Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mchp_konspekt.doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
11.09.2019
Размер:
748.54 Кб
Скачать
  1. Понятие и общая характеристика международных расчетных отношений.

Расчеты по внешнеэкономическим сделкам осуществляются в соответствии с условиями и в формах, применяемых в международной банковской практике. При этом форма расчетов определяется в каждом конкретном случае по согласованию сторон. Применение отдельных форм может устанавливаться в межгосударственных соглашениях, национальном законодательстве, а также в соглашениях, заключаемых белорусскими банками, участвующими в расчетах с иностранными банками.

Международные расчетные отношения - это правоотношения, связанные с осуществлением платежей по внешнеторговым и иным внешнеэкономическим сделкам. К участникам международных расчетных правоотношений относятся не только стороны внешнеэкономической сделки (например, в договоре международной купли-продажи - продавец и покупатель), но и банковские учреждения. Деятельность банков в гражданских правоотношениях имеет свою специфику и особенности. Поэтому в ряде государств, включая Республику Беларусь, принято и действует банковское законодательство.

Белорусские участники внешнеэкономической деятельности при определении формы расчетов обязаны соблюдать правила об их осуществлении в безналичном порядке. В соответствии с правилами необходимо предварительное заключение с клиентом договора банковского счета и совершение на его основе сделок, соответствующих конкретной форме расчетов. По белорусскому законодательству предусматривается осуществление расчетов между юридическими лицами, участвующими в предпринимательской деятельности, в безналичном порядке. Специальные нормы валютного законодательства также устанавливают порядок проведения валютных операций только через счета в уполномоченных банках, т.е. банках, имеющих лицензию Национального банка Республики Беларусь.

Особенности в правовом регулировании международных расчетов, используемых при осуществлении внешнеэкономической деятельности, заключаются в отсутствии унифицированных правовых норм, закрепленных соответствующими международными договорами. Поэтому права и обязанности сторон, возникающие при проведении международных расчетов, регулируются в соответствии с нормами международного частного права, а также обычаями делового оборота, признаваемыми в национальном законодательстве отдельных государств. Особое значение в регулировании международных расчетов имеют банковские обычаи и правила, обобщенные Международной торговой палатой (расчеты по аккредитиву и инкассо).

Международные расчеты осуществляются между юридическими и физическими лицами, находящимися на территориях разных государств, поэтому нередко возникает вопрос о праве, подлежащем применению к регулированию расчетов по внешнеэкономическому контракту. При этом следует отметить, что международные расчеты (международные денежные обязательства) могут рассматриваться как составная часть внешнеэкономического договора, а также иметь самостоятельный характер. Стороны должны определиться в выборе правовой системы, регулирующей их правоотношения.

К условиям платежа по внешнеэкономическим сделкам относятся форма расчетов, валюта платежа, место платежа, порядок оплаты и другие элементы. При заключении внешнеэкономических контрактов, связанных с осуществлением расчетов между сторонами, используется международная практика. В международных торговых отношениях применяются следующие основные формы расчетов:

1) расчеты по аккредитиву;

2) расчеты по инкассо;

3) расчеты платежными поручениями (банковский перевод).

В практике встречаются и другие формы расчетов (например, расчеты на основе телеграфных или почтовых переводов), однако указанные три формы в наибольшей степени предпочтительны для экспортера и импортера.

Самыми распространенными формами международных расчетов являются расчеты, осуществляемые по аккредитиву и в порядке инкассовых поручений. При этом документы, предъявляемые к оплате, могут быть выражены в виде аккредитива, векселя или чека. Необходимо отметить, что понятие и содержание платежных документов в национальном законодательстве каждого государства имеют некоторые особенности. В международной практике отсутствует универсальное регулирование вопросов, связанных с применением аккредитивов, векселей и чеков при осуществлении международных расчетов.

Правовая регламентация векселей и чеков предусмотрена в Женевских вексельных конвенциях 1930 года и Женевских чековых конвенциях 1931 года. В отношении аккредитивов действуют Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов, имеющие определенную специфику.

  1. Банковский перевод и инкассо как формы международных безналичных расчетов: понятие и общая характеристика.

  2. Аккредитив как форма международных безналичных расчетов: понятие, виды и общая характеристика.

