказания. Такое ходатайство может исходить от самого осужденного, его родных и близких, общественной организации или администрации соответствующего исправительного учреждения.

Актом П. соответствующее лицо может быть: а) освобождено от дальнейшего отбывания оставшейся части наказания; б) оставшаяся неотбытая часть наказания может быть сокращена; в) оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания; г) с лица может быть снята судимость.

При решении вопроса о П. учитываются характер совершенного преступления, личность осужденного, наличие прежних судимостей, его поведение во время отбывания наказания, семейное положение, возраст, состояние здоровья и все другие обстоятельства данного конкретного случая.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания (ст. 14 УК). Под П. понимается только деяние, т.е. поведение человека, объективированное в определенной форме. Ни мысли, ни намерения или желания, которые не нашли своего внешнего выражения, не воплотились в общественно опасном поступке, – не могут признаваться П. Деяние как акт человеческого поведения может выражаться в двух формах: действии (активное поведение субъекта) или бездействии (пассивное поведение, состоящее в несовершении лицом того действия, которое оно обязано и могло совершить).

По смыслу ч. 1 ст. 14 УК РФ, деяние может быть определено как преступление, если оно обладает всеми четырьмя указанными в законе признаками – общественной опасностью, уголовной противоправностью, виновностью и наказуемостью.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ. П.к.п. – разновидность (наряду с покушением на преступление) неоконченного преступления.

Согласно ч. 1 ст. 30 УК П.к.п. признается приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

П.к.п. характеризуется определенными конкретными действиями, создающими условия для совершения преступления (например, лицо изготовляет подложные документы для совершения мошенничества).

П.к.п. квалифицируется по статьям Особенной части, предусматривающей ответственность за готовящееся преступление, и ст. 30 УК.

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА. Принципы – это наиболее общие, основополагающие идеи, исходные начала, которые положены в основу какой-либо теории, доктрины, мировоззрения. П.у.п. – предусмотренные нормами уголовного права основополагающие идеи и начала, которые определяют его содержание.

В УК РФ сформулированы следующие принципы: законности (ст. 3), равенства граждан перед законом (ст. 4), вины (ст. 5), справедливости (ст. 6), гуманизма (ст. 7).

ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ. В праве П.с. – необходимая связь между явлениями, при которых одно явление (причина) порождает другое (следствие). В уголовном праве – один из элементов состава преступления; связь поступка субъекта с наступившими вредными последствиями, без наличия которой на него не может быть возложена ответственность за эти последствия.

Для признания наличия П.с. между общественно опасным деянием и вредными последствиями, необходимо прежде всего установить, что это деяние (действие или бездействие) по времени предшествовало последствиям.

Другим обязательным признаком наличия причинной связи является то, что явление, рассматриваемое в качестве причины (деяние) должно быть необходимым условием наступления последствия.

К тому же, только такое явление может признаваться причиной наступления вредных последствий, которое закономерно, с внутренней необходимостью вызвало их наступление либо, по крайней мере, создало реальную опасность наступления преступных последствий в данной конкретной обстановке.

Итак, П.с. между деянием (действием или бездействием) и преступными последствиями как признак объективной стороны налицо, когда действие (бездействие) было необходимым условием (непосредственной причиной) наступления этих последствий и закономерно вызвало их наступление в конкретной обстановке.

Р

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ЗНАЧЕНИЕ. Р.п. – совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление (ст. 18 УК). Например, лицо отбывшее наказание в виде лишения свободы за убийство, вновь совершает умышленное преступление (убийство, причинение вреда здоровью, кражу и т.д.) при том, что судимость за ранее совершенное преступление не погашена или не снята в установленном ст. 86 УК порядке.

Различают Р.п. простой, т.е. однократный (ч. 1 ст. 18 УК), опасный и особо опасный.

Р.а. признается опасным (ч. 2 ст. 18 УК), если:

– лицо ранее два или более раза осуждалось за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы и вновь совершило преступление, причем тяжкое, за которое осуждается к реальному лишению свободы;

– лицо ранее осуждалось за тяжкое или особо тяжкое преступление к лишению свободы и вновь осуждается за тяжкое преступление.

Р.п. признается особо опасным (ч. 3 ст. 18 УК), если лицо ранее дважды осуждалось к реальному лишению свободы за тяжкое преступление и вновь осуждается к реальному лишению свободы за тяжкое преступление.

