Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
VSYe_ShPOR_PO_PRAVU.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.04.2019
Размер:
611.33 Кб
Скачать

54. Трудовое право как отрасль права: предмет, метод, источники.

Трудовое право – отрасль права, представл собой совокупность правовых норм и институтов, регулирующих отношения по труду (трудовые отношения).

Трудовые отношения – предмет трудового права и определяется как отношения, основанные на соглашении между рабочим и работодателем о личном выполнении рабочим за плату трудовой функции, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативно-правовыми актами, трудовым договором.

Трудовая ф-ция – работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессией, специальностью с указание квалификации и конкретного вида поручаемой работы.

Осн метод регулирования – диспозитивный (рав-во участников отношений, свобода выбора условий соглашения).

Стороны труд правоотнош:

- работник – ФЛ, вступающее в трудовые правоотнош с работодателем;

- работодатель – Ю или ФЛ, вступающее в труд правоотнош с работником. Под ФЛ поним:

- ИП

- ФЛ, нанимающее работников для личного обслуживания и ведения домашнего хоз-ва.

Осн институт труд права – труд договор.

Осн источник – труд кодекс от 30.12.2001 г. №197 в силу вступил 01.02.2001 действующая редакция – 17.07.2009.

55. Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения и прекращения.

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.

ВИДЫ

1) договор на неопределенный срок;

2) договор на определенный срок не более пяти лет;

3) договор на время выполнения определенной работы (ст. 17 КЗоТ).

Билет 45. объекты гражданских прав.

Статья 128 Гражданского кодекса РФ, посвященная видам объектов гражданских прав, к числу таковых относит: а) вещи, включая деньгии ценные бумаги; б) ≪иное имущество, в том числе имущественные права≫; в) работы и услуги; г) информацию; д) результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальную собственность); е) нематериальные блага.

Раскрывая содержание каждого из объектов гражданского права, законодатель указывает, в частности, в отношении вещей на то, что они бывают движимые (деньги, ценные бумаги и т.п.) и недвижимые (земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и ≪все, что прочно связано с землей≫), делимые и неделимые вещи (вещи, раздел которых ≪в натуре невозможен≫ без изменения их назначения), простые и сложные вещи (вещи, состоящие из разнородных вещей, образующих единое целое, которые предполагается использовать по общему назначению).

Особое внимание в гражданском законодательстве среди объектов гражданско-правовых отношений уделяется нематериальным благам. Под нематериальными благами понимаются жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданам от рождения или в силу закона. Нематериальные блага неотчуждаемы от конкретного лица и никаким способом непередаваемы (п. 1 ст. 150 ГК РФ).

Билет 46. право собственности.

Право собственности в объективном смысле — это один из важнейших институтов гражданского права. По своей сути и содержанию оно представляет собой систему правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие между гражданами физическими лицами и юридическими по поводу возникновения, владения, пользования и распоряжения принадлежащей им по праву собственности вещью, а также по устранению вмешательства любых третьих лиц в сферу их непосредственного хозяйственного господства.

Важнейшими составными частями, элементами содержания права собственности в объективном смысле являются: а) правомочия владения, представляющие собой юридически обеспеченную возможность хозяйственного господства собственника над вещью; б) правомочия пользования, выступающие в виде юридически обеспеченной возможности извлечения из вещи полезных свойств в процессе ее личного или производительного потребления и в) правомочия распоряжения, представляющие собой юридически обеспеченную возможность определять судьбу вещи путем совершения юридически значимых актов в отношении этой вещи1.

Под основаниями возникновения (приобретения) права собственности понимаются различные жизненные обстоятельства (юридические факты), с которыми законодатель связывает появление права собственности на конкретное имущество у конкретных физических или юридических лиц.

все основания возникновения (приобретения) права собственности подразделяются на первоначальные и производные. Аналогичным образом классифицируются также и способы приобретения гражданами и юридическими лицами права собственности.

