Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ИГПЗС учебный год 2023 / Институции + Дигесты.docx
Скачиваний:
31
Добавлен:
15.12.2022
Размер:
53.1 Кб
Скачать
  1. Лица чужого права (sui iuris)

- делятся на три категории, сходство которых заключалось в том, что все три категории могли быть манципированы домовладыкой, однако последствия манципации были различны (книга I параграфы 117-118):

    1. Рабы - однако нельзя было чрезмерно жестоко поступать со своими рабами без законной причины;

    2. Дети - манципации свободного, но подвластного отцу сына не лишала его гражданского статуса, но означала его временное закабаление;

    3. Жёны - манципация женщины могла использоваться в самых различных целях, например, для перехода её под власть мужа. При этом она в отличие от раба ни в коей мере не утрачивала своего гражданского статуса.

  1. Лица своего права (alieno iuris)

Источники рабства:

  1. Работорговля;

  2. Рождение от рабов;

  3. Продажа за долги и самопродажа;

  4. Наказание за преступление.

Способы приобретения римского гражданства:

Лицо удовлетворяющее трём условиям (книга I параграф 17), но если одного из этих условий недостаёт, лицо будет латином:

    • Старше 30-ти лет;

    • Было собственностью гражданина по квиритскому праву;

    • Получило свободу вследствие законного отпущения на волю:

      • Посредством vindicta (юридического акта);

      • Вследствие занесения в цензорский список;

      • В силу завещания.

Степени умаления правоспособности (capitis deminutio) римского гражданина (книга I параграфы 158-162):

  1. Максимальное умаление - означало утрату свободы, а с ней и гражданского, и семейного статусов (например, в случае осуждения на рабство или смерть) – параграф 160;

  2. Среднее умаление - римлянин, сохраняя свободу, утрачивал права гражданства и семейный статус (например, при осуждении на изгнание) - параграф 161;

  3. Минимальное умаление - римлянин, сохраняя свободу и гражданство, изменял лишь своё семейное положение (например, подвластный сын после эмансипации становился лицом своего права) – параграф 162.

Обязательственное право

Институции Гая не содержат определения обязательства, обозначавшегося в римском праве латинским термином “obligatio”. Это определение даётся в Институциях Юстиниана “Обязательство - это правовые основы, которые связывают нас необходимостью что-нибудь сделать в соответствии с правом нашего государства” (Институции Юстиниана. Книга третья. Титул XIII).

В Дигестах Юстиниана приводится определение обязательства, данное юристом Павлом “Сущность обязательства заключается не в том, чтобы сделать нашим но [в том], чтобы кого-либо перед нами обязать что-нибудь или сделать, или предоставить” (Дигесты Юстиниана. Книга XLIV, титул VII, параграф 3).

Из этих определений ясно следующее:

  1. Хотя частные обязательства возникают между частными лицами, их исполнение гарантируется правом и обеспечивается государством;

  2. Сущность обязательства состоит в требовании к определённому лицу что-либо дать, сделать или предоставить.

Классификация обязательств

Гай делит обязательства на два вида, соответственно их источникам в Книге 3, статье 88:

  • Натуральные (естественные) обязательства - не были защищены судом.

  1. Обязательства из договоров (ex contractu) - могут быть односторонние и двусторонние (D. 2.7.14). Их деление связано с моментом (способом) заключения договора.

    1. Реальные договоры- договоры, которые заключаются в момент передачи вещи в собственность, пользование или хранение другому лицу. Без передачи вещи обязательственное отношение не возникало.

      1. Заём - кредитор давал должнику в собственность или во владение обусловленное количество занимаемых вещей, определяемых мерой, весом или числом, а должник обязывался вернуть в установленный срок такое же количество таких же вещей (обычно денег). Следовательно, индивидуально-определённые вещи предметом займа быть не могут. Договор был безвозмездный, но одновременно с займом оформлялось стипуляционное соглашение о выплате процентов (книга III параграф 90). Договор односторонний.

      2. Ссуда - предоставление в безвозмездное временное пользование (а не в собственность, как при займе) индивидуально-определённой вещи, которую должник обязывался вернуть в обусловленный срок. Двусторонний договор по распределению обязанностей. Ссудополучатель отвечал за любую небрежность, однако если это была непреодолимая сила (например, землетрясение), он не нёс ответственности.

      3. Хранение - безвозмездный договор, выгоду извлекает собственник вещи. Не нужно особых условий хранения вещи. Хранитель не несёт ответственности за кражу вещи, также может потребовать оплаты издержек.

      4. Закладной договор (?) - договор о передаче заложенной вещи кредитору. К нему можно относится двояко, так как залог обладал чертами вещно-правового договора. Залогодержатель обладал вещным правом держания, у него не было одного из двух элементов владения - animus - намерения относится к вещи как к своей.

    2. Вербальные договоры - обязательства, которые заключаются посредством вопроса и ответа. Брали своё начало от древнейших договоров-клятв, но в рассматриваемый период их форма была значительно упрощена. В этом договоре могут иметь место и консенсус, и передача вещи, но определяющим является именно произнесённое слово, клятвенное обещание (книга III параграфы 92-127):

      1. Стипуляция - основной и наиболее распространённый вид таких договоров. Особенностью стипуляции является необходимость точного исполнения устного клятвенного обещания. Здесь невозможна замена исполнения ни в лице, ни в предмете обязательства. Другая особенность - односторонний характер: кредитор получает клятвенное обещание должника, ничем не обязуясь со своей стороны.