Р.п. имеет следующее значение (правовые последствия признания рецидива преступного поведения):

– является обстоятельством, отягчающим наказание (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК);

– инициирует более жесткие правила назначения наказания (ст. 68 УК);

– влечет более строгий режим отбывания наказания в виде лишения свободы (в колонии строгого или особо строгого режима – п. «в», «г» ч. 1 ст. 58 УК);

– исключает возможность освобождения от уголовной ответственности по некоторым основаниям.

Вместе с тем при признании Р.п. не учитываются:

– судимости за умышленные преступления небольшой тяжести (п. «а» ч. 4 ст. 18 УК);

– судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет (п. «б» ч. 4 ст. 18 УК);

– судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном статьей 86 УК (п. «в» ч. 4 ст. 18 УК).

С

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – в науке уголовного права совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление. В ст. 8 УК сформулировано принципиальное, основополагающее положение, согласно которому основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки С.п., предусмотренного УК. Понятие С.п. в законе не раскрывается, оно разработано наукой уголовного права для более точного выявления юридического содержания преступления как основания уголовной ответственности.

С.п. структурно состоит из четырех элементов: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны.

Объект преступления – охраняемые уголовным законом общественные отношения, интересы и блага, на которые совершено посягательство. Иными словами – это то, на что посягает преступление.

Объективная сторона преступления – это внешнее проявление преступления, обязательным признаком которой является деяние (действие или бездействие). Посредством деяний совершается преступление. К признакам объективной стороны преступления кроме общественно опасного действия или бездействия и общественно опасного последствия (преступного результата) относятся также причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными последствиями, способ, средства и орудия, место, время и обстановка совершения преступления.

Субъект преступления – физическое лицо (человек), совершившее преступление. Субъектом преступления может быть только то лицо, на которое возможно возложить обязанности отвечать за содеянное, т.е. лицо, достигшее указанного в законе возраста (ст. 20 УК) и вменяемое (ст. 21УК). Есть в уголовном праве понятие специального субъекта, т.е. лица, обладающего помимо общих (возраст, вменяемость) специальными признаками, указанными в законе. Так, субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) может быть только должностное лицо.

Субъективная сторона преступления – внутреннее психическое содержание преступлений, включающее вину (умысел или неосторожность), а также мотивы и цели поведения.

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ – совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). Совершение преступления в соучастии представляет, как правило, повышенную опасность по сравнению с преступлением, совершенным в одиночку. С.в.п. свойственны объективные и субъективные признаки.

Объективные признаки соучастия: а) участие в совершении преступления двух или более лиц; б) совместность действий соучастников (совершение преступления общими, взаимообусловленными и взаимно дополняющими усилиями нескольких лиц).

С субъективной стороны С.в.п. характеризуется наличием у соучастников только умышленной вины (совместность умысла).

Формы соучастия:

– соучастие без предварительного сговора;

– соучастие с предварительным сговором;

– организованная группа (устойчивая группа лиц, заранее объединяющаяся для совершения одного или нескольких преступлений).

В зависимости от того, какие действия совершаются каждым из лиц, совместно с участвующих в совершении преступления, выделяются исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник (см. ВИДЫ СОУЧАСТИЯ).

СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – это различающиеся по характеру совершаемых действий (бездействия) и степени реализации преступного намерения определенные этапы в развитии умышленного преступления. Это – приготовление к преступлению, покушение на преступление и оконченное преступление. Стадии приготовления и покушения образуют так называемую предварительную преступную деятельность. В уголовном законодательстве такая деятельность именуется неоконченным преступлением (ч. 2 ст. 29 УК). Оконченному преступлению как самостоятельной стадии преступной деятельности присуща полная реализация преступного намерения, выражающаяся в выполнении всех ранее запланированных общественно опасных действий и наступлении соответствующих общественно опасных последствий (ч. 1 ст. 29 УК).

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – физическое лицо (человек), вменяемое (способное осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния, отдавать отчет в своих действиях и руководить ими) и достигшее ко времени совершения преступления установленного законом возраста, с которого наступает уголовная ответственность, – 16 лет. С 14 лет лицо подлежит уголовной ответственности за убийство, кражу, грабеж, разбой и др.; с 18 лет – за такие преступления, например, как уклонение от службы в Вооруженных Силах РФ.