первоначальными способами приобретения права собственности считаются такие, как: а) приобретение права собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов б) приобретение права собственности в соответствии с действующим законодательством на имущество, не имеющее собственника, на имущество, собственник которого не известен, либо на имущество, от которого собственник отказался или на которое он утратил право собственности по иным основаниям, предусмотренным законом (п. 3 ст. 218 ГК РФ); в) приобретение права собственности на находку. г) приобретение права собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, если иное не предусмотрено договором

К производным способам приобретения права собственности относятся следующие: 1) приватизация, понимаемая как передача находящегося в государственной или муниципальной собственности имущества гражданам или юридическим лицам в порядке, предусмотренном законом (ст. 217 ГК РФ); 2) национализация, означающая переход права собственности на имущество от физического или юридического лица (лиц) к государству или муниципальным органам и организациям. 3)обращение имущества в государственную собственность в интересах общества по решению государственных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер {реквизиция). Реквизиция может быть проведена не иначе как на условиях и в порядке, установленных законом, и с выплатой собственнику стоимости изъятого у него имущества (п. 1 ст. 242 ГК РФ); 4)обращение имущества в собственность государства по решению суда в виде санкции за совершенное лицом —собственником данного имущества ≪преступления или иного правонарушения {конфискация) (п. 1 ст. 243 ГК РФ); 5) приобретение права собственности на имущество, принадлежащее юридическому лицу, в случае его реорганизации и ликвидации. 6) приобретение права собственности при обращении взыскания на имущество собственника по его обязательствам, которое производится на основании решения суда, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 237 ГК РФ); 7) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится (ст. 239 ГК РФ

Отмечая общий характер правила, согласно которому ≪принудительное изъятие у собственника имущества не допускается≫, законодатель в то же время четко определяет и закрепляет те случаи, которые являются исключением из данного правила.

В их числе: 1) обращение взыскания на имущество по обязательствам, при котором ≪право собственности на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у собственника с момента возникновения права собственности на изъятое имущество у лица, к которому переходит это имущество≫ (п. 2 ст. 237 ГК РФ); 2)отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать другому лицу. Согласно ст. 238 ГК РФ,≪если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права собственности на имущество, если законом не установлен иной срок≫; 3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка.; 4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных. если собственник домашних животных обращается с ними ≪в явном противоречии с установленными на основании закона правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным≫, то эти животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее требование в суд; 5) реквизиция и конфискация имущества, влекущие за собой утрату права собственности одним лицом или лицами и приобретение его государством в лице его соответствующих органов. При этом если конфискация имущества проводится на безвозмездной основе по решению суда в виде санкции за совершение лицом — собственником имущества преступления или иного правонарушения, то реквизиция предполагает возмещение собственнику стоимости реквизированного имущества. 6) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, влекущее за собой, как правило, утрату права собственности на имущество одним лицом и соответственно приобретение его другим лицом.__

Билет 47. защита права собственности

Защита права собственности, равно как и других субъективных гражданских прав, осуществляется не произвольно, а в строго установленном законом порядке, с помощью определенных, законодательно закрепленных форм, способов и средств.

Под формами защиты субъективных гражданских прав понимается комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц1.

Традиционно в гражданском праве различают две основные формы защиты прав — юрисдикционную и неюрисдикционную.

Юрисдикционная форма защиты гражданских прав означает совокупность (систему) действий, предпринимаемых уполномоченными на это государственными органами по защите нарушенных прав и законных интересов

граждан и юридических лиц.

Юрисдикционная форма может осуществляться двояким путем — в судебном или в административном порядке.

Судебная защита нарушенных или оспоренных гражданских прав в соответствии с действующим законодательством осуществляется согласно подведомственности дел, установленной процессуальным правом, судом общей юрисдикции, арбитражным судом или третейским судом.

Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется соответственно административными органами и только в тех случаях, которые предусмотрены законом. Законодатель устанавливает, что решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд (ст. 11 ГК РФ).

Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав представляет собой самостоятельный характер действий, предпринимаемых гражданами и юридическими лицами по защите своих прав, без обращения за помощью к государственным или иным уполномоченным на то органам. Такого рода действия в Гражданском кодексе РФ охватываются понятием самозащиты гражданских прав и рассматриваются как один из закрепленных в законодательном порядке способов защиты гражданских прав.__

Под способами защиты гражданских прав понимаются закрепленные в законодательном порядке правовые и иные меры воздействия на правонарушителя с целью восстановления нарушенных им прав или признания оспариваемых прав.