Международно-правовое регулирование расчетов

по аккредитиву и инкассо

Правила международных расчетов были обобщены и унифицированы в публикациях МТП. В 1993 году были приняты Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (далее - УПО 500), которые действуют с 1 января 1994 г., а также Унифицированные правила по инкассо, вступившие в силу с 1 января 1996 г. (далее - Правила по инкассо).

По своей юридической природе Унифицированные правила по аккредитивам и инкассо относятся к международным обычаям, сложившимся в практике различных государств и применяемым сторонами при заключении внешнеэкономических сделок.

УПО 500 регулируют широкий круг вопросов, в том числе понятие аккредитива, права и обязанности участников, виды аккредитивов, способы и порядок их исполнения и передачи, условия, предъявляемые к документам, толкование различных терминов.

В соответствии со ст. 2 УПО 500 аккредитив - это соглашение, в силу которого банк (банк-эмитент), действуя по просьбе и на основании инструкций клиента (приказодателя аккредитива), производит платеж третьему лицу (бенефициару) или акцепт и оплачивает переводные векселя (тратты) бенефициара.

Таким образом, аккредитив рассматривается как основанное на поручении приказодателя (клиента) обязательство банка произвести обусловленный платеж в отношении бенефициара. Поручение, выдаваемое банку приказодателем, обращено к двум лицам:

1) банку, которому поручается выставить аккредитив и совершить платеж на условиях, указанных в поручении;

2) бенефициару (поставщику), который должен отправить товар и предъявить документы в банк до истечения действия аккредитива.

В международной банковской практике применяются следующие виды аккредитивов. В УПО 500 содержатся такие виды аккредитивов, как отзывной, безотзывный, резервный, переводной (трансферабельный), с подтверждением и без подтверждения другим банком.

Ст. 6 УПО 500 гласит:

"A. Аккредитивы могут быть:

i) отзывные

или

ii) безотзывные.

B. Все аккредитивы должны ясно указывать, являются ли они отзывными или безотзывными.

C. При отсутствии такого указания аккредитив будет считаться безотзывным".

Безотзывный аккредитив представляет твердое обязательство банка перед бенефициаром по выполнению инструкций, содержащихся в аккредитивном поручении, и не может быть изменен или аннулирован без предварительного согласия бенефициара.

Отзывной аккредитив может быть изменен или аннулирован плательщиком либо банком-эмитентом в любой момент без предварительного уведомления бенефициара.

Переводной (трансферабельный) аккредитив - это аккредитив, по которому бенефициар (первый бенефициар) может обратиться к банку, уполномоченному произвести платеж или акцепт, с указанием, что аккредитивом могут пользоваться полностью или частично один или несколько бенефициаров (вторых бенефициаров). Чтобы указанный аккредитив мог быть переведен, требуется обязательное обозначение его банком-эмитентом как переводного.

Унифицированные Правила по инкассо (в ред. 1995 года) определяют понятие и виды инкассо, круг участников, способ и правила осуществления инкассовых операций, содержат толкование терминов и регулируют иные вопросы. По своей правовой природе указанные Правила по инкассо представляют собой унификацию сложившихся на практике международных обычаев.

Согласно ст. 2 Правил по инкассо "инкассо" означает операции, осуществляемые банками на основании полученных инструкций с документами в целях получения платежа и (или) против акцепта или передачи документов на других условиях.

Инкассовые поручения - это форма расчетов, при которой поставщик товара направляет инкассовое поручение обслуживающему его банку получить оплату за отгруженный товар. При расчетах по инкассо поручение банку дает не плательщик, а сторона, которая имеет право на получение платежа (поставщик-экспортер). Продавец, отгрузив товар, направляет в банк соответствующие платежные документы, сопровождаемые инкассовым поручением. В свою очередь банк обязуется получить на его счет и от его имени платежи против представленных документов, передав исполнение инкассового поручения банку-корреспонденту по месту нахождения плательщика, который при согласии плательщика производит платежи или принимает акцепт платежа против полученных документов. Иными словами, инкассо означает банковские операции, осуществляемые согласно инструкциям своих клиентов.