В некоторых нормах УК РФ предусмотрена ответственность лиц, обладающих, наряду с основными, дополнительными признаками, типичными для всех субъектов. Это – специальный субъект (воинские преступления, против государственной службы и др.).

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ – это психическое отношение лица к совершаемому им деянию и его общественно опасным последствиям. Ее образуют внутренние процессы, которые происходят в психике виновного при совершении им преступного посягательства.

К С.с.п. относятся: вина в форме умысла или неосторожности мотив, цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления.

Вина – психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию и его последствиям. Понятие вины законодатель раскрывает через ее формы: виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности (ч. 1 ст. 24 УК РФ).

Мотив – осознанное побуждение к определенному действию, источник действия, его движущая сила (корысть, месть, личные побуждения и т.д.).

Цель – то, чего хочет лицо достичь совершением преступления.

Вина – обязательный признак состава преступления. Мотив и цель носят факультативный характер.

СУДИМОСТЬ, ПОГАШЕНИЕ СУДИМОСТИ, СНЯТИЕ СУДИМОСТИ. С. – это правовое состояние лица, связанное с его осуждением и заключающееся в ограничении его прав и свобод в течение установленного законом срока.

Она возникает с момента вступления обвинительного приговора в законную силу и прекращается в момент ее погашения или снятия.

Погашение С. означает автоматическое признание лица не имеющим судимости по основаниям, установленным законом. При погашении С. не нужно решения суда или иного государственного органа. Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым.

С. погашается:

– в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении испытательного срока;

– в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, – по истечении 1 года после отбытия или исполнения наказания;

– в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, – по истечении 3 лет после отбытия наказания;

– в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, – по истечении 6 лет после отбытия наказания;

– в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, – по истечении 8 лет после отбытия наказания (ст. 86 УК).

Снятие С. означает аннулирование правовых последствий осуждения лица до истечения установленных законом сроков погашения С. С. может быть снята судом, на основании амнистии или помилования.

У

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. В уголовном законодательстве РФ отсутствует определение У.о., в отличие от ее оснований (ст. 8 УК). Наиболее распространены понятия У.о. как обязанности лица, совершившего преступное деяние, претерпеть меры уголовно-правового воздействия; как претерпевания неблагоприятных последствий, вызванных осуждением этого лица. Можно сказать, что У.о. – вид юридической ответственности, заключающийся в предусмотренном УК ограничении прав и свобод лиц, виновных в совершении преступления. У.о. – правовой институт, объединяющий право и обязанность государства применить меры принудительного характера, которые предусматриваются уголовным законом в качестве реакции государства на совершение лицом преступления. У.о. есть реализация санкций уголовно-правовых норм. Она может применяться лишь в рамках охранительных уголовно-правовых отношений, возникающих между государством в лице суда (выполняющего свои функции с помощью прокурорско-следственных органов и органов дознания) и лицом, совершившим запрещенное уголовным законом преступление.

У.о. начинается с момента вступления в силу обвинительного приговора суда. Полностью реализуется У.о. в отбытии назначенного судом наказания. Наказание – основная, но не единственная форма реализации У.о. Иные формы предусмотрены: ч. 2 ст. 92 УК РФ (У.о. без отбывания наказания); ст.ст. 75, 76, 77 УК (освобождение от У.о. при наличии условий, указанных в законе).

Основание У.о. – это то, за что отвечает в уголовном порядке лицо, совершившее преступление. Согласно ст. 8 УК РФ основанием У.о. является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ВИДЫ. Согласно ст. 43 УК У.н. есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. У.н. применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления и заключается в предусмотренных УК лишении или ограничении прав и свобод этого лица.

Признаки У.н., отличающие его от других мер государственного принуждения:

1. У.н. – такая мера государственного принуждения, которая назначается только по приговору суда (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ).

2. У.н. применяется только к лицу, признанному виновным в совершении преступления. В этом заключается личный характер У.н., что соответствует требованиям ст. 8 УК (основания уголовной ответственности) и гл. 5 (ст.ст. 24–28) УК (вина).