Что же касается общего перечня способов защиты гражданских прав, то он закрепляется в ст. 12 Гражданского кодекса РФ. В ней говорится, что защита гражданских прав осуществляется путем:

1) признания субъективного права, которое подвергается сомнению со стороны других лиц, оспаривается ими или вообще отрицается. Признание права как способа защиты может осуществляться только в юрисдикционной форме и, как правило, судом.

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Данный способ защиты субъективных гражданских прав может

осуществляться как в юрисдикционном, так и в неюрисдикционном порядке

3) признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;

4) признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

5) самозащиты права и присуждения к исполнению обязанности в натуре.

6) возмещения убытков, под которыми согласно гражданскому законодательству (п. 2 ст. 15 ГК РФ) понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)≫;

7) взыскания неустойки, в качестве которой (в виде штрафа или пени) признается установленная в законодательном порядке или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения вообще или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 2 ст. 330 ГК РФ);

8) компенсации морального вреда и прекращения или изменения правоотношения;

9) неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону, и др.

Билет 48. исполнение обязательств.

Под исполнением обязательств понимается совершение должником в интересах кредитора определенных, обусловленных законом или договором, активных действий либо воздержание его от совершения определенных действий.

Принципы:

1) принципы надлежащего и реального исполнения обязательств, суть которых заключается в том, чтобы должником в интересах кредитора были совершены именно те действия, которые предусмотрены в законе или договоре, и чтобы они не подменялись денежной компенсацией в виде уплаты неустойки или возмещения убытков.

2) требование недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств, за исключением случаев, предусмотренных законом.

3) требование исполнения обязательства только надлежащему лицу.

4) требования, касающиеся соблюдения сроков исполнения обязательств

должника перед кредитором.

5) требования, относящиеся к определению места исполнения обязательств должника перед кредитором.

По общему правилу место исполнения обязательств определяется законом, иными правовыми актами, договором, обычаями делового оборота или же существом самого обязательства.

Во всех других случаях законодатель сам устанавливает порядок относительно определения места исполнения обязательств.

Под обеспечением исполнения обязательств понимается создание благоприятных условий, гарантирующих выполнение законных обязательств должника перед кредитором посредством принятия специальных мер, именуемых способами обеспечения исполнения обязательств

Согласно п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса РФ к таким способам, с помощью которых обеспечивается исполнение обязательств, относятся неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и ряд других способов, предусмотренных законом или договором.

Неустойка — это такой способ обеспечения исполнения обязательств, который выступает в виде обусловленной законом илu договором определенной суммы денег, выплачиваемой должником кредитору в случае невыполнения илu ненадлежащего выполнения им обязательств.

Залог как способ обеспечения исполнения обязательства характеризуется тем, что кредитор-залогодержатель обладает правом в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит данное имущество (залогодателя), за изъятиями, которые установлены законом.

Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательств заключается в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе, если должник не исполняет в срок свои обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков, удерживать ее до тех пор, пока соответствующие обязательства не будут выполнены

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств представляет собой договор, заключенный между кредитором должника и поручителем, в соответствии с которым поручитель обязуется перед кредитором должника отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или частично перед первым.

Банковская гарантия при этом характеризуется тем, что в силу ее как института банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК РФ).

Билет 49. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

ответственность за нарушение гражданско-правовых обязательств традиционно связывается с применением к правонарушителю санкций в виде возложения на него дополнительной гражданско-правовой обязанности или же в виде лишения принадлежащего ему гражданского права.

В зависимости от характера применяемых санкций различаются такие формы ответственности, как возмещение убытков должником кредитору, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ; уплата неустойки в виде штрафа или пени и др.

В зависимости от формально-юридических особенностей возникновения ответственности за нарушение обязательств различаются такие виды ответственности, как договорная и внедоговорная ответственность.