Для обозначения участников инкассовых операций в Правилах по инкассо используются следующие термины:

1) "доверитель" (или "принципал") - клиент, который поручает операцию по инкассированию своему банку;

2) "банк-ремитент" - банк, которому доверитель поручает операцию по инкассированию;

3) "инкассирующий банк" - любой банк, не являющийся банком-ремитентом, участвующий в операции по выполнению инкассового поручения;

4) "представляющий банк" - инкассирующий банк, делающий представление плательщику;

5) "плательщик" - лицо, которому должно быть сделано представление согласно инкассовому поручению.

Согласно Правилам по инкассо представление означает процедуру, по которой представляющий банк передает плательщику документы в соответствии с полученными инструкциями. Если банк-ремитент не указывает какой-либо конкретный банк в качестве представляющего банка, инкассирующий банк может использовать для этих целей любой банк по своему усмотрению.

В зависимости от представляемых против платежей документов инкассо подразделяются на чистое и документарное.

Чистое инкассо - это инкассо финансовых документов без сопровождения коммерческими документами. К финансовым документам относятся простые и переводные векселя, чеки, платежные расписки или подобные документы, используемые для получения платежа в денежной форме. Коммерческими документами признаются счета, отгрузочные документы, документы о праве собственности или подобные документы, не являющиеся финансовыми документами.

Документарное инкассо - это инкассо финансовых документов, сопровождаемых коммерческими документами, а также инкассо только коммерческих документов.

Инкассовое поручение должно содержать точное указание об условиях, при которых переданные банку документы могут быть выданы плательщику. К этим условиям относятся сведения о сторонах в инкассо (банке-ремитенте, принципале, плательщике, представляющем банке), о сумме и валюте платежа, подлежащих инкассации, перечень приложенных документов, сроки и условия получения платежа и (или) акцепта, условия передачи документов, а также место представления (домициль). Поэтому банки должны проверить правильное оформление документов, указанных в инкассовом поручении.

Регулирование международных расчетов платежными поручениями осуществляется на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах 1992 года, принятого Комиссией ООН по праву международной торговли. В Типовом законе содержится коллизионная норма, согласно которой права и обязанности, вытекающие из платежного поручения, регулируются правом, выбранным сторонами. При отсутствии такой договоренности применяется право страны, в которой находится банк - получатель платежа. Положения Типового закона регулируют порядок осуществления международных расчетов платежными поручениями (банковским переводом) и распространяются на банковские переводы, в соответствии с которыми банк-отправитель и банк-получатель находятся в разных государствах. Указанная форма расчетов предусматривает, что банк по поручению клиента направляет другому банку-корреспонденту платежное поручение о выплате в определенный срок денежной суммы за счет перевододателя получателю (бенефициару). Согласно вышеупомянутому Типовому закону под платежным поручением понимается безусловный приказ отправителя банку-получателю о передаче в распоряжение бенефициара установленной или подлежащей установлению денежной суммы.

Участниками правоотношений кредитового (банковского) перевода являются:

1) перевододатель - лицо, выдающее первое платежное поручение в кредитовом переводе;

2) бенефициар - лицо, указанное в платежном поручении перевододателя в качестве получателя платежа;

3) отправитель - лицо, которое выдает платежное поручение, включая как перевододателя, так и любой банк-отправитель;

5) банк-посредник - любой банк-получатель, не являющийся банком перевододателя и банком бенефициара.

Расчеты платежными поручениями являются наиболее оперативным способом платежа. Данная форма расчетов предназначена преимущественно для осуществления разовых платежей и этим отличается от расчетов по аккредитиву и по инкассо, используемых при расчетах по внешнеэкономическим контрактам, основанным на устойчивых взаимоотношениях сторон.

  1. Обязательства из правонарушений в международном частном праве.

Деликтная ответственность – это отв-сть за вред, прич-й личности или им-ву в рез-те противоправн. д-я (деликта), не связ. с нар-м д-ра (обяз-ва из прич-я вреда). Нормы о ней сод-ся в ряде м/н конв-й. Брюссельск. конв. 1969 г. о гражд. отв-сти за ущерб от загрязнения нефтью; Венская конв. 1963 г. о гражд. отв-сти за ядерный ущерб; Гаагская конв. 1971 г. о праве, применимом к дорожным происш-м; Конв. 1972 г. по предотвр-ю загрязнения моря сбросами отходов и др. мат-лов; Конв. 1987 г. о пом. в сл. ядерной аварии или радиацион. аварийной ситуации; Конв. 1990 г. о гражд. отв-сти за ущерб, прич-й при перевозке опасных грузов автомоб., железнодорожным и внутр. водным транспортом. Эти конв-и опр-ют усл. и пределы гражд.-прав. отв-сти за прич. вред, уст-ют круг лиц, им-х право на возмещ. вреда, предусм-т осн-я освоб-я от отв-сти за прич. вред, реглам-ют меры обеспечит. хар-ра и т. д. М/н конв-и предусм-ют пр-п отв-сти лишь за виновное правонарушение. Согл. Конв. СНГ 2002 г. о прав. пом. и прав. отн-ях по гражд., семейным и угол. делам, обяз-ва из прич-я вреда опр-ся по праву страны, на террит. кот. имело д-е или ин. обст-во, послужившее осн-ем для треб-я о возм-и вреда. М/н конв-и возлаг. на причинителя вреда бремя док-ния отсутствия св. вины: вина причинителя вреда предполагается, пока им не будет доказано обратное. Некот. м/н конв-и уст-ют деликтную отв-сть независ. от вины причинителя вреда. Как прав., они содерж. перечень осн-й, искл-щих эту отв-сть. Тж м/н конв. предусм-ют гарантии прим-я деликтной отв-сти, кот. условно м.б. разделены на 2 гр.: мат-но-прав. хар-ра (страхование, создание обеспечит. фондов и т. д.) и процесс. хар-ра (опр-ние компет. суда, пор-к исполнения суд. реш-й за рубежом и т. д.). М/н конв-ми уст-ны пределы гражд.-прав. отв-сти, кот. опр-ся в разл. единицах - СПЗ («специальные права заимствования»), долларах США, а тж указывают суд, кот. вправе рассм-ть возникающие споры.

Гражданское правонарушение (деликт) представляет собой нарушение субъективных гражданских прав, причинение вреда личности и имуществу физического или юридического лица. Деликты в МЧП являются гражданскими правонарушениями с иностранным элементом. Рассмотрим условия возникновения обязательств из причинения вреда в МЧП:

1) потерпевший или деликвент являются иностранцами;

2) действия деликвента по возмещению вреда зависят от иностранной правовой сферы;

3) предмет правоотношения поврежден на территории иностранного государства;

4) субъективное право потерпевшего и юридическая обязанность деликвента возникают в одном государстве, а реализуются в другом;

5) нарушенные права третьих лиц охраняются по законам иностранного государства;

6) спор о возмещении вреда рассматривается в иностранном суде;

7) решение о возмещении вреда должно быть исполнено в иностранном государстве;

8) право на возмещение вреда производно от преюдиционных фактов, подчиненных иностранному праву (например, договор страхования).

В обязательствах из деликтов выделяется деликтный статут правоотношения. Понятие деликтного статута включает в себя: способность лица нести ответственность за причиненный вред; возложение ответственности на лицо, не являющееся деликвентом; основания ответственности; основания ограничения ответственности и освобождения от нее; способы возмещения вреда; объем возмещения вреда. Основания возникновения коллизий в национальных правовых системах и проблемы выбора применимого права зависят от разного понимания деликтного статута в национальном праве. Перечислим основные коллизионно-правовые проблемы: 1) основания и пределы деликтной ответственности; 2) возможность выбора потерпевшим наиболее благоприятного для него права и применение права страны потерпевшего; 3) исчисление материального и морального ущерба; 4) подсудность деликтных исков.

Общими генеральными коллизионными привязками являются законы: 1) места совершения правонарушения; 2) личный закон при-чинителя вреда; 3) гражданства потерпевшего и деликвента при их совпадении; 4) личный закон потерпевшего; 5) суда. Традиционные коллизионные привязки деликтных обязательств – закон суда и закон места совершения деликта. Понятие «место совершения деликта» определяется или как место совершения вредоносного деяния, или как место наступления вредоносных последствий.

Объективные предпослки гражданской ответственности – это «слагаемые» правонарушения: вредоносное поведение (действие или бездействие) деликвента и обусловленный этим поведением вредоносный результат. При локализации элементов фактического состава правонарушения в разных государствах возникает проблема квалификации юридических категорий деликтного статута. В современном праве предусмотрена возможность выбора потерпевшим наиболее благоприятного для него закона. Кроме того, при определении применимого права широко применяется презумпция «общего гражданства» или «общего домицилия» сторон деликтного правоотношения.

В законодательстве многих государств предусмотрены исключения из общепринятых коллизионных правил в пользу личного закона сторон и закона суда (если сами стороны договорились о его применении). Сейчас повсеместно распространен принцип выбора судом права того государства, которое в наибольшей степени учитывает интересы потерпевшего. В деликтных отношениях достаточно широко применяется оговорка о публичном порядке в силу принудительного (публично-правового) характера таких обязательств.

Традиционные деликтные привязки – закон места совершения деликта и закон суда – в современной практике считаются «жесткими». Поскольку в настоящее время в праве всех государств наблюдается тенденция к «гибкому» коллизионному регулированию, постольку и к деликтным обязательствам возможно применение автономии воли, личного закона, права существа отношения, права наиболее тесной связи. Сейчас деликтные обязательства регулируются в основном при помощи гибких коллизионных начал.

В современном мире наблюдается тенденция интернационализации деликтных отношений, связанная с расширением сферы международного использования объектов, являющихся источником повышенной опасности. Вследствие этого существует настоятельная необходимость разработки новых способов защиты прав потерпевшего и интересов предпринимателей. В данной сфере международных гражданских правоотношений возрастает роль международных многосторонних конвенций.

Международно-правовой режим возмещения вреда обладает особой спецификой. Это наглядно демонстрируют нормы Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами на поверхности Земли, 1952 г. и Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г., предусматривающие: 1) ограничение объема компенсации; 2) преобладание унифицированных материально-правовых норм; 3) установление объективной (абсолютной) ответственности деликвента; 4) введение системы мер обеспечительного характера; 5) определение «потолка» ответственности. Конвенции устанавливают более строгие основания ответственности, чем ответственность по принципу вины. Освобождение от ответственности возможно только при действии обстоятельств, подпадающих под понятие непреодолимой силы.

Особой сложностью отличается проблема возмещения вреда, связанного с загрязнением окружающей среды, либо аварией на АЭС, поскольку вредоносные последствия деяния, совершенного на территории одного государства, распространяются на территорию других. Существуют многосторонние соглашения в этих областях: Парижская конвенция об ответственности в отношении третьих лиц в области атомной энергетики 1960 г., Брюссельское соглашение об ответственности владельцев атомных судов 1962 г., Венское соглашение о гражданско-правовой ответственности за ядерный ущерб 1963 г. Приведем основные положения этих Конвенций: 1) сочетание унифицированных материальных и коллизионных норм; 2) исходный принцип – компетентность судов государства, на территории которого произошло соответствующее действие. Генеральная коллизионная привязка – право страны суда; субсидиарная – право государства, ответственного за ядерную установку, или право государства места нахождения установки; 3) капитализация ответственности на опера-торе ядерной установки; 4) принцип ответственности при отсутствии вины деликвента (абсолютная ответственность); 5) ограничение ответственности по размеру и времени; 6) установ-ле ние си с те мы финансового обеспечения, вклю ча ю щей в себя обязательное страхование, государственное возмещение и определение пределов ответственности страховщика и государства.

Гаагские конвенции о праве, применимом к дорожно-транспортным происшествиям, 1971 г. ик ответственности изготовителя, 1973 г. содержат сложную систему унифицированных коллизионных норм, сочетающих различные коллизионные привязки. В Конвенциях предпринята попытка установить гибкое коллизионное регулирование при помощи дифференциации и множественности коллизионных привязок, сужения применения права страны места совершения деликта, закрепления специальных критериев применения определенных коллизионных норм.

Международная деликтная ответственность регулируется: Конвенцией о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 г.; Европейской конвенцией о гражданской ответственности за ущерб, причиненный автотранспортом, 1973 г.; Резолюциями Комитета министров ЕС об обязательном страховании гражданской ответственности и о компенсации за телесные повреждения или смерть. Все эти акты содержат и унифицированные материально-правовые, и коллизионные нормы, определяют условия применимого права.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]