3. У.н. носит публичный характер. Приговор суда выносится от имени государства, в нем происходит выражение государственная оценка, порицание преступника и совершенного им деяния.

4. У.н. влечет за собой юридические последствия в виде судимости, которая сохраняется на определенный срок и после его отбытия (ст.ст. 86 и 95 УК). Лицо, освобожденное от У.н., считается несудимым (ч. 2 ст. 86 УК).

5. Содержанием У.н. являются предусмотренные Уголовным кодексом лишения или ограничения прав и свобод лиц, признанных виновными в совершении преступления. Лишения и ограничения прав и свобод могут быть личного, имущественного или морального характера.

УК РФ предусматривает исчерпывающий перечень мер государственного принуждения, которые могут быть назначены судом в качестве У.н. (ст.ст. 44–59).

Под целями У.н. понимаются те конечные социальные результаты, достижение которых предполагает установление в законе и фактическое применение этих мер государственного принуждения. В ч. 2 ст. 43 УК в качестве целей У.н. определены: 1) восстановление социальной справедливости; 2) исправление осужденного; 3) предупреждение совершения новых преступлений.

Сообразуясь с целями У.н. суд определяет оптимальный вид и размер У.н. конкретному лицу за совершенное им преступление. Та или иная степень достижения целей У.н. служит основным показателем эффективности применения У.н.

Система У.н. – это предусмотренный уголовным законом исчерпывающий перечень У.н., которые могут применяться судом за совершение преступлений.

Согласно ст. 44 УК РФ видами У.н. являются:

– штраф;

– лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

– лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;

– обязательные работы;

– исправительные работы;

– ограничение по военной службе;

– ограничение свободы;

– арест;

– содержание в дисциплинарной воинской части;

– лишение свободы на определенный срок;

– пожизненное лишение свободы;

– смертная казнь.

В основу системы У.н. положен критерий их сравнительной тяжести – от менее тяжкого к более тяжкому. Все виды У.н., входящие в систему, по порядку назначения делятся на три группы: основные; дополнительные и У.н., которые могут назначаться как в качестве основных, так и в качестве дополнительных. Основные У.н. могут применяться только самостоятельно и не присоединяются к другим наказаниям (обязательные работы, исправительные работы, ограничение по воинской службе; ограничение свободы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь (ч. 1 ст. 45 УК)).

Дополнительные У.н. не могут назначаться самостоятельно, но в предусмотренных законом случаях присоединяются к основному наказанию. Это – лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград (ч. 3 ст. 45 УК).

Следующую группу образуют У.н., которые могут применяться как в качестве основных наказаний, так и в качестве дополнительных. К ним относятся: штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ч. 2 ст. 45 УК).

УГОЛОВНОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ФУНКЦИИ, СИСТЕМА. У.п. – одна из ведущих отраслей российского права, представляющая собой совокупность юридических норм, установленных высшими органами государственной власти и определяющих преступность и наказуемость общественно опасных деяний, основания уголовной ответственности, наказаний и иных принудительных мер, общие начала и условия их назначения, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания.

У.п. отличается от иных отраслей права прежде всего своим предметом, т.е. кругом регулируемых общественных отношений, возникающих в связи с совершением общественно опасного деяния. Предмет У.п. как отрасли права образуют общественные отношения, возникающие в связи и по поводу совершения деяния, предусмотренного УК РФ. В число таких отношений входят, в частности, уголовно-правовые отношения, возникающие в связи с применением норм УК по факту совершения преступления (охранительные отношения), регулированием дозволенного поведения (регулятивные отношения), а также общественные отношения по поводу предупреждения совершения преступлений (предупредительные отношения).

Задачи У.п. сформулированы в ст. 2 УК РФ: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечения мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.

Задачам, закрепленным в УК РФ соответствуют одноименные функции уголовного права (основные направления воздействия на преступность):

охранительная – защита общественных отношений от преступных посягательств;

регулятивная – регулирование общественных отношений, возникающих между государством и лицами, совершившими общественно опасные деяния;

профилактическая – предупреждение совершения преступлений.

У.п. состоит из двух частей:

Общей – объединяющей нормы, определяющие основные понятия, принципы и задачи уголовного права. В ней формулируются такие понятия, как преступление, соучастие, вина, наказание, виды наказания, условия и порядок их назначения, освобождения от уголовной ответственности и от наказания, определение понятия судимости, содержание мер медицинского и воспитательного характера.