Соответственно особенностью договорной ответственности является то, что она выступает в виде санкции за нарушение договорных обязательств, а особенностью внедоговорной ответственности — то, что она проявляется в виде санкции за нарушение внедоговорных обязательств

Кроме названных критериев гражданско-правовую ответственность подразделяют на виды и по другим основаниям. В частности, в зависимости от характера распределения ответственности между сторонами — субъектами того или иного правоотношения. На основе данного критерия различают долевую, солидарную и субсидиарную ответственность.

Наиболее распространенным видом ответственности является долевая ответственность. Суть ее заключается в том, что каждая из сторон — участниц гражданско-правовых отношений, являющаяся ответчиком, несет свою, точно определенную законом или договором долю ответственности.

Солидарная ответственность, в отличие от долевой ответственности, применяется только тогда, когда она предусмотрена законом или договором. При солидарной ответственности кредитор вправе требовать исполнения своих обязанностей по погашению долга как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Субсидиарная, когда должниками являются два лица, выступает как дополнительная ответственность одного лица к ответственности основного должника — второго лица. Субсидиарная ответственность имеет своей непосредственной целью дополнение ответственности основного правонарушителя и соответственно усиление защиты потерпевшего

В качестве основания гражданско-правовой ответственности должника пред кредитором выступает нарушение им обязательства. При этом ответственность наступает как в случае неисполнения им обязательства вообще,

так и в случае его ненадлежащего исполнения.

Билет 50. Договор. Порядок заключения, изменения, расторжения.

Догово́р— соглашение двух или более лиц, устанавливающее, изменяющее или прекращающее их права и обязанности. Сторонами договора могут выступать как физические, так и юридические лица, включая различные публично-правовые образования (международные организации, государство, муниципальные образования и пр.). Используется в трех значениях: договор как правоотношение; как юридический факт, порождающий обязательства; как документ, фиксирующий факт возникновения обязательств по воле его участников.

Статья 432. Основные положения о заключении договора

1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

Статья 433. Момент заключения договора

 1. Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

2. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (статья 224.

3. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

 Статья 434. Форма договора

 1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Статья 450. Основания изменения и расторжения договора

1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

Статья 452. Порядок изменения и расторжения договора

1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Статья 453. Последствия изменения и расторжения договора

1. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.

2. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

3. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

5. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Билет 51. гражданско-правовые обязательства

под обязательством понимается относительное правоотношение, опосредующее товарное перемещение материальных благ, в котором одно лицо (должник) по требованию другого лица (кредитора) обязано совершить действия по предоставлению ему определенных материальных благ1.

В силу обязательства, говорится в ст. 307 Гражданского кодекса РФ, ≪одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности≫.

В обязательстве, так же как и во многих иных правоотношениях, участвуют две стороны. Одна из них является управомоченнои стороной, а вторая —обязанной. Управомоченная сторона — это сторона, обладающая согласно действующему законодательству правом требовать от обязанной стороны совершения предусмотренных законом или договором определенных активных действий в свою пользу или же воздержания от совершения определенных действий. Что же касается обязанной стороны, то на нее, как об этом свидетельствует уже само название, возлагается обязанность совершить такого рода активные действия в интересах управомоченнои стороны или же воздержаться от совершения активных действий.

субъективное право управомоченнои стороны — требовать совершения определенных действий или воздержания от них — называется правом требования, а сама сторона — кредитором. Юридическая обязанность другой стороны совершить эти действия в интересах первой стороны или же воздераться от совершения определенных действий именуется долгом, а обязанная в том или ином обязательстве сторона — должником.

В соответствии с гражданским законодательством в обязательстве в качестве каждой из его сторон — кредитора или должника — могут участвовать одно или одновременно несколько лиц.__

Обязательственные правоотношения, как и любые иные правовые отношения, возникают, изменяются и прекращают свое существование не иначе как на основе и в связи с определенными обстоятельствами — юридическими фактами. Применительно к процессу возникновения обязательств их называют основаниями возникновения обязательств.

В качестве таковых Гражданский кодекс РФ называет договор, причинение вреда и ≪иные основания, указанные в настоящем Кодексе≫ (п. 2 ст. 307). В качестве оснований возникновения обязательственных правоотношений, кроме договоров и односторонних сделок, могут выступать различные административные акты и акты органов местного самоуправления, неправомерные действия (деликты) физических и юридических лиц, а также иные их действия, указанные в Гражданском кодексе РФ.

