Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Rimskoe_pravo.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
16.04.2019
Размер:
232.77 Кб
Скачать

3. Историческая судьба римского права: lux veritatis,. Или testis temporum, или nuntia vetustatis? Рецепция римского права на Западе.

Исторические системы римского частного права:

1) Цивильное право. Древнейшая система РП (квиритское право (ius Quiritium)) позднее получила название цивильного права (ius civile).

Цивильное право в узком смысле – закрепленная законами узко национальная система права, в более широком смысле – оно объединяло также все разъяснения и комментарии к цивильным законам (дававшимся юристами к системе изложения в XII таблицах).

Для юристов эпохи принципата и домината цивильное право – одновременно совокупность действующих норм права и наука права. В законодательство империи оно вошло в качестве древнейшей части римского права.

2) Преторское право. Новые социально-экономические условия сделали старые постановления цивильного права недостаточными, их требовалось пополнять и исправлять (данная работа производилась преторами, в результате получился ряд институтов, разработанных путем преторских эдиктов и снабженных новыми средствами защиты).

3) Право народов (ius gentium). Цивильное право применялось только к римским гражданам. С развитием производства и торговли появилась необходимость признать основные частные права и за не-римлянами. К праву народов относилось:

а) древнее право (регулировало договоры римлян с иностранными общинами по установления взаимного права вступления в брак (conubium) и права торговли (commercium);

б) обычное право (применялось в практике торговых отношений);

в) торговые институты различных частей империи.

Право народов противопоставлялось цивильному праву, а также национальным правам народов, участвующих в римском товарообороте.

Сближению систем цивильного права и права народов способствовал собственный интерес господствующего класса в развитии гражданского и торгового оборота. Появилась новая теория, противопоставляющая право народов не цивильному праву, а естественному праву (согласно которому по праву природы все люди являются равными).

Справедливость (aequitas). Практика юристов ввела принцип справедливости (справедливость – начало равенства всех в области права и перед законом, умеряющим остроту и тяжесть требований цивильного права).

Естественное право (ius naturale) – требования морали (основывается на неизменном нравственном сознании и законе, полученном от природы всеми людьми (Цицерон)).

Виды источников права:

1) виды источников права, перечисленные институциями Гая:

а) законы (plebiscita);

б) сенатусконсульты;

в) конституции императоров;

г) эдикты магистратов;

д) деятельность юристов;

2) обычное право.

Обычное право – совокупность правовых обычаев, существовавших, когда не было ни закона, ни права. Признаки, образующие обычай – давнее применение и молчаливое согласие общества.

Законы XII таблиц (V в. до н.э.) в большей части были закреплением обычаев. Опубликование XII таблиц государственной властью превратило этот сборник обычаев и новых распоряжений в свод законов цивильного права (стал исходным пунктом развития РП).

С усилением законодательной власти государства обычай потерял свое значение, но стал выполнять другие функции – отмены и преодоления устаревших норм цивильного права (имел большое значение для обновления права).

В начале домината признавался авторитет обычая, но его действие не должно было преодолевать силу разума и закона.

Закон – решений комиций – народного собрания (populum) определенного вида (по куриям, центуриям, трибам). Для вступления закона в силу требовалось содействие 3 органов:

1) магистрат (консул, диктатор, претор) (имел право созывать народное собрание, вырабатывал письменный проект закона (rogatio legis));

2) народ, собранный магистратом в комиции, принимал (uti rogas) или отвергал (antiquo legem) проект закона без обсуждения (к концу I в. н.э. народные собрания перестали проводить законы, хотя их законодательная власть не была упразднена);

3) сенат ратифицировал или одобрял закон (испрошенные законы, принятые сенатом – leges rogatae).

Структура формулировки закона:

1) надпись (praescriptio) указывала имена инициаторов закона, вид народного собрания, обстоятельства, вызвавшие издание закона;

2) содержание закона (rogatio);

3) санкция (sanctio) содержала гарантии соблюдения закона.

Виды законов по санкции:

1) воспрещавшие юридический акт и объявлявшие его ничтожным (при республике практически не применялись, при империи всякий воспрещающий закон сичтался таким) (leges perfectae);

2) боровшиеся с нежелательными актами угрозой невыгодных последствий (не объявляли ничтожными самих актов) (minus quam perfectae);

3) содержавшие только воспрещение актов (без угрозы невыгодных последствий) (leges imperfectae).

Сенатусконсульты – постановления сената (редкие при республике) превратились в законодательные акты в начале принципата (с I до середины III вв. н.э. они являлись основной формой законодательства). Нередко в них давались только принципиальные положения, преторам предоставлялось право указать в эдикте средства их практического осуществления. У сената отсутствовало право законодательной инициативы (его постановления чаще всего были оформлением предложений императора).

Конституции императоров – распоряжения императоров стали признаваться законом в эпоху принципата. Виды конституций:

1) эдикты (общие распоряжения, обращенные ко всему населению);

2) мандаты (инструкции должностным лицам по административным и судебным вопросам);

3) декреты (решения по судебным вопросам);

4) рескрипты (ответы по отдельным вопросам, ходатайствам).

Кодификации конституций:

1) кодекс Грегориана (295 г. н.э.) (объединил конституции от Адриана (II в. н.э.) до конца III в. н.э., действовал до середины VI в. н.э.).

2) кодекс Гермогениана (начало IV в. н.э.);

3) кодекс Феодосия (первая половина V в. н.э.) (объединила конституции от Константина (начало IV в. н.э.)).

Эдикты магистратов. При вступлении в должность магистрат (претор, куриальный эдил и др.) издавал эдикт, в котором объявлял программу своей деятельности, обязательную для него на время его службы.

Эдикты преторов стали источником системы преторского права (они развились из преторских формул). Они содержали перечень условий (обстоятельств), при которых претор предоставлял судебную защиту.

В эпоху принципата издание преторами эдиктов формально не прекратилось, но они не могли вступать в конфликт с императорской властью. Преторы потеряли инициативу (сенат предписывал им проводить свои постановления, проводимые под влиянием императоров). При Адриане была произведена кодификация преторского права (содержание прежних эдиктов зафиксировано в постоянном эдикте (edictum perpetuum), особый сенатусконсульт объявил его неизменяемым, право вносить изменения и дополнения представлялось только императору).

Взаимодействие цивильного и преторского права – некоторые правила цивильного права воспроизводились в эдикте, достижения преторского права переходили в область цивильного права. Императорские конституции, развивая цивильное право, производили иногда заимствования из эдикта.

Деятельность юристов. Юристы составляли исковые формулы, давали юридические советы, консультировали. При осуществлении такой деятельности они толковали право и восполняли пробелы в нем. При Августе наиболее выдающимся юристам предоставлено право давать официальные консультации (ius publice respondendi) по поручению императора в ответ на запросы, обращавшиеся к императору (их ответы имели такую же силу, как и собственные императорские толкования, и были обязательны для судей). Правотворчество юристов получило официальное признание и стало одним из источников РП.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]