Особенной – включающей нормы, описывающие отдельные составы преступлений с указанием определенного вида и размера наказаний, предусмотренных за совершение конкретного преступления. Вся совокупность преступных посягательств по признакам однородности объекта подразделяется на шесть разделов (преступления против личности, в сфере экономики, против государственной власти и др.).

Важнейший метод правового регулирования уголовного права – установление определенных запретов совершать предусмотренные УК РФ деяния под угрозой применения уголовного наказания, а также метод наделения граждан определенными правами, например, не исполнять незаконные приказы и т.д. Основу норм У.п. составляют федеральные уголовные законы, объединенные в Уголовный кодекс РФ. В России принятие норм У.п. относится к исключительной компетенции РФ.

В настоящее время У.п. можно определить с трех позиций: как отрасль права, как науку и как учебную дисциплину.

У.п. как отрасль права представляет собой систему юридических норм, установленных высшим органом государственной власти, которые определяют преступность и непреступность деяний, наказуемость за совершение общественно опасных деяний, а также меры уголовно-правового воздействия к совершившим их лицам

У.п. как наука выражает совокупность взглядов и представлений о преступности и непреступности деяний, наказуемости общественно опасных деяний и иных мерах уголовно-правового воздействия, развитии уголовной политики.

У.п. как учебная дисциплина – определенный блок учебного материала, подлежащего усвоению обучаемыми. Такой учебный материал определяется рамками, предусмотренными учебными планами образовательного учреждения, детализированный соответствующими учебными программами курса.

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН – нормативный правовой акт, состоящий из взаимосвязанных юридических норм, которые устанавливают принципы и основания уголовной ответственности, определяют, какие общественно опасные деяния являются преступлениями и какие наказания предусматриваются за их совершение, а также регламентируют основания освобождения от уголовной ответственности и наказания.

У.з. имеет единственную кодифицированную форму – УК РФ. Поэтому источником уголовного права является УК РФ.

УК РФ состоит из системы взаимосвязанных норм, объединенных в части (Общая и Особенная), разделы и главы.

УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ – мера уголовно-правового воздействия, заключающая в неприменении назначенного судом наказания, если в испытательный срок осужденный своим поведением докажет, что исправился (ст. 73 и 74 УК). Это не освобождает от наказания, поскольку таковое назначается приговором, однако суд постановляет считать его условным в течение испытательного срока. Длительность этого срока установлена законом в пределах от 6 месяцев до 3 лет при назначении лишения свободы на срок до 1 года или более мягкого вида наказания и в пределах от 6 месяцев до 5 лет при назначении лишения свободы на срок свыше 1 года.

Условно может назначаться не только лишение свободы, но также исправительные работы, ограничение по воинской службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или лишении свободы на срок до 8 лет. Если, назначив один из перечисленных видов наказания, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбытия наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.

Специфика данного освобождения от наказания состоит в том, что суд, применяя У.о., указывает в приговоре не один, а два срока:

1) срок назначения наказания и

2) испытательный срок.

Испытательный срок означает контрольный период, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление. Его продолжительность зависит от вида и срока назначенного наказания.

В отношении осуждаемого условно суд вправе возложить на осужденного исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, место работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, токсикомании, наркомании или венерического заболевания, осуществлять материальную поддержку семьи. Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению.

УК РФ предусматривает возможность продления испытательного срока как меры взыскания по любому из двух оснований: 1) уклонение от исполнения возложенной на осужденного обязанности; 2) нарушение общественного порядка, за которое на условно осужденного наложено административное взыскание (ч. 2 ст. 74 УК РФ).

По истечении испытательного срока, который осужденный успешно выдержал, находясь под контролем уполномоченного государственного органа (уголовно-исполнительной инспекции) или командования воинских частей и учреждений, автоматически погашаются У.о. и правовые последствия совершения преступления (судимость).

Ф

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. К Ф.п.о.с.п. относятся место, время, способ, орудия и средства, обстоятельства совершения преступления. Факультативными эти признаки называются потому, что они включаются далеко не во все составы преступлений.

Место совершения преступления – это определенная территория, на которой произошло событие преступления. Например, незаконная охота (ст. 258 УК) признается преступлением, если это деяние, в частности, совершено на «территории заповедника, заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации».