Под прекращением обязательств подразумевается окончание гражданско-правовой связанности граждан и юридических лиц, влекущее за собой утрату ими субъективных прав и юридических обязанностей, составляющих содержание обязательственных правоотношений

В числе наиболее распространенных способов прекращения обязательств можно назвать следующие.

Прекращение обязательства его исполнением.

Прекращение обязательства невозможностью его исполнения, обнаружившееся уже после возникновения соответствующего правоотношения на основании закона, договора или в силу иных нормативных актов.

Прекращение обязательства зачетом как один из способов прекращения обязательственного правоотношения имеет место тогда, когда сталкиваются друг с другом два встречных однородных требования, срок исполнения которых уже наступил, либо он не указан вообще, или определен моментом востребования. Данные встречные требования либо взаимно погашают друг друга полностью, либо лишь частично. Для проведения зачета достаточно заявления одной из сторон.

прощение долга, заключающееся в освобождении кредитором должника от лежащих на нем обязательств при условии, что это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора

прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице

прекращение обязательства (по соглашению сторон) путем предоставления взамен его исполнения отступного в виде уплаты денег, передачи имущества и т. п.

прекращение обязательства новацией, т. е. заменой первоначального обязательства, существовавшего между сторонами, другим обязательством между ними, предусматривающим иной предмет или способ исполнения обязательства

прекращение обязательства на основании акта государственного органа (ст. 417), в соответствии с которым, например, накладывается арест на имущество должника, запрещается вывоз имущества должника за пределы

определенной территории и т. п.;

прекращение обязательства ликвидацией юридического лица — должника или кредитора, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (ст. 419); прекращение обязательств смертью гражданина (ст. 418).

Билет 52 Экологическое право: предмет, метод, источники, субъекты

Под экологическим правом понимается система правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся по поводу окружающей среды: ее охраны, использования природных ресурсов, защите экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц и др.1

Экологическое право рассматривается как весьма сложная, комплексная отрасль права, складывающаяся из норм, составляющих земельное, водное, горное, лесное и иное право.

Предметом экологического права являются все те общественные отношения, которые возникают в связи с использованием и охраной окружающей среды.

В качестве общего объекта экологического права выступает сама окружающая среда, которая состоит из совокупности таких компонентов, как:

а) природная среда; б) природные и природно-антропогенные объекты и в) антропогенные объекты.

В качестве источников экологического права выступают все те нормативно-правовые акты, в которых содержатся нормы, регулирующие экологические отношения.

Основой экологического, равно как и любого иного текущего, законоательства является Конституция РФ.

Важное место среди источников экологического права занимают федеральные законы, касающиеся использования природных ресурсов, защите экологических прав и законных интересов граждан и юридических лиц, охране окружающей среды.

Таких законов много, и они весьма разнообразны. Часть из них издается в пределах земельного законодательства. Другая часть — в рамках водного или лесного законодательства. Третья часть — в пределах законодательства о недрах, животном мире, горного законодательства и законодательства других отраслей, подотраслей и институтов права.

Особую роль среди федеральных экологических законов играет Закон об охране окружающей среды.

В экологическом праве сочетаются оба указанных метода. С учетом значимости экологических интересов общества, от имени которого выступает государство, правовое регулирование экологических отношений осуществляется преимущественно с помощью административно-правового метода: компетентные государственные органы принимают нормативные акты, в которых предусмотрены экологические правила, обязательные для выполнения всеми участниками отношений в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды. Законодательством определяются круг субъектов экологических отношений, объекты правового регулирования, система и функции органов экологического управления и контроля, меры ответственности за несоблюдение установленных требований по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей природной среды и т. д.

Субъекты экологического права – это лица, которые обладают правами и обязанностями, предусмотренными экологическим законодательством.

Конституцией РФ предусмотрено, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов. Государство гарантирует защиту экологических прав человека и гражданина. Из этого следует, что государство как субъект в лице своего компетентного органа является участником экологических правоотношений. Государство является субъектом экологических правоотношений и в том случае, если природные ресурсы на законных основаниях переходят в собственность юридических или физических лиц или передаются им во владение, постоянное или временное пользование (аренду).