Стипуляция возникала в соседской среде, поэтому стороны не должны были объяснять причины свидетелям, но позже, когда стипуляции стали заключаться между чужими людьми начали возникать подозрения о добросовестности мотивов сделок, поэтому потом стипуляция стала записываться.

Сторонами в стипуляции могли быть и перегрины. В конце классического периода стало допускаться произнесение вопроса-ответа даже и не на латинском языке.

Стипуляция была недействительна в следующих случаях:

  • Невозможность предоставления вещи ( параграф 97);

  • Стипуляция с прибавлением невозможного условия (например, достать пальцем неба);

  • Покупка собственной вещи посредством стипуляции;

  • Предоставление вещи стипуляцией после смерти (чтобы стипуляция не заменила завещание);

  • Немой не мог стипулировать.

      1. Обещание предоставить приданное;

      1. Клятвенное обещание услуг вольноотпущенником своему патрону.

    1. Литтеральные (письменные) договоры - особые обязательства, принятые в торговом обороте, возникающие из записи в приходно-расходную книгу (каждый домовладелец вёл такую книгу), составления долговых расписок, подписанный обеими сторонами (синграфа) или же одним должником (хирографа). Главная особенность состоит в том, что они не создают новых обязательств, а письменно закрепляют старые обязательства из другого вида договора. Например, запись долга от вещи к лицу письменно фиксирует ранее существующий долг из купли-продажи, найма или товарищества (книга III параграфы 129).

    1. Консенсуальные договоры - обязательства, возникающие из простого согласия сторон по всем основным условиям контракта. Тоже содержат в себе передачу вещи, однако она находится на втором плане, тогда как консенсус (согласие сторон) является определяющим (книга III параграфы 135-136):

      1. Купля-продажа - юридическая связь между сторонами в этом договоре возникала уже с того момента, когда продавец соглашался продать какую либо вещь, а покупатель обязывался уплатить установленную цену. Купля-продажа была возможна даже в отношении вещи, которой ещё не было в натуре, но которую продавец обязался произвести и поставить в указанный срок. Главной сущностной чертой было соглашение о цене (книга III параграфы 139-141).

Условия заключения:

  • Стороны согласились о цене ( параграф 139);

  • Цена должна быть определённая (параграф 140);

  • Цена должна состоять в денежной сумме (параграф 141).

Если кто-то истребует приобретённую вещь, то покупатель должен был уведомить продавца. Если эту купленную вещь забрали, то продавец обязан был возместить покупателю двойную стоимость вещи. Продавец в течение полугода отвечает за скрытые недостатки (те, которые не видны и о которых он мог даже и не знать). Но за явные недостатки продавец ответственности не несёт, так как покупатель при осмотре вещи мог их сам заметить.

Если вещь испортилась до передачи денег, то сделка всё равно должна была быть завершена, необходимо было заплатить. В свою очередь, продавец не имеет права продавать вещь другому человеку, пока покупатель не принёс деньги.

      1. Наём – в книге III параграфах 142-147 говорится о близости договоров купли-продажи и найма. Данный вид договора был представлен тремя разновидностями:

        • Наём вещей - предоставление во временное пользование за плату какой-либо индивидуально-определённой вещи.

        • Наём услуг - заключался на определённый срок и с фиксированной оплатой труда наёмного работника. Оплачивался сам процесс. Если нанятый гладиатор погиб, то это была купля-продажа, если остался жив, то наём. Этот договор не мог получить большого развития в условиях рабовладельческой системы, где основную рабочую силу составляли рабы.

        • Подряд - наём рабочей силы для выполнения работы, имеющей своим результатом изготовление какой-либо вещи. Оплачивался результат работы. Часто выплата была поэтапной. Если при заказе на изготовление вещи давать свой материал, то такой договор считался договором подряда, а если без материала, то купля-продажа.

      1. Договор поручения - происходит, когда одна сторона доверяет другой совершение действия для себя или в интересах другого. Договор носил безвозмездный характер, поверенный в делах нёс полную ответственность за добросовестность исполнения взятого на себя поручения (ИГ, книга III параграфы 155-162);

      2. Договор товарищества - заключался в целях совместного ведения какой-либо определённой хозяйственной деятельности без образования юридического лица. Подробно рассматриваются способы прекращения товарищества (III 148-154а): при смерти одной из сторон, при умалении правоспособности (так как стороны несли ответственность по обязательствам друг друга). Если кто-либо выйдет из товарищества, не нарушая общей системы функционирования и не влияя на действия других, то договор не нужно перезаключать.

Договоры товарищества делились на:

        • Societas unius rei - простое товарищество по объединению средств для достижения одной конкретной цели, достаточно было простого согласия;

        • Societas ercto non cito - товарищество по объединению всего имущества всех его членов, необходимо было также соблюсти определённую форму заключения договора в присутствии претора.