Время совершения преступления понимается как определенный временной (календарный) период, в течение которого происходят (или может быть совершено) посягательство на объект уголовно-правовой охраны. Например, ст. 190 УК предусматривает ответственность за невозвращение «в установленный срок» на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

Способ совершения преступления – это внешняя форма, в которой выражаются преступные действия, т.е. конкретные приемы и методы, применяемые виновным в процессе преступного посягательства. Статьи Особенной части УК могут как содержать указание на конкретный способ совершения преступления, так и устанавливать примерный перечень способов, которые используются при посягательстве. Например, убийство (ч. 2 ст. 105 УК) влечет повышенную ответственность, если оно совершено «с особой жестокостью», а также «общеопасным способом»; мошенничеством (ст. 159 УК) признается хищение чужого имущества, или приобретение права на чужое имущество, совершенное «путем обмана или злоупотребления доверием».

Орудия и средства совершения преступления – это предметы материального мира, приспособления, технические устройства, при помощи которых совершается преступление.

Под орудиями в отличие от средств совершения понимаются такие предметы, которые используются в процессе насильственных посягательств. Таковы, например, «оружие» и «иные предметы, используемые в качестве оружия» (п. «г» ч. 2 ст. 162 УК), «огнестрельное оружие» (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК). Средствами совершения преступления, например, являются «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» (ч. 2 ст. 138 УК), «документы или средства таможенной идентификации» (ст. 188 УК).

Обстановка совершения преступления – это те объективные условия, в которых происходит событие преступления. Из содержания закона нередко следует, что противоправное посягательство должно протекать в специфических условиях места и времени, чтобы признаваться преступлением. Так, неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК) влекут уголовную ответственность, только если они совершены «при банкротстве или в предвидении банкротства»; действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды (ст. 282 УК), – если они совершены «публично».

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. К Ф.п.с.с.п. относятся мотив, цель и эмоциональное состояние лица, совершившего преступление. Если мотив, цель (реже – эмоциональное состояние лица) названы в диспозиции уголовно-правовой нормы, то юридическая оценка деяния (квалификация преступления) без их установления невозможна.

Мотив преступления – побуждение, в силу которого лицо совершает преступление. Так, мотивами убийства, отягчающими ответственность за это преступление (ч. 2 ст. 105 УК), могут быть корыстные, хулиганские побуждения, национальная, расовая, религиозная ненависть или вражда либо кровная месть; мотивом посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК) – месть за такую его деятельность; мотивом злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК) – корыстная или иная личная заинтересованность.

Цель преступления – указание в законе на тот результат, к достижению которого стремится лицо при совершении преступления. Например, убийство может быть совершено с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а также в целях использования органов или тканей потерпевшего (ч. 2 ст. 105 УК); посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК) – в целях прекращения его деятельности в этом качестве.

Кроме того, мотив и цель преступления могут выступать в качестве отягчающего или смягчающего наказание обстоятельства. Например, совершение преступления по мотивам сострадания (п. «д» ч. 1 ст. 61) смягчает наказание.

В отдельных случаях определяющим признаком при оценке совершенного лицом деяния выступает эмоциональное состояние виновного. Таковым по уголовному закону является аффект – внезапно возникшее сильное душевное волнение, вызванное насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо его иными противоправными или аморальными действиями. При совершении убийства (ст. 107 УК) и причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 113 УК) состояние аффекта является признаком состава преступления и учитывается как смягчающее ответственность обстоятельство.

ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ. Общественно опасное деяние может быть признано преступлением лишь в случае проявления в нем воли субъекта. Однако такая воля может не иметь места в содержании определенного поступка в связи с направленным принуждением. Соответственно законодатель различает два вида принуждения – физическое и психическое, а также устанавливает их правовые последствия в зависимости от степени поражения способности лица руководить своими действиями.

Согласно ч. 1 ст. 40 УК РФ не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием). Например, связав дежурного во время нападения на отделение милиции, преступники физически лишают его возможности выполнить свои служебные обязанности – воспрепятствовать открытому похищению служебного оружия, в связи с чем он не может нести ответственность за должностную халатность (если при этом не было других служебных упущений).

Аналогично решается вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате психического принуждения (ч. 2 ст. 40 УК).

ФОРМА ВИНЫ – установленное уголовным законом определенное взаимоотношение (сочетание) элементов сознания и воли совершающего преступление лица, характеризующее его отношение к деянию. В двух формах вины – умысле и неосторожности – соотношение интеллектуального волевого момента различно.

В умышленных преступлениях выделяются прямой и косвенный умысел.

Прямой умысел – лицо осознавало опасность своего действия или бездействия, предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

Косвенный умысел – лицо осознавало общественную опасность своего деяния, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, но не желало, а сознательно допускало эти последствия либо безразлично к ним относилось.

Умысел классифицируется: по моменту возникновения – заранее обдуманный и внезапно возникший (простой и под влиянием аффекта); по степени определенности – определенный, неопределенный.

В соответствии со ст. 26 УК преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.

Легкомыслие – лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.

Небрежность – лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

Сложная (двойная) форма вины – соединение в одном составе двух различных форм вины, из которых одна характеризует психическое отношение к деянию, другая – к наступившему результату. Такова, например, ч. 4 ст. 111 УК – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности его смерть.

Юридическое значение формы вины:

1) в случае установления ответственности только конкретная форма вины позволяет разграничить преступное и непреступное;

2) осуществляется квалификация преступления;

3) учитывается при назначении вида и размера наказания;

4) служит критерием при определении тяжести преступления;

5) учитывается при определении в приговоре вида исправительного учреждения;

6) влияет на признание содеянного рецидивом, а также учитывается при условно-досрочном освобождении.

Ц

ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ – это те конечные социальные результаты, на достижение которых направлены установленные в законе соответствующие меры государственного принуждения и их фактическое применение.

Суд, сообразуясь с целями наказания, определяет оптимальный вид и размер наказания конкретному лицу за совершенное им преступление. Та или иная степень достижения целей наказания служит основным показателем эффективности применения наказания.

В ч. 2 ст. 43 УК в качестве целей наказания определены: 1) восстановление социальной справедливости; 2) исправление осужденного; 3) предупреждение совершения новых преступлений.

Достижение цели восстановления социальной справедливости требует обеспечения защиты закрепленных в Конституции РФ прав и свобод человека и гражданина, его жизни, здоровья, имущества от преступных посягательств. Вместе с тем, эта цель распространяется и на лиц, совершивших преступление: применяемое к ним наказание и иные меры уголовно-правового характера должны основываться на законе и быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (ч. 1 ст. 6 УК).

Справедливость наказания выражается также в равенстве всех перед законом и судом, гарантированном статьей 19 Конституции РФ. Это значит, что, с одной стороны, не должно быть слоя людей, защищенных от справедливого наказания своим должностным, профессиональным или иным статусом, с другой – не должны допускаться любые формы ограничения прав и свобод граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Одной из Ц.н. является исправление осужденного. Основным этапом этого процесса является назначение и исполнение наказания. Вид и размер наказания назначается судом. Режим отбывания наказания и вся деятельность органов исполнения наказания должны быть в максимальной степени подчинены задачам исправления осужденных. Свидетельством достижения цели исправления осужденного является соблюдение им после отбытия наказания законов.

Наряду с исправлением осужденных наказание имеет целью предупреждение новых преступлений. Имеется в виду как предупреждение новых преступлений со стороны осужденного (специальное предупреждение), так и предупреждение подобных действий со стороны других лиц (общее предупреждение).

Ш

ШТРАФ (от нем. strafe – наказание) – денежное взыскание, применяемое в случаях, установленных законом или договором. В уголовном праве вид наказания. Согласно ст. 46 УК РФ Ш. есть мера наказания, назначаемая судом лицу, виновному в совершении преступления, и представляющая собой денежное взыскание в пределах, предусмотренных УК. Размер Ш. определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода.

Применяется как основной или дополнительный вид наказания (ч. 2 ст. 45 УК). Порядок и условия исполнения наказания в виде Ш. устанавливаются главой 5 УИК (ст.ст. 31, 32).

Э

ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – совершение исполнителем такого преступного деяния, которое не охватывалось умыслом других участников преступления, рамками договоренности с остальными участниками. Иными словами, исполнитель выходит за рамки обговоренного. Остальные участники преступления за Э.и.п. к уголовной ответственности не привлекаются (ст. 36 УК РФ).

Ю

ЮРИДИЧЕСКАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ ОШИБКА. В уголовном праве ошибкой признается неправильное представление (заблуждение) лица о юридических или фактических свойствах (признаках) совершаемого им деяния. Соответственно различают юридическую и фактическую ошибку.

Ю.о. – неправильное представление лица о юридических (уголовно-правовых) свойствах совершаемого им деяния (в первую очередь о его преступности и наказуемости).

Типичным видом такой ошибки является так называемое мнимое преступление, когда лицо совершает действия, не запрещенные уголовным законом, ошибочно полагая, что совершает преступление. В данном случае содеянное субъектом не влечет уголовной ответственности, так как преступление – это деяние, прямо предусмотренное УК.

Противоположная ситуация имеет место, когда лицо ошибочно полагает, что не совершает уголовно наказуемого деяния, хотя на самом деле его действия (бездействие) предусмотрены в УК в качестве преступления. Такая ошибка в противоправности деяния, по общему правилу, не исключает уголовной ответственности.

Не является извинительной, а потому не исключает вину и уголовную ответственность ошибка лица относительно статьи УК, по которой наступает его ответственность, а также относительно вида и размера наказания, установленного законом за совершенное им преступление.

Ф.о. – неправильное представление лица о фактических свойствах совершенного им деяния, которые являются признаками конкретного состава преступления.

При Ф.о. ответственность виновного лица определяется направленностью его умысла. Например, если лицо имело умысел похитить чужое имущество в крупном размере, однако ошибочно завладело им в меньшем размере, то ему должно быть вменено в вину то посягательство, которое охватывалось его умыслом. В данном случае – покушение на похищение чужого имущества в крупном размере.

Разновидностью Ф.о. является так называемое покушение на негодный объект.

Ошибка в объекте имеет место в случае, когда лицо заблуждается в том, каким именно охраняемым законом общественным отношениям (интересам, благам) оно причиняет вред. Например, субъект из мести за политическую деятельность посягает на жизнь государственного или общественного деятеля, однако по ошибке (обознавшись) убивает постороннего человека. В этих случаях содеянное влечет ответственность по направленности умысла виновного, т.е. за преступление против основ конституционного строя и безопасности государства (ст. 277 УК), а не за убийство по ст. 105 УК.

От ошибки в объекте следует отличать другую разновидность Ф.о. – ошибки в потерпевшем, когда лицо, имея умысел убить конкретного человека, на самом деле убивает другого (постороннего), принятого им по оплошности за намеченную жертву (например, вместо обидчика А. похожего на него Г.). Ошибка в объекте в данном случае отсутствует, поскольку охраняемому законом объекту (жизни человека) в конечном счете был причинен вред, а УК (ст. 105) в равной мере охраняет жизнь любого человека. Поэтому в данном случае ответственность наступает за оконченное убийство.

Разновидностью Ф.о. является также ошибка в орудиях и средствах совершения преступления, когда виновный избирает такие орудия (например, неисправное оружие) или средства (безвредное лекарство вместо яда), которое исключает достижение поставленной преступной цели. Такие случаи именуются покушением с негодными средствами, ответственность за которые наступает по направленности умысла виновного.

Ошибка в развитии причинной связи имеет место, когда совершенное лицом деяние вызывает наступление желаемых им вредных последствий, но не в силу тех факторов, на которые рассчитывал виновный (например, потерпевший умирает не от выстрела, а от удушья, так как будучи ранен, был закопан виновным в оказавшейся поблизости яме). Эта ошибка не влияет на форму вины – ответственность наступает как за оконченное преступление по направлению умысла.

От ошибки в причинной связи следует отличать так называемое отклонения действия, примером которого может служить следующая ситуация. Н. из ревности желает убить Е., стреляет в него, но промахивается и причиняет тяжкий вред находящемуся неподалеку Б. Поскольку Н. только благодаря случайности не причинил смерть Е., он должен нести ответственность за покушение на убийство Е. Кроме того, ему вменяется в вину причинение тяжкого вреда здоровью Б., совершенное по неосторожности. В итоге содеянное Н. образует два преступления – неоконченное умышленное (ст. 105 УК) и неосторожное (ст. 118 УК).