Юридическое или физическое лицо, которое воздействует на природную среду с целью ее использования, воспроизводства или охраны также выступает в качестве субъекта экологических отношений. К таким субъектам относятся также граждане, иностранные и хозяйствующие субъекты.

Хозяйствующие субъекты – предприятия, учреждения, организации, которые воздействуют на природную среду, в том числе граждане, которые занимаются предпринимательской деятельностью, а также граждане, которые осуществляют общее или специальное природопользование.

Носителями полномочий по управлению и контролю в области охраны окружающей природной среды являются государственные органы.

Билет 53. уголовное право: предмет, метод, источники, система. Преступление. Наказания: понятие, виды, цели.

отрасль права,т. е. система правовых норм, регулирующих определенный круг общественных отношений, которые возникают в связи и по поводу совершения преступления и применения к лицам, их совершившим, мер уголовно-правового воздействия.

Предметом уголовного права как отрасли права являются общественные отношения, опосредуемые с помощью норм уголовного права. В результате такого опосредования они приобретают характер уголовно-правовых отношений, которые подразделяются на охранительные, общепредупредительные и регулятивные правовые отношения.

Охранительные уголовно-правовые отношения согласно сложившемуся в. юридической литературе представлению, возникают между лицом, виновным в совершении преступления, с одной стороны, и соответствующими государственными органами в лице суда, прокуратуры, следователя и органов дознания — с другой.

Общепредупредительные уголовно-правовые отношения связаны с удержанием лица от нарушения норм уголовного права посредством угрозы применения наказания, предусмотренных в данных нормах.

Регулятивные уголовно-правовые отношения, в отличие от охранительных складываются на основе управомочивающих юридических норм и регулируют правомерное социально значимое поведение лица (лиц)

Для отрасли уголовного права основным методом воздействия на по-

ведение лиц, совершивших уголовное преступление, и на уголовно-

правовые отношения является императивный метод, или метод строгих

государственно-властных предписаний..

Говоря об источниках уголовного права, следует иметь в виду, что юридическим основанием процесса формирования и развития уголовного законодательства, равно как и любого иного российского законодательства, является Конституция РФ

Наряду с Конституцией РФ в качестве определенного основания уголовного законодательства могут служить согласно ч. 4 ст. 15 Конституции, общепризнанные принципы, а также нормы международного права и международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией.

Центральное место среди источников уголовного права занимает кодифицированный по своему характеру уголовный закон. Уголовный кодекс РФ выступает как систематизированный уголовно-правовой акт. Он представляет собой практически все уголовное законодательство Российской Федерации и вбирает в себя всю совокупность уголовно-правовых норм.

Преступление является одной из разновидностей правонарушений, обладающей всеми свойственными им родовыми признаками и чертами и в то же время отличающейся от всех иных правонарушений своими специфическими особенностями.

В Уголовном кодексе РФ (ч. 1 ст. 14) дается следующее определение

преступления:≪Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания≫.

В зависимости от характера и степени общественной опасности запрещенных Уголовным кодексом РФ деяний в уголовном праве дается классификация различных видов преступлений.

Согласно ст. 15 УК РФ на основе этого критерия все общественно

В качестве преступлений небольшой тяжести рассматриваются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает двух

лет лишения свободы.

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает пяти лет лишения свободы.

К числу тяжких преступлений относятся все умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.

И наконец, особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.__

состав преступления представляет собой систему объективно обусловленных и субъективных признаков и черт, характеризующих то или иное общественно опасное действие или бездействие как преступление.

Под объектом преступления понимаются охраняемые уголовным законом социальные блага, интересы и ценности, которым наносится или предполагается нанести существенный вред в результате преступного поведения — действия или бездействия лица (лиц).

Субъект преступления — это лицо, совершившее общественно опасное еяние, характеризуемое как преступление, и способное в соответствии с действующим уголовным законодательством нести за него уголовную ответственность.

наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных Уголовным кодексом РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица (ст. 43).

Основными признаками уголовного наказания являются следующие.

Во-первых, государственный характер уголовного наказания. Последнее является исключительно мерой государственного, а не какого бы то ни было иного воздействия на лицо, совершившее преступление. Только суд решает вопрос о виновности или невиновности лица и определяет меру и характер наказания. При этом все приговоры суда всегда выносятся именем Российской Федерации.

Во-вторых, принудительный характер уголовного наказания. Уголовное наказание назначается и исполняется вне воли и желания лица, совершившего преступление и осужденного судом.

В-третьих, установление и определение наказания только на основе совершенного преступления.

Основанием назначения наказания является совершение преступления. Наказание в этом смысле является прямым следствием совершенного преступления.

В-четвертых, практическое выражение уголовного наказания в виде лишения или ограничения прав и свобод лица, осужденного за совершение того или иного преступления.

И, в-пятых, назначение уголовного наказания только тому лицу, которое признано в судебном порядке виновным в совершении преступления.__

виды наказаний на основные и дополнительные и соответственно в зависимости от характера

и уровня общественной опасности того или иного преступления определяет порядок их использования.

Основными видами наказаний законодателем признаются те из них, которые: назначаются только как самостоятельные; всегда прямо указываются в санкциях статей, которые предусматривают ответственность за те или иные конкретные преступления; не могут присоединяться к другим видам наказаний и не могут сочетаться друг с другом1.

В соответствии со ч. 1 ст. 45 УК РФ обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяются только в качестве основных видов наказаний.

К дополнительным видам наказаний в законодательном порядке относятся те наказания, которые могут назначаться не иначе как лишь в сочетании с основными видами наказаний.

Согласно ч. 3 ст. 45 УК РФ лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, а также конфискация имущества применяются только в качестве дополнительных видов наказаний.

Что же касается всех иных видов наказаний, а именно таких, как штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, то они могут применяться

Билет 54. Трудовое право: предмет, метод, источники

Трудовое право система норм, регулирующих трудовые отношения.

Предметом трудового права как отрасли права являются трудовые отношения, возникающие между работниками и работодателями, т. е. отношения, возникающие в связи с трудовой деятельностью людей. Общеизвестно, что труд является сознательной, волевой деятельностью индивидуума в целях создания им тех или иных материальных или духовных ценностей.

Труд, как явление, имеет две стороны — техническую и социальную. Нормы трудового права регулируют не техническую сторону труда (технологические процессы), а общественные отношения, возникающие в ходе про-

изводства.

метод трудового права характеризуется договорными правоотношениями; равенством работника и работодателя; подчинением работника воле работодателя; участием трудовых коллективов в регулировании трудовых отношений; сочетанием централизованного и локального регулирования; защитой трудовых прав граждан; применением мер материальной и дисциплинарной ответственности при соответствующих обстоятельствах

Источники трудового права — это результаты правотворческой деятельности органов государства и совместного нормотворчества работников и работодателей в сфере труда.

Основное место среди источников трудового права, равно как и любых иных отраслей, принадлежит Конституции РФ 1993 г. В ней закреплены основные права, свободы и гарантии трудовых прав граждан.

Следующими по значимости источниками трудового права являются федеральные законы и законы субъектов Федерации.

Важную роль в системе источников трудового права играет Трудовой кодекс РФ, регламентирующий, всю сферу трудовых отношений.

Кроме того, важную роль среди источников трудового права играют указы Президента РФ; постановления и распоряжения ПравительстваиРФ; нормативно-правовые акты, издаваемые органами субъектов Федерации; инструкции и разъяснения Министерства труда и социального развития РФ; генеральные, региональные, межотраслевые акты-соглашения; акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты

Билет 55. Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения и прекращения.

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.

Классифицируя договоры по сроку, законодатель называет три их вида:

1) договор на неопределенный срок;

2) договор на определенный срок не более пяти лет;

3) договор на время выполнения определенной работы

Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет.

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения.

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа.

Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.

Статья 67. Форма трудового договора

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

Статья 77. Общие основания прекращения трудового договора

Основаниями прекращения трудового договора являются:

1) соглашение сторон

2) истечение срока трудового договора), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника);

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя);

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией);

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы ) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон 11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Статья 78. Расторжение трудового договора по соглашению сторон